oprac wroc 020506c, 1


  1. Źródła prawa konstytucyjnego.

Źródła prawa konstytucyjnego to źródło, które zawiera normy zaliczane do tej gałęzi prawa. Są to wszystkie normy dotyczące ustroju państwa, nie tylko konstytucyjne ale też normy zawarte w innych aktach normatywnych , o różnej mocy prawnej.

System źródeł prawa złożony jest z poszczególnych elementów / określonych aktów normatywnych/ np. akty prawa międzynarodowego i wewnętrznego, miejscowego i obowiązującego na całym terytorium państwa, akty ustawowe, wewnętrznie i powszechnie obowiązującego.

Konstytucja wśród aktów powszechnie obowiązujących wymienia: wewnętrznie

Konstytucję

uchwały Rady Ministrów

Ustawę

Zarządzenia premiera i ministrów

ratyfikowaną umowę międzynarodową

rozporządzenie i akty prawa miejscowego

  1. Pojecie konstytucji. Geneza konstytucji pisanych.

Konstytucja - (łac. Constitutio) ustanawiać, urządzić, nadać czemuś ramy, uporządkować sytuacje w sprawowaniu władzy, konstytucja jako fundament ustroju w państwie.

Konstytucje zaczęły powstawać, aby ograniczyć władzę monarchszą (Francja, Prusy, Austria).

W krajach zachodnich była silna władza monarchsza (król sam stanowił prawo, sam wydawał wyroki). W XVII - XVIII wieku rozważono, aby ograniczyć władzę monarchszą. Król miał być, ale władzę sprawować miał za zgodą innych ludzi.

Przedstawiciele oświecenia francuskiego opracowali koncepcję i tam ograniczyli władzę.

Poglądy Jana Jakuba Reusseau przedstawiciela Szkoły Prawa Natury - zgodnie z prawem natury ludzie rodzą się i są wolni i równi.

Konstytucja jest przejawem mowy społecznej (1 - umówił się najpierw każdy z każdym jak mają wyglądać rządy, 2 - cała zbiorowość zawiera umowę z władcą). Za zgodą tej zbiorowości parlament będzie ustanawiała król będzie wykonywał ustawę.

Konstytucja to pakt między królem a społeczeństwem. Miała regulować ustrój władz państwowych, aby było wiadomo, jaki ustrój jest w państwie.

Wczesne konstytucje nie zawierały praw człowieka, obywatela.

Pierwsza konstytucja powstała w 1787 roku była to konstytucja Stanów Zjednoczonych. Miejsce króla zajmuje prezydent. Posiada ona 8 artykułów, nie dotyczy praw i wolności obywatela. Określone są kompetencje poszczególnych władz. W 1791 roku wprowadzono pierwszych 10 poprawek. Znajdują się w nich prawa i wolności człowieka (Deklaracja praw człowieka).

Rodzaje konstytucji:

  1. pisane - np. konstytucja Polski (99% państw na świecie posiada konstytucje pisane),

  2. niepisane - Wielka Brytania w tym kraju istnieje konstytucja tylko nie jest ona zapisana, cały ustrój państwa jest konstytucją, istnieje konstytucja rzeczywista według zwyczaju, tradycji, przede wszystkim uporządkowuje rządy. Są ustawy parlamentu, zwyczaje, konwenanse konstytucyjne.

  1. sztywne - najwyższym źródłem prawa w systemie prawnym danego państwa np. polska (Trybunał Konstytucyjny orzeka czy prawo stanowiące w państwie jest zgodne z konstytucją).

  2. elastyczne - konstytucja angielska jest konstytucją elastyczną, nie ma prawej ustawy, nowy zwyczaj, jaki się wykształcił wypierał stary zwyczaj.

  1. stabilna - konstytucja Stanów Zjednoczonych, ciągle jest i obowiązuje

  2. niestabilna - często zmieniana, konstytucja Francji, miała 13 konstytucji.

Konstytucja jest to:

2 kwietnia 1997 roku została uchwalona konstytucja Rzeczypospolitej polskiej przez Zgromadzenie Narodowe (połączone izby sejmu i senatu) weszła w życie po zaakceptowaniu przez naród (przeprowadzono referendum) 22 maja 1997 roku. 17 października 1997 roku zaczęła obowiązywać.

Konstytucja Rzeczypospolitej polskiej składa się ze wstępu oraz z13 rozdziałów. Konstytucja Rzeczypospolitej polskiej liczy 243 artykuły.

Czynniki wpływające na rozwój konstytucji:

  1. Funkcje konstytucji.

Konstytucja pełni rozmaite funkcje, które się ze sobą łączą i przeplatają w praktyce jej funkcjonowania. Nie zapominając o politycznej, ideologicznej czy symbolicznej funkcji konstytucji i podkreślając fakt, że współczesną konstytucję traktować się powinno jako zobiektywizowany wyraz pewnego systemu wartości - podstawowych dla funkcjonowania całego państwa i społeczeństwa - skoncentrować się należy na funkcji prawnej konstytucji. W tym aspekcie konstytucję należy określić mianem ustawy zasadniczej państwa.

Funkcja konstytucji oznacza zespół skutków społecznych wywołanych jej istnieniem.

1. funkcja prawna

- pełni rolę aktu regulującego stosunki polityczne, społeczne i gospodarcze, jest fundamentem systemu prawnego. Musi być również zorientowana na przyszłość, wyznaczać cele działalności organów państwowych i cele społeczeństwa.

funkcja stabilizacyjna

- pełni rolę gwarantu pokoju społecznego, zabezpiecza i chroni stosunki polityczne, ekonomiczne i społeczne

Funkcja integracyjna

-stymulowanie identyfikacji obywateli z państwem, u którego podstaw leży konstytucja

Funkcja organizatorska

polega na określeniu przez konstytucję zasad organizacji i funkcjonowani państwa oraz jego struktury wewnętrznej. Stanowi statut organizacyjny państwa

funkcja wykonawcza

upowszednia jedne wartości, zasady, idee a równocześnie stymuluje przyjmowanie innych

5.-

  1. Cechy szczególne konstytucji.

Konstytucja jest ustawą , odnoszą się więc do niej wszystkie ogólne cechy ustawy , jest aktem normatywnym i powszechnie obowiązującym. Przysługują jej jednak pewne cechy szczególne, które różnią ją od ustaw zwykłych i pozwalają na określenie jej jako ustawy zasadniczej państwa. Są to .

  1. szczególna treść

  2. szczególna forma

  3. szczególna moc prawna

Ad. 1 szczególna treść: polega na zakresie regulowanych przez nią materii i na sposobie ich regulowania.

Jeśli mówimy o zakresie należy wspomnieć, że współczesna Konstytucja reguluje całokształt kwestii ustrojowych państwa. Należy skupić się tu na trzech podstawowych zagadnieniach;

Mówiąc o sposobie regulowania , należy stwierdzić , że jest on różny w poszczególnych państwach ponieważ determinuje go specyfika danego państwa. I tak możemy wyróżnić konstytucje lakoniczne i takie , które obejmują swym zakresem więcej zagadnień i instytucji i dość głęboko i wyczerpująco je regulują. Jest to cecha widoczna w konstytucjach postkomunistycznych. Ma to na celu w pewien sposób „zabezpieczyć” niektóre określone prawa i wolności.

Konstytucja z 2 kwietnia 1997r. Składa się ze wstępu (preambuły) oraz 243 art. Ujętych w 13 rozdziałów. Najobszerniejsze są rozdziały o zasadach ustroju państwa „Rzeczpospolita” oraz wolnościom, prawom i obowiązkom człowieka i obywatela Rozdz.II.

Ad.2 szczególna forma polega na jej :

  1. szczególnej nazwie

  2. trybie powstania

  3. trybie zmiany

Ad.1 tylko ten akt określany jest mianem Konstytucji

Ad. 2 Konstytucje powstają w innym trybie jak inne ustawy. Często podlega to odrębnej regulacji konstytucyjnej. Najczęściej konstytucja jest przygotowywana w ramach parlamentu, niekiedy musi zostać poddana pod referendum w celu jej ostatecznego zatwierdzenia. )jest to typowe dla krajów postkomunistycznych - również w Polsce tak jest).

Projekt konstytucji jest często przygotowywany przez specjalne ciało polityczne, pozostające poza systemem komisji parlamentarnych , np. komisja konstytucyjna w Polsce .

Uchwalenie konstytucji przez parlament wymaga zwykle uzyskania szczególnej większości i szczególnego kworum.

Ad.3. Tryb zmiany konstytucji jest jedną z podstawowych przesłanek jej "sztywności” - procedura zmian jest odrębna (trudniejsza) od procedury uchwalania (zmiany) ustaw zwykłych. Zmiana konstytucji nie może być dokonana w drodze ustawy zwykłej - zawsze konieczne jest uchwalenie tzw. Ustawy konstytucyjnej. Odrębność proceduralna konstytucji wyraża się w:

Zmiana konstytucji w Polsce patrz pyt.5.

AD.3. szczególna moc prawna konstytucji polega na przyznaniu jej najwyższego miejsca w systemie prawa stanowionego. System ten jest zbudowany na zasadzie hierarchiczności poszczególnych typów aktów prawnych.

Przedmiot normowania konstytucji ma charakter pierwotny i nieograniczony. Wyznacza rodzaje aktów normatywnych (źródeł prawa) , ale też ich zakres przedmiotowy oraz samoistny lub wykonawczy charakter.

Wszystkie inne akty normatywne muszą być z nią zgodne, nie mogą być z nią sprzeczne.

Inne akty muszą być spójne z konstytucją tzn. musza przyjmować jej treść w możliwie najpełniejszy sposób.

Konstytucja jest aktem powszechnie obowiązującym wiąże więc wszystkie organy władzy publicznej i wszystkich obywateli.

  1. Tryb zmiany konstytucji RP.

Konstytucja z 2 IV 1997 r. przyjmuje procedurę swej zmiany przez parlament. Zmiana ta jest dokonywana w formie ustawy (konstytucyjnej), a więc stosuje się tu ogólną procedurę ustawodawczą, a ewentualne odstępstwa muszą wynikać z wyraźnego unormowania konstytucyjnego, które przewidują, że:

  1. projekt ustawy o zmianie konstytucji może przedłożyć Prezydent, Senat lub grupa posłów licząca co najmniej 1/5 ustawowego składu Sejmu (92 posłów)

  2. ustawa o zmianie konstytucji musi zostać uchwalona przez sejm i nie później niż w ciągu 60 dni przez Senat. Konieczna jest więc zawsze zgoda obu izb.

  3. nie przewiduje się obligatoryjnego referendum konstytucyjnego, jeżeli jednak poprawka konstytuc7jna dotyczy przepisów rozdziału I, II lub XII, to podmioty uprawnione do inicjowania zmian konstytucji mogą zażądać w terminie 45 dni od uchwalenia poprawki przez Senat przeprowadzenia referendum. Zmiana konstytucji zostaje przyjęta, jeżeli opowiedziała się za nią większość głosujących.

  4. prezydent ma obowiązek podpisania ustawy zmieniającej konstytucje, nie przysługuje mu wiec w tym zakresie prawo weta.

  5. konstytucja nie może być zmieniana w czasie stanu nadzwyczajnego, co oznacza, że nie można w tym okresie wnosić projektów ustaw o zmianie konstytucji, a prace nad projektami już wniesionymi należy zawiesić.

  1. System zabezpieczeń konstytucyjności prawa.

Nie wystarczy samo proklamowanie w konstytucji zasady jej nadrzędności. Aby stanowiła ona realną podstawe całego systemu prawa musi powstawać zapewnienie zgodności całego prawa z konstytucją.

Gwarancje zgodności prawa z konstytucją to ogół rozwiązań i instytucji ustrojowych służących zapewnieniu realizacji norm konstytucyjnych.

Do najczęściej występujących gwarancji należą:

        1. gwar. Bezpośrednie - sądownictwo konstytucyjne i instytucje odpowiedzialności konstytucyjnej.

        2. gwar. Pośrednie - podział władzy umożliwiający organom należącym do różnych władz wzajemne kontrolowanie się pod kątem min: zgodności z konstytucją, a takie zasady jawności działania organów państwowych umożliwiających poddanie ich kontroli ze strony społeczeństwa.

  1. Prewencyjny system zabezpieczeń konstytucji.

Sądy konstytucyjne z reguły sprawują tez kontrolę prwewncyjną - uprzednią. Dokonywana ona jest w odniesieniu do projektu aktu w czasie jego uchwalenia albo jego po jego uchwaleniu az do momentu wejścia w życie, a przynajmniej do czasu jej promulgacji.

        1. system pozaparlamentarny - kontrola sprawowana przez głowę państwa weto absolutne lub zawieszające podpisanie aktu przez głowę państwa jest stwierdzeniem , iż ustawa została uchwalona przez parlament.

Promulugacja oznacza uznanie iż ustawa została uchwalona w sposób zgodny z konstytucją i że nabiera ona mocy wiążącej.

        1. System parlamentarny :

A/ system kontroli sprawowanej przez parlament in pleno - kontrola konstytucyjności ustaw przez parlament w ramach procedury ustawodawczej.

B/ system kontroli sprawowany przez specjalne organy wewnątrzparlaamentarne - przez ostateczną decyzję uchwalenia ustawy, parlament powierza specjalnej komisji parlamentarnej zadanie zbadania zgodności projektu ustawy, z konstytucją .

  1. Amerykański system kontroli konstytucyjności prawa.

Jest nazywany również mianem kontroli rozproszonej. Pojawił się na przełomie XVIII i XIX w USA. Polega on na tym, że:

  1. kompetencja orzekania o zgodności ustawy z konstytucją przysługuje wszystkim

sądom i nie pozostaje skoncentrowana w jednym tylko organie sądowym. Nie ma

więc odrębnego sądu (trybunału), każdy sąd może więc orzekać o

konstytucyjności ustaw.

  1. Orzekanie o konstytucyjności ma charakter incydentalny. Tzn. orzekanie takie

może być Dokonywane tylko w ramach konkretnej sprawy. Wystarczy

wątpliwość jednej ze stron o sprzeczności ustawy , na której podstawie sąd się

opiera.

  1. Orzeczenie o niekonstytucyjności ustawy oznacza, że sąd odmawia zastosowania

takiej ustawy przy rozstrzyganiu zawisłej przed nim sprawy Sąd nie ma prawa do

generalnego uchylenia ustawy i wyprowadzenia jej z systemu obowiązującego pr

  1. Skoncentrowany (kontynentalny) system kontroli konstytucyjności prawa.

Jego podstawową cechą jest istnienie szczególnego sądowego organu - trybunału konstytucyjnego, który jest właściwy do orzekania wyłącznie o zgodności ustaw z konstytucją. Pozostałe sądy w formie pytań prawnych mogą jedynie zgłaszać się do niego z prośbą o rozstrzygnięcie. Z zapytaniem o zgodność ustawy z konstytucją mogą wystąpić również prezydent, rząd, oraz grupy deputowanych do parlamentu. Orzeczenie trybunału konstytucyjnego o niekonstytucyjności ustawy powoduje jej uchylenie , a więc ostateczne usunięcie z systemu prawa.

  1. Kontrola konstytucyjności prawa w Polsce.

Instytucja kontroli konstytucyjności prawa nie ma w Polsce długiej tradycji.

Do polskiego porządku prawnego Trybunał Konstytucyjny został wprowadzony 26.03.1982r. na podstawie Małej Konstytucji z 1952r. Mógł on jednak rozpocząć funkcjonowanie dopiero po uchwaleniu w dniu 25.04.1985r. ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

Konstytucja umieściła TK w rozdziale zatytułowanym „Sądy i Trybunały” i zaliczyła go do władzy sądowniczej.

Trybunał jest organem władzy sądowej, powołany do badania zgodności z konstytucją aktów normatywnych i umów międzynarodowych . jest organem odrębnym i niezależnym od innych władz. Jego orzeczenia mają charakter ostateczny i wiążący. Sędziowie są wybierani indywidualnie ( Uchwała Sejmu ) na okres dziewięcioletniej kadencji.Konstytucja przyjęła zasadę nominacji Prezesa TK przez Prezydenta RP.Prezydent RP powołuje prezesa i wiceprezesa TK wśród 2 kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Narodowe.

  1. Zakres kompetencji Trybunału Konstytucyjnego w Polsce.

Polski Trybunał realizuje szereg funkcji, o ujęciu typowym dla współczesnego sądu konstytucyjnego. Wymienić należy:

  1. kontrole norm, tzn. orzekanie o zgodności aktów normatywnych (zawartych w nich norm) z aktami (normami) wyższego rzędu,

  2. orzekanie o skargach konstytucyjnych,

  3. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych miedzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa,

  4. orzekanie o zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych,

  5. rozstrzyganie o zaistnieniu tymczasowej przeszkody w sprawowaniu urzędów przez Prezydenta RP.

Zarazem poza zakresem właściwości Trybunału pozostaje podejmowanie pewnych rozstrzygnięć powierzanych w niektórych krajach, sądowi konstytucyjnemu. Wymienić należy:

  1. orzekanie o odpowiedzialności konstytucyjnej, które w Polsce należy do właściwości Trybunału Stanu jako odrębnego organu władzy sądowniczej,

  2. rozstrzyganie spraw dotyczących ważności wyborów i referendów, w Polsce należy to przede wszystkim do Sądu Najwyższego,

  3. ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni ustaw, które należało do właściwości Trybunału Konstytucyjnego w poprzednim stanie prawnym, a istotą tej kompetencji było ustalenie znaczenia postanowień ustawowych; była to więc forma abstrakcyjnej wykładni prawa, nowa Konstytucja nie tylko zniosła tę kompetencję, ale też pozbawiła mocy powszechnie obowiązującej wszystkie uchwały wykładnicze podjęte wcześniej w tym trybie przez Trybunał Konstytucyjny.

  1. Podmioty mające prawo wszczynania postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym nawiązuje do wzorów postępowania sądowego, a w sprawach nie uregulowanych odrębnie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

Trybunał rozpatruje sprawy o kontrole norm w składach pięcioosobowych, gdy chodzi o kontrole ustawy lub umowy międzynarodowej, lub trzyosobowych, gdy chodzi o kontrolę aktu podustawowego. Składy orzekające są wyznaczane przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego odpowiednio do kolejności wpływu spraw. Każda sprawa może być rozpatrywana w pełnym składzie, wówczas wymagana jest obecność co najmniej 9 sędziów. Jeżeli wynika to ze szczególnej zawiłości sprawy, a zwłaszcza, gdy orzeczenie może spowodować konieczność dokonania nakładów finansowych nie przewidzianych w ustawie budżetowej. Uczestnikami postępowania są: wnioskodawca tj. podmiot, który złożył pytanie prawne, organy, który wydał zakwestionowany akt normatywny oraz Prokurator Generalny. Jeżeli orzeczenie Trybunału może wywołać skutki wiążące się z nakładami finansowymi nie przewidzianymi w budżecie, opinie przedstawia także Rada Ministrów.

Sprawy z wniosków lub pytań prawnych zawsze muszą być rozpoznane na rozprawie. Po zamknięciu rozprawy skład orzekający udaje się na naradę i wydaje orzeczenie. Orzeczenie musi zapaść większością głosów.

Z wnioskiem o wszczęcie postępowania wystąpić mogą:

1. Prezydent RP, Marszałek Sejmu Senatu, Prezes Rady Ministrów, 50 posłów, 30senatorów,

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes NSA, Prokurator Generalny, Prezes NIK,

Rzecznik Praw Obywatelskich,

  1. Krajowa Rada Sądownictwa (jeśli dotyczy to niezależności sądów i niezawisłości sędziów

  2. Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego

  3. Ogólnokrajowe organy związków zawodowych oraz ogólnokrajowe władze organizacji pracodawców i organizacji zawodowych

  4. Kościoły i inne związki wyznaniowe

wg art. 79 Konstytucji , każdy, czyje wolności i prawa zostały naruszone

  1. Pytania prawne w postępowaniu przed Trybunałem konstytucyjnym w Polsce.

Z pytaniem prawnym mamy do czynienia gdy w przypadku rozpatrywania konkretnej sprawy występują wątpliwości co do zgodności z Konstytucją przepisu prawnego, który ma się stać podstawą rozstrzygnięci sądowego.

Pytanie prawne jest to uprawnienie wyłącznie sądu (każdego). Może być ono realizowane na każdym etapie postępowania sądowego. Strony postępowania mogą tylko wnosić o przedstawienie pytania prawnego, ale decyzja zawsze pozostaje w gestii sądu orzekającego.

Musi być też spełniona przesłanka relatywności - pytaniem prawnym można objąć tylko ten przepis, który ma być podstawą rozstrzygnięcia sprawy. Przedstawienie pytania prawnego powoduje zawieszenie postępowania, na tle którego sformułowano pytanie. Po wydaniu orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny , postępowanie zostaje podjęte, a sprawę rozstrzyga się zgodnie z tym orzeczeniem.

Z pytaniem prawnym mamy do czynienia przy tzw. Kontroli konkretnej (dotyczącej danej sprawy).

  1. Skarga konstytucyjna.

Istotą skargi konstytucyjnej jest bezpośrednie powiązanie tej procedury z ochroną praw jednostki.

Skarga konstytucyjna jest to szczególny środek prawny pozwalający jednostce (innym podmiotom praw i wolności konstytucyjnych) na zwrócenie się do sadu konstytucyjnego o zweryfikowanie ostatecznych rozstrzygnięć władz publicznych, o ile rozstrzygnięcia te naruszają konstytucyjnie zagwarantowane prawa bądź wolności skarżonego. Istotne są tu 4 elementy:

  1. incydentalny charakter skargi, stanowiącej prawo każdego podmiotu praw bądź wolności konstytucyjnych i związanej z konkretnym przypadkiem ich naruszenia,

  2. ograniczenie podstawy skargi tylko do naruszeń praw i wolności o konstytucyjnym charakterze,

  3. subsydiarny charakter skargi, pozwalający na jej wniesienie dopiero po bezskutecznym wyczerpaniu innych środków prawnych,

  4. przyznanie praw rozpoznawania skarg organom sadownictwa konstytucyjnego, których rozstrzygnięcia wiążą wszystkie organy państwowe.

Istnieją dwa ujęcia skargi konstytucyjnej. Węższa polega na ograniczeniu podstaw skargi do zarzutu, że orzeczenie naruszające prawa bądź wolności skarżącego zostało wydane w oparciu o przepis praw sprzecznych z konstytucją - jest to wiec skarga przeciwko normie. Ujecie szersze pozwala tez na postawienie zarzutu, że samo orzeczenie zostało wydane w sposób naruszający konstytucje, może to być więc skarga zarówno przeciwko normie, jak i przeciwko orzeczeniu.

Prawo do skargi przysługuje każdemu podmiotowi praw i wolności konstytucyjnych.

Przedmiotem skargi może być tylko konkretnie określona ustawa lub inny akt normatywny, na tle którego wniesiono skargę i wg której wydano ostateczne rozstrzygnięcie skargi.

Postępowanie toczy się wg tego samego modelu co postępowanie w sprawie kontroli norm. Z małymi wyjątkami:

  1. inny jest skład trybunału nadającego bieg sprawie- 1 sędzia

  2. w toku rozstrzygania skargi trybunał może wydać postanowienie o tymczasowym wstrzymaniu lub zawieszeniu wykonania orzeczenia

  3. o nadaniu skardze biegu informuje się Rzecznika Spraw Obywatelskich , który może w nim uczestniczyć

  4. skarga jest rozpatrywana w składzie 3 lub 5 sędziów a w sprawach zawiłych przez cały skład.

Orzeczenie o niekonstytucyjności aktu skutkuje pozbawieniem tego aktu mocy obowiązującej. Skarżący będzie mógł żądać wznowienia postępowania na zasadach ogólnych.

  1. Konstytucyjny system źródeł prawa.

System prawa w Polsce opiera się na hierarchiczności

Konstytucja jest najważniejszym aktem prawa , wszystkie inne akty muszą być z nią zgodne.

Polska Konstytucja przewiduje dwa rodzaje regulacji systemu źródeł prawa. Są to :

  1. przepisy powszechnie obowiązujące

  2. przepisy wewnętrzne

przepisy powszechnie obowiązujące

art. 87 Konstytucji sformułował zasadę zamkniętego systemu źródeł prawa, ale tylko w odniesieniu do prawa powszechnie obowiązującego, które może wiązać wszystkie podmioty w państwie, w szczególności obywateli i „podmioty podobne „. Rozróżniamy dwa aspekty tego prawa;

  1. aspekt przedmiotowy

oznacza, że Konstytucja wyczerpująco wymieniła formy aktów, w jakich mogą być zawierane normy o powszechnie obowiązującym charakterze. Wyczerpujący charakter tego wyliczenia oznacza, że ustawy zwykłe nie mogą go rozszerzać i nie mogą przewidywać dodatkowych, nieznanych Konstytucji aktów prawa powszechnie obowiązującego. Z mocy art. 87 Konstytucji źródłami prawa powszechnie obowiązującego mogą być:

  1. Konstytucja ( mają charakter samoistny)

  2. Ustawy ( mają charakter samoistny)

  3. Ratyfikowane umowy międzynarodowe

  4. Rozporządzenia ( mają charakter wykonawczy)

  5. Akty prawa miejscowego ( mają charakter wykonawczy)

Inne, konstytucyjnie przewidziane akty , w których mogą być stanowione normy powszechnie obowiązującego prawa , to rozporządzenia Prezydenta z mocą ustawy ( może je wydać jedynie w stanie wojennym, gdy Sejm nie może zebrać się na posiedzenie), a także przepisy stanowione przez organizację międzynarodową

  1. aspekt podmiotowy

oznacza, że Konstytucja wymieniła w sposób wyczerpujący organy upoważnione do stanowienia prawa powszechnie obowiązującego.

Rozporządzenia mogą wydawać - Prezydent , Rada Ministrów , Prezes RM, poszczególnym ministrom i przewodniczący komitetów, Kraj. Radzie Rad. I Tel.

Przepisy wewnętrznie obowiązujące

Są to akty normatywne, obowiązujące wyłącznie jednostki, które są organizacyjnie podległe organowi wydającemu dany akt. To:

1.Uchwały Rady Ministrów

2.Zarządzenia prezesa RM i ministrów.

Jednak na potrzeby poprawnego funkcjonowania aparatu państwowego dopuszczono do otwarcia systemu aktów prawa wewnętrznego. I tak wydawane są różnego rodzaju regulacje . Ponieważ jednak akty te nie mogą być adresowane do obywatela , nie ma niebezpieczeństwa, że taka rozszerzająca interpretacja mogła by kolidować z ochroną praw i wolności obywatela.

Każdy akt prawa wewnętrznego podlega kontroli co do jego zgodności z powszechnie obowiązującym prawem.

Akty pr. Wewnętrznego musza odpowiadać następującym wymaganiom:

  1. mogą być adresowane tylko do jednostek organizacyjnie podległych organowi wydającemu akt

  2. mogą obowiązywać tylko te jednostki, a nie może działać „ na zewnątrz” , w szczególności nie może być podstawa decyzji wobec obywateli, osób prawnych oraz innych podmiotów,

  3. może być wydany tylko na podstawie ustawy, która musi określać ogólną kompetencję danego organu do wydawania aktów prawa wewnętrznego.

Akty pr. Wewnętrznego mogą stanowić wszelkie organy państwowe lub samorządowe w wymaganej formie prawnej, zawsze jednak tylko pod adresem tych podmiotów i jednostek, które pozostają w sferze ich organizacyjnej podległości.

  1. Akty prawa powszechnie obowiązujące.

Źródłami powszechnie obowiązującego prawa mogą być:

Konstytucja i ustawy mają charakter aktów samoistnych, tzn. mogą być wydawane w ramach ogólnej kompetencji organu uprawnionego do ich stanowienia; nie jest w tym celu konieczne żadne szczegółowe upoważnienie.. Natomiast rozporządzenia muszą mieć zawsze charakter aktów wykonawczych, tzn. mogą być wydawane tylko na podstawie upoważnienia ustawowego, a upoważnienie to musi mieć charakter szczegółowy pod względem podmiotowym, przedmiotowym i treściowym. Podobnie wykonawczy charakter muszą mieć akty prawa miejscowego.

  1. Akty prawa wewnętrznego.

Organy państwa mogą stanowić akty prawa wewnętrznego, tzn. akty obowiązujące wyłącznie jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu te akty. W żadnym razie nie mogą one być podstawą decyzji w stosunku do obywateli, osób prawnych oraz innych podmiotów. Zarazem muszą być one zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, co w szczególności jest gwarantowane przez władzę sądowniczą, która jest władna do uchylenia (Trybunał Konstytucyjny) lub odmowy zastosowania (inne sądy) aktu prawa wewnętrznego, który wykracza poza dozwolony krąg adresatów.

Konstytucja nie enumeruje podmiotów uprawnionych do wydawania aktów prawa wewnętrznego. Należy uznać, że w tym zakresie system tych aktów zachowuje charakter otwarty - mogą je stanowić wszelkie organy państwowe lub samorządowe i we wszelkich wymaganych formach prawnych, zawsze jednak tylko pod adresem tych podmiotów i jednostek, które pozostają w sferze ich organizacyjnej podległości.

  1. Umowa międzynarodowa jako źródło prawa RP.

Konstytucja określając miejsce źródeł prawa międzynarodowego w systemie prawa wyrażnie odniosła się tylko do umów międzynarodowych. Zalicza się je do źródeł prawa powszechnie obowiązującego, wyróżniając dwa ich rodzaje:

        1. umowy ratyfikowane na podstawie zgody wyrażonej w ustawie przyjętej w normalnym postępowaniu ustawodawczym lub w procedurze szczególnej, bądź zgody wyrażonej w referendum.

        2. Umowy, dla której ratyfikacji nie ma wymogu uzyskania takiej zgody.

Tylko umowy ratyfikowane stanowią źródła prawa powszechnie obowiązującego, umowy takie po ich ogłoszeniu stanowią część polskiego porządku prawnego i są bezpośrednio stosowane, chyba, że ich stosowanie zależy od wcześniejszego wydania ustawy.

Włączenie prawa międzynarodowego do wewnętrznego porządku prawnego, określamy mianem transformacji polegającej na recepcji norm prawa międzynarodowego przez prawo krajowe.

Konstytucja dopuszcza istnienie umów innych niż ratyfikowane, nie maja one jednak charakteru aktów powszechnie obowiązujących.

  1. Pojecie i zasady ustroju politycznego.

Każda konstytucja określa pewne zasady podstawowe, które rozstrzygają o charakterze ustrojowym danego państwa i określają panujący w nim system władzy - tożsamość konstytucyjna. Zasady te wskazują przede wszystkim tego, do kogo należy władza w państwie (określają suwerena), ustanawiają podstawowe formy wykonywania tej władzy i rodzaje (typy) organów państwowych do tego powołanych. Zasady te określają podstawowe sposoby i treści wykonywania tej władzy, wskazując idee i cele jakie powinny być w tym procesie urzeczywistniane.

Konstytucyjne zasady ustroju nie zawsze muszą być zapisane w odrębnych postanowieniach tego aktu. Jest bowiem regułą, że tekst konstytucji posługuje się skrótami myślowymi, pojeciami-kluczmi, milcząco zakładając, że znaczenie tych pojęć jest na tyle oczywiste, iż nie wymaga legalnych definicji. W ten sposób zasady ustroju nabierają znacznej elastyczności, i o ich rzeczywistej roli i znaczeniu można często mówić dopiero na tle orzecznictwa sądowego dokonującego ich konkretyzacji.

W polskiej konstytucji najważniejsze zasady ustrojowe odnajdziemy w rozdziale I pt. „ Rzeczpospolita” oraz w rozdz. II i XII , ale zasady te możemy odnaleźć również w innych rozdziałach konstytucji jak i we Wstępie.

Wyróżniamy osiem podstawowych zasad:

  1. suwerenności Narodu

  2. niepodległości i suwerenności państwa

  3. demokratycznego państwa prawnego

  4. hierarchicznego systemu źródeł prawa

  5. społeczeństwa obywatelskiego

  6. podziału władz

  7. społecznej gospodarki rynkowej

  8. przyrodzonej godności człowieka

  1. Konstytucyjne zasady ustroju gospodarczego.

Zasada społecznej gospodarki rynkowej dokonuje najbardziej ogólnej charakterystyki ustroju gospodarczego. Istotą jest oparcie ustroju gospodarczego na powiązaniu dwóch podstawowych idei: gospodarki rynkowej i państwa socjalnego. O idei gospodarki rynkowej można powiedzieć, że musi to być gospodarka, której podstawowym motorem rozwoju mają być mechanizmy rynkowe, na które państwo może oczywiście oddziaływać, ale których nie może zastępować własnymi decyzjami.

Trzy podstawy społecznej gospodarki rynkowej:

        1. wolność działalności gospodarczej, oznacza ona swobodę podejmowania działalności gospodarczej, swobodę jej prowadzenia przez wszelkie podmioty.

        2. własność prywatna, którą rozumieć należy jako wszelką własność należącą do podmiotów autonomicznych w stosunku do państwa i sektora jego własności gospodarczej.

        3. solidarność, dialog i współpraca partnerów społecznych.

Ogólna zasada społecznej gospodarki rynkowej odnosi się do wszystkich sektorów i branż gospodarki, a więc także do ustroju rolnictwa.

Podstawowym i generalnym celem polityki społeczno-gospodarczej jest systematyczne polepszania warunków życia społeczeństwa.

Zasada społecznej gospodarki rynkowej- państwo musi uczestniczyć w funkcjonowaniu gospodarki rynkowej tak ,aby swoim działaniem nie ograniczać możliwości innych podmiotów gospodarczych ( osobom fizycznym i prawnym ).

  1. Pojecie demokratycznego państwa prawnego.

Pojecie państwo prawne jest ono właściwie równoznaczne z sumą cech ustrojowych współczesnego państwa demokratycznego. Jako element państwa prawnego traktuje się zasadę podziału władz, zwierzchnictwa konstytucji, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, szczególnej roli ustawy jako podstawowego i powszechnego źródła prawa.

Podstawowe zasady:

        1. suwerenności narodu - traktowana jako podstawa demokratycznej legitymacji władzy państwowej i demokratycznego systemu tworzenia prawa oraz instytucji określających

dpowiedzialność organów państwowych.

        1. Wolności i równości wobec prawa - determinuje charakter stosunków między państwem a jednostką ,implikująca oparcie ich stosunków na konstytucyjnym systemie praw podstawowych,

        2. Konstytucjonalizmu - oznacza uznanie konstytucji za podstawę porządku prawnego i najwyższy akt prawny

        3. Podziału władz - zakłada przyporządkowanie określonym strukturom organów państwowych poszczególnych funkcji oraz wzajemną kontrolę i równowagę tych władz.

        4. Legalizmu - zakłada, że w prawo stanowić ma podstawę i granice wszystkich działań państwa, implikująca związanie ustawodawcy normami konstytucyjnymi, a władzy wykonawczej i sądowniczej ustawą, wszystkich zaś organów władzy publicznej normami pozakrajowymi, które państwo zobowiązała się przestrzegać. Z punktu widzenia jednostki oznacza to trwałość i przewidywalność rozstrzygnięć państwowych.

        5. Prawo do sądu mające swoje źródło w przekonaniu, że tylko ochrona sądowa zapewnia pełną , efektywną ochronę prawną. Ochronę tę realizuje system niezależnych i niezawisłych sądów, opierających swoje postępowanie na ustawie.

        6. Odpowiedzialności państwa za błędne działania

        7. Zakaz podejmowania przez państwo działań ponad potrzebę, co pociąga za sobą odpowiedzialność, konieczność i proporcjonalność aktów państwowych.

        8. System instytucji samorządowych jako formy udziałów społeczeństwa w samodzielnym zaspokajaniu potrzeb zbiorowych o znaczeniu lokalnym bądź grupowym.

  1. Demokratyczne państwo prawne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego.

W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego z lat 1989-97 zarysowała się tendencja do traktowania klauzuli demokratycznego państwa prawnego jako zbiorczego wyrazu szeregu zasad i reguł o bardziej szczegółowym charakterze, które nie są wprawdzie wyraźnie zapisane w konstytucji, ale z niej wynikają w sposób pośredni. Zasada zaufania nakazuje, aby organ państwowy traktował obywateli z zachowaniem pewnych minimalnych reguł uczciwości. Przepisy prawne nie mogą wiec zastawiać pułapek, formułować obietnic bez pokrycia bądź nagle wycofywać się ze złożonych obietnic lub ustalonych reguł postępowania, nie mogą stwarzać organom państwowym możliwości nadużywania swojej pozycji wobec obywatela itp.

W ramach tej zasady ogólne Trybunał Konstytucyjny sformułował szereg konkretnych zasad stanowienia prawa, które muszą być przestrzegane w demokratycznym państwie prawnym: