background image

 

KU NOWEJ KONSTYTUCJI 

KONSTYTUCJE MIĘDZYWOJENNE 

Konstytucja marcowa (17 marca 1921 r.) 

–  typowe  zasady  demokratycznego  systemu:  suwerenność  narodu,  podział  władz,  zagwarantowanie  praw 

obywatelskich; 

–  parlamentarny system rządów (nawiązanie do III Republiki Francuskiej w relacjach między legislatywą a egzekutywą 

→  silniejszy  parlament,  uzależniony  od  niego  rząd,  ceremonialne  znaczenie  prezydenta  →  obawa  przed 
Piłsudskim); 

–  Parlament – Sejm (444) i Senat (111), wybory 5-cioprzymiotnikowe, przewaga Sejmu: 

Senat tylko uczestniczył w uchwalaniu ustaw; 

Sejm  ostateczny  głos  w  ustawodawstwie,  szeroka  kontrola  rządu  (zwykłe  votum  nieufności  dla  gabinetu  lub 
ministra), rozwiązanie parlamentu tylko na mocy uchwały Sejmu lub prezydent za zgodą Senatu; 

–  Prezydent  wybierany  przez  Zgromadzenie  Narodowe,  ponosił  jedynie  odpowiedzialność  konstytucyjną  przed 

Trybunałem Stanu. Powoływał rząd. 

→ brak stabilnej większości w Sejmie, częste upadki gabinetów → zamach majowy w 1926 r.  
 

Nowela sierpniowa (2 sierpnia 1926 r.) 

→  To  osiem  artykułów  regulujących  poniższe  kwestie,  będące  wypadkową  różnych  koncepcji,  kompromisów  i 
taktycznych rozgrywek, wzmacniające władzę wykonawczą kosztem ustawodawczej: 
–  
w sprawach budżetowych – obowiązek zakończenia prac nad projektem budżetu w ściśle określonym terminie (5 

miesięcy)  przez  obie  izby,  a  w  razie  nie  ukończenia  prac  projekt  wchodził  w  życie  w  postaci,  w  jakiej  został 
zgłoszony jako projekt rządowy, albo w postaci uchwalonej przez tą izbę, która ukończyła prace w terminie. W tym 
czasie nie można było zamknąć sesji parlamentu; 

–  prezydent otrzymał prawo rozwiązania parlamentu na wniosek RM umotywowany orędziem, ale tylko raz z tego 

samego powodu. Oznaczało to, że sejm stracił swoje prawo do rozwiązania się swoją uchwałą; 

–  w czasie, gdy obie izby są rozwiązane prezydent może wydawać w razie nagłej konieczności rozporządzenia z mocą 

ustawy.  Rozporządzenia  te  nie  mogły  jednak  dotyczyć  problemów  najwyższej  wagi,  jak  np.  zmiany  konstytucji, 
ustalania  budżetu  państwa,  albo  zaciągania  zobowiązań  finansowych  i  politycznych  wobec  innych  państw  itd. 
Rozporządzenia te traciły moc, jeśli nie zostały przedstawione Sejmowi w ciągu 14 dni po najbliższym posiedzeniu 
albo, jeśli Sejm je uchylił; 

–  wniosek  o  votum  nieufności  dla  rządu  nie  może  być  głosowany  na  tym  samym  posiedzeniu,  na  którym  został 

zgłoszony; 

–  sankcja  za  naruszenie  konstytucyjnego  zakazu  pobierania  przez  posła  lub  senatora  korzyści  od  rządu.  W  razie 

stwierdzenia przez SN złamania tego zakazu członek parlamentu tracił mandat i korzyści otrzymane od rządu. 

→  koniec  lat  20’tych  to  ciągła  walka  obozu  sanacji  z  partiami  opozycyjnymi  i  dopiero  wybory  brzeskie  w  1930  r. 
doprowadziły do wygrania większość mandatów w parlamencie → rozpoczęto procedurę uchwalania konstytucji (choć 
nie trzymano się jej) 
 

Konstytucja kwietniowa (23 kwietnia 1935 r.) 

–  autorytarna forma rządów, prezydent ma pierwsze miejsce w państwie, wybierany przez Zgromadzenie Elektorów 

(większość  wyłaniania  przez  Sejm  i  Senat),  ale  jeśli  ustępujący  prezydent  wskazał  swego  następcę,  to  wybory 
powszechne; 

–  prezydent mianował następcę na wypadek wojny → pozwoliło na ciągłość władzy po 1939 r.; 
–  brak jakiejkolwiek odpowiedzialności prezydenta; 
–  prezydent  powoływał  rząd  i  dokonywał  w  nim  zmian  (choć  rząd  ponosił  odpowiedzialność  polityczną  przed 

Sejmem); 

–  prezydent mógł w każdym momencie rozwiązać parlament i miał szerokie kompetencje prawodawcze; 
–  ordynacje wyborcze w praktyce pozbawiły opozycję szans na wygranie wyborów; 
 

OKRES POLSKI LUDOWEJ 

Mała konstytucja (19 luty 1947 r.) 

–  nawiązywała do konstytucji marcowej (min. zasada podziału władz); 
–  jednoizbowy parlament wybierał prezydenta, wyrażał votum nieufności rządowi i ministrom; 
–  dopuszczono dekrety z mocą ustawy wydawane przez rząd, zatwierdzane przez Radę Państwa, potem Sejm; 
–  nowy organ – Rada Państwa (prezydent, marszałek i wicemarszałkowie sejmu, prezes NIK, inne osoby), która w 

pewnych sytuacjach działała w zastępstwie sejmu; 

background image

 

–  w rzeczywistości zlikwidowano opozycję, dlatego system parlamentarny był tylko na papierze, a podczas prac nad 

konstytucją wzorowano się na radzieckiej konstytucji z 1936 r.; 

 

Konstytucja lipcowa (22 lipca 1952 r.) 

–  odrzucenie  zasady  podziału  władz  na  rzecz  jednolitości  władzy  →  sejm  zajmował  najwyższe  miejsce,  a 

podporządkowane były jemu pozostałe organy (administracji, sądownictwa, prokuratury); 

–  zniesiono  urząd  prezydenta,  nowy  kształt  nadano  Radzie  Państwa  (wybierana  spośród  posłów)  –  kompetencje 

prezydenta i kompetencje zastępcze wobec sejmu; 

–  rząd powoływany przez sejm, a zmian mógł dokonywać sejm i rada państwa; 
–  brak TK czy TS, a SN powoływany przez Radę Państwa na 5 lat; 
–  proklamowano  liczne  prawa  i  wolności,  w  szczególności  prawa  socjalne  i  ekonomiczne,  ale  brak  gwarancji 

instytucjonalnych, też względem ochrony konstytucji jako najwyższego aktu prawnego; 

 

Praktyka konstytucyjna 

–  prawa i wolności realnie nie istniały, brak niezawisłych sądów, nie istniała opozycja, a rzeczywista władza wyrażona 

była  zasadą  kierowniczej  roli  partii.  Rola  Sejmu  zerowa,  gdyż  zbierał  się  2  razy  do  roku  na  kilkudniowe  sesje,  a 
zastępowała go Rada Państwa; 

 
–  przekształcenia po tzw. Październiku gdy w latach 56/57 kierownictwo w partii przejęli ludzie odcinający się od 

stalinowskich  metod  rządzenia  →  ustały  najdrastyczniejsze  praktyki  aparatu  bezpieczeństwa,  ale  nie  zmieniono 
systemu.  Ograniczono  rolę  Rady  Państwa,  wzmocniono  sejm  (kilkumiesięczne  sesje),  który  zmonopolizował 
funkcję ustawodawczą, ale nie miało to większego znaczenia politycznego; 

 
–  luty  1976  r.  –  rewizja  konstytucji  –  program  minimum  (zrezygnowano  z  uchwalenia  nowej  konstytucji,  co  było 

typowe w obozie): 

nowela formułowała zasady ustrojowe, określając PRL jako państwo socjalistyczne; 

zapisała kierowniczą rolę PZPR i przyjaźń z ZSRR; 

na  nowo  sformułowano  niektóre  prawa  i  wolności,  ale  nie  zmieniło  to  ich  pozycji,  ani  nie  wprowadzono 
gwarancji ich ochrony;  

brak zmian w strukturze organów państwowych; 

powierzono skromne kompetencje w zakresie ochrony konstytucji Radzie Państwa. 

 
–  lata 80’te  – zmienia się powoli myślenie, ale brak zmian w prawie, choć w 1982 r. wprowadzono do konstytucji 

przepisy o TS i TK → „konstytucjonalizm socjalistyczny wyczerpał swoje możliwości”; 

–  postępujący  rozpad  systemu  i  choć  brak  zmian  w  relacjach  organów  państwowych  (1988  –  dymisja  rządy 

Messnera), to powstaje system gwarancji konstytucyjnych → 1980 – utworzono NSA, 1985 – utworzono TK, 1987 
– utworzono RPO → które torowały drogę nowym ideom; 

 
–  wiosna 1989 r. – Okrągły Stół → rozmowy mające wypracować modus vivendi między władzą a opozycją: 

przywrócono legalność istnienia Solidarności nie tylko jako związku zawodowego, ale i politycznego; 

przyspieszone wybory do Sejmu (65% władza, 35% opozycja) i przywrócono Senat (równe); 

zmiany w konstytucji (nowela kwietniowa), głównie wprowadzono urząd prezydenta o silnych kompetencjach. 

→ wybory przyniosły porażkę dotychczasowej władzy. Prezydentem zgodnie z ustaleniami został gen. W. Jaruzelski, a 
pierwszy rząd stworzył T. Mazowiecki. 
 

POCZĄTKI III RZECZPOSPOLITEJ 

Nowela kwietniowa (7 kwietnia 1989 r.) 

–  osłabiono sejm, choć pozostał przepis ustanawiający jego najwyższą pozycję: 

wprowadzono senat – wybory po 2 z województw, po 3 z katowickiego i stołecznego, nadano mu inicjatywę 
ustawodawczą, uczestnictwo w procesie ustawodawczym (poprawki lub odrzucenie, a sejm mógł to odrzucić 
jeśli miał 2/3); 

sejm  i  senat  jako  Zgromadzenie  Narodowe  –  wybór  prezydenta  na  6  lat,  postawienie  prezydenta  przed  TS 
(odpowiedzialność konstytucyjna za naruszenie konstytucji i ustaw o sankcji pozbawienia urzędu) oraz uznać 
trwałą niezdolność prezydenta do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia; 

–  prezydent – nieprecyzyjne określenie dot. prezydenta nasuwało trudności interpretacyjne, czy szeroko opisane są 

jego cele czy samoistne kompetencje (art. 32); szerokie środki oddziaływania na parlament: 

background image

 

podpisywał  ustawy  i  miał  veto  (odrzucane  przez  sejm  2/3)  lub  wniosek  do  TK  o  zbadanie  zgodności  z 
konstytucją; 

zniesiono dekrety z mocą ustawy; 

rozwiązane sejmu (więc i senatu) w 3 sytuacjach: (1) jeśli sejm w ciągu 3 miesięcy nie powoła rządu; (2) jeśli 
sejm  w  ciągu  3  miesięcy  nie  uchwali  ustawy  budżetowej;  (3)  jeżeli  sejm  podejmie  ustawę  lub  uchwałę, 
uniemożliwiającą prezydentowi wykonywanie konstytucyjnych uprawnień określonych w art. 32 ust. 2; 

–  rząd i ministrowie powoływani przez sejm, ale tylko prezydent przedstawiał kandydata na premiera, a powołanie 

ministrów tylko na wniosek premiera uzgodniony z prezydentem → sejm mógł ich nie przyjąć, ale narażał się na 
rozwiązanie przez prezydenta; 

odpowiedzialność polityczna przed sejmem, solidarna i indywidualna; 

brak możliwości odwołania ministra przez prezydenta; 

wymóg kontrasygnaty dla najważniejszych aktów prezydenta przez premiera (ale zakres tych aktów miała ustalić 
ustawa, która w końcu nie została uchwalona); 

–  swoiste  pomieszanie  zasady  jednolitości  władzy  z  systemem  prezydenckim  →  wypadkowa  sprzecznych  dążeń  i 

kompromisów, urząd prezydenta wprowadzony jako gwarancja zachowania istniejącego systemu władzy, by mógł 
przekreślić postanowienia Okrągłego Stołu; 

Praktyka konstytucyjna 

–  poszła  w  innym  kierunku  –  Jaruzelski  nie  wchodził  rządowi  w  drogę,  a  ośrodkiem  decyzyjnym  stał  się  rząd 

działający w porozumieniu z klubami większości parlamentarnej; 

–  jesień  1989  r  sejm  i  senat  powołują  swoje  komisje  do  opracowania  nowej  konstytucji  oraz  noweli  obecnej 

konstytucji, pod kątem koniecznych zmian 

Nowela grudniowa (29 grudnia 1989 r.) 

–  przeredagowano  I  rozdział  konstytucji  –  wykreślono  kierowniczą  rolę  partii,  przyjaźń  z  ZSRR,  zapisano  nowe 

zasady  ustroju,  a  najważniejszą  w  art.  1  demokratycznego  państwa  prawnego,  urzeczywistniającego  zasady 
sprawiedliwości  społecznej,  ale  i  wpisano  pluralizm  polityczny,  swobodę  działalności  gospodarczej,  ochronę 
własności → szerokie rozwinięcie w orzecznictwie TK 

Marzec  1990  r.  –  nowela  konstytucji

  –  wprowadzono  postanowienia  o  ustroju  władzy  lokalnej  i  reaktywowano 

system samorządu terytorialnego; 

Rozwój sytuacji politycznej 

–  lato 1990 r. – Jaruzelski deklaruje gotowość ustąpienia z urzędu → nowela z 27 września 1990 r. – tryb powołania 

prezydenta w wyborach powszechnych na 5 lat → 12.1990 r. – wygrywa L. Wałęsa; 

–  jesień 1991 r. – sejm podejmuje uchwałę o samorozwiązaniu → wybory doprowadziły do bardzo silnego rozbicia 

politycznego parlamentu 

12.1991  –  rząd  Olszewskiego  →  konflikt  z  Wałęsą  →  sejm  odwołuje  rząd  w  06.1992  →  07.1992  rząd  H. 
Suchockiej 

–  prace nad nową konstytucją wciąż trwają, ale nie udało się na 3.05.1991 r. → po wyborach 1991 r. postanowiono 

uporządkować  prace  nad  nową  konstytucją  →  23.04.1992  ustawa  konstytucyjna  o  trybie  przygotowania  i 
uchwalania konstytucji RP: 

uchwalana przez Zgromadzenie Narodowej, Komisja Konstytucyjna (46 posłów, 10 senatorów), potwierdzenie 
w referendum 

–  przewlekłe  prace  nad  konstytucją  zmusiły  do  uregulowanie  spraw  cząstkowych  w 

ustawie  konstytucyjnej  z 

17.10.1992 o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą RP oraz o samorządzie 
terytorialnym

 → Mała Konstytucja; 

 

MAŁA KONSTYTUCJA 

–  rozdział II – władza ustawodawcza, rozdział III i IV – wł. wykonawcza, rozdział V – samorząd terytorialny; 
–  art. 77 – konstytucja lipcowa traci moc; 
– 

POZA KONSTYTUCJĄ

ogólne zasady ustroju (nowela grudniowa z 1989 r.+ 2 przepisy); 

prawa i wolności obywatelskie (tekst z 1952 i 1976); 

ustrój władzy sądowniczej, w tym TK i TS; 

tryb zmiany konstytucji; 

– 

RELACJE MIĘDZY LEGISLATYWĄ A EGZEKUTYWĄ

trójpodział władz (art. 1); 

dwuizbowość, senat bez zmian, więc sejm silniejszy, a senat tylko kompetencje ustawodawcze (jego poprawki 
lub odrzucenie mogło być odrzucone bezwzględną większością; 

background image

 

sejm – kontrola rządu, udział w jego powoływaniu, odpowiedzialność polityczna rządu (obowiązek prezydenta 
odwołania ministra po votum nieufności, 

rozporządzenia z mocą ustawy – wydawane przez rząd podpisywane przez prezydenta wydawane na podstawie 
ogólnej delegacji z ustawy (parlament nigdy nie udzielił takiego pozwolenia); 

– 

PREZYDENT 

 

zachowany model kompromisowy (bo słaby parlament, silny Wałęsa): 

wybór przez naród; 

szczególna  pozycja  w zakresie  obronności i spraw  zagranicznych  (podobne  wątpliwości interpretacyjne  co w 
noweli grudniowej) → ogólne kierownictwo; 

veto lub skierowanie ustawy do TK; 

prawo  rozwiązania  parlamentu  w  3  sytuacjach  (nie  mógł  już  rozwiązać  sejmu  gdy  uchwalił  ustawę 
uniemożliwiającą prezydentowi wykonywanie konstytucyjnych uprawnień): 

→  brak budżetu w 3 miesiące; 
→  brak rządu w kolejnych stadiach jego tworzenia; 
→  niekonstruktywne votum nieufności; 

brał udział w tworzeniu rządu, ale potem rząd nie był przed nim odpowiedzialny; 

ograniczone  uprawnienia  w  zakresie  władzy  sądowniczej  →  powoływał  sędziów  na  wniosek  Krajowej  Rady 
Sądownictwa, brał udział w powoływaniu kierownictwa NSA i SN, wykonywał prawo łaski; 

ponosił  tylko  odpowiedzialność  konstytucyjną  –  2/3  Zgromadzenia  Narodowego  stawiało  prezydenta  przed 
TS, który orzekał o pozbawieniu urzędu; 

kontrasygnata (premiera lub właściwego ministra) wymagana do wszystkich aktów, określenie wyjątków; 

– 

RZĄD

domniemanie kompetencyjne w ramach władzy wykonawczej; 

RM = premier, wicepremierzy, ministrowie, inne osoby, jeśli ustawy szczególne tak stanowią; 

zasada kolegialności, ale premier kierował jej pracami i kontrolował pracę ministrów; 

zmiany w składzie dokonywane przez prezydenta na wniosek premiera; 

–  skomplikowana procedura powoływania rządu: 

I  etap:  prezydent  desygnuje  premiera  i  na  jego  wniosek  powołuje  cały  skład  rządu  →  votum  zaufania 
bezwzględną  większością    II  etap:  sejm  sam  wybiera  RM  (bezwzględna  większość),  ale  wymóg  opinii 
prezydenta  dot.  MON,  MSW,  MSZ;    III  etap:  inicjatywa  wraca  do  prezydenta  (zwykła  większość);    IV 
etap:  znów  Sejm  wybiera  (zwykła  większość);    prezydent  albo  rozwiązuje  sejm,  albo  tworzy  tzw.  rząd 
prezydencki,  który  ma  6  miesięcy  na  uzyskanie  votum  zaufania  lub  sejm  wybiera  swój  rząd    jeśli  po  6 
miesiącach brak votum zaufania prezydent musiał rozwiązać sejm; 

–  votum nieufności: 

konstruktywne, ale sejm miał 21 dni na powołanie swojego rządu; 

zwykłe – prezydent mógł rozwiązać parlament albo przyjąć dymisję rządu; 

 tzw. parlamentaryzm zracjonalizowany 
 

Praktyka konstytucyjna 

Słaby sejm po wyborach 1991 r. → maj 1993 r. sejm wyraża zwykłe votum nieufności rządowi Suchockiej → Wałęsa 
rozwiązuje  sejm  →  wrzesień  1993  nowe  wybory  w  oparciu  o  nową  ordynację  wygrywa  koalicja  SLD-PSL  →  ciągłe 
konflikty  z  prezydentem  pomimo  w  miarę  stabilnego  sejmu  →  koniec  1995  Wałęsa  przegrywa  wybory,  wygrywa 
Kwaśniewski → zmiany Małej Konstytucji: 

1995  r.  –  dwukrotna  nowelizacja  postanowień  dot.  rozwiązania  sejmu  (rozwiązany  sejm  działa  do 
ukonstytuowania się nowego sejmu); 

21 czerwca 1996 r. – tzw. Reforma Centrum – umocnienie premiera i jego organów; 

 

Prace nad przygotowaniem konstytucji 

–  I

NICJATYWA

: prezydent, Komisja Konstytucyjna NZ, 56 członków ZN, w 1994 r. dodano 500000 obywateli oraz 

że poprzednie projekty też mogą trafić pod obrady; 

–  7

 PROJEKTÓW

Komisja Konstytucyjna Senatu I Kadencji; 

PSL i UP; 

KPN; 

UW; 

SLD; 

prezydent Wałęsa; 

NSZZ Solidarność i ugrupowania centroprawicowe (inicjatywa ludowa); 

background image

 

–  wrzesień 1994 – pierwsze czytanie w/w projektów → przekazane do KKNZ (46 posłów i 10 senatorów); 

nie skorzystano z referendum przedkonstytucyjnego w sprawie zasad konstytucji; 

–  KKNZ powołała 6 stały podkomisji i zespół stałych ekspertów; 
–  styczeń 1995 – przyjęcie przez KKNZ projektu tekstu jednolitego konstytucji → powolne tempo bo kontrowersje, 

szczególnie 3: 

pozycja prezydenta; 

pozycja Kościoła i regulacje dot. wolności sumienia i wyznania; 

prawa socjalne 

–  przełom 1995/96 koalicja konstytucyjna – SLD, PSL, UP i UW – dzięki temu mieli 2/3 w KKNZ i ZN 
–  marzec 1997 r. – drugie czytanie i uchwalenie parlamentarnego tekstu konstytucji → poprawki zgłosił prezydent 

→ trzecie czytanie – rozpatrzenie poprawek prezydenta → 

2

 KWIETNIA 

1997

 UCHWALENIE KONSTYTUCJI

.  

–  kampania referendalna wraz z kampanią wyborczą (wybory 09.97) 
–  25 maja 1997 – referendum konstytucyjne (frekwencja ok. 42%, za 52%); 
–  15  lipca  1997  –  Sąd  Najwyższy  po  rozpatrzeniu  protestów  przeciwko  ważności  referendum  (dot,  głównie 

frekwencji),  w  składzie  Izby  Administracyjnej,  Pracy  i  Ubezpieczeń  Społecznych  podjął  uchwałę  o  ważności 
referendum; 

–  16 lipca 1997 – A. Kwaśniewski podpisał Konstytucję i zarządził opublikowanie w Dziennik Ustaw; 
–  17 październik 1997 – 3 miesiące po ogłoszeniu zgodnie z art. 243 Konstytucja weszła w życie. 
 
 
–  21  września  1997  –  wybory  (AWS-UW)  →  rząd  J.  Buzka  →  zjawisko  „kohabitacji”  –  odmienna  proweniencja 

polityczna prezydenta i większości sejmowej; 

–  początek lata 2000 – rozpad koalicji – UW wychodzi z rządu → rząd mniejszościowy; 
–  jesień 2000 – wybory prezydenckie wygrywa Kwaśniewski; 
–  wrzesień 2001 – wybory parlamentarne – wygrywa SLD-UP, AWS i UW nie weszły do sejmu → koalicja z PSL → 

rząd Millera; 

 
–  16 kwietnia 2003 – traktat akcesyjny w Atenach → referendum 7-8 czerwca 2003 → 1 maja 2004 Polska w UE → 

13 czerwca 2004 wybory do Parlamentu UE (sukces opozycji, głównie UE); 

 
–  wiosna 2003 – wyjście PSL z rządu → maj 2004 rząd podaje się do dymisji → czerwiec 2004 rząd Belki 

background image

 

KONSTYTUCJA I INNE ŹRÓDŁA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 

ISTOTA I POJĘCIE KONSTYTUCJI 

 

początkowo jako akt gwarantujący ograniczenie władzy monarszej i organizujący organy państwa → sporna kwestia 
czy prawa człowieka powinny być w konstytucji – szkoła prawno-naturalna uznawała, że będzie to deprecjonować 
wagę  praw  człowieka,  ostatecznie  wygrała  zasada  umieszczania  praw  człowieka  w  konstytucji  lub  deklaracji 
dołączanej do konstytucji jako jej część. 

 

zasada  konstytucjonalizmu

  –  każde  państwo  demokratyczne  powinno  mieć  konstytucje  i  zapewnione 

mechanizmy do jej obrony jej poprawnego przestrzegania i stosowania. 

 

Rodzaje konstytucji 

– 

pisane

 i 

niepisane

 

– 

sztywne

 (ma moc wyższą niż ustawa zwykła i trudniejszy tryb zmiany – kryterium wyodrębnienia formalne i/lub 

materialne)  i 

elastyczne

  (tryb  zmiany  jak  ustaw  zwykłych  –  kryterium  wyodrębnienia  materialne  –  treści,  a  nie 

mocy prawnej.) 

– 

jednolite

  (cała  treść  w  jednym  akcie)  i 

złożone

  (kilka  aktów  do  odrębnych  kwestii,  np.  III  Rep.  Fr.,  Szwecja, 

Finlandia do 1999 r., Izrael, Kanada, Czechy, Polska jako prowizorium w latach 1947-1952 i 1989-1997) 

– 

kryterium historyczne

 – 

generacje konstytucji

▪ 

I generacja

 – 

najstarsze

 → Konstytucja USA, Norwegii z 1814, Belgii z 1831, fr. deklaracja Praw Człowieka i 

Obywatela  z  1789,  ustawy  konstytucyjne  francuskie  z  1875,  Rzesza  Niemiecka  z  1971,  Szwajcaria  z  1874, 
Japonia z 1889. 

▪ 

II generacja

 – 

po I-wszej wojnie światowej

 → Konstytucja weimarska z 1919, Austrai z 1920, Czechosowacja z 

1920, polska konstytucja marcowa z 1921, w Rosji okres początku konstytucjonalizmu socjalistycznego, mający 
wpływ na formułowanie praw socjalnych na Zachodzie. 

▪ 

III  generacja

  – 

po  II-giej  wojnie  światowej

  →  Japonia  z  1946,  Włochy  z  147,  Niemcy  z  1949,  konstytycje 

francuskie IV i V Republiki → konstytucje tego okresu pisane były pod wpływem porażki konstytucjonalizmu 
przedwojennego,  szukano  sposobów  racjonalizacji  systemu  parlamentarnego,  budowania  mechanizmów 
ochrony konstytucji oraz pełniej spisywano katalog praw i wolności jednostki oraz mechanizmy jego obrony 
(tez  regulacje  prawa  międzynarodowego  jak  Konwencja  o  Ochronie  Praw  Człowieka  i  Podstawowych 
Wolności z 1950 r.) 

▪ 

IV 

– konstytucje okresu wychodzenia z systemu totalitarnego – Grecja z 1975, Portugalia z 1976, Hiszpania z 

1978,  państwa  byłego  bloku  socjalistycznego,  ale  też  państwa  o  stabilnym  systemie  demokratycznym 
(Szwajcaria i Finlandia w 1999). 

– 

stabilne

  (USA)  – 

niestabilne

  (Francja)  –  ważny  czynnik  nie  dla  demokratyczności  państwa,  ale  dla  autorytetu 

konstytucji 

 

Konstytucja

 <łac. constituere – ustanawianie, urządzanie, uporządkowanie, nadawanie określonej formy> jest to akt 

prawny  (względnie  akty  prawne)  o  najwyższej  mocy,  regulujący  najbardziej  podstawowe  zagadnienia  ustroju 
politycznego,  społecznego  i  gospodarczego  państwa.  Najczęściej  konstytucja  odróżnia  się  też  od  innych  aktów 
prawnych trybem jej uchwalania i zmieniania. Państwo ma tylko jedną konstytucję (choć może się ona składać z kilku 
aktów prawnych), natomiast liczba wszelkich innych ustaw może być nieograniczona. 
 

CECHY KONSTYTUCJI JAKO USTAWY ZASADNICZEJ 

Konstytucja jest ustawą

 → aktem normatywnym powszechnie obowiązującym o pewnych cechach szczególnych. Są 

to: 

(1) 

szczególna  treść

  –  polega  na  zakresie  (szerokości)  regulowanych  przez  nią  materii  i  na  sposobie  (głębokości, 

szczegółowości) ich regulowania.  
– 

Materia konstytucyjna

 to całokształt kwestii ustrojowych (triada), tzn.: 

→  ogólne zasady ustroju państwowego; 
→  ustrój naczelnych organów państwa, zakres ich kompetencji i relacji wzajemnych,  

 

relacje miedzy stanami/kanonami/państwami w przypadku państw złożonych, a w przypadku państw 
unitarnych ustrój samorządu lokalnego; 

→  podstawowe prawa, wolności i obowiązków jednostki. 

– 

Głębokość  regulacji

  jest  różna  w  rożnych  państwach,  ale  panuje  zasada,  że  konstytucja  powinna  normować 

zagadnienia o charakterze podstawowym, ale ich określenie ma charakter polityczny, dlatego obok konstytucji 

lakonicznych

  (USA,  Francja  z  1958)  są  konstytucje 

obszerne

  (większość  konstytucji  w  państwach 

postkomunistycznych,  np.  polska  konstytucja  →  spowodowane  jest  to  doświadczeniami  autorytaryzmu  oraz 

background image

 

słabością  i/lub  niewiarą  we  władzę  sądowniczą  i  jej  zdolność  twórczego  interpretowania  konstytucji  i 
wypełniania luk) 

(2) 

szczególna forma

 – polega na jej : 

– 

szczególnej nazwie

 – tylko ten akt określany jest mianem Konstytucji 

– 

trybie powstania

 – często tryb ten określony jest w odrębnej regulacji konstytucyjnej. Najczęściej powstaje w 

parlamencie  (czasem  połączone  izby,  czasem  specjalnie wybrany  do  tego  organ  o  dużej reprezentatywności), 
niekiedy poddana pod referendum (typowe dla krajów postkomunistycznych), ale zdarza się, że jest stworzona 
przez  inny  organ  (np.  Rosja  1997  –  nadana  przez  prezydenta  i  zatwierdzona  w  referendum;  we  Francji 
parlament  przekazał  rządowi  napisanie  konstytucji  i  potwierdzenie  jej  w  referendum  w  1958).  Historycznie 
pierwszy sposób to konstytucja oktrojowana (nadana jednostronnym aktem władcy). 
→ 

projekt

  –  często  przygotowywany  przez  specjalne  ciało  polityczne,  pozostające  poza  systemem  komisji 

parlamentarnych, np. komisja konstytucyjna w Polsce.  

→ 

uchwalenie

 – z reguły potrzebna szczególna większość i szczególne kworum. 

– 

trybie  zmiany

  –  jako  podstawowy  element  sztywności  konstytucji.  Z  reguły  uchwalana  jako  ustawa 

konstytucyjna o zmianie konstytucji. Z reguły odrębny tryb przejawia się w: 

→  szczególna większość i kworum, czasem konieczność obecności innych podmiotów 

 

np.  RFN  (2/3  w  obu  izbach),  Francja  3/5  w  Kongresie,  Włochy  (2/3  w  obu  izbach,  inaczej 
referendum konstytucyjne), Bułgaria (¾), Czechy (3/5 w obu izbach); 

 

dodatkowe  utrudnienia  –  np.  konieczność  potwierdzenia  przez  następny  parlament,  współdziałanie 
organów centralnych i lokalnych w państwach złożonych, potwierdzenie w referendum.  

→ 

ustanowieniu kilku (konkurencyjnych lub wykluczających się) procedur zmiany konstytucji

 – np. dla rewizji 

konstytucji inna forma niż dla zmian cząstkowych, 

→ 

ustanowieniu  zakazu  zmiany  konstytucji  w  pewnych  sytuacjach  bądź  okresach

  –  np.  podczas  stanu 

wojennego, zagrożenia państwa.. 

– 

szczególnej  systematyce  ogólnej

  –  podział  na  rozdziały  →  daje  wyraz  aksjologii  ustrojodawcy;  systematyka 

szczegółowa jest taka sama jak w innych ustawach.11111 

(3) 

szczególna  moc  prawna

  –  przyznanie  konstytucji  najwyższego  miejsca  w  systemie  prawa  stanowionego 

(zbudowanego na zasadzie hierarchiczności.  
– 

Przedmiot normowania konstytucji ma charakter pierwotny i nieograniczony

, co oznacza, że konstytucja może 

normować każdą kwestię; 

–  Każdy akt normatywny musi być z nią 

zgodny

 – tzn. nie może być w sprzeczności 

 

sprzeczność materialna

 – gdy treść danej normy narusza konstytucję; 

 

sprzeczność proceduralna (formalna)

 – gdy sposób wydania danej normy naruszał konstytucję; 

 

sprzeczność kompetencyjna

 – gdy akt został wydany przez organ nieupoważniony w konstytucji; 

→  zakaz  wydawania  aktów  sprzecznych  z  konstytucją  (

zasada  niesprzeczności

)  odnosi  się  głównie  do 

działalności parlamentu i jest określany jako 

negatywny aspekt obowiązku realizacji konstytucji

–  Każdy inny akt normatywny musi być z nią 

spójny

 – tzn. musi przyjmować jej treść w możliwie najpełniejszy 

sposób w celu urzeczywistnienia postanowień Konstytucji, a ponieważ wiele postanowień konstytucyjnych jest 
ujętych w sposób ogólny 

zasadę spójności

 nazywa się 

pozytywnym aspektem obowiązku realizacji konstytucji

→  ten postulat jest trudny do badania w jurydyczny sposób; 

Zakaz naruszania i nakaz realizowania są skierowane do wszystkich organów państwa. 

Powyżej wymienione są to cechy konstytucji sztywnych. Polska konstytucja daje wyraz swej sztywności we wstępie i art. 
8 ust. 1. 
 

Zmiana Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku – art. 235 K

 → technika inkorporacji. 

Rozdział XII – ZMIANA KONSTYTUCJI; Art. 235. 
1.  Projekt  ustawy  o  zmianie  Konstytucji  może  przedłożyć  co  najmniej  1/5  ustawowej  liczby  posłów,  Senat  lub 

Prezydent Rzeczypospolitej.  

2.  Zmiana  Konstytucji następuje  w  drodze  ustawy  uchwalonej w  jednakowym  brzmieniu przez  Sejm  i następnie  w 

terminie nie dłuższym niż 60 dni przez Senat.  

3.  Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie Konstytucji może odbyć się nie wcześniej niż trzydziestego dnia od 

dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy.  

4.  Ustawę o zmianie Konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy 

ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej 
liczby senatorów.  

background image

 

5.  Uchwalenie  przez  Sejm  ustawy  zmieniającej  przepisy  rozdziałów  I,  II  lub  XII  Konstytucji  może  odbyć  się  nie 

wcześniej niż sześćdziesiątego dnia po pierwszym czytaniu projektu tej ustawy.  

6.  Jeżeli ustawa o zmianie Konstytucji dotyczy przepisów rozdziału I, II lub XII, podmioty określone w ust. 1 mogą 

zażądać, w terminie 45 dni od dnia uchwalenia ustawy przez Senat, przeprowadzenia referendum zatwierdzającego. 
Z  wnioskiem  w  tej  sprawie  podmioty  te  zwracają  się  do  Marszałka  Sejmu,  który  zarządza  niezwłocznie 
przeprowadzenie referendum w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku. Zmiana Konstytucji zostaje przyjęta, jeżeli 
za tą zmianą opowiedziała się większość głosujących.  

7.  Po  zakończeniu  postępowania  określonego  w  ust.  4  i  6  Marszałek  Sejmu  przedstawia  Prezydentowi 

Rzeczypospolitej uchwaloną ustawę do podpisu. Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawę w ciągu 21 dni od 
dnia przedstawienia i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Pozycja konstytucji a: 

 

prawo  naturalne  –  choć  prawo  natury  ma  pozycję  nadrzędną  w  stosunku  do  prawa  stanowionego,  to  nie  ma 
potrzeby  zapisywania  jej  w  konstytucji,  ale  konstytucja  odwołuje  się  do  norm  prawa  natury.  W  przypadku 
sprzeczności obowiązuje niepisana zasada – ius resistendi – prawo do oporu wobec tyranii. 

 

ogólne  zasady  prawa  międzynarodowego  –  choć  konstytucje  z  reguły  mają  wyższą  rangę  niż  umowy 
międzynarodowe, to nie budzi wątpliwości, że pewne podstawowe standardy międzynarodowe praw człowieka czy 
demokratycznego systemu rządów muszą być przestrzegane i uwzględniane w konstytucji ze względu na faktyczne, 
silne powiązania między państwami (zwłaszcza w Europie). 

 

OBOWIĄZYWANIE KONSTYTUCJI 

Konstytucja  jest  aktem  normatywnym  powszechnie  obowiązującym  →  wiąże  wszystkie  organy  władzy  publicznej  i 
obywateli. Specyfika konstytucji polega na: 

(1) 

strukturze i charakterze prawnym przepisów konstytucji 

– 

rodzaje przepisów w konstytucji

→ 

przepisy do samoistnego stosowania 

→ 

przepisy sformułowane w sposób ogólny, ale niejako jako wskazówki dla ustawodawcy w procesie 
tworzenia na ich bazie innych ustaw (np. art. 129 ust. 3) 

→ 

zasady  konstytucyjne  →  przepisy  o  charakterze  klauzul  generalnych,  sformułowane  przy  pomocy 
hasła,  a  ustalenie  co  ono  oznacza  dokonywane  jest  w  procesie  interpretacji  i  stosowania  konstytucji 
(dzieło organów władzy sadowniczej). Mają one charakter normatywny. Np. art. 1, 2, 30. 
▪ 

zasady  konstytucyjne  są 

podstawową  wskazówką  dla  określenia  aksjologii  konstytucji

  → 

konstytucja nie jest jedynie sumą zdań, gdyż odwołuje się do innych systemów wartości, sięgając 
poza swój tekst. 

▪ 

zasady  konstytucyjne 

uelastyczniają  konstytucję

,  pozwalając  jej  dostosowywać  się  do 

zmieniających warunków. Interpretacja norm konstytucyjnych może ulegać zmianie. 

▪ 

zasady  konstytucyjne  wyznaczają  ogólne  ramy  interpretowania  i  stosowania  innych  norm 
konstytucyjnych → 

wyższa ranga wśród norm konstytucyjnych

–  rozróżnienie  norm  i  zasad  konstytucyjnych  jest  dziełem doktryny. W  polskiej  nauce  uznaje  się,  że wszystkie 

postanowienia  konstytucji  mają  charakter  normatywny.  Z  tego  punktu  widzenia  inną  pozycję  zajmuje 
preambuła  –  celem  jej  jest  wskazanie  historycznych  i  politycznych  podstaw  konstytucji,  wyrażenie 
konstytucyjnej  tożsamości  i  wskazówka  do  odnalezienia  aksjologii  konstytucji  →  dlatego  nie  każde 
sformułowanie  wstępu  ma  samoistnie  normatywny  charakter,  ale  stanowi  to  wyjątek  od  reguły,  o  znaczeniu 
prawnym w zakresie interpretacji przepisów konstytucji. 

(2) 

zasadach i formach stosowania konstytucji 

– 

stosowanie konstytucji

 to 

zakaz

 podejmowania działań sprzecznych oraz 

obowiązek

 podejmowania działań i 

unormowań  służących  realizacji  konstytucji,  oraz 

powoływanie

  norm  i  zasad  konstytucyjnych,  jako 

bezpośredniej podstawy, tam gdzie jest to możliwe → dwie koncepcje: 
→ 

zasada pośredniczącej roli konstytucji – konstytucja jako akt adresowany do ustawodawcy. 

→ 

zasada  bezpośredniego  stosowania  konstytucji  –  tam  gdzie  postanowienia  konstytucyjne 
sformułowane są w sposób precyzyjny do danej sytuacji, podmiot powinien zastosować w pierwszym 
rzędzie konstytucję, a potem inne ustawy. → art. 8 ust. 2 K. 

–  formy sądowego stosowania konstytucji

→ 

jako samoistnej podstawy rozstrzygnięcia – gdy norma nadaje się do bezpośredniego stosowania, a 
ustawodawstwo zwykłe nie normuje tej kwestii, lub normuje ją częściowo 

→ 

współstosowanie  normy  konstytucyjnej  i  postanowień  ustawowych  –  sąd  będzie  musiał  wybrać  ta 
wykładnię, która w najpełniejszy sposób realizuje normy konstytucji. 

background image

 

→ 

w  przypadku  konfliktu  między  normą  konstytucyjną  a  ustawową  –  sad  musi  albo  dokonać  takiej 
interpretacji przepisu ustawy, by była ona zgodna z konstytucją, ale musi podjąć działania zmierzające 
do usunięcia niekonstytucyjnego przepisu z systemu prawa. 

(3) 

gwarancjach przestrzegania konstytucji 

–  procedura 

odpowiedzialności konstytucyjnej

 (impeachment lub odp. przed specjalnym trybunałem) 

– 

sądownictwo administracyjne

 – badanie zgodności indywidualnych decyzji z ustawami. 

–  procedura 

badania  zgodności  ustaw  z  konstytucją

  –  początkowo  uznawano  model  tzw.  samokontroli 

parlamentu  (Francja,  państwa  socjalistyczne),  lub  teorię  sankcji,  czyli  podpis  monarchy  (Niemcy)  →  nie 
sprawdziły się. Powierzono zadanie to władzy sadowniczej – 2 modele: 
→ 

model  kontroli  rozproszonej

  (USA)  –  kompetencja  orzekania  o  zgodności  ustaw  z  konstytucją 

przysługuje wszystkim sądom, a rola takiego rozstrzygnięcia zależy od miejsca danego sądu w hierarchii 
sądownictwa (najwyższa rola SN). Orzekanie o zgodności z konstytucją ma charakter incydentalny – 
tzn.  dokonywane  jest  tylko  w  ramach  konkretnej  sprawy,  oraz  sąd  nie  ma  prawa  do  uchylenia 
obowiązywania  przepisu,  tylko  może  odmówić  zastosowania  danego  przepisu  w  danej  sprawie.  W 
praktyce orzeczenie SN o niekonstytucyjności kładzie kres stosowaniu danego przepisu. 
▪ 

powstał  na  podstawie  orzeczenia  Marbury  v.  Madison  z  1803  r.,  potem  przyjęty  w  krajach 
Ameryki Łacińskiej, Kanadzie, Australii, Indiach, Izraelu, a po II wojnie w Japonii 

→ 

model  kontroli  skoncentrowanej

  (Hans  Kelsen,  Austria)  –  istnienie  quasi-sądowego  organu  do 

kontroli konstytucyjności ustaw. Inne sądy nie mają tego prawa, ale mogą zwracać się z pytaniem do 
takiego trybunału. Kontrola dokonywana nie tylko w przypadku rozpatrywania spraw indywidualnych 
(kontrola  indywidualna),  ale  też  z  inicjatywy  pewnych  organów  (RPO,  prezydent,  rząd,  grupa 
parlamentarzystów) (kontrola abstrakcyjna). Skutkiem orzeczenia o niekonstytucyjności jest generalne 
uchylenie danego przepisu. 
▪ 

powstał  w  Austrii,  potem  Czechosłowacji.  Rozpowszechnił  się  po  II  wojnie  (w  końcu  nawet 
Francja utworzyła Radę Konstytucyjną w 1985 r.) 

 

INNE ŹRÓDŁA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 

Ustawa konstytucyjna

 –  ta  sama moc  prawna,  ten  sam tryb uchwalenia  i zmiany. Z reguły  regulują wąskie  kwestie 

materii konstytucyjnej: 
–  stanowią  nowelizację  istniejącej  konstytucji  (technika  inkorporacji  –  nie  jako  poprawka  jak  w  USA,  tylko  jako 

integralna część, zastępując zmieniany tekst). 

–  uzupełniają konstytucję (np. ustawa konstytucyjna z 23.04.1992 r. o trybie ...) 
–  w okresie braku konstytucji ustawy konstytucyjne mogą ją zastępować – tzw. prowizorium. 
–  jednorazowe zawieszenie obowiązywania konstytucji (całości lub części) w przypadku konieczności odstąpienia, a 

nie zmiany konstytucji. 

  kwestia sporna – w obecnej konstytucji jedyną ustawą konstytucyjną jest ustawa o zmianie konstytucji art. 235 K. 
 

Inne akty normatywne

 – też mogą dotyczyć materii konstytucyjnej, ale nie mają szczególnej mocy prawnej (np. ustawy 

o samorządzie, o TK, ordynacje wyborcze, uchwała – regulamin sejmu i senatu, i in.) 
 

Prawo zwyczajowe

 – normy prawne powstałe w drodze długotrwałego stosowania zwyczajowo przyjętych rozwiązań, 

charakteryzujące się przekonaniem, że są prawem → w Polsce nie ma mocy prawnej, ale pewne zasady są stosowane, 
np. zasada dyskontynuacji prac parlamentu choć nie została nigdzie zapisana, uznaje się ją za obowiązującą; mazurek 
Dąbrowskiego do 1976 r. uznawano jedynie za hymn Polski. 
 

Zwyczaj  konstytucyjny

  –  ustabilizowana  (długotrwała  i  powtarzalna)  praktyka  postępowania  w  jakiejś  sytuacji, 

rodząca  domniemanie,  że  w  przypadku  powtórzenia  się  takiej  sytuacji  zostanie  potraktowana  w  taki  sam  sposób  → 
pomimo, że przepisy pozostawiają kilka możliwości, stale wybiera się jedno rozwiązanie. Powstaje tam, gdzie regulacja 
prawna nie jest wyczerpująca (sytuacja typowa w prawie konstytucyjnym). 

element praktyki prawa konstytucyjnego a nie element prawa konstytucyjnego

 → możliwość zmiany w każdym 

momencie.  Gdyby  zwyczaj  utrzymywał  się  długi  czas,  że  praktyka  zaczęłaby  mu  przypisywać  walor 
bezwzględnie obowiązujący, doszłoby do przekształcenia zwyczaju w prawo zwyczajowe (w Polsce zbyt duża 
zmienność)

 

Przykłady → funkcjonowanie RM oparte jest w dużej mierze na zwyczaju; kompetencja Marszałka Sejmu do poprawek 
technicznych tekstu. 
 

Dysonans konstytucyjny

 – przełamanie konwenansu konstytucyjnego. 

background image

 

10 

 

Precedens konstytucyjny

 – jednorazowe, świadome rozstrzygnięcie w praktyce, w nadziei na takie same rozwiązania 

w przyszłości. Jeśli się spełni, da początek nowemu zwyczajowi. Poprzez precedens może dojść do zmiany zwyczaju 
konstytucyjnego, np. A. Kwaśniewski mianując premiera L. Millera powiedział, że „ma nadzieję, że na premiera będzie 
desygnowany kierujący wygraną partią” 
 
→ zwyczaje i precedensy konstytucyjne nie stanowią w Polsce prawa obowiązującego, ale stanowią jego uzupelnienie. 
 

Orzecznictwo

  –  nie  stanowi  źródła  prawa  konstytucyjnego.  Rozstrzygnięcia  sądów  (w  tym  TK)  nie  mogą  dodawać 

niczego  nowego  do  istniejących  norm, a  jedynie  precyzować  ich znaczenie  i sposób  stosowania,  co  czasem  uzyskuje 
walor  wiążący  (art.  190  ust. 2  K.).  Jednak  duża  ogólnikowość  i  pojemność  sformułowań  konstytucji  daje  możliwość 
wzbogacania  zawartości  tych  norm.  Zjawisko  to  jest  typowe  dla  obecnego  rozwoju  konstytucjonalizmu  (np. 
interpretacja zasady demokratycznego państwa prawnego). Dlatego sądownictwo (zwłaszcza TK) jest bliskie źródłom 
prawa. 
 

Doktryna

 – zespół naukowych poglądów i twierdzeń formułujących siatkę pojęć prawa konstytucyjnego i określających 

metody i zasady jego interpretacji. Ale poglądy doktryny pełnią ważna rolę w tworzeniu prawa i orzecznictwie. 
 

Ustawa organiczna (semi-konstytucyjna)

 – ustawa mająca moc prawną pomiędzy konstytucją a ustawą, przeważnie 

dotyczy bardzo ważnych kwestii, jak ordynacja wyborcza, stany nadzwyczajne, ustawy podatkowe, kodeksy. Występuje 
min. we Francji. 
 

Arenga

 – krótki wstęp, bez historycznego i aksjologicznego podłoża, np. przed małą konstytucją. 

 

background image

 

11 

ŹRÓDŁA PRAWA 

–  oparcie funkcjonowania państwa na prawie (demokratyczne państwo) → 

problem ustosunkowania się do prawa

 

naturalnego

 (zespół reguł i norm, które istnieją niezależnie od ustawodawcy, wynikają z istoty samego człowieka) 

→ atrybut nadrzędności wobec prawa pozytywnego, ale konsekwencje tylko w ostateczności (prawo do oporu) 

– 

zasada hierarchicznej budowy systemu prawa

 jest istotnym elementem zasady państwa prawnego → problemy 

ustrojowe: 

zapewnienie konstytucji miejsca najwyższego aktu – sądowa kontrola konstytucyjności aktów; 

zapewnienie ustawie nadrzędnej roli, tj. prymat ustawy (wyższa moc niż innych aktów) i wyłączność ustawy; 

problem zakresu przedmiotowego i podmiotowego aktów organów wykonawczych; 

→  wyróżnienie  prawa  wewnętrznego  powstało  w  XIX  w.  w  Niemczech  i  uznano,  że  jest  to  wyłączna 

kompetencja organów wykonawczych, gdyż i tak nie mogą dotyczyć obywatela.  
  w okresie PRL tzw. otwarty system źródeł prawa (rozchwiana koncepcja źródeł prawa) 

– 

Próby porządkowania prawa

 od lat 60’tych → jedynie połowiczne, gdyż zawsze egzekutywa miała kompetencję 

do stanowienia prawa dotyczącego sytuacji obywatela (ponad 20 lat pracy niezakończonej nad ustawą o tworzeniu 
prawa).  Pierwsze  zmiany:  Powstanie  NSA  (1980)  i  TK  (1982/85)  –  ich  orzecznictwo  stopniowo  ogranicza 
samowolę  rządowego  prawotwórstwa.  Postulat  stworzenia 

tzw.  zamkniętego  systemu  źródeł  prawa 

powszechnego 

→ podczas prac nad konstytucją przyjęto 4 podstawowe wnioski: 

regulacja systemu źródeł prawa została ujęta całościowo w rozdziale III (art. 87-94) – autonomiczny charakter 
systemu źródeł prawa; 

regulacja  systemu  źródeł  prawa  opiera  się  na  hierarchicznej  budowie,  zapewniającej  Konstytucji  i  ustawom 
najwyższą rangę (jedyny wyjątek art. 234) – zasada wieloszczeblowości; 

regulacja systemu źródeł prawa wyjaśnia miejsce jakie zajmują umowy międzynarodowe; 

regulacja  systemu  źródeł  prawa  opiera  się  na  rozróżnieniu  przepisów  prawa  powszechnie  obowiązującego  i 
prawa wewnętrznego. 

– 

Cechy systemu źródeł prawa: 

hierarchiczność 

normatywna koncepcja źródeł prawa

 – tzn. że tylko normy prawne tworzą system prawny, czyli orzeczenia 

TK nie. 

dualizm źródeł prawa

 – podział na powszechne i wewnętrzne prawo został złamany przez samą konstytucję i 

tylko w niej mogą być od niego wyjątki: 

→ 

art. 9

 – „RP przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego” → w tym zwyczaj; 

→ 

art. 25 ust. 5

 – umowy między RP a kościołami i związkami, jako podstawa ustawy; 

→ 

art. 59 ust. 2

 – układy zbiorowe pracy; 

→ 

art. 61 ust. 4

 – prawo do informacji – regulaminy Sejmu i Senatu określają tryb udzielania informacji o 

nich. 

→ 

art. 227 ust. 1 zd. 1

 w związku z ustawą o NBP. 

 

zamknięcie  systemu  źródeł  prawa  powszechnie  obowiązując

ego  w  aspekcie  przedmiotowym  i 

podmiotowym → pomimo wyjątków linia orzecznicza TK broni tezy o zamknięciu systemu. 

 

DUALISTYCZNY CHARAKTER SYSTEMU ŹRÓDEŁ PRAWA 

– 

Dualistyczny  charakter  systemu  źródeł  prawa

  polega  na  rozróżnieniu  przepisów  prawa  powszechnie 

obowiązującego oraz przepisów o charakterze wewnętrznym. 

– 

Przepisy prawa powszechnie obowiązującego

 mogą wiązać wszystkie podmioty w państwie. Przepisy te mają 

zamknięty system źródeł prawa w dwóch aspektach (wyrok TK): 

W  aspekcie  przedmiotowym

  –  enumeratywnie  wymienione  w  Konstytucji  formy  aktów  prawa  powszechnie 

obowiązującego  

→  art. 87 – Konstytucja (akt samoistny), ustawy (akt samoistny), ratyfikowane umowy międzynarodowe (akt 

samoistny), rozporządzenia, akty prawa miejscowego; 
  akt samoistny – do jego wydania nie jest potrzebne żadne szczegółowe upoważnienie; wydawane są 

w ramach ogólnej kompetencji do stanowienia prawa. 

→  art. 234 – rozporządzenia Prezydenta z mocą ustawy, 
→  art.  91  ust.  3  –  przepisy  stanowione  przez  organizację  międzynarodową,  do  której  należy  Polska,  jeżeli 

umowa międzynarodowa przewiduje taką skuteczność prawną tych przepisów w prawie wewnętrznym. 

→  w/w wyjątki → kwestia kontrowersyjna. 

  rozszerzenie katalogu źródeł prawa może nastąpić tylko w konstytucji 

W  aspekcie  podmiotowym

  –  enumeratywne  wyliczenie  wszystkich  organów  na  szczeblu  centralnym 

upoważnionych do stanowienia prawa, z założeniem, że kompetencji nie można domniemywać. 

background image

 

12 

→  poziom konstytucyjny – parlament w szczególnej procedurze art. 235 K. ; 
→  poziom ustaw zwykłych – parlament; 

● 

prezydent – w sytuacjach nadzwyczajnych – art. 234 K.; 

→  poziom  rozporządzeń  –  prezydent,  Rada  Ministrów,  premier,  ministrowie  oraz  przewodniczący 

komitetów, KRRiTv. 
  zakaz rozszerzającej wykładni np. funkcjonalnej (wyrok TK dot. NBP) 

→  poziom  prawa  miejscowego  –  samorząd  terytorialny  i  terenowe  organy  administracji  rządowej  →  na 

podstawie  i  w  granicach  upoważnień  ustawowych  →  niezupełne  zamknięcie  źródeł  prawa,  gdyż 
ustawodawca może określać jakim organom lokalnym ma przysługiwać ta kompetencja. 

– 

Akty prawa wewnętrznego

 – ich istota to ograniczony zakres obowiązywania → tylko jednostki podległe.  

Akty  prawa  wewnętrznego  mają  otwarty  charakter  w  aspekcie  podmiotowym  i  przedmiotowym 
(wymienione są tylko uchwały RM i ministrów) → mogą być rozszerzane też w drodze ustawy. 

Akty prawa wewnętrznego wg art. 93 K.: 

→ 

mogą być adresowane tylko do jednostek organizacyjnie podległych

→ 

nie  mogą  działać  na  „zewnątrz”

,  tzn.  nie  może  być  podstawą  decyzji  wobec  obywateli,  osób  prawnych 

oraz innych podmiotów. 

→ 

mogą być wydawane tylko na podstawie ustawy

 (lub konstytucji jak uchwały RM). 

→ 

muszą  być  zgodne  z  powszechnie  obowiązującym  prawem  i  podlegają  sądowej  kontroli

  (TK  –  uchylić, 

inne sądy – odmowa zastosowania) 

„Podległość”  –  szerokie  rozumienie  wg  TK  –  2  wyroki  stwierdzające,  że  podległość  istnieje  jeśli  wynika  z 
konstytucji,  np.  „NIK  podlega  Sejmowi”,  „NBP  jest  centralnym  bankiem  państwa”  →  niebezpieczeństwo 
zbliżenia się do sfery aktów prawa powszechnie obowiązującego. 

– 

Podział  na  akty  prawa  powszechnie  obowiązującego  i  akty  prawa  wewnętrznego  jest  podziałem 
dychotomicznym

, tzn. nie istnieje trzecia kategoria aktów normatywnych. W szczególności nie można stwierdzić 

istnienia  kompetencji  do  wydawania  aktów  władczych,  jeżeli  uprawnienie  to  jest  niezbędne  dla  realizacji  zadań 
publicznych nałożonych ustawą na określone podmioty. 

 

PRAWO KRAJOWE – SYSTEM ŹRÓDEŁ POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA 

Podstawowymi konsekwencjami hierarchizacji aktów normatywnych jest: 

 

wymóg  zgodności  aktów  niższego  szczebla  z  aktami  wyższego  szczebla  pod  rygorem  wadliwości  aktu  niższego 
rzędu  →  możliwość  uchylenia  lub  pominięcia  przy  orzekaniu,  a  wyjątkowo  nieważność  ex  tunc  aktu  niższego 
szczebla; 

 

wymóg  by  uchylenie,  zmiana,  zawieszenie  akty  danego  szczebla  było  dokonywane  jedynie  aktem  tego  samego 
szczebla lub wyższego; 

 

zakaz normowania pewnych kwestii przez akty poniżej określonego szczebla (tzw. wyłączność ustawy); 

 

zakaz  wydawania  aktów  niższego  szczebla  bez  uprzedniego  upoważnienia  w  akcie  wyższego  szczebla  –  akty 
wykonawcze (rozporządzenie) w odróżnieniu od aktów samoistnych (wynikające z ogólnych kompetencji danego 
organu do stanowienia prawa, np. ustawy) 

 

Cztery podstawowe szczeble: 

 

Szczebel 

konstytucyjny

 (konstytucja) 

 

Szczebel 

umów międzynarodowych

, ratyfikowanych w trybie art. 89 ust. 1 

 

Szczebel 

ustawowy

 (ustawy i rozporządzenia Prezydenta z mocą ustawy) 

 

Szczebel 

rozporządzeń

 

akty prawa miejscowego

, powszechnie obowiązujące na obszarze działania organów, które je ustanowiły. 

 

Ogłoszenie 

– 

Warunkiem wejścia w życie aktów prawa powszechnie obowiązującego jest ich ogłoszenie

 (art. 88

) i dotyczy też 

prawa

 

wewnętrznego

, co wynika z klauzuli państwa prawnego. 

wg  ustawy  obowiązek  niezwłocznego  ogłoszenia  aktów,  a  wejście  w  życie  z  reguły  14  dni  po  ogłoszeniu,  a 
wyjątki  jeśli wymaga  tego  ważny  interes  państwa,  a  nie  stoją  temu  na  przeszkodzie  zasady  demokratycznego 
pastwa prawnego (podobnie nadanie mocy wstecznej) 

– 

Ogłoszenie

 – zamieszczenie aktu w specjalnym dzienniku urzędowym, zgodnie z zasadami i trybem określonym w 

ustawie (ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawa o umowach 
międzynarodowych) 

background image

 

13 

Trzy centralne ponadresortowe dzienniki wg ustawy: Dz.U. RPDz.Urz. RP „Monitor Polski”Dz.Urz. RP 
„Monitor Polski B”
, wydawane przez premiera, oraz dzienniki resortowe (wydawane przez ministrów) oraz 
dzienniki wojewódzkie (wydawane przez wojewodów i obejmujące całość aktów prawa miejscowego na danym 
terenie) 

–  Dz.U.:  Konstytucja,  ustawy,  rozporządzenia  z  mocą  ustawy,  rozporządzenia,  umowy  międzynarodowe 

ratyfikowane,  oraz  inne  akty  (orzeczenia  TK  oraz  uchwały  RM  uchylające  rozporządzenia  ministra,  a  także  ze 
względu  na  szczególnie  ważną  treść,  np.  dot.  stanów  wojny,  wyborów  itp),  akty  jednolite,  obwieszczenia  o 
sprostowaniu. 

 

Konstytucja 

–  wszystkie ogólne cechy ustawy i pewne cechy charakterystyczne dot. szczególnej treści, formy i mocy prawnej. 
–  ustawy  konstytucyjne  –  brak  ich  w  aktualnym  systemie  źródeł  prawa,  jedyna  ustawa  konstytucyjna  to  zmiana 

konstytucji, ale nie ustawa uzupełniająca i istniejąca obok tekstu konstytucji. 

 

Ustawa

 – brak definicji w konstytucji (nawiązanie do zastanej definicji): 

I.  akt  parlamentu

  →  wyłączne  upoważnienie  parlamentu do  stanowienia  ustaw  jest  wymogiem  demokratycznego 

państwa prawa i związane jest z zasadą podziału władz 
→ 

oznacza też wykluczenie referendum

 jako formy stanowienia ustaw. 

→ 

obie izby parlamenty

, choć ich rola może być różna 

II.  o  charakterze  normatywnym

  –  tzn.  wszystkie  postanowienia  ustawy  muszą  być  sformułowane  w  sposób 

pozwalający  im  stać  się  budulcem  norm  prawnych  o  charakterze  generalnym  (dot.  podmiotów)  i  abstrakcyjnym 
(dot. wzorów zachowań), a nie indywidualno-konkretnym. 

III. zajmuje najwyższe miejsce w systemie źródeł prawa krajowego

 (podporządkowana konstytucji). Szczególna 

moc prawna (prymat) ustawy polega na: 
→  Ma 

samoistnie moc obowiązująca

, tzn. do jej zaistnienia nie potrzebne jest żadne dodatkowe upoważnienie (a 

przepisy  konstytucyjne  dotyczące  wydawania  ustaw  z  konkretnych  dziedzin, to  zobowiązanie  parlamentu do 
uregulowania tych spraw); 

→  Może być 

zmieniona/uchylona/zawieszona tylko przez inną ustawę

→ 

Każda inna norma prawa krajowego może być zmieniona/uchylona/zawieszona przez ustawę

→ 

Wydanie innych aktów normatywnych

 (poza powszechnie obowiązującymi) 

może się odbyć tylko na podstawie

 

ustawy i w celu jej wykonania

IV. o nieograniczonym zakresie przedmiotowym

: 

→  tzn. 

każda  materia  może  być  uregulowana  w  ustawie

,  byleby  była  zgodna  z  konstytucją  i  umowami 

międzynarodowymi  ratyfikowanymi,  a  jedyne  wyjątki  dot.  regulaminu  Sejmu  i  Senatu  oraz  Zgromadzenia 
Narodowego (uchwała danego ciała); 

→  tzw. 

zasada wyłączności ustawy

 – pewne materie mogą być regulowane tylko przez ustawy lub na podstawie 

upoważnienia z ustawy → sytuacja prawna jednostki (i podmiotów podobnych) → 

kiedyś materialne kryteria

 

wyłączności

 – tzn. jeśli coś nie zarezerwowane dla ustawy, to mogą być też inne akty; 

dziś formalne kryteria

 

wyłączności

  –  jeżeli  coś  jest  powszechnie  obowiązujące,  to  automatycznie  musi  to  być  ustawa  →  zasada 

zupełności koniecznego zakresu ustawy (na podstawie art. 87 ust. 1 i art. 92 w powiązaniu z art. 2). 
  zaliczenie danej materii do wyłączności ustawy 

nie oznacza zakazu regulacji podustawowej

→ 

szczegółowość  (głębokość)  regulacji

  zależy  od  materii  jakiej  dotyczy  i  powiązania  ze  statusem  jednostki  → 

zupełna (absolutna) wyłączność ustawy – regulacje represyjne i prawo podatkowe. Regulacja dot. ograniczania 
wolności i praw – kształtuje się linia orzecznicza w kierunku absolutnej wyłączności. 

V.  dochodzący do skutku w szczególnej procedurze, w głównej mierze uregulowanej w konstytucji; 

 

Rozporządzenia Prezydenta zgodnie z art. 234  

–  na wniosek RM, kontrasygnata premiera; 
–  tylko podczas stanu wojennego (a nie nadzwyczajnego), jeśli sejm nie może zebrać się na posiedzenie.  
–  zakaz zmieniania w tym trybie: konstytucji, ordynacji wyborczych, ustaw o stanach nadzwyczajnych czy wyborze 

Prezydenta (także dla parlamentu).  

–  wydawanie tych rozporządzeń zgodnie z zasadami legalności, proporcjonalności i celowości. 
–  wymóg przedstawienia tych rozporządzeń na najbliższym posiedzeniu sejmu 
 

Rozporządzenia normatywne 

– 

[4  cechy

to  akty  prawne  oparte

  o  podstawę  ustawową

,  o

  treści  utrzymanej  w  ramach  upoważnienia

  i 

zdeterminowanej przez cel ustawy

 jaką mają wykonać, 

niesprzeczne z unormowaniami o randze ustawy.  

background image

 

14 

–  tylko 

konstytucyjne organy mogą wydawać rozporządzenia

 (wyliczenie enumeratywne) 

Prezydent RP (art. 142 ust. 1),  

Rada Ministrów (art. 146 ust. 4 pkt. 2),  

Prezesa RM (art. 148 ust. 3),  

poszczególni ministrowie i kierownicy komitetów (art. 149 ust. 2 i 3),  

KRRiTV (art. 231 ust. 2).  

–  Upoważnienie  ustawowe  może  być 

fakultatywne

  (pozwalać  na  wydanie  rozporządzenia),  albo 

obligatoryjne

 

(nakazywać) i musi być 

trójszczegółowe

, tzn.: 

S

ZCZEGÓŁOWOŚĆ  PODMIOTOWA

  –  wskazanie  organu  o  konstytucyjnych  kompetencjach  do  wydawania 

rozporządzeń. Zakazana jest subdelegacja – art. 92. ust. 2. 

S

ZCZEGÓŁOWOŚĆ  PRZEDMIOTOWA

  –  wskazanie  zakresu  spraw.  Zakazana  jest  wszelka  interpretacja 

rozszerzająca, inaczej naruszenie konstytucji. 

S

ZCZEGÓŁOWOŚĆ  TREŚCIOWA

  –  wskazanie  wytycznych  dotyczących  treści  (art.  92  ust.  1),  ale  powstają 

wątpliwości co do definicji 

„wytyczne” – wyroki TK

→ 

muszą  dotyczyć  materialnego  kształtu regulacji

 wykonawczej,  a nie tylko  np. elementów  procedury  jego 

wydania; 

→  mogą mieć  charakter  negatywny  (wykluczenie  pewnych  rozwiązań)  lub pozytywny  (wskazanie  kryteriów 

czy funkcji), 

ważne by czyniły czytelnym zamiar ustawodawcy

→ 

stopień szczegółowości zależy od regulowanej materii i jej związku z zasadą zupełności ustawy

→ 

muszą dotyczyć odrębnie każdej ze szczegółowych materii

, których regulacja ma dotyczyć; 

→ 

powinny  (ale  nie  muszą)  być  zawarte  w  przepisie  upoważniającym

,  ale  musi  być  możliwe  precyzyjne 

odczytanie wytycznych, ale nie poprzez ich interpretację. 

–  musi zostać 

opublikowane w Dzienniku Ustaw

 

– 

podlegają  kontroli

  TK  (uchylić)  i  sądom  powszechnym  i  administracyjnym  (odmówić  zastosowania,  skoro 

sędziowie  podlegają  konstytucji  i  ustawom,  to  nie  podlegają  już  rozporządzeniom  –  prawo  do  badania 
konstytucyjności i legalności rozporządzeń). 

 

Akty prawa miejscowego  

– 

to akty prawa powszechnie obowiązującego na obszarze działania organów, które je ustanowiły (organy samorządu 
terytorialnego  i  terenowe  organy  administracji  rządowej)  –  art.  94  ust.  1

.  Zasady  i  tryb  wydawania  tych  aktów 

określa ustawa. Akty te wydawane są na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego, ale wymogi stawiane 
im są łagodniejsze niż rozporządzeniom.  

– 

2 typy aktów prawa miejscowego

przepisy  wykonawcze  do  odrębnych  ustaw  –  wtedy  konieczne  jest  upoważnienie  zawarte  w  ustawie; 
podobne z rozporządzeniami. 

przepisy  porządkowe  –  wydawane  na  podstawie  ogólnej  kompetencji  wyrażonej  w  ustawach  o 
poszczególnych szczeblach samorządu i administracji rządowej.  

→  wydawane  dla  ochrony  zdrowia,  życia,  porządku,  spokoju  i  bezpieczeństwa,  ale  tylko  w  kwestiach  nie 

uregulowanych w ustawach.  

→  wydawane przez samorządowe organy stanowiące oraz wojewodów. 

–  akty prawa miejscowego podlegają kontroli sądownictwa administracyjnego (art. 184), ale nie TK. 
 

Akty prawa wewnętrznego  

–  nie składają się na wzajemnie powiązany system; 
–  odnoszą się tylko do jednostek podległych organowi, który ustanowił te akty; 
–  kompetencja  do  stanowienia  aktów  prawa  wewnętrznego  ma  charakter  otwarty  tak  podmiotowe  jak  i 

przedmiotowo. 

–  akty te są powiązane z systemem aktów prawa powszechnie obowiązującego: 

wymóg zgodności z prawem powszechnie obowiązującym; 

dopuszczenie stanowienia aktów tylko na podstawie ustawy (z wyjątkiem uchwał RM – art. 93 ust. 2 K.), tzn. że 
są to również akty wykonawcze, ale zasady ich formułowania nie zostały sprecyzowane w konstytucji i nie mają 
tak szczegółowych wymogów jak rozporządzenia normatywne. 

 

PRAWO MIĘDZYNARODOWE I PRAWO WSPÓLNOTOWE W KRAJOWYM PORZĄDKU PRAWNYM

 

– 

nawiązanie  do  koncepcji  dualistycznych

  (odrębne  systemy  prawne,  a  p.m.  potrzebuje  specjalnego 

wprowadzenia  do  prawa  wewnętrznego  –  transformacji  poprzez  ratyfikację)  w  przeciwieństwie  do  koncepcji 
monistycznej. 

background image

 

15 

–  art.  9  stanowi,  że 

RP  przestrzega  wiążącego  ją  prawa  międzynarodowego

.  Jest  to  zasada  o  charakterze 

ogólnym i dotyczy wszystkich źródeł prawa międzynarodowego. 

brak wprowadzenia  do  systemu  źródeł  prawa w Polsce  innych źródeł  prawa  międzynarodowego  niż  umowy 
międzynarodowe, a w szczególności 

powszechnie uznanych zasad prawa międzynarodowego

 (ale art. 9 K. 

wprowadza obowiązek ich przestrzegania) 

– 

umowy międzynarodowe dzielimy na ratyfikowane i nieratyfikowane

 (choć art. 27 KW o prawie traktatów – 

zakaz powoływania się na prawo wewnętrzne jako podstawę niewykonania umowy) 

art. 91 ust. 1 ratyfikowana umowa międzynarodowe po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw RP stanowi część 
krajowego  porządku  prawnego  i  jest  bezpośrednio  stosowana,  chyba  że  jej  stosowanie  jest  uzależnione  od 
wydania ustawy. 

– 

zawieranie umów jest kompetencją rządu

 (art. 146 ust. 4 pkt 10), a 

ratyfikuje je Prezydent

 (art. 133 ust. 1 pkt 

1). O zamiarze przedłożenia Prezydentowi do ratyfikacji umów międzynarodowych, których ratyfikacja nie wymaga 
zgody wyrażonej w ustawie, Prezes Rady Ministrów zawiadamia Sejm (art. 89 ust. 2). 

szczególna procedura zawierania umów w ustawie o umowach międzynarodowych z 14.04.2000 r. 

– 

wg

 

art. 89 ust. 1 ratyfikacja umowy wymaga zgody wyrażonej w ustawie, gdy dotyczy:

 

pokoju, sojuszy, układów politycznych lub układów wojskowych, 

wolności, praw lub obowiązków obywatelskich określonych w Konstytucji, 

członkostwa Rzeczpospolitej Polskiej w organizacji międzynarodowej, 

znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym, 

spraw uregulowanych w ustawie lub w których Konstytucja wymaga ustawy. 

→  umowy w/w mają moc wyższą niż ustawa, jeśli ustawy nie da się pogodzić z umową (art. 91 ust. 2) 
→  a contrario do art. 91 ust. 2 umowy ratyfikowane bez uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie nie mają mocy 

równej ani wyższej niż ustawa, znajdują się więc na szczeblu podustawowym. 

– 

Wszystkie

 

ustawy muszą być zgodne z konstytucją

 (art. 133 ust. 2 i art. 188 pkt 1) → orzeka TK. 

– 

Umowy

 

nieratyfikowane

 (zwane porozumieniami) nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego, a działają 

tylko w sferze prawa wewnętrznego. Zawierane są przez Radę ministrów lub ministra (i zatwierdzane przez RM – 
art. 146 ust. 4 pkt 10).  

 

PRAWO  WSPÓLNOTOWE

  (prawo  UE)  –  zbudowane  jest  na  zasadzie  hierarchii: 

prawo  pierwotne

  (traktaty 

założycielskie) i 

prawo wtórne (pochodne)

 (akty stanowione przez organy Wspólnoty).  

– 

Trzy główne zasady dotyczące prawa wspólnotowego: 

zasada bezpośredniej skuteczności prawa wspólnotowego w krajowych porządkach prawnych

 – normy 

w nich zawarte podlegają bezpośredniemu stosowaniu (o ile pozwala na to ich treść); 

zasada  pierwszeństwa  prawa  wspólnotowego  przez  prawem  krajowym

  –  niezależnie  od  rangi  norm 

będących w kolizji; 

zasada  jednolitości  prawa  wspólnotowego

  –  konieczność  jednakowego  rozumienia  prawa  UE  we 

wszystkich krajach → monopol Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na ustalanie wykładni danego prawa 
→ w praktyce duże znaczenie ETS (tzw. ogólne zasady prawa), co pozwala traktować jego orzecznictwo jako 
szczególne źródło prawa pierwotnego UE. 

wynika  to  z  członkowstwa  w  UE  i  nakłada  na  państwo  obowiązek  dostosowania  swojego  prawa  (głównie 
konstytucji) 

–  Miejsce prawa wspólnotowego w polskim porządku prawnym określa art. 91 → ust. 1 i 2 dot. prawa pierwotnego 

(bo jako umowy międzynarodowe), a ust. 3 dotyczy prawa wtórnego. 

background image

 

16 

WYBORY I PRAWO WYBORCZE 

POJĘCIA OGÓLNE 

Wybory parlamentarne

 – regularne odnawianie składu parlamentu w wyniku decyzji podejmowanych w szczególnej 

procedurze przez ogół obywateli posiadających pełnię praw politycznych. 
–  są wynikiem 

realizacji zasady suwerenności Narodu

 i są formą weryfikacji rządzących przez rządzonych; 

– 

wymóg wybieralności pierwszej izby parlamentu

, ale drugiej niekoniecznie; 

–  też  wybory  na 

szczeblu  lokalnym

  –  do  samorządów  gminnych,  czasem  też  wyższych  stopniach  podziału 

terytorialnego; 

–  też wybory 

prezydenta

 – szczególnie w państwach o prezydenckim systemie, ale nie tylko. 

–  wymóg przeprowadzenia w oparciu o 

zasadę pluralizmu politycznego

, tj. zasadę swobodnego konkurowania partii 

politycznych i ich programów, 

z wyjątkiem partii nazistowskich i faszystowskich

–  oparte na szczególnej regulacji prawnej dla zapewnienia uczciwego przebiegu. 
 

Prawo wyborcze

 ma dwa znaczenia: 

» 

w znaczeniu podmiotowym

 to jedno z praw obywatela (nie człowieka!). 

czynne prawo wyborcze

 – prawo do głosowania i wybierania; 

bierne prawo wyborcze

 – prawo do kandydowania 

  różnice mogą być znaczne – powszechność czynnego prawa to zasada absolutna, ale bierne prawo może 

być ograniczane, np. podwyższonym wiekiem. 

» 

w  znaczeniu  przedmiotowym

  to  gałąź  prawa  konstytucyjnego  regulująca  kwestie  przygotowania, 

przeprowadzania i ustalania wyniku wyborów. 

podstawą są uregulowania w Konstytucji art. 62, art. 96 ust. 2, art. 97 ust. 2, art. 98-101, art. 127-129, art. 169 
ust. 2 i 3. 

ustawa z 12.04.2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP (ows); 
  w pracach nad nią ostre spory polityczne: 

–  zmieniono  sposób  obliczania  głosów  z  metody  d’Honda  na  metodę  St.Laguë  →  w  2002  r. 

przywrócono d’Honda; 

–  znowelizowano  ustawę  o  partiach  politycznych,  rozszerzając  zakres  subwencjonowania  partii  przez 

państwo. 

ustawa z 27.09.1990 r. o wyborze Prezydenta RP (uwp) – ważna nowela z 28.04.2000 r.; 

ustawa z 16.07.1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (owst); 

ustawa z 20.06.2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta 

ustawa z 23.01.2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego; 

duże znaczenie też uchwały Państwowej Komisji Wyborczej oraz sądowe interpretacje przepisów wyborczych, 
szczególnie TK, NSA i SN. 

 

System wyborczy

 to całokształt 

prawnych i pozaprawnych

 reguł określających sposób przeprowadzania wyborów, a 

jego  elementami  są  prawo  wyborcze  w  znaczeniu  przedmiotowym,  oraz  różne  normy,  zasady  i  zwyczaje,  w 
szczególności polityczne, które wielokrotnie mają istotne znaczenie, np. kolejność kandydatów na listach wyborczych. 
W znaczeniu węższym to sposób ustalania wyniku wyborów (proporcjonalny czy większościowy). 
 

Podstawowe zasady prawa wyborczego

 – historycznie ukształtowane zasady, traktowane dziś jako konieczne, choć 

przesłanki  demokratyzmu  wyborów

  (

choć  nie  są  wystarczające

),  określane  tradycyjnym  mianem 

przymiotników

 

wyborczych

, tj. 

powszechność, równość, bezpośredniość, tajność głosowania, proporcjonalność

.  

»  mówi  się  niekiedy  o  nowym  przymiotniku  jakim  jest 

wolność  wyborów

  –  odwołanie  do  zasady  pluralizmu 

politycznego,  min.  w  Ustawie  Zasadniczej  RFN  i  w  polskiej  Ordynacji  do  Parlamentu  Europejskiego,  też  mała 
Konstytucja z 1992 r. wspominała o tym. 

» 

Sejm

  ma  pięcioprzymiotnikowe  wybory, 

Senat

  trzy  (powszechność,  bezpośredniość,  tajność  głosowania),  a 

prezydent

 czteroprzymiotnikowe, ze względu na jeden mandat nie ma proporcjonalności, w przypadku 

samorządu 

terytorialnego

  Konstytucja  pozostawia  swobodę  ustawodawcy  zwykłemu  do  wprowadzenia  bądź  nie 

proporcjonalności. 

 

PODSTAWOWE ZASADY PRAWA WYBORCZEGO 

ZASADA  POWSZECHNOŚCI

  określa  krąg  podmiotów,  którym  przysługuje  prawo  wyborcze,  wymagając  by 

wszystkim  dorosłym  obywatelom  przysługiwało,  co  najmniej  czynne  prawo  wyborcze,  a  wszelkie  ograniczenia  mogą 
wynikać jedynie z naturalnych czynników, a nie politycznych.  

Przesłanki czynnego prawa wyborczego

 są jednolite dla wszystkich rodzajów wyborów: 

background image

 

17 

1. 

posiadanie  obywatelstwa  polskiego

  –  wejście  do  UE  „odrobinę  skomplikowało  sytuację”  →  patrz  wybory 

lokalne; 

2. 

ukończenie 18 lat najpóźniej w dniu głosowania

 – ograniczenie o charakterze naturalnym; 

3. 

posiadanie pełni praw publicznych (w tym wyborczych)

 – art. 62 ust. 2 albo orzeczeniem sądu jako środek 

karny, albo jako kara samoistna orzeczona przez Trybunał Stanu → przesłanka ujęta w sposób wyczerpujący, tzn. 
niemożliwe jest rozszerzanie katalogu ograniczeń. 

4. 

posiadanie  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych

  –  art.  62  ust.  2  –  ubezwłasnowolnione  prawomocnym 

wyrokiem sądy, ale takie postępowanie wszczyna się ze względów majątkowych, co w prawie publicznym nie ma 
znaczenia. 

→  cenzusy nie występują, z wyjątkiem cenzusu domicylu w wyborach lokalnych (art. 5 owst), ale nie w innych (art. 12 

ows) 

Bierne prawo wyborcze

 – krąg różny w zależności od rodzaju wyborów: 

»  przede wszystkim przesłanką jest 

wiek

 → wybory samorządowe – 18 lat; wybory do Sejmu  – 21 lat; wybory do 

Senatu – 30 lat; wybory na Prezydenta – 35 lat; 

» 

cenzus  domicylu

  w  wyborach  parlamentarnych  został  wprowadzony  tzw.  lex  Tymiński,  ale  ze  względu  na 

kontrowersje nie został powtórzony w nowej Konstytucji. 

System gwarancji

 – system procedur i instytucji, zapewniający możliwość oddania każdej osobie głosu: 

» 

nakaz wyznaczania wyborów na dzień wolny

 (art. 98 ust. 2 i art. 128 ust. 2) 

» 

zasady tworzenia obwodów głosowania

 (jednostka terytorialna, w ramach której oddaje głosy określona grupa 

wyborców)  –  jednolita  struktura,  stałych  obwodów,  tworzone  wg  kryterium  terytorialnego  przez  rady  gmin  na 
wniosek wójta (burmistrza, prezydenta), o wielkości 500-3000 mieszkańców, chyba że lokalne warunki przemawiają 
za inną liczbą oraz obwody specjalne (szpitale, zakłady karne i areszty śledcze, polskie statki morskie oraz placówki 
dyplomatyczne bądź konsularne, ale nie w koszarach wojskowych i policyjnych) 

» 

instytucja rejestrów i spisów wyborców 

rejestr

 – o stałym charakterze, prowadzony przez gminy i aktualizowany na bieżąco, udostępniany do wglądu i 

możliwe jest złożenie reklamacji do wójta (burmistrza, prezydenta) z możliwością ostatecznego odwołania do 
sądu rejonowego. 

spis

 – sporządzany do każdych wyborów (referendów), udostępniany do wglądu, a reklamacje rozpatrywane jak 

w  przypadku  rejestrów.  Obejmuje  osoby  stale  zamieszkałe  na  terytorium  obwodu,  ale  możliwe  jest 
uzupełnienie  na  własny  wniosek  w  razie  przebywania  czasowego  na  tym  terenie,  bądź  w  razie  braku 
zamieszkania. Możliwe jest również uzupełnienie w dniu wyborów przez obwodową komisję wyborczą. 

» 

instytucja  zaświadczeń  o  prawie  do  głosowania

  –  wydawane  w  urzędzie  gminy  danego  wyborcy,  z 

jednoczesnym wykreśleniem go ze spisu, ale nie z rejestru. 

» 

procedura  protestu  wyborczego

  –  każdy  wyborcza  bezprawnie  niedopuszczony  do  wyborów  może  wnieść 

protest kwestionujący ważność, ale naruszenie to musi mieć wpływ na wynik wyborów. 

 

ZASADA RÓWNOŚCI 

» 

w znaczeniu formalnym

 – „jeden człowiek, jeden głos”, zasada ta ma charakter oczywisty i powszechnie przyjęty; 

w tym rozumieniu zasada ta odnosi się do wszystkich procedur wyborczych, włącznie z referendum. 

» 

w  znaczeniu  materialnym

  –  głos  każdego  wyborcy  ma  tą  samą  siłę  →  w  okręgach  jednomandatowych  liczba 

mieszkańców  powinna  być  podobna,  a  w  wielomandatowych  powinna  być  przydzielona  odpowiednio  do  liczby 
mieszkańców. 

2 metody zapewnienia materialnej równości: 

 

tzw. stała norma przedstawicielstwa

 – ustalenie liczby mieszkańców na 1 mandat (np. w Polsce w latach 

1952-60); 

  tzw.  jednolita  norma  przedstawicielstwa  –  ustalenie 

stałej  liczby  posłów

  i  dopasowywanie  tej  liczby 

mandatów  do  aktualnej  struktury  ludności  (a  nie  wyborców),  wg.  art.  137  ust.  1  ows  dzieli  się  liczbę 
mieszkańców przez liczbę posłów w danym okręgu. 

Sejm – wybory równe, Senat – nie (początkowo koncepcja związana z taką samą reprezentacją województw, ale 
w  nowej ordynacji  rozdział mandatów  pokierowany  liczbą  ludności,  z zastrzeżeniem, że  województwo może 
zostać podzielone na mniejsze okręgi wyborcze, ale musi zostać zachowana w ramach województwa jednolita 
norma przedstawicielstwa) 

w wyborach do Parlamentu Europejskiego – pominięto tą kwestię. 

» 

stosunek zasady równości do biernego prawa wyborczego 

każdy kto ma bierne prawo wyborcze, ma równe prawo zostania kandydatem; 

granice  dopuszczalnego  zróżnicowania 

sytuacji  prawnej

  partii  możliwe  jest  z  uwzględnieniem  zasady 

proporcjonalnej równości szans; w sferze prawnej żadne uprzywilejowanie kandydatów nie może mieć miejsca 

background image

 

18 

(wyrok TK z 1994 r.), 

natomiast w sferze działań niepaństwowych

 (np. wewnątrz partyjnych) jest do pewnego 

stopnia dopuszczalne. 

 

ZASADA BEZPOŚREDNIOŚCI

 – oznacza, że wyborca oddaje swój głos na osobę/y, które mają być wybrane, tzn. 

decyduje  bezpośrednio  o  składzie  organu  przedstawicielskiego;  zakaz  organizowania  wyborów  na  zasadzie 
wielostopniowości.  Zasada  ta  dotyczy  w  Polsce  wszystkich  procedur  wyborczych,  natomiast  system  pośredni  jest 
typowy dla organizacji społecznych, stowarzyszeń, partii politycznych, itp. 
»  w latach 1993-1997 – lista ogólnopolska – pewna modyfikacja zasady pośredniości; zniesiona w 2001 r. 
»  głosować  można  tylko  osobiście,  a  nie  przez  e-mail,  czy  pocztę  →  kwestia  sporna  czy  jest  to  element  zasady 

bezpośredniości, czy odrębny problem techniki głosowania? 

 

ZASADA TAJNOŚCI GŁOSOWANIA

 – oznacza zagwarantowanie każdemu obywatelowi, że treść jego decyzji nie 

będzie  mogła  być  ustalona  i  ujawniona  i  pełni  istotną  rolę  gwarancyjną,  będąc  jednocześnie  powiązana  z  zasadą 
wolności wyborów. 
» 

ma charakter bezwzględny

 – tzn. stanowi 

obowiązek

, a nie uprawnienie wyborcy → doświadczenia PRL, kiedy to 

listami bez skreśleń i różnymi naciskami, spowodowano powstanie obawy przed korzystaniem z kabin. Od 1989 r. 
istnieje obowiązek tajnego głosowania i jest on jednolity dla wszystkich procedur (patrz art. 68 ust. 4 i 5, art. 61 ust. 
1, art. 66 ust. 1 ows). 

» 

gwarancje zasady tajności: 

karty do głosowania muszą być jednakowe; 

nakaz urządzenia odpowiedniej ilości kabin; 

przygotowania odpowiedniej ilości przyborów do pisania; 

wejście do kabiny tylko samemu; 

osobiste wrzucenie karty do urny; 

art. 251 § 2 kk – przestępstwem jest zapoznanie się z treścią głosu wbrew woli głosującego. 

» 

pewnym zakłóceniem

 tej zasady jest sposób zgłaszania kandydatów – konieczność przedstawienia list poparcia. 

 

ZASADA PROPORCJONALNOŚCI

 – odnosi się do sposobu ustalania wyniku wyborów 

» 

zasada  większości

 

względnej

  –  ten  co  uzyskał  największą  liczbę  głosów,  został  wybrany  oraz 

zasada

 

większości  bezwzględnej

  –  wymóg  uzyskania  więcej  niż  50%  poparcia  →  ułatwia  wyłonienie  efektywnego 

parlamentu, ale może być on niereprezentatywny, gdyż system ten preferuje dwupartyjność. 

» 

zasada proporcjonalności

 –  daje większą  reprezentatywność,  gdyż mandaty  przydzielane  są  proporcjonalnie  do 

odsetka głosów, jakie uzyskały poszczególne partie. System proporcjonalny wymaga tylko jednej tury wyborów, ale 
okręgi muszą być wielomandatowe (im więcej mandatów tym większa proporcjonalność).  

» 

sposoby  rozdzielania  głosów  w  systemie  proporcjonalnym

  –  wymaga  skomplikowanych  obliczeń 

matematycznych,  stąd  powstał  szereg  systemów:  Hare’a  (Hare-Niemeyera),  Hagenbacha-Bischoffa,  St.  Laguë, 
d’Honda. 

system  d’Honda

  –  liczby  głosów  oddanych  na  poszczególne  listy  w  okręgu  wyborczym  porządkuje  się  w 

kolejności  od  największej  do  najmniejszej,  następnie  dzieli  przez  kolejne  liczby  całkowite  (2,4,6  itd),  a  z 
powstałej tabeli ilorazów wybiera się kolejno tyle największych liczby, ile jest mandatów. 
  w ordynacji do Sejmu stosowany w latach 1993, 1997, odstąpiono w ordynacji z 2001, ale przywrócono w 

2002 r. Przyjęty też w ordynacji do Parlamentu Europejskiego i w wyborach do samorządu terytorialnego. 

  preferuje duże partie. 

system St.Laguë

 – też polega na budowie tabeli ilorazów, ale dzielnikiem są liczby nieparzyste. 

  w polskiej wersji był zmodyfikowany – zamiast 1, dzielnikiem było 1,4. 
  preferuje małe partie. 

» 

tzw. listy państwowe (ogólnopolskie)

 – pewną liczbę mandatów obsadza się na poziomie kraju proporcjonalnie 

do uzyskanych mandatów w okręgach. W Polsce było to 69 mandatów i stosowano system d’Honda. Poprawiało to 
sytuację  małych  partii  oraz  wyrównywało  pewne  niesprawiedliwości  w  podziale  mandatów,  ale  stanowiło 
jednocześnie parasol ochronny dla liderów partyjnych. Wyborca nie oddawał głosu na listę krajową. 

» 

tzw. progi wyborcze (klauzule zaporowe)

 – wymóg uzyskania minimalnego odsetka głosów w skali całego kraju. 

Głosy  oddane  na  partie,  które  nie  przekroczyły  progu  przepadają  i  jako  100%  liczą  się  głosy  tych  partii,  które 
przekroczyły próg.  Progi przeciwdziałają  nadmiernemu  rozdrobnieniu  – w  1991  r.  zrezygnowano z  progów  i do 
Sejmu weszło 30 partii, a parlament upadł po niecałych 2 latach. Kolejne wybory już z progami wyłoniły stabilne 
parlamenty,  ale  w  1993  r.  zmarnowało  się  ok.  30%  głosów,  co  spowodowało  krytykę  parlamentu,  jako 
niereprezentatywnego. Ale już w kolejnych dwóch wyborach zmarnowało się po ok. 10% głosów. 

background image

 

19 

5% – pojedyncze partie, ugrupowania czy grupy wyborców; 8% – komitety koalicyjne; 5% – jednolity próg w 
wyborach  do  sejmików,  rad  powiatowych  oraz  rad  gmin  na  prawach  powiatów,  oraz  do  Parlamentu 
Europejskiego. Bez progu do rad gmin. 

wyjątek od wymogu zdobycia progu – mniejszości narodowe. 

 

ORGANIZACJA WYBORÓW 

Organizacja wyborów odbywa się w następujących etapach:  
» 

zarządzenie wyborów

:  

wybory do Sejmu i Senatu (zawsze łącznie) zarządza prezydent w drodze postanowienia, nie później niż 90 dni 
przed końcem kadencji obu izb (art. 98 ust. 1). Wybory wyznacza się na dzień wolny od pracy przypadający w 
ciągu 30 dni przed końcem kadencji (art. 98 ust. 2), w przypadku skrócenia kadencji wybory muszą się odbyć 
nie później niż 45 dni od dnia zarządzenia o skróceniu kadencji.  

wybory prezydenckie zarządza Marszałek Sejmu i muszą się one odbyć między 100 a 75 dniem przed upływem 
kadencji prezydenta, w przypadku opróżnienia urzędu zarządzone w ciągu 14 dni i odbyć się muszą w ciągu 60 
dni od dnia zarządzenia wyborów. 

Okręg wyborczy

 – to jednostka terytorialna, w ramach której wybierana jest określona liczba posłów lub senatorów. W 

skład każdego okręgu wchodzi pewna liczba obwodów głosowania. 

Obwód głosowania

 – to jednostka terytorialna, w ramach której oddaje głosy określona grupa wyborców. 

Komisje wyborcze

 – to szczególny organ państwowy powołany do przeprowadzenia wyborów. Wyróżnia się: 

→ 

Państwową Komisję Wyborczą

 – organ stały, który składa się z 9 członków będących sędziami – 3 TK, 3 SN i 3 

NSA, wskazani przez swojego przewodniczącego, a powoływani przez Prezydenta. Zadania: 

powołuje swojego przewodniczącego i 2 zastępców; 

nadzorczo-organizacyjne wobec niższych komisji; 

czynności  wyborcze  (np.  rejestruje  kandydatów  na  Prezydenta,  ogłasza  wyniki  wyborów,  wydaje  wytyczne 
wiążące [quasi-prawotwórcze] dla niższych komisji i wyjaśnienia dla inny organów państwowych).  

→ 

Okręgowe Komisje Wyborcze

 (

Wojewódzkie

 w przypadku referendum) – nie są stałe (tworzone odrębnie dla 

każdych  wyborów),  składające  się  z  sędziów  sądów  apelacyjnych,  okręgowych  i  rejonowych,  zgłaszani  przez 
Ministra  Sprawiedliwości,  a  powołuje  ich  Państwowa  Komisja  Wyborcza,  na  czele  stoi  wojewódzki  komisarz 
wyborczy lub jego zastępca. Zadania: 

rejestrują kandydatów (Senat) i okręgowe listy kandydatów (Sejm) oraz ustalają wyniki głosowania w okręgach 
(wszystkie wybory).  

nadzór na niższymi komisjami. 

→ 

Obwodowe Komisje Wyborcze

 – składają się z przedstawicieli wyborców (nie muszą być składem sędziowskim), 

powoływane  odrębnie  na  każde  wybory  przez  wójtów  lub  okręgowe  komisje  wyborcze  (wybory  prezydenckie). 
Zadania to: przeprowadzenie  głosowania,  ustalenie  jego  wyników,  przekazanie  ich  do  wyższej komisji wyborczej 
oraz podanie do publicznej wiadomości. 

» 

zgłaszanie kandydatów  

wybory prezydencie

 – 3 etapy: 

  I  –  zawiązanie  komitetu  wyborczego,  popierającego  kandydata  na  zasadzie  wyłączności,  przez  min.  15 

obywateli,  pod  warunkiem  uzyskania  1000  podpisów  i  złożenia  zgody  kandydata  i  jego  oświadczenia 
lustracyjnego → PKW rejestruje komitet, a spory rozstrzyga SN. 

  II – zebranie 100000 podpisów i formalne zgłoszenie kandydata do PKW, a spory rozstrzyga SN. 
  III  –  PKW  sporządza  i  ogłasza  listę  kandydatów  i  rozpoczyna  się  kampania  wyborcza.  Jednocześnie 

prowadzone jest przez sąd apelacyjny (=lustracyjny) postępowanie sprawdzające prawdziwość oświadczeń 
lustracyjnych. 

wybory  do  Senatu

  –  kandydatów  zgłaszają  partie  polityczne  i  wyborcy  (komitety  wyborców).  Kandydować 

można tylko w jednym okręgu i nie można równocześnie kandydować do sejmu. Kandydat wyraża zgodę oraz 
oświadczenie lustracyjne (nieprawda = odebranie mandatu). Każdy kandydat do zgłoszenia musi uzyskać min. 
3000 podpisów osób stale zamieszkujących w okręgu. Rejestruje okręgowa komisja, a spory rozstrzyga PKW. 

wybory do Sejmu

 – tylko listy kandydatów przez partie polityczne lub wyborców (min. 15) tworzące komitet 

wyborczy. Progi wyborcze zmuszają do tworzenia list w całym kraju, a nie tylko w danym rejonie (nie dotyczy 
mniejszości).  Każdy  kandydat  składa  zgodę  i  oświadczenie  lustracyjne,  a  lista  musi  uzyskać  5000  podpisów 
wyborców  stale  zamieszkujących  w  danym  okręgu  (nie  dot.  komitetów,  które  zarejestrowały  listy  w  min. 
połowie okręgów wyborczych). Liczba kandydatów na liście nie może przekroczyć dwukrotności mandatów, a 
kolejność  (choć  teoretycznie  nie  ma  znaczenia)  ustala  komitet  zgłaszający.  Listy  zgłaszane  w  okręgowych 
komisjach wyborczych, a spory rozstrzyga PKW, chyba że dotyczą braku wymaganej liczby podpisów, wtedy 
sąd okręgowy. 

background image

 

20 

» 

kampania  wyborcza

  –  prawo  ingeruje  w  nią  w  bardzo  niewielkim  zakresie.  Wg  ordynacji  wyborczej  kampania 

zaczyna się z dniem ogłoszenia wyborów, a kończy na 24h przed głosowaniem. Ordynacja wyborcza: 

zapewnia swobodę w prowadzeniu kampanii

 (zbieranie podpisów, agitacja, itd.) 

nakłada  obowiązki  na  podmioty  prowadzące  kampanię

,  jak  obowiązek  „posprzątania”  po  kampanii  (plakaty 

itp.) oraz oznaczenia wszelkich materiałów reklamujących, by wiadomo było do kogo należą, zakaz naklejania 
ich na niektórych budynkach, zakaz prowadzenia agitacji na terenie zakładów pracy i instytucji publicznych, jeśli 
zakłóca to pracę, oraz na terenie jednostek wojskowych, zakaz podawania sondaży w ostatniej dobie. 

ustanawia  szczególną  i  przyspieszoną  procedurę  sądową

  reagowania  na  rozpowszechnianie  nieprawdziwych 

danych i informacji (24h dla obu instancji), obok normalnej procedury cywilnej czy karnej. 

ustanawia  szczególne  zasady  dostępu  do  radia  i  telewizji

  –  ten  sam  nieodpłatny  dostęp  do  mediów  dla 

wszystkich  komitetów.  Możliwy  jest  odpłatny  czas  dodatkowy.  Obowiązek  zachowania  rzetelności  i 
neutralności politycznej przez media. Przepisy nie dotyczą dostępu do prasy. 

ustanawia

 

szczególne zasady w sprawie finansowania kampanii

 – ze środków własnych komitetów wyborczych 

pochodzących  tylko  w  Funduszu  Wyborczego  partii  (wpłaty  partii,  kredyty,  spadki,  zapisy,  darowizny  o 
maksymalnej  wartości  w  przypadku  darowizn  od  osób  fizycznych),  komitety  koalicyjne  i  komitety  wyborcze 
mogą  uzyskiwać  środki  finansowe  jedynie  przez  osoby  fizyczne,  będące  obywatelami  polskimi.  Ustalenie 
maksymalnej  wysokości  wydatków  wyborczych  (nadwyżka  zebranych  pieniędzy  –  partie  –  na  przyszłą 
kampanię,  komitety  wyborców  –  na  cele  charytatywne).  Obowiązek  złożenia  sprawozdania  o  przychodach, 
wydatkach i zobowiązaniach komitetu do PKW, spory z SN, publikowane w Monitorze Polskim. Odrzucenie 
powoduje utratę prawa do dotacji i subwencji. 

» 

głosowanie

  –  w  lokalach  obwodowej  komisji  wyborczej,  od  6.00-20.00,  przy  obecności  min.  3  członków 

obwodowej komisji. Komitety wyborcze mogą wyznaczyć swoich mężów zaufania. Nieważne głosy  – zaznaczenie 
więcej kandydatów niż możliwe, brak skreśleń, głosowanie na innej karcie. Dopiski nie mają wpływu na ważność 
głosu. 

» 

ustalenie wyników

 – najpierw liczenie frekwencji, potem liczenie głosów nieważnych, potem głosów oddanych na 

poszczególnych  kandydatów/listy  →  wyniki  podawane  do  publicznej  wiadomości  i  do  wyższych  komisji.  PKW 
sumuje głosy w skali kraju, sprawdza progi i dokonuje podziału mandatów, oraz wydaje posłom zaświadczenie o 
wyborze  i  przedkłada  Marszałkowi  Sejmu  i  SN  sprawozdanie  o  wyborze.  W  przypadku  Senatu  –  kończy  się  na 
okręgowych  komisjach.  W  wyborach  prezydenckich  okręgowe  komisje  dokonują  jedynie  zbiorczego  zliczenia 
głosów, a wynik ustala PKW. Przy braku większości bezwzględnej  

» 

weryfikacja wyników

 – oceny ważności wyborów dokonuje władza sądownicza (art. 101 i art. 129). 2 etapy: 

orzekanie o protestach

 – wnoszone przez wyborcę w formie pisemnej do SN w ciągu 7 dni od ogłoszenia 

wyników wyborów, rozpatrywane w składzie 3 sędziów Izby Administracji, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, 
którzy wydają opinię w przedmiocie protestu (uchwała SN z 1995 – podstawą unieważnienia wyborów może 
być tylko wiarygodny, udokumentowany i sprawdzalny wpływ naruszeń prawa na wynik wyborów).  
  wybory parlamentarne – naruszenie ordynacji dot. głosowania i ustalania wyników wyborów; 
  wybory prezydenckie – naruszenie ustawy o wyborze Prezydenta. 

orzekanie  o  ważności

  –  SN  w  składzie  całej  Izby  Administracyjnej,  Pracy  i  Ubezpieczeń  Społecznych 

rozpatruje  sprawozdanie  Państwowej  Komisji  Wyborczej  oraz  opinie  swoich  składów  orzekających  o 
protestach i na tej podstawie orzeka o ważności wyborów. W wyborach parlamentarnych ma na to 90 dni (po 
rozpoczęciu),  a  w  prezydenckich  30  dni  (przed  objęciem).  Orzeczenie  może  dotyczyć  nieważności  wyboru 
danego posła/senatora, lub wyborów w ogóle. 

» 

uzupełnienie składu Sejmu lub Senatu

 – W przypadku wygaśnięcia mandatu posła/senatora → (art. 177 ust. 1 i 

2 oraz art. 213 ust. 1 i 2 ows) tzn. odmowa złożenia ślubowania; utrata biernego prawa wyborczego, zrzeczenia się 
mandatu;  śmierci;  naruszenie  przepisów  o  incompatibilitas,  orzeczenia  o  złożeniu  przez  posła  fałszywego 
oświadczenia lustracyjnego.  

o  pozbawieniu  mandatu  z  powodu  naruszenia  zakazu  prowadzenia  działalności  gospodarczej  z  osiąganiem 
korzyści z majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego albo zakaz nabywania takiego majątku orzeka 
Trybunał Stanu (art. 107). 

Marszałek Izby stwierdza wygaśnięcie mandatu. Marszałek Sejmu postanawia o zajęciu wolnego miejsca przez 
kandydata,  który  uzyskał  kolejno  największą  ilość  głosów  (podobnie  w  Parlamencie  Europejskim),  a  w 
przypadku senatora zarządzane są wybory uzupełniające (o ile mandat wygasł przed połową kadencji). 

background image

 

21 

ZASADY USTROJU RZECZYPOSPOLITEJ 

POJĘCIE ZASAD USTROJU 

– 

T

OŻSAMOŚĆ  KONSTYTUCYJNA  PAŃSTWA

  TO  SUMA  ZASAD  PODSTAWOWYCH

,

  KTÓRE  DOTYCZĄ  USTROJU  W 

PAŃSTWIE  I  SYSTEMU  WŁADZY

.  Z  reguły  zasady  te  określają  suwerena,  ustanawiają  podstawowe  formy 

wykonywania  i  rodzaje  organów  państwowych  powołanych  do  sprawowania  tej  władzy.  Określają  płaszczyznę 
formalną władzy (sposoby sprawowania władzy) jak i płaszczyznę materialną (treść wykonywania władzy); 

–  we  współczesnym  konstytucjonalizmie  –  szereg  zasad  wspólnych,  wyznaczających  standard  demokratycznego 

państwa,  choć  są  one

  formułowane  w  różny  sposób

,  często  uzupełniane  deklaracjami  o  bardziej  szczegółowym 

charakterze. Często też nie są zdefiniowane, pozostawiając definicję pojęć dla judykatury i doktryny, z możliwością 
odwołania się do pozaprawnych pojęć, przez co nadaje się im elastyczności; 

– 

w  Konstytucji  z  1997  r.

  postanowienia  dot.  zasad  ustroju  zostały  umieszczone  głównie  w 

rozdziale  I

 

(Rzeczypospolita),  ale 

można  je  również  wyinterpretować  z  innych  rozdziałów

  (głównie  z  rozdziału  II)  i 

preambuły.  Postanowienia  z  rozdz.  I  mają  różny  stopień  abstrakcyjności  od 

ogólnych

  o  szczególnej  doniosłości 

(art. 1, 2, 4, 8, 10) poprzez 

szczegółowe

 unormowania (art. 13, 17, 26) aż po przepisy mające postać raczej 

norm

niż zasad (art. 11 ust. 2, 21 ust. 2, 27, 28, 29); 

–  konstytucja krytykowana jest, gdyż wg niektórych jest w wielu miejscach „przegadana i mało jurydyczna”, ale takie 

ujęcie zasad pozostawia doktrynie swobodę w ustalania katalogu zasad ustroju. 

–  7 podstawowych zasad o ustabilizowanej treści omówione poniżej: 
 

ZASADA SUWERENNOŚCI NARODU

 

–  określenie suwerena, czyli tego, do kogo należy władza w państwie – 

art. 4 ust. 1

 – naród; 

– 

aspekt negatywny

 zasady oznacza, zakaz wprowadzenia monarchii, czy wyróżniania jakiś grup społecznych lub 

kategorii obywateli ponad naród; 

– 

aspekt pozytywny

 – zdefiniowanie pojęcia narodu → bardzo trudne, gdyż to nie jest tylko etniczne pojęcie, ani 

też związane tylko z obywatelstwem, gdyż z jednej strony konstytucja w preambule definiuje naród jako wspólnotę 
wszystkich obywateli, ale w art. 6 odnosi się też do Polaków, zamieszkałych zagranicą 

z  punktu widzenia wykonywania władzy  decydującym  kryterium  jest  posiadanie  praw publicznych, co  prawo 
precyzyjnie konstruuje; 

ważne  jednak  dla  wykonywania  tej  władzy  jest  obowiązek  zachowania  tożsamości  Rzeczypospolitej, 
obejmującej  nie  tylko  aktualnych  obywateli,  ale  i  wspólnej  historii  i  tradycji,  do  czego  nawiązuje  preambuła 
mówiąc o „tysiącletnim dorobku, chrześcijańskim dziedzictwie, więzach wspólnoty z rodakami rozsianymi po 
całym świecie” czy art. 6 ust. 1 mówiący o kulturze jako źródle tożsamości narodu, jego trwania i rozwoju, a 
odwołanie  art.  1  „Rzeczypospolita  jest  dobrem  wspólnym  wszystkich  obywateli”  w  powiązaniu  z  tekstem 
preambuły traktuje Polskę jako historyczną wspólnotę, stanowiącą istotę dzisiejszego państwa polskiego; 

– 

art. 4 ust. 2

 określa 

podstawowe formy wykonywania władzy przez Naród

. W przepisie tym pojęciu Naród 

nadaje się bardziej techniczne znaczenie. 

demokracja bezpośrednia

  –  jej  formy  to: ogólne  zgromadzenie  wyborców  (N),  referendum  (T),  inicjatywa 

ludowa (T – art. 118 ust. 2) i veto ludowe (N); 

→  Konstytucja przewiduje 4 rodzaje referendum: 

  art. 125 – ogólnokrajowe w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa; 
  art. 90 ust. 3 – „referendum unijne”; 
  art. 235 ust. 6 – referendum konstytucyjne zatwierdzające zmiany rozdziału I, II i XII; 
  referendum lokalne. 

demokracja pośrednia

 (

przedstawicielska

) – wskazane na pierwszym miejscu w konstytucji przez co uznane 

za podstawową formę sprawowania władzy.  

→  Wymogi istnienia demokracji pośredniej: 

 

istnienie

 parlamentu (art. 10, art. 95); 

  demokratyczna 

procedura

  wyłaniania  izb  (powszechność,  bezpośredniość,  równość  i  tajność 

głosowania) (art. 96 ust. 2 i art. 97 ust. 2); 

 

regularnie

 odbywające się wybory (art. 98); 

 

przedłużenie

 kadencji tylko w sytuacjach nadzwyczajnych (art. 228); 

  system polityczny oparty na 

zasadach pluralizmu

 (art. 11-13); 

  odpowiednio 

silna pozycja

 i kompetencje w systemie organów państwowych. 

→ 

przedstawiciel

 

Narodu

  art. 104 (art. 108) – 

posłowie i senatorowie

 przedstawicielami Narodu, ale zasada mandatu wolnego; 

  Konstytucja nie określa Prezydenta mianem przedstawiciela Narodu, choć materialnie jest nim, gdyż 

pochodzi z wyborów powszechnych, co nadaje mu szczególną pozycję; 

background image

 

22 

  organy  przedstawicielskie  to  też  organy  samorządu  lokalnego,  ale  ze  względu  na  ograniczony 

terytorialnie zakres ich legitymacji nie są traktowani jako przedstawiciele Narodu. 

 

ZASADA NIEPODLEGŁOŚCI I SUWERENNOŚCI PAŃSTWA 

–  nie  ma  tak  uniwersalnego  charakteru  jak  inne  zasady,  ale  została  silnie  podkreślona  ze  względu  na  historyczne 

doświadczenia poczynając od okresu rozbiorów, poprzez doświadczenia II wojny światowej, a kończąc na okresie 
PRL. Zresztą jest to typowa konstrukcja dla konstytucji państw, które odzyskały niepodległość, a i inne państwa też 
jej używają; 

wstęp 

–  nawiązuje  do  walki  przodków  o  niepodległość,  jak  również  przypomina  okres,  w  którym  Naród 

pozbawiony był możliwości suwerennego i demokratycznego stanowienia o losie Ojczyzny; 

art.  5 

wskazuje  na  zadania  Rzeczypospolitej,  wskazując,  że  są  to  strzeżenie  niepodległości  i  nienaruszalności 

terytorium i stawia je na pierwszym miejscu wśród tych zadań; 

art.  26  ust.  1 

określa  w  tym  kontekście  rolę  Sił  Zbrojnych,  a 

art.  85  ust.  1

  obywatelski  obowiązek  ochrony 

Ojczyzny; 

art.  126  ust.  2 

stawia  Prezydenta  na  straży  suwerenności  i  bezpieczeństwa  Państwa  oraz  nienaruszalności  i 

niepodzielności jego terytorium. 

–  Niepodległość to odrębny byt państwowy, a suwerenności to zdolność państwa do samodzielnego decydowania 

o dotyczących go sprawach. 

 
Zasada  ta  nie  oznacza  zakazu 

włączenia  się  w  proces  integracji  europejskiej

  (NATO  i  UE).  Ograniczenie 

suwerenności  może  nastąpić  jedynie  na  podstawie  wyraźnego  postanowienia  konstytucyjnego,  dlatego  wszystkie 
konstytucje  państw  członkowskich  UE  mają  tzw.  europejskie  klauzule  → 

art.  90

,  który  nie  mówi  o  transferze 

suwerenności, ale o transferze kompetencji, przy czym konstytucja wprowadza szereg gwarancji i zabezpieczeń: 
→ 

ograniczony  zakres  przekazania  kompetencji

  do  niektórych  spraw,  nie  ma  więc  charaktery  uniwersalnego 

przeniesienia, a dodatkowo nie zostaną przeniesione wszystkie kompetencje stanowiące o suwerenności państwa, 
nawet,  jeśli  niektóre  z  nich  będą  o  nie  zahaczać  (stanowienie  prawa,  wymierzanie  sprawiedliwości,  zapewnianie 
porządku, decydowanie o finansach państwowych, tworzenie i utrzymywanie armii). Dlatego ewentualne wejście do 
strefy euro prawdopodobnie pociągnie za sobą zmianę konstytucji; 

→ 

złożony tryb procedury

 dochodzenia do skutku takiej umowy międzynarodowej, tzn. albo zgoda parlamentu 2/3 za 

albo decyzja Narodu w referendum; 

→ 

zmiany zakresu kompetencji wymagają zawarcia nowej umowy

, przyjmowanej w/w procedurze; 

→ 

możliwość wystąpienia z UE

, choć w sensie gospodarczym byłoby to samobójstwo. W obecnym stanie prawnym 

nie ma takiej możliwości, ale jest to prawo domniemane a dodatkowo min. Federalny Trybunał Konstytucyjny RFN 
uznał,  że  każde  państwo  ma  prawo  wystąpić  z  UE).  Projekt  takich  postanowień  znajduje  się  w  projekcie 
Konstytucji UE; 

 
»  Z zasadą suwerenności i niepodległości wiążą się też przepisy dot. wprowadzenia stanu wojny (art. 116) i użycia 

Sił Zbrojnych (art. 117) 

 

ZASADA DEMOKRATYCZNEGO PAŃSTWA PRAWNEGO 

Historia i idea 

–  idea państwa prawnego stworzona została w 

niemieckiej doktrynie XIX w.

, ale pełne urzeczywistnienie znalazła 

w Ustawie Zasadniczej RFN z 1949 r.; 

– 

pojęciu „państwo prawne” można przypisać szereg znaczeń

, z jednej strony traktowane jest jako suma zasad 

ustrojowych, a w pierwotnym znaczeniu, w aspekcie wąskim, formalnym dot. nakazu przestrzegania prawa przez 
wszystkich adresatów,  przede  wszystkim przez organy  państwowe  (art.  7  –  organy władzy  publicznej działają na 
podstawie i w granicach prawa); 

–  

Polsce

  wprowadzona  przez  nowelę  grudniową  z  1989  r.,  a  obecnie  zawarta  w  art.  2  zasada  jest  identycznie 

sformułowana co wtedy w art. 1, co doprowadziło TK do 

utrzymania w mocy

 poprzednich swoich wypowiedzi na 

ten temat, choć ograniczył odnalezione zasady tylko do tych, które wciąż nie zostały w Konstytucji wymienione (a 
dotyczą  metod  działania  władzy  publicznej),  a  pominą  te,  które  znalazły  już  swoje  miejsce  (jak  prawo  do  sądu, 
prawo do prywatności, wyłączność ustawy w ustanawianiu przepisów prawa odnoszących się do praw i wolności, 
itd.); 

 
–  wykładnia  tej  zasady  wg  TK  skupiała  się  na  stanowieniu prawa,  co  doprowadziło  do  uznania,  że  nieodzownym 

elementem  demokratycznego  państwa  prawnego  są 

Z

ASADY

 

P

RZYZWOITEJ 

L

EGISLACJI

,  dla  których  podstawą 

jest 

Z

ASADA 

O

CHRONY 

Z

AUFANIA 

O

BYWATELA DO

 

P

AŃSTWA

 (= zasada lojalności państwa do obywatela), 

background image

 

23 

która wyznacza minimum reguł uczciwości (zakaz ustanawiania pułapek na obywatela), opierając się na 

Z

ASADZIE 

P

EWNOŚCI 

P

RAWA

 

(bezpieczeństwa prawnego), które wyraża się w stanowieniu norm nienagannych z punktu 

widzenia  techniki  legislacyjnej  i  szanowaniu  istniejących  stosunków  prawnych.  W  ramach  tej  ogólnej  zasady 
zaufania TK sformułował szereg wymogów stanowienia prawa: 

ZAKAZ WSTECZNEGO DZIAŁANIA PRAWA

, a dokładnie 

lex severior retro non agit

, co zależy też 

od dziedziny 

prawa 

–  bezwzględny  zakaz  w  prawie  karnym  (art.  42  ust.  1),  czy  prawie  podatkowym,  a  także 

od

 

istnienia 

„zupełnie  wyjątkowych  okoliczności”

,  takich  jak  np.  realizacja  konstytucyjnej  wartości  ważniejszej  od 

chronionej zakazem retroakcji, 

czy natury normowanych stosunków

. Podobnie stanowi SN uznając zasadę tą za 

„kanon podstawowych dyrektyw państwa prawnego”. 

NAKAZ  USTANAWIANIA  ODPOWIEDNIEJ 

VACATIO  LEGIS

 

–  zarówno  ustawa  o  ogłaszaniu  aktów 

normatywnych i innych aktów prawnych jak i orzecznictwo TK uznają, że odstępstwo od 14 dniowego vacatio 
legis
 dopuszczalne jest w przypadku 

istotnych okoliczności

, albo gdy 

nowe przepisy nie wymagają takiego 

okresu

.  Ale  wszędzie  tam  gdzie  nowe  przepisy  dot.  obywateli  należy  zastosować  „odpowiedni”  czas,  który 

może być nawet dłuższy niż 14 dni . 

OCHRONA PRAW NABYTYCH I INTERESÓW W TOKU

 

– 

dotyczy praw nabytych słusznie

, a ograniczenie tej 

zasady może nastąpić w sytuacjach wyjątkowych, np. w przypadku groźby kryzysu gospodarczego dopuszczalne 
jest zamrożenie wynagrodzeń, czy waloryzacja rent i emerytur. 

Dotyczy też tzw. ekspektatyw nabycia praw

ale tylko tzw. maksymalnie ukształtowanych, tzn. gdy spełnione są już wszystkie przesłanki ustawowe nabycia 
praw pod rządami danej ustawy. Dodatkowym czynnikiem ocenianym pod kątem ograniczenia tej zasady jest, 
na  ile  oczekiwania  jednostki  dot.  ochrony  praw  nabytych  są  usprawiedliwione  i  racjonalne.  Z  zakresu 
podmiotowego  tej  zasady  wyłącza  się  Skarb  Państwa,  gdyż  państwo  ma  zapewniać  tą  ochronę,  a  nie  być  jej 
podmiotem.  Ważne  dla  tej  zasady  jest  to,  iż  nie  ustanawia  ona  zakazu  niezmienności  prawa,  ani  nawet 
znoszenia praw podmiotowych. 

ZASADA  OKREŚLONOŚCI  PRZEPISÓW  PRAWA

 

–  to  wymóg  takiej  konstrukcji  przepisów,  by  adresat  bez 

trudności  mógł  określić  konsekwencje  prawne  z  nich  wynikające,  tzn. 

nakaz 

używania  pojęć  jasnych  i 

klarownych 

oraz zakaz 

używania pojęć sprzecznych lub umożliwiających dowolną interpretację. Wymagania te 

dot.  też  umieszczania  przepisów  w  odpowiednich  ustawach  dot.  danej  materii..  Z  zasadą  tą  wiąże  się 

obowiązek  jednolitego  stosowania prawa 

i  choć  organy  administracji  mogą  zmienić  pogląd,  to  muszą  go 

umotywować i nie może to być nagminne.; 

ZASADA  PROPORCJONALNOŚCI 

(

ZAKAZ  NADMIERNEJ  INGERENCJI

)  –  dot.  treści  stanowionego  prawa  i 

zawiera  nakaz,  by  dla  przyjętego  celu  stosować  tylko  te  środki,  które  są  niezbędne  dla  jego  realizacji 
(proporcjonalne); 

HIERARCHICZNA BUDOWA SYSTEMU ŹRÓDEŁ PRAWA POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCEGO

 – : 

→  nadrzędność konstytucji i system procedur gwarantujących jej ochronę; 
→  zwierzchnictwo ustawy i jej wyłączność w sprawach wolności i praw oraz prawa daninowego; 
→  wykonawczy charakter regulacji przyjmowanych przez organy rządowe. 

– 

Z

ASADY 

S

PRAWIEDLIWOŚCI 

S

POŁECZNEJ

 – nawiązanie do pojęcia „państwa socjalnego”, tzn. państwa, które ma 

być do pewnego stopnia opiekuńcze. Zasada ta może być równie traktowana: 

→ 

jako  wskazówka  interpretacyjna

  do  wykładni  przepisów  prawa  –  wybierać  te  interpretacje,  które  służą 

realizacji tej zasady; 

→ 

jako obowiązek wszystkich organów

 władzy publicznej, w tym ustawodawcy do realizowania tej zasady, a 

inne działanie tych organów musiałoby być uznane za sprzeczne z Konstytucją. W takim ujęciu wzrosła by 
rola  TK,  ale  jego  ocena  aktów  prawnych  pod  kątem  tej  zasady  byłaby  oceną  nie  jurydyczną,  nie 
normatywną, a pozaprawną, co nie należy do zadań władzy sądowniczej, tylko ustawodawczej. 

dlatego zasada ta zawiera w sobie 

ogromny potencjał

, ze względu na który używanie pojęcia „sprawiedliwości 

społecznej” musi być ostrożne i powściągliwe. 

 

ZASADA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 

pojęcie  to  wywodzi  się  z  prac  Hegla,  ale  w  Polsce  zaistniało  w  latach  80’tych,  w  tzw.  okresie  „pierwszej 
Solidarności”,  jako  hasło  przeciwko  stanowi  rzeczy,  w  którym  człowiek  był  przedmiotem  władzy,  a  nie  jej 
podmiotem → początek urzeczywistniania tej zasady to zmiana ustrojowa 1989 r.; 

 

Konstytucja  nie  używa  tego  pojęcia

,  ale  daje  wyraz  tej  zasadzie  w  szeregu  postanowień.  Zasada  ta  zakłada  po 

pierwsze, że 

człowiek w społeczeństwie występuje w kilku podstawowych rolach społecznych

 (politycznej, zawodowej i 

terytorialnej) i w każdej z nich 

ma pewne dążenia

; po drugie 

owe dążenia są zróżnicowane

 u różnych ludzi, więc 

proces 

ich wyrażania musi być pluralistyczny

, tzn. umożliwiający równoległe istnienie konkurencyjnych programów i tworzenie 

organizacji urzeczywistniające je. 

background image

 

24 

– 

zasada  pluralizmu  politycznego

  wyraża  się  w  swobodzie  tworzenia  i  działania  partii  politycznych,  co  zostało 

wyrażone w Konstytucji (art. 11) i w ustawie o pp.  

definicja partii

 i jakie musi spełniać 

warunki

→  członkami partii mogą być tylko 

obywatele polscy

→  zrzeszać się mogą w partii tylko na 

zasadach dobrowolności i równości

→ 

celem  działania  partii

  jest  wpływanie  metodami  demokratycznymi  na  kształtowanie  polityki  państwa  i 

sprawowanie władzy; 

partie mają 

uprzywilejowaną

 

pozycję

 w kształtowaniu polityki państwa; 

musi zostać 

zarejestrowana

 w Sądzie Okręgowym w Warszawie, ale sąd nie może odmówić wpisu, jeśli zostaną 

spełnione warunki formalne; 

ograniczenia

 wprowadza art. 13: 

 

dot. programu

 (faszyzm, nazizm, komunizm, nienawiść rasowa lub narodowościowa); 

 

dot.  metod  działania

  (użycie  przemocy  w  celu  zdobycia  władzy  lub  wpływu  na  politykę,  utajnienie 

struktur lub członkowstwa) 

→  sąd może odmówić zarejestrowania takiej partii, a w stosunku do już istniejącej partii TK rozstrzyga czy 

cele i działania partii są sprzeczne z konstytucją, co powoduje likwidację partii. 

–  działanie 

innych  organizacji

  realizujących  różne  interesy  i  dążenia, 

inne  niż  zdobywanie  władzy

,  choć  mogą 

wpływać na proces podejmowania politycznych decyzji i wtedy nazywa się je 

grupami interesów

, stanowiącymi tło 

partii. Konstytucja w art. 12 i art. 58 reguluje ich sytuację prawną, a ograniczenia z art. 13 odnoszą się tez do nich. 
Podstawową formą są stowarzyszenia (ustawa o stowarzyszeniach); 

– 

związki zawodowe

 – wolność ta zagwarantowana jest też w prawie międzynarodowym (min. Konwencja nr 87 

Międzynarodowej Organizacji Pracy) oraz w Konstytucji w art. 12. Konstytucja też wskazuje podstawowe dziedziny 
ich działania (art. 59). 

ze względu na doświadczenia Solidarności, która była w rzeczywistości związkiem zawodowym, ale działała w 
sferze polityki uznaje się związki za 

quasi partie polityczne

, pomimo zmiany warunków i możliwości istnienia 

oddzielnych struktur politycznych. Tak min. orzekł TK w 1998 r. w sprawie ograniczenia wolności zrzeszania 
się pracowników merytorycznych NIK, uznając związki zawodowe za quasi partie; 

samorząd zawodowy

 – tworzone dla sprawowania pieczy nad wykonywaniem zawodu w granicach interesu 

publicznego  i  dla  jego  ochrony  mogą  być  tworzone  w  drodze  ustawy,  nie  mogą  jednak  ograniczać  wolności 
wykonywania zawodu, ani wolności podejmowania działalności gospodarczej (art. 17) 

– 

samorząd terytorialny

 – ma gwarantować podmiotowość obywatela jako mieszkańca danej jednostki terytorialnej. 

Istnienie  samorządu  jest 

konieczną  cechą  demokratyzmu

  państwa,  a  Konstytucja  formułuje 

bezwzględny 

nakaz

 

istnienia  samorządu

  i  na  jego  rzecz  ustanawia  kompetencję  wykonywania  istotnej  części  zadań 

przyznanych im przez ustawy. Podstawową rolę odgrywa 

gmina

 (art. 164 ust. 1 i 3) na rzecz, której ustanowione 

jest domniemanie kompetencyjne; 

–  inne  formy  urzeczywistniające  zasadę  społeczeństwa  obywatelskiego  i  pluralizmu  politycznego  to 

istnienie: 

środków  masowego  przekazu

  –  zasada  wolności  uznawana  za  podstawę  demokracji,  pluralizmu, 

zagwarantowana w art. 14; 

kościołów  i  związków  wyznaniowych

  –  choć  ich  rola  wiąże  się  raczej  z  wolnością  wyznania,  to  jednak 

specyficzna  historia  kościoła  w  Polsce  i  jego  rola  polityczna  zmusza  zaliczenie  ich  istnienia  do  jednego  z 
warunków  pluralizmu  politycznego.  Poza  ogólnym  zapewnieniem  wolności  sumienia  i  religii,  Konstytucja 
wprowadza w art. 25 dodatkowe zasady: 

→  równouprawnienie (nie absolutną równość) kościołów i związków wyznaniowych; 
→  bezstronność państwa w sferze przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych; 
→  poszanowanie autonomii i współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego kościoła i związków; 
→  stosunki oparte na ustawach, wydanych na podstawie umów RM ze związkami lub Stolicą Apostolską. 

 

ZASADA PODZIAŁU WŁADZ 

–  jedna  z  najstarszych  zasad,  znana  już  za  czasów  Arystotelesa,  ale  rozwinięta  w  XVII  i  XVIII  w.  przez  John’a 

Locke’a i Charlesa Montesquieu, była przeciwieństwem zasady absolutyzmu monarszego i w tym sensie jest jedną z 
gwarancji demokratyzmu systemu władzy. 

– 

2 składniki zasady

2 znaczenia zasady

→  przedmiotowe  (funkcjonalne)  –  polega  na  wydzieleniu  pewnych  rodzajowo  odmiennych  sfer  władzy, 

takich jak ustawodawstwo, wykonywanie praw i sądzenie. Takie podejście było już u Arystotelesa; 

background image

 

25 

→  podmiotowe  (organizacyjne)  –  polega  na  wyodrębnieniu  grup  organów  sprawowania  władzy.  Zasługą 

Locke’a i Montesquieu było połączenie tych dwóch znaczeń → czyli że każdej ze sfer władzy odpowiada 
odrębna grupa organów władzy 

system  hamulców  i  równoważenia  władz

,  gdyż  konstruowanie  systemu  władz  w  państwie  nie  polega  na 

tworzeniu  nowych  organów,  a  raczej  na  tworzeniu  relacji  między  już  istniejącymi.  Relacje  te  opierają  się  na 
zasadzie równości tych władz, a każda z nich powinna mieć instrumenty umożliwiające jej hamowanie działania 
innej władzy i na odwrót. 

–  Konstytucja z 1997 r. w art. 10 

daje wyraz obu składnikom zasady

, przy czym jedynie władza ustawodawcza 

została wyczerpująco wymieniona, a organy władzy wykonawczej i sądowniczej podane jedynie przykładowo.  

–  Do tego w systemie władz znajdują się 

organy wykraczające poza ten system

NIK

 – organ wspomagający sejm w kontroli rządu, ale jest spór czy jest to organ działający wewnątrz funkcji 

kontrolnej sejmu czy jest to szczególny organ wykonawczy, całkowicie niezależny od rządu. 

RPO

 – blisko powiązany z Sejmem (powoływany przez Sejm za zgodą Senatu), ale ma wpływ i na egzekutywę i 

na ustawodawstwo i na sądownictwo. 

KRRiTV

 – wykonuje zadania z zakresu egzekutywy, ale pozostają one w związku z zasadami konstytucyjnymi 

jak zasada wolności słowa i niezależności mediów. 

Krajowa Rada Sądownictwa

 – ciało o mieszanym składzie (powoływane przez wszystkie władze), ma zadania 

z zakresu egzekutywy (jako element w procesie mianowania sędziów) i sądownictwa (organizacji) 

→  ze względu na istnienie tych organów należy uznać, że zasada podziału władz jest 

kategorią wyjściową

ale poddaną modyfikacjom. 

–  Zasada  podziału  władz 

nie  ma  charakteru  absolutnego

,  ale  to  przecinanie  się  kompetencji  nie  może  iść  zbyt 

daleko. Na tym tle ważne są dwie koncepcje szczególne: 

koncepcja domniemań kompetencyjnych

 – może zostać przełamana jedynie przepisem konstytucyjnym, a 

takie  wyjątki  podlegają  wykładni  literalnej.  W  przypadku  gdy  wyjątki  te  przybiorą  rozmiary  niweczące 
odrębność kompetencyjną władz, choć zasada nie zostanie utrzymana, to jednak ważność i skuteczność tych 
przepisów konstytucyjnych pozostaje bez zmian. 

koncepcja istoty poszczególnych władz

 – domniemania kompetencyjne nie mogą być przełamane ustawami 

zwykłymi  ze  względu  na  koncepcję  istoty  tych  władz.  Ustawy  mogą  dokonywać  pewnych  przesunięć 
kompetencyjnych,  ale  nie  mogą  być  one  zbyt  daleko  idące  →  patrz  sprawa  „Irydy”  (orzeczenie  K  6/94  z 
21.11.1994)  i  sprawa  ustawy  o  prywatyzacji  i  komercjalizacji  przedsiębiorstw  (orzeczenie  K  19/95  z 
22.11.1995),  gdzie  TK  uchylił  przepis  dający  kompetencję  sejmowi  udzielania  zgody  w  formie  uchwały  na 
kontynuowanie prywatyzacji niektórych sektorów gospodarki. 

–  wypracowanie  systemu  hamulców  i  równoważenia  władz  doprowadziło  do  stworzenia 

2  zasadniczych  modeli

 

stosunków  między  władzą  ustawodawczą  a  wykonawczą

,  przy  czym  struktura  i  organizacji  parlamentu  jest 

zbliżona w obu modelach, różna jest struktura i relacje władzy wykonawczej: 

system parlamentarny 

→  dualizm egzekutywy – głowa państwa i rząd z premierem; 
→  „król panuje a nie rządzi”, a rzeczywista władza w rękach rządu, o szczególnej pozycji premiera; 
→  prezydent powoływany przez parlament, dlatego nie może mieć równorzędnej z nim roli; 
→  rząd pochodzi z parlamentu, tzn. konieczne jest poparcie rządu przez parlament (wyraźne lub milczące) 
→  odpowiedzialność polityczna rządu (głównie poprzez wotum nieufności) 
→  rząd (w porozumieniu z głową państwa) może mieć możliwość rozwiązania parlamentu przed upływem 

kadencji; 

→  funkcjonowanie tego systemu zależy od politycznego układu sił w parlamencie, co może prowadzić przy 

dużym  rozbiciu  politycznym  do  problemów  (skrajne  to  przełom  lat  20’tych  i  30’tych  w  Niemczech  i 
dojście  Hitlera  do  władzy  w  legalnej  procedurze)  →  z  tego  powodu  wyróżnia  się  tzw.  racjonalizację 
systemu parlamentarnego. 

system prezydencki 

→  jednolitość egzekutywy o bardzo silnej pozycji głowy państwa, która jest jednocześnie szefem rządu, czyli 

jest jednoosobowym zwierzchnikiem władzy wykonawczej (a w USA dodatkowo nie ma wyodrębnionego 
rządu jako ciała kolegialnego o własnych kompetencjach). 

→  prezydent wybierany przez naród. 
→  prezydent  powołuje  kierowników  poszczególnych  departamentów  (za  zgodą  Senatu),  ale  potem  są 

odpowiedzialni tylko przed nim. 

→  brak  odpowiedzialności  politycznej  przed  parlamentem,  ale  też  brak  możliwości  rozwiązania 

wcześniejszego parlamentu. 

background image

 

26 

→  egzekutywa i legislatywa są w znacznym stopniu odseparowane, dzięki czemu nie musi istnieć polityczna 

jednorodność między parlamentem a egzekutywą 

→  nigdzie,  poza  USA,  nie  wprowadzono  w  całości  takiego  systemu,  ale  stosowano  jego  elementy  dla 

racjonalizacji systemu parlamentarnego, np. Francja. 

racjonalizacja systemu parlamentarnego

 → najczęściej jednak to nie zwiększanie uprawnień prezydenta, ale 

elementy, które w prawidłowym funkcjonowaniu systemu parlamentarnego nie są widoczne, np. utrudnienia w 
obaleniu  rządu  (min.  konstruktywne  wotum  nieufności)  →  koncepcja  racjonalizacji  opiera  się  na  swoistym 
systemie kar i nagród – parlament jeśli ma stabilną większość może narzucić rządowi swoją wolę, ale jeśli brak 
stabilnej większości traci cześć władzy na rzecz innych organów. 

w  Konstytucji  z  1997  r.  – 

system  parlamentarny  zracjonalizowany

  →  dualizm  egzekutywy, 

odpowiedzialność rządu, prezydent nie może przejąć władzy wykonawczej, ale wybierany jest przez naród, choć 
jego  kompetencje  nadal są  małe.  Racjonalizacja  poprzez wymóg  kwalifikowanej większości dla części decyzji 
Sejmu, a jeśli brak, to wtedy wpływ na te decyzje przez Senat lub prezydenta; poprzez konstruktywne wotum 
nieufności.  Pomimo  deklaracji  o  równowadze  między  władzą  ustawodawczą  a  wykonawczą,  to  jednak 
szczegółowe postanowienia dają szerszą władzę Sejmowi, co odpowiada tradycji polskiego konstytucjonalizmu. 

– 

odrębne  zasady  jednak  dot.  władzy  sądowniczej

  –  podstawą  jest  zasada  niezawisłości  sędziowskiej  i  zasada 

izolacji władzy sądowniczej, gdyż tylko sądy mogą wymierzać sprawiedliwość, bez wyjątku(!) i na tym tle zazębia się 
zasada podziału władz z zasadą państwa prawnego.  

nie zmieniają tego kompetencje prezydenta do prawa łaski, czy parlamentu do amnestii, choć nie powinny być 
często używane (min. ze względu na politykę karania). Szczególną rolę odegrała ustawa o uznaniu za niebyłe 
pewnych orzeczeń sądowych wydanych do roku 1956 r → nie była to amnestia, gdyż nie było to złagodzenie 
kary, ale podważanie zasadności orzeczeń, co na tle zasady niezależności sądownictwa jest niedopuszczalne, ale 
podyktowane było to bardzo szczególną sytuacją dot. wyroków sądowych z pierwszego okresu PRL. 

środek oddziaływania legislatywy na sądownictwo to stanowienie ustaw określających prawo stosowane przez 
sądy, ale 

wyłamuje się z tego TK

, gdyż jego zadaniem jest badanie zgodności ustaw z konstytucją i stanowi on 

hamulec wobec legislatywy jako ustawodawca negatywy (wg Hansa Kelsena). 

– 

zasada ta dotyczy relacji między centralnymi organami, a nie między władzami centralnymi a władzami 
poszczególnych federacji

, co w Polsce jest wykluczone w art. 3 – Polska jest państwem unitarnym → zakaz nie 

tylko federacji, ale i ustanawiania autonomii, ale nie wyklucza to powołania samorządu terytorialnego na zasadzie 
odrębności i względnej niezależności od organów rządowych.  

– 

zasada podziału władz nie odnosi się do władzy lokalnej

 

ZASADA SPOŁECZNEJ GOSPODARKI RYNKOWEJ 

Art.  20

  „Społeczna  gospodarka  rynkowa  oparta  na  wolności  działalności  gospodarczej,  własności  prywatnej  oraz 

solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego państwa. 
– 

społeczna gospodarka rynkowa

 to pojęcie zaczerpnięte z niemieckiej doktryny, łączące w sobie: 

zasadę  gospodarki  rynkowej

  (w  aspekcie  negatywny  –  zakaz  wprowadzenia  socjalistycznej  gospodarki 

planowanej oraz w aspekcie pozytywnym – gospodarka oparta na mechanizmach rynkowych, na które państwo 
może oddziaływać, ale nie może ich zastępować swoimi decyzjami)  

zasadę  państwa  socjalnego

  (nawiązanie  do  koncepcji  tzw.  państwa  dobrobytu,  które  oddziaływuje  na 

likwidowanie kryzysów i napięć społecznych z jednej strony poprzez politykę interwencjonalizmu, tj. kontrola 
bezrobocia, stymulowanie rozwoju itd., a z drugiej strony przez rozbudowę sieci zabezpieczeń społecznych, jak 
renty,  emerytury,  systemy  zasiłków)  →  ogólne  zobowiązanie  państwa  do  tych  działań,  a  szczegółowe 
zobowiązania wynikają z 

art. 20

 (poddanie pracy ochronie) jak i z praw socjalnych z 

art. 67-76

– 

wolność działalności gospodarczej

 – doprecyzowana w 

art. 22

, który dopuszcza jej ograniczenie tylko w drodze 

ustawy i tylko z ważnego interesu publicznego, a o zachowaniu tych przesłanek rozstrzyga TK. 

– 

własność prywatna

 – wskazanie na czym opierać się ma system gospodarczy, wykluczenie dominacji własności 

państwowej. Element ten doprecyzowany jest w 

art. 64

, który min. stanowi, że własność prywatna podlega takiej 

samej ochronie niezależnie od form własności, a ograniczenia mogą być wprowadzane jedynie w drodze ustawy i o 
ile nie naruszają istoty tego prawa. Dodatkowo zasada ta kryje w sobie nakaz kontynuowania prywatyzacji, choć nie 
ustanawia  zakazy  posiadania  przez  państwo  własności.  Własność  chronią  też  inne  przepisy,  min. 

art.  21

  (min. 

dotyczący warunków wywłaszczenia). 

– 

Solidarność, dialog i współpraca partnerów społecznych

 – dają wyraz idei negocjacyjnego załatwiania sporów, 

wymienionego  w 

art.  59

,  oraz  idei  dobra  wspólnego  (

art.  1

)  w  imię  którego  każdy  jest  zobowiązany  poświęcić 

interes własny. Sformułowanie „partnerzy społeczni” odnosi się do sporów nad włączeniem do Konstytucji tzw. 
Komisji  Trójstronnej  i  choć  nie  została  ona  uregulowana  w  Konstytucji  (dot.  jest  ustawa  z  2001r.),  ale  jest  to 

background image

 

27 

swoisty nakaz dla władz uwzględniania opinii tych partnerów przy rozwiązywaniu spraw dot. socjalnych skutków 
funkcjonowania gospodarki rynkowej. 

Te 4 elementy składają się na całość zasady społecznej gospodarki rynkowej, co potwierdził TK w wyroku z 2001 
r. podkreślając ich wzajemnie się równoważący charakter. 
 

Art.

 

23

  wnosi istotną  modyfikację  do w/w zasady  w 

ustroju  rolnictwa

,  gdyż określa 

gospodarstwo  rodzinne

  jako 

podstawę  tego  ustroju,  co 

zawiera  w  sobie  nakaz

  dla  władzy  powstrzymania  działań  zmierzających  do  nadmiernej 

koncentracji  własności  rolnej  i  dominacji  gospodarstw  opartych  na  pracy  najemnej,  ale  jednocześnie  przepis  ten 

nie

 

nakłada obowiązku

 przeciwdziałania takiej koncentracji, gdyż deklaruje, że nie narusza art. 21 (prawo własności) i 22 

(wolność działalności gospodarczej). 
 

ZASADA PRZYRODZONEJ GODNOŚCI CZŁOWIEKA 

– 

Art. 30

 

postanowienia Wstępu

 uznają godność za cechę przyrodzoną i niezbywalną, za źródło wolności i praw 

jednostki,  a  władzom  państwowym  nakazują  jej  poszanowanie  i  ochronę,  co 

stawia  zasadę  godności na  równi  z

 

innymi zasadami ustroju

, a nie tylko jako prawo człowieka; 

–  zasada  ta  to  nie  tylko  wyznaczanie  wolności  i  praw  człowieka,  gdyż  cały  system  unormowań  konstytucyjnych 

ukształtowany jest tak, by zapewnić 

jak najszerszą realizację tej zasady

background image

 

28 

KONSTYTUCYJNY STATUS JEDNOSTKI 

PRAWA CZŁOWIEKA I ICH EWOLUCJA 

– 

myśl filozoficzna judeochrześcijańska

 jako podstawa dla idei praw jednostki; 

ważne 2 elementy: 

przyjęcie  jednostki  ludzkiej

  (byt  autonomiczny  i  indywidualny) 

jako  podstawa  koncepcji  organizacji

 

społeczeństwa

 → uznanie 

godności

 za najważniejszą wartość; 

uznanie 

ograniczonego zakresu podporządkowania

 jednostki państwu; 

→  system oparty o koncepcje indywidualistyczne, odrzucające koncepcje prymaty państwa nad jednostką; 

– 

te koncepcje kształtowały się przez 2 tysiąclecia

dzieła teologów katolickich

 – min. św. Tomasza z Akwinu (min. sformułował prawo oporu) 

XVII w.

 – 

SZKOŁY  PRAWA NATURY

 – nawiązanie do wcześniejszych filozofii katolickiej, ale silniej akcentuje 

świeckie elementy → państwo nie może pozbawić jednostki jej praw, gdyż one są niezbywalne; państwo jako 
umowa społeczna, tj. jako organizacja wtórna i służebna wobec tych którzy ją tworzą;  rząd ograniczony – 
tylko  te  kompetencje  przekazane  przez  ludzi  wchodzących  w  skład  państwa;  idea  podziału  władz  i 
konstytucji pisanej
 → rzeczywistość odbiegała od postulatów filozofów; 

XVIII  w.

  – 

PIERWSZE  CAŁOŚCIOWE  UJĘCIE

  –  USA,  Konstytucja  z  1776  r.  bez  praw,  ale  z  Bill  of  Rights w 

1787. Francja – Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z 1789; 

→  Deklaracje  Praw  jako  osobne  dokumenty,  bo  osobny  system  prawny,  a  nie  przywilej  nadany  przez 

władcę; 

→  wymieniały  te  prawa,  które  w  owym  czasie  były  najważniejsze,  a  więc  wolności  osobiste  (zwłaszcza 

wolność  sumienia  czy  nietykalność  osobista)  oraz  polityczne  i  prawo  własności,  francuska  deklaracja 
akcentowała zasadę równości, a amerykańska gwarancje proceduralne → prawa pierwszej gwarancji

→  koncentrowały się na prawach negatywnych, zwane też prawami obronnymi (sfera zakazu ingerencji) co 

było związane z koncepcją państwa jako nocnego stróża; 

XIX  i  początek  XX  w.

  –  kształtowanie  się  państwa  kapitalistycznego  i  zasad  liberalnej  demokracji  → 

stopniowe wprowadzanie w życie haseł XVIII-wiecznych, ale też problemy nowe, tj. formułuje się koncepcja 
aktywnej  roli  państwa  w  procesach  gospodarczych  i  społecznych  (pojawiają  się:  powszechność  szkolnictwa, 
ubezpieczeń społecznych, regulacje warunków pracy, elementy interwencjonizmu państwa → przekształcanie 
się państwa nocnego stróża w państwo opiekuńcze); 

→  odchodzenie  od  absolutystycznej  koncepcji  praw  człowieka  –  prawa  człowieka  mają  charakter 

ewolucyjny  i  mogą  podlegać  ograniczeniom  –  głównie  ze  względu  na  kontestacje  praw  pomijających 
sytuację jednostki w społeczeństwie i ze względu na rozwój pozytywizmu prawniczego; 

→  kształtują się nowe prawa – min. związane z działalnością zbiorową (partie polityczne, związki zawodowe) 

oraz  nowe  prawa  ekonomiczno-socjalne  (prawo  do  ubezpieczenia  społecznego,  ochrony  zdrowia,  do 
nauki czy do pracy) → prawa drugiej generacji

→  prawa  pozytywne,  zwane  też  prawa  świadczące  (sfera  nakazu  działania  dla  państwa)  oraz  prawa  o 

charakterze zasad polityki państwa (np. państwo troszczy się o kształcenie ...), czyli nie dające prawa do 
indywidualnych roszczeń. Dzięki prawom pozytywnym pojawił się podział na prawa i wolności; 

XX  w.

    nawrót  do  kolektywistycznej  koncepcji  porządku  społecznego  –  założenie:  podporządkowanie 

jednostki interesom państwa → głównie państwa realnego socjalizmu; 

Po doświadczeniach systemów faszystowskich i komunistycznych: 

→ 

nawrót do koncepcji prawno-naturalnych

 (przeświadczenie o istnieniu katalogu praw i wolności, które 

przysługują każdemu człowiekowi, np. godność); 

→ 

uniwersalizacja

  praw  i  wolności  (=przysługują  każdemu)  oraz 

internacjonalizacja

  praw  i  wolności 

(=ujmowanie ich w aktach prawa międzynarodowego); 

→ 

wyroki norymberskie

→ 

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

 (1948) – bez mocy wiążącej; 

→ 

tzw.  Pakty  Praw  Człowieka

  w  2  aktach  (lata  60’te):  Międzynarodowy  Pakt  Praw  Obywatelskich  i 

Politycznych  oraz  Międzynarodowy  Pakt  Praw  Gospodarczych,  Społecznych  i  Kulturalnych  –  moc 
wiążąca, ale brak mechanizmów gwarancyjnych dla jednostki; 

→ 

tzw. Europejska Konwencja o ochronie prawa człowieka i podstawowych wolności

 (1950) – oprócz 

praw też mechanizmy gwarancyjne, tj. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu; 

→ 

w ramach UE

 – ETS sam „odnalazł” wiele praw w ogólnych zasadach prawa, co zostało potwierdzone w 

Traktacie  z  Maastricht  w  powiązaniu  z  Europejską  Konwencją  Praw  Człowieka  →  2000  r.  uchwalono 
Kartę Praw Podstawowych UE, a kolejnym krokiem będzie zapewne Konstytucja; 

→  też 

akty szczegółowe

 jak dokumenty Międzynarodowej Organizacji Pracy (dot. związków zawodowych, 

niewolnictwa, i in.), ONZ’towska konwencja o zakazie tortur, konwencje Rady Europy; 

background image

 

29 

→ 

jurydyzacja

 praw człowieka 

też na szczeblu narodowym

 → rozwój sądownictwa konstytucyjnego. 

– 

Ewolucja praw człowieka doprowadziła do zaakcentowania ich obecności w 3 płaszczyznach: 

aksjologicznej

 – przez ponowne nawiązanie do koncepcji prawnonaturalnych, którym prawo pozytywne musi 

się podporządkować; 

międzynarodowej

 – prawo krajowe musi się podporządkować normom prawa międzynarodowego; 

jurysdykcyjnej

 – poprzez powstanie instytucji i procedur sądowej ochrony praw; 

–  nastąpił też 

podział na prawa człowieka i prawa obywatela

 → też w Konstytucji z 1997 r. 

 

KONSTYTUCJA Z 1997 – ZASADY PRZEWODNIE STATUSU JEDNOSTKI 

w rozdziale II w „Zasadach ogólnych” określone zostały podstawowe zasady-idee przewodnie całego systemu prawa: 
– 

ZASADA GODNOŚCI

 (

preambuła i art. 30

): 

przyrodzona i niezbywalna

 cecha 

człowieka

, stanowiąca 

źródło wolności i praw

 człowieka i obywatela o 

nienaruszalnym

 charakterze, a 

obowiązkiem władz jest jej ochrona i poszanowanie

zasada  ta  nie  znajdowała  dotąd  wyrazu  w  polskich  tekstach,  jednak  w  naszym  kręgu  cywilizacyjnym  punkt 
wyjścia dla tej zasady znajduje się w filozofii chrześcijańskiej i współczesnej nauce społecznej Kościoła oraz w 
filozofii  nowożytnej  (I.  Kant),  jak  również  w  wielu  międzynarodowych  aktach  –  preambuła  Karty  NZ, 
ONZ’towskie Pakty Praw Człowieka, wiele współczesnych konstytucji, orzecz. ETPCz szczególnie ważne dla 
zakwalifikowania jej jako zasady prawnej → trudno sformułować definicję godności, gdyż jej treść zależy od 
założeń filozoficznych w których egzystuje, ale 

WSPÓLNE ELEMENTY

 to: 

→ 

jej źródłem jest prawo naturalne

 dzięki czemu ma rangę  suprakonstytucyjną (wszystkie unormowania 

prawa stanowionego muszą być z nią zgodne, inaczej tracą przymiot legitymizmu); 

→ 

jest nienaruszalna

, tj. nie można się jej zrzec, a ustawodawca nie może jej ograniczyć, z tego wynikają 

pozytywne obowiązki państwa, a zakres i sposób ich dochowania może być kontrolowany przez sądy; 

→ 

przyznana każdemu  człowiekowi

,  czyli  nie może  być zróżnicowana  ze  względu na  rasę, narodowość 

itd. → zasada ta jest punktem wyjścia dla zasady równości; 

→  nie  jest  po  prostu  jednym  z  wielu  praw,  ale 

prawem  o  podstawowym

 

znaczeniu

,  stanowi  źródło  i 

fundament całego porządku konstytucyjnego, co oznacza, że wszystkie normy konstytucyjne powinny być 
interpretowane na tle zasady godności; 

→ 

istotą  godności  jest  podmiotowość  człowieka

  (tj.  autonomia)  i  choć  człowiek  musi  uwzględniać 

autonomię (godność) innych osób, to istnieją jednak granice, których przekroczenie sprowadzi człowieka 
do roli przedmiotu procesów społecznych (w razie arbitralnego urzeczowienia traktowania osoby ludzkiej 
przez ustawodawcę), a więc przekreśli jego godność → zasada ta jest punktem wyjścia dla zasady wolności; 

→ 

nie  tylko  nakaz  pozostawienia  człowiekowi  autonomii

  (

aspekt  pozytywny

), 

ale  również  zakaz

 

poddawania  człowieka  takim  sytuacjom  czy  traktowaniu,  które  mogą  tę  godność  przekreślić

 

(

aspekt  negatywny

),  jak  zakaz  prześladowań,  dyskryminacji,  ingerencji  w  swobodę  myśli  i  przekonań, 

zmuszania do samooskarżania; 

zasadę  godności  „odnalazł”  TK  w  klauzuli  demokratycznego  państwa  prawnego

  jeszcze  pod  rządami 

prowizorium konstytucyjnego, a już po uchwaleniu nowej Konstytucji pojawiała się w orzecznictwie TK czy 
SN,  w  doktrynie  jeszcze  mało  wypowiedzi,  ale  postulat  Gardockiego,  by  podobnie  jak  wcześniej  klauzula 
demokratycznego państwa prawa, tak i zasada godności stała się normą, a nie jedynie deklaracją; 

– 

ZASADA WOLNOŚCI

 (

preambuła i art. 31

) → to zakaz zmuszania kogokolwiek do czynienia tego, czego prawo mu 

nie  nakazuje,  gwarancja  ochrony  prawnej  wolności  przy  jednoczesnym  zobowiązaniu  wszystkich  do  szanowania 
wolności i praw innych osób; 

Konstytucja 

nie  akcentuje  prawnonaturalnych  źródeł

  tej  zasady,  gdyż  wolność  człowieka  musi 

z  natury

 

rzeczy  podlegać  pewnym  ograniczeniom

  ze  względu  na 

interes  publiczny  i  wolności  i  prawa  innych

Przesłanki  ograniczenia  zasady  wolności  formułuje  art.  31  ust.  3.  Zasada  ta  ma  także 

konsekwencje  dla

 

zasady godności

, dla której pozostawienie jednostce swobody jest istotne, to zbytnie ograniczenie wolności 

może stanąć w kolizji także z zasada godności. 

zasadę wolności należy rozpatrywać 

w dwóch aspektach

→ 

w znaczeniu pozytywnym

 – to swoboda czynienia wszystkiego, czego prawo nie zakazuje; 

→ 

w znaczeniu negatywnym

 – nałożenie nakazu może nastąpić jedynie wtedy, gdy prawo to przewiduje; 

→  te  2  aspekty  to 

formalne  pojmowanie  zasady  wolności

  (wolność  jako  zakres  swobody  wyznaczonej 

prawem), a 

materialna treść zasady

 wyznaczana jest w każdym konkretnym przypadku; 

zasada ta nigdy w  polskich  konstytucjach nie była w  tak ogólny  sposób  formułowana,  dlatego  jest 

klauzulą

 

generalną

 (

metanormą

) określająca sposób i kierunek interpretacji całego systemu norm konstytucyjnych; 

– 

ZASADA RÓWNOŚCI

 (

art. 32

): 

3 podstawowe 

wymiary równości

background image

 

30 

→ 

wymiar prawny

→ 

wymiar polityczno-społeczny

→ 

wymiar ekonomiczny

w Konstytucji zasada ta została 

skonkretyzowana jako

→  zasada równości 

wobec prawa

→  zasada równego 

traktowania wszystkich przez władze publiczne

→ 

zakaz dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyny

 

w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym

zasada ta nie jest nowa w polskim konstytucjonalizmie i 

ma bogatą treść orzeczniczą

→  zasada  równości  to 

równość  wobec

 

prawa

  (tzn.  nakaz  równego  traktowania  przez  organy  władzy 

publicznej)  jak  i 

równość  w prawie

 (tzn. nakaz  uwzględniania zasady  równości w  procesie  stanowienia 

prawa); 

→ 

nakaz  jednakowego  traktowania  podmiotów  i  sytuacji  podobnych

,  a  podobieństwo  wyznaczane 

przez kryterium 

cechy relewantnej

 (TK z 1988 r.); 

→ 

dot.  sytuacji  prawnej,  a  nie  faktycznej

ALE

  nie  jest  zakazane  stanowienie  prawa  stwarzającego  np. 

przywileje słabszej grupie (np. dla kobiet – według TK – 

dyskryminacja pozytywna/uprzywilejowanie

 

wyrównujące

); 

→ 

nie  ma  charakteru  bezwzględnego

,  tj.  dozwolone  jest  usprawiedliwione  zróżnicowanie  podmiotów 

podobnych, a wg TK argumenty usprawiedliwiające muszą mieć: 

→ 

charakter relewantny

, tzn. pozostający w bezpośrednim związku z celem i treścią przepisów, w których 

zawarta  jest  kontrolowana  norma  oraz  służyć  realizacji  tego  celu  i  treści  (=  muszą  być  racjonalnie 
uzasadnione); 

→ 

charakter proporcjonalny

 w stosunku do interesu któremu mają służyć; 

→ 

związek  z innymi  wartościami uznanymi  przez konstytucję

  za  usprawiedliwiające uprzywilejowanie 

podmiotów (np. zasada sprawiedliwości społecznej); 

→  zasada równości musi być 

rozpatrywana w ścisłym związku z zasadą sprawiedliwości społecznej

→  zasada  równości  ma 

charakter  uniwersalny

,  bo  odnosi  się  do  wszelkich  dziedzin  funkcjonowania 

społeczeństwa i do wszelkich zróżnicowań wprowadzanych przez prawo; 

→  w Konstytucji dodatkowo zaznaczono 

niektóre aspekty zasady równości

  zasada równości 

kobiet i mężczyzn

 (art. 33); 

  równouprawnienie 

kościołów i związków wyznaniowych

(art. 25 ust. 1); 

  zasada równości w 

prawie wyborczym

 (art. 96 ust. 2, art. 127 ust. 1 i art. 169 ust. 2); 

  „równa dla wszystkich” 

ochrona prawna prawa własności

, innych majątkowych i prawa dziedziczenia 

(art. 64 ust. 2); 

 

dostęp do służby publicznej

 na „jednakowych zasadach” (art. 60) 

 

PODMIOTY PRAW I WOLNOŚCI 

– 

OBYWATELE 

 CUDZOZIEMCY

uregulowania prawne

→ 

Konstytucja

→ 

ustawa o obywatelstwie polskim

 z 1962 r. (niespójna z Konstytucją); 

obywatelstwo nabywa się prawem krwi

 (art. 34 ust. 1) 

oraz

 (wg ustawy): 

→ 

na wniosek

 osoby zainteresowanej 

lub z mocy prawa

, jak w przypadku repatriantów; 

→ 

uznanie obywatelstwa

 – decyzja adm. dot. apatrydy stale zamieszkującego w RP; 

→ 

nadanie obywatelstwa

 postanowieniem prezydenta (bez możliwości skargi); 

utrata obywatelstwa

 → tylko na wniosek osoby (art. 34 ust. 2); 

cudzoziemcy są podmiotami tych praw, które nie zostały określone 

kryterium „obywateli”

, ale Konstytucja 

wprowadza możliwość 

innych ograniczeń

→ 

art. 37

 → każdy pod władzą RP ma prawo korzystania z praw i wolności zapewnionych w K., ale 

ustawa

 

może  określać  wyjątki

  (ustawa  o  cudzoziemcach,  ale  też  i  inne  ustawy  szczegółowe),  które  nie  mogą 

jednak wychodzić poza zakres praw przyznanych przez konwencje międzynarodowe; 

→ 

art. 79 ust. 2

 → wyłączona możliwość 

skargi konstytucyjnej

 dla dochodzenia 

prawa azylu i uzyskania

 

statusu uchodźcy

szczególny status

 – 

cudzoziemcy pochodzenia polskiego

 mają 

prawo do osiedlania się na stałe w RP

– 

DZIECI

 (punktem wyjścia ONZ’towska konwencja o prawach dzieci, rat. w 1991 r.): 

obowiązek państwa zapewnienia ochrony praw dziecka

 (art. 72 ust. 1); 

ochrona dziecka przed przemocą, okrucieństwem i demoralizacją

 (art. 72) min. poprzez: 

background image

 

31 

→  obowiązek szkolny do 18 roku życia (art. 70 ust. 1); 
→  zakaz stałego zatrudniania dzieci poniżej 16 lat (art. 65 ust. 3); 

mają  wszystkie  prawa

  (chyba,  że  konieczny  jest  wiek),  ale 

nie  oznacza  to  pełnej  możliwości  ich

 

wykorzystywania

→  dziecko powinno 

funkcjonować w rodzinie

 (art. 18, 48 ust. 2 i 71); 

→ 

podstawowe decyzje należą do rodziców

 (art. 53 ust. 3 i art. 70 ust. 3); 

→  jednak 

obowiązek władz wysłuchania dziecka

 (Art. 72 ust. 3); 

→ 

obowiązek  rodziców  uwzględniania

  stopnia  dojrzałości  dziecka,  jego  przekonań  i  wolności  sumienia  i 

wyznania (art. 48 ust. 1); 

→  w razie braku opieki dziecko ma 

prawo do opieki i pomocy ze strony władz publicznych

 (art. 72 ust. 2); 

Rzecznik  Praw  Dziecka

  (

RPD

)  –  art.  72  ust.  4  –  powołany  przez  Sejm  za  zgodą  Senatu  na  5  lat,  brak 

kompetencji rozstrzygających, a może jedynie zwracać się do właściwych organów z wnioskami; 

– 

OSOBY PRAWNE

 → kwestia sporna: 

osoby  prawne  prawa  prywatnego

:  niektóre  prawa  są  nierozerwalnie  związane  jedynie  z  osobą  fizyczną 

(prawo  do  życia),  ale  wiele  praw 

może  przysługiwać  też  osobom  prawnym

  (podobna  opinia  została  już 

zarysowana w orzecznictwie TK  – uznano, że osoba prawna może wnosić skargę konstytucyjną dla ochrony 
swoich praw); 

osoby  prawne  prawa  publicznego

  –  ze  względu  na  fakt,  iż  nie  są  one  prostymi  zrzeszeniami  obywateli 

realizujących  swoje  prawa 

nie  uznaje  się  ich  za  podmioty  praw  i  wolności  z  rozdz.  II

,  a  ich  samodzielność 

chroniona jest osobnymi mechanizmami (choć są sytuacje graniczne, np. K. daje szkołom wyższym autonomię, 
więc nadaje im prawo); 

 

ADRESACI PRAW I WOLNOŚCI 

– 

WERTYKALNE  DZIAŁANIE  KONSTYTUCYJNYCH  PRAW  I  WOLNOŚCI

  → 

adresatem  praw  i  wolności  są  organy

 

władzy  publicznej

,  tj.  wszystkie  organy  o  państwowym  lub  samorządowym  charakterze,  które  sprawują 

kompetencje  władcze.  Określonym  prawo  przypisane  są  określone  obowiązki  (o  charakterze  pozytywnym  lub 
negatywnym)  po  stronie  władz  publicznych.  W  związku  z  tym  jednostce  powinna  przysługiwać 

procedura

 

dochodzenia  swych  praw

.  Jest  to  podstawowa  różnica  między  „prawami  i  wolnościami”  a  „zasadami  polityki 

państwa”, z której wynikają 

tzw. refleksy prawne

, tzn. istnieje wprawdzie adresat obowiązku, ale nie ma podmiotu 

uprawnionego do bezpośredniego dochodzenia realizacji tego obowiązku; 

do  wszystkich  tych  obowiązków  odnosi  się  ogólna  zasada 

najwyższej  mocy  prawnej  Konstytucji  i

 

bezpośredniego stosowania jej przepisów

 (

art. 8

) instrumentami jakie posiadają: władza ustawodawcza ma 

stanowić ustawy zapewniające realizację i ochronę praw i wolności, władz wykonawcza i samorządowa ma za 
zadanie realizację tych praw w konkretnych przypadkach, a władza sadownicza ma obowiązek ochraniać prawa 
i wolności jednostki w jej stosunkach z władzami publicznymi; 

– 

HORYZONTALNE DZIAŁANIE KONSTYTUCYJNYCH PRAW I WOLNOŚCI

 → 

brak jasnej odpowiedzi

, ale koncepcja 

ta  ma  szerokie  uznanie  w  krajach  zachodnich  (głównie  w  RFN  –  szereg  praw  i  wolności  nie  tylko  chronią 
obywatela wobec państwa, ale też stanowią podstawy porządku życia społecznego i wywierają bezpośredni wpływ 
na obywateli) → 

nie oznacza to możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności za naruszenie normy konstytucyjnej, 

ale oznacza, że sądy i inne organy nie będą takim działaniom zapewniać ochrony i egzekucji

w polskim orzecz. nie zaznaczyła się jeszcze, choć można się tego spodziewać; 

 

OGRANICZENIA PRAW I WOLNOŚCI 

– 

konstytucyjne zasady ograniczeń praw i wolności

 (

art. 31 ust. 3

): 

aspekt formalny

 – ustanawiane jedynie w ustawie; 

aspekt materialny

 – ustanowione dla ochrony następujących zasad: 

→  bezpieczeństwa państwa 
→  porządku publicznego 
→  środowiska 
→  zdrowia publicznego 
→  moralności publicznej 
→  wolności i praw innych osób 

– 

„ograniczenia ograniczeń”:

 

zasada proporcjonalności

 oraz 

koncepcja istoty poszczególnych praw i wolności

ZASADA  PROPORCJONALNOŚCI

  –  opiera  się  na  idei  zakazu  nadmiernej  ingerencji,  tzn.  wprowadzenie 

ograniczeń  tylko  w  zakresie  niezbędnym,  a  podstawową  miarą  tego,  co  niezbędne  jest  porównanie  rangi 
interesu  publicznego,  któremu  dane  ograniczenie  ma  służyć  i  rangi  prawa  czy  wolności,  które  ma  zostać 
ograniczone („… gdy są konieczne w demokratycznym państwie…”) → 2 idee: 

background image

 

32 

→ 

ograniczenie może być wprowadzone tylko w koniecznym zakresie

, tzn. (według TK z 1995) ważne 

jest  udzielenie  odpowiedzi  na  trzy  pytania:  (1)  czy  wprowadzana  regulacja  ustawodawcza  jest  w  stanie 
doprowadzić do zamierzonych przez nią skutków; (2) czy regulacja ta jest niezbędna dla ochrony interesu 
publicznego, z  którym  jest  powiązana;  (3)  czy  efekty  wprowadzonej  regulacji  pozostaną  w  proporcji  do 
ciężarów nakładanych przez nią na obywatela; 

→ 

ocena  odpowiedzi  na  pytanie  czy  proporcja  zachodzi  odniesiono  do  pojęcia  państwa 
demokratycznego

  (inaczej  demokratyczne  państwo  prawa),  a  więc  konieczne  jest  uwzględnienie 

wszystkich elementów określających istotę demokratycznego państwa prawa. Problem ograniczeń koniecznych 
w społeczeństwie demokratycznym znalazł szerokie rozwinięcie w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;
 

KONCEPCJA ISTOTY POSZCZEGÓLNYCH PRAW I WOLNOŚCI

 – opiera się na założeniu istnienia takiej części 

prawa, bez którego dane prawo nie istnieje i takiej części prawa, które stanowi jedynie otoczkę tego prawa, więc 
bez niego istnienie prawa nie jest zagrożone. Naruszenie istoty prawa należy rozpatrywać w dwóch wymiarach: 

 

negatywnym

 – oznaczający nakaz miarkowania ograniczeń; 

 

pozytywnym

  –  nawet  w  przypadku  chronienia  wartości wymienionych  w  art.  32  ust.  3  nie  można 

naruszyć rdzenia praw i wolności; 

→  naruszenie  to 

nie  tylko  zniesienie

,  ale  również  wprowadzenie  takich  ograniczeń,  które  uniemożliwiają 

realizację prawa; 

– 

TECHNIKA HARMONIZOWANIA

/

BALANSOWANIA KOLIDUJĄCYCH ZE SOBĄ INTERESÓW

: 

ograniczenia możliwe 

tylko gdy konstytucja to wyraźnie dopuszcza

stosowanie tej techniki musi opierać się na 

kryteriach aksjologicznych

, które należy odnaleźć w Konstytucji, 

jak demokratyczne państwo prawne, zasada godności, równości i wolności; 

poszczególne prawa i wolności mają różną rangę ze względu na stopień związku z w/w naczelnymi zasadami 
→ 

podział na prawa pierwszej

 (osobiste i polityczne) 

i drugiej

 (socjalne i ekonomiczne) 

kategorii

wskazówką  powinny  być  też 

uregulowania  dotyczące  poszczególnych  praw  i  możliwości  ich

 

ograniczania

 (art. 53 ust. 3, art. 58 ust. 2, art. 59 ust. 4, art. 60 ust. 3, art. 64 ust. 3); 

– 

szczególna sytuacja → w razie wystąpienia 

STANU NADZWYCZAJNEGO

 – 3 kwestie: 

istotą stanu nadzwyczajnego jest wprowadzenie ograniczeń praw i wolności jednostki, więc najważniejsze jest 

ustalenie zakresu i procedur wprowadzania tych ograniczeń

unormowania  w  prawie  międzynarodowym

  –  specjalny  tryb  notyfikacji  i  zakaz  ograniczania  najbardziej 

podstawowych praw (MPPO rat. w 1977 i EKPCz rat. w 1992); 

Konstytucja ustanawia 

trzy typy stanów nadzwyczajnych, i dla każdego ustanowiony jest odrębny reżim

 

prawny, w tym dopuszczający ograniczenia praw i wolności jednostki; 

 

SYSTEM PRAW I WOLNOŚCI W KONSTYTUCJI Z 1997 

– 

dwuwarstwowe pojmowanie norm o prawach jednostki

 – przepis musi być rozumiany jednocześnie jako: 

prawo  podmiotowe

  z  możliwością  wymuszenia  jego  realizacji  przez  władze  publiczne,  przede  wszystkim  na 

drodze sądowej; 

wytyczna działania

 dla całego systemu władz publicznych, wyrażająca określoną wartość, której realizacja jest 

ogólnym obowiązkiem wszystkich władz publicznych; 

→  szerokie rozwinięcie w niem.  doktrynie (głównie w FTK)  – subiektywny (obronny) i obiektywny aspekt 

praw człowieka; 

– 

przedmiotowa  klasyfikacja  praw  i  wolności

  (nawiązanie  do  systematyki  ONZ-owskich  Paktów  Praw 

Człowieka): 

prawa i wolności osobiste

 (art. 38-56); 

polityczne

 (art. 57-63); 

ekonomiczne, socjalne i kulturalne

 (art. 64-76); 

artykuły 82-86 poświęcono 

obowiązkom jednostki

 

P

RAWA I WOLNOŚCI OSOBISTE

 – 

określone jako prawa człowieka

 (

wyjątki art. 52 ust. 4 i 5, art. 55 i 56

): 

– 

PRAWO DO ŻYCIA

 (

art. 38

) → „zapewnienie prawnej ochrony życia” – prawo ujęte bardzo ogólnie ze względu na 

kontrowersje dot. nasciturusa, kary śmierci, i in.; 

– 

NIETYKALNOŚĆ  OSOBISTA

  to  min.:  zakaz  eksperymentów  medycznych  (

art.  39

),  zakaz  tortur  (

art.  40

),  zakaz 

pozbawienia wolności, z wyłączeniem sytuacji przewidzianych przez ustawę (

art. 41

), nienaruszalność mieszkania 

(

art. 50

); 

– 

PRAWO  DO  RZETELNEJ  PROCEDURY  SĄDOWEJ

  to  min.:  prawo  do  sądu  dot.  wszystkich  spraw  i  sporów,  w 

których jednostka jest stroną (

art. 45

), prawo do obrony (

art. 42 ust. 2

), zasada nullum crimen nulla pooena sine lege 

(

art.  42  ust.  1

),  domniemanie  niewinności  (

art.  42  ust.  3

),  wyłączenie  przedawnienia  dla  zbrodni  wojennych  i 

background image

 

33 

przeciwko ludzkości (

art. 43

); zawieszenie przedawnienia w stosunku do przestępstw funkcjonariuszy publicznych 

(

art. 44

); 

– 

PRAWO DO OCHRONY PRYWATNOŚCI

 (

art. 47

) obejmuje prawo do ochrony życia prywatnego, rodzinnego, czci i 

dobrego imienia, prawo do decydowania o swoim życiu osobistym, w szczególności: 

zakaz zobowiązywania do ujawniania swojego światopoglądu, przekonań czy wiary (

art. 53 ust. 7

); 

autonomia stosunków rodzinnych (

art. 48 i art. 53 ust. 3

); 

ograniczenia dot. ujawniania, pozyskiwania i dostępności do informacji o osobach prywatnych (

art. 51

); 

→  prawo to znalazło ujęcie w orzecz. TK i SN; 

– 

WOLNOŚĆ PRZEMIESZCZANIA SIĘ

 (

art. 52

) obejmuje: 

→  swobodę przemieszczania się po RP; 
→  swobodę wyboru miejsca zamieszkania i pobytu; 
→  swobodę opuszczenia RP (prawo do paszportu); 

możliwość wprowadzania ograniczeń zgodnych z

 

art. 31 ust. 3, ale prawem bezwzględnym są: 

→ 

zakaz banicji

 (

art. 52 ust. 4

) – dot. tylko obywatela polskiego; 

→ 

zakaz ekstradycji obywatela polskiego

 (

art. 55 ust. 1

), 

każdej osoby podejrzanej o polityczne przestępstwo

 

bez użycia przemocy

 (

art. 55 ust. 2

oraz na mocy EKPCz

, gdy zachodzi prawdopodobieństwo, że dana 

osoba będzie poddana tam nieludzkiemu i poniżającemu traktowaniu → o dopuszczalności orzeka sąd; 

– 

WOLNOŚĆ  SUMIENIA  I  RELIGII

  (

art.  53

)  musi  być  rozpatrywana  na  tle  konstytucyjnego  statusu  kościołów  i 

związków wyznaniowych oraz ich relacji (

art. 25

). Obejmuje w szczególności: 

wolność wyznawania i życia zgodnie ze swoją religią, z czym związane jest prawo odmowy służby wojskowej z 
powodu przekonań religijnych (art. 85 ust. 2); 

swoboda uzewnętrzniania religii; 

swoboda posiadania świątyń i innych miejsc kultu; 

prawo do korzystania z pomocy religijnej tam gdzie się znajdują (dot. przede wszystkim więźniów, żołnierzy, 
chorych, uczniów, itp); 

prawo rodziców do wychowania dziecka zgodnie ze swoimi przekonaniami; 

→  nie jest szczegółowo unormowana w konstytucji; 
→  dot. też wolności światopoglądowej; 

– 

WOLNOŚĆ WYRAŻANIA POGLĄDÓW I OPINII

 (

art. 54

) to wolność wyrażania poglądów; uzyskiwania informacji i 

ich  rozpowszechniania  →  w  praktyce  realizowane  jest  poprzez  wolność  prasy  i  druku  i  jest  uważana  za  jedną  z 
podstawowych zasad demokracji i pluralizmu politycznego → art. 14 i art. 54 (zakaz cenzury i koncesjonowania 
prasy); 

regulacja wolności wyrażania poglądów ma zbyt wąski wymiar; 

szczególny  wyraz  →  wolność  twórczości  artystycznej,  badań  naukowych  i  ogłaszania  ich  wyników  oraz 
wolność nauczania (art. 73); 

 

P

RAWA  I  WOLNOŚCI  POLITYCZNE

  –  część  przyznana  wszystkim,  a  związane  z  udziałem  w  życiu  publicznym 

przyznane tylko obywatelom; 
– 

PRAWA ZWIĄZANE Z UDZIAŁEM W ŻYCIU PUBLICZNYM

 to: 

prawo głosowania w wyborach i referendach (

art. 62

); 

prawo kandydowania w wyborach (

art. 99 i art. 127 ust. 3

); 

prawo inicjatywy ustawodawczej (

art. 118 ust. 2

); 

prawo dostępu do służby publicznej (

art. 60

) – dot. też wojska, a kontrola odmowy przez sądy; 

prawo  uzyskiwania  informacji  o  działalności  organów  władzy  publicznej  oraz  osób  pełniących  funkcje 
publiczne (

art. 61

); 

prawo petycji, wniosków i skarg w interesie publicznym, własnym, osoby trzeciej za jej zgodą (

art. 63

); 

– 

WOLNOŚĆ ZGROMADZEŃ

 (

art. 57

) – wg. TK warunkiem jest pokojowy charakter zgromadzeń; 

– 

WOLNOŚĆ ZRZESZANIA SIĘ

 (

art. 58

), ale możliwa jest sądowa rejestracja, a zakaz może wydać sąd (TK dla partii); 

to  nie  tylko  prawo  jednostek,  ale  jako  jedna  z  podstawowych  zasad  ustroju  (patrz  zasada  społeczeństwa 
obywatelskiego); 

formy zrzeszeń: 

→  art. 11 – wolność partii politycznych; 
→  art.  59  –  wolność  związków  zawodowych  (tzw.  wolność  koalicji),  organizacji  społeczno-zawodowych 

rolników i organizacji pracodawców; 

ograniczeniem dla tej  wolności jest wymóg  zgodności z prawem, w  szczególności  zakaz  odwoływania  się  do 
totalitarnych  metod  i  praktyk  działania  faszyzmu,  komunizmu  i  nazizmu,  nienawiści  rasowej  i 
narodowościowej, stosowania przemocy i utajniania struktur; 

background image

 

34 

→  możliwe ograniczenie w stosunku do osób, których funkcja lub stanowisko wymaga apolityczności; 

 

P

RAWA I WOLNOŚCI EKONOMICZNE

,

 SOCJALNE I KULTURALNE

 – katalog tych praw to:  

– 

PRAWO DO WŁASNOŚCI

 (

art. 20, 21, 64

) – rozróżnienia: 

jako jedna z podstaw społecznej gospodarki rynkowej

, z priorytetem dla własności prywatnej; 

jako jedno z praw człowieka

, podlegające ochronie → 2 znaczenia: 

→ 

sens  cywilistyczny

  –  art.  64  ust.  1  i  2  „ochrona  własności,  innych  praw  majątkowych  i  prawa 

dziedziczenia”; 

→ 

sens ogólny

 – art. 21 ust. 1 – jako określenie zbiorcze dla praw majątkowych 

zasady dot. prawa własności

→  równa dla wszystkich ochrona własności, innych praw majątkowych i dziedziczenia; 
→  wywłaszczenie tylko na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem (art. 21 ust. 2); 
→  ograniczenia własności (cywilne znaczenia) nie mogą naruszyć istoty tego prawa (art. 64 ust. 3); 
→  przepadek rzeczy tylko na podstawie prawomocnego wyroku sądu (art. 46); 

najważniejsze tezy z wyroku TK

 (P11/98 – podsumowujący): 

→  prawo  to  i  jego  gwarancje  należy  konstruować  na  tle  ogólnych  zasad  ustroju,  z  których  wynika,  że 

zagwarantowanie  ochrony  własności  jest  obowiązkiem  państwa  i  wartością  wyznaczając  kierunek 
interpretacji art. 64 oraz innych uregulowań; 

→  nie jest ius infinitum, więc jego ochrona nie może mieć charakteru bezwzględnego; 
→  art. 64 ust. 3 ma 2 role: jako podstawa ograniczeń tego prawa oraz jako kryterium oceny wprowadzonych 

ograniczeń; 

→  ograniczenia tego prawa muszą być oceniane także na podstawie art. 31 ust. 3
→  ograniczenia są dopuszczalne o ile nie naruszają istoty tego prawa; 

TK o 

dziedziczeniu

 – korelat i dopełnienie prawa własności, a na mocy 

art. 21 ust. 1

 należy do zasad ustroju, 

więc niemożliwe jest pozbawienie własności cechy dziedziczenia, natomiast innych praw tak; 

→  regulacje dot. spadków nie mogą wprowadzać ukrytego wywłaszczenia; 

z prawem tym wiąże się prawo z 

art. 77 ust. 1 do wynagrodzenia za szkodę wyrządzoną niezgodnie z prawem

 

przez organ władzy publicznej

– 

SWOBODA  DZIAŁALNOŚCI  GOSPODARCZEJ

  (

art.  22

)  –  choć  jako  zasada  ustroju,  to  wg  TK  może  stanowić 

podstawę konstruowania prawa podmiotowego; 

– 

UPRAWNIENIA  PRACOWNICZE

  – 

brak  prawa  do  pracy

  (jest  jako 

zasada  polityki  państwa

),  ale  stworzono 

pewne szczegółowe prawa

 związane z pracą: 

prawo do wolności zawodu i miejsca pracy

 (

art. 65 ust. 1

); 

prawo do minimalnego wynagrodzenia

 (

art. 65 ust. 4

); 

prawo do bezpiecznych warunków

 

pracy

 (

art. 66 ust. 1

); 

prawo do urlopu

 (

art. 65 ust. 2

); 

prawo do koalicji

 (

art. 59 ust. 1

) i związane z tym uprawnienia związków do zawierania zbiorowych układów 

pracy, prowadzenia sporów zbiorowych i strajków (

art. 59 ust. 2 i 3

); 

zasada ogólna

 → 

praca pod ochroną RP

 → uprawnienia państwa do nadzoru nad warunkami pracy (art. 24 

zd. 2), zakaz stałego zatrudniania dzieci do 16 lat (art. 65 ust. 3); określanie minimalnego wynagrodzenia (art. 65 
ust. 4) i maksymalnego czasu pracy (art. 65 ust. 2)  wpływa na swobodę przedsiębiorczości; 

– 

PRAWO DO ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

 (

art. 67

) – dot. 

obywateli

; sytuacje: 

niezdolności do pracy z powodu choroby lub inwalidztwa; 

emerytury; 

niezawinionego bezrobocia; 

w ogólnych zasadach – prawo dla rodzin w bardzo trudnej sytuacji do szczególnej pomocy (

art. 71 ust. 1

); 

– 

PRAWO DO OPIEKI ZDROWOTNEJ

 (

art. 68

) poza ogólną normą o prawie do ochrony zdrowia: 

obowiązek stworzenia i utrzymywania publicznej służby zdrowia; 

zasady polityki:  

→  szczególna opieka dla pewnych kategorii osób (kobiety ciężarne, niepełnosprawni, starzy, dzieci); 
→  obowiązek zwalczania epidemii i zapobiegania skutkom degradacji środowiska; 
→  popieranie rozwoju kultury fizycznej; 

osobne  uregulowania  szczególne  dot.  pomocy  osobom  niepełnosprawnym  (art.  69)  i  kobietom  przed  i  po 
urodzeniu dziecka (art. 71 ust. 2); 

– 

PRAWO DO

 

NAUKI

 (

art. 70

) – a do 18 roku życia jest obowiązkiem; bezpłatna nauka w szkoła publicznych (wyjątek 

– szkoły wyższe – wyrok TK);  

background image

 

35 

zasady polityki dot. nauki → powszechny i równy dostęp do wykształcenia, min. poprzez tworzenie systemów 
pomocy finansowej dla uczniów i studentów; 

inne prawa związane z prawem do nauki: 

→  wolność (dla rodziców) wyboru szkoły publicznej lub innej; 
→  wolność tworzenia szkół niepublicznych wszystkich szczebli; 
→  wolność nauczania (

art. 73

), szczególnie w przypadku szkół wyższych (autonomia); 

– 

PRAWO  DO  INFORMOWANIA  O  STANIE  ŚRODOWISKA  I JEGO  OCHRONIE

 (

art. 74

) w związku z zasadą polityki 

dot.  zapewniania  bezpieczeństwa  ekologicznego  i  obowiązkiem  władz  publicznych  ochrony  środowiska,  przy 
wspieraniu działań obywateli; 

 

I

NNE ZASADY POLITYKI

,

 NIE SPRZĘGNIĘTE Z PRAWAMI JEDNOSTEK

– 

opieka  i  ochrona  małżeństwa,  rodzicielstwa  i  rodziny

  (

art.  18

)  i  obowiązek  uwzględniania  dobra  rodziny 

(

art. 71 ust.

 

1

) i dobra dziecka (

art. 72

); 

– 

opieka nad weteranami walk o niepodległość

, zwłaszcza inwalidami (

art. 19

); 

– 

polityka sprzyjająca zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych

, przeciwdziałanie bezdomności (

art. 75

); 

– 

ochrona konsumentów, użytkowników i najemców

 przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i 

bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi (

art. 76

); 

 

OCHRONA PRAW I WOLNOŚCI 

– 

SZCZEGÓLNE OGRANICZENIE OCHRONY NIEKTÓRYCH PRAW

 (

art. 81

) → tzn. tylko w granicach określonych w 

ustawie (czyli ograniczenie bezpośredniego stosowania Konstytucji, ale wciąż nie mogą one pozbawiać tych praw 
ich istoty i art. 81 nie wyklucza skargi konstytucyjnej): 

art.  65  ust.  4  i  5

  (minimalne  wynagrodzenie  oraz  polityka  zwalczania  bezrobocia), 

art.  66

  (bezpieczne  i 

higieniczne  warunki  pracy), 

art.  69

  (pomoc  dla  niepełnosprawnych), 

art.  71

  (opieka  nad  rodziną  i 

macierzyństwem)  i 

art.  74-76

  (bezpieczeństwo  ekologiczne,  zaspokajanie  potrzeb  mieszkaniowych,  ochrona 

konsumentów); 

– 

PODSTAWOWA  DROGA  OCHRONY

  – 

DROGA  SĄDOWA

  → 

art.  45

  – 

prawo  do  sądu

art.  77  ust.  2

  – 

zakaz

 

zamykania  drogi  sądowej  dla  dochodzenia  naruszonych  wolności  i  praw

art.  78

  – 

zasada  dwuinstancyjności

 

(możliwe wyjątki); 

podkreślenie

 

cywilnej  odpowiedzialności  państwa  za  niezgodne  z  prawem  działania  funkcjonariuszy

 

(art. 77 ust. 1 – szerszy niż w kc); 

– 

PROCEDURY SZCZEGÓLNE

SKARGA  KONSTYTUCYJNA

  –  może  wnieść  każdy,  czyje  prawa  konstytucyjne  zostały  naruszone  ostatecznym 

orzeczeniem  wydanym  przez  sąd  lub  organ  administracji  →  wąska  skarga  konstytucyjna  –  tylko  przeciwko 
normie na podstawie, której dokonano orzeczenia (

art. 79

); 

WNIOSEK DO 

RPO

 – może wystąpić każdy o pomoc w ochronie swoich praw i wolności naruszonych przez 

organy władzy publicznej (

art. 80

 

KONSTYTUCYJNE OBOWIĄZKI JEDNOSTKI 

– 

wyliczenie  nie  ma  charakteru  wyczerpującego

,  gdyż  ograniczenia  praw  i  wolności  mogą  tworzyć  po  stronie 

adresatów określone obowiązki → 

nie są bezpośrednio stosowane

, gdyż nałożenie obowiązku na jednostkę musi 

być zawsze wprowadzone na podstawie ustawy: 

OBOWIĄZEK WIERNOŚCI 

RP

 I TROSKI O DOBRO WSPÓLNE

 (art. 82); 

OBOWIĄZEK OBRONY 

O

JCZYZNY LUB SŁUŻBY ZASTĘPCZEJ

 (art. 85); 

OBOWIĄZEK PRZESTRZEGANIA PRAWA 

RP (art. 83); 

OBOWIĄZEK PONOSZENIA CIĘŻARÓW I ŚWIADCZEŃ PUBLICZNYCH

 (art. 84); 

OBOWIĄZEK DBAŁOŚCI O STAN ŚRODOWISKA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SPOWODOWANE SZKODY

 (art. 86); 

 

 

background image

 

36 

PARLAMENT. STRUKTURA, SKŁAD I ORGANIZACJA 

WPROWADZENIE 

– 

istnienie  parlamentu

,  który  skupia  w  sobie  kompetencje  ustawodawcze  i  kontrolne  względem  władzy 

wykonawczej,  będący  organem  naczelnym,  demokratycznie  wybieranym  przez  Naród 

jest  podstawową

 

przesłanką demokratyzmu

 

państwa

–  istotą  parlamentu  jest  jego 

przedstawicielski  charakter

,  gdyż  jako  jedyny  powoływany  jest  w  taki  sposób  by 

odzwierciedlić  orientacje  i  preferencje  w  społeczeństwie,  a  ze  względu  na  to,  iż  wszystkie  państwa  obecnie 
przyjmują metodę demokracji przedstawicielskiej, jest on jedynym organem zdolnym do reprezentowania Narodu; 

przedstawicielski charakter sprawia, że wszyscy wybrani do niego 

reprezentanci muszą mieć ten

 

sam status

 

prawny

 (

zasada jednolitości składu

); 

–  ze  względu  na 

zasadę  podziału  władz  zakazane  jest,  by  w  parlamencie  skoncentrowana  została  cała 

władza, ale

 

zasada ta nie ma charakteru absolutnego

, dlatego parlament ma pewne kompetencje zahaczające o 

władzę wykonawczą (udział w jej powoływaniu, kontrola rządu, egzekwowanie odpowiedzialności politycznej czy 
konstytucyjnej),  a  także  choć  w  mniejszym  stopniu  o  władzę  ustawodawczą  (uchwalanie  ustaw,  które  wiążą 
sędziów, powoływanie części składu TK, TS, ale TK ma wpływ na ustawy); 

– 

autonomia parlamentu

 to uznanie wyłącznej właściwości parlamentu do podejmowania pewnych rozstrzygnięć, 

głównie dot. wewnętrznej organizacji i sposobu działania; 

aspekt formalny

 → 

tzw. autonomia regulaminowa

, ale i ona ma swoją cenę, gdyż nie stanowi źródła prawa 

powszechnie obowiązującego; 

aspekt materialny

 → jako gwarancje swobodnego wykonywania zadań parlamentu i parlamentarzystów: 

→ 

autonomia personalna

 (wyłączność ustalania składu organów wewnętrznych); 

→ 

autonomia budżetowo-finansowa

 (wyłączność ustalania budżetu i sposobu jego wykonania); 

→ 

autonomia terytorialna

 (odrębność siedziby parlamentu i wyłączność zarządzania swoim terenem); 

→ 

autonomia jurysdykcyjna

 (wyłączność decyzji w sprawach immunitetowych i dyscyplinarnych). 

 
– 

prawo parlamentarne

 opiera się na prawie stanowionym, ale w praktyce duże znaczenie ma zwyczaj i orzecznictwo. 

Podstawowe  uregulowania  dot.  Sejmu i Senatu są  w  Konstytucji (różne  rozdziały)  oraz  w  Regulaminie  tych  izb. 

Regulaminy mogą regulować

 (art. 112 w zw. z art. 124): 

organizację wewnętrzną izby

porządek prac

tryb powoływania i działalność organów izby

sposób wykonywania konstytucyjnych i ustawowych obowiązków organów państwowych (nie samorządowych) 
wobec danej izby 

→ 

charakter  prawny  –  kontrowersje

,  gdyż  regulaminy,  podejmowane  w  formie  uchwał  nie  ograniczają 

swobody ich kształtowania, ale też nie mogą stanowić źródła prawa powszechnie obowiązującego, dlatego 
szereg  regulacji  musiał  znaleźć  się  w  ustawach  (np.  o  wykonywania  mandatu,  czy  o  komisji  śledczej), a 
określenie sposobu wykonywania obowiązków organów państwowych wobec izby ma charakter wtórny, 
gdyż najpierw musi być uregulowane w ustawie albo w K. Dodatkowo zarezerwowanie w/w materii dla 
regulaminów, stanowi zakaz regulowania ich w innej formie; 

– 

prawne regulacje dot. parlamentu 

(prócz regulaminów, K i ordynacji): 

ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora; 

ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne; 

ustawa o sejmowej komisji śledczej; 

ustawa o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli; 

ustawa o współdziałaniu RM z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkowstwem RP w UE; 

ustawa o finansach publicznych; 

ustawa o TS. 

 

STRUKTURA PARLAMENTU: ZASADA DWUIZBOWOŚCI 

Geneza dwuizbowości 

– 

tzw.  mieszczańsko-szlachecki  kompromis  (XVII-XIX  w.)

  –  który  z  czasem  zdemokratyzowano  (wyjątek  Wielka 

Brytania, ale tam Izba Lordów prawie nie ma kompetencji), aż do takiej postaci jak we Włoszech, gdzie obie izby 
do niedawna miały tą samą legitymację wyborczą); 

– 

federalna  struktura  państwa

  –  z  reguły  izba  niższa  wybierana  na  zasadach  materialnej  równości,  a  izba  druga 

wybierana jako reprezentanci części składowych federacji (np. USA, Szwajcaria, Niemcy, Austria); 

– 

regionalizacja państwa

 –  gdy regiony  uzyskują  daleko  idącą  samodzielność,  czy wręcz  autonomię  (np. Hiszpania, 

Belgia); 

background image

 

37 

 
– 

podział  kompetencji

  –  z  reguły  izba  wyższa/druga  jest  de  facto  izbą  słabszą,  gdyż  ma  jedynie  kompetencje 

ustawodawcze, ograniczone przez możliwość przełamania jej stanowiska przez izbę niższą, a jedynie wyjątkowo ma 
udział w funkcji kontrolnej w stosunku do rządu. Z reguły ma również możliwość wpływu na obsadę niektórych 
stanowisk,  ale  kompetencja  ta  nie  ma  kluczowego  znaczenia.  Istnieją  jednak  państwa,  w  których  druga  izba  ma 
pozycję równorzędną, a nawet silniejszą (USA); 

 

– 

w tradycji polskiej

 

parlament miał prawie zawsze postać dwuizbową

, co zostało zmienione dopiero w 1947 r. po 

referendum  (fałszerstwa!).  Senat  powrócił  jako  wynik  kompromisu Okrągłego  Stołu  i  nabrał  nowego  znaczenia, 
gdyż jako pierwszy organ był w pełni demokratycznie wybrany. Potem nie odgrywał już takiej roli, a podczas prac 
nad Konstytucją chciano go nawet zlikwidować; 

– 

Konstytucja określa Sejm i Senat jako organy władzy ustawodawczej, ale jedynie w stosunku do Sejmu nakazuje, 
by  wybory  były  5-cioprzymiotnikowe,  a  w  przypadku  Senatu  określa  jedynie  wymóg  powszechności  i 
bezpośredniości

,  dlatego  podczas  tworzenia  ordynacji  wyborczej  po  reformie  terytorialnej  państwa  można  było 

wprowadzić  dowolny  sposób  rozdzielania  mandatów  i  obliczania  głosów.  Zdecydowano  się  na  podział  na  40 
okręgów, przy czym przy określaniu wielkości tych okręgów i rozdzielaniu na nie mandatów dążono do równości 
wyborów. Tak samo zamiast proporcjonalności wprowadzono wybory większościowe (w. bezwzględna); 

– 

Senat nie ma równorzędnej z Sejmem roli

, gdyż art. 95 ust. 2 przekazuje kompetencje kontrolne tylko Sejmowi, 

co  jest  określane  w  doktrynie  jako  dwuizbowość  nierównorzędna,  niepełna,  ułomna,  czy  jako  izba  refleksji, 
podobne stanowisko ma TK „dwuizbowość niesymetryczna”; 

– 

kompetencje Senatu

ograniczone przez Sejm 

uczestnictwo w ustawodawstwie

uczestnictwo w powoływaniu niektórych organów

: prezes NIK, RPO, 2 członków KRRiTV, 3 członków RPP; 

byt Senatu uzależniony od bytu Sejmu

, a 

uchwała sejmu o samorozwiązaniu powoduje rozwiązanie Senatu

 

STRUKTURA PARLAMENTU: ZGROMADZENIE NARODOWE 

Historia: 

– 

konstytucja

 

marcowa

  –  TAK  →  rewizja  konstytucji  co  25  lat  (łatwiej  niż  zmiana)  oraz  dokonywanie  wyboru 

prezydenta; 

– 

konstytucja  kwietniowa

  –  NIE  →  ale  kompetencja  uznania  urzędu  prezydenta  za  opróżniony  przyznana 

„połączonym Izbom Ustawodawczym”; 

– 

nowela kwietniowa

 – TAK → po to by wybrać Jaruzelskiego na prezydenta, też odbiór ślubowania, uznanie trwałej 

niezdolności prezydenta do sprawowania urzędu, stawianie prezydenta w stan oskarżenia przed TS; 

– 

nowela wrześniowa

 – TAK → ale zmiana wyboru prezydenta na wybór powszechny; 

– 

ustawa konstytucyjna z 1992 r.

 – TAK → uchwalenie konstytucji; 

Obecnie: 

– 

charakter ustrojowy

 – 

kontrowersyjny

 → czy jest to 

odrębny organ czy tylko szczególna forma działania obu izb

 

–  za  szczególną  formą  przemawia  art.  114,  który  określa  Sejm  i  Senat  obradujące  wspólnie,  działają  jako 
Zgromadzenie  Narodowe,  ale  ZN  ma  również  pewne (skromne)  kompetencje, które wykonuje  jako jedno  ciało, 
bez  rozgraniczenia  na  posłów  czy  senatorów.  ZN  to  nie  wspólne  posiedzenia  izb,  podczas  których  nie  można 
podejmować żadnych aktów prawnie wiążących, a Sejm i Senat zachowują swoją odrębność; 

– 

organizacja  wewnętrzna  i  tryb  funkcjonowania

  określa 

regulamin  ZN

,  a  Konstytucja  przesądza  jedynie  2 

sprawy: 

przewodniczy Marszałek Sejmu (zastępuje go Marszałek Senatu); 

ponieważ jest powiedziane, że izby obradują wspólnie to konieczność liczenia kworum i większości do ogólnej 
liczby posłów i senatorów (560), oraz nie ma obowiązku zachowania parytetów sejmowo-senackich; 

– 

kompetencje ZN

 (art. 114 mówi, że ZN działa w przypadkach określonych w Konstytucji → enumeracja): 

przyjęcie przysięgi od prezydenta (art. 130); 

stwierdzenie trwałej niezdolności prezydenta do sprawowania urzędu (art. 131 ust. 2 pkt. 4); 

postawienie prezydenta w stan oskarżenia przed TS (2/3, wniosek 140 członków, art. 145); 

wysłuchanie orędzia prezydenta (art. 140); 

background image

 

38 

KADENCJA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA 

– 

kadencja

 to okres na jaki wyborcy udzielają organowi wybieralnemu pełnomocnictw, i w jakim realizuje on swoje 

zadania funkcjonując w chwilowym składzie pochodzącym z jednych wyborów; 

rodzaje kadencji: normalna, skrócona, przedłużona; 

–  konieczny składnik demokratyzmu, a 

wg TK składają się na niego 3 elementy

:

 

nakaz nadania pełnomocnictwom danego organu z góry oznaczonych ram czasowych; 

ramy czasowe muszą być rozsądne; 

nakaz  ustanowienia  regulacji  umożliwiających  ukonstytuowanie  się  nowo  wybranego  organu  bez  zbędnej 
zwłoki; 

– 

2 metody obliczania biegu czasu trwania kadencji: 

wybory

 do nowego parlamentu odbywają się 

po zakończeniu kadencji

 poprzedniej izby, ale to prowadzi do 

istnienia okresów międzykadencyjnych, kiedy parlamentu nie ma; 

pierwsze  posiedzenie  to  początek  kadencji  nowego  parlamentu

,  a  jednocześnie  koniec  poprzedniego  – 

zakłada istnienie w pewnym okresie dwóch parlamentów, ale ten nowy to byt potencjalny → przyjęte od noweli 
marcowej z 1995 r. (z uwagi na obawę przed Wałęsą); 

→  90 dni przed końcem zarządzenie, 30 dni przed końcem wybory, 30 dni po wyborach posiedzenie; 

– 

przedłużenie  kadencji

  –  niemożliwe,  chyba,  że  zostanie  wprowadzony  stan  nadzwyczajny,  gdyż  nie  można 

przeprowadzać wyborów w ciągu 90 dni od zakończenia tego stanu. Inne możliwości nie istnieją, gdyż trzeba by 
było  do  tego  zmieniać  konstytucję  (by zmienić  długość  kadencji  w ogóle  lub tylko  jedną  kadencję wydłużyć,  co 
zdarzyło się za PRL); 

– 

skrócenie kadencji

 

– 2 procedury:

 

samorozwiązanie Sejmu

 (art. 98 ust. 3) – uchwała 2/3 ustawowej liczby posłów, możliwe z każdego powodu 

i prawie w każdym czasie (j/w). Wprowadzona nowelą kwietniową; 

rozwiązanie Sejmu

 (art. 98 ust. 4) przez prezydenta – wprowadzone nowelą kwietniową, powtórzone w Małej 

Konstytucji, a teraz w obecnej. Możliwe jedynie w 2 sytuacjach: 

→  obligatoryjne – art. 155 ust. 2 – w procesie tworzenia rządu; 
→  fakultatywne – art. 225 – w razie nie uchwalenia ustawy budżetowej w terminie 4 miesięcy prezydent może 

rozwiązać  sejm  w  ciągu  14  dni  w  drodze  postanowienie  bez  konieczności  kontrasygnaty,  a  jedynie  po 
zasięgnięciu opinii obu Marszałków; 

skutki  prawne  rozwiązania  parlamentu

  –  wraz  z  decyzją  o  rozwiązaniu  sejmu  prezydent  jednocześnie 

zarządza  wybory  na  dzień  nie  później  niż  45  dni  od  rozwiązania.  Innych  skutków  prawnych  nie  ma,  choć 
zarówno  parlament  jak  i  rząd  powinny  powstrzymać  się  w  tym  okresie  od  pewnych  działań,  ale  w 
przeciwieństwie do Małej Konstytucji nie ma żadnych ograniczeń ani na parlamencie ani rządzie; 

– 

zasada  dyskontynuacji

  –  przerwanie  materialnej  ciągłości  parlamentu.  Istnieje  spór 

czy  zasada  ta  ma  walor

 

normatywny

  (tzn.  jest  elementem  zwyczajowego  prawa  konstytucyjnego) 

czy  jest  tylko  utrwalonym

 

zwyczajem

Wyjątki

 od zasady wyraźnie w konstytucji przewidziane: 

projekt ustawy z inicjatywy obywatelskiej; 

sprawozdania sejmowej komisji śledczej; 

postępowanie w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej; 

nie zakończone postępowanie w Komisji ds. UE; 

– 

okres 30 (15) dni od wyborów do pierwszego posiedzenia

 (którego zwołanie jest konstytucyjnym obowiązkiem 

prezydenta) to czas politycznego rozłożenia sił w przyszłym parlamencie (rola prezydenta – albo obserwator, albo 
mediator); 

– 

pierwsze  posiedzenie

  (wg  regulaminu  Sejmu)  –  przewodniczy  mu  Marszałek  Senior  (powoływany  przez 

Prezydenta  spośród  najstarszych  posłów)  →  ślubowanie  posłów  →  wybór  Marszałka  i  pod  przewodnictwem 
nowego marszałka wybór wicemarszałków; 

złożenie dymisji przez poprzedni rząd (art. 162) i najpóźniej po miesiącu wniosek o votum zaufania dla nowego 
rządu (art. 154); 

– 

sposób funkcjonowania parlamentu

  

2 zasady: 

→ 

sesyjność

 – parlament obraduje na sesjach (z reguły kilkumiesięcznych) przeważnie zwoływanych przez 

głowę  państwa,  a  w  okresie  międzysesyjnym  jedynie  tzw.  sesje  nadzwyczajne.  Prawo  to  dawało  głowie 
pastwa duże możliwości, ale obecnie terminy te przeważnie są ściśle określony, ograniczając tą swobodę. 
W ramach sesji posiedzenia zwołuje prezydium lub przewodniczący. Występuje w większości państw, a w 
Polsce do 1989 r.; 

background image

 

39 

→ 

permanencja

 

– 

kadencja 

ma 

charakter 

jednolity, 

posiedzenia 

może 

zwoływać 

prezydium/przewodniczący w każdym momencie (bez wpływu na to przez głowę państwa). W Polsce od 
noweli kwietniowej, obecnie w art. 109; 

posiedzenia

  – 

trwa  do  wypełnienia  porządku  dziennego

  (czasem  przerywane  kilkudniowymi  przerwami). 

Istnieje tradycja wakacji parlamentarnych. Wg regulaminu (system wprowadzono w 10.1997): 

→  terminy ustala prezydium po opinii Konwentu Seniorów lub cała izba, ale zwołanie posiedzenia należy do 

Marszałka; 

→  ustalenie porządku dziennego – przez Marszałka po wysłuchaniu opinii Konwentu Seniorów. Kluby, koła 

i grupy min. 15 posłów mogą składać wnioski o uzupełnienie porządku, na temat których jednomyślnie 
wypowiada się Konwent; 

→  w  razie  braku  jednomyślności  Konwentu  przeprowadza  się  głosowanie  w  izbie  nad  zmianą  porządku 

obrad 

zasada jawności

 (art. 113 K.) posiedzeń Sejmu (i Senatu – art. 124 K.) to: 

  jawność i publiczność obrad; 
  dostępność dokumentów i materiałów stanowiących przedmiot obrad; 
  dostępność  druków  sejmowych  i  materiałów  rejestrujących  przebieg  obrad  (w  tym  imienne  wykazy 

głosowań); 

→  sejm może dla dobra państwa zarządzić tajność obrad; 
→  posiedzenia  komisji  są  jawne,  ale  uczestnictwo  środków  masowego  przekazu  wymaga  zgody 

przewodniczącego  komisji  (art.  154  ust.  5  rSej).  Posiedzenia  te  mogą  odbyć  się  w  formie  posiedzenia 
zamkniętego (art. 156 rSej), a niektóre komisje obradują z ograniczeniem jawności; 

obrady  sejmu

  –  przewodniczy  marszałek/wicemarszałek  mający  2  sekretarzy  do  pomocy.  Obrady  toczą  się 

zgodnie z porządkiem obrad, a do debaty posłowie zapisują się u sekretarza. Marszałek może dyscyplinować 
posłów, aż do wykluczenia z obrad; 

uczestnictwo innych osób

 → prezydent, premier i członkowie rządu, prezes TK, pierwszy prezes SN, prezes 

NIK, RPO, prezes NBP → mają prawo do zabierania głosu poza kolejnością (

bez prezydenta

); 

głosowanie

  –  zwykle  jawne,  przez  podniesienie  ręki  i  przy  pomocy  karty  magnetycznej.  Zwykła  większość 

przy ½ obecnych. 

Zwykła większość

 – to znaczy że głosów za było więcej niż głosów przeciw. 

Bezwzględna większość

 – to znaczy że głosów za było więcej niż głosów przeciw i wstrzymujących się. 

Większość  kwalifikowana

  –  to  znaczy  że  liczba  głosów  za  musi  osiągnąć  pewien  ułamek  ogólnej  liczby 

głosujących, np. 2/3. 
 

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA 

Powszechnie  odróżnia  się  organy  kierownicze  i  pomocnicze  Sejmu  i  Senatu,  które  muszą  składać  się  z 
posłów/senatorów, a wpływ na ich kształt ma tylko dana izba. Organem apolitycznym i permanentnym jest Kancelaria 
Sejmu, która zajmuje się sprawami techniczno-organizacyjnymi. 

D

O ORGANÓW KIEROWNICZYCH 

S

EJMU NALEŻĄ

:

 

 

 

Marszałek Sejmu

: 

 

art. 110 ust. 1 – Sejm wybiera ze swego grona Marszałka Sejmu i wicemarszałków. Ust. 2 – Marszałek Sejmu 
przewodniczy obradom, strzeże praw Sejmu oraz reprezentuje Sejm na zewnątrz; 

 

kandydaturę może  zgłaszać 

grupa  min. 15  posłów

, a  wyboru  dokonuje się 

bezwzględną  większością

 

głosów

 

przy ½ obecnych

 (tak samo wicemarszałkowie – brak określonej ich liczby). Brak uregulowań prawnych 

dot. 

odwołania, ale bak też zakazu

 (w rSen jest taka możliwość); 

 

wewnętrzne obowiązki

: 

 

reprezentowanie  Sejmu

  (przekazywanie  aktów  podjętych  przez  Sejm  innym  organom),  stanie  na  straży 

praw i godności Sejmu (opinia w sprawie rozwiązania sejmu); 

 

prowadzenie spraw z zakresu stosunków Sejmu z instytucjami i innymi organami UE

 

zwoływanie posiedzeń Sejmu

 (ustalanie porządku dziennego i przewodniczenie obradom, dyscyplinowanie 

posłów); 

 

kierowanie pracami Prezydium Sejmu, przewodniczenie Prezydium i Konwentowi Seniorów

 

czuwanie  nad  tokiem  i  terminowością  prac  Sejmu

  (nadawanie  biegu  inicjatywom  ustawodawczym, 

decydowanie o sposobie przeprowadzania pierwszego czytania projektów); 

 

udzielanie  posłom  niezbędnej  pomocy  w  ich  pracy

,  min.  czuwanie  nad  wykonywaniem  obowiązków 

wobec posłów przez administrację rządową i samorządową; 

 

administrowanie  Sejmem

  (min.  powoływanie  i  odwoływanie  Szefa  Kancelarii  Sejmu  po  opinii  Komisji 

Regulaminowej oraz jego zastępców po opinii Szefa, wydawanie zarządzeń porządkowych); 

background image

 

40 

 

zewnętrzne obowiązki

 

przewodniczący Zgromadzenia Narodowego

 (art. 114 ust. 1); 

 

sprawuje zastępstwo Prezydenta

 

RP

, gdy ten nie jest w stanie sprawować urzędu lub w razie opróżnienia 

urzędu prezydenta (art. 131); 

 

zarządza wybory prezydenta

 (art. 128 ust. 2); 

 

Wicemarszałkowie

 – są członkami Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów oraz zastępcami Marszałka w zakresie 

jego wewnątrzsejmowych zadań. W odniesieniu do zadań zewnętrznych zadań zastępcą jest przeważnie Marszałek 
Senatu; 

 

Prezydium  Sejmu

  –  nie  jest  organem  konstytucyjnym,  składa  się  z  Marszałka  i  wicemarszałków  (organ 

kolegialny). Funkcjonuje ciągle w czasie kadencji. Nie ma możliwości odwołania całego prezydium, czy wszystkich 
jego członków na raz. Brak jasnego podziału zadań między Marszałka a Prezydium; 

 

kompetencje

 (bez formuły kierowania pracami Sejmu): 

 

związane  z  organizacją  prac  Sejmu

,  tj.  ustalanie  planu  prac  Sejmu  (konieczna  jest  opinia  Konwentu 

Seniorów), ustalanie tygodni posiedzeń, ustalanie terminów posiedzeń; 

 

związane z pracami organów Sejmu

, tj. organizowanie współpracy między komisjami i koordynowanie ich 

działań; 

 

związane z tokiem prac sejmowych

, min. opiniowanie co do zgodności z prawem projektów ustaw; 

 

związane  z  sytuacją  prawną  posłów

,  min.  stosowanie  kar  z  tytułu  odpowiedzialności  regulaminowej, 

decydowanie w sprawach diet i ryczałtów poselskich i in. sytuacjach finansowych posłów; 

 

związane  z  regulaminem  Sejmu

,  tj.  dokonywanie  wykładni  i  inicjowanie  zmian  regulaminu,  określenie 

zasad doradztwa naukowego na rzecz Sejmu i korzystania z pomocy ekspertów; 

 

Konwent Seniorów

 jest organem zapewniającym współdziałanie klubów w sprawach związanym z działalnością i 

tokiem prac sejmowych.  

 

skład

:  Marszałek,  wicemarszałkowie  Sejmu,  przewodniczący  lub  wiceprzewodniczący  klubów  poselskich, 

przedstawiciel porozumień liczących co najmniej 15 posłów, przedstawicieli kół parlamentarnych, które w dniu 
rozpoczęcia kadencji Sejmu reprezentowały osobną listę wyborczą; 

 

formalnie jest ciałem doradczym dla Prezydium

, w rzeczywistości jednak odgrywa znacznie silniejszą rolę → 

opinie dot. porządku dziennego, terminów posiedzeń, trybu dyskusji nad punktami porządku, wnioski co do 
wyboru przez Sejm jego organów → charakter politycznych dyrektyw dot. pracy Sejmu; 

D

O ORGANÓW POMOCNICZYCH ZALICZAMY

:

 

 

 

Komisje  sejmowe

  –  są  wyspecjalizowanymi  organami  wewnętrznymi  Sejmu,  zajmującymi  się  rozpatrywaniem, 

opiniowaniem  i  przygotowywaniem  spraw  stanowiących  przedmiot  obrad  Sejmu,  a  w  szczególności  wyrażaniem 
opinii  o  sprawach  przekazanych  pod  ich  obrady  przez  Sejm,  Marszałka  lub  Prezydium.  Choć  ich  rola  jest 
pomocnicza względem Sejmu, to w praktyce przeważnie większość aktów jest przyjmowana w brzmieniu zgodnym 
z propozycjami odpowiednich komisji; 

 

rodzaje komisji

 

stałe

 – przewiduje je regulamin, tj. sejm ma obowiązek je utworzyć. Istnieją przez całą kadencję. Obecnie 

25  komisji,  2  kryteria  wyodrębnienia  –  resortowe  i  funkcjonalne  (np.  k.  ustawodawcza,  k. 
odpowiedzialności konstytucyjnej); 

 

szczególna rola k. finansów publicznych (kryterium resortowo-funkcjonalne); 

 

nadzwyczajne

 – tworzone doraźnie przez Sejm, który określa zakres spraw, cel, zasady i tryb działania. 

Praktyka – dla konkretnej ustawy (np. kodyfikacje) oraz dla zajmowania się określonym wycinkiem prac 
ustawodawczych w dłuższym czasie (np. komisja prawa europejskiego) lub dla przygotowania materiałów 
związanych z jakąś działalnością sejmu lub komisję śledzczą; 

 

skład

 – tylko posłowie (każdy poseł musi być w jakiejś komisji) wybierani przez Sejm na wniosek Prezydium 

po  opinii  Konwentu.  Możliwość  zmiany  w  każdym  momencie.  O  tym,  który  poseł  będzie  w  której  komisji 
decyduje jego klub; 

 

zasada pełnej reprezentacji politycznej

, a dopiero potem uwzględnienie specjalności; 

 

pracami komisji kieruje jej 

prezydium

 (wybierane przez komisję); 

 

możliwość powołania 

podkomisji

stałe

 (za zgodą Prezydium) i 

nadzwyczajne

 

obradują na 

posiedzeniach

, ale ich 

działania mają różny wymiar

 w zależności od rodzaju funkcji sejmu, którą 

się  zajmują  –  ustawodawcza  (przygotowywanie  projektów),  powoływanie  innych  organów  (opinie  i  oceny), 
kontrolna (większość działań adresowana na zewnątrz); 

 

Sekretarze Sejmu

 – są to posłowie (20) wybierani przez Sejm. Pełnią 

pomocniczą rolę

 przy prowadzeniu obrad 

Sejmu przez Marszałka (min. prowadzą listę mówców, przyjmują wystąpienia posłów składane na piśmie, obliczają 

background image

 

41 

głosy w głosowaniu imiennym oraz w innych głosowaniach). Ich funkcje mają charakter tradycyjny, gdyż wszystkie 
kwestie techniczne załatwiane są przez wyspecjalizowany personel Kancelarii Sejmu. 

 

Organizacja  Senatu

  jest  ujęta  w  sposób  analogiczny,  głównie  za  sprawą  art.  124.  Różnice  pomiędzy  Senatem  a 

Sejmem  wynikają  głównie  z  jego  mniejszej  liczebności,  odmiennego  zakresu  funkcji  oraz  zobowiązania  Senatu 
określonymi terminami zawitymi. 
Generalny  schemat  Sejmu  i  Senatu  pokrywa  się  (Marszałek,  wicemarszałkowie,  Prezydium,  Konwent,  komisje).  Do 
najpoważniejszych 

różnic

 należą: 

 

określenie w rSen 

liczby wicemarszałków

 (3); 

 

odmienna  struktura  komisji  stałych

  (14,  w  tym  2  funkcjonalne  –  regulaminowa  i  spraw  senatorskich  oraz 

ustawodawcza i praworządności), głównie ze względu na brak innych kompetencji niż ustawodawcze; 

 

brak możliwości powołania w Senacie komisji śledczej

 (art. 124 w powiązaniu z art. 111); 

 

Formami  politycznej  organizacji  posłów  i  senatorów

 

są 

kluby

koła

 

lub 

zespoły

 

poselskie  lub  senatorskie  (też 

wspólne), a prawo ich tworzenia wynika z wolności działalności partii politycznych (wyrok TK); 
–  zorganizowane na 

zasadzie politycznej

–  poseł/senator może być członkiem 

tylko jednego

 

klubu, ale można zmieniać klub.  

–  klub  może  założyć 

15  posłów  lub  7  senatorów

 

i  są  reprezentowane  z  mocy  prawa  w  Prezydium,  a  z  mocy 

zwyczaju  w  Konwencie  i  komisjach.  Mają  uprzywilejowaną  pozycję  w  zakresie  finansowania  działalności  w 
porównaniu z kołami czy zespołami;  

–  ogólna 

struktura  klubów  i  kół

 

wyznacza  przede  wszystkim  podział  na  obóz  rządzący  i  opozycję.  W  ramach 

klubów (kół) formułowane są polityczne stanowiska poszczególnych partii i ugrupowań. Wewnętrzna organizacja 
klubów (kół) zależy od ich liczebności. Kluby (koła) tworzą 

prezydia

, możliwe jest też tworzenie wewnętrznych 

kół czy zespołów; 

–  spoiwem  i  gwarantem  jest  tzw. 

dyscyplina  klubowa

,  której  istota  polega  na 

założeniu,  że  stanowisko

 

wypracowane  w  ramach  klubu  będzie  reprezentowane  przez  jego  członków

.  Kluby  czasem  podejmują  uchwały 

zobowiązujące do głosowania w ustalony sposób i choć 

te uchwały nie mają prawnego znaczenia

, to w praktyce 

odnoszą  często  skutek,  gdyż  np.  możliwe  jest  wycofanie  takiej  osoby  z  atrakcyjnej  komisji,  brak  poparcia  w 
następnych wyborach czy nawet wykluczenie z klubu; 

 

STATUS PRAWNY POSŁÓW I SENATORÓW 

uwm – ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora;

 

Mandat parlamentarny

 ma trzy znaczenia: 

1.  jako wynikające z wyborów 

pełnomocnictwo udzielone członkowi parlamentu przez wyborców

2.  jako 

całokształt praw i obowiązków parlamentarzysty

3.  jako określenie 

funkcji członka parlamentu

mandat  poseł  zyskuje  w  dniu  ogłoszenia  wyników  (art.  105  ust.  2),  ale  pełnię  praw  uzyskuje  w  dniu  pierwszego 

posiedzenia, po złożeniu ślubowania; 

mandat trwa przez całą kadencję, a wyjątkowo może wygasną wcześniej, gdy poseł: 

odmówi złożenia ślubowania; 
utraci prawo wybieralności; 
zrzecze się mandatu; 
umrze; 
obejmie jedno ze stanowisk wymienionych w art. 103; 
zostanie uznany za winnego złożenia fałszywego oświadczenia lustracyjnego; 
utraci mandat w wyniku wyroku TS za naruszenie nakazu z art. 107; 

STOSUNEK PARLAMENTARZYSTY DO WYBORCÓW

Mandat  imperatywny  (związany)

  –  poseł  jest  prawnie  związany  wolą  swych  wyborców  i  ponosi  przed  nimi 

odpowiedzialność, oraz możliwa jest instytucja nakazów i instrukcji; 

Mandat wolny

 – ukształtował się jako pochodna koncepcji zwierzchnictwa Narodu. Opiera się na założeniu, że poseł 

reprezentuje cały zbiorowy podmiot suwerenności, nie jest więc związany instrukcjami wyborców. Wręcz przeciwnie – 
status posła jest ukształtowany na zasadzie niezależności prawnej, choć w wymiarze faktycznym musi liczyć się tak z 
głosami wyborców jak i partii, która wysunęła jego kandydaturę; 
 taki status posła został przyjęty w Konstytucji z 1997 w 

art. 104

 → z tego można wyprowadzić 

trzy zasady

1. 

uniwersalność

 – poseł reprezentuje cały Narów, a nie poszczególne grupy; 

2.  niezależność 
3.  nieodwołalność 

background image

 

42 

Mandat zawodowy

 – gdy działalność parlamentarna staje się głównym źródłem utrzymania. Koncepcja ta związana 

jest  z  ideą  powstania  klasy  zawodowych  polityków,  których  powtarzające  kadencje  zwiększają  kwalifikacje,  wiedzę  i 
doświadczenie,  choć  jednocześnie  silniej  akcentują  ich  związek  z  partią,  co  może  wpływać  na  niezależność  i wymóg 
kierowania się dobrem Narodu; 
 

GWARANCJE NIEZALEŻNOŚCI

 

IMMUNITETY

 pełnią 

dwie funkcje: 

ochrony niezależności członków parlamentu

 i zagwarantowania im swobody wykonywania mandaty, ale nie przywilej 

bezkarności; 

ochrony niezależności i autonomii parlamentu

 jako takiego. 

→ 

I

MMUNITET  MATERIALNY

  (art.  105  ust.  1)

  –  tzn. 

stałe

  wyłączenie  karalności  określonych  czynów, 

wykonywanych 

w ramach działalności wynikającej z mandatu

 (= wg SN też poza sejmem, ale tylko jeśli działa jako 

parlamentarzysta (podobnie w uwm) i tylko przy użyciu godziwych metod postępowania, czyli nie np. głosowanie 
za kolegę); 

charakter bezwzględny

 (niewzruszalny) –

 nie ma możliwości uchylenia tego immunitetu

odpowiada jedynie przed Sejmem

 (

regulaminowa

), chyba, że narusza 

prawa osób trzecich

 (=naruszy dobra 

osobiste) to odpowiada przed sądem tylko za zgodą Sejmu; 
  wg TK immunitet ten nie chroni przed orzeczeniem cywilnym w razie naruszenia dobrego imienia lub czci; 

charakter trwały

 – 

nie wygasa wraz z mandatem

→ 

I

MMUNITET  FORMALNY

  (art.  105  ust.  2)

  –  polega  na 

czasowym  uchyleniu  karalności

  (wszelkie  fazy 

postępowania,  nawet  rewizja  nadzwyczajna  na  korzyść  posła) 

wszystkich  czynów  wypełniających  znamiona 

przestępstwa

  (

karnego

  wg  K.,  a 

karno-administracyjnego

  wg  uwm,  nie  dot.  odpowiedzialności  cywilnej, 

pracowniczej, zawodowej, itp.), niezależnie od czasu ich popełnienia; 

art. 105 ust. 3

 → 

gdy postępowanie wszczęto przed wyborem

 zostaje ono zawieszone na żądanie Sejmu do 

czasu  wygaśnięcia  mandatu,  a  uchwała  w  tej  sprawie  podejmowana  jest  na  wniosek  zainteresowanego 
większością 3/5 za (uwm); 

gdy postępowanie nie zostało wszczęte przed wyborem → 2 możliwości: 
 

art. 105 ust. 2

 – 

za zgodą izby

 (bezwzględna większość); 

 

art. 105 ust. 4

 – 

za zgodą zainteresowanego posła

 i żadne działania proceduralne nie są wymagane; 

→ 

N

IETYKALNOŚĆ

  – 

zakaz  zatrzymania  lub  aresztowania

  (

art.  105  ust.  5

bez  zgody  izby

  (uchwała  – 

bezwzględna większość); 

w  uwm 

szerokie  rozumienie  „zatrzymania”

  →  wszelkie  formy  pozbawienia  lub  ograniczenia  wolności 

osobistej przez organy stosujące przymus; 

można  bez  zgody

  (ale  konieczne  jest  poinformowanie  Marszałka  Sejmu,  który  może  nakazać  zwolnienie 

posła), 

gdy

  na 

gorącym uczynku i konieczne jest dla prawidłowego toku postępowania

 → K.; 

 

stan wyższej konieczności/obrony koniecznej

 → uwm

ZASADA NIEPOŁĄCZNOŚCI

 (incompatibilitas) należy rozpatrywać 

w dwóch aspektach

: 

→ 

ASPEKT FORMALNY

 – 

jako zakaz łączenia mandatu z innymi funkcjami lub stanowiskami państwowymi

 (

art. 103

): 

niepołączność  formalna

  – 

niemożność  piastowania  innego  urzędu  czy  pełnienia  innej  funkcji

,  a 

ordynacja ustala termin 14 dni na rezygnację z zajmowanego stanowiska, inaczej mandat wygasa: 
 

art. 102

 → zakaz łączenia posła i senatora; 

 

art.  103  ust. 1

  →  zakaz łączenia  posła/senatora  z: 

prezesem  NBP

prezesem  NIK

RPO

RPD

 

i  ich

 

zastępcami

członkiem RPP i KRRiTV

ambasadorem

zatrudnieniem w Kancelarii Sejmu, Senatu

Prezydenta lub adm. rząd

.  

nie dot. członków RM i sekretarzy stanu w adm. rzad.

 

art.  103  ust.  2

  →  zakaz  łączenia  posła/senatora  z  pracą  jako 

sędzia

prokurator

urzędnik  SC

funkcjonariusz policji i służb ochrony państwa

czynny żołnierz

 

art. 103 ust. 3

 → 

ustawa może rozszerzyć ten katalog

niewybieralność

  – 

wykluczenie  zdolności  danej  osoby  do  kandydowania  w  wyborach

  (brak  biernego 

prawa  wyborczego) 

i  objęcia  mandatu

  →  jedyny  przypadek  to  art.  123  dot.  prezydenta  i  wyborów 

parlamentarnych; 

→ 

ASPEKT  MATERIALNY

  – 

zakaz  podejmowania  lub  wykonywania  określonych  rodzajów  działalności 

zawodowej  w

 

okresie  pełnienia  mandatu

  → 

dot.  działalności  z  osiąganiem  korzyści  z  SP  lub  samorządu  i

 

nabywanie ich majątku

 (

art. 107

), zagrożone sankcją pozbawienia mandatu przez TS (postawienie w stan oskarżenia 

przez izbę uchwałą na wniosek Marszałka), a w ustawodawstwie zwykłym dodatkowe zakazy, min. członkostwa 
we  władzach  podmiotów  gospodarczych  z  udziałem  SP  lub  mienia  komunalnego  →  uzasadnienie:  poseł 
dobrowolnie podejmuje się służby publicznej poddanej dodatkowym ograniczeniom; 

background image

 

43 

 

Uprawnienia i obowiązki wg ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora: 

uregulowania prawne: uwm i RSejm i RSen; 

I. 

Uprawnienia i obowiązki związane z działalnością Izby i jej organów, 

–  udział posła w posiedzeniach oraz komisjach – uprawnienie (poza naruszeniem dyscypliny obrad nie można 

go  wykluczyć)  i  obowiązek  (sankcje  za  nieobecność,  głównie  finansowe),  oraz  związane  z  tym  inne 
uprawnienia, jak prawo zabierania głosu, głosowania, składania wniosków, uczestniczenia też w komisjach, 
których nie jest członkiem; 

–  prawo kandydowania i zasiadania w organach Sejmu (jako uprawnienie w stosunku do min. 1 komisji); 
–  prawo organizowania się w kluby (min. 15), koła i zespoły poselskie; 
–  prawo  zgłaszania  interpelacji,  zapytań  oraz  pytań  w  sprawach  bieżących  (tylko  posłowie)  do  premiera  i 

członków RM (art. 115); 

II. 

Uprawnienia i obowiązki związane z wykonywaniem mandatu, 

–  obowiązek informowania wyborców o swej pracy w Izbie oraz o działalności Izby, do której został wybrany; 
–  prawo do informacji i wyjaśnień od członków RM oraz od przedstawicieli właściwych instytucji i organów 

państwowych  lub  samorządowych,  dotyczących  spraw  wynikających  z  wykonywania  obowiązków  członka 
parlamentu; 

–  prawo do informacji i materiałów oraz wglądu w działalność organów administracji rządowej i samorządu 

terytorialnego a także spółek i jednostek SP lub komunalnych (ograniczenia związane z tajemnica państwową 
lub służbową oraz ochroną dóbr osobistych); 

–  prawo podejmowania interwencji w organach administracji rządowej i samorządu terytorialnego, w zakładzie 

lub  przedsiębiorstwie  państwowym  oraz  w  organizacji  społecznej,  a  także  w  jednostkach  gospodarki 
niepaństwowej dla załatwienia sprawy własnej bądź wyborcy i prawo zajmowania się tokiem jej rozpatrzenia. 
Też prawo wstępu na teren tych jednostek, a ich kierownicy mają obowiązek powiadomić w ciągu 14 dni o 
stanie interwencji i czasie jej załatwienia; 

–  prawo do zorganizowania biura poselskiego (senatorskiego) w terenie i do środków finansowych na ten cel; 

III. 

Uprawnienia i obowiązki dotyczące indywidualnej sytuacji prawnej posła/senatora. 

–  immunitet; 
–  niepołączność; 
–  prawo  do  diety  parlamentarnej  –  przysługują  każdemu  posłowi/senatorowi,  jako  wyrównanie  kosztów 

ponoszonych  przy  wykonywaniu  mandatu,  ale  od  pojawienia  się  posłów  zawodowych  traci  charakter 
podstawowego źródła finansowania. Obecnie stanowi ¼ uposażenia posła zawodowego; 

–  prawo do bezpłatnych przejazdów środkami transportu publicznego na terenie kraju; 
–  prawo do bezpłatnego otrzymywania dzienników urzędowych; 
–  prawo do korzystania z funduszu świadczeń socjalnych; 
–  obowiązek składania oświadczeń o stanie majątkowym bezpośrednio po wyborze, potem raz do roku i na 2 

miesiące  przed  kolejnymi  wyborami  –  od  2001  roku  są  jawne  i  w  formie  Rejestru  Korzyści  (prowadzone 
przez  Marszałka  danej  izby,  a  w  stosunku  do  innych  osób  przez  PKW).  Składane  są  Marszałkowi  i 
weryfikowane  w  Komisji  Etyki  Poselskiej,  a  grożące  sankcje  to:  utrata  uposażenia  (za  niezłożenie 
oświadczenia), odpowiedzialność za fałszywe zeznania (za nieprawdziwe informacje; konieczność uchylenia 
immunitetu); 

–  w  razie  uzyskania  urlopu  bezpłatnego  w  miejscu  stałej  pracy,  staje  się 

POSŁEM  ZAWODOWYM

  (dostaje 

uposażenie w wysokości uposażenia podsekretarza stanu i szereg świadczeń finansowych i socjalnych oraz 
jest traktowany jak pracownik, min. ma zakaz równoczesnego podejmowania pracy); 

 

Odpowiedzialność posła/senatora: 

–  w zakresie 

immunitetu

 

znacznie ograniczona, jedynie cywilna, pracownicza, zawodowa, dyscyplinarna; 

–  brak odpowiedzialności przed wyborcami i ugrupowaniem politycznym (

mandat wolny

); 

–  brak odpowiedzialności przed parlamentem (nie licząc odpowiedzialności regulaminowej); 
– 

POZBAWIENIE MANDATU GDY

wyrok TS za naruszenie art. 107

utrata mandatu też w razie 

prawomocnego orzeczenia utraty praw publicznych

– 

odpowiedzialność regulaminowa

 – przez izbą za działalność związaną z wykonywaniem mandatu (są to głównie 

działania objęte immunitetem materialnym) → w RSejm procedura odpowiedzialności regulaminowej posłów: 

background image

 

44 

za  naruszenie  lub  niedopełnienie  obowiązków  z  uwm  dot.  dodatkowej  pracy  czy  oświadczenia  o  stanie

 

majątkowym, Prezydium Sejmu

 (po opinii Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich) 

może zwrócić posłowi

 

uwagę, dać upomnienie lub naganę

to samo

 może zrobić w/w Komisja 

za niewykonanie obowiązków poselskich

gdy uniemożliwia pracę Sejmu lub jego organów Prezydium może 

uchwałą obniżyć dietę lub uposażenie

w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności Marszałek 

obniża uposażenie lub dietę

w  przypadku  wykluczenia  posła  z  posiedzenia  (za  ciągłe,  pomimo  upomnień,  uniemożliwienie  prowadzenia 
obrad) Marszałek 

obniża uposażenie lub dietę

szczególna rola Komisji Etyki Poselskiej: 

→ 

stałe zadania:

 rozpatrywanie spraw wynikających z Rejestru Korzyści i uchwalanie Zasad Etyki Poselskiej 

(podstawa oceny zachowania posłów); 

→ 

skład:

  po  jednym z  każdego klubu,  a  kandydatów  zgłaszają  przewodniczący  klubów,  a  członek  Komisji 

może wnieść  sprzeciw  przeciwko  jakiejś  kandydaturze, wtedy  trzeba zgłosić  nową  kandydaturę  – wybór 
przez Sejm w głosowaniu łącznym; 

background image

 

45 

FUNKCJE PARLAMENTU 

F

UNKCJA USTAWODAWCZA

 

–  zasada wyłączności sprawowania przez parlament funkcji ustawodawczej: 

żaden inny organ 

nie może stanowić aktów o randze ustawy, chyba, że Konstytucja dopuszcza to w sposób 

wyraźny; 

kompetencje  prawodawcze  innych  organów  mają  charakter  podporządkowany

,  wyjątkowy  i 

interpretowany zwężająco; 

–  funkcja ustawodawcza dzieli się (doktryna francuska) na: 

funkcję ustrojodawczą 

→ parlament, ale w innej procedurze, a tylko wyjątkowo zatwierdzane w referendum; 

funkcję ustawodawczą 

sensu stricto

F

UNKCJA KONTROLNA

 

–  odnosi się do rządu i administracji i musi być rozpatrywana na tle 2 zasad: 

rząd  pochodzi  z  parlamentu  i  przed  nim  odpowiada

  →  by  to  było  możliwe  konieczne  jest  posiadanie 

przez parlament wiedzy o faktycznym funkcjonowaniu rządu; 

istnienie opozycji

, która musi mieć wgląd w działania rządu, także wtedy gdy dla większości parlamentarnej 

nie jest to wygodne; 

– 

możliwe działania: 

prawo żądania informacji

 → włącznie z obecnością ministrów na posiedzeniach Sejmu; 

prawo  żądania  wysłuchania

  →  konieczność  ustosunkowania  się  do  ocen  i  sugestii  formułowanych  przez 

parlament; 

– 

prawo żądania wykonania

 → w normalnych sytuacjach jest 

niedopuszczalne

, gdyż jest złamaniem istoty zasady 

trójpodziału  władz,  choć  Konstytucja  przewiduje 

wyjątki

  związane  z  wprowadzeniem  lub  utrzymaniem 

stanów

 

nadzwyczajnych

decyduje o wojnie i pokoju

 (art. 116); 

zgoda sejmu jest konieczna dla rozp. Prezydenta o wprowadzeniu stanu wojennego lub wyjątkowego

 (art. 231); 

zgoda sejmu jest konieczna dla przedłużenia terminu konstytucyjnego stanu klęski i wyjątkowego

 (art. 232); 

F

UNKCJA KREACYJNA

 

Polega  na  bezpośrednim  powoływaniu  i  odwoływaniu  innych  organów  konstytucyjnych  państwa  oraz  osób 
wchodzących w skład tych organów, a zwłaszcza na egzekwowaniu ich odpowiedzialności. 
1. 

Prezydent

  –  izby  (jako  ZN)  mogą  uznać  trwałą  niezdolność  Prezydenta  (art.  131  ust.  2  pkt.  4)  lub  postawić 

Prezydenta przez Trybunałem Stanu (art. 145); 

2. 

Rada

 

Ministrów

 – związana z funkcją kontrolną; 

3. 

Ministrowie

 – związana z funkcją kontrolną; 

4. 

TK

 – wszyscy wybierani przez Sejm (art. 194 ust. 1), a odwołanie jest niemożliwe (zasada niezawisłości); 

5. 

TS

 – wszyscy wybierani przez Sejm, a przewodniczącym z urzędu jest Pierwszy Prezes SN (art. 199 ust. 1 i 2); 

6. 

prezes NIK

 – wybierany przez Sejm za zgodą Senatu (art. 205 ust. 1); 

7. 

PRO

 – wybierany przez Sejm za zgodą Senatu (art. 209 ust. 1); 

8. 

PRD

 – wybierany przez Sejm za zgodą Senatu (ustawa o RPD); 

9. 

KRRiTV

 – 4 przez Sejm, 2 przez Senat, 3 przez prezydenta (art. 214 ust. 1) 

10. 

prezes NBP

 – wybierany przez Sejm (art. 227 ust. 3); 

11. 

Rada Polityki Pieniężnej

 – po 1/3 składu przez Sejm i Senat (art. 227 ust. 5); 

12. 

Krajowa Rada Sądownicza

 – 4 przez Sejm, 2 przez Senat (art. 187 ust. 1); 

 

FUNKCJA USTAWODAWCZA 

– 

ETAPY TRYBU USTAWODAWCZEGO W 

K

ONSTYTUCJI

art. 118 – 

inicjatywa ustawodawcza

art. 119-120 – 

rozpatrzenie projektu przez Sejm i ew. uchwalenie ustawy

art. 121 ust. 1 i 2 – 

rozpatrzenie ustawy przez Senat i ew. uchwalenie poprawek bądź odrzucenie ustawy

art. 121 ust. 3 – 

rozpatrzenie uchwały Senatu przez Sejm

art.  122  – 

podpisanie  przez  prezydenta  i  ogłoszenie

  (warunek  wejścia  w  życie) 

albo  możliwość  zwrócenia

 

ustawy Sejmowi lub wniosek do TK o zbadanie konstytucyjności

–  Regulamin  pracy  RM  z  2002  r.  i  rozp.  premiera  z  2002  w  sprawie  zasad  techniki  prawodawczej  →  tryb 

przygotowania projektu przez rząd; 

background image

 

46 

INICJATYWA USTAWODAWCZA: 

– 

TO PRAWO KONSTYTUCYJNIE OKREŚLONYCH PODMIOTÓW DO WNOSZENIA PROJEKTÓW USTAW DO 

S

EJMU

,

 

Z JEDNOCZESNYM OBOWIĄZKIEM ICH ROZPATRZENIA PRZEZ 

S

EJM

– 

przysługuje

posłom

 → art. 32 ust. 2 – komisje sejmowe lub min. 15 posłów; 

Senatowi

 → konieczna uchwała całej izby; 

Prezydentowi RP

Radzie Ministrów

grupie co najmniej 100.000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu

– 

INICJATYWA OBYWATELSKA

 → etapy: 

tworzy się

 komitet inicjatywy obywatelskiej 

dla

 

przygotowania projektu i zebrania podpisów;

 

po

 

zebraniu pierwszych 

1000 podpisów

 przewodniczący komitetu 

informuje Marszałka Sejmu

 o utworzeniu 

komitetu;

 

komitet uzyskuje

 osobowość prawną z chwilą przyjęcia zawiadomienia przez Marszałka

, a

 odmowa gdy braki 

formalne 

 spory rozstrzyga SN 

(wejście władzy sądowniczej w kompetencje Sejmu, ale tak jest ze względu 

na prawo każdego obywatela do sądu);

 

→ 

od tej chwili treść projektu

 nie może się zmienić

;

 

po zebraniu

  100000  podpisów 

tekst  przekazywany  Marszałkowi, a  Marszałek

  może  go  nie przyjąć 

gdy  jest

 

zmieniony 

(rozstrzyga  SN),  a  gdy  ma

  wątpliwości  co  do  poprawności  podpisów 

może  się  zwrócić  do

 

PKW

, i jeśli ona orzeknie, że podpisów jest za mało, Marszałek orzeka o nie nadaniu biegu

 

→ SN rozstrzyga;

 

projekt  musi  odpowiadać 

wymogom  projektów  ustaw 

i  jest  możliwe  wniesienie 

kilku  konkurencyjnych 

projektów

;

 

nie  podlega  zasadzie  dyskontynuacji 

→ 

pierwsze  czytanie  najpóźniej  po  3  miesiącach

,  lub  po  6  od 

pierwszego posiedzenia, a pełnomocnik może brać udział na zasadach ogólnych;

 

komitet 

nie może

 dostawać

 pieniędzy ze środków publicznych oraz ze środków z elementem obcym; 

– 

podmiotowe ograniczenia inicjatywy ustawodawczej

projekt  ustawy  budżetowej

  (ustawy  o  prowizorium  budżetowym)  oraz 

projekty  ustaw  bezpośrednio

 

wyznaczających sytuację finansów państwowych

 → tylko RM (art. 221); 

projekt zmiany Konstytucji

 → 1/5 posłów, Senat i Prezydent (art. 235 ust. 1); 

– 

wymogi dot. projektu

przedstawienie 

skutków finansowych

 wykonania ustawy (art. 118 ust. 3); 

uzasadnienie

, które powinno (art. 32 ust. 2 RSejm): 

→  wyjaśniać 

potrzebę i cel

 wydania ustawy; 

→  przedstawić 

rzeczywisty stan

 w dziedzinie, którą normuje; 

→  wykazać 

różnicę pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem

→  przedstawić 

skutki

 społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne; 

→  wskazać 

źródła finansowania

, jeśli projekt pociąga za sobą obciążenia z budżetu państwa lub samorządu; 

→  przedstawić 

założenia podstawowych aktów wykonawczych

→ 

oświadczenie o zgodności z prawem UE lub że nie jest nim objęty

informacja o konsultacjach

 i ich wnioskach i sugestiach, w szczególności jeśli jest obowiązek zasięgania takiej 

opinii. W stosunku do poselskich i komisyjnych projektów, do których konsultacje nie zostały przeprowadzone 
Marszałek kieruje je do konsultacji (art. 32 ust. 3 RSejm); 

 

KONTROLA DOKONYWANA PRZEZ MARSZAŁKA: 

– 

kontrola formalna

 → 

art. 32 ust. 7

 – gdy projekt nie odpowiada w/w wymogom; 

– 

kontrola  materialna

  → 

art.  32  ust.  8

  –  gdy  istnieją  wątpliwości  co  do  nie  sprzeczności  z  prawem  (w  tym  z 

prawem  UE),  po  zasięgnięciu  opinii  Prezydium, 

MOŻE

  skierować  do  Komisji  Ustawodawczej  w  celu  wyrażenia 

OPINII

, która (3/5) może zaopiniować taki projekt jako 

NIEDOPUSZCZALNY

 

ROZPATRYWANIE PROJEKTU USTAWY PRZEZ SEJM: 

– 

art. 119

 → Sejm rozpatruje projekt w trzech czytaniach; 

czytanie

 – rozpatrzenie projektu ustawy na posiedzeniu plenarnym Sejmu; 

– 

PIERWSZE CZYTANIE

na posiedzeniu lub w komisji

 (art. 37 RSejm), ale 

musi być na posiedzeniu gdy dot. ustaw

→  zmiana Konstytucji; 
→  budżetowe; 
→  dot. wyboru Prezydenta, Sejmu, Senatu oraz samorządu; 

background image

 

47 

→  regulujące ustrój i właściwość władz publicznych; 
→  kodeksów; 
→  gdy przemawiają za tym ważne względy może tak zdecydować Marszałek; 

obejmuje

 (art. 39 RSejm): 

→ 

uzasadnienie projektu

 przez wnioskodawcę; 

→ 

debatę

 w sprawie ogólnych zasad projektu; 

→ 

pytania

 posłów i odpowiedzi wnioskodawcy

gdy  na  posiedzeniu

  →  (art.  39  RSejm)  kończy  się 

uchwałą  o  skierowaniu  do  komisji

  (z  możliwością 

wyznaczenia jej terminu sprawozdania) albo 

o odrzuceniu projektu w całości

 (jeśli był taki wniosek); 

właściwe  prace toczą się w  komisjach

  (szczególna  rola  K.  Ustawodawczej)    komisje mogą powoływać 

podkomisje

  (art.  41  RSejm)  →  biorą  pod  uwagę 

opinie  innych  komisji  i  posłów

,  mogą  też  wysłuchać 

zaproszonych 

ekspertów

  (art.  42  ust.  1  RSejm)   

Marszałek  może  zwrócić  wnioskodawcy  projekt  do

 

przepracowania  projektu  z  rozważeniem  zmian  postulowanych  przez  komisje

  oraz  przedstawienie 

skutków  tych  zmian,  potem  projekt  ten  Marszałek  kieruje  wprost  do  komisji  (art.  42  ust.  5  RSejm)    ze 
swoich  prac  komisje  przedstawiają 

sprawozdanie

  (art.  43  ust.  1  i  2  RSejm),  w  którym  komisja  może 

wnioskować 

przyjęcie projektu bez poprawek

 albo 

przyjęcie tekstu z poprawkami w formie tekstu jednolitego

 

albo 

odrzucenie projektu

  

wnioski mniejszości

 (art. 43 ust. 3) wnioski i propozycje poprawek zgłoszone 

pisemnie, ale odrzucone przez komisję, na żądanie wnioskodawcy mogą być dołączone do sprawozdania; 

rola K. Ustawodawczej

 → gdy tylko w tej komisji – prace j/w; a gdy w innej komisji, KU może wysłać tam 

swojego  przedstawiciela

,  który  ma 

prawo  proponowania  poprawek  i  wniosków

,  ale  bez  prawa 

głosowania.  Jeśli  te  wnioski  nie  zostaną  przyjęte,  KU  może  zwrócić  się  o  ich  ponowne  rozpatrzenie,  a  gdy 
ponownie zostaną odrzucone są 

dołączane do sprawozdania z zaznaczeniem, że pochodzą od KU

– 

DRUGIE CZYTANIE

obejmuje

 (art. 44 RSejm): 

→ 

przedstawienie sprawozdania komisji

→ 

przeprowadzenie debaty oraz zgłaszanie poprawek i wniosków

 przez posłów, wnioskodawcę i RM 

(TK: poprawki nie mogą całkowicie zmieniać treści, gdyż stanowiłoby to obejście przepisów o inicjatywie); 

sejm może projekt ponownie skierować do komisji lub od razu przejść do trzeciego czytania (art. 48 RSejm); 

wnioskodawca może wycofać projekt do zakończenia drugiego czytania (art. 119 ust. 4); 

– 

TRZECIE CZYTANIE

obejmuje

 (art. 49 RSejm): 

→ 

przedstawienie  dodatkowego  sprawozdania  komisji  lub

 

przedstawienie  przez  posła 

sprawozdawcę poprawek i wniosków zgłoszonych w 2-gim czytaniu

→  głosowanie 

porządek głosowania

 (art. 50): 

→ 

wniosek o odrzucenie

→ 

poprawki do poszczególnych art. od najdalej idących

→ 

całość  projektu

  w  brzmieniu  zaproponowanym  przez  komisje,  ze  zmianami  wynikającymi  z 

przegłosowanych poprawek; 
  Marszałek może odmówić poddania pod głosowanie poprawki uprzednio przedłożonej komisji; 
  Marszałek  może  odroczyć  głosowanie  nad  całością,  by  sprawdzić  czy  na  skutek  poprawek  nie  ma 

sprzeczności w projekcie; 

do uchwalenia ustawy konieczna jest zwykła większość przy ½ obecnych (art. 120)

uchwaloną 

ustawę 

Marszałek 

przesyła 

niezwłocznie 

Marszałkowi 

Senatu 

Prezydentowi

 

(art. 121 ust. i art. 52 RSejm); 

 

ROZPATRYWANIE USTAWY PRZEZ SENAT: 

– 

konieczny etap, ale nie jest konieczna zgoda Senatu

 (tylko do zmiany Konstytucji albo ustawy ratyfikującej z 

art. 90; 

– 

ustalone ramy czasowe

30 dni

 (art. 121 ust. 2); 

20 dni dla ustawy budżetowej

 (art. 223); 

14 dni dla ustaw pilnych

 (art. 123 ust. 3); 

–  jeśli  w tym terminie  Senat nie  podejmie  uchwały,  ustawę uznaje  się  za  uchwaloną w brzmieniu  przyjętym  przez 

Sejm i Marszałek Sejmu przekazuje ją do podpisu Prezydentowi (art. 121 ust. 3); 

background image

 

48 

– 

procedura podobna jak w Sejmie

 → Marszałek przekazuje do komisji  w ciągu 2 tygodni proponuje sposób 

ustosunkowania się do ustawy  posiedzenie Senatu, debata i głosowanie; 

– 

Senat może: 

przyjąć ustawę bez poprawek

odrzucić ustawę

 (niedopuszczalne w przypadku ustawy budżetowej – art. 223); 

wprowadzić poprawki

– 

kwestia  sporna

  → 

zakres  poprawek

  –  Senat  jest  ograniczony  zakresem  spraw  uregulowanych  w  ustawie 

(

szerokość regulacji

), a wnoszenie poprawek wykraczających poza tą szerokość to ukryta inicjatywa ustawodawcza. 

Nie jest ograniczony 

w głębokości regulacji

–  podejmuje  uchwały 

zwykłą większością przy  ½  obecnych

  (art.  120  w  zw.  z  art.  124),  a  następnie  przekazuje 

Marszałkowi Sejmu; 

 

ROZPATRZENIE PRZEZ SEJM UCHWAŁY SENATU: 

–  uchwałę  Senatu  Marszałek  Sejmu  przekazuje  do  komisji,  która  poprzednio  zajmowała  się  tym  projektem 

(art. 54 RSejm), która może zaproponować: 

przyjęcie uchwały w całości lub części

odrzucenie uchwały

→  jeśli jakąś poprawkę Senatu uważa się za niedopuszczalną, należy ją odrzucić, choć czasem pozostawiano ją 

bez  rozpatrzenia,  ale  wtedy  istnieje  niebezpieczeństwo  zakwestionowania  ustawy  przed  TK  z  powodu 
naruszenia procedury; 

–  odrzucenie poprawek lub całej uchwały wymaga 

bezwzględnej większości

, inaczej uważa się ją za przyjętą (art. 

121  ust.  3)  → 

nie  ma  terminu  w  którym  Sejm  musiałby  zająć  się  uchwałą  Senatu

,  dlatego  w  ten  sposób 

można „utopić” uchwałę Senatu, gdy przeczeka ona do końca kadencji; 

pat legislacyjny

 → sytuacja, w której Sejm by przyjąć uchwałę Senatu potrzebował zwykłej większości, a by 

odrzucić 2/3; 

 

PODPISANIE USTAWY PRZEZ PREZYDENTA: 

–  po zakończeniu w/w postępowania Marszałek Sejmu przekazuje ustawę do podpisu prezydentowi (art. 122 ust. 1), 

który może: 

 

PODPISAĆ USTAWĘ

 (promulgacja) 

w ciągu 21 dni

 i zarządzić jej ogłoszenie (art. 122 ust. 2); 

→ 

7 dni w przypadku ustaw budżetowych

 (art. 224 ust. 1) 

i ustaw w trybie pilnym

 (art. 123 ust. 3); 

→  to 

obowiązek  prezydent

  (poza  wyjątkiem  z  art.  122  ust.  4  zd.  1)  i  musi  podpisać  całą  ustawę,  a  nie  ma  veta 

selektywnego (w USA – item veto); 

→ 

najpierw  ma  charakter  względny

  (może  skorzystać  z  procedur  zakwestionowania  ustawy), 

a  potem  nabiera

 

charakteru bezwzględnego

 

WYSTĄPIĆ  Z  WNIOSKIEM  DO 

TK

  W  SPRAWIE  ZGODNOŚCI  Z 

K.

  (art.  122  ust.  3)  → 

prewencyjna  kontrola

 

konstytucyjności

→ 

uprawnienie  o  charakterze  wyłącznym

  (nikt  inny  na  tym  etapie  nie  może  tego) 

i  samodzielnym

  (nie  ma 

wymogu kontrasygnaty – art. 144 ust. 3 pkt. 9); 

→ 

może dot. każdej ustawy

 (budżetowa i prowizorium – TK ma 2 miesiące – art. 224 ust. 2), a zmiana K. – kwestia 

nie jasna, ale jeśli tak, to tylko jeśli chodzi o zgodność z procedurą; 

→ 

zarzut może dot.: 

niezgodności materialnej

naruszenie trybu

naruszenie kompetencji

→  może 

wycofać wniosek zanim TK rozstrzygnie sprawę, ale wtedy musi podpisać

 (post. TK); 

→ 

GDY 

TK

  UZNA  ZA  ZGODNĄ

  →  obowiązek  podpisania  (art.  122  ust.  3  zd.  2),  choć  może  w  ramach  kontroli 

następczej ponownie skierować do TK, gdyż praktyka stosowania może nadać ustawie treści niezgodne z K.; 

→ 

GDY 

TK

  UZNA  ZA  NIEZGODNĄ

  →  obowiązek  odmowy  podpisania (art.  122  ust.  4 zd.  1), ale  jeśli TK uzna,  że 

przepisy  uznane  za  niekonstytucyjne  nie  są  nierozerwalnie  związane  z  ustawą  to  Prezydent  może  po  opinii 
Marszałka Sejmu albo podpisać ustawę w okrojonym kształcie albo zwrócić ustawę do usunięcia niezgodności; 

→ 

gdy zwróci w celu usunięcia niezgodności

 → Sejm poprawia, ale tylko to co zostało uznane za niekonstytucyjne 

i możliwe też zmiany redakcyjne dostosowujące ustawę po zmianach  rozpatruje to Senat, a jego uchwałę Sejm 
może odrzucić na zasadach ogólnych  przekazanie Prezydentowi, który ma możliwość przekazania jej ponownie 
do TK (ale nie ma veta z art. 122 ust. 5); 

background image

 

49 

 

ZASTOSOWAĆ  VETO  USTAWODAWCZE

  –  przekazanie  ustawy  do  ponownego  rozpatrzenie  przez  Sejm  z 

umotywowanym wnioskiem (art. 122 ust. 5); 
→ 

nie może dot. ustaw budżetowych i o prowizorium

 (art. 224 ust. 1 zd. 2), 

oraz o zmianie K.

 (art. 235 ust. 7); 

→  może dot. 

tylko całej ustawy

, ale może być 

wycofane w każdym momencie

 przed zakończeniem rozpatrywania go 

przez Sejm (orz. TK); 

→  veto nie musi mieć uzasadnienia w zadaniach prezydenta z art. 126, gdyż wtedy znacznie zostałoby osłabione i np. 

niemożliwe byłoby veto z powodów ekonomicznych → K

. nie wyznacza żadnych granic przedmiotowych dla

 

veta

, a art. 126 to nie enumeratywne wyliczenie zadań prezydenta; 

→  ustawa wraca do komisji, która poprzednio się nią zajmowała (art. 64 RSejm), ale może jedynie zaproponować albo 

odrzucenie  albo  przyjęcie  CAŁEJ ustawy →  do  przyjęcie 

potrzebne  jest  3/5 przy  ½  obecnych

 →  obowiązek 

Prezydenta podpisania ustawy 

w ciągu 7 dni

 
– 

ZARZĄDZENIE OGŁOSZENIA USTAWY

 → na jego podstawie premier ogłasza ustawę w Dz.U.; 

wejście  w  życie 

w  ciągu  14  dni

,  chyba,  że  dany  akt  normatywny  wyznacza  inny  termin  (art.  4  ustawy  o 

ogłaszaniu ...); 

→ 

termin krótszy

 → w uzasadnionych przypadkach; 

→ 

dzień  ogłoszenia

  →  gdy  wymaga  tego  ważny  interes  państwa  i  zasady  demokratycznego  państwa 

prawnego nie stoją temu na przeszkodzie; 

→ 

wsteczne działanie

 → gdy zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją na przeszkodzie; 

na tle orzecz. TK dot. retroaktywnego działania przepisów 

3 zasady ogólne

→ 

generalny zakaz

, gdy przepisy 

pogarszają sytuację

 

obywateli

→ 

nakaz takiego vacatio legis

, by adresaci mieli 

odpowiedni czas na przygotowanie się

→  nakaz ustanowienia 

przepisów przejściowych, chroniących interesy w toku

wg  art.  9  ustawy 

w  Dz.  U.  ogłasza  się

:  Konstytucję;  ustawy,  rozporządzenia  prezydenta  z  mocą  ustawy; 

rozporządzenia  prezydenta,  RM,  premiera,  ministrów  z  teką,  przewodniczących  komitetów,  będących 
członkami RM, KRRiTv; teksty jednolite w/w aktów; orzecz TK dot. aktów z Dz. U.; uchwały RM uchylające 
rozp. ministra; 

 

SPECJALNE TRYBY USTAWODAWCZE: 

TRYB PILNY 

(

ART

.

 

123) 

–  to  uprzywilejowanie  danego  projektu,  polegające  na  priorytetowym  traktowaniu  go,  jak  i  na  znacznie  szybszej 

procedurze ustawodawczej; 

– 

tylko  RM

  może  uznać  dany  projekt  za  pilny  (z  wyjątkiem  ustaw  podatkowych,  ordynacji,  dot.  ustroju  władz 

publicznych, kodeksów); 

–  Sejm ma obowiązek rozpatrzenia projektu w krótszym terminie, ale 

K. nie podaje tego terminuJedynie skraca

 

terminy Senatu (14 dni) i Prezydenta (7 dni)

–  odesłanie do regulaminów w sprawie trybu postępowania: art. 73 RSejm komisja ma na zakończenie prac 

30 dni,

 

ale jeśli nie dochowa tego terminu, nie ma żadnych prawnych konsekwencji

T

RYB BUDŻETOWY

 

– 

art. 219 ust. 1

 – Sejm uchwala budżet 

w formie ustawy budżetowej

 → odrębności: 

UREGULOWANIA

: 

→  Konstytucja; 
→  
ustawa  o  finansach  publicznych  →  procedura  przygotowywania  i  uchwalania  projektu  budżetu  oraz 

procedurę jej wykonywania i kontroli; 

→  regulamin Sejmu; 

INICJATYWA

 

tylko

 

RM

  (art.  221)  i 

jest  obowiązkiem  RM

  (art.  222),  a  projekt  musi  być  złożony 

na  3

 

miesiące

  przed  zakończeniem  roku  budżetowego, 

chyba  że  wyjątkowy  wypadek

,  wtedy  ustawa  o 

prowizorium budżetowym (na krótszy czas); 

ROZPATRYWANIE PRZEZ 

S

EJM

 → w 3 czytaniach, 

bez możliwości trybu pilnego

, ale 

1-wsze czytanie tylko

 

na posiedzeniu Sejmu

 (art. 37 RSejm), a następnie projekt kierowany do 

Komisji Finansów Publicznych

, a 

poszczególne części do innych (art. 106); 

→  na  posiedzeniu  KFP  rozpatrywane  są  wnioski  i  poprawki  z  poszczególnych  komisji  (art.  107  RSejm)  i 

sporządza  sprawozdanie,  w  którym  może  albo  zaproponować 

przyjęcie  bez  poprawek,  albo  z

 

poprawkami

 (art. 108 RSejm); 

→ 

sejm nie może zwiększyć deficytu budżetowego niż ustalony w projekcie

 (art. 220 ust. 1); 

→  2-gie i 3-cie czytanie jak w zwyczajnym trybie; 

background image

 

50 

ROZPATRYWANIE PRZEZ 

S

EJM UCHWAŁY 

S

ENATU

 → jak w zwyczajnym trybie; 

ROZPATRYWANIE PRZEZ 

S

ENAT

 (art. 223) – ma na to 

20 dni i nie może zaproponować odrzucenia ustawy

PODPISANIE  PRZEZ  PREZYDENTA

  (art.  224)  –  ma  na  to 

7  dni

  i 

nie  ma  veta

,  ale 

może  do  TK

,  który  ma 

2 miesiące

 (

jedyny

 

przypadek gdy TK ma termin

); 

–  jeśli  ustawa  budżetowa  (o  prowizorium)  nie  weszły  w  życie  z  dniem  nowego  roku  budżetowego  RM  prowadzi 

gospodarkę finansową 

na podstawie przedłożonego projektu

 (art. 219 ust. 4); 

–  prezydent  ma  14  dni  na  podjęcie 

decyzji  o  rozwiązaniu  Sejmu

,  jeśli 

w  ciągu  4  miesięcy

  od  przedłożenia 

Sejmowi projektu nie do stanie ustawy do podpisu (art. 225); 

T

RYB ZMIANY 

K

ONSTYTUCJI

  

art. 235

T

RYB USTAWY RATYFIKUJĄCEJ Z ART

.

 

90

  

art. 90

T

RYB KODEKSOWY

–  kodeks to usystematyzowany zbiór przepisów z jednej gałęzi prawa (

definicja materialna

)  → ale tryb  z  RSejm 

odnosi  się  do  ustaw  o  nazwie  kodeks  – 

definicja  formalna

  (też  zmian,  przep.  wprow  i  ich  zmian),  o  czym 

ostatecznie rozstrzyga Marszałek Sejmu (art. 87 RSejm); 

–  pierwsze  czytanie  może  się  odbyć 

najwcześniej  po  30  dniach

  (14  dni  dla  nowelizacji)  od  doręczenia  posłom 

projektu (art. 89 RSejm); 

–  można powołać 

komisję nadzwyczajną

, która 

w każdym momencie może wystąpić o debatę

 nad wybranymi 

zagadnieniami (art. 90 RSejm), a w jej ramach podkomisje i komisje robocze (art. 91 RSejm); 

– 

wnioskodawca ma wpływ na 1/3 ekspertów

 powołanych przez KN (art. 92 RSejm); 

– 

w razie zgłoszenia w drugim czytaniu poprawki lub wniosku kieruje się projekt ponownie do KN

 (art. 95); 

→ 

CAŁA PROCEDURA UKIERUNKOWANA JEST NA UTRUDNIENIE MODYFIKACJI KODEKSÓW

T

RYB WYKONAWCZY

–  od 2000 r. do wejścia do UE – 

tryb dostosowawczy

, a po wejściu – 

tryb wykonawczy

–  o tym, czy jest to prawo wykonujące 

rozstrzyga RM

, a w stosunku do innych 

Marszałek Sejmu

 (art. 95a RSejm); 

–  poprawki  może 

zgłosić  min.  3  posłów

–  to  samo  dot.  wniosków  mniejszości  i  wniosku  o  odrzucenie 

(art. 95d RSejm); 

– 

skrócenie terminu

  →  2-gie  czytanie  odbywa  się  na  najbliższym  posiedzeniu Sejm  po  doręczeniu sprawozdania 

(art. 95e RSejm), a rozpatrzenie uchwały Senatu też na najbliższym (art. 95f RSejm); 

– 

nie ma zasady dyskontynuacji

 i 

generalnie chodzi o skrócenie procedury

 

FUNKCJA KONTROLNA

 

 
K

ONTROLA

 to porównanie stanu faktycznego ze stanem prawnie postulowanym, oraz wyciągnięcie opinii i wniosków, 

bez możliwości władczego wpływania na podmiot kontrolowany, gdyż wtedy zaczyna to być nadzorem; 

 
O

GÓLNE INSTRUMENTY KONTROLI

: 

– 

PRAWO  ŻĄDANIA  INFORMACJI

  –  wynika  z  samej  istoty  funkcji  kontrolnej  (oraz  z  art.  153  RSejm)  →  komisje 

sejmowe  mają  prawo  do  zobowiązywania  ministrów,  kierowników  naczelnych  organów  adm.  rząd.  oraz  innych 
urzędów  i  instytucji  państwowych  do  przedstawiania  sprawozdań,  udzielania  informacji,  uczestniczenia  w 
posiedzeniach; 

też w wielu ustawach zobowiązanie ministrów do przedkładania sprawozdań w określonym zakresie komisji lub 
całej izbie (np. związane z członkostwem w UE); 

– 

PRAWO ŻĄDANIA WYSŁUCHANIA

: 

na szczeblu komisji sejmowej to: 

→ 

dezyderaty

 (

art. 159 RSejm

) – uchwała komisji zawierająca 

postulaty w określonej sprawie

, przekazywana 

przez Marszałka adresatowi, którym może być 

RM

minister

prezes NIK

prezes NBP

Główny Inspektor 

Pracy

 i ma 

30 dni

 na ustosunkowanie się do nich; nie ma mocy wiążącej; W razie uznania odpowiedzi za 

niezadowalającą 

komisja  może

  ponowić  dezyderat,  przedłożyć  Marszałkowi  wniosek  o  zwrócenie 

odpowiedzi jako niezadowalającą lub zaproponować Sejmowi podjęcie uchwały czy rezolucji; 

→ 

opinie 

(

art.  160  RSejm

)  –  zawiera 

stanowisko  komisji  w  określonej  sprawie

  do  wszystkich  centralnych 

organów i instytucji w systemie adm. rząd., a adresat musi zając stanowisko w terminie do 30 dni; komisja 
może podjąć takie działania jak przy dezyderatach; 

→ 

kontrola wykonywania ustaw i uchwał

 (

art. 161 RSejm

) – 

w sprawach związanych z wprowadzaniem w 

życie i wykonywaniem ustaw i uchwał

, a zasady określa Prezydium; 

→ 

wizytacje  oraz  badania  działalności

  (

art.  167  RSejm

)  –  zakładów  i  spółek  z  udziałem  SP, 

przedsiębiorstw i instytucji państwowych; 

 

background image

 

51 

na posiedzeniu plenarnym

 Sejm może uchwalić (

art. 69 RSejm

): 

→ 

rezolucję

 – zawierającą 

wezwanie

 określonego organu państwowego 

do podjęcia

 wskazanego w rezolucji 

jednorazowego działania

; 

→ 

deklarację

 – zawierającą 

zobowiązanie do określonego postępowania

; 

→ 

rezolucję

 – zawierające 

wezwanie do określonego zachowania się, podjęcia inicjatywy lub zadania

; 

→ 

rezolucję

 – zawierające 

stanowisko w określonej sprawie

; 

poszczególni posłowie mogą

 na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu...: 

→ 

art. 19

 → 

żądać informacji i materiałów oraz wglądu w działalność

 organów adm. rząd. i samorządu 

oraz spółek SP, zakładów i przedsiębiorstw państwowych i samorządowych, 

o ile nie narusza to dóbr

 

osobistych innych osób

; 

→ 

art. 20

 → 

podjąć interwencję

 w w/w podmiotach 

oraz w jednostkach gospodarki niepaństwowej

 dla 

załatwienia sprawy 

we własnym imieniu lub wyborcy

 oraz 

zaznajomić się z tokiem jej rozpatrzenia

 

→ to nie nadzór, tylko kontrola, gdyż poseł/senator nie może mieć wpływu na wynik rozstrzygnięcia, a 
może jedynie popchnąć sprawę; 

S

ZCZEGÓLNE  PROCEDURY  KONTROLNE

 

–  efektem  tej  kontroli  może  być  uruchomienie  procedur  związanych  z 

odpowiedzialnością: votum nieufności, votum zaufania oraz możliwość pociągnięcia do odp. konstytucyjnej; 
– 

TWORZENIE  KOMISJI  ŚLEDCZYCH

  –  jej  działalność  opiera  się  na  ustawie  (bo  tylko  ustawa  może  określać 

obowiązki i odpowiedzialność obywatela); 

powoływana przez Sejm 

bezwzględną większością

; 

może dot. każdej sprawy 

w ramach funkcji kontrolnej Sejmu

do 11 członków

 (powinno 

odzwierciedlać reprezentację

); 

każda osoba wezwana ma 

obowiązek stawić się i złożyć zeznanie

 (kpk); 

Komisja może się 

zwrócić do Prokuratora Generalnego o przeprowadzenie określonych czynności

; 

komisja 

przedstawia  sprawozdanie  Marszałkowi

,  a  następnie  staje  się  ono 

przedmiotem

 

debaty

  i 

nie

 

podlega dyskontynuacji

, 

ale prace komisji tak

; 

komisja może wystąpić z 

wnioskiem o pociągnięcie do odp. konstytucyjnej

→  podobne uprawnienia Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej (art. 9 ust. o TS); 

czy komisja to organ konstytucyjny?

 → raczej nie, bo organem konstytucyjnym jest organ o kompetencjach 

i strukturze w podstawowych zrębach określonych w Konstytucji; 

– 

PROCEDURY  INTERPELACYJNE

  –  (

art.  115

)  to 

indywidualne  wystąpienia  poselskie

,  zawierające  pytania  na  tle 

określonego  stanu  faktycznego,  które  mogą  być  kierowane 

tylko  do  członków  RM

  i  rodzą 

obowiązek 

udzielenia odpowiedzi

 w określonym terminie. Regulamin Sejmu rozwinął treść art. 115: 

INTERPELACJE

 (

art. 192 i 193 RSejm

): 

→ 

dot. spraw o zasadniczym znaczeniu związanych z polityką państwa

; 

→  składana 

na piśmie do Marszałka

, który niezwłocznie przesyła ją adresatowi; 

→ 

Prezydium Sejmu

 może pozostawić interpelację bez biegu (gdy nie spełnia w/w wymogów) lub nakazać 

skreślenie sformułowań sprzecznych z Etyką Poselską; 

→  na  odpowiedź  ma 

21  dni

,  a  w  razie  gdy  zostanie  uznana  za  niezadowalającą  nadawca  może  żądać 

dodatkowych wyjaśnień tylko raz w terminie 30 dni, a na odpowiedź adresat ma 21 dni; 

→ 

Marszałek informuje Sejm o przyjętych interpelacjach

INFORMACJE BIEŻĄCE

 (

art. 194 RSejm

): 

→  może złożyć 

klub

 lub 

min. 15 posłów

; 

→ 

wniosek o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji bieżącej

; 

→ 

o  przyjęciu  tego  wniosku  rozstrzyga  Prezydium

  po  opinii 

Konwentu

,  a  w 

braku  jednomyślności

 

Konwentu 

rozstrzyga Sejm

; 

→  przedstawienie  jej  odbywa  się 

na  posiedzeniu  Sejmu

  i  obejmuje  wystąpienia  wnioskodawcy  i 

przedstawiciela RM, oraz innych posłów → przeprowadza się 

debatę

; 

ZAPYTANIA

  (

art.  195  RSejm

)  –  składane  na  piśmie  w  sprawach  o  charakterze  jednostkowym,  dot. 

realizowanych przez RM zadań polityki wew. i zew. oraz zadań publicznych w adm. rząd.; 

→ 

składanie i odpowiedź jak interpelacje

; 

PYTANIA W SPRAWACH BIEŻĄCYCH

 (

art. 196 RSejm

) – zadawane 

ustnie

 na każdym posiedzeniu i 

wymagają

 

bezpośredniej odpowiedzi

; 

→ 

konieczność poinformowania o nich na piśmie Marszałka na 12 godzin przed posiedzeniem

, a o 

ich przyjęciu 

decyduje Prezydium po opinii Konwentu

 (

do 11 pytań

); 

→ 

nie przeprowadza się dyskusji

 nad pytaniem/odpowiedzią, ale zadający może zadań pytanie dodatkowe; 

 

background image

 

52 

– 

KONTROLA WYKONANIA BUDŻETU

: 

RM  ma  obowiązek  przedłożenia  Sejmowi  w  terminie 

5  miesięcy  od  zakończenia  roku  budżetowego

 

sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej wraz z informacją o stanie zadłużenia państwa

 (

art. 226 ust. 1

); 

Sejm na rozpatrzenie sprawozdania ma 

90 dni

  następuje to 

analogicznie do trybu budżetowego

, czyli w 

KFP  i  innych,  ale 

sprawozdanie  pisze  KFP

,  a  w  tym  samym  czasie 

NIK  przesyła  2  dokumenty

analizę

 

wykonania  budżetu  państwa  i  założeń  polityki  pieniężnej

  oraz 

opinię  w  przedmiocie  absolutorium

 

(

art. 204 ust. 1 pkt. 1 i 2

)  na tej podstawie 

udziela lub nie absolutorium

 (

art. 226 ust. 2

);  

→ 

ABSOLUTORIUM

 – to pozytywne skwitowanie wykonania przez RM ustawy budżetowej

. W praktyce 

nabiera  ono  szerszego  znaczenia, stanowiąc  polityczną  ocenę  działalności rządu,  ale  odmowa  udzielenia 
absolutorium nie pociąga za sobą żadnych skutków prawnych, choć w sensie politycznym może oznaczą 
wezwanie premiera do dymisji (o ile to ten rząd wykonywał ten budżet); 

– 

PRZEPROWADZENIE DEBATY

 

→ np. nad wnioskiem premiera o votum zaufania (art. 160) czy nad absolutorium; 

 

I

NSTRUMENTY KONTROLI SPRAWOWANE PRZEZ 

S

ENAT

– 

CHOĆ 

K.

 ICH NIE NADAJE

,

 TO W PRAKTYCE I W 

RS

EN POWSTAŁY PEWNE INSTRUMENTY KONTROLI

,

 takie jak: 

oświadczenia  senatorskie

  (art.  49  RSen)  –  mogą  dot.  każdej  kwestii  związane  z  wykonaniem  mandatu  i 

wnioski do członków RM, na które adresat ma 30 dni na odpowiedź; 

prawo  żądania  od  przedstawicieli

 

RM

  (i  in.  podmiotów) 

informacji,  wyjaśnień  i  opinii,  materiałów  i

 

czynnego uczestnictwa w posiedzeniach komisji

 (art. 60 ust. 3-5 RSen); 

–  ich podstawa i związane z nimi ew. obowiązki są 

dyskusyjne

background image

 

53 

REFERENDUM 

POJĘCIA OGÓLNE 

– 

REFERENDUM 

(

GŁOSOWANIE  LUDOWE

)

 

  TO  FORMA  DEMOKRACJI  BEZPOŚREDNIEJ

,

  POLEGAJĄCA  NA 

WYPOWIADANIU SIĘ WYBORCÓW

,

 W FORMIE GŁOSOWANIA

,

 NA TEMATY DOT

.

 SPRAW CAŁEGO PAŃSTWA LUB 

JEGO  CZĘŚCI

,

  PRZEBIEGAJĄCE  W  OPARCIU  O  PODSTAWOWE  ZASADY  PRAWA  WYBORCZEGO  ORAZ 

SFORMUŁOWANIE ALTERNATYWY 

TAK

/

NIE

 BĄDŹ OPCJI DO WYBORU

referendum

 – głosowanie nad określonym problemem; 

plebiscyt

  –  głosowanie  nad  wyrażeniem  poparcia  lub  zaufania  dla  określonej  osoby 

(

w prawie międzynarodowym

  ma  też  inne  znaczenie  –  jako  głosowanie  ogółu  mieszkańców  nad 

przynależnością państwową); 

–  współcześnie 

wywodzi się z doktryny szwajcarskiej

, czemu dała oparcie 

filozofia J.J. Rousseau

–  powszechnie  przyjęte  w  różnych  systemach  rządów,  ale 

nie  jest  uważane  za  warunek  konieczny

 

demokratyzmu

– 

rodzaje referendum

kryterium zasięgu terytorialnego

 → 

referendum ogólnokrajowe

 i 

lokalne

kryterium  obowiązku  jego  przeprowadzenia

  → 

referendum  obligatoryjne

  (np.  dla  przyjęcia  Konstytucji  z 

1997 r.) i 

fakultatywne

 (gdy podmioty zarządzające referendum uznają to za potrzebne); 

kryterium  skutków  prawnych

  → 

referendum

 

wiążące

  (gdy  przedmiot  referendum  nabiera  bezpośredniej 

skuteczności w jego wyniku) i 

konsultatywne

 (stanowi wskazówkę dla władz); 

kryterium momentu przeprowadzenia

 – 

referendum uprzednie

 (przed wydaniem aktu/decyzji przez władze) 

następcze

 (jako zatwierdzenie); 

kryterium  aktu  normatywnego

  → 

referendum  ustawodawcze

  (uchwalenie  ustawy  w  formie  głosowania 

ludowego – nie istnieje obecnie w polskim prawie) i 

konstytucyjne

 (fakultatywne lub obligatoryjne); 

– 

kwestia sporna – ocena instytucji: 

ma pewien element antyparlamentarny

, szczególnie gdy może być zarządzane bez udziału parlamentu (np. 

DeGaule korzystał z referendum by przeprowadzić kwestie, których nie mógł przeprowadzić w parlamencie, a 
referenda te miały w praktyce charakter plebiscytów); 

możliwość manipulacji

, gdy połączy się kilka różnych opcji, a można wybrać tylko „tak” lub „nie”; 

praktyka

  referendów  w  Europie  Zachodniej  ma  raczej  pozytywne  efekty,  choć 

w

 

polskiej  historii

  ma 

odmienne  doświadczenia  –  w  okresie  międzywojennym  nie  wprowadzona  do  Konstytucji;  w  okresie  PRL 
referendum  „3xtak”  fałszowane  potem  w  1987  r.  także;  dopiero  w  Małej  Konstytucji  wprowadzono 
referendum  ogólnokrajowe  i  lokalne  (dużo  przeprowadzono  lokalnych);  też  do  zatwierdzenia  Konstytucji,  a 
potem w związku ze wstąpieniem do UE;  

 

REFERENDUM W KONSTYTUCJI Z 1997 R. 

– 

art. 4 ust. 2 

umiejscawia procedury demokracji bezpośredniej 

jako uzupełniające w stosunku do demokracji 

przedstawicielskiej

 i trybu parlamentarnego podejmowania decyzji; 

– 

2 rodzaje 

– 

referendum lokalne 

ogólnokrajowe

– 

art.  125 

–  przeprowadzane 

w  sprawach  o  szczególnym  znaczeniu  dla  państwa

  →  w  Konstytucji  wskazane 

2 przypadki

art.  90  ust.  3

  – 

tzw.  „referendum  unijne”

  –  wyrażenie  zgody  na  ratyfikację  umowy  międzynarodowej,  na 

podstawie  której  Polska  przekaże  org.  m.  lub  organowi  m.  kompetencje  organów  władzy  państwowej  w 
niektórych  sprawach  jako  alternatywny  sposób  dla  parlamentarnego  podjęcia  tej  decyzji,  przeprowadzane  na 
zasadach  ogólnych  z  art.  125,  więc  ważna  jest  frekwencja,  by  referendum  było  wiążące,  a  gdyby  nie  było 
wymaganej frekwencji, Sejm może podjąć uchwałę o przyjęciu parlamentarnego trybu ratyfikacji; 

art. 235 ust. 6

 – 

referendum konstytucyjne

 – dopiero po uchwaleniu zmiany Konstytucji przez Sejm i Senat, 

a konieczne jest spełnienie 2 przesłanek: 

→ 

zmiana dot. 

TYLKO

 rozdz. I, II, XII;

 

→ 

mogą go zażądać podmioty mające prawo inicjatywy do zmiany Konstytucji;

 

– 

tryb  i  zasady  przeprowadzania  referendum  wg  Konstytucji  ma  określić  ustawa

  →  ustawa  o  referendum 

ogólnokrajowym  (uRO)  →  postanowienia  wspólne  dla  różnych  rodzajów  referendów,  a  w  sprawach 
nieuregulowanych  odsyła  do  ows,  a  potem  przepisy  szczególne  dot.  referendum  w  sprawach  o  szczególnym 
znaczeniu dla państwa, referendum z art. 90 i referendum z art. 235; 

referendum lokalna – art. 170 Konstytucji i odrębna ustawa; 

background image

 

54 

REFERENDUM W SPRAWACH O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA PAŃSTWA

 

– 

CHARAKTER FAKULTATYWNY

 – brak obowiązku przeprowadzenia go; 

– 

PRZEDMIOT REFERENDUM

 → 

sprawy o szczególnym znaczeniu dla państwa

 

oznacza zakaz przeprowadzenia 

referendum  w  sprawach  nie związanych  z  interesem  państwa

,  ale  nie  istnieją żadne  procedury zakwestionowania 

dopuszczalności referendum, ale 

również oznacza zakaz ustanawiania przez ustawodawcę zwykłego wyjątków

tylko sprawa

 = problem natury ogólniejszej czy kierunkowej; 

przedmiotem  może  być 

konkretny  akt/decyzja,  tylko  gdy  Konstytucja/ustawa  nie  zastrzega  tego  dla

 

kompetencji jakiegoś organu

 (np. ratyfikacja, dymisja rządu, obsadzenie stanowiska, uchwalenie ustawy); 

mogą być sprawy

 – tzn. można poddać pod głosowanie kilka spraw w jednym, referendum, nawet jeśli są ze 

sobą niezwiązane; 

sposób  formułowania  pytań  i  ich  precyzji

  –  raczej  niedopuszczalne  jest  skumulowanie  kilku  spraw  w  jedno 

pytanie,  na  które  wyborca  ma  odpowiedzieć  tak  lub  nie,  np.  referendum  prywatyzacyjne  –  niejasność 
sformułowań doprowadziła do niskiej frekwencji;  

→  NSA uznał, iż nie jest naruszeniem prawa odmowa przeprowadzenia referendum gminnego, gdy pytania 

zawierają informacje niepełne, wprowadzające w błąd; 

→  niedopuszczalne jest (choć prawo na ten temat milczy) formułowanie pytań, których odpowiedź byłaby 

sprzeczna  z  Konstytucją,  tak  też  NSA  w  stosunku  do  gminnego  –  nie  może  prowadzić  do  rozwiązań 
sprzecznych z prawem; 

brak  przepisów  dot.  terminu

  przeprowadzenia  referendum  i 

brak  zakazu  łączenia  wyborów  i  referendum

 

(uRO), a 

art. 228 ust. 7 zakazuje przeprowadzania referendum w czasie stanu nadzwyczajnego i 90 dni po nim

– 

PODMIOT MAJĄCY PRAWO ZARZĄDZIĆ REFERENDUM

→ 

Sejm

 → charakter autonomiczny, wymagana 

uchwała większością bezwzględną przy ½ obecnych

 i moze 

to  uczynić  też 

na  wniosek  Senatu

RM

500.000  obywateli

  (nie  może  dot.  wydatków  i  dochodów, 

obronności państwa, amnestii; a PKW może sprawdzić liczbę głosów, wtedy Marszałek Sejmu przedstawia 
pod  obrady  Sejmu  kwestię  zarządzenia  referendum,  którą 

Sejm  ma  obowiązek  rozpatrzenia  wniosku

 

wyborców

, ale nie musi zarządzić referendum); 

→ 

Prezydent za zgodą Senatu

 → ale nie ma konieczności kontrasygnaty. Prezydent sam decyduje o treści 

zarządzenia, a 

Senat może jedynie wyrazić zgodę lub odmówić jej wyrażenia uchwałą podjętą większością

 

bezwzględną przy ½ obecnych

nie ma przeszkód do łączenia kilku referendów czy do łącznego zarządzenia przez Sejm i prezydenta; 

– 

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA REFERENDUM

 – podobne jak w przypadku wyborów: 

4 przymiotniki – powszechnerównebezpośrednie i w głosowaniu tajnym

przeprowadza PKW

komisarze wyborczy

 (powoływaniu przez PKW) oraz 

obwodowe komisje do spraw

 

referendum

 (działają analogicznie jak obwodowe w wyborach); 

analogiczne zasady

 sporządzania spisu i rejestru wyborców oraz obwodów głosowania; 

kampania

  –  prezentowanie  stanowiska  w  sprawie  będącej  przedmiotem  referendum  przez  poszczególnych 

uczestników życia politycznego; 

podmiotami do formalnego uczestnictwa w kampanii ref. są: 

→ 

partie polityczne

, które uzyskały w ostatnich wyborach min. 

3% poparcia

→ 

kluby parlamentarne

→ 

ogólnopolskie  stowarzyszenia

 

i  inne  organizacje  oraz

  zarejestrowane  przed  datą  zarządzenia 

fundacje

, których statutowa działalność dot. przedmiotu referendum; 

→ 

pełnomocnik grupy wyborców, z których inicjatywy zostało zarządzone referendum

 

weryfikuje PKW, a spory rozstrzyga SN

głosowanie

  – 

w  ciągu  1  lub  2  dni

,  w  przypadku  dwudniowego  można  podać  frekwencję  i  konieczne  jest 

zabezpieczenie urny i lokalu wyborczego; 

→ 

głosy nieważne

 – inna karta, karta w całości przedarta, brak odpowiedzi lub udzielił więcej odpowiedzi; 

PKW 

ustala wyniki

 i przekazuje do publicznej wiadomości, oraz sprawozdanie do SN; 

weryfikacja

 należy do SN, a każdy wyborca może wnieść protest; 

→  ważne gdy nie doszło do naruszeń prawa, mogących mieć wpływ na wynik głosowania; 

wynik jest wiążący gdy: 

→ 

frekwencja

 wyniosła min. 50% uprawnionych do głosowania, inaczej charakter konsultacyjny; 

→ 

większość  głosów  oddanych  na  „tak”  jest  większa  niż  liczba  głosów  pozostałych

  (przeciw  i 

nieważnych), więc możliwa jest sytuacja, w której nie zapadnie rozstrzygnięcie; 

gdy jest wiążące uRO nakłada na właściwe organy 

obowiązek niezwłocznej realizacji referendum

, co musi 

nastąpić  nie  później niż 

60  dni  od  uchwały  SN

Brak  jednak  prawnych  sankcji  w  stosunku  do Sejmu

gdyż prezydent, premier, ministrowi i in. mogą odpowiadać przed TS; 

background image

 

55 

REFERENDUM LOKALNE (ART. 170)

 

– 

dopiero  ustawa  z  2000  r.  o  referendum  lokalnym  rozszerzyła  to  referendum  na  wszystkie  szczeble 
samorządu lokalnego

– 

art. 170

 – 

przedmiot

 → 

sprawy dot. danej wspólnoty samorządowej

, co oznacza: 

nie  mogą  to  być  sprawy  nie  mieszczące  się  w  zakresie  kompetencji  danej  wspólnoty

.  Na  tym  tle 

powstawały  kontrowersji  i  stopniowo  NSA  przyjął  wąską  interpretację  zakresu  referendum,  ale  odmienne 

stanowisko TK, wg którego przedmiotem mogą być wszelkie istotne sprawy społeczne, gospodarcze 
lub kulturowe, a nie zastrzeżone dla wyłącznej kompetencji innych władz

→ 

na szczeblu gminnych

 szczególnym rodzajem jest 

samoopodatkowanie się

możliwe  referendum  w  sprawie  odwołania  lokalnego  organu  przedstawicielskiego  pochodzącego  z 
wyborów

 

bezpośrednich

  –  rada  gminy  (miasta,  powiatu),  sejmik  województwa,  wójt  (burmistrz,  prezydent 

miasta); 

– 

inicjatywa

organ stanowiący

 danej jednostki samorządu terytorialnego; 

wniosek wyborców

 (

10%

 - gmina i powiat, 

5%

 - województwo); 

– 

czynne  prawo  wyborcze

  jak  do  wyborów  + 

cenzus  domicylu

  (stałe  zamieszkanie  na  terenie  jednostki 

samorządu); 

– 

ustalanie wyników

 przez 

terytorialne i obwodowe komisje ds. referendum

– 

ważne

  –  gdy 

frekwencja  min  30%

,  a 

wiążące

  –  gdy  za  jednym  z  rozwiązań  jest 

więcej  ważnie  oddanych 

głosów

 (

2/3 przy samoopodatkowaniu

); 

– 

zobowiązanie organu do podjęcia niezwłocznie czynności realizujących referendum

gdy dot. odwołania organu to 

kadencja kończy się z dniem ogłoszenia wyników wyborów

 (z mocy prawa 

ustaje działalność zarządu, a 

premier wyznacza osobę tymczasowo spełniającą funkcję tych organów

); 

 

background image

 

56 

PREZYDENT 

POZYCJA USTROJOWA 

–  pozycja ustrojowa prezydenta wyznaczana jest przez 

zasadę podziału władz

 i określenie tego urzędu jako jednego 

z członów 

władzy wykonawczej

 → wyznacza ją 

6 podstawowych zasad

zasada dualizmu

 – odrębne działanie Prezydenta i rządu, czemu daje wyraz min. systematyka Konstytucji, a 

domniemanie  kompetencyjne  w  sprawach  polityki  państwa  przysługuje  RM,  która  jest  powiązana  z  Sejmem 
personalnie i politycznie, a z prezydentem w ograniczonym stopniu; 

funkcja arbitra

 (czuwanie nad konstytucyjną ciągłością państwa i interweniowanie w razie zakłóceń stosunków 

Sejm-RM) jako element zracjonalizowania systemu parlamentarnego; 

wybór przez Naród

, co umacnia pozycję prezydenta jako arbitra; 

kadencyjność

 (art. 127 ust. 2 – 5 lat i jedna reelekcja); 

niezależność

 w wykonywaniu konstytucyjnych zadań i kompetencji daje mu konstrukcja 

odpowiedzialności

 

(brak  odpowiedzialności  politycznej,  a  jedynie  konstytucyjna  za  naruszenie  prawa),  choć  ograniczona  przez 
instytucję 

kontrasygnaty

gwarancją  niezależności  jest  też  niepołączność

  (

incompatibilitas

)  –  art.  132  –  nie  może  piastować 

żadnego  innego  urzędu  ani  pełnić  żadnej  funkcji  publicznej,  z  wyjątkiem  tych,  które  są  związane  ze 
sprawowanych urzędem → nie oznacza to wymogu apolityczności; 

– 

zadania  prezydenta  wyznacza  art.  126

  –  jest 

najwyższym  przedstawicielem  RP

  i 

gwarantem  ciągłości

 

władzy  państwowej

,  oraz 

czuwa  nad  przestrzeganiem  Konstytucji,  stoi  na  straży  suwerenności  i 

bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium

nie jest to katalog wyczerpujący

, a jedynie wartości najważniejsze, o czym świadczy całokształt postanowień 

konstytucyjnych dot. prezydenta, a szczególnie art. 144 ust. 2 zawierający prerogatywy; 

art. 126 ust. 3

 rozstrzyga czy z w/w zadań można wyinterpretować środki działania, nawet jeśli nie są wyraźnie 

przyznane  stanowiąc,  że 

wykonuje  powyższe  zadania  w  zakresie  i  na  zasadach  określonych  w 

Konstytucji i ustawach

wymienienie wartości,  na  których  straży ma  stać  prezydent  – 

suwerenność,  integralność,  bezpieczeństwo

 

wewnętrzne i zewnętrzne

 – ma 

2 funkcje

→ 

subiektywną

 – art. 126 nakłada na prezydenta 

szczególną odpowiedzialność

 za ochronę tych wartości; 

→ 

obiektywną

  –  art.  126  to 

przyznanie tym  wartościom  rangi konstytucyjnej

,  więc  zobowiązanie  każdego 

adresata do ich poszanowania i przestrzegania; 

czuwanie  nad  przestrzeganiem  Konstytucji

  to  zobowiązanie  do  obserwowania  pod  tym  kątem  organów 

władzy państwowej, ale ostateczna decyzja w tej sprawie należy do władzy sądowniczej; 

zagwarantowanie ciągłości władzy państwowej

 to nadanie prezydentowi funkcji arbitra (nawiązanie do fr. 

K. z 1958 r.) i zobowiązanie do takiego wykorzystywania swoich kompetencji do ochrony tej ciągłości; 

 

WYBORY PREZYDENTA I JEGO MANDAT 

– 

wybierany  przez  Naród  –  co  jest  niespójne  z  uregulowaniami  dot.  kompetencji  prezydenta,  ale  jest  wynikiem 
historycznych uwarunkowań

– 

wybory 4-roprzymiotnikowe

powszechne

 – czynne – jak do Sejmu, bierne – od 35 lat; 

równe

 – aspekt formalny, a aspekt materialny nie ma znaczenia, gdyż jest tylko jeden mandat, więc cały kraj jest 

jednym okręgiem wyborczym; 

bezpośrednie

w głosowaniu tajnym

ORGANIZACJA WYBORÓW

 

– 

zarządzenia wyborów dokonuje Marszałek Sejmu

 na dzień pomiędzy 

100-75 dniem

 przed końcem kadencji, 

tak by wybory zakończyły się przed końcem kadencji i by pozostał jeszcze czas na wypowiedzenie się przez SN; 

w  razie  przedterminowego  opróżnienia  urzędu

  →  Marszałek  Sejmu  zarządza  w  ciągu 

14  dni  od

 

opróżnienia

, na dzień najpóźniej 

60 od daty zarządzenia

w  razie  wprowadzenia  jednego  ze 

stanów  nadzwyczajnych

  wybory  mogą  być  dopiero 

90  dni  po

 

zakończeniu

– 

bierne prawo  wyborcze

 – mający  pełne prawa wyborcze  i najpóźniej w  dniu wyborów 

35  lat

,  o  ile  nie  był  już 

prezydentem 2 kadencje. Można wielokrotnie kandydować; 

– 

zgłaszanie kandydatów

 – przez min. 

100.000

 wyborców; 

– 

większość bezwzględna

, a 

II tura

 w ciągu 

14

 

dni

 po I turze, a jeśli jeden z kandydatów wycofa się, umrze, lub 

utraci prawo wybieralności to odracza się o 

kolejne 14 dni

background image

 

57 

– 

weryfikacja  ważności  wyborów

  przez  SN,  który  ma  na  to 

30  dni

,  co  jest  czasem  zbyt  krótkim,  ale 

brak orzeczenia

 do czasu zakończenia kadencji urzędującego prezydenta 

nie powoduje zakazu objęcia urzędu

skoro w art. 131 ust. 2 pkt. 3 jedną z przyczyn nieważności wyborów jest stwierdzenie nieważności wyborów; 

OBJĘCIE URZĘDU

 

– 

po złożeniu przysięgi przed ZN

, powinno się odbyć 

ostatniego dnia kadencji poprzedniego

– 

w praktyce

 nowy prezydent 

wygłasza krótkie wystąpienie w formie orędzia

 przed ZN, które 

nie może być

 

przedmiotem debaty

–  objęcie  urzędu  powoduje 

przekształcenie  prezydenta-elekta  w  prezydenta  urzędującego

 

i  rozpoczęcie 

kadencji

STATUS PRAWNY

 

– 

niepołączność

  z  żadnym  innym  urzędem  lub  funkcją  publiczną,  z  wyjątkiem  tych,  które  są  związane  ze 

sprawowaniem urzędu; 

– 

podlega też rygorom ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące 
funkcje  publiczne

,  min.  obowiązek  składania  do  Pierwszego  Prezesa  SN 

oświadczeń  majątkowych

  oraz  o 

ewentualnej działalności gospodarczej współmałżonka; 

– 

wynagrodzenie  prezydenta  i  uprawnienia  emerytalno-socjalne

  reguluje  ustawa  o  wynagrodzeniu  osób 

zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz ustawa o uposażeniu byłego Prezydenta; 

–  wyłączona kognicja sądów powszechnych (tylko przed TS), ale 

konieczna uchwała ZN

 

→ immunitet

 

formalny

całkowity, wzruszalny i nietrwały, dot. tylko odpowiedzialności karnej

więc cywilna nie jest wykluczona

, ale 

nie za działania w ramach sprawowania urzędu; 

–  nie ma możliwości sądowego dochodzenia 

obietnic składanych w kampanii

 (uch. SN); 

– 

nie  ponosi  odpowiedzialności  parlamentarnej

,  a  w  razie  odmiennej opcji  politycznej  prezydenta  i  większości 

parlamentarnej muszą wypracować sobie model współistnienia, co nazywa się 

cohabitation

 (z fr.); 

– 

odpowiedzialność  konstytucyjna

  za 

czyny,  którymi  w  zakresie  swojego  urzędowania  lub  w  związku  z 

zajmowanym  urzędem,  naruszył  Konstytucję  lub  inną  ustawę

  (

tzw.  delikt  konstytucyjny

), 

za  przestępstwo  i

 

przestępstwo  skarbowe

  →  na 

wniosek

  140  członków  ZN,  rozpatrywany  przez 

Komisję  Odpowiedzialności

 

Konstytucyjnej

 

Sejmu

, która przedstawia ZN stosowny wniosek → 

uchwała

 stawiająca prezydenta przed TS musi 

zapaść większością 

2/3 ustawowej liczby członków ZN

, a skutkiem tej uchwały jest też 

zawieszenie

 

sprawowania 

urzędu  przez  Prezydenta  i  zastępowanie  go  przez  Marszałka  Sejmu

.  Jeśli  TS  stwierdzi  winę,  to  po 

przeprowadzonym postępowaniu 

postanawia o złożeniu prezydenta z urzędu

w praktyce może nastąpić jedynie w przypadku poważnego kryzysu konstytucyjnego; 

OPRÓŻNIENIE URZĘDU

 

– 

art. 131 ust. 2: 

śmierć

 prezydenta; 

zrzeczenie

 

się

 urzędu – może w każdym czasie i skuteczny z chwilą złożenia; 

trwałej  niezdolności

  do  sprawowania  urzędu  ze  względu  na 

stan  zdrowia

  uchwałą  ZN  większością  2/3 

ustawowej liczby członków ZN; 

złożenie prezydenta z urzędu

 

orzeczeniem TS

stwierdzenia nieważności wyboru Prezydenta lub z innych przyczyn nieobjęcia urzędu po wyborze

– 

skutek  opróżnienia

  –  powstanie  po  stronie 

Marszałka  Sejmu

  obowiązku  zastępowania  prezydenta,  a  gdy  nie 

może wypełnić tych obowiązków zastępuje go 

Marszałek Senatu

– 

osoba  zastępująca  prezydenta  nie  może  jedynie  zarządzić  skrócenia  kadencji  sejmu

,  ale  w  praktyce 

powinien powstrzymać się od działań, niebędących załatwieniem sprawy niecierpiącej zwłoki; 

– 

przejściowa niemożność sprawowania urzędu

ALBO

  zawiadamia  o  tym  Prezydent  Marszałka  Sejmu,  który  go  zastępuje

  (brak  uregulowań  dot.  kolejnego 

zastępstwa); 

ALBO

 na wniosek Marszałka Sejmu stwierdza to TK i powierza tymczasowo obowiązku Marszałkowi

background image

 

58 

KONTRASYGNATA I PREROGATYWY 

– 

kontrasygnata

 pełni 

2 funkcje ustrojowe

uzależnia prezydenta od premiera

przejęcie przez premiera odpowiedzialności politycznej za ten akt

, co powoduje 

pośrednie uzależnienie

 

prezydenta od parlamentu

– 

prerogatywy

 – akty prezydenta zwolnione z obowiązku złożenia kontrasygnaty, a odpowiedzialność za nie ponosi 

prezydent tylko gdy zostaną wydane z naruszeniem prawa (odp. konst.); 

– 

historia instytucji kontrasygnaty

TAK – konstytucja marcowa i kwietniowa

 (bardzo ograniczona); 

TAK – nowela kwietniowa z 1989 r.

 (tylko do najważniejszych aktów prawnych, które miały być określone w 

ustawie, nigdy nie wydanej); 

TAK – Mała Konstytucja z  1992  r.

 (zasada –  kontrasygnata  aktów prawnych  prezydenta +  lista  kilkunastu 

prerogatyw, ale nie uznano w praktyce tego wyliczenia za enumeratywne, co poparł nie jednomyślnie TK); 

– 

w  Konstytucji  z  1997  r.

  – 

AKTY  URZĘDOWE  PREZYDENTA

  (

POJĘCIE  SZERSZE  NIŻ  AKTY  PRAWNE

  –  wszystkie 

decyzje i działania podjęte przez prezydenta w okresie wykonywania urzędu), 

więc nie dot. aktów w formie ustnej

Wyjątki

 od zasady w 

art. 144 ust. 3

stosunki prezydenta z parlamentem

 (1-8); 

sprawy związane z powoływaniem i odpowiedzialnością rządu i ministrów

 (11-15); 

powoływania innych organów państwowych

 (20-27); 

tradycyjnych uprawnień głowy państwa

 (16-19); 

→  tak by mógł pełnić funkcję arbitra, a prerogatywy te wychodzą poza zakres działań rządu; 

– 

zawsze  udziela  premier

  (umocnienie  jego  pozycji  wobec  prezydenta  i  innych  członków  RM),  który  ma 

pełną

 

swobodę decyzji

, a prezydent nie ma żadnych środków do wymuszenia jej; 

–  w art. 144 ust. 2 zaznaczone, że 

bierze na siebie odpowiedzialność przed Sejmem

, ale to mylące stwierdzenie, 

gdyż  premierowi 

nie  można  wyrazić  indywidualnego  votum  nieufności,  a  jedynie  konstruktywne

  w  stosunku  do 

całej RM; 

–  uzyskanie kontrasygnaty jest 

konieczną przesłanką ważności aktu

, a wydanie go pomimo braku kontrasygnaty 

może stanowić naruszenie konstytucji; 

 

KOMPETENCJE PREZYDENTA 

RELACJE Z POZOSTAŁYMI WŁADZAMI

 

– 

FUNKCJA  ARBITRA

  →  kompetencje  związane  z 

zorganizowaniem  i  personalnym  składem

  władz  oraz 

możliwości 

hamowania działalności

 tych władz; 

– 

STOSUNKI Z PARLAMENTEM

 → 

parlament nie ma wpływu na wybór prezydenta, a wobec urzędującego ma tylko 

możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej

Uprawnienia prezydenta wobec parlamentu

organizacyjne

  –  zarządzanie  wyborów,  zwoływanie  pierwszych  posiedzeń  izb,  ale  podporządkowane 

terminom wyznaczonym przez konstytucję; 

inicjatywne

 – inicjatywa ustawodawcza, zarządzenie referendum za zgodą Senatu; 

hamujące

 – veto ustawodawcze, wniosek do TK w ramach kontroli prewencyjnej lub następczej, rozwiązanie 

sejmu w enumeratywnie wyliczonych przypadkach; 

komunikujące

 – orędzie (wystąpienie prezydenta na forum sejmu, senatu, ZN, komunikujące stanowisko w 

jakiejś sprawie), którego powaga podkreślona jest koniecznością niezwłocznego włączenia go przez Marszałka 
Sejmu do porządku obrad i nie przeprowadzaniem debaty nad nim; 

– 

STOSUNKI  Z  RZĄDEM

  →  wyraźny  rozdział  kompetencji  prezydenta  i  rządu,  a  prezydent  nie  dysponuje 

możliwościami  wpływania  na  politykę  rządu,  a  w  praktyce  kształt  stosunków  zależy  od  układu  politycznego  i 
dobrych  obyczajów  do  których  należy  informowanie  prezydenta  o  istotnych  sprawach  funkcjonowania  rządu 
(prezydent może mieć swojego przedstawiciela w posiedzeniach RM); 

szerokie uprawnienia w procesie powoływania RM

, które osłabiane są w razie istnienia stabilnej większości 

w sejmie; 

dokonywanie zmian

 (na wniosek premiera) w składzie urzędującego rządu; 

brak środków egzekwowania odpowiedzialności

 rządu przez prezydenta, a jedynie 

może złożyć wniosek

 

do Sejmu o pociągnięcie premiera/ministra do odp. konst.

, tylko w razie złamania przez nich prawa; 

ograniczone  możliwości  oddziaływania  na  prace  rządu

,  min.  poprzez 

Radę  Gabinetową

  –  RM  pod 

przewodnictwem  prezydenta  zwoływana  przez  niego  w  sprawach  szczególnej  wagi,  ale  jest  to  jedynie  pole 
dyskusji,  gdyż  RG  nie  przysługują  kompetencje  RM 

oraz  poprzez  podejmowanie  rozstrzygnięć  w

 

sprawach

 

zagranicznych i obronności

 (ale w znacznym stopniu okrojone); 

background image

 

59 

– 

STOSUNKI  Z  WŁADZĄ  SĄDOWNICZĄ

  →  ze  względu  na  zasadę  niezależności  i  niezawisłości  prezydent  nie  ma 

prawa wpływać na orzecznictwo

, a jedynym wyjątkiem jest 

prawo łaski

 (nie dot. skazanych przez TS), ale ma 

szerokie 

uprawnienia organizacyjne

 w stosunku do tej władzy: 

powołuje sędziów

 (z wyjątkiem TK i TS) 

na wniosek KRS

 (

w której ma 1 przedstawiciela

); 

powołuje  Prezesa  i  Wiceprezesa  TK

Pierwszego  Prezesa  SN

Prezesa  NSA

  spośród  kandydatów 

przedstawionych 

przez zgromadzenia ogólne tych sądów

określa tzw. przeliczniki wynagrodzeniowe dla poszczególnych grup sędziów

;

 

 

SPRAWY STOSUNKÓW ZAGRANICZNYCH

 

– 

sprawy ogólnego  kierownictwa w  sprawach  zagranicznych należą do  RM

więc uprawnienia  prezydenta w 

tym zakresie są wyjątkami

 od zasady i zawsze muszą mieć wyraźną podstawę konstytucyjną; 

– 

szczególnie ważne jest postanowienie art. 133 ust. 3 

– prezydent w zakresie polityki zagranicznej 

współdziała 

z premierem i właściwym ministrem, co nakłada obowiązek dążenia do kompromisów i nie podejmowania działań 
nie  uzgodnionych  z  premierem  i  MSZ, 

ale  jednocześnie  Konstytucja  określa  prezydenta  jako  najwyższego 

przedstawiciela  RP  oraz  reprezentanta  w  stosunkach  zewnętrznych,  powierzając  mu  zadanie  stania  na 
straży suwerenności i integralności terytorialnej państwa

– 

kompetencje prezydenta można podzielić na 4 grupy: 

reprezentowanie  państwa  w  stosunkach  zagranicznych

  –  składa  państwowe  wizyty  i  w  kraju  przyjmuje 

delegacje  najwyższego  szczebla, z  czym wiąże  się  prowadzenie  rozmów  i  negocjacji,  podpisywanie  deklaracji, 
komunikatów, apeli → praktyka bogata, pełna konfliktów i Kwaśniewskiego i Wałęsy z rządem na tym tle,  

podejmowanie decyzji personalnych

 – 

mianuje i odwołuje przedstawicieli RP

 w innych państwach i org. m. 

(

konieczna kontrasygnata

, a w praktyce ważna rola też sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych), przyjmuje listy 

uwierzytelniające i akredytujące przedstawicieli dyplomatycznych; 

ratyfikacja i wypowiadanie umów międzynarodowych

postanawianie  o  stanie  wojny

  – 

kompetencja  zastępcza  do  Sejmu

,  gdy  ten  nie  może  się  zebrać  na 

posiedzenie, a spełnione są przesłanki dopuszczające wprowadzenie stanu wojennego (zbrojna napaść na RP 
lub obowiązek wspólnej obrony wynikający z u.m.) + 

konieczna kontrasygnata

– 

RATYFIKACJA  TO  OSTATECZNE  POTWIERDZENIE  W  IMIENIU  PAŃSTWA  U

.

M

.

  JUŻ  ZAWARTEJ  PRZEZ 

RM,

 

STANOWIĄCA  KONIECZNY  WARUNEK  NABRANIA  PRZEZ  NIE  MOCY  PRAWNEJ

,

  TRADYCYJNIE  NALEŻĄCA  DO 

KOMPETENCJI GŁOWY PAŃSTWA

umowy  dot.  spraw  z  art.  89  i  90  K.  oraz  wg  uum  także  inne  u.m.,  które  przewidują  wymóg  ratyfikacji,  a 
szczególne okoliczności to uzasadniają

ratyfikacja pozwala na opublikowanie u.m. w Dz.U.

, staje się częścią krajowego porządku prawnego i można ją 

bezpośrednio stosować; 

dokonanie ratyfikacji jest prawem, a nie obowiązkiem prezydenta

 i choć wymaga kontrasygnaty i czasem 

ustawy  parlamentu,  to  prezydent  może  odmówić  ratyfikacji  lub  odłożyć  ją  na  wskazany  przez  siebie  termin, 
może również zwrócić się do TK o kontrolę prewencyjną; 

uum – ustawa o umowach międzynarodowych; 
 

SPRAWY OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

 

– 

choć

 

sprawy ogólnego kierownictwa i odpowiedzialności za bezpieczeństwo wew. i zew. należą do RM

, to 

Konstytucja  przyznaje  prezydentowi 

POZYCJĘ  NAJWYŻSZEGO  ZWIERZCHNIKA 

S

IŁ 

Z

BROJNYCH

,  ale  z 

zastrzeżeniem

że  w  czasie  pokoju  zwierzchnictwo  to  sprawuje  MON

,  więc  funkcja  ta  ma 

WYMIAR

 

SYMBOLICZNY

,  choć  daje  mu 

prawo  do  informacji  i  konsultacji

.  W  tym  celu  prezydent  powołuje 

Radę 

Bezpieczeństwa Narodowego

 (RBN), jako 

organ doradczy w zakresie bezpieczeństwa wew. i zew

.; 

–  mianuje 

szefa Sztabu Generalnego

 oraz 

dowódców rodzajów sił zbrojnych

 (+ 

kontrasygnata

); 

– 

nadaje

 

pierwszy

 

stopień oficerski

 

i stopnie generalskie

, na wniosek MON; 

– 

w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa: 

może 

w zastępstwie Sejmu

 

wprowadzić 

stan wojny

mianuje i odwołuje na wniosek premiera

 

Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych

na wniosek premiera może zarządzić

 

całkowitą lub częściową 

mobilizację oraz użycie

 

sił zbrojnych do

 

obrony państwa

– 

uprawnienia dot. stanów nadzwyczajnych

:

 wojennego i wyjątkowego – wprowadza prezydent na wniosek RM i 

następnie przedkłada Sejmowi; 

background image

 

60 

STANOWIENIE PRAWA

 

–  bardzo skromne kompetencje w zakresie prawa powszechnie obowiązującego → jedynie 

art. 234

 → gdy w okresie 

stanu  wojennego

 

Sejm  nie  może  zebrać

  się  na  posiedzenie  prezydent 

na  wniosek  RM

  (+

kontrasygnata

)  wydaje 

rozporządzenia z mocą ustawy

 w zakresie: 

– 

ograniczenia wolności praw

– 

zasad wyrównania strat majątkowych wynikających z w/w ograniczenia

powinny  odpowiadać 

stopniowi  zagrożenia

  i 

zmierzać  do  jak  najszybszego

  przywrócenia  normalnego 

funkcjonowania państwa; 

powinny być 

przedstawione do zatwierdzenia 

na najbliższym posiedzeniu Sejmu; 

– 

akty podustawowe

rozporządzenia

 i 

zarządzenia

 na zasadach ogólnych (art. 92 i 93); 

postanowienia

 – dla realizacji konstytucyjnych kompetencji, np. zarządzanie wyborów parlamentarnych; 

– 

możliwości wpływania na prawodawstwo: 

prawo 

inicjatywy

 

ustawodawczej

prawo 

weta ustawodawczego

wniosek do TK

 o kontrolę następczą i prewencyjną; 

kompetencja do 

ratyfikacji

 u.m.; 

 

TRADYCYJNE KOMPETENCJE GŁOWY PAŃSTWA

 

– 

kompetencje  specyficzne,  których  nie  da  się  powierzyć  innemu  organowi,  nie  niosące  ze  sobą  treści 
politycznych, ale będące przejawem władzy państwowej

; stanowią 

prerogatywy

 prezydenta: 

prawo łaski

nadanie obywatelstwa polskiego i wyrażenie zgody na zrzeczenie się go

nadawanie orderów i odznaczeń

– 

też  działania  pozaprawne  związane  z  funkcją  głowy  państwa  jako  reprezentanta

  –  wizyty,  odwizyty, 

kontaktu z różnymi środowiskami; 

 

background image

 

61 

RADA MINISTRÓW I ADMINISTRACJA RZĄDOWA 

POZYCJA USTROJOWA 

2 znaczenia pojęcia „rząd”: 

» 

znaczenie

 

wąskie

  –  to  RM,  innymi  słowy  gabinet.  To  pojęcie  nie  występuje  w  obecnej  konstytucji,  ale 

występowało min. w Małej Konstytucji z 1992 r. 

» 

znaczenie

 

szerokie

 – to cała administracja rządowa, tj RM, premier i wicepremierzy, ministrowie, kierownicy tzw. 

urzędów  centralnych  oraz  terenowa  organizacja  rządowa  podporządkowana  albo  wojewodzie  albo  organom 
centralnym 

»  odnosi  się  do  całego 

systemu  sprawowania  władzy  w  państwie

;  obejmuje  całokształt  organów  państwowych 

(stąd  np.  rządy  parlamentarne,  prezydenckie)  a  czasem  też  pewne  elementy  polityczne  (np.  rządy  autorytarne, 
demokratyczne) 

 

Pozycja ustrojowa określona przez następujące elementy: 

»  RM istnieje jako 

równorzędny

 obok Prezydenta organ władzy wykonawczej 

»  RM  i  jej  członkowie  ponoszą  za  swą  działalność 

odpowiedzialność  polityczną

,  oraz  indywidualną 

odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu; 

»  RM to 

organ kolegialny skupiający jednoosobowe organy

 o własnych kompetencjach; 

»  RM skupia w swych kompetencjach 

najważniejsze rozstrzygnięcia

 dot. bieżącego prowadzenia polityki państwa; 

»  RM  sprawuje 

kierownictwo  całego  systemu  administracji  rządowej

,  a  poprzez  premiera  nadzór  nad 

działalnością samorządu lokalnego → rozszerzenie kompetencji po wejściu do UE, gdyż RM ma kompetencje do 
określania stanowiska Polski w organach wykonawczych UE; 

 

POWOŁANIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ RADY MINISTRÓW 

D

YMISJA 

R

ADY 

M

INISTRÓW

 – oświadczenie premiera dokonane w imieniu rządu o woli zakończenia urzędowania i 

otwierające procedurę tworzenia nowego rządu. 
(1)  na pierwszym posiedzeniu nowego rządu i musi zostać przyjęta przez prezydenta (art. 162 ust. 1) 
(2)  nie uchwalenie votum zaufania przez sejm (art. 162 ust. 2 pkt. 1) (prezydent musi przyjąć tą dymisję) 

–  dla nowo powstałego rządu (art. 154 ust. 2); 
–  w przypadku zwrócenia się premiera o votum zaufania (art. 160) 

(3)  wyrażenie konstruktywnego votum nieufności (art. 162 ust. 2 pkt. 2 w zw. z art. 158) 
(4)  rezygnacja premiera (art. 162 ust. 2 pkt. 3) – prezydent może odmówić przyjęcia dymisji (art. 162 ust. 4)  

–  analogicznie też śmierć premiera 

→  art. 162 ust. 3 – Prezydent przyjmując dymisję RM, powierza jej dalsze pełnienie obowiązków do czasu powołania 

nowej RM → brak prawnego ograniczenie możliwości działania takie RM, ale taki jest zwyczaj polityczny; 

→  art.  38  UoRM  –  wraz  z  dymisją  RM  dymisje  składają  też  sekretarze  i  podsekretarze  stanu,  wojewodowie  i 

wicewojewodowie – o ich przyjęciu decyduje premier w terminie 3 miesięcy od powołania nowej RM; 

 

P

ROCES TWORZENIA NOWEGO RZĄDU

Etap I (podstawowy) 

– 

art.  154  ust.  1

  –  prezydent  desygnuje  premiera,  który  proponuje  skład  RM  →  taką  RM  prezydent  powołuje 

najpóźniej w 14 dni od pierwszego posiedzenia lub przyjęcia dymisji 

po  wyborach  z  reguły  prezydent  desygnuje  premiera  po  przyjęciu  dymisji  od  poprzedniego,  ale  w  2001  r. 
desygnował L. Millera dzień przed ogłoszeniem oficjalnych wyników, a powołał nową RM w dniu pierwszego 
posiedzenia, czyli wraz z przyjęciem dymisji poprzedniej RM; 

wybór premiera teoretycznie dowolny, w praktyce prezydent musi liczyć się z siłami politycznymi; 

desygnacja nie ma skutków dla poprzedniej RM, a jedyne obowiązki dla nowego premiera to skompletowanie 
RM; 

prezydent  nie  może  powołać  RM  z  wyłączeniem  pewnych  ministrów,  albo  powołuje  taką  RM  jaką  chce 
premier, albo nie; 

w momencie powołania (i złożenia przysięgi) nowa RM zaczyna działać; 

– 

art. 154 ust. 2

 – w ciągu 14 dni premier przedstawia Sejmowi expose wniosek o  votum zaufania (bezwzględna 

większość przy ½ obecnych → więcej na tak niż przeciw i wstrzymujących się) 

kiedyś jeszcze tzw. przesłuchania ministrów przez komisje, ale nowela Regulaminu Sejmu z 1997 r. zniosła to; 

po  expose  –  pytania  i  dyskusja,  a  na  koniec  zabiera  głos  premier  →  głosowanie  nad  udzieleniem  tzw. 
inwestytury parlamentarnej(→ domniemanie zaufania sejmu do rządu); 

 

 

background image

 

62 

 

 

TAK 

NIE → 

Etap II

 (

art. 154 ust. 3

) 

nowa  RM  zaczyna 
działać; 

–  premier składa dymisję, prezydent ją przyjmuje i powierza obowiązki; 
–  Sejm  w  ciągu  14  dni  musi  powołać  nowego  premiera  i  zaproponowanych  przez  niego 

członków RM i udzielić mu votum zaufania (większość bezwzględna przy ½ obecnych); 

 

 

 

 

 

TAK 

NIE → 

Etap III

 (

art. 155 ust. 1

) 

 

–  prezydent  powołuje  tą  RM  i 

odbiera od niej przysięgę 

–  w  ciągu  14  dni  prezydent  powołuje  premiera  i  na  jego  wniosek 

pozostałych członków RM i odbiera od nich przysięgę; 

poprzednia RM przestaje istnieć; 

–  w ciągu 14 dni sejm musi uchwalić votum zaufania zwykłą większością 

(więcej za niż przeciw, wstrzymujący nie liczą się) przy ½ obecnych po 
expose (procedura j/w); 

 

 

 

 

 

 

TAK 

NIE 

 

 

 

–  premier składa dymisję RM, prezydent ją przyjmuje i 

powierza obowiązki; 

– 

art. 154 ust. 2 – prezydent skraca kadencję sejmu

 

–  powołanie  rządu  i  odebranie  od  niego  przysięgi  jest  konstytucyjnym  obowiązkiem  prezydenta,  z  wyjątkiem 

sytuacji w których stwierdzi naruszenie terminów lub procedur konstytucyjnej i z wyjątkiem sytuacji z art. 162 ust.4. 
Nie może odmówić ze względów politycznych, gdyż gdyby porozumienie sejmu z prezydentem było możliwe to 
nie byłoby kolejnego etapu tworzenia rządu; 

 

O

DPOWIEDZIALNOŚĆ 

R

ADY 

M

INISTRÓW

– 

odpowiedzialność  polityczna

  (za  działalność  RM  –  art.  157  ust.  1)  solidarna  (tylko  konstruktywne  votum 

nieufności, a Mała Konstytucja z 1992 też zwykłe) lub indywidualna (votum nieufności); 

konstruktywne votum nieufności

 – w Polsce od 1992, nawiązanie do niemieckiej Ustawy Zasadniczej z 1949 

r. → art. 158 ustala jego warunki: 

→  wniosek  zawierający 

imienne

  (tzn.  konstruktywne)  wskazanie  nowego  premiera,  ale  nie  musi  być 

umotywowany; 

→  wniosek złożony przez min. 

46 posłów

, a raz złożonego podpisu nie można wycofać; 

→  możliwe składanie 

wielu wniosków

, debatowane łącznie, a przyjęcie pierwszego załatwia sprawę; 

→  głosowanie najwcześniej 

po 7 dniach

 od złożenia wniosku, wniosku nie można wycofać; 

→  za – 

większość ustawowej liczby posłów

 (231), bez względu na liczbę obecnych; 

→ 

powtórny

 

wniosek

 najwcześniej po 3 miesiącach, chyba że zgłosi go 115 posłów; 

→ 

brak możliwości rozwiązania parlamentu

 przez prezydenta w razie wyrażenia votum nieufności. Taka 

możliwość była w Małej Konstytucji z 1992 r. po zwykłym votum nieufności. 

indywidualna odpowiedzialność

 – za sprawy należące do ich kompetencji lub powierzone im przez premiera 

– art. 157 ust. 2 

→  nie dot. premiera; 
→  wniosek złożony przez min. 

69 posłów

→  głosowanie  najwcześniej 

po  7  dniach

  od  złożenia  wniosku,  i  powinien  być  zaopiniowany  przez 

odpowiednią komisję; 

→  za – 

większość ustawowej liczby posłów

 (231), bez względu na liczbę obecnych; 

→ 

powtórny wniosek

 najwcześniej po 3 miesiącach, chyba że zgłosi go 115 posłów; 

odpowiedzialność  ministrów  przez  premierem

  –  może  żądać  w  każdym  momencie  i  z  każdego  powodu 

(odpowiedzialność polityczna) złożenia dymisji, a w razie jej braku wystąpić z wnioskiem do prezydenta (art. 
161)  →  pod  rządami  Małej  Konstytucji  sformułowanie  „może  powołać”  dawało  prezydentowi  prawo  do 
odmowy dokonania zmian w rządzie na wniosek premiera. Obecne sformułowania, wg większości doktryny nie 
dają takiej możliwości (o ile nie będzie błędów formalnych), ale w 2003 prezydent odmówił powołania nowego 
ministra zdrowia 

background image

 

63 

odpowiedzialność konstytucyjna premiera i członków RM 

– za naruszenie konstytucji lub ustaw lub przestępstwo 

popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem; 

wniosek 

– Prezydent, 115 posłów → 

rozstrzyga 

sejm 3/5 ustawowej liczby posłów (276) → sąd właściwy to 

Trybunał Stanu

różnice z odpowiedzialnością prezydenta

→  wniosek rozstrzyga 

Sejm

, a nie 

Zgromadzenie Narodowe

→  dot.  tylko  przestępstw 

popełnionych  w  związku  z  zajmowanym  stanowiskiem 

(ustawa  o  TS  traktuje  to 

jako alternatywę wobec odpowiedzialności przed zwykłymi sądami); 

→  ma raczej 

funkcję karania

a nie odwołania 

ze stanowiska, gdyż sejm ma łatwiejszy sposób odwołania. 

 

SKŁAD I ORGANIZACJA RZĄDU 

–  RM  jest 

organem  kolegialnym

,  a  jej  skład  ma  charakter 

wieloosobowy

  →  rezygnacja  w  Konstytucji  ze 

stwierdzenia że „działa kolegialnie” (dopiero w ustawie jest to stwierdzenie); 

– 

Skład ma charakter zamknięty

 (art. 147): 

prezes

 

RM

ministrowie

 (art. 149 ust. 1); 

→  kierujący określonymi działami gospodarki; 
→  wypełniający zadania wyznaczone przez premiera (w drodze rozporządzenia – art. 33 ust. 1 uRM); 

wiceprezesi RM

 (może być ministrem, tak samo premier – art. 147 ust. 3); 

kierownicy komitetów określonych w ustawie

 – ustawa musi zaznaczać, że jest to naczelny organ państwa 

→ Komitet Badań Naukowych, Komitet Integracji Europejskiej; 

– 

Poza składem RM

kierownicy tzw. urzędów centralnych

 – tworzone przez ustawę, wyodrębnione resortowo, ale ustawa na ich 

czele  nie  postawiła  ministra  ani  nie  nadała  im  formy  komitetu  z  art.  147  ust.  4  →  nie  ponoszą 
odpowiedzialności przed sejmem i TS, ale przed premierem lub ministrem; 

pełnomocnicy  rządu

  (art.  10  uRM)  –  stanowisko  tworzone  przez  rozporządzenie  RM,  obsada  personalna 

przez premiera; 

kancelaria prezesa RM

 (art. 26-31 uRM) – obsługa premiera, wicepremierów oraz innych ciał w strukturze 

rządu. Na czele stoi Szef, powoływany i odwoływany przez premiera (z reguły również jako minister-członek 
RM) 

Rządowe Centrum Legislacji

 (art. 14a-i uRM) – koordynacja działalności legislacyjnej RM, premiera i innych 

organów administracji rządowej oraz obsługa prawna RM, w tym wydawanie Monitora Polskiego i wydawanie 
Dziennika Ustaw; 

Rządowe Centrum Studiów Strategicznych

 (art. 14j-o uRM) – prowadzenie prac służących prezesowi RM 

do programowania strategicznego i prognozowania rozwoju gospodarczego i społecznego. 

– 

Struktura RM 

pracami kieruje premier

, zwołuje posiedzenia i im przewodniczy (terminy od Mazowieckiego przyjęły się we 

wtorki); 

brak listy spraw

, które muszą być przedmiotem posiedzenia. Przyjmuje się, że muszą to być sprawy należące 

do zakresu działania rządu, ale to premier ma swobodę działania; 

obowiązek  uczestniczenia

  wszystkich  osób  w  posiedzeniach,  choć  mogą  być  reprezentowane  przez  inne 

osoby  z  kierownictwa  danego  ministerstwa,  ale  podczas  głosowania  zastąpione  mogą  być  tylko  przez  inne 
ministra, wyznaczonego przez premiera; 

uczestnictwo innych osób

 może wynikać  

→  z ustawy – do 2001 r. prezes NIK i prezes NBP, obecnie wg. art. 18 uRM sekretarz RM; 
→  z decyzji premiera , który może zapraszać, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka RM, inne osoby, w 

szczególności kierowników urzędów centralnych, wojewodów i inne osoby; 

→  ze  zwyczaju  –  od  rządu  Jana  Bieleckiego  w  posiedzeniach  RM  bierze  udział  przedstawiciel  prezydenta, 

choć niektóre posiedzenia zwoływane są tylko w konstytucyjnym składzie; 

rozstrzygnięcia

 zapadają w drodze politycznego konsensusu, a wyjątkowo premier zarządza głosowanie; 

posiedzenia są 

niejawne

, sporządza się zapis ich przebiegu i protokoły ustaleń; 

też 

korespondencyjne  uzgadnianie

 

stanowisk

  (droga  obiegowa)  –  wg  Regulaminu  RM  jest  to  procedura 

przyjmowania dokumentów, jeśli nie zgłoszą zastrzeżeń uważa się dokument za przyjęty; 

szczególna forma – 

Rada Gabinetowa

 pod przewodnictwem Prezydenta (art.141). 

organy wewnętrzne i pomocnicze RM:

 

→ 

stałe  komitety  RM

  –  tworzone  w  drodze  zarządzenia  premiera;  inicjowanie,  przygotowywanie  i 

uzgadnianie rozstrzygnięć lub stanowisk RM; z reguły składały się z członków rządu; 

background image

 

64 

→ 

komitety do określonych spraw

 – tworzone przez zarządzenie RM; 

→ 

komisje do opracowania kodyfikacji

 – tworzone przez zarządzenie RM; 

→ 

Kolegium do Spraw Służb Specjalnych

 – organ opiniodawczo-doradczy w sprawach dot. ABW, AW, 

WSI, ochrony bezpieczeństwa państwa działań Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, BOR i 
niektórych  innych  służb.  Min.  opiniuje  decyzje  premiera  w  sprawie  powołania  szefów  odpowiednich 
resortów oraz Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego w Kancelarii Prezydenta. Może uczestniczyć też 
przedstawiciel prezydent; 

→ 

komisje wspólne

 – tworzone przez RM w drodze rozporządzenia. Wypracowanie wspólnego stanowiska. 

Np. Komisja Wspólna Rządu i Episkopatu; 

→ 

Rada Legislacyjna

 działa przy premierze. 

 

ZAKRES DZIAŁANIA RADY MINISTRÓW 

– 

art. 146 ust. 1

 – 

polityka wewnętrzna i zagraniczna RP

 → polityka, tzn. nie tylko administracja/wykonywanie 

ustaw, ale i strategiczne decydowanie o kierunkach działania o politycznym charakterze; 

– 

art. 146 ust. 2

 – 

domniemanie kompetencyjne dla RM

odnosi się do spraw 

polityki

 – te kompetencje wykonawcze związane z funkcją rządzenia; 

odnosi się do spraw polityki 

państwa

 – a nie do spraw lokalnych, co do których domniemanie kompetencyjne 

przysługuje samorządowi terytorialnemu (art. 16 i art. 163); 

– 

art. 146

 to 

podstawowe i najważniejsze, ale nie wszystkie zadania RM

ust. 3 – 

kierowanie administracją rządową

, w sprawach nie przyznanych przez ustawy organom w związku z art. 

146 ust. 3 pkt. 3; 

kierowanie  wykonaniem 

budżetu  państwa

,  ale  tutaj  kompetencje  ma  podzielone  z  ministrem  do  spraw 

finansów. Łączy się to zadanie z ochroną interesów Skarbu Państwa (art. 146 ust. 3 pkt 4, 5, 6); 

art.  146  ust.  3  pkt  1  –  zapewnieni 

wykonania  ustaw

  wraz  z  kompetencją  do  wydawania  rozporządzeń 

normatywnych (pkt. 2); 

art.  146  ust.  3  pkt  7  i  8  – 

zapewnienie

 

bezpieczeństwa

  wewnętrznego  i  zewnętrznego  oraz  porządku 

publicznego w związku z art. 146 ust. 3 pkt 11 – sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności, ale 
musi tu współpracować z prezydentem, który też ma kompetencje i obowiązku w tej dziedzinie; 

w dziedzinie stosunków międzynarodowych

→  art. 146 ust. 3 pkt 9 – ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi państwami i organizacjami 

międzynarodowymi, co ma szczególne znaczenie po przystąpieniu do UE; 

→  art. 146 ust. 3 pkt 10 – zawiera umowy międzynarodowe wymagające ratyfikacji i zatwierdza i wypowiada 

inne umowy; 

– 

art. 93 ust. 1

 – RM może podejmować 

uchwały

 jako akty wewnętrzne i a contrario do art. 93 ust. 2 

nie wymagają

 

upoważnienia ustawowego

 w przeciwieństwie do zarządzeń premiera i ministrów, ale muszą spełniać pozostałe 

wymogi aktów wewnętrznych: 

zgodność z prawem powszechnie obowiązującym; 

adresowane tylko do organów podległych; 

nie  mogą  tworzyć  praw  ani  obowiązków  obywateli,  ani  być  podstawą  decyzji  wydawanych  w  postępowaniu 
administracyjnym; 

podlegają kontroli sądowej w zakresie materialnym i kompetencyjnym, TK może generalnie uchylić, sądy mogą 
nie  zastosować  w  konkretnym  przypadku,  a  sądy  administracyjne  mogą  uznać  nieważność  aktów  i  decyzji 
wydanych na ich podstawie. 

 

PREZES RADY MINISTRÓW 

Kompetencje premiera koncentrują się na: 

– 

tworzeniu rządu

 i wnioskowaniu o dokonywanie zmian w rządzie, a ponieważ to on kontrasygnuje akty prawne 

prezydenta  jest  jednocześnie  jedynym  partnerem  głowy  państwa.  Z  nim  związane  jest  istnienie  rządu,  gdyż 
udzielenie votum nieufności lub nieudzielenie votum zaufania to zawsze obalenie rządu; 

– 

zakresie  zadań  i  personalnej  obsadzie  ministerstw  oraz  innych  organów  centralnych

,  w  tym  sekretarzy  i 

podsekretarzy stanu w ministerstwach, kierowników urzędów centralnych, pełnomocników rządu, Szefa KPRM; 

– 

organizacji prac rządu i reprezentacji RM

 (art. 148 pkt. 1, 2 i 4), w tym może żądać informacji, sprawozdań, 

dokumentów, rozstrzyga spory kompetencyjne, wyznacza zastępstwo nieobecnego ministra; 

– 

kierowaniu  prac  terenową  administracją  rządową

  –  powołuje  i odwołuje  wojewodów  i  wicewojewodów  (na 

wniosek), kompetencje koordynacyjne i kierownicze (łącznie z ministrem właściwym do spraw administracji) 

– 

zwierzchnictwie nad osobami zatrudnionymi w administracji rządowej

 – art. 148 pkt. 7 i w korpusie służby 

cywilnej – art. 153 ust. 2; 

background image

 

65 

– 

nadzór  nad  działalnością  samorządu  terytorialnego

  (art.  148  pkt.  6)  choć  ograniczony  do  legalności  i  w 

formach i granicach określonych w Konstytucji i ustawach; 

– 

stanowieniu prawa

 – wydawanie rozporządzeń (art. 148 pkt. 3 w zw. z art. 92) i zarządzeń (art. 93) 

 

MINISTER 

– 

2 rodzaje

 – tzw. 

ministrowie resortowi

 i 

ministrowie bez teki

–  stanowisko 

polityczne

– 

tzw. 2 twarze ministra

jako członek RM

 – hierarchia wewnątrz RM jest w przeważającej części nieformalna (nie licząc kierowniczej 

roli premiera), wg uRM RM działa kolegialnie, a każdy minister ma swoje obowiązki i prawa w tej strukturze: 

→  prawo 

przedstawiania swojego stanowiska

→  prawo 

głosowania

→  obowiązek 

uczestniczenia

 na posiedzeniach; 

→  obowiązek 

inicjowania

 i opracowywania polityki rządu w zakresie swojej kompetencji rzeczowej; 

→  obowiązek 

realizowania

 polityki rządu ustalonej przez RM i związany z tym wymóg lojalności względem 

RM; 

→ 

sytuacja prawna wszystkich ministrów jest taka sama

, brak obecnie tzw. ministrów prezydenckich (MON, 

MSZ, MSW); 

jako  jednoosobowy  organ  administracji  rządowej

  –  dot.  tylko  tzw.  ministrów  resortowych,  a  zakres  ich 

działań wynika z przydzielonych im działów przez premiera w drodze rozporządzenia; 

→ 

kieruje swoim działem

 – tzn. podejmuje rozstrzygnięcia i działania jakie uzna za konieczne, podległa mu 

struktura ma charakter hierarchiczny, tworzy organy pomocnicze w ramach swojego działu; 

→ 

występuje  jako  organ  naczelny  w  postępowaniu  administracyjnym

,  a  jego  decyzje  administracyjne  są 

ostateczne i podlegają jedynie kontroli sądów administracyjnych; 

→  może  wydawać 

rozporządzenia  i  zarządzenia

,  które  jednak  uchylić  może  RM  na  wniosek  premiera  z 

każdego powodu (art. 149 ust. 2); 

→ 

podlega  mu  ministerstwo

  –  zorganizowana  struktura  urzędnicza  powołana  do  bezpośredniej  realizacji 

zadań należących do danego ministra. Tworzone, znoszone i przekształcane przez rozporządzenie RM. 
 

kierownictwo  ministerstwa

  to  poza ministrem, sekretarze  stanu i podsekretarze  stanu  powoływani i 

odwoływani  na  wniosek  ministra  przez  premiera  (lub  z  jego  własnej  inicjatywy),  a  zmiana  rządu 
powoduje  ich  ustawowy  obowiązek  złożenia  dymisji.  Do  ich  obowiązków  należy  doraźne 
zastępowanie  ministra,  ale  w  przypadku  długiej  nieobecności  zastępuje  go  premier  lub  minister 
wskazany przez premiera. Obsługa urzędnicza kierownictwa to tzw. gabinet polityczny; 

 

struktura urzędnicza

 obejmuje podział na departamenty (sprawy merytoryczne), sekretariaty (obsługa 

ministrów, komitetów, rad, zespołów), wydziały (komórki organizacyjne wewnątrz departamentów i 
wydziałów),  a  zatrudnione  osoby  powinny  być  apolitycznymi,  fachowymi  pracownikami,  czemu 
służyć  ma  organizacja  korpusu  służby  cywilnej.  Nie  powinny  ich  dotykać  zmiany  polityczne  w 
kierownictwie. 

background image

 

66 

SAMORZĄD TERYTORIALNY 

ISTOTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

–  ustrój  władz  lokalnych  oparty  na 

zasadzie  dualizmu

  –  podział  zadań  pomiędzy  samorząd  terytorialny  a 

administrację rządową → 

zasada decentralizacji

– 

samorząd

 

to wydzielenie z zakresu władzy państwowej pewnej dziedziny spraw i powierzenie ich samodzielnego 

rozwiązywania  grupie  społecznej,  której  sprawy  te  przede  wszystkim  dotyczą,  czyli  to  administracja  sprawowana 
przez odrębne w stosunku do państwa osoby prawne (korporacje) →

 

3 cechy samorządu

to 

wyodrębniona grupa społeczna

 określona przez prawo, której 

członkostwo powstaje z mocy prawa

powołany do 

wykonywania zadań adm. publ

. w sposób 

samodzielny

 i 

w formach właściwych

 dla adm.; 

posiada 

własną organizację

 zbudowaną wokół 

zasady przedstawicielstwa

– 

formy samorządu

samorząd  specjalny

  –  zawodowy  (adwokacki,  lekarski),  gospodarczy  (izby  gospodarcze,  organizacje 

samorządu rzemieślniczego), wyznaniowy, narodowościowy; 

samorząd  terytorialny

  – 

gdy  wyodrębnienie  następuje  na  zasadzie  terytorialnej  i  polega  na  powierzeniu 

wyłonionym przez mieszkańców danego terenu organom bezpośredniego zarządzania sprawami tego terenu

SAMORZĄD TERYTORIALNY

 

–  samorząd terytorialny (korporacja komunalna) ma 

charakter uniwersalny

, tzn. że dot. całego terytorium państwa i 

obejmuje wszystkich jego mieszkańców; 

– 

samodzielność

  (

niezależność  od  administracji  rządowej

)  umożliwia  realizowanie  swoich  zadań, 

znajduje wyraz min w: 

wyłączność realizowania określonych zadań

 (tzw. zadania własne); 

odrębna struktura organizacyjna

nadanie osobowości

 

prawnej

 i przyznanie im 

prawa własności

 lokalnych składników majątku publicznego; 

samodzielność budżetowo-finansowa

ograniczenie ingerencji władzy centralnej do nadzoru

zapewnienie sądowej ochrony praw i interesów

 podmiotów samorządowych; 

→ 

nie ma charakteru absolutnego

, ale ograniczenia mogą być nakładane 

tylko w drodze ustawy

 i muszą 

spełniać  wymogi  materialne

  (TK  –  nie  mogą  być  nadmierne  i  muszą  być  uzasadnione  celami  i 

wartościami  konstytucyjnymi;  podtrzymał  aktualność  rozumienia  zasady  samodzielności  na  tle  Małej 
Konstytucji); 

– 

historia uregulowań dot. samorządu: 

okres międzywojenny

 – 

TAK

okres

 

PRL

 – 

zastąpiony systemem rad narodowych

, co nie zapewniło samorządności lokalnej; 

nowela  marcowa  z  1990  r.

  (oraz  inne  akty:  o  samorządzie  terytorialnym,  o  pracownikach  samorządowych,  o podziale 

zadań  i  kompetencji  ...  (tzw.  I  ustawa  kompetencyjna),  o  referendum  gminnym)  – 

przywrócenie  samorządu

 

terytorialnego tylko na szczeblu gminnym; 

prace  nad  Konstytucją

  – 

przedmiot  licznych  kontrowersji

  (szczególnie  powiaty),  w  efekcie  wprowadzono 

jedynie 

gminę  jako  podstawą  jednostkę  samorządu  terytorialnego  i  ustanowiono  na  jej  rzecz  domniemanie

 

kompetencyjne

 w systemie samorządu terytorialnego, a 

uregulowania konstytucyjne odnoszą się generalnie do

 

jednostek samorządu terytorialnego

, więc wprowadzone przez ustawodawcę inne szczeble muszą odpowiadać 

wymogom z art. 165-172; 

1998 r.

 – wprowadzono 

trójszczeblowy podział terytorialny i ustanowiono samorząd na wszystkich szczeblach

→  uregulowania to ustawy samorządoweowstII ustawa kompetencyjnao referendum lokalnym, ale 

wciąż brak ustawy o dochodach tych jednostek i co roku jest to regulowane ustawami epizodycznymi; 

→  najsilniejsze  kontrowersje  –  liczba  województw  (rząd:  12,  sejm:  15;  skuteczne  weto  prezydenta 

doprowadziło do 16); 

→  szczebel województwa ma charakter mieszany

– 

WOJEWÓDZTWO

tworzone ustawą

 (w niej nazwa i terytorium oraz siedziba władz); 

ustrój  dualistyczny

  –  jako  jednostka  samorządu  terytorialnego  i  jako  jednostka  administracji  rządowej,  w 

związku  z  tym  istnieją 

2  piony  administracji

  – 

rządowa  i  samorządowa

,  które  odpowiedzialne  są  za 

realizację zadań określonych w ustawie; 

wojewoda

  – 

terenowy  organ  adm.  rząd.  i  przedstawiciel  RM  w  województwie

,  powoływany  i 

odwoływany  przez  premiera  na  wniosek  MSWiA,  a  jego  zastępcami  są  wicewojewodowie  powoływani  i 
odwoływani na wniosek wojewody przez premiera; 

→  aparat urzędniczy zorganizowany w 

urząd wojewódzki

, który dzieli się na wyspecjalizowane 

wydziały

background image

 

67 

→  wojewoda i wicewojewodowie to 

polityczne kierownictwo

, a reszta urzędu w. wraz z jego dyrektorem 

powinna mieć charakter stały (zasada neutralności i apolityczności); 

→  wojewoda wypełnia wszystkie zadania adm. rząd. (

administracja ogólna

), które nie zostały przekazane 

do właściwości innych organów (

administracji niezespolonej

); 

w  systemie  samorządu

  – 

sejmik  województwa

,  a  organami  wykonawczymi  jest 

marszałek  oraz  zarząd

 

województwa

, a podlegają im 

wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne

 i aparat urzędniczy = 

urząd marszałkowski

– 

POWIAT

rodzaje

→  składa się z graniczących ze sobą gmin (

powiat ziemski

); 

→  obejmuje miasto na prawach powiatu (

powiat  grodzki

  –  z  mocy  prawa,  gdy  100.000  mieszkańców  lub 

gdy stanowiło siedzibę wojewody przez likwidacją danego województwa, też Warszawa ale w ustawie); 

tworzone i określane terytorium 

rozporządzeniem RM

tylko jako jednostka samorządu terytorialnego

, choć mogą istnieć 

organy adm. rząd. niezespolonej

, o ile 

stanowi tak ustawa; 

organy powiatu

 – 

rada powiatu

 oraz organy wykonawcze – 

starosta

 

i zarząd powiatu

– 

GMINA

  – 

czysto  samorządowy  charakter

,  a  organami  są: 

rada

 

gminy

,  a  organem  wykonawczym  jest 

wójt

 

(gminy  wiejskie), 

burmistrz  lub  prezydent  miasta

  (gdy  miasto  liczy  ponad  100.000  i  nie  jest  odrębnym 

powiatem); 

 

USTRÓJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 

– 

ORGANY  STANOWIĄCE

  (

przedstawicielskie

)  pochodzące  z 

wyborów  4-roprzymiotnikowych

,  a  kadencje  ich 

wynoszą 

4 lata

system  wyborczy

  – 

proporcjonalny  do  powiatów  i  województw

  (

5%

 

progi

),  a 

gminy  do  20.000

 

większości

 

względnej

, a 

gminy powyżej 20.000 proporcjonalny, ale bez progów

o ważności

 wyborów (w razie złożenia protestów) decydują 

sądy okręgowe

uzupełnienie

 

składu

 – wybory uzupełniające lub wstąpienie kolejnego z listy; 

skrócenie kadencji

→  odwołanie w 

referendum lokalnym

→  rozwiązanie 

przez Sejm

→ 

niedokonanie wyboru zarządu w wymaganym terminie

wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczących

, powołuje 

stałe i doraźne komisje

 

(też osoby niebędące radnymi) 

oraz komisję rewizyjną

 (do kontroli budżetu); 

do zadań należy w szczególności

→  wybiera i odwołuje 

organy wykonawcze

 (bez szczebla gminnego); 

→  uchwala 

budżet

, rozpatruje sprawozdanie z jego wykonania i podejmuje uchwałę ws. absolutorium; 

→  uchwala 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i programy gospodarcze

→ 

uchwały

 w sprawie 

podatków i opłat

 (w granicach określonych w ustawach); 

→ 

uchwały

 w 

najważniejszych sprawach majątkowych

→ 

kontroluje

 działalność zarządu i samorządowych jednostek organizacyjnych; 

→ 

uchwala statut

 (wewnętrzna organizacja i tryb pracy organów); 

→ 

wydaje przepisy lokalne

 (

akty prawa miejscowego

); 

– 

ORGANY  WYKONAWCZE

  →  wykonuje  uchwały  rady/sejmiku  i  realizuje  zadania  swojej  jednostki  samorządu, 

określone  w  przepisach,  w  tym 

przygotowuje  projekty  uchwał

wykonuje  budżet

 

i  inne  uchwały

gospodaruje

 

mieniem  komunalnym

zatrudnia  i  zwalnia  kierowników  lokalnych  jednostek  organizacyjnych

wykonuje  zadania

 

zlecone

, może wydawać 

lokalne przepisy prawne, w tym porządkowe

, a 

w ramach gmin może

 

tworzyć jednostki

 

pomocnicze

 (sołectwa – zebranie wiejskie i sołtys, dzielnice i osiedla) 

województwa  i  powiaty

  – 

wybierany  marszałek/starosta  bezwzględna  większością  przez  radę/sejmik

,  a 

następnie 

na  jego  wniosek  pozostali  członkowie  zarządu

  w  terminie 

3  miesięcy

  → 

inaczej  rozwiązanie

 

rady/sejmiku z mocy prawa

→  zarząd i jego przewodniczący 

ponoszą odpowiedzialność przed radą/sejmikiem

 

raz w roku

 rada wypowiada się w przedmiocie udzielenia absolutorium, w razie jego nie udzielenia ma 

14 dni na podjęcie decyzji o odwołaniu zarządu; 

 

w każdym momencie

 mogą ich odwołać, ale konieczne 3/5 za, 

background image

 

68 

gmina

 – 

wójt

 (

burmistrz, prezydent miasta

) 

wybierani w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich 

i w

 

głosowaniu tajnym

 (

większość bezwzględna za

), a ich 

kadencja połączona z kadencją rad gmin

, a 

rada nie 

może

 

go odwołać

, a 

jedyna forma odwołania to referendum gminne, możliwe w 3 przypadkach

→ 

w razie odmowy udzielenia absolutorium

 nie wcześniej niż 14 dni od odmowy 

rada podejmuje uchwałę

 o 

przeprowadzeniu referendum (bezwzględna większość); 

→ 

z innego powodu niż absolutorium

, w w/w procedurze, ale konieczne ¾ ustawowego składu za; 

→ 

z inicjatywy mieszkańców

 wg zasad ogólnych; 

 

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 

– 

zakres  działań  samorządu

  →  w  Konstytucja  wytyczna,  by  była  to 

istotna  część  zadań  publicznych

  oraz 

ustanowienie 

domniemania kompetencyjnego na rzecz samorządu terytorialnego

 → ważne 

2 płaszczyzny

rozdział zadań 

między samorząd a administrację rządową

rozdział zadań 

pomiędzy poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego

– 

zadania z zakresu administracji publicznej dzielą się na: 

zadania zastrzeżone

 – w całości pozostawione organom adm. rząd.; 

zadania wykonywane przez samorząd terytorialny

→ 

zadania  własne 

→ 

to  zadania  przynależne  samorządowi  (aspekt  przedmiotowy)  i  przez  niego 

wykonywane  (aspekt  podmiotowy)

.  Wykonywane 

we  własnym  imieniu  i  na  własną 

odpowiedzialność

kontrola 

dokonywana przez organy rządowe ograniczona do 

kryterium legalności

finansowane ze środków własnych i subwencji

. Wg Konstytucji są to 

zadania publiczne służące 

zaspokajaniu  potrzeb  wspólnoty  samorządowej

,  a  dopiero  ustawy  samorządowe  doprecyzowują  ich 

zakres, podając przykładowe katalogi, np. w usg można podzielić je na 4 grupy: 

 

infrastruktura techniczna (drogi, wodociągi, komunikacja publiczna); 

 

infrastruktura społeczna (szkolnictwo podstawowe, ochrona zdrowia, opieka społeczna); 

 

porządek i bezpieczeństwo publiczne (ochrona przeciwpożarowa, sanitarna); 

 

ład przestrzenny i ekologiczny (gospodarka terenowa i ochrona środowiska); 

 

to tylko wyliczenie przykładowe

, a 

dokładnego rozdziału zadań 

pomiędzy gminy a rząd 

dokonała 

I ustawa kompetencyjna

, a pomiędzy województwo i powiat a rząd 

II ustawa kompetencyjna

  Konstytucja  nakazuje,  by 

każda  ustawowa  zmiana  kompetencji  i  zadań  pociągała  za  sobą 

zmiany w zakresie podziału dochodów publicznych

→ 

zadania  zlecone 

→ 

to  zadania  przynależne  administracji  rządowej,  ale  wykonywane  przez 

samorząd i poddane innym rygorom prawnym

 

sposób  określenia  zadań  zleconych 

–  zakres  wyznaczony  przez  ustawy  kompetencyjne,  ale 

możliwe też zawieranie porozumień między samorządem a adm. rząd., choć Konstytucja pozwala na 
to, tylko jeżeli wynika to z uzasadnionych potrzeb państwa; 

 

sposób finansowania 

– samorząd musi otrzymać środki na realizację zadania; 

 

określenie środków nadzoru i weryfikacji aktów i decyzji adm.

 podjętych w ramach tych zadań; 

– 

rozdział pomiędzy jednostkami samorządowymi 

→ najważniejsze znaczenie ma 

art. 164 

stanowiący, iż gmina 

jest 

podstawową  jednostką  samorządu  terytorialnego 

i  dający  jej 

domniemanie  kompetencyjne

,  więc 

utworzenie województw i powiatów uszczupliło zadania i kompetencje adm. rządowej, a nie odebrało je gminom; 

–  samorząd  realizuje  swoje  zadania 

w  formach  właściwych  dla  administracji

,  ale  zaspokajanie  potrzeb 

mieszkańców musi być wykonywane 

również przy pomocy innych instrumentów niż adm.

 → rozróżnienie na 

sferę: 

sfera cywilnoprawna

 – istnienie jednostki samorządu w tej sferze wynika przede wszystkim z przyznania jej 

osobowości  prawnej

  i 

uprawnień  właścicielskich  i  majątkowych

,  dlatego  jednostka  występuje  jako  podmiot 

prawa  cywilnego  i działa  na zasadach prawa  cywilnego  (zasada 

swobody dysponowania  majątkiem

  i 

ochrony

 

prawnej poprzez sądy powszechne

); 

sfera administracyjnoprawna

 – 

gdy wykonuje zadania własne lub zlecone

, także tutaj przysługuje jej cecha 

samodzielności

 i 

ochrony sądowej sądów administracyjnych

– 

system finansowy samorządu

 → podstawą gospodarki finansowej jest budżet, a Konstytucja wyróżnia 3 rodzaje 

dochodów samorządów: 

dochody  własne

  – 

gdy  ustawa przyznaje  samorządowi prawo  ich pobierania

,  są  to: podatki,  opłaty  lokalne, 

dochody z majątku samorządowego, dochody z samoopodatkowania → swoboda dysponowania nimi; 

subwencje

  – 

środki  przekazane  z  budżetu  centralnego  i  funduszy  pozabudżetowych

,  a  mechanizm  ich 

wyliczania i rozdzielania jest jasny i jednostka wie ile jej się należy, np. dla gmin 

subwencja ogólna

, w ramach 

której najwięcej dostaje na oświatę; 

background image

 

69 

dotacje

 – 

środki przekazane z budżetu centralnego i funduszy pozabudżetowych na zadania zlecone oraz

 (duży 

stopień uznawalności) 

na inne cele

 i mogą być zużywane tylko na cele, na które zostały przyznane; 

– 

gwarancją konstytucyjną jest zapewnienie samorządowi odpowiednich dochodów: 

gwarancja  formalna

  –  źródła  dochodów  ustalane  w 

ustawie

,  a  wg  TK  regulacje  dot.  źródeł  finansowania 

muszą odpowiadać wymogom 

przyzwoitej legislacji

, czyli nie mogą mieć działania wstecznego i muszą mieć 

odpowiednie vacatio legis; 

gwarancja materialna

→  nakaz, by 

udział w dochodach

 

odpowiadał zakresowi przyznanych zadań

 (bogate orzecznictwo TK 

w tej sprawie, szczególnie dot. gmin); 

→  nakaz  dokonywania 

zmian  w  podziale  dochodów  publicznych

  wraz  z  dokonywaniem  zmian  w 

zadaniach samorządu; 

→  prawo do 

ustalania

 

wysokości podatków i opłat lokalnych

, w zakresie określonym ustawą; 

 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 

– 

wyłączenie zasady hierarchicznego podporządkowania

 w stosunku do samorządu terytorialnego, a zastąpienie 

jej 

procedurami nadzorczymi

– 

nadzór to szczególna relacja pomiędzy podmiotami w adm. publ., w ramach której: 

organ  nadzorujący  ma  pewne 

środki  władczego  oddziaływania  na  postępowanie  i  sytuację

  organu 

nadzorowanego; 

środki te są określone przez prawo

 i mogą być 

stosowane tylko w zakresie przez prawo przewidzianym

stosowanie tych środków 

nie może prowadzić do wyręczania

 organu nadzorowanego w jego działalności; 

→  czyli 

nadzór  to  przyznanie  organowi  nadzorowanemu  ścisłej  sumy  środków  oddziaływania  na  organ 

nadzorowany,  przy  jednoczesnym  pozostawieniu  organowi  nadzorowanemu  możliwości  samodzielnego 
działania

→ 

typowe środki nadzoru

 (weryfikacyjne i represyjne) to: kontrola, wyrażanie opinii czy zgody na pewne 

akty/działania, uchylenie decyzji/aktów, rozwiązanie organu czy zawieszenie jego członków; 

–  wg Konstytucji 

cała działalność

 samorządu poddana jest nadzorowi, ale 

tylko z punktu widzenia 

legalności

, a 

nie celowości, gospodarności i rzetelności i 

nie ma znaczenia czy chodzi o 

zadania własne czy zlecone

– 

organy nadzorcze to organy adm. rząd.

, ale 

nie ma powiązania pomiędzy jednostkami samorządu różnych

 

szczebli

  (głównie  ze  względu  na  określenie  gminy  jako  podstawowej  jednostki  samorządu)  → 

premier

  i 

wojewodowie

, a w zakresie spraw finansowych przez 

regionalne izby obrachunkowe

–  do 

NAJWAŻNIEJSZYCH ŚRODKÓW NADZORU

 zalicza się: 

prawo żądania informacji

 

i sprawozdań

 oraz 

prawo wizytowania

stwierdzenie  nieważności  uchwały

,  w  razie  niegodności  z  prawem  jest  nieważna  z  mocy  prawa,  a  organ 

nadzorujący jedynie to stwierdza (odwołanie do sądu adm.); 

wstrzymanie wykonania uchwały

 w momencie stwierdzenia jej nieważności; 

zawieszenie organów

 i ustanowienie 

zarządu komisarycznego

 na okres do 2 lat/do wyborów, tylko przez 

premiera w tylko w razie nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego sie braku skuteczności w 
wykonywaniu zadań publicznych; 

rozwiązanie zarządu

 w razie powtarzającego się naruszania Konstytucji i ustaw przez wojewodę (powiat) lub 

premiera (województwo i gmina); 

–  wszystkie środki nadzoru podlegają 

zaskarżeniu do sądów adm.

 tylko pod zarzutem niezgodności z prawem; 

– 

inne specyficzne środki oddziaływania, niebędące środkami nadzoru: 

jest 

rozwiązanie rady/sejmiku przez Sejm

 na wniosek premiera w razie, gdy rażąco narusza Konstytucję i 

ustawy → wg TK nie jest to środek nadzorczy sensu stricto, a jedynie środek represyjny i dyscyplinujący, więc nie 
przysługuje odwołanie do sąd. adm.; 

indywidualna  skarga

  na  uchwałę  wnoszona  przez  każdego,  kogo  interes  prawny  lub  uprawnienie  zostały 

naruszone tą uchwałą; analogicznie na bezczynność; 

instancyjna  kontrola  decyzji  indywidualnych  w  sprawach  z  zakresu  adm.  publ.

  –  stosuje  się  kpa,  wg 

którego II inst. jest wojewoda (sprawy zlecone) lub samorządowe kolegium odwoławcze (sprawy własne), a od 
decyzji ostatecznej przysługuje skarga do sądu administracyjnego; 

background image

 

70 

FINANSE PUBLICZNE, RADIOFONIA I TELEWIZJA, KONTROLA PAŃSTWOWA 

w ramach władzy wykonawczej nie może dochodzić do 

zbyt dużej koncentracji władzy w rękach rządu

 (min. z 

powodu  bliskości  pewnych  sfer  do  praw  i  wolności  człowieka),  a  dodatkowo  pewne  dziedziny  muszą  być 

zorganizowane i zarządzane w specyficzny sposób

, do czego potrzebna jest pewna sfera niezależności od rządu 

tych  struktur,  a efektem  tego  jest bliższy związek z  parlamentem →  w Konstytucji  z 1997  r.  wyodrębniono 
takie 

3 dziedziny

finanse publiczne

 (NBP), 

radiofonia i telewizja

 (KRRiTV), 

kontrola państwowa

 (NIK); 

 

FINANSE PUBLICZNE 

Główne kompetencje w zakresie finansów publicznych należą do RM

 (uchwala projekt budżetu, chroni interesy 

SP, inicjatywa ustaw o zaciąganiu długu publicznego i o udzielaniu gwarancji finansowych przez państwo) oraz 

do MF

 

(właściwy w sprawach realizacji dochodów z podatków i opłat, koordynowanie i organizowanie współpracy finansowej, 
kredytowej,  płatniczej  z  zagranicą  itd.  –  ustawa  o  działach),  ale 

w  Konstytucji  są  3  mechanizmy  ograniczające

 

swobodę RM w tym zakresie

 
– 

ZASADA WYŁĄCZNOŚCI USTAWY

 dla normowania spraw związanych z finansami publicznymi

choć wynika z zasad ogólnych z art. 87 i 93, to podkreślono to w rozdziale Finanse Publiczne w: 

→ 

art. 216 → porządek i ramy publicznej gospodarki finansowej

 – sposób gromadzenia i wydatkowania 

środków  finansowych  na  cele  publiczne;  rozporządzanie  nieruchomościami,  udziałami,  akcjami  i 
papierami wartościowymi przez SP, NBP i inne państwowe osoby prawne; ustanowienie monopoli; zasady 
i tryb udzielania pożyczek i gwarancji finansowych; sposób obliczania długu publicznego i PKB; 

→ 

art.  217  →  system  podatków  i  opłat

  –  nakładanie  podatków,  innych  danin  publicznych,  określanie 

przedmiotów, podmiotów opodatkowania, stawek podatkowych, ulg i umorzeń; 

→ 

art. 218 → organizacja SP i sposób zarządzania majątkiem SP

→ 

art. 219 ust. 2 → unormowanie prawa budżetowego

 – zasady, tryb opracowania projektu, stopień jego 

szczegółowości,  wymagania  jakim  powinien  odpowiadać,  zasady  i  tryb  jego  wykonywania  (ustawa  o 
finansach publicznych); 

2 zasady merytoryczne dot. finansów publicznych

→ 

art.  216  ust.  5  →  zakaz  zaciągania  pożyczek  czy  udzielania  gwarancji  i  poręczeń

,  które 

doprowadziłyby dług publiczny do przekroczenia 

3/5 wartości rocznego PKB

→ 

art.  220  ust.  2

 

  ustawa  budżetowa  nie  może  przewidywać 

pokrycia  deficytu  budżetowego

  przez 

zaciąganie zobowiązań 

w NBP

 
– 

ODRĘBNY  TRYB  UCHWALANIA  BUDŻETU  I  JEGO  KONTROLI

  –  choć  w  znacznej  mierze  jest  to  sfera  władzy 

wykonawczej, 

powszechnie przyjęte jest, iż należy to do kompetencji parlamentu

budżet składa się z 2 części

→ 

tekst

 – prawne ramy budżetu; 

→ 

załącznik

 – tabele i specyfikacje dochodów i wydatków poszczególnych organów na konkretne cele; 

problem dopuszczalności obładowania ustawy budżetowej

 (zawierania w niej treści nie dot. dochodów i 

wydatków oraz bezpośredniego uregulowania sposobu ich realizacji) → na bazie Małej Konstytucji TK uznał, 
iż jest to niedopuszczalne, gdyż była tam definicja ustawy budżetowej jako określenie dochodów i wydatków 
państwa. Obecnie brak takiego sformułowania, więc albo TK wyczyta taką definicję z ogólnego pojęcia „ustawa 
budżetowa” albo zmiana sformułowań zostanie uznana jako dopuszczenie też innych kwestii; 

brak  bezwzględnego  nakazu  zrównoważenia  budżetu

  (zbilansowanie  przychodów  i  wydatków),  ze 

względu  na  nierealność  i  nieżyciowość  takiego  ograniczenia,  ale  należy  pamiętać  o  uwarunkowaniach 
zewnętrznych, a dodatkowo Sejm nie może zwiększyć deficytu przewidzianego przez RM; 

zasada  jednoroczności  budżetu

  (art.  219  ust.  1),  a  gdy  jest  to  niemożliwe  dopuszczalne  są  ustawy  o 

prowizorium  budżetowym

  (art.  219  ust.  3),  ale  póki  któraś  z  nich  nie  zostanie  uchwalona  rząd  prowadzi 

politykę finansową w nowym roku 

na bazie przedłożonego projektu

 (art. 219 ust. 4); 

 
– 

SAMODZIELNA POZYCJA KONSTYTUCYJNA 

NBP

 JAKO CENTRALNEGO BANKU PAŃSTWA

zadania

: 

art. 227 ust. 1

 

wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej

, a w 

uNBP  podstawowym  celem  jest 

utrzymanie  stabilnego  poziomu  cen  przy  jednoczesnym  wspieraniu  polityki 

gospodarczej rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu

 → wskazanie kryteriów podczas ew. konfliktów 

NBP-rząd; 

→ 

inne  zadania:

  gospodaruje  rezerwami  dewizowymi,  prowadzi  bankową  obsługę  budżetu  państwa, 

reguluje płynność banków oraz ich refinansowanie, gromadzi rezerwy obowiązkowe banków, sporządza 
bilanse płatnicze oraz należności i zobowiązań państwa → współdziała z Sejmem, RM i MF; 

background image

 

71 

organy: 

→ 

prezes NBP

 – 

powoływany

 przez sejm na wniosek prezydenta (bez kontrasygnaty) na 6 lat, możliwa 1 

reelekcja. 

Wymóg  apolityczności

  (partia,  związek  zawodowy  czy  działalności  publiczna  nie  dająca  się 

pogodzić  z  godnością  urzędu); 

Odwołanie

  –  niemożliwe,  chyba,  że  zrzeknie  się,  nie  wypełnia 

obowiązków  na  skutek  długotrwałej  choroby,  skazany  przez  sąd  za  przestępstwo  lub  przez  TS; 

Przewodniczy

 RPP, zarządowi NBP, Komisji Nadzoru Bankowego; 

→ 

zarząd NBP

 – 

skład

: prezes, 2 wiceprezesów i 4-6 członków (powoływani przez Prezydenta na wniosek 

prezesa NBP + kontrasygnata). 

Zadania

: szereg zadań związanych z funkcjonowaniem NBP; 

→ 

Rada  Polityki  Pieniężnej

  – 

osoby  wyróżniające  się  wiedzą  z  zakresu  finansów  publicznych  na  6  lat

 

(

powołanie

 

po  3  przez  Sejm,  Senat,  Prezydent  bez  kontrasygnaty

nie  ma  możliwości  odwołania

),  a 

przewodniczy prezes NBP. 

Zadania:

 

coroczne

 

ustalanie założeń polityki pieniężnej

 i przedkładanie ich do 

wiadomości  Sejmowi  wraz  z  projektem  budżetu,  składanie  na  5  miesięcy  przed  końcem  roku 

sprawozdanie z wykonania tych założeń

 

RADIOFONIA I TELEWIZJA 

– 

media elektroniczne

 – 

odrębności

 w stosunku do innych środków masowego przekazu: 

z uwagi na wymagania techniczne i konieczność zachowania „porządku w eterze”

 przekaz radiowy i telewizyjny 

musi być poddany 

ścisłym regułom dot. częstotliwości i zasięgu nadawania

w znacznie 

większym stopniu oddziaływuje na odbiorcę niż słowo drukowane

wymaga 

dużych środków finansowych

, co ogranicza liczbę potencjalnych nadawców; 

–  po 1989 r. wiele sporów o kształt radiofonii i telewizji, głównie z powodu uwarunkowań historycznych z okresu 

PRL, kiedy to telewizja i radio były pod całkowitym monopolem państwa i wykorzystywane do doraźnych celów 
politycznych.  W  1992  r.  ustawa  o  radiofonii  i  telewizji  i  zmiany  w  uregulowaniach  konstytucyjnych  i  oparcie 
nowego kształtu RiTV na 

4 zasadach

zniesienie cenzury

 (art. 54 ust. 1); 

demonopolizacja

 – możliwość powstawania nadawców komercyjnych, ale pod warunkiem uzyskania koncesji; 

zmiana  charakteru  stacji  państwowych

  –  przekształcanie  w  nadawców  publicznych,  organizacyjnie  i 

politycznie odseparowanych od rządu; 

utworzenie organu konstytucyjnego KRRiTV

K

RAJOWA 

R

ADA 

R

ADIOFONII I 

T

ELEWIZJI

 

– 

organ konstytucyjny poza schematem trójpodziału władz, pomiędzy legislatywą a egzekutywą

– 

skład:

 

4

  (

sejm

), 

2

  (

senat

), 

3

  (

prezydent

)  spośród 

osób  wyróżniających  się  wiedzą  i  doświadczeniem

  w  zakresie 

środków masowego przekazu 

na 6 lat

, ale 

co 2 lata powoływana 1/3 składu

bez możliwości reelekcji

nie  może  być  posłem,  senatorem

,  należeć  do 

partii  i  związku  zawodowego

,  ani 

prowadzić  działalności  nie 

dającej się pogodzić z godnością urzędu

odwołanie

 poszczególnych członków tylko gdy: 

→ 

zrzeknie

 się urzędu; 

→ 

choroba trwałe

 uniemożliwiająca sprawowanie funkcji; 

→ 

prawomocny wyrok karny za umyślne

→ 

naruszenie przepisów ustawy stwierdzone przez TS

odwołanie całej rady

 gdy sejm i senat odrzuci 

sprawozdanie z rocznej działalności

, a prezydent potwierdzi 

wygaśnięcie kadencji (

bezczynność nie wymaga kontrasygnaty

); 

przewodniczący

 – 

powoływany przez radę

 spośród swojego grona, a 

odwołanie tylko przez radę

 większością 

2/3  →  uchwała  TK  –  przewodniczący 

jest  zarazem  jednoosobowym  organem  władzy  państwowej

  i  w 

tym charakterze wydaje min. decyzje adm.; 

zadania rady

 → 

art. 213 ust. 1

 – 

stoi na straży wolności słowa, praw do informacji oraz interesu publicznego

 

w  radiofonii  i  telewizji

,  a  w  uRT 

obowiązek  ochrony  samodzielności  nadawców  oraz  otwartego  i

 

pluralistycznego charakteru RiTV

kompetencje rady to w szczególności: 

→  projektowanie w porozumieniu z premierem 

kierunków polityki państwa w dziedzinie RiTV

→  powoływanie 

składu rad nadzorczych

 w spółkach publicznych RiTV; 

→  udzielanie i cofanie 

koncesji

→  sprawowanie 

kontroli

 działalności nadawców (TK – to nie może być cenzura prewencyjna); 

→  określanie  w  granicach  upoważnienia  ustawowego 

warunków  prowadzenia  działalności

  przez 

nadawców; 

→  określanie 

opłat abonamentowych

  może wydawać 

rozporządzenia

 (art. 213 ust. 2), a w sprawach indywidualnych 

uchwały

background image

 

72 

P

UBLICZNA 

R

ADIOFONIA I 

T

ELEWIZJA

 

–  działa w formie 

jednoosobowych spółek SP

 → Telewizja Polska SA (w skład też rozgłośnie regionalne), Polskie 

Radio SA, na szczeblu regionalny rozgłośnie radiofonii regionalnej; 

–  do  organizacji  i  działalności  stosuje  się  odpowiednio 

przepisy  KSH,  chyba  że  uRT  stanowi  inaczej

  → 

odrębności w  powoływaniu władz  i w  strukturze  związane  z  tym, iż 

MSP  (jako  walne  zgromadzenie  spółki)

 

decydowałby  o  ich  obsadzie,  co  przekreśliłoby  ich  niezależność,  dlatego 

rady  nadzorcze  powoływane  przez

 

KRRiTV

, z wyjątkiem 

jednego członka powoływanego przez MSP

, a potem nie możliwe jest ich odwołanie w 

czasie 

3-letniej kadencji

 → 

wg TK zasada niezależności nakazuje stabilizację składu rad nadzorczych

– 

zarząd

 powoływany 

przez radę nadzorczą

 (2/3 za przy ¾ obecnych) 

na 4 lata

 i zajmuje się bieżącą działalnością 

spółki w zakresie organizacyjnym i programowym; 

– 

rada  programowa

  –  istnieje  w  każdej  z  tych  spółek,  zajmuje  się  kwestiami  programowymi  (

tylko  ocena,  bez

 

możliwości decyzyjnych

), a składa się z 

15 osób powoływanych przez KRRiTV

, o 

składzie politycznym

 (10 

reprezentuje ugrupowania); 

N

IEZALEŻNOŚĆ 

P

ROGRAMOWA

 – 

nie jest wartością absolutną

, a uRT nakłada na nadawców 

szereg obowiązków

negatywnych

  –  zakaz  rozpowszechniania  pewnych  treści  (sprzeczne  z  prawem,  z  polską  racją  stanu,  z 

moralnością publiczną) – formuły ogólne, ale częściowo doprecyzowane min. w art. 31 ust. 3 K. i art. 10 ust. 2 
EKPCz; 

pozytywnych

  – 

wymóg  poszanowania  uczuć  religijnych,  respektowanie  chrześcijańskiego  systemu  wartości

 

(potwierdzone  przez  TK), 

ale  też

  określenie  minimalnego  udziału  audycji  krajowych  i  europejskich,  sposób 

wyodrębnienia reklam i ich proporcje w programie, oznaczenie audycji sponsorowanych, ograniczenie godzin 
emisji programów mogących zaszkodzić rozwojowi dzieci i młodzieży; 

szerszy  katalog  obowiązków  nadawców  publicznych

  –  muszą  zapewniać 

wewnętrzny  pluralizm

  w 

odróżnieniu od nadawców prywatnych, w szczególności: 

→  rzetelnie ukazywać 

różnorodność wydarzeń w kraju i zagranicą

→  sprzyjać 

swobodnemu kształtowaniu się poglądów i opinii

 publicznej; 

→ 

umożliwiać

 obywatelom i ich organizacjom 

uczestnictwo w życiu publicznym

→ 

służyć  umacnianiu  rodziny

  i  kształtowaniu 

postaw  prozdrowotnych

  oraz 

zwalczaniu  patologii

 

społecznych; 

→  uwzględniać potrzeby 

mniejszości narodowych i grup etnicznych

→ 

TEŻ:

  umożliwianie  naczelnym  organom  państwa  wyjaśnienia  i 

prezentacji  swojej  polityki

;  stwarzanie 

partiom, związkom zawodowym i pracodawców

 możliwości przedstawienia stanowiska; odrębne zasady w 

kampanii wyborczej

– 

nad przestrzeganiem powyższych obowiązków czuwa KRRiTV

 – może nakładać 

kary pieniężne

cofać lub

 

odmawiać udzielenia koncesji

 → 

kontrola w NSA

do działalności radia i TV mają zastosowanie 

też przepisy kc i kk

, głównie dot. ochrony dóbr osobistych; 

 

KONTROLA PAŃSTWOWA 

– 

ISTOTA DZIAŁANIA ORGANÓW KONTROLI PAŃSTWOWEJ

ORGANIZACYJNA ODRĘBNOŚĆ I NIEZALEŻNOŚĆ STRUKTUR RZĄDOWYCH

WYSPECJALIZOWANIE FACHOWE

ZORIENTOWANIE DZIAŁALNOŚCI NA KONTROLĘ 

SENSU STRICTO

,

 TZN

.

 USTALENIE STANU FAKTYCZNE

,

 

BEZ MOŻLIWOŚCI KORYGOWANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

– 

HISTORIA  INSTYTUCJI

: 

konstytucja  marcowa

:  NIK  powołany  do  kontroli  całej  adm.  państwowej  w  zakresie 

finansowym,  przedkładał  sprawozdanie  Sejmowi w  przedmiocie  udzielenia  absolutorium,  ale  prezesa  powoływał 
prezydent  na  wniosek  premiera 

  konstytucja  kwietniowa

:  NIK  podporządkowany  prezydentowi,  zadania  te 

same 

  Mała  Konstytucja  z  1947  r.:

  NIK  powiązany  z  Sejmem 

  konstytucja  lipcowa: 

zniosła  NIK, 

utworzono Ministerstwo Kontroli Państwowej 

 koniec 1957:

 w wyniku polskiego października utworzono NIK 

powiązany  z  sejmem 

  1976  r.:

  prezes  NIK  członkiem  RM,  a  NIK  podległy  RM 

  1980  r.:  ustawa  o  NIK 

powróciła  w  znacznej  mierze  do  tradycyjnej  pozycji  NIK 

  1994  r.  ustawa  o  NIK:

  charakter  porządkujący  i 

dostosowujący; 

– 

POZYCJA  USTROJOWA 

NIK  –  naczelny  organ  kontroli  państwowej  (art.  202

→ 

specyfika  NIK  polega  na: 

(1) oddzieleniu od struktur rządowych

, oraz na 

(2) podległości Sejmowi

podległość 

–  „

ograniczone zwierzchnictwo

”  →  uprawnienia  personalne (prezes powoływany  przez  Sejm za 

zgodą  Senatu  na  6  lat,  1  reelekcja);  Marszałek  nadaje  statut  NIK,  poddanie  działalności  izby  potrzebom 
efektywnego sprawowania kontroli sejmowej; 

background image

 

73 

– 

ORGANIZACJA I STRUKTURA 

NIK

 – 

organ kolegialny

, ale o 

wyeksponowanym stanowisku prezesa

prezes NIK

 – powoływany 

przez Sejm

 (bezwzględną większością przy ½ obecnych, wniosek Marszałka Sejmu 

lub 35 posłów) 

za zgodą Senatu

 (ma na to 30 dni); 

→ 

kadencja

 – 

6 lat

, 1 reelekcja, ale pełni obowiązki do czasu powołania następcy; 

→ 

apolityczność

:  nie  może  zajmować  żadnego  stanowiska  (wyjątek:  profesor  szkoły  wyższej),  ani 

wykonywać innych zajęć zawodowych, należeć do partii, związków czy prowadzić działalności niedającej 
się pogodzić z godnością urzędu; 

→ 

odwołanie

 

tylko  gdy

  zrzeknie  się  stanowiska,  choroba  powodująca  trwałą  niezdolność  do  pełnienia 

obowiązków, prawomocny wyrok TS za przestępstwo; 

wiceprezesi NIK

 – 

powoływani przez Marszałka Sejmu na wniosek prezesa NIK

Kolegium  NIK

  – 

tworzą  prezes  i  wiceprezesi  oraz  14  członków

  (powoływani  przez  Marszałka  Sejmu  na 

wniosek prezesa NIK – 7 przedstawiciele nauk prawnych i ekonomicznych; 7 – wyżsi rangą pracownicy NIK); 

→ 

kadencja

 – 

3 lata

→ 

odwołanie

 tylko w ustawowo wskazanych przypadkach, a osoby te w wykonywaniu swych obowiązków 

są niezawisłe (choć ma ona charakter względny, gdyż część z nich jest pracownikami NIK); 

→ 

szeroki zakres działania

 – zatwierdza, uchwala lub opiniuje większość istotnych aktów NIK; 

aparat  urzędniczy

  – 

departamenty

  na  szczeblu  centralnym  i 

delegatury

  na  szczeblu  terenowym,  oraz 

kilkanaście delegatur na szczeblu ponadwojewódzkim; 

statut prawny urzędników

 wykonujących czynności kontrolne lub nadzorującym ich wykonanie przysługuje 

immunitet

 – 

za swoje czynności służbowe nie można bez zgody Kolegium NIK

– 

ZAKRES KONTROLNYCH KOMPETENCJI 

NIK

kontrola  działalności 

organów  adm.  rząd.,  NBP,  państwowych  osób  prawnych  i  innych  państwowych 

jednostek organizacyjnych

 z punktu wiedzenia 

legalności, gospodarności, celowości, rzetelności

→  też 

Kancelarię Prezydenta, Sejmu i Senatu, TK, RPO, KRRiTV, SN i NSA oraz GIODO

 w zakresie 

wykonywania  budżetu  oraz  gospodarki  finansowej  i  majątkowej

,  a 

na  zlecenie  Sejmu

  w  stosunku  do 

Kancelarii Prezydenta, Kancelarię Sejmu i Senatu, GIODO oraz KRRiTV też w innych aspektach

→  poza zakresem kontroli jest właściwa działalność instytucji innych niż RM i podległe mu jednostki; 

kontrola  działalności 

organów  samorządu  terytorialnego,  komunalnych  osób  prawnych  i  innych 

komunalnych jednostek organizacyjnych

 z punktu widzenia 

legalności, gospodarności i rzetelności

kontrola  działalności 

innych  jednostek  organizacyjnych  i  podmiotów  gospodarczych

  w  zakresie 

wykorzystywanych przez nie środków/majątku publicznego

 z 

punktu widzenia legalności

→ 

uprawnienia pracowników NIK

 w ramach dokonywanej kontroli: 

prawo swobodnego wstępu

 do lokali, 

dostępu

 

do  dokumentów

,  przeprowadzania 

oględzin

,  wzywania  i  przesłuchiwania 

świadków

żądania 

wyjaśnień

, a 

kierownicy kontrolowanej jednostki mają obowiązek im pomagać

→ 

wyniki kontroli

 ujmowane są w 

protokole kontroli

 (uNIK – procedura kwestionowania i weryfikacji), a 

ani kontrolerzy ani NIK nie może podejmować decyzji za kontrolowaną jednostkę, a adresat wystąpienia 
pokontrolnego (stan rzeczy, wnioski i uwagi) 

musi poinformować NIK o sposobie wykorzystania uwag

 i 

wykonania  wniosków. 

NIK  może  zawiadomić  organy  ścigania

  w  razie  wykrycia  przestępstwa  lub 

wykroczenia,  a  także  wskazać  potrzebę  wszczęcia  postępowania  dyscyplinarnego  lub  zwolnienia  ze 
stanowiska; 

– 

OBOWIĄZKI 

NIK

 WOBEC 

S

EJMU

podległość  ograniczona

  ze  względu  na 

ograniczone  możliwości  odwołania

  i 

różną  długość  kadencji

 

Sejmu i prezesa NIK; 

obowiązek regularnego dostarczania pewnych materiałów: 

→ 

corocznie analiza wykonania budżetu

 

oraz założeń polityki państwa oraz opinia w przedmiocie 

udzielenia

 

absolutorium dla RM

→ 

corocznie sprawozdanie ze swojej działalności

 (podawane do publicznej wiadomości); 

→  obowiązek podejmowania i przeprowadzania 

kontroli na zlecenie Sejmu lub jego organów

 (praktyka – 

uzgadnianie  okresowych  planów  pracy,  ale  zawsze  możliwe  jest  przeprowadzenie  kontroli  doraźnej; 
przedstawiciele NIK uczestniczą w posiedzeniach komisji sejmowych); 

→ 

przedstawia wyniki innych ważniejszych kontroli

→ 

przedstawia wnioski w sprawie rozpatrzenia przez Sejm określonych problemów

→ 

przedstawia  wystąpienia  zawierające  zarzuty  wynikające  z  kontroli

,  dot.  członków  RM, 

kierowników urzędów centralnych i prezesa NBP; 

→ 

prezydent  i  premier  mogą  zwrócić  się  z  wnioskiem  o  przeprowadzenie  kontroli

,  a  NIK  nie  ma 

obowiązku ich podjąć, ale jak już podejmie, to musi przedstawić ich wyniki tym podmiotom; musi również 
przekazywać im wyniki ważniejszych kontroli; 

background image

 

74 

WŁADZA SĄDOWNICZA. SĄDY. 

WPROWADZENIE 

– 

2 niezależne segmenty władzy sądowniczej to sądy

 (powiązany wzajemnie system sądownictwa) 

i trybunały

 (2 

niezależne od siebie trybunały) → 

cechy wspólne

 tych 2 segmentów: 

zasada niezawisłości sędziowskiej

oparcie działalności na prawie

zadanie rozstrzygania prawnych spraw i sporów

 powstających w procesie stosowania/stanowienia prawa; 

oparcie ich funkcjonowania na 

sformalizowanych procedurach

, akcentujących 

zasadę kontradyktoryjności

– 

funkcje władzy sądowniczej

apolityczny czynnik równowagi

apolityczny gwarant wolności i praw człowieka

– 

sprawowanie  wymiaru  sprawiedliwości  powierzone  tylko  sądom

  (SN,  powszechne  administracyjne  i 

wojskowe)  

wymiar sprawiedliwości to działalność państwa polegająca na wiążącym rozstrzyganiu sporów o 

prawo (sądzenie), w których przynajmniej jedną stroną jest jednostka, albo podmiot podobny

 → 

monopol sądów

 

na sprawowanie wymiaru sprawiedliwości 

nie oznacza, że nie mogą istnieć pozasądowe instytucje

 załatwiania spraw 

i sporów, 

ale zawsze sądy muszą mieć pozycję nadrzędną

, by móc zweryfikować ich legalność; 

 

STRUKTURA SĄDÓW 

katalog rodzajów sądów w art. 175 jest zamknięty – SNsądy powszechnesądy administracyjne i sądy 
wojskowe
, a sądy wyjątkowe i tryb doraźny dopuszczalny jest tylko w stanie wojny; 

S

ĄDY 

P

OWSZECHNE

 

– 

właściwość generalna

 – ustanowienie domniemania kompetencyjnego we wszystkich sprawach (art. 177); 

– 

brak w Konstytucji określenia struktury sądów

, prócz 

nakazu dwuinstancyjności

 postępowania, ale Prawo o 

ustroju sądów powszechnych (usp) ustanawia 

trójszczeblowy charakter sądów

– 

SĄDY REJONOWE

 – tworzony dla jednej lub kilku gmin, też dla jej części (np. Warszawa), i jest 

sądem I inst.

 dla 

spraw  karnych  i  cywilnych  (

domniemanie  kompetencyjne

).  W  jego  ramach  można  tworzyć  wyspecjalizowane 

wydziały

 (

nazywane potocznie „sądami”

): 

sądy rodzinne; 

sądy pracy; 

sądy gospodarcze; 

sądy grodzkie; 

– 

SĄDY OKRĘGOWE

 – jako II inst. dla sądów rejonowych i jako I inst. dla spraw poważniejszych i skomplikowanych, 

wskazanych  przez  ustawę.  Tworzy  się  w  nim  wydziały  →  cywilny,  karny,  penitencjarny,  pracy,  ubezpieczeń 
społecznych, gospodarczy, a w Wawie – Sąd Antymonopolowy

– 

SĄDY APELACYJNE

 (obecnie 10) – dla obszaru kilku okręgów sądowych. Jako II instancja od sądów okręgowych. 

Tworzy się wydziały cywilny, karny, pracy i ubezpieczeń społecznych, a w Wawie – Lustracyjny

– 

na szczycie

 tej struktury 

SN

 (choć 

nie jest sądem powszechnym

); 

–  podział terytorialny sądowy 

nie pokrywa się

 podstawowym podziałem terytorialnym; 

– 

organy sądów powszechnych

 to: 

prezes

  –  administruje  sądem  i  reprezentuje  go  na  zewnątrz,  ma  zwierzchnictwo  nad  sądami  niższymi. 

Powoływany (na 6/4 s. rej) przez MS po zasięgnięciu opinii zgromadzenie ogólnego (s. rej. kolegium), która nie 
ma charakteru wiążącego, ale mogą uchwalić sprzeciw, który może być obalony tylko pozytywną opinią KRS. 
Odwoływany w wyjątkowych sytuacjach; 

zgromadzenie ogólne

 – składa się z wszystkich sędziów danego sądu (w s. okręg. też przedstawiciele s. rej.), 

zajmuje  się  min.  przedstawianiem  KRS  kandydatów  na  sędziów,  opiniowanie  kandydatury  prezesa,  wybór 
kolegium, wysłuchiwanie informacji prezesa i kolegium; 

kolegium

  –  od  4-9  sędziów,  ustala  min.  podział  czynności  i  zasady  przydzielania  spraw,  wyraża  opinie  w 

sprawach personalnych; 

– 

zwierzchni nadzór na administracyjną działalnością sądów sprawuje MS

 → nie może wkraczać w kwestie 

objęte niezawisłością, ale może np. wpływać na sprawy budżetowe i gospodarcze; 

 

S

ĄDY  SZCZEGÓLNE

 

to  sądy  obejmujące  swoją  właściwością  określoną  grupę  spraw  i usytuowane  są  poza  systemem 

sądów  powszechnych,  ale  istnieją  w  sposób  stały  i  działają  na  tych  samych  zasadach  konstytucyjnych  co  sądy 
powszechne

  

2 rodzaje sądów szczególnych

– 

SĄDY WOJSKOWE

 → dzielą się na 

w. sądy garnizonowe

 (

I inst.

) i 

w. sądy okręgowe

 (

II inst. i I inst.

, wtedy SN 

Izba  Wojskowa)  –  sądy 

karne

  dot.  przestępstwa  popełnionych  przez 

żołnierzy  w  czynnej  służbie

  oraz 

o

 

niektóre przestępstwa popełnione przez cywili

background image

 

75 

zwierzchni 

nadzór administracyjny

 nad tymi sądami – 

MS

, a zwierzchni 

nadzór w zakresie czynnej służby

 

– 

MON

organ samorządu

 – 

Zgromadzenie Sędziów Sądów Wojskowych

 – wszyscy sędziowie tych sądów; 

– 

SĄDY  ADMINISTRACYJNE

 → w pełni dwuinstancyjna struktura została ustanowiona dopiero w 2002 r. → 

NSA

 

oraz WSA

 – sędziowie powoływani przez prezydenta na wniosek KRS, a kandydatów przedstawiają zgromadzenia 

ogólne; 

zadania

 → 

kontrola działalności administracji publicznej

, tj. orzekanie w 

3 typach spraw

→ 

skargi  na  decyzje  adm.,  inne  postanowienia  wydane  w  postępowaniu  adm.,  egzekucyjnym  i 
zabezpieczającym, inne akty i czynności z zakresu adm. publ. oraz na bezczynność

→ 

skargi  na  akty  prawa  miejscowego  samorządu  i  adm.  terenowej  oraz  na  inne  akty  organów 
samorządu podejmowane w ramach adm. publ.

→ 

spory  o  właściwość  między  organami  samorządu  i  samorządowymi  kolegiami  odwoławczymi 
oraz spory kompetencyjne miedzy samorządem a dam. rząd.

 (I i ostatnia inst. NSA); 

 

N

ACZELNY 

S

ĄD 

A

DMINISTRACYJNY

 

– 

nadzór nad działalnością sądów adm.

 oraz 

poprzez Prezesa

 zapewnia 

organizacyjne warunki działania tych

 

sądów.

  

– 

organy to: PNSA

 (6 lat przez prezydenta spośród 2 kandydatów przedstawionych przez ZO), 

ZO

 oraz 

Kolegium

– 

dzieli  się  na  Izby:  Finansowa

Gospodarcza

Ogólnoadministracyjna

  (na  czele  wiceprezesa  powoływany  i 

odwoływany przez prezydenta na wniosek prezesa); 

– 

nadzór  orzeczniczy

  poprzez 

skargi  kasacyjne

  orzeczeń  WSA  oraz 

zażalenia  na  postanowienia

  WSA  oraz 

podejmuje 

uchwały

 (skład 7 sędziów, cała izba, ZO) – 

bez mocy wiążącej

 – 

w celu wyjaśnienia wątpliwości

na tle przedłożenia przez skład NSA w związku z 

konkretną

 sprawą; 

na wniosek prezesa, RPO, Prokuratora Generalnego 

w przypadku rozbieżności w orzecznictwie

 

S

ĄD 

N

AJWYŻSZY

 

– 

zadania SN → nadzór orzeczniczy nad sądami powszechnymi i wojskowymi w 2 formach: 

rozpoznawanie środków odwoławczych

(s. powszechne – kasacja, s. wojskowe – też jako II inst.); 

podejmowanie 

uchwał  rozstrzygających

  zagadnienia  prawne  budzące  wątpliwości  lub  rozbieżności  w 

orzecznictwie: 

→ 

albo w konkretnej sprawie

→ 

albo  w  procedurze  abstrakcyjnej

  (PPSN,  RPO,  Prok.  Gen.)  –  skład  7  sędziów,  cała  izba,  połączone 

izby,  pełen  skład  SN.  Są  wiążące  tylko  dla  danego  składu  orzekającego,  a  odstąpienie  od  nich  min. 
uchwałą całej izby. Nie mają mocy wiążącej dla innych sądów; 

też  inne  czynności  określone  w  Konstytucji  i  ustawach

:  orzekanie  w  sprawie  ważności 

wyborów/referendów, opiniowanie projektów ustaw i aktów normatywnych, pytania prawne do TK; 

– 

dzieli się na Izbę

 (

4

): 

Cywilną

Karną

Wojskową

Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

– 

organy

: 

PPSN

 (z urzędu przewodniczy TS i jest członkiem KRS), 

ZO

Kolegium

 

KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA 

– 

organ kolegialny uplasowany pomiędzy władzami, którego 

ZADANIEM

 jest pośredniczenie w podejmowaniu 

przez egzekutywę i legislatywę decyzji dot. sądownictwareprezentowanie interesów władzy sądowniczej
ochrona niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów

– 

skład

4 posłów i 2 senatorów na 4 lata

pierwszy prezes SNprezes NSA

15 sędziów: SN, 2 apelacyjnych, 8 okręgowych, 1 wojskowych na 4 lata przez ich zgromadzenia ogólne; 

Minister Sprawiedliwości (MS); 

osoba powołanej przez prezydenta

–  obraduje na 

posiedzeniach

 min. 

raz na 2 miesiące

– 

prezydium

 = przewodniczący, 2 wiceprzewodniczących i 3 członków; 

– 

kompetencje

przedstawia 

wnioski prezydentowi

 w sprawie powołania sędziów; 

rozstrzyga  o  przeniesieniu  sędziego

  na  inne  stanowisko  i  o  innych  sytuacjach  dot.  statusu  prawnego 

sędziów; 

wyraża  opinie  co  do  propozycji  zmian  ustroju  sądów  i  wynagrodzeń  sędziów

  (proceduralna 

niekonstytucyjność gdy pominie się zasięgnięcie opinii); 

background image

 

76 

wypowiada się w sprawach etyki sędziowskiej

wysłuchuje i omawia informacje dot. działalności sądów i problemów sądownictwa

→ 

decyzje w sprawach personalnych

 podlegają 

kontroli sądowej z punktu widzenia legalności przez SN

 

SĘDZIOWIE 

– 

zasada niezawisłości 

(

art. 178 ust. 1

) – Konstytucja nie definiuje tego pojęcia, a traktuje je jako pojęcie zastane 

(

TK: niezależność sędziego zarówno od stron sporu jak i od organów państwa, a korelatem niezawisłości 

jest obowiązek bezstronności

)  orzekanie w sposób zgodny z własnym sumieniem, wolny od jakichkolwiek 

nacisków, a swoboda ta ograniczona jest jedynie Konstytucją i ustawami, w ramach których orzeka; 

– 

SPOSÓB POWOŁYWANIA

 (

=gwarancja niezawisłości sędziego

): 

powoływani 

przez prezydenta na wniosek KRS

wymogi

→  obywatelstwo polskie; 
→  pełnia praw cywilnych i obywatelskich
→  nieskazitelny charakter
→  tytuł magistra prawa; 
→  aplikacja sądowa lub prokuratorska i odpowiedni egzamin; 
→  min. 1 rok jako asesor sądowy lub prokuratorski lub jako referendarz sądowy
→  ukończone 29 lat

dodatkowe wymogi

: staż pracy 10 lat do SN i NSA 

wymóg stażu i aplikacji nie dot. 

profesorów i doktorów hab.

 zatrudnionych w placówkach naukowych; 

tryb  powołania

:  głosowanie  tajne  w 

ZO

  nad  akceptacją  przy  zgłoszonej  podwójnej  liczbie  kandydatów  → 

przedstawiani KRS (s. powszechne – za pośrednictwem MS, który może wyrazić swoją opinię; może też zgłosić 
kandydata  bez  opinii  ZO)   

KRS

  w  głosowaniu  tajnym  podejmuje  uchwałę  o  przedstawieniu  kandydatów 

prezydentowi  

akt powołania

 nie wymaga kontrasygnaty, a powołanie dot. sądu określonego rodzaju (awans 

do wyższego sądu wymaga kolejnego powołania); 

→ 

odrębności

:  sądy  wojskowe  –  sędzia  musi  być  oficerem  zawodowym,  powołanie  sędziów  SN  i  sądów 

adm. bez udziału MS; 

GWARANCJE NIEZAWISŁOŚCI

– 

aspekt personalny

 – odnosi się do praw i obowiązków sędziego; to min: 

stabilizacja urzędu sędziego

 – powołanie na czas nieoznaczony (art. 179), czyli do wieku emerytalnego (65 

lat, KRS może przedłużyć do 70, SN i NSA do 70); 

nieusuwalność  sędziego

  –  złożony  z  urzędu  tylko  w  sytuacjach  wyjątkowych:  orzeczenie  sądu  (też 

dyscyplinarnego) oraz ze względu na stan zdrowia lub w razie zmian w organizacji sądowej; 

nieprzenoszalność sędziego

 – nie można bez jego zgody, chyba, że orzeczeniem sądu; 

immunitet sędziowski

 – nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności bez zgody sądu, ani zatrzymany 

lub aresztowany, chyba, że złapany na gorącym uczynku; 

odpowiedzialność  dyscyplinarna

  –  za  naruszenie  obowiązków  sędziowskich  tylko  przed  sądami 

dyscyplinarnymi wyłanianymi przez samorząd zawodowy; 

niepołączność

  –  innych  urzędów  i  funkcji  państwowych,  zajęć,  które  przeszkadzałyby  mu  w  pełnieniu 

obowiązków lub uchybiałyby godności urzędu lub zachwiałyby zaufaniem do jego bezstronności; 

apolityczność

 – zakaz należenia do partii, związku zawodowego czy prowadzenia działalności publicznej nie 

dającej się pogodzić z zasadą niezawisłości i niezależności sędziowskiej; 

status  materialny  i  zasady  wynagradzania

  –  konstytucyjny  nakaz  zapewnienia  wynagrodzenia 

odpowiadającego godności urzędu i zakresowi obowiązków – odmienne regulacje dot. wynagrodzeń, emerytur; 

– 

aspekt  merytoryczny

  –  sędzia  jest 

poddany  jedynie  wskazówkom  sądów  wyższych

  w  ramach  procedur 

ustalonych przez ustawy, oraz 

podlega tylko Konstytucji i ustawom

, co oznacza: 

nie może sam badać konstytucyjności ustaw

, a jedynie może wnieść pytanie prawne do TK, choć w kilku 

orzeczeniach niektórych składów SN zarysowały się odmienne opinie; 

nie podlega aktom podustawowym

 i może samodzielnie badać ich zgodność z Konstytucją i ustawami, a w 

razie stwierdzenia niezgodności pominąć w danej sprawie; 

 

KONSTYTUCYJNE ZASADY DZIAŁANIA SĄDÓW 

ZASADY ORGANIZACJI SĄDOWNICTWA

– 

ZASADA  DWUINSTANCYJNOŚCI

 

(

art.  176  ust.  1

)  →  (wymóg  minimalny

nakaz  by  w  każdej  sprawie  była 

możliwość zwrócenia się do sądu wyższej instancji o zbadanie prawidłowości orzeczenia I inst

., a na mocy 

art. 236 ust. 2 dot. 

też spraw adm.

, ale na ile wymóg ten będzie miał zastosowanie również do spraw, w których 

background image

 

77 

rozstrzygniecie  zapadło  w  pozasądowym  organie 

(też  dyscyplinarnym),  pokaże  przyszłość  (wg  TK  wystarczy 

jednoinstancyjna kontrola sądowa); 

– 

ZASADA  UDZIAŁU  OBYWATELI  W  SPRAWOWANIU  WYMIARU  SPRAWIEDLIWOŚCI

 

(

art.182

)  →  odesłanie  do 

uregulowań w ustawie. Nie stosuje się systemu ław przysięgłych (odrębne ciało orzekające), ale stosuje się system 
sądu ławniczego (jednolite ciało – sędzia i ławnicy zarówno o winie jak i karze, głosowanie większością); 

tylko  sądy  powszechne  i  wojskowe 

(

I  inst.

),  wybierani  przez  rady  gminy,  a  kandydatów  mogą  zgłaszać 

prezesi sądów, organizacje, stowarzyszenia, związki zawodowe oraz grupy wyborców; 

→ 

sprawy cywilne tylko 

dot. pracy, ubezpieczeń społecznych, rodzinne; 

wymogi

: obywatelstwo polskie, 30 lat, praca/zamieszkanie w danym miejscu przez min. 1 rok, nieskazitelny 

charakter; 

wyłączenia

:  zatrudnieni  w  sądach  i  prokuraturach,  policjanci,  adwokaci,  radcy  prawni,  duchowni, 

funkcjonariusze Służby Więziennej; 

kadencja 4 lata

, a odwołanie w wyjątkowych przypadkach; 

wyznaczony do udziału w rozprawach 

do 12 dni w roku

niezawiśli

, ale trudniej o gwarancje, gdyż zatrudnieni poza sądem; 

– 

ZASADA JAWNOŚCI ROZPRAWY

 

(

art. 45 ust. 2

) → odnosi się 

do wszystkich rozpraw

, ale 

możliwe ograniczenia 

ze względu na  moralność,  bezpieczeństwo, porządek  publiczny, ochronę życia  prywatnego  stron  lub  inny  ważny 
interes prywatny – nie dot. stron, ich przedstawicieli; 

PRAWA JEDNOSTKI ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM SĄDOWYM

 

– 

prawo do sądu

 (

art. 45 ust. 1

) → 

właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd

 i dot. 

każdego

 (ale nie musi dot. np. 

podmiotów publicznych, np. z zakresu podległości), a 

treścią tego prawa jest:

 

prawo dostępu do sądu

prawo do odpowiedniego ukształtowania procedury sądowej

prawo do uzyskania wyroku sądowego

→ 

kwestia sporna to zakres swobody ustawodawcy w przekazywaniu spraw cywilnych pod jurysdykcję sądów 
adm.

, ze względu na ich węższy zakres rozpatrywania spraw; 

– 

prawo do obrony

 (

art. 42 ust. 2

) → dot. wszystkich etapów spraw karnych. 2 aspekty: 

aspekt

 

formalny

 – prawo do 

posiadania obrońcy

 z wyboru, lub z urzędu; 

aspekt  materialny

  –  takie 

ukształtowanie  procedury  karnej

,  które  stwarza  możliwość  występowania  jako 

pełnoprawny  uczestnik  procesu  (zasada  kontradyktoryjności)  oraz  obowiązek  zachowania  niezależności 
adwokatury i zapewnienia jej wysokiego poziomu fachowego; 

→  z innych praw (prawo do sądu, zasada równości) możne wydobyć  ogólne prawo każdego do pomocy 

prawnej w postępowaniu sądowym

ZASADY PRAWORZĄDNEGO PROCESU

 → szereg reguł, min. prawo do obrony, jawność, nullum crimen nulla poena sine 

lege,  domniemanie  niewinności,  ochrona  wolności  i  nietykalności  osobistej,  zakaz  tortur  i  nieludzkiego  karania,  inne 
jeszcze wynikają z gwarancji wymaganych przez międzynarodowe traktaty o prawach człowieka; 

 

background image

 

78 

WŁADZA SĄDOWNICZA. TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY. 

WPROWADZENIE 

– 

sądowa kontrola zgodności  ustaw  z konstytucją 

to  jedna z podstawowych  obecnie  gwarancji  konstytucji, ale 

długo wypracowywała sobie tą pozycję, przede wszystkim dlatego, iż 

tradycyjna doktryna francuska 

odrzucała 

ją, jako ograniczenie praw parlamentu; 

– 

w konstytucjach międzywojennych 

– nie było TK, choć toczyły się spory i dyskusje nad wprowadzeniem; 

– 

okres  PRL 

–  nie  było  warunków  do  stworzenia  sądownictwa  konstytucyjnego,  a  dopiero  w  latach  1980 

wprowadzono takie uregulowania → 

nowela Konstytucji z kwietnia 1982 r. 

→ wprowadzenie TS (+ ustawa) i 

TK, ale ustawa o TK została uchwalona dopiero w 1985 r.  

szereg ograniczeń kompetencji

, a najważniejsze to 

możliwość odrzucenia przez Sejm wyroku TK 

większością 2/3 głosów; 

– 

po przełomie w 1989 r. 

– utrzymano TK, ale 

nie zmieniono jego ograniczeń 

(wszystkie państwa byłego obozu 

socjalistycznego utworzyły sądy konstytucyjne o kompetencjach do wydawania ostatecznych orzeczeń), przy czym 

ważna  uchwała  TK  z  1993  r.  →  jeśli  Sejm  w  ciągu  6  m-cy  nie  odrzuci  wyroku  TK,  to  staje  się  on 
ostateczny → 

pomimo tych wszystkich ograniczeń TK dorobił się 

bogatego orzecznictwa

– 

obecny kształt sądownictwa konstytucyjnego 

– 

Konstytucja z 1997 r. i ustawa o TK z 1997 r.

 

POZYCJA USTROJOWA I SKŁAD 

P

OZYCJA USTROJOWA 

TK 

– 

to  organ  władzy  sądowniczej

,  ale 

nie  jest  sądem  w  rozumieniu  art.  175,  a  jego  działalność  to  nie

 

sprawowanie wymiaru sprawiedliwości

–  choć trybunały mają wiele 

cech wspólnych z sądami

, to są 

odrębny elementem tej władzy

 (art. 10 ust. 2); 

– 

odrębności

 to przede wszystkich 

odmienne zadania

, czyli 

kontrola hierarchicznej zgodności norm prawnych

 

i  eliminowanie  norm  niezgodnych  z  systemu  obowiązującego  prawa

  oraz 

powiązania  z  politycznymi

 

procesami

,  jak: 

kadencyjność  urzędu

tryb  powoływania  sędziów

bliższe  związki  z  parlamentem

 

 stąd wg niektórych to nie organ sądowy, ale 

szczególna instytucja kontroli konstytucyjności prawa

– 

charakter pozycji TK – niezależność

 (choć i Sejm i prezydent mają pewne uprawnienia kreacyjne, a w stosunku 

do  innych  organów  sądowych  (sądy,  SN,  NSA,  KRS)  nie  ma  żadnych  powiązań)  oraz 

zasada  niezawisłości

 

sędziowskiej

S

KŁAD 

TK 

– 

15 sędziów

 powoływanych 

przez Sejm indywidualnie

, spośród osób 

wyróżniających się wiedzą prawniczą

, a 

ustawa o TK doprecyzowuje, iż chodzi o osoby mające 

kwalifikacje do bycia sędzią SN lub NSA

 (czyli 10 lat 

praktyki) 

oraz profesorowie i doktorzy habilitowani

 (w praktyce to oni głównie są sędziami TK); 

– 

procedura w Sejmie

 – wniosek może złożyć 

Prezydium lub min. 50 posłów

 – wybór 

bezwzględna większość

 

przy ½ obecnych

 (postulat Garlickiego by była to większość 2/3); 

P

OZYCJA SĘDZIEGO 

TK

 

(analogicznie jak sędziego SN) 

– 

niezawisłość

  →  zakaz  reelekcji,  a  uTK  daje  prawo  do  powrotu  na  poprzednie/równoważne  stanowisko  lub 

przejścia w stan spoczynku; 

– 

nieusuwalność

 → chyba, że skazany 

prawomocnym wyrokiem

 sądu lub 

sąd dyscyplinarny

 złożony z sędziów 

TK złoży go z urzędu. Też: 

śmierć

zrzeczenie

 się oraz 

orzeczenie komisji lekarskiej o trwałej niezdolności

 

do pełnienia obowiązków → wygaśnięcie mandatu 

musi zostać potwierdzone przez ZO TK

 i dopiero potem Sejm 

może wybrać następnego; 

– 

immunitet

  –  zgoda na pociągnięcie  do  odpowiedzialności  karnej/aresztowanie wyraża 

TK  w pełnym  składzie

 

(2/3 za); 

– 

incompatibilitas

 – z innymi stanowiskami w aparacie państwowym oraz 

nakaz apolityczności

O

RGANY 

TK 

– 

Z

GROMADZENIE 

O

GÓLNE

  →  to 

wszyscy  sędziowie  TK

  (do  prawomocności  uchwał  potrzebna  obecność  10). 

Zadania

coroczne 

omawianie działalności

 TK i problemów z orzecznictwa; 

decyzje dot. organizacji pracy TK

, jak uchwalanie 

regulaminu

wybór kandydatów

 na prezesa i wiceprezesa, 

uchwalanie 

projektu wydatków i dochodów

wyznaczanie składów

 orzekających i 

przydzielanie spraw

decyzje dot. sędziów

, jak 

uchwalanie wygaśnięcia mandatu

zgoda na uchylenie immunitetu

– 

P

REZES

 

TK

  → 

reprezentuje  TK na  zewnątrz

 oraz 

wykonuje czynności  związane z  bieżącym administrowaniem

 

pracą TK

 oraz 

kierowaniem Biurem TK

 (Szef Biura TK), a 

W

ICEPREZES

 

zastępuje go w razie nieobecności

 oraz 

wykonuje obowiązki wynikające z podziału czynności

obaj powoływani przez prezydenta

 (obowiązek) 

spośród kandydatów przedstawionych przez ZO TK

brak  określenia  czasu  trwania  kadencji

,  ale  na  pewno  możliwe  jest  zrzeczenie  się  funkcji  prezesa  i 

pozostanie w składzie TK; 

background image

 

79 

 

FUNKCJE 

– 

FUNKCJE 

TK

 TO

kontrola norm

 (orzekanie o zgodności aktów normatywnych z aktami wyższego rzędu); 

orzekanie o 

skargach konstytucyjnych

rozstrzyganie 

sporów kompetencyjnych

orzekanie o 

zgodności z Konstytucją celów i działalności

 partii politycznych; 

rozstrzygnie o zaistnieniu tymczasowej przeszkody w sprawowaniu przez prezydenta urzędu

– 

INNE FUNKCJE SPOTYKANE W SĄDOWNICTWIE KONSTYTUCYJNYM INNYCH KRAJÓW

orzekanie o odpowiedzialności konstytucyjnej; 

rozstrzyganie spraw dot. ważności wyborów i referendów; 

ustalanie powszechnie obowiązującej wykładni ustaw; 

K

ONTROLA NORM

 

– 

istotą  kontroli

  (i  zarazem  conditio  sine  qua  non  sądownictwa  konstytucyjnego) 

jest  orzekanie  o  hierarchicznej 

zgodności  aktów  normatywnych  niższego  rzędu  z  aktami  normatywnymi  wyższego  rzędu  i  eliminowaniu  tych 
pierwszych w razie stwierdzenia niezgodności

kontrola następcza

 – dot. aktów normatywnych już ustanowionych i ze względu na to, iż rzeczywista treść 

norm kontrolowanych w procesie kontroli prewencyjnej może ujawnić się dopiero podczas ich stosowania, TK 
uznał, iż orzeczenie o konstytucyjności nie stanowi jako res iudicata przeszkody do kontroli następczej; 

kontrola prewencyjna

 – dot. aktów normatywnych przed ustanowieniem → 2 przypadki (tylko prezydent): 

→ 

dot. ustaw przed podpisaniem ich przez prezydenta

→ 

dot.  umów  międzynarodowych  przed  dokonaniem  ratyfikacji

  →  brak  określonych  obowiązków 

prezydenta  w  związku  z  ewentualnym  stwierdzeniem  niezgodności  takiej  umowy  z  Konstytucją,  ale  ze 
względu na zadanie strzeżenia Konstytucji, obowiązkiem powinna być odmowa ratyfikacji; 

– 

przedmiotem kontroli

 są: 

ustawy co do zgodności z Konstytucją i umowami międzynarodowymi ratyfikowanymi ustawą

 → dot. 

wszystkich typów ustaw (budżetowych, ratyfikujących), choć wątpliwości dot. ustaw o zmianie konstytucji, ale 
raczej można pod kątem dochowania procedury z art. 235 K.; 

umowy międzynarodowe co do zgodności z Konstytucją

 → dot. umów wszelkiego typu, bez względu na 

tryb ich zawarcia; 

inne  przepisy  prawa  wydane  przez  centralne  organy  państwowe  co  do  zgodności  z  Konstytucją, 
ratyfikowanymi  u.m.  i  ustawami

  →  dot.  przede  wszystkim  rozporządzeń,  gdyż  orzekanie  o  uchwałach 

samorządu i terenowej adm. rząd. należy do kompetencji sądownictwa adm. Jednak nie wyczerpuje się na nich, 
gdyż pojęcie „przepisy prawa” nie jest precyzyjne i można przyjąć iż jest tożsame z pojęciem „akt normatywny” 
(które ma bogatą treść orzeczniczą) 

→ 

tzw.  materialna koncepcja aktu  normatywnego

  –  akt  normatywny  to  każda  regulacja, zawierająca  w 

swej  treści  normy  prawne  (=  abstrakcyjne  reguły  postępowania,  skierowane  do  generalnie  określonego 
adresata), przy czym nie istotna jest nazwa nadana dla danego aktu  

więc przedmiot kontroli nie jest 

ograniczony do aktów zawierających źródła powszechnie obowiązującego prawa

gdy  przepisy  będące  przedmiotem  kontroli  zostaną 

uchylone  to  postępowanie  przed  TK  zostaje  umorzone

chyba, że jest konieczne dla ochrony konstytucyjnych wolności i praw

wg orzecz. TK przyjęło się, że 

uchylenie aktu nie musi oznaczać całkowitej utraty mocy obo

wiązującej, gdy akt 

taki może być stosowany do 

orzekania o sytuacjach z przeszłości

, to TK może uznać, że częściowo zachował 

on moc obowiązującą i że możliwe jest wydanie orzeczenia merytorycznego; 

nie

 

ważne jest, kiedy akt został wydany

, choć wcześniej w uTK było ograniczenie dot. aktów wydanych pod 

rządami dawnych przepisów; 

– 

podstawą kontroli

 (punktem odniesienia) 

jest

Konstytucja

 → tzn. tylko akt z 2.04.1997 r., ale konstytucja, to nie tylko tekst pisany, ale też zasady i wartości, 

które  wydobywane  są  przez  doktrynę  i  orzecznictwo  sądowe  (→  tzw.  konstytucja  sądowa);  np.  wykładnia 
zasady demokratycznego państwa prawnego; 

ratyfikowane umowy międzynarodowe

 → ratyfikowane ustawą – gdy dot. ustaw, wszystkie – gdy dot. aktów 

podustawowych → szczególnie ważna EKPCz, ze względu na bogatą treść orzeczniczą ETPCz; 

→  nie daje to podstaw do orzekania o zgodności z prawem pochodnym UE, gdyż zgodnie z ustaloną linią 

orzeczniczą ETS prawo do rozstrzygania konfliktów między ustawami a prawem UE należy do wszystkich 
sądów; 

ustawy

 – gdy dot. aktów podustawowych; 

– 

kryteria kontroli wg uTK: 

background image

 

80 

zgodność materialna

 – zgodność treściowa regulacji; 

zgodność proceduralna

 – dochowanie trybu; 

zgodność kompetencyjna

 – czy organ wydający akt miał do tego kompetencję, co jest szczególnie ważne przy 

badaniu rozporządzeń, do których konieczne jest trójszczegółowe upoważnienie ustawowe; 

– 

inicjatywa kontroli może mieć 2 formy proceduralne

inicjatywa konkretna

 (

pytania prawne

) → zawsze związana z konkretną sprawą zawisłą przed sądem  – gdy 

sąd  (każdy)  ma  wątpliwości  co  do  zgodności  danego  aktu  może  wystąpić  do  TK  z  pytaniem  prawnym  na 
każdym  etapie  postępowania,  a  strony  mogą  jedynie  wnioskować  do  danego  składu  orzekającego  o 
przedstawienie  pytania.  Pytanie  prawne  może  dot.  jedynie  przepisu,  który  ma  być  podstawą  orzekania 
(przesłanka relewantności). Po wydaniu orz. TK, postępowanie zostaje podjęte i rozstrzygnięte zgodnie z orz.; 

inicjatywa abstrakcyjna

 (

wnioski

) → podejmowana w oderwaniu od konkretnej sprawy, a krąg podmiotów 

uprawnionych do jej podjęcia jest ograniczony – wg Czeszejko-Sochackiego należy odróżnić: 

→ 

ogólną legitymację

 – prawo do zakwestionowania każdego aktu niezależnie od tego, na ile jego treść dot. 

zakresu działania  wnioskodawcy  → prezydent,  marszałek  Sejmu  i Senatu, premier,  pierwszy  prezes SN, 
prezes NSA, prokurator generalny, prezes NIK i RPO oraz 50 posłom lub 30 senatorom; 

→ 

szczególną  legitymację

  –  prawo  do  zakwestionowania  tylko  aktów  dot.  spraw  z  zakresu  działania 

danego  podmiotu  →  KRS  (dot.  niezależności  sądów  i  niezawisłości  sędziów),  organy  stanowiące 
samorządu,  ogólnokrajowym  organom  związków  zawodowych,  ogólnokrajowym  władzom  organizacji 
pracodawców  i  organizacji  zawodowych,  kościołom  i  związkom  wyznaniowym    wstępna  kontrola 
wniosków organizacji zawodowych i związkowych oraz samorządu; 

brak inicjatywy z urzędu

 (gdy jest taki wymóg dla wejścia w życie danego aktu) 

oraz inicjatywy własnej TK;

 

– 

postępowanie przed TK: 

nawiązuje do postępowania sądowego, w sprawach nieuregulowanych stosuje się kpc

składy

→ 

3-osobowe

 – gdy dot. aktu podustawowego; 

→ 

5-osobowe

 – gdy dot. ustawy lub u.m.; 

→ 

pełny  skład  (min.  9  sędziów)

  –  każda  zawiła  sprawa,  zwłaszcza  gdy  orzeczenie  może  spowodować 

nakłady nieprzewidziane w budżecie lub gdy skład zamierza odstąpić od poglądu prawnego wyrażonego w 
orzeczeniu innego pełnego skłądu; 

uczestnicy

wnioskodawca

organ

, który wydał zakwestionowany akt oraz 

Prokurator Generalny

→  gdy orzeczenie może spowodować nieprzewidziane wydatki 

opinię wydaje też RM

sprawy  z  wniosków  i  pytań

  zawsze  w  formie 

rozprawy

  (kontradyktoryjność  i  publiczność),  a  jawność 

wyłączona tylko ze względu na bezpieczeństwo państwa lub ochronę tajemnicy państwowej; 

orzeczenia TK zapadają 

większością głosów

 → możliwość pata, gdy będzie parzysta liczba sędziów; 

orzeczenie składa się z sentencji

 (wskazuje przepisy i określa o ich zgodności) oraz 

uzasadnienia

 (rozwinięta 

prezentacja procesu myślowego), a sędzia który głosował przeciw może złożyć 

zdanie odrębne

– 

skutki prawne orzeczeń

(

skutki makro

skutki orzeczenia dla dalszego losu skontrolowanego aktu lub zawartej w nim normy

→ 

wszystkie orzeczenia TK

 mają 

moc powszechnie obowiązującą

 i są 

ostateczne

 (nie ma odwołania) i 

podlegają ogłoszeniu

 tam, gdzie był ogłoszony zakwestionowany akt; 

→ 

gdy akt uznany za zgodny

 to jako res iudicata nie może być zakwestionowany ponownie z tego samego 

powodu; 

→ 

gdy akt uznany za niezgodny

 to traci moc powszechnie obowiązującą, ale konsekwencją niezgodności 

nie jest nieważność ex tunc, a tylko wadliwość/wzruszalność, przy czym TK określa moment utraty mocy 
obowiązującej → zasadą jest dzień orzeczenia, ale może to być inny termin: 
  nie więcej niż 18 m-cy – gdy dot. ustawy; 
  nie więcej niż 12 m-cy – gdy inny akt; 
  obowiązek zasięgania opinii RM, gdy orzeczenie powoduje nieprzewidziane wydatki; 

→  przepis przejściowy dawał Sejmowi w okresie 2 lat (do 17.10.1999) od uchwalenia K. możliwość uchylenia 

orz. TK; 

(

skutki  mikro

skutki  orzeczenia  dla  decyzji,  orzeczeń  i  rozstrzygnięć  podjętych  w  przeszłości  na 

podstawie  takiego  aktu  bądź  normy

  →  domniemuje  się  ważność  podjętych  wszystkich  indywidualnych 

rozstrzygnięć zapadłych na podstawie tego aktu, a jedynie wprowadzona jest możliwość ich zakwestionowania; 

S

KARGA KONSTYTUCYJNA

 

– 

skarga  konstytucyjna  to  szczególny  środek  prawny  pozwalający  jednostce  na  zwrócenie  się  do  sądu 
konstytucyjnego  o  zweryfikowanie  ostatecznych  rozstrzygnięć  władz  publicznych,  o  ile  rozstrzygnięcia 
naruszają konstytucyjnie zagwarantowane prawa i wolności skarżącego 
→ ważne 4 elementy

background image

 

81 

incydentalny charakter skargi

 – związany z konkretnym przypadkiem; 

ograniczenie podstawy skargi do naruszeń praw i wolności o konstytucyjnym charakterze

subsydiarny charakter skargi

 – po wyczerpaniu innych środków; 

prawo  rozpoznawania  skargi  przyznane  organom  sądownictwa  konstytucyjnego,  którego 
rozstrzygnięcia wiążą wszystkie organy państwa

– 

wąskie  ujęcie  skargi  –  skarga przeciwko  normie

,  tzn.  podstawą  skargi może  być  tylko  zarzut,  że  orzeczenie 

naruszające prawa/wolności zostało wydane na podstawie przepisu niezgodnego z konstytucją; 

– 

szerokie ujęcie skargi – skarga przeciwko normie i orzeczeniu

, tzn. podstawą skargi może być też zarzut, że 

samo  orzeczenie  zostało  wydane  w  sposób  naruszający  konstytucją  (np.  przyjęcie  niewłaściwej  interpretacji, 
naruszenie praw proceduralnych); 

– 

podmiotem  skargi

  może  być  każdy,  czyje  konstytucyjne  prawa  i  wolności  zostały  naruszone,  więc  przede 

wszystkim osoba fizyczna (nie tylko obywatel), ale i osoby prawne, choć tylko w zakresie w jakim są podmiotami 
konstytucyjnych praw i wolności; 

– 

podstawą skargi

 jest 

zarzut naruszenie konstytucyjnych wolności i praw

, a 

jedyny wyjątek

 dot. prawa do azylu lub 

statusu uchodźcy; 

skarga musi 

w sposób konkretny wskazywać przepis naruszający

, ale sporne jest czy skargę można oprzeć na 

zarzucie  naruszenia  zasady  państwa  prawnego, a w  stosunku  do zasady  równości wyłączono  taką możliwość 
(choć zgłoszono 5 zdań odrębnych); 

nie może dot. luki w prawie

 (zaniechania ustawodawcy); 

nie może dot. aktu nienormatywnego

 (np. statut spółdzielni); 

nie może dot. przepisu, który nie był podstawą rozstrzygnięcia

, gdyż to powodowałoby, że skarga stała by się 

actio popularis

nie  może  dot.  prawidłowości  interpretowania  prawa,  chyba,  że  niejasność  przepisu  prowadzi  do  takich 
rozbieżności interpretacyjnych, że narusza to K

.; 

– 

inne konieczne przesłanki do wniesienia skargi: 

naruszenie w wyniku orzeczenia sądu lub organu administracji publicznej

orzeczenie musi być ostateczne

 (tzn. brak innego środka prawnego), a w razie wątpliwości czy przysługuje 

kasacja ich rozstrzygnięcie należy do SN; 

→ 

wykorzystanie  procedur  musi  mieć  charakter  merytoryczny

,  nie  można  wnieść  skargi,  jeżeli  sąd  z 

powodów formalnych odrzucił skargę; 

→ 

wątpliwości  dot.  postęp.  karnego

,  w  którym  prawomocność  wyrok  uzyskuje  jeszcze  przed  wniesieniem 

skargi kasacyjnej; 

przedmiotem może być 

tylko zarzut niezgodności z ko

nstytucją

termin zawity 3 miesięcy

 od doręczenia ostatecznego rozstrzygnięcia; 

przymus  adwokacki

  –  musi  być  sporządzona  przez  adwokata/radcę  prawnego,  chyba,  że  skarżącym  jest 

sędzia, prokurator, notariusz, doktor habilitowany lub profesor nauk prawa; 

– 

odrębności w zakresie postępowania

rozbudowana wstępna kontrola

 dopuszczalności skargi - o nadaniu biegu decyduje1 sędzia, a zażalenie na jego 

odmowę nadania biegu rozpatruje 3 sędziów; 

nadając  bieg  TK 

może  wstrzymać  wykonanie

  zaskarżonego  orzeczenia,  jeżeli  jego  wykonanie  mogło  by 

spowodować  nieodwracalne  skutki,  wiążące  się  z  dużym  uszczerbkiem  dla  skarżącego  lub  gdy  przemawia  za 
tym ważny interes publiczny lub inny ważny interes skarżącego; 

o nadaniu skardze biegu 

informuje się RPO

, który może wziąć udział w postępowaniu; 

skarga rozpatrywana 

w

 

składzie 3- lub 5-osobowym, a w sprawach zawiłych w pełnym składzie

musi się odbyć rozprawa, chyba, że wszyscy zgodzą się, że badany akt jest niezgodny z K

.; 

– 

skutek orzeczenia dot. aktu

 (skutek erga omnes), 

a nie tylko sytuacji indywidualnej

, a ustawa nic nie mówi o dalszym 

trybie  rozstrzygania  sprawy,  której  skarga  dot.,  choć  nie  ma  wątpliwości,  że  skarżący  może  żądać  wznowienia 
postępowania; 

R

OZSTRZYGNIE SPORÓW KOMPETENCYJNYCH

 

– 

spór  kompetencyjny  to  rozbieżność  stanowisk  co  do  zakresu  kompetencji  stron  tego  sporu,  przy  czym 
może dot. tylko konstytucyjnych organów centralnych

→  nie może dot. sporów pionowych i organów „niekonstytucyjnych”; 

charakter pozytywny

 – gdy dwa (więcej) organów uznaje się za właściwe do rozstrzygnięcia; 

charakter negatywny

 – gdy dwa (więcej) organów uznaje się za niewłaściwe do rozstrzygnięcia; 

– 

inicjatywa

:  prezydent, marszałek  Sejmu  i Senatu,  premier,  PP  SN, P  NSA, P NIK  →  węższy  zakres  niż  zakres 

podmiotów, których spór ten może dotyczyć; 

– 

postępowanie

 przed 

pełnym składem

 TK, rozstrzygnięcie w formie 

postępowania

ogłaszanego w MP

background image

 

82 

O

RZEKANIE O ZGODNOŚCI Z 

K

ONSTYTUCJĄ CELÓW LUB DZIAŁALNOŚCI PARTII POLITYCZNYCH

 

– 

art.  11  K.

  –  wymaga  by  partie  zrzeszały  członków  na  zasadach  równości  i dobrowolności,  a  konkretyzacja  tych 

wymogów znajduje się w: 

ustawie o partiach politycznych

 – cel działania to wpływanie demokratycznymi metodami na kształtowanie 

polityki państwa; 

art. 13 K.

 – zakaz istnienia partii i innych organizacji, które w swoich programach odwołują się do totalitarnych 

metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu oraz gdy ich program zakłada nienawiść rasową i 
narodowościową,  stosowanie  przemocy  w  celu  zdobycia  władzy  lub  wpływu  na  politykę  oraz  przewiduje 
utajnienie struktur lub członkowstwa; 

– 

tylko jedno rozstrzygnięcie merytoryczne

 z 2000 r. dot. Partii Chrześcijańska Demokracja III RP – uznane za 

zgodne; 

– 

jedyną podstawą

 jest zgodność z Konstytucją ; 

– 

inicjatywę mają te same podmioty co uprawnione do inicjowania kontroli abstrakcyjnej

– 

2 możliwości postępowania: 

powstanie nowej partii

 → kończy się wpisem do ewidencji partii dokonywanym przez Sąd Okręgowy w W-

wie, który może wystąpić do TK o zbadanie jej zgodności z K., a orzeczenie o niekonstytucyjności powoduje 
odmowę wpisu do ewidencji; 

→  to samo postępowanie w razie dokonania zmiany w statucie; 

brak uregulowań dot. kontroli konstytucyjności działalności 

istniejącej partii

– 

postępowanie w pełnym składzie w procedurze: 

gdy dot. badanie

 

celów

 – 

procedura kontroli norm

 (przedmiotem badania jest statut partii, czyli akt o quasi-

normatywnym charakterze); 

gdy  dot.  działalności

  – 

procedura  kpk

,  a  zebranie  i  utrwalenie  dowodów  TK  może  zlecić  prokuratorowi 

generalnemu; 

– 

skutkiem  orzeczenia

  o  niezgodności  jest  wykreślenie  partii  z  ewidencji  oraz  poddanie  partii  postępowaniu 

likwidacyjnemu; 

 

background image

 

83 

WŁADZA SĄDOWNICZA. TRYBUNAŁ STANU. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONSTYTUCYJNA 

– 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ  KONSTYTUCYJNA 

(

PRAWNA

)

  TO  ODPOWIEDZIALNOŚĆ  ZA  NARUSZENIE  PRAWA 

REALIZOWANA Z INICJATYWY PARLAMENTU PRZED ORGANEM WŁADZY SĄDOWNICZEJ

–  historia instytucji
 

TRYBUNAŁ STANU 

–  TS  to 

odrębny  organ  władzy  sądowniczej

,  przeznaczony  do  realizacji  odpowiedzialności  konstytucyjnej,  ale 

nie jest  sądem  w  rozumieniu  art.  175  ust.  1  i  nie  sprawuje  wymiaru  sprawiedliwości

,  ale  ma 

cechy  organu

 

sądowniczego:

 niezależność, niezawisłość sędziów, a charakter zadań to orzekanie czy konkretne czyny stanowią 

naruszenie prawa (zbliżony do sądu karnego, a czasem jako taki działa); 

– 

skład TS:  

przewodniczący

 – z urzędu PP SN; 

2 zastępców

 i 

16 członków

 

wybranych przez Sejm na okres kadencji Sejmu

, ale zachowują kompetencje do 

czasu wyboru nowych członków; 

→ 

możliwe ponowne wybranie

, a 

jedynie połowa musi mieć odpowiednie kwalifikacje

 (oraz zastępcy); 

→  jest to 

tzw. sąd sejmowy

 – powiązanie kadencji i wybór członków przez sejm; 

– 

funkcja członka TS jest honorowa

, więc 

nieodpłatna

 (nie licząc niewielkiej diety w związku z pełnienie funkcji 

oraz zwrotu ew. kosztów); 

–  sędziowie 

podlegają tylko Konstytucji i ustawom i są niezawiśli 

TYLKO

 w sprawowaniu funkcji sędziowskich

– 

odwołanie możliwe tylko, gdy

zrzeknie

 się; 

trwała niezdolność

 do wykonywania czynności; 

prawomocny wyrok sądu

–  przysługuje im 

immunitet

 i 

nietykalność

 

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI KONSTYTUCYJNEJ 

– 

ograniczony podmiotowo

 charakter odpowiedzialności konstytucyjnej 

→ 3 grupy osób:

 

prezydent

  –  najszerszy zakres odpowiedzialności  (o wyłącznym charakterze);  podobnie  opisana w  uTS  odp. 

marszałków, ale nie ma ona wyraźnego oparcia w art. 198 i art. 131 ust. 2; 

osoby pełniące najwyższe stanowiska państwowe

→ 

premier i członkowie RM

, więc nie dot. innych osób zajmujących kierownicze stanowiska w adm. rząd.; 

→ 

osoby,  którym  premier  powierzył  kierowanie  ministerstwem

  –  obecnie  w  związku  ze 

sformułowaniem ustawy o rządzie może to dot. jedynie członków RM lub samego premiera; 

→ 

P NBP

 – jedyny sposób usunięcia ze stanowiska przed upływem kadencji; 

→ 

P NIK

 – też jedyny sposób usunięcia; 

→ 

członkowie KRRiTv

 – też jedyny sposób usunięcia; 

→ 

Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych

 – powoływany i odwoływany na czas wojny na wniosek premiera 

przez prezydenta; 

posłowie i senatorowie

 w zakresie złamania zakazu z art. 107; 

– 

zakres przedmiotowy to naruszenie Konstytucji lub ustawy, popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem 
lub w zakresie swojego urzędowania = 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DELIKT KONSTYTUCYJNY

, tj. czyn, który nie 

będąc przestępstwem spełnia łącznie 2 przesłanki: 

czyn polega na naruszeniu konstytucji lub ustaw

, więc nie może dot. naruszenia innych aktów; 

popełnienie czynu związane z wykonywaniem urzędu

→ 

czyn  popełniony  w  zakresie  urzędowania  osoby

  –  gdy  działa  w  ramach  swoich  kompetencji,  ale  z 

naruszeniem przepisów; 

→ 

czyn  popełniony  w  związku  z  zajmowanym  stanowiskiem

  –  gdy  podejmuje  działania  pozostające 

poza ramami jej kompetencji, ale możliwe do dokonania ze względu na zajmowane stanowisko; 

–  odpowiedzialność 

za  czyn  popełniony  w  okresie  piastowania  urzędu,  ale  egzekwowana  może  być  też

 

później

,  gdyż  uTS  ustanawia 

10  okres  przedawnienia

,  a 

fakt,  że  osoba  nie  pełni  już  w/w  funkcji  nie  stanowi 

przeszkody w rozpoczęciu postępowania

–  możliwe  jest  pociągnięcie  do  odpowiedzialności 

również  w  przypadku  gdy  zachodzi  wina  nieumyślna

,  ale 

odpowiedzialność ta nie ma charakteru obiektywnego (konieczna przesłanka winy); 

O

DPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA PRZED 

TS 

– 

TS działa wtedy jako sąd karny → dot. 2 kategorii osób: 

background image

 

84 

PREZYDENT

 – (art. 145 ust. 1) 

właściwość TS ma charakter

→ 

wyłączny

 – prezydent może być pociągnięty do odpowiedzialności tylko przed TS, choć dla utrudnienia 

uniknięcia odpowiedzialności w okresie sprawowania urzędu nie biegnie przedawnienie za przestępstwa, za 
które nie postawiono go w stan oskarżenia przed TS; 

→ 

zupełny

 – obejmuje wszystkie przestępstwa, jakich prezydent dopuścił się w okresie sprawowania urzędu, 

bez względu na ich związek z piastowanym urzędem; 

CZŁONKOWIE 

RM

 – (art. 156 ust. 1) 

właściwość TS ma charakter

→ 

częściowy

  –  dot.  tylko  przestępstw  popełnionych  w  związku  z  zajmowanym  stanowiskiem,  a  za  inne 

przed sądami powszechnymi; 

→ 

kwestia kontrowersyjna – konkurencyjny czy wyłączny

 charakter właściwości TS → przed wejściem w 

życie Konstytucji przyjęto charakter konkurencyjny, tzn. do czasu aż nie postawiono go przed TS mógł 
być  oskarżony  przed  sądem  powszechnym,  ale  obecnie  art.  156  przyjmuje  nieco  inne  sformułowanie, 
powodujące  wątpliwości, 

jednak  TK  w  2001  r.  odpowiedział  na  pytanie  prawne,  że  jest  to 

właściwość o charakterze konkurencyjnym

w  poprzednim  stanie  prawnym  możliwa  była  również  odpowiedzialność  karna  (charakter  częściowy  i 
konkurencyjny) innych osób, ale obecnie brak takiego wyraźnego wskazania

O

DPOWIEDZIALNOŚĆ POSŁÓW I SENATORÓW

 

– 

dot. tylko naruszenia zakazu z art. 107

 (zakaz prowadzenia działalności z osiąganiem korzyści z majątku SP lub 

samorządu lub nabywanie takiego majątku), a 

szczegółowe unormowanie w ustawie

– 

inicjatywa

 Marszałka izby, a 

pociągniecie

 uchwałą izby, a 

TS orzeka w przedmiocie pozbawienia mandatu

 

POSTĘPOWANIE 

5

 ZASADNICZYCH STADIÓW

I. 

ZGŁOSZENIE WSTĘPNEGO WNIOSKU

II. 

POSTĘPOWANIE W 

K

OMISJI 

O

DPOWIEDZIALNOŚCI 

K

ONSTYTUCYJNEJ

III. 

POSTAWIENIE W STAN OSKARŻENIA

IV. 

ROZPOZNANIE SPRAWY PRZEZ 

TS

 W 

I

 INST

.; 

V. 

ROZPOZNANIE SPRAWY PRZEZ 

TS

 W 

II

 INST

.; 

ad. I. 

WNIOSEK  WSTĘPNY

  to  inicjatywa  zobowiązująca  Sejm  (ZN)  do  rozpatrzenia  w  sformalizowanej  procederze 

zasadności postawienia danej osoby w stan oskarżenia

–  prawo do wystąpienia z tym wnioskiem mają

→  gdy dot. prezydenta → 

grupa min. 140

 (1/4 składu ZN) 

członków ZN

→  gdy dot. członków RM → 

prezydent

 oraz 

grupa min. 115 posłów

 (1/4 składu sejmu); 

→  w przypadku pozostałych osób → 

prezydent

115 posłów

komisja śledcza

 (konieczna uchwała komisji 

podjęta większością 2/3 za przy ½ obecnych); 

– 

wymagania  dot.  wniosku

  –  musi 

wskazywać  osobę

  oraz 

zarzut  wraz  ze  wskazaniem  naruszonych

 

przepisów

 oraz z 

uzasadnieniem

 → 

kompletność wniosku bada Marszałek Sejmu

, który może go zwrócić w 

celu uzupełnienia (gdy brak uzupełnienia, pozostawia bez biegu) → 

Marszałek kieruje wniosek do KOK

ad. II. 

POSTĘPOWANIE  W 

KOK

  – 

podobne  do  postępowania  przygotowawczego

  (wg  niektórych  to 

śledztwo

 

sejmowe

): 

–  przewodniczący  KOK  przesyła 

odpis  wniosku  osobie,  której  on  dot.  i  informuje  o  prawie  złożenia 

pisemnych wyjaśnień i środków dowodowych

– 

KOK określa zakres i sposób przeprowadzenia postępowania dowodowego

– 

stosuje  się  odpowiednio  kpk

  →  może  przesłuchiwać  świadków,  biegłych,  żądać  akt  i  dokumentów,  a 

osoba, której wniosek dot. może uczestniczyć w posiedzeniach KOK; 

–  na podstawie tych materiałów KOK 

uchwała sprawozdanie wraz z wnioskiem

 

albo o postawienie w stan

 

oskarżenia

 (musi spełniać wymogi dla aktu oskarżenia wg kpk) 

albo o umorzenie postępowania w sprawie

ad. III. 

POSTAWIENIE W STAN OSKARŻENIA

–  podjęcie odpowiedniej uchwały przez ZN lub Sejm: 

→ 

prezydenta

 – 

2/3 ustawowej liczby ZN

 (=374); 

→ 

członek RM

 – 

3/5 ustawowej liczby posłów

 (276); 

→ 

pozostałe osoby

 – 

bezwzględna większość przy ½ obecnych

 

– 

jednocześnie wybiera spośród siebie 2 oskarżycieli

– 

skutkiem

 tej uchwały jest 

zawieszenie w sprawowaniu urzędu

 (nie dot. posłów i senatorów za art. 107); 

–  postępowanie po nadaniu mu biegu przez Marszałka 

nie ulega dyskontynuacji

 (uTS); 

ad. IV.  i V. 

POSTĘPOWANIE PRZED 

TS:

 

background image

 

85 

– 

I

 

inst

. – skład 

5-osobowy

II

 

inst

. – skład 

7-osobowy

, a 

składy ustalane są przez losowanie

–  stosuje się 

odpowiednio kpk

– 

jawność

, chyba, że bezpieczeństwo państwa lub ochrona tajemnicy państwowej; 

–  oskarżony ma 

prawo do obrony

 i 

wszystkie gwarancje proceduralne

– 

kary

 które może wymierzyć TS: 

→ 

utrata biernego i czynnego prawa wyborczego

 (2-10 lat); 

→ 

zakaz  zajmowania  kierowniczych  stanowisk  lub  pełnienia  funkcji

  związanych  z 

odpowiedzialnością w organach 

państwowych

 lub organizacjach 

społecznych

 (2-10 lat); 

→ 

utrata orderów i odznaczeń oraz zdolności ich uzyskiwania

 (2-10 lat); 

→ 

z  uwagi  na  szczególne  okoliczności  sprawy

  może  również 

odstąpić  od  karania  i  poprzestać  na 

stwierdzeniu winy

→ 

ZAWSZE

 

gdy  uzna

,  że  oskarżony  popełnił  delikt  konstytucyjny  (nawet  nieumyślnie)  orzeka 

utratę urzędu/stanowiska

→  gdy postęp. dot. 

posła/senatora

 za art. 107 to 

jedyną i wyłączną karą jest pozbawienie mandatu

→ 

gdy  czyn  wypełnia  znamiona  przestępstwa

  TS  wymierza 

także  kary  przewidziane  w  ustawie

 

karnej

background image

 

86 

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH 

ISTOTA INSTYTUCJI 

– 

OMBUDSMAN  TO  SZCZEGÓLNY  ORGAN  POWIĄZANY  Z  PARLAMENTEM

,

  CZUWAJĄCY  NAD  PRAWIDŁOWOŚCIĄ 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ WOBEC OBYWATELI

– 

HISTORIA

    Szwecja  w  1709,  ale  ostateczny  kształt  uzyskał  dopiero  w  1809  r.  –  najpierw  jako  funkcjonariusz 

parlamentu powołany do kontroli urzędników królewskich, min. w oparciu o skargi obywateli, stopniowo zaczął 
nabierać możliwości wpływania na postępowanie w adm. 

1919 r. Finlandia, 1952 r. Norwegia, 1953 r. Dania, 

– 

4

 PODSTAWOWE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

samodzielny  organ  państwowy  oddzielony  od  adm.  i  sądownictwa,  zwykle  wprowadzony  w 
konstytucji

organ powiązany z parlamentem

 – strukturalnie (powoływany przez parlament) i funkcjonalnie (jego zadania 

mieszczą się w funkcji kontrolnej parlamentu); 

organ o dwojakich zadaniach

→ 

wysłuchuje  skarg

  obywateli 

oraz  podejmuje  kroki  w  celu  ich  naprawienia  nieprawidłowości

 

(kryteria to nie tylko legalność, ale i słuszność i sprawiedliwość); 

→ 

informuje parlament o stanie praworządności

organ  łatwo  dostępny,  odformalizowany  i  bezpłatny

,  choć  zwykle  ma 

swobodę  w  dobieraniu  sobie 

spraw

 i 

prawo jedynie sugerowania właściwych rozstrzygnięć

– 

P

OLSKA

  okres międzywojenny – brak; 

POWSTAŁ  DOPIERO  W 

1987

  R

.

 (uRPO) → nowela kwietniowa nadała 

mu rangę konstytucyjną; konstytucja z 2.04.1997 r. wprowadziła też RPD; 

 

POZYCJA USTROJOWA 

– 

samodzielny organ konstytucyjny

, pozostający poza tradycyjnym trójpodziałem, a ze względu na jego działania i 

powiązania nazywany jest organem ochrony prawa

powiązany z Sejmem, choć nie przekreśla to jego samodzielności i odrębności 

→ sejm za zgodą senatu 

powołuje  go;  RPO  przedkłada  sejmowi  sprawozdania  ze  swojej  działalności;  ponosi  przed  Sejmem 
odpowiedzialność na zasadach określonych w ustawie; 

zasada niezależności od pozostałych organów państwa 

→ inne organy nie mają na niego wpływu, a jego 

wpływ na nie zawiera się w jego zadaniach; 

– 

powoływany  przez  Sejm  za  zgodą  Senatu

  →  kandydata  zgłasza  Marszałek  i  min.  35  posłów  →  uchwała 

bezwzględna  większość  przy  ½  obecnych  →  przekazanie  uchwały  Senatowi,  który  ma  1  miesiąc  na  wyrażenie 
zgody (milczenie = zgoda; brak zgody jest ostateczny); 

– 

wymagane kwalifikacje

 → obywatelstwo polskie, wyróżniać się wiedzą prawniczą, doświadczeniem zawodowym 

oraz wysokim autorytetem ze względu na walory moralne i wrażliwość społeczną; 

– 

kadencja

  –  5  lat,  możliwe  jedno  ponowne  powołanie,  a  po  zakończeniu  kadencji  RPO  ma  prawo  wrócić  do 

poprzedniej pracy, o ile nie ma przeszkód prawnych; 

– 

przysługuje mu immunitet

 (jedynie za zgodą Sejmu

) i nietykalność

 (tylko gdy złapany na gorącym uczynku); 

– 

incompatibilitas

 → poseł, senator, żadne stanowisko, z wyjątkiem profesora szkoły wyższej; 

– 

apolityczność

 → nie może należeć do partii politycznych, związku zawodowego, ani prowadzić działalności nie 

dającej się pogodzić z godnością urzędu; 

– 

odwołanie

  tylko  w  przypadkach  szczególnych,  jak  zrzeczenie,  śmierć,  trwała  niezdolność  na  skutek  choroby, 

ułomności lub upadku sił, sprzeniewierzenie się ślubowaniu → decyduje jedynie Sejm (art. 210); 

wniosek  o  odwołanie

  –  Marszałek  i  35  posłów  –  do  05.2000  r.  mógł  tylko  Marszałek,  co  było  lepsze  bo 

chroniło  przed  atakami  politycznymi,  ale  dla  złagodzenia  tego  wprowadzono  wymóg  by  za  odwołaniem 
głosowało 3/5 przy ½ obecnych (a jedynie gdy zrzecze się wystarczy bezwzględna); 

nie ponosi odpowiedzialności przez TS

– 

organ  jednoosobowy

,  ale  możliwe  jest  powołanie 

do  3  zastępców

  (w  tym  do  spr.  żołnierzy) 

za  zgodą

 

Marszałka

–  możliwość powoływania też 

pełnomocników

 

terenowych za zgodą Marszałka

– 

Biuro RPO

 w Warszawie – 

organ pomocniczy

 

ZAKRES I FORMY DZIAŁANIA 

– 

ZADANIE 

RPO → stanie na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz 

w innych aktach normatywnych

 → 

art. 80 K. zapewnia 

KAŻDEMU

 dostęp do RPO

aspekt podmiotowy

 – dot. obywateli, bezpaństwowców, cudzoziemców, ale nie innych podmiotów jak osoby 

prawne czy organy samorządu; 

background image

 

87 

aspekt przedmiotowy

 – ochrona praw i wolności nie tylko konstytucyjnych, ale i zawartych w innych aktach 

normatywnych (więc również wydane przez organy lokalne); 

– 

działalność RPO to badanie działania lub zaniechania organów, organizacji i instytucji obowiązanych do 
przestrzegania i realizacji tych praw i wolności
 → właściwość RPO obejmuje

w  sensie  podmiotowym

  –  działania 

wszystkich  organów  władzy  publicznej

,  ale  rozszerza  ten  zakres 

sformułowanie 

„organizacje”

,  jednak  jest  to 

kwestia  sporna

  i  od  początku  RPO  podkreślał,  że  nie  jest 

właściwy do interweniowania w relacje między podmiotami prywatnymi; 

w sensie przedmiotowym

 – 

wszelkie działania

 (

zaniechania

), 

ale kwestia sporna

 czy te działania muszą 

dot. 

tylko sytuacji jednostki czy mogą dot. też innych sfer funkcjonowania

 → brak jasnej odpowiedzi, ale 

zadaniem RPO jest też informowanie o stanie praworządności, a mało jest dziedzin adm. które by tego nie dot.; 

– 

kryterium  kontroli

  –  pod  kątem  naruszenia  prawa,  współżycia  społecznego  i  sprawiedliwości  społecznej  →  w 

szczególności RPO może wkraczać w sferę tzw. uznania adm.; 

F

ORMY DZIAŁANIA 

RPO: 

I. 

WYSTĄPIENIA I INTERWENCJE W SPRAWACH INDYWIDUALNYCH

 

– 

punkt wyjścia to powzięcie informacji

 – może działać 

z własnej inicjatywyale regułą jest działanie

 

na  wniosek

  (nie  musi  dot.  własnej  sprawy,  nie  ma  żadnych  wymogów  formalnych,  prócz  konieczności 

oznaczenia nadawcy); 

–  RPO po zapoznaniu się z wnioskiem może: 

→  poprzestać na wskazaniu 

właściwych środków

 prawnych; 

→ 

przekazać sprawę

 wg właściwości 

→ 

nie podjąć

 sprawy; 

→ 

podjąć sprawę

 → zależy od uznania RPO; 

–  gdy podejmie sprawę może: 

→  prowadzić sprawę 

samodzielnie

→ 

zwrócić  się  o  zbadanie  sprawy  do  organów  właściwych

  (organy  nadzoru,  prokuratura,  kontrola 

państwowa, zawodowa, społeczna); 

→ 

zwrócić się do sejmu o zlecenie NIK kontroli

– 

gdy zdecyduje się prowadzić postępowanie samodzielnie przysługuje mu szereg uprawnień:

 

→  prawo badania (też bez uprzedzenia) każdej sprawy na miejscu; 
→  prawo żądania wyjaśnień; 
→  prawo żądania przedstawienia akt każdej sprawy prowadzonej przez organy adm. publicznej; 
→  prawo żądania przedłożenia informacji prowadzonej przez sądy, prokuraturę i inne organy ścigania; 
→  prawo zlecania ekspertyz i opinii; 

–  po zbadaniu sprawy może: 

→ 

podjąć  interwencję  dla  załatwienia  sprawy

  → 

wystąpienie

  kierowane  do  organu  naruszającego 

prawa/wolności (z uwzględnieniem niezawisłości sędziowskiej) lub do organu nadrzędnego z wnioskiem 
o  zastosowanie  środków  przewidzianych  prawem  →  adresat  ma  30  dni  na  poinformowanie  RPO  o 
podjętych  działaniach, a w  razie  gdy nie zadowolą  RPO może on wystąpić  do organu  nadrzędnego o 
podjęcie odpowiednich działań; 

 

nie  ma  kompetencji  władczych

  (nie  może  merytorycznie  rozstrzygnąć  w  sprawie),  dlatego  siła  jego 

oddziaływania musi wynikać z jego autorytetu; 

→ 

inne środki oddziaływania związane z procesem

 (może je podejmować w formach procesowych): 

 

żądać  wszczęcia  postępowania  w  sprawach  cywilnych  oraz  wziąć  w  nich  udział  na  prawach 
prokuratora; 

 

żądać wszczęcia postępowania przygotowawczego w przypadku przestępstw ściganych z urzędu; 

 

wnosić kasację w postępowaniu cywilnym i karnym; 

 

zwrócić  się  o  wszczęcie  postępowania  adm.,  wnosić  skargę  do  sądu  adm.  oraz  uczestniczyć  w  tych 
postęp. na prawach prokuratora oraz wnosić rewizje nadzwyczajne od orz. NSA; 

 

wziąć udział w postęp. przed TK w sprawie skargi konstytucyjnej; 

II. 

WYSTĄPIENIA

,

  INICJATYWY  I  WNIOSKI  DOT

.

  OGÓLNYCH  PROBLEMÓW  OCHRONY  PRAW  I  WOLNOŚCI 

OBYWATELI

, a w szczególności: 

– 

przedstawić  wnioski  zmierzające  do  zapewnienia  skutecznej  ochrony  praw  i  wolności  i 
usprawnienia trybu załatwiania spraw

 → obowiązek zajęcia stanowiska przez adresata; 

– 

wystąpić  z  wnioskiem  o  podjęcie  inicjatywy  ustawodawczej  lub  o  zmianę/wydanie  innych  aktów 
prawnych

, dot. praw i wolności człowieka i obywatela; 

background image

 

88 

– 

wystąpić do TK z wnioskiem o zbadanie zgodności

 z Konstytucją, ratyfikowanymi u.m. lub ustawami 

przepisów prawa dot. praw i wolności człowieka i obywatela; 

– 

wystąpić  do  SN  z  wnioskiem  o  podjęcie  uchwały

  mającej  na  celu  wyjaśnienie  przepisów  prawnych 

budzących wątpliwości lub rozbieżności w stosowaniu; 

 

→ 

obowiązek  corocznego

  przekazywani 

sprawozdania  ze  swojej  działalności

  Sejmowi  i  Senatowi 

oraz

 

informację  o  stanie  przestrzegania

  wolności  i  praw  człowieka  i  obywatela  (podawane  do  publicznej 

wiadomości); 

→ 

obowiązek  przedstawiania  określonych  informacji  lub  podejmowania  czynności

  w  określonych 

sprawach 

gdy zwróci się o to Marszałek Sejmu

→ 

może przedkładać Sejmowi i Senatowi określone sprawy wynikające z jego działalności

 

→ 

W  PRAKTYCE  NAJLEPSZYM  ŚRODKIEM  ODDZIAŁYWANIA  JEST  ZWRACANIE  SIĘ  DO  ŚRODKÓW  MASOWEGO 
PRZEKAZU

,

 TYM BARDZIEJ

,

 ŻE DO TEJ PORY ZAWSZE POTRAFIŁ SOBIE ZNALEŹĆ ICH SYMPATIĘ I UZNANIE

background image

 

89 

STANY NADZWYCZAJNE 

ISTOTA INSTYTUCJI 

– 

STAN  NADZWYCZAJNY  TO  POJAWIENIE  SIĘ  W  PAŃSTWIE  SYTUACJI  SZCZEGÓLNEGO  ZAGROŻENIA

,

  KTÓREJ 

ROZWIĄZANIE WYMAGA SIĘGNIĘCIA DO ŚRODKÓW SZCZEGÓLNYCH TAKICH JAK

KONCENTRACJA WŁADZY W RĘKACH EGZEKUTYWY

OGRANICZENIA PRAW I WOLNOŚCI OBYWATELI

ZMIANY W STRUKTURZE I ZASADACH FUNKCJONOWANIA ORGANÓW PAŃSTWOWYCH

ZMIANY W SYSTEMIE STANOWIENIA PRAWA

→  czyli zawieszenie niektórych regulacji konstytucyjnych i wprowadzenie regulacji wyjątkowych; 

–  paremiasalus rei publicae suprema lex esto (ratunek Rzeczypospolitej - prawem najwyższym); 
– 

trzy tendencje we współczesnych regulacjach dot. stanów nadzwyczajnych: 

konstytucjonalizacja  tych  regulacji

  –  przy  czym  szerokość  i  głębokość  tych  regulacji  uzależniona  jest  od 

doświadczeń historycznych państw; 

dyferencjacja  różnych  postaci  stanu  nadzwyczajnego

  ze  względu  na  konieczność  doboru  środków  do 

celów; 

parlamentaryzacja  procesu  podejmowania  decyzji  o  wprowadzeniu  bądź  kontynuowaniu  stanu 
nadzwyczajnego

  –  choć  w  tym  czasie  to  egzekutywa  ma  najszerszą  władzę,  jednak  przepisy  wprowadzają 

różnego  rodzaju  gwarancje  dla  możliwości  zajęcia  przez  parlament  stanowiska  oraz  zakazy  dokonywania 
pewnych zmian; 

– 

regulacje  międzynarodowe

  →  choć  jest  to  suwerenne  prawo  każdego  państwa,  jednak  pojawiły  się  pewne 

regulacje międzynarodowe dot. stanów nadzwyczajnych: 

Międzynarodowy  Pakt  Praw  Obywatelskich  i  Politycznych  z  1966  r.

  (ratyf.  w  1977  r.)  dopuszcza 

zawieszenie swojego stosowania: 

→  tylko w sytuacji wyjątkowego niebezpieczeństwa publicznego zagrażającego istnieniu narodu; 
→  tylko zgodnie z zasadą proporcjonalności; 
→  tylko o ile podjęte kroki nie są sprzeczne z innymi zobowiązaniami międzynarodowymi i o ile nie pociągają 

za  sobą  dyskryminacji  wyłącznie  z  powodu  rasy,  koloru  skóry,  płci,  języka,  religii  lub  pochodzenia 
społecznego; 

→  tylko  pod  warunkiem  urzędowego  ogłoszenia  wprowadzenia  stanu  nadzwyczajnego  i  poinformowania 

Sekretarza Generalnego ONZ o zakresie i powodach zawieszenia zobowiązań Paktu; 

→  zakaz zawieszenia niektórych praw (m.in. prawo do życia, zakaz tortur, zakaz niewolnictwa); 

Europejska  Konwencja  Praw  Człowieka  z  1950  r.

  (ratyf.  w  1992  r.)  dopuszcza  zawieszenie  swojego 

stosowania: 

→  w przypadku wojny lub innego niebezpieczeństwa publicznego zagrażającego życiu narodu, 
→  tylko w zakresie ściśle odpowiadającym wymogom sytuacji, 
→  pod warunkiem, że środki te nie są sprzeczne z innymi zobowiązaniami wynikającymi z p.m.; 
→  zakaz  uchylania  niektórych  praw  (prawo  do  życia,  zakaz  tortur  oraz  nieludzkiego  lub  poniżającego 

traktowania, zakaz niewolnictwa, nullum crimen sine lege; 

→  obowiązek poinformowania Sekretarza Generalnego Rady Europy; 

– 

Polska  

konstytucja marcowa

 wprowadzała 2 stany (wojenny – wprowadzany przez rząd za zgodą prezydenta podczas 

wojny  lub  w  razie  zagrożenia  wybuchem  wojny;  wyjątkowy  –  wprowadzany  j/w  w  razie  rozruchów  we-
wnętrznych  lub  rozległych  knowań  o  charakterze  zdrady  stanu,  zagrażających  konstytucji  państwa  albo 
bezpieczeństwu  obywateli),  które  musiały  być  potwierdzone  przez  Sejm,  oraz  określone  były  prawa,  które 
mogły być zawieszone; 

podobne rozwiązania w 

konstytucji kwietniowej

konstytucja  lipcowa

  –  początkowo  tylko  stan  wojenny  (wprowadzany  przez  Radę  Państwa  dla  obronności  i 

bezpieczeństwa państwa – obejmowało to zagrożenie wewnętrzne i zewnętrzne); 

→  podczas  wprowadzenia  stanu  wojennego  w  1981  r.  Rada  Państwa  wydała  dekrety  z  mocą  ustawy 

regulujące szczegółowo ten stan, pomimo iż trwała wtedy sesja parlamentu; 

→  1983 r. – zmiana konstytucji – rozróżnienie stanu wojennego i wyjątkowego; 

kolejne zmiany dopiero w 

konstytucji z 1997 r

.; 

 

ZASADY KONSTYTUCYJNE 

6

 ZASAD ODNOSZĄCYCH SIĘ JEDNOLICIE DO WSZYSTKICH SYTUACJI STANU NADZWYCZAJNEGO

I. 

ZASADA  WYJĄTKOWOŚCI 

(

SUBSYDIARNOŚCI

)

 

  stan  nadzwyczajny  może  być  wprowadzony  tylko  w  sytuacji 

szczególnego zagrożenia (ogólnych charakter, ale doprecyzowany w p.m. – zagrożenia życia narodu) i tylko jeżeli 

background image

 

90 

zwykle środki są niewystarczające (art. 228 ust. 1); 

II. 

ZASADA LEGALNOŚCI

 oznacza, że: 

–  wprowadzenie tylko na podstawie ustawy i w drodze rozporządzenia (art. 228 ust. 2); 
–  treść  stanu  nadzwyczajnego  (zakres  dopuszczalnych  ograniczeń  praw  i  wolności  oraz  zasady  działania 

organów władzy publicznej) musi określać ustawa (art. 228 ust. 3); 

–  straty majątkowe  spowodowane  stanem  nadzwyczajnym powinny  (choć  nie muszą)  być wyrównane  przez 

państwo (zasady określone w ustawie)  – dot. to strat poniesionych zgodnie z prawem, a nie niezgodnych, 
które na podstawie art. 77 ust. 1 (nie został wyłączony) muszą być wyrównane; 

III. 

ZASADA PROPORCJONALNOŚCI

 

 podjęte działania muszą odpowiadać stopniowi zagrożenia (art. 228 ust. 5) – 

zasada ta ma bogate orzecznictwo oraz należy też pamiętać o ograniczeniach z art. 31 ust. 3; 

IV. 

ZASADA  CELOWOŚCI

 

  podjęte  działania  powinny  zmierzać  do  jak  najszybszego  przywrócenia  normalnego 

funkcjonowania państwa (art. 228 ust. 5); 

V. 

ZASADA OCHRONY PODSTAW SYSTEMU PRAWNEGO

 

 to zakaz uchwalania ustaw regulujących pewne materie 

(Konstytucja,  ordynacje  wyborcze,  ustawy  o  stanach  nadzwyczajnych  –  art.  228  ust.  6)  oraz  zachowanie 
monopolu ustawodawczego Sejmu, z wyjątkiem stanu wojennego; 

VI. 

ZASADA  OCHRONY  ORGANÓW  PRZEDSTAWICIELSKICH

 

  w czasie  stanu  nadzwyczajnego oraz  w czasie  90 

dni po nim (art. 228 ust. 7) nie można: 
–  skrócić kadencji Sejmu, 
–  przeprowadzić referendum ogólnokrajowego, 
–  przeprowadzić wyborów (do samorządu można tylko tam, gdzie nie było stanu); 

→  odpowiednio ulega przedłużeniu kadencja tych organów; 

– 

dopiero w 2002 r. uchwalono ustawy o stanach nadzwyczajnych: 

ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (ukż); 

ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (uswy); 

ustawa  z  dnia  29  sierpnia  2002  r.  o  stanie  wojennym  oraz  o  kompetencjach  Naczelnego  Dowódcy  Sił 
Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom RP (uswo); 

ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie 
stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela; 

nowelizacja ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (uPO); 

 

STAN WOJENNY 

– 

STAN WOJENNY 

(

ART

.

 

229)

 

 MOŻE BYĆ WPROWADZONY TYLKO W 

3

 SYTUACJACH

ZEWNĘTRZNEGO  ZAGROŻENIA  PAŃSTWA

  (także  przez  działania  terrorystyczne)  →  przesłanka 

niedookreślona; 

ZBROJNEJ NAPAŚCI NA TERYTORIUM 

RP 

→ przesłanka określona, należy ją interpretować na tle Karty NZ; 

JEŻELI  Z  UMOWY  MIĘDZYNARODOWEJ  WYNIKA  ZOBOWIĄZANIE  DO  WSPÓLNEJ  OBRONY  PRZECIWKO 
AGRESJI

 

→  obecnie  takie  zobowiązanie  wynika  z  Paktu  NATO,  przy  czym  pakt  formułuje  własną  definicję 

pojęcia agresja; 

– 

rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wojennego 

 wydaje prezydent na wniosek premiera i musi je podać 

do  publicznej  wiadomości  oraz  przedstawić  Sejmowi  w  ciagu  48  godzin,  który  niezwłocznie  rozpatruje  to 
rozporządzenie i może je uchylić bezwzględną większością przy ½ obecnych (art. 231); 

– 

teren 

 może dot. części lub całości terytorium; 

– 

czas 

 wprowadzany na czas nieoznaczony, ale uswo wprowadza nakaz zniesienia po przywróceniu normalnego 

funkcjonowania państwa; 

– 

mobilizacja 

  w  razie  bezpośredniego,  zewnętrznego  zagrożenia  państwa  prezydent  na  wniosek  premiera 

zarządza powszechną lub częściową mobilizację oraz użycie Sił Zbrojnych do obrony państwa (art. 136); 

– 

kierowanie 

obroną państwa należy do prezydenta we współdziałaniu z RM (zastępowana przez premiera): 

prezydent 

na wniosek premiera określa zadania Sił Zbrojnych w czasie stanu wojennego; 

→  zatwierdza (na wniosek Naczelnego Dowódcy SZ) plany operacyjnego użycia SZ; 
→  uznaje (na wniosek ND SZ) określone obszary państwa za strefy bezpośrednich działań wojennych; 

RM 

→  zarządza  przejście  na  wojenne  zasady  działania  organów  władzy  publicznej  oraz  określa  zasady 

działania tych organów w strefie bezpośrednich działań wojennych (może też je zawiesić); 

ND SZ 

– dowodzi SZ; 

wojewodowie 

– cywilne kierowanie w terenie, wraz z możliwościami nakładania zadań na samorząd; 

premier na wniosek wojewody może 

zawiesić organy samorządu i ustanowić zarząd komisaryczny

brak podstaw do zawieszenia parlamentu (jedyne ograniczenie jego roli to rozporządzenia prezydenta z mocą 
ustawy)  ani  działalności  sadów  i  Trybunałów  (zmiany  to  zaostrzenie  odpowiedzialności,  możliwość  zmiany 

background image

 

91 

kognicji sądów wojskowych, ale np. sądy wyjątkowe i tryb doraźny tylko w czasie wojny ≠ stan wojenny); 

– 

art. 233 – określa prawa, które nie mogą być ograniczone w stanie wojennym i wyjątkowym,

 

a pozostałe 

mogą być ograniczone z zachowaniem warunków z art. 228 i zakazu dyskryminacji z art. 233 ust. 2

art. 30 godność; 

art. 34, 36 obywatelstwo; 

art. 38 ochrona życia; 

art. 39, 40, 41 ust. 4 humanitarne traktowanie; 

art. 42 nullum crimen sine lege

art. 45 dostęp do sądu; 

art. 47 dobra osobiste; 

art. 53 sumienie i religia; 

art. 63 petycje; 

art. 48 i 72 rodzina i dziecko, 

– 

ustawa  o  stanie  wojennym  przewiduje  możliwość  wprowadzenia  licznych  ograniczeń  wolności  i  praw 

(decyduje o ich wprowadzeniu premier, ministrowie lub wojewoda): 

1.  nakaz noszenia dowodu tożsamości, zakaz zmiany miejsca pobytu bez zezwolenia; 
2.  zawieszenie prawa do organizowania zgromadzeń, imprez masowych, strajków i innych form protestu, z wyjątkiem 

zgromadzeń organizowanych przez kościoły/związki na terenie ich świątyń i podobnych budynków; 

3.  zawieszenie  działalności  tych  zarejestrowanych  stowarzyszeń,  partii,  związków  zawodowych  i  innych  organizacji, 

których działalność może utrudnić realizację działań obronnych; 

4.  wprowadzenie  cenzury  prewencyjnej  środków  społecznego  przekazu  (pewne  wyjątki  dot.  kościołów/związków) 

oraz wprowadzenie zagłuszania sygnału radiowego lub telewizyjnego; 

5.  wprowadzenie kontroli zawartości korespondencji pocztowej, telefonicznej i telekomunikacyjnej; 
6.  zawieszenie zajęć dydaktycznych wszelkiego rodzaju (wyjątek dot. kościołów/związków); 
7.  zawieszenie  funkcjonowania  transportu,  systemów  łączności,  działalności  telekomunikacyjnej  i  pocztowej, 

wprowadzenie  ograniczeń  obrotu  krajowymi  i  dewizowymi  środkami  płatniczymi,  zakaz  ruchu  pojazdów  na 
drogach publicznych; 

8.  zajęcie/zarekwirowanie  na  potrzeby  obronne  środków  transportu,  wprowadzenie  powszechnego  obowiązku 

wykonywania  pracy,  wprowadzenie  administracyjnego  najmu  lokali  i  budynków,  dokwaterowywanie  osób, 
zajmowanie nieruchomości niezbędnych dla Sił Zbrojnych lub obrony państwa; 

9.  wprowadzenie reglamentacji towarów konsumpcyjnych (tzw. kartek); 
10.  nakazanie okresowego zawieszenia działalności gospodarczej określonego rodzaju lub uzależnienia jej prowadzenia 

od uzyskania zezwolenia; 

11.  objęcie  militaryzacją  jednostek  organizacyjnych,  które  wykonują  zadania  szczególnie  ważne  dla  obronności  lub 

bezpieczeństwa państwa; 

– 

zmiany w obowiązkach obywateli związanych z obronnością kraju (uPO): 

zmieniają się zasady powoływania obywateli do służby wojskowej; 

rozszerzeniu ulega obowiązek służby w obronie cywilnej; 

możliwe jest powołanie obywatela do służby w zmilitaryzowanych jednostkach organizacyjnych; 

rozszerzeniu ulega zakres świadczeń osobistych i rzeczowych obywateli; 

– 

stan wojny (art. 116) to nie stan wojenny, a jego istotą jest oddziaływanie na zewnątrz państwa – na płaszczyźnie 
międzynarodowej

wprowadzane przez Sejm, a jeśli nie może się zebrać to przez prezydenta (+ kontrasygnata); 

→  w razie zbrojnej napaści na terytorium RP; 
→  gdy wynika z u.m. zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji; 
→  brak przesłanki „zewnętrznego zagrożenia państwa” więc wykluczona jest tzw. wojna prewencyjna; 

zakończenie  przez  zawarcie  pokoju

 

– 

wyłączna  kompetencja  parlamentu

,  ale  potrzebna  jest  do  tego 

umowa międzynarodowa

 

i w związku z tym, koniczne jest 

współdziałanie parlamentu z prezydentem

niewiele uregulowań w Konstytucji dot. stanu wojny

→  skutkiem podstawowym, choć nie wymaganym 

może być wprowadzenie stanu wojennego

→  art. 134 ust. 4 – mianowanie (i odwoływanie) 

ND SZ

 

przez prezydenta na wniosek premiera (czas wojny);; 

→  art. 175 ust. 2 – możliwość ustanowienia 

sądów wyjątkowych i trybu doraźnego

 

(czas wojny); 

– 

użycie SZ poza granicami państwa

 

dopuszczone w 

art. 117

 

to nie to samo co wprowadzenie stanu wojny lub 

wojennego; 

zasady ich użycia w ratyfikowanej u.m. lub ustawie; 

ustawa o zasadach użycia lub pobytu SZ RP poza granicami państwa – 2 sytuacje: 

→ 

„użycie”  SZ

 

–  w  celu  udziału  w  konflikcie  zbrojnym  lub  dla  wzmocnienia  sił  państwa  lub  państw 

background image

 

92 

sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom; 
  decyduje prezydent na wniosek premiera i niezwłocznie informuje marszałków; 

→   

„pobyt”  SZ

 

–  w  celu  udziału  w  szkoleniach  i  ćwiczeniach  wojskowych;  akcjach  ratowniczych, 

poszukiwawczych lub humanitarnych; przedsięwzięciach reprezentacyjnych; 
  decyduje RM lub odpowiedni minister (MON lub MSW) i niezwłocznie informuje prezydenta; 

ustawa  o  zasadach  pobytu  wojsk  obcych  na  terytorium  RP  oraz  zasadach  ich  przemieszczania  się  przez  to 
terytorium

 

→ RM lub MON ma prawo wyrażania zgody na taki pobyt (obowiązek informowania prezydenta i 

marszałków) lub przemieszczanie się, chyba że odmienna regulacja wynika z ratyf. na podstawie ustawy u.m.; 

 

STAN WYJĄTKOWY 

– 

STAN WYJĄTKOWY 

(

ART

.

 

230)

 MOŻE ZOSTAĆ WPROWADZONY TYLKO W TRZECH SYTUACJACH

W RAZIE ZAGROŻENIA KONSTYTUCYJNEGO USTROJU PAŃSTWA

W RAZIE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI

W RAZIE ZAGROŻENIA PORZĄDKU PUBLICZNEGO

→  wg  uswy  –  zagrożenia  te  mogą  wynikać  z  działań  terrorystycznych  i  gdy  nie  ma  możliwości  uniknięcia 

zagrożenia przez użycie zwykłych środków konstytucyjnych; 

– 

rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego wydaje prezydent na wniosek RM

w ciągu 

48 godzin przedkłada je Sejmowi

, który niezwłocznie je rozpatruje; 

uchylenie bezwzględną większością 

przy ½ obecnych

– 

czas 

→ od dnia ogłoszenia w Dz.U. na czas nie dłuższy niż 90 dni, z możliwością 1 raz przedłużenia za zgodą 

Sejmu na 60 dni; 

– 

teren 

→ na części lub całości terytorium; 

– 

kierownictwo 

działaniami zmierzającymi do usunięcia zagrożeń sprawuje premier (lub wojewoda, jeśli tylko w 1 

województwie); 

możliwość  zawieszenia  organów  samorządu 

wraz  z  ustanowieniem 

zarządu  komisarycznego 

– 

lakoniczne uregulowania; 

ograniczenie autonomii szkół wyższych

brak możliwości ograniczenia roli parlamentu, sądów i trybunałów 

(nie można zmienić kognicji sądów 

wojskowych ani wprowadzić sądów wyjątkowych i trybu doraźnego); 

–  prezydent  na  wniosek  premiera  może  postanowić  o 

użyciu  SZ 

do  przywracania  normalnego  funkcjonowania 

państwa, jeżeli dotychczas zastosowane siły i środki zostały wyczerpane → kieruje nimi MON, a żołnierze mają 
niektóre uprawnienia policjantów; 

– 

zakres dopuszczalnych ograniczeń praw i wolności 

taki jak w stanie wojennym; 

– 

ustawa  o  stanie  wyjątkowym  wprowadza  możliwość  ograniczania  praw  i  wolności 

(przez  premiera, 

ministrów lub wojewodów): 

1. 

odosobnienie osób 

(powyżej 18, wyjątkowo 17 lat), gdy uzasadnione podejrzenie, że na wolności ich działalność 

może zagrażać konstytucyjnemu ustrojowi państwa, bezpieczeństwu obywateli lub porządkowi publicznemu, albo 
gdy odosobnienie jest konieczne dla zapobieżenia popełnienia czynu karalnego; 

→  nie uchyla to immunitetów; 
→  decyduje wojewoda, zaskarżenie do sądu adm. i rozprawa wyznaczona w ciągu 7 dni; 

2. 

1-7 i 9-11 punkt ze stanu wojny

 

STAN KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ 

– 

STAN  KLĘSKI  ŻYWIOŁOWEJ  TO  KATASTROFA  NATURALNA  LUB  AWARIA  TECHNICZNA

,

  KTÓRYCH  SKUTKI 

ZAGRAŻAJĄ  ŻYCIU  LUB  ZDROWIU  DUŻEJ  LICZBY  OSÓB

,

  MIENIU  W  WIELKICH  ROZMIARACH  ALBO 

ŚRODOWISKU NA ZNACZNYCH OBSZARACH

,

 A POMOC I OCHRONA MOGĄ BYĆ SKUTECZNIE PODJĘTE TYLKO 

PRZY ZASTOSOWANIU NADZWYCZAJNYCH ŚRODKÓW

 

MOŻE BYĆ WYWOŁANE DZIAŁANIEM TERRORYSTYCZNYM

; 

– 

rozporządzenie RM

 dla 

części lub całości

 terytorium na 

czas nie dłuższy niż 30 dni

 (

przedłużenie za zgodą

 

sejmu

); 

– 

kierownictwo

 – 

odpowiednie organy adm. lokalnej

: wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub wojewoda, 

w zależności od zasięgu klęski, a gdy więcej niż 1 województwo MSW lub inny wyznaczony przez premiera; 

prawo  wydawania  poleceń  organom  adm.  niższego  szczebla  oraz  innym  publicznym  jednostkom  na  tym 
terenie; 

w razie konieczności mogą być przekazane oddziały SZ; 

w  razie  niezdolności  do  właściwego  kierowania  organ  wyższy  może  zawiesić  uprawnienia  kierującego  i 
wyznaczyć pełnomocnika; 

background image

 

93 

→  zacieranie się odrębności między adm. rząd. a samorządową; 

brak podstaw do ograniczenia parlamentu lub sądów; 

– 

zakres dopuszczalnych ograniczeń praw i wolności

 – wskazanie praw które mogą być ograniczone:  

wolność działalności gospodarczej art. 22; 

wolność osobista art. 41 ust. 1, 3 i 5; 

nienaruszalność mieszkania art. 50; 

wolność przemieszczania się i pobytu na terytorium RP art. 52 ust. 1; 

prawo do strajku art. 59 ust. 3; 

prawo własności art. 64; 

wolność pracy art. 65 st. 1; 

prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy - art. 66 ust. 1; 

prawo do wypoczynku - art. 66 ust. 2; 

→  domniemuje się zakaz ograniczeń! 

– 

ustawa o stanie klęski żywiołowej wprowadziła 19 szczegółowych ograniczeń dot.: 

ewakuacji,  tworzenie  stref  zamkniętych,  kwarantanny,  dokonywania  przymusowych  rozbiórek  i  wyburzeń, 
wykorzystania  bez  zgody  właściciela  nieruchomości  lub  rzeczy  ruchomych,  zmiany  organizacji  i  czasu  pracy, 
zakaz strajków itp.; 

możliwość wprowadzenia też obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych; 

możliwość wprowadzenia ograniczeń w transporcie i usługach pocztowych; 

możliwość nakazania nadawcom radiowym/telewizyjnym oraz wydawcom dzienników publikacji komunikatów 
i zarządzeń władz; 

→  w  formie  albo 

aktów  generalnych

  (quasi-noramtywnych) 

albo  indywidualnych

  (jako  decyzje  o 

natychmiastowej wykonalności, ale możliwość zaskarżenia); 

→ 

brak uregulowań dot. odszkodowań za szkody będące wynikiem walki z klęską