Podstawy prawa administracyjnego - moje do 50 slajd, Prywatne, Technik administracji, I semestr 2013-wiosna, Prawo Administracyjne


PODSTAWY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

SEMESTR I

Magdalena Zwolińska

Materiał z zajęć 20 kwietnia 2013r.

Administracja oznacza pewną służbę lub działalność wykonawczą, wykonywaną na rzecz kogoś lub czegoś ważnego. W przypadku administracji publicznej chodzi o służbę na rzecz władzy politycznej, czyli o służbę na rzecz dobra wspólnego, powszechnego interesu publicznego i służbę prawu.

Administracja to:

Administracja to również „planowe zgromadzenie ludzi w służbie pewnej misji publicznej” (Langrod). „To zespół działań, czynności i przedsięwzięć organizatorskich i wykonawczych prowadzonych na rzecz realizacji interesu publicznego przez różne podmioty, organy i instytucje a postawie uchwały i w określonych prawem formach.” (Izdebski, Kulesza). Wg Małgorzaty Stahl administracja ma dwa charaktery:

Cechy charakterystyczne dla administracji publicznej (Ochendowski):

Ogólne cechy administracji:

Administracją w pełni będzie dopiero organizatorska działalność państwa:

Segmenty administracji publicznej:

Administracja rządowa to układ organizacyjno - funkcjonalny o jednolitym, relatywnie scentralizowanym charakterze, który realizuje zadania publiczne za które odpowiedzialność ponosi rząd, i który pośrednio lub bezpośrednio podlega Radzie Ministrów.

Administracja nierządowa to organy i urzędy administracyjne nie podlegające Radzie Ministrów:

Zasada pomocniczości służy unikaniu centralizacji, a jej prawną konsekwencją jest:

Prawo administracyjne to zespół norm, które regulują administracyjną działalność państwa. To gałąź prawa, która reguluje działalność organów państwowych, podejmowaną w celu wykonania ustalonych prawem zadań organizatorskich.

Normy prawa administracyjnego:

Całość norm prawa administracyjnego można podzielić na 2 grupy norm prawnych:

Prawo konstytucyjne i cywilne, a prawo administracyjne.

Prawo konstytucyjne jest ściśle związane z prawem administracyjnym. Wspólnie należą do dziedziny prawa publicznego. Tworzą jedność, ponieważ posługują się tymi samymi konstrukcjami, metodami i regułami. Konstytucja jest głównym normatywnym źródłem ustroju i działań administracji, a także prawną podstawą nieustannego wyważania interesów ogólnych i indywidualnych.

Stosunek administracyjno-prawny może być nawiązany z mocy samej ustawy, w drodze aktu administracyjnego bądź umowy administracyjnej oraz wyniku działań faktycznych. Z mocy samej ustawy powstają prawa i obowiązki w sferze podatkowej, obowiązku szkolnego, uczestników ruchu drogowego, itp.

Rodzaje stosunków administracyjno-prawnych:

Źródła prawa administracyjnego:

Konstytucja

Konstytucja jest najwyższym prawem RP, a jej przepisy stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej. Określa, że ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i sądowniczej. Rzeczpospolita jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej oraz organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Konstytucja określa kompetencje Prezydenta RP, Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz ustala pozycję ministrów i innych członków rządu oraz wojewodów i samorządu terytorialnego w systemie organizacji państwa.

Na podstawie Konstytucji nauka prawa konstytucyjnego wyodrębniła i zdefiniowała zasady ustroju Rzeczypospolitej:

Ratyfikacja jest to akt urzędowy polegający na potwierdzeniu przez państwo wobec pozostałych stron umowy, że bierze na siebie wynikające z niej obowiązki i uprawnienia. Winczorek przedstawia w zasadzie dwa rodzaje ratyfikowanej umowy międzynarodowej:

Umowy ratyfikowane i umowy nie podlegające ratyfikacji.

Umowy nie podlegające ratyfikacji wymagają zatwierdzenia przez Rade Ministrów; równoznaczne jest udzielenie przez RM zgody na podpisanie umowy międzynarodowej. Zgodę tą może uzyskać minister kierujący działem administracji rządowej właściwy do spraw których dotyczy umowa międzynarodowa.

Akty prawa wspólnotowego nie wymagają ratyfikacji przez kraje członkowskie. Prawo wspólnotowe nie może być uchylane przez kraje wspólnoty. Prawo europejskie nie jest składnikiem prawa, ale z nim współgra i jest stosowane w stosunkach wewnętrznych. Porządek prawny wewnętrzny i porządek praw europejskich w pewnych sytuacjach może dojść pomiędzy nimi do kolizji. Zasada prymatu prawa europejskiego, mówi że żaden przepis prawa wewnętrznego, nie ma pierwszeństwa przed prawem wspólnotowym. Trybunał Stanu stwierdził, że prawo wspólnotowe ma pierwszeństwo nawet przed zasadami konstytucyjnymi.

Zasada prymatu prawa europejskiego polega na tym, że żaden sąd czy urząd nie stosuje prawa wewnętrznego, które koliduje w konkretnym przypadku z unormowaniami prawa wspólnotowego. Jest to prymat w zastosowaniu, a nie prymat w ważności prawa europejskiego. Prawo europejskie nie uchyla ale eliminuje zastosowanie prawa wewnętrznego w konkretnym przypadku. Przyjęto, że wspólnota ma wyłączne kompetencje prawodawcze w dziedzinie polityki handlowej i celnej. Państwa członkowskie nie mogą podejmować w tej dziedzinie żadnej aktywności.

Rodzaje aktów prawa miejscowego:

Charakter prawy statutów - Statut nie może pozostawać w sprzeczności z przepisami ustawowymi nie tylko dotyczącymi samorządu terytorialnego na danym szczeblu, ale przepisami ustaw w ogóle. Statut wydawany jest na podstawie generalnego upoważnienia ustawowego przy wykorzystaniu kompetencji do samodzielnej regulacji stosunków prawnych w ramach tego upoważnienia.

Akty wewnętrzne

Źródłami prawa wewnętrznego mogą być uchwały organów kolegialnych i zarządzenia organów monokratycznych. Akty wewnętrzne nosić mogą różne nazwy, np. regulamin, instrukcja, pismo ogólne itp. Cechą charakterystyczną aktów wewnętrznych jest ich szczególny krąg adresatów. Wyraźnie podkreślić należy, że mogą one być kierowane jedynie do podmiotów podporządkowanych organizacyjnie i służbowo organowi wydającemu dany akt. Aktami tymi nie można regulować praw i obowiązków obywateli, osób prawnych i ich organizacji, o ile nie znajdują się oni w zależności organizacyjnej lub służbowej do organu wydającego dany akt. Akty wewnętrzne wydawane są na podstawie przepisów kompetencyjnych, na podstawie szczegółowych upoważnień ustawowych. Poddawane są kontroli organu nadzorującego daną jednostkę organizacyjną. Może być wymagane zatwierdzenie aktu wewnętrznego przez organ nadzoru.

Materiał z zajęć 21 kwietnia 2013r.

Pojęcie prawa administracyjnego:

a) w Polsce:

- brak definicji w aktach prawnych,

- wiąże się z funkcjonowaniem administracji, organów administracyjnych.

b) normy postępowania ogólnego,

c) normy postępowania skargowo - wnioskowego,

d)normy postępowania kontrolnego,

e) normy postępowania sądowo - administracyjnego.

Prawne formy działania administracji

Wszelka działalność administracji musi mieć podstawę prawną i przebiegać w określonych formach prawnych. Przez prawną formę działania administracji trzeba rozumieć prawnie określony typ konkretnej czynności organu administracji. Ów określony typ czynności nie jest związany z charakterem (materialną treścią) sprawy do załatwienia, w której może być wykorzystany. W praktyce jest bowiem tak, że ten sam typ czynności może mieć zastosowanie w różnych sprawach (np. z zakresu prawa paszportowego, prawa budowlanego).

Formy działań administracji:

- porozumienia administracyjne,

b) jest władczym oświadczeniem woli organu administracji publicznej lub podmiotu administracyjnego prawnie do tego upoważnionego (np. dyrektora szkoły czy dyrektora przedsiębiorstwa państwowego). Władczość oświadczenia woli wyraża się w tym, iż zawsze wydane jest ono w imieniu państwa i na rachunek państwa. Wykonanie aktu administracyjnego jest zapewnione poprzez możliwość zastosowania przymusu państwowego;

c) wykazuje podwójną konkretność — odnosi się do konkretnego adresata i konkretnej sprawy;

  1. wydawany jest jako rezultat przeprowadzonego postępowania administracyjnego; podstawę prawną takiego postępowania stanowi Kodeks postępowania administracyjnego.

Akty zewnętrzne skierowane są do adresatów niepodporządkowanych organizacyjnie (służbowo) organowi wydającemu dany akt (np. do osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych).

Akty wewnętrzne skierowane są do podmiotów podporządkowanych organowi wydającemu dany akt administracyjny.

Akty administracyjne dzielimy na:

- konstytutywne,

W przypadku aktów związanych organ administracyjny musi wydać akt administracyjny (decyzję) w sytuacji zaistnienia określonych przez przepisy ustawowe warunków (np. organ musi wydać decyzję o przyznaniu emerytury, jeżeli zostały spełnione wszystkie warunki ustawowe).

Akty uznaniowe organ administracji wydaje wówczas, gdy uzna to za celowe (np. wojewoda na podstawie przepisów ustawowych o ochronie przyrody rozstrzyga, czy wydać nakazy lub zakazy mające na celu ochronę środowiska przyrodniczego na terenie jego województwa).

Uznanie administracyjne występuje, kiedy organ ten może rozstrzygnąć sprawę w różny sposób przy tym samym stanie faktycznym. Przepisy ustanawiające uznanie administracyjne formułuje się w sposób zróżnicowany. Mogą więc zawierać sformułowania typu: „organ może”, co należy rozumieć, że w sytuacji zaistnienia określonego w tym przepisie stanu faktycznego organ ma możliwość określonego zachowania się, nie musi jednakże danego działania podejmować. Z uznaniem administracyjnym będziemy też mieć do czynienia, gdy przepisy prawa posługują się zwrotami nieostrymi przy opisie stanu faktycznego uzasadniającego działanie organu administracji. Przepis prawa stanowi np., że organ może wydać decyzję, gdy jest to uzasadnione interesem społecznym. Pojęcie interesu społecznego jest mało precyzyjne (niedookreślone), co sprawia, że organ administracji sam je interpretuje, stosując taki przepis, co daje mu swobodę przy wydawaniu decyzji uznaniowej. Należy podkreślić, że uznanie administracyjne w żadnym wypadku nie oznacza dowolności organów administracji w procesie podejmowania decyzji. W nauce prawa administracyjnego zgodnie się przyjmuje, że stosując przepisy uznaniowe, organy administracji nie mogą naruszać praw podmiotowych, wynikających z innych przepisów prawa czy też rozstrzygnięć innych organów państwa. Akt administracyjny, aby był prawidłowy, musi być w pełnym zakresie zgodny z przepisami prawa materialnego, wydany przez właściwy organ, we właściwym postępowaniu, w wymaganej formie. Akty niespełniające tych warunków są aktami wadliwymi. Wadliwość aktu może mieć charakter nieistotny lub istotny.

Wadliwość nieistotna nie powoduje utraty mocy obowiązującej aktu administracyjnego. Może być usunięta poprzez sprostowanie lub uzupełnienie (np. poprzez zamieszczenie pouczenia o prawie odwołania się do wyższej instancji).

Wadliwość istotna aktu administracyjnego może być podstawą do jego uchylenia lub stwierdzenia nieważności.

Wadliwymi są akty, które np. zawierają błędy pisarskie, rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki wymagające jedynie ich sprostowania i wyjaśnienia, ale wadliwymi są także akty administracyjne, które w sposób istotny naruszają przepisy prawa materialnego, procesowego i ustrojowego, które naruszają konstytucyjne zasady porządku prawnego (np. zasadę równości obywateli wobec prawa), które opierają się na niewłaściwie ustalonym stanie faktycznym, błędnej wykładni prawa, błędnej bądź niepełnej ocenie pojęcia nieokreślonego, niewłaściwym skorzystaniu z uznania administracyjnego.

Nieważnymi są akty administracyjne:

a) które zostały wydane przez organy rzeczowo lub miejscowo niewłaściwe,

b) które zawierają oczywistą wadę procesową,

c) które są skierowane do osiągnięcia efektu prawniczo lub faktycznie niemożliwego do osiągnięcia.

MATERIALNA FORMA PRAWOMOCNOŚCI AKTU

Prawomocność materialna oznacza, że stosunek prawny zawiązany między adresatem a organem administracyjnym zostaje w sposób trwały ukształtowany treściowo, inaczej mówiąc treść aktu administracyjnego ma charakter trwały i nie może być naruszalna.

Prawomocność formalna aktu administracyjnego oznacza zaś, iż niedopuszczalne jest użycie do obalenia aktu administracyjnego zwyczajnych środków prawnych, akt taki staje się „niezaskarżalny”.

Przedmiot porozumienia leży w sferze prawa administracyjnego i ta cecha odróżnia porozumienia od czynności cywilnoprawnych. Strony (podmioty) porozumienia zobowiązują się wspólnie wykonywać nałożone na nie zadania albo mogą ustalić przeniesienie pewnych zadań z jednego podmiotu na drugi. Przykładami porozumień administracyjnych mogą być tzw. porozumienia komunalne zawierane przez gminy celem wspólnej realizacji zadań przekraczających możliwości finansowe jednej gminy.

Czynności cywilnoprawne

Działalność administracji oparta jest niekiedy na przepisach prawa cywilnego. Z reguły ma to miejsce wówczas, gdy administracja zajmuje się sprawami gospodarczymi (majątkowymi), związanymi ze świadczeniami na rzecz społeczeństwa. Najczęstsze wykorzystywanie instytucji prawa cywilnego występuje w systemie samorządu terytorialnego, czyli administracji zdecentralizowanej. Dzieje się tak dlatego, że przepisy prawa cywilnego stwarzają możliwość optymalnego kształtowania wzajemnych praw i obowiązków przez strony czynności prawnej. Ponadto czynności cywilnoprawne umożliwiają stronom bezpośrednią kontrolę wykonania zaciągniętych zobowiązań. W sytuacjach spornych istnieje możliwość wykorzystania sądowego trybu rozstrzygania spraw cywilnych.

1. Oznaczenie organu, który ją wydał - najczęściej jest to odcisk odpowiedniej pieczęci.

2. Datę wydania.

3. Oznaczenie adresata decyzji, czyli stronę lub strony, do których decyzje się kieruje.

4. Powołanie podstawy prawnej, czyli nazwa odpowiedniego przepisu prawnego, konkretny artykuł bądź jego cześć i inne szczegóły dotyczące przepisu prawnego.

6. Uzasadnienie faktyczne i prawne.

7. Pouczenie w jakim trybie, terminie i do kogo służy stronie odwołanie.

8. Podpis uprawnionej osoby, czyli nazwisko, imię, stanowisko służbowe osoby pełniącej funkcję organu administracji państwowej lub taki sam zakres treści dot. osoby wydającej decyzje z upoważnienia organu administracji państwowej.