PODSTAWY
PRAWA
ZAGADNIENIA
1.
CO TO JEST PRAWOZNAWSTWO 1
2.
KULTURY PRAWNE 2
•
PRAWO STANOWIONE 2
•
COMMON LAW 2
•
ISLAM 3
•
KONFUCJONIZM 4
3.
BENCHMARKING – WARTOŚCIOWANIE PRAWA 4
5.
ŹRÓDŁA PRAWA 5
•
KONCEPCJA PRAW NATURALNYCH 5
•
POZYTYWIZM PRAWNICZY 5
•
PSYCHOLOGIZM 5
6.
GAŁĘZIE PRAWA 6
7.
BUDOWA NORMY PRAWNEJ 6
•
ELEMENTY NORMY PRAWNEJ 6
•
PRZEPIS PRAWNY 7
•
KLASYFIKACJA PRZEPISÓW / NORM PRAWNYCH 7
•
AKT NORMATYWNY 7
8.
STOSOWANIE PRAWA 8
•
ETAPY STOSOWANIA PRAWA 8
•
STOSUNEK PRAWNY 8
•
ZAKRES OBOWIĄZYWANIA PRAWA 9
7.
ZASADY JURYSDYKCJI W PRAWIE KARNYM 9
•
PRAWO MIĘDZYNARODOWE PRYWATNE 9
•
RODZAJE ŁĄCZNIKÓW 10
Przykładowe
pytanie egzaminacyjne 10
8.
PRAWO EUROPEJSKIE 10
1.
CO TO JEST PRAWOZNAWSTWO
Prawoznawstwo
– zespół nauk, których przedmiotem jest państwo i prawo oraz
poglądy na państwo i prawo. Cele prawoznawcze:
•
Poznanie podstawowej terminologii i obowiązujących zasad
•
Umiejętność stosowania prawa
Język
prawny – język tekstów prawnych (aktów normatywnych) takich jak
Konstytucja, ustawa, rozporządzenie, itp.
Język
prawniczy – język opisujący teksty prawne; profesjonalny język o
tekstach prawnych.
Umiejętność
stosowania prawa cechuje kulturę prawną społeczeństwa.
2.
KULTURY PRAWNE
•
PRAWO STANOWIONE
Prawo
stanowione (statutory law) to kultura prawna oparta na stanowieniu
(napisaniu) prawa. Jest narzędziem uprawiania polityki. Najstarsza
kultura prawna na terenach współczesnej Europy i Azji Mniejszej
(Egipt, Mezopotamia). Zręby współczesnego prawodawstwa
stanowionego wywodzą się z najstarszych regulacji rzymskich okresu
Justyniana, VI w. n.e. Przykład => FIDUCJA – powiernictwo
(legislacja dotycząca rachunku powierniczego).
Cechy:
•
Ściśle określona ścieżka tworzenia zapisu prawnego.
•
Hierarchiczność aktów prawnych.
•
Im wyższa pozycja w hierarchii, tym trudniej stanowić/zmienić
prawo.
•
Ogromna ilość podmiotów tworzących prawo -> Parlament,
samorządy, gminy, urzędy, itp.
•
Duża ilość organów państwowych wydających rozporządzenia do
ustaw -> taki system skutkuje wydawaniem wzajemnie sprzecznych
rozporządzeń i interpretacji przez różne organy.
•
Dąży (bezskutecznie) do ideału.
•
Zawiera kodeksy, zbierające normy wspólne dla wydzielonych
dziedzin, np. KPK, KRO, KK.
•
Prawo stanowione powinno być niesprzeczne (mnogość podmiotów
stanowiących, utrudnia wypełnienie tego warunku), jasne (powinno
być spisane językiem zrozumiałym dla laika), stabilne (powinno
dawać oparcie i poczucie pewności), o charakterze zupełnym.
•
Jest prawem ogólnym, adresowanym bezosobowo do wszystkich.
•
Technicyzacja – wprowadzanie do języka norm zachowań języka
ściśle profesjonalnego, parametryzacji, ekonomii, co utrudnia
zrozumienie prawa.
PROMULGACJA
– ogłoszenie prawa w sposób prawomocny => Dziennik Ustaw
(służy notabene do ogłaszania wszelkich aktów prawnych
produkowanych przez państwową biurokrację – ustawy, uchwały,
umowy międzynarodowe, itp.)
PUBLIKACJA
– w odróżnieniu od promulgacji, sposób ogłaszania bez skutku
prawnego zapisu prawnego, bądź propozycji prawa.
TEKST
JEDNOLITY – (tj.) pełna treść aktualizowanej ustawy,
obowiązująca w momencie promulgacji (DZ.U.!)
TEKST
UJEDNOLICONY – publikacja materiału prawnego dostępnego w danej
chwili, z wyprzedzeniem oficjalnej promulgacji, a więc na
odpowiedzialność osoby, decydującej się ją stosować. Przykładem
jest opublikowanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie
lustracji w Gazecie Wyborczej na kilka dni przed oficjalną
promulgacją w Dz. U.
ZWYCZAJ
– określamy dwoma cechami. Wymaga powszechnie stosowanej wspólnej
praktyki oraz powinien zawierać element psychologiczny – poczucie
słuszności, że tak jest przyjęte w lokalnej społeczności.
•
COMMON LAW
Prawo
powszechne obowiązujące, np. w UK, IE, US, CA (bez prowincji
Quebek), IN, AU. Kultura prawa kazuistycznego opiera się na zasadzie
poczucia słuszności. Źródłem prawa jest zatem orzecznictwo
wyniesione z zasądzonego poczucia słuszności.
SOLICITOR
– sędzia niewystępujący w sądzie
JUDGE
– sędzia biorący udział w rozprawie
BARRISTER
– adwokat
Cechy:
•
Prawo oparte na poczuciu słuszności (equity) i sędziowskim
poczuciu sprawiedliwości.
•
Precedens wyprzedza normy prawne.
•
Źródłem prawa jest orzecznictwo wyniesione z zasądzonego poczucia
słuszności.
•
Kazuistyczność – stanowienie prawa odnosi się wyłącznie do
stron konkretnego procesu.
•
Sędzia kazuistyczny jest nominowany w sposób restrykcyjny; musi
odznaczać się szczególnymi predyspozycjami moralnymi. Ciężar
odpowiedzialności za tworzenie prawa spoczywa na sędziach, bo oni
tworzą prawo(!).
Sądownictwo
niższej rangi opiera się na wolontariuszach (sądy gospodarcze, 24
godzinne) – specjalistach danej dziedziny, od których oczekuje się
fachowości a nie sądowniczego wykształcenia. O prawie powszechnym
mówimy, że jest prawem empirycznym – opiera się na precedensach,
osadzonych w realnych rozprawach a nie w abstrakcyjnej logice.
Jest
prawem ciągłym (początek XI wieku), tradycja orzecznictwa opiera
się na przestrzeganiu dotychczasowych rozstrzygnięć.
Precedens
może być uchylony przez sąd wyższej instancji, który go wydał.
Precedens może być uchylony również przez prawo stanowione –
np. prawo europejskie.
Prawo
empiryczne jest prawem pisanym. Choć powstaje w głowie sędziego,
pozostaje spisane w formie orzeczeń.
Przykłady
najważniejszych praw gospodarczych: "Sherman act" i
"Cayman act" z XIX wieku, określające prawo wolnej
konkurencji – istniejące i obowiązujące do dzisiaj w
USA!
Różnice
między prawem stanowionym a kazuistycznym:
W
prawodawstwie precedensowym sędzia tworzy prawo, w stanowionym
jedynie stosuje prawo.
Common
law jest prawem kazuistycznym, gdyż odnosi się do jedynie do stron
procesu; prawo stanowione jest prawem abstrakcyjnym, odnosi się do
wszystkich a więc do nikogo konkretnego.
Zwyczaj
w common law może być podstawą do tworzenia prawa, w prawie
stanowionym może być prawem wprost ujętym w ustawie.
•
ISLAM
Aslama
(z arabskiego - poddać się) – źródło nazwy islamu, jest
integralnym składnikiem religii islamu.
Kultura
prawna islamu jest integralnym składnikiem religii islamu. Zawiera
walory ściśle religijne, normy moralne, prawa stanowiące podstawy
organizacji wszystkich aspektów życia muzułmanów, społecznego,
gospodarczego i politycznego. System, w którym wymiar
sprawiedliwości charakteryzuje tradycjonalizm, a także prymat norm
religijnych nad normami prawnymi, skutecznie opiera się zmianom
współczesnego świata.
Cechy:
•
Woluntaryzm – polega na manifestowaniu woli Allacha,
podporządkowanie normom Koranu zachowań wszystkich muzułmanów.
Wola Allacha jest wyrażona przez wiarę, czynienie dobra i aslama,
całkowite poddanie się jego woli.
•
Racjonalizm – proces naukowej interpretacji prawa islamu, którego
wynikiem jest uznanie za źródła: Koranu, tradycji, zgodności
opinii, analogii.
•
Rytualizm – wyraża się poprzez rytualne formy wiary, np.:
wyznanie wiary, jałmużna, pielgrzymka do Mekki (przynajmniej raz w
życiu).
•
Niezmienność podstawowych norm prawnych – normy zostały
objawione i muszą być zawsze przestrzegane.
•
Teokratyzm – łączenie władzy religijnej ze świecką. Prawnicy
muzułmańscy twierdzą, że lepsza jest tyrania władzy, niż
anarchia.
•
Totalizm – ogarnianie zakresem regulacji wszystkich stron życia
jednostki i społeczeństwa. Totalizm daje poczucie siły i zwartości
wspólnoty muzułmańskiej.
Wymiar
sprawiedliwości (tradycyjny i konserwatywny) wynika z prymatu norm
religijnych nad normami prawnymi i skutecznie opiera się zmianom
współczesnego świata globalnego.
•
KONFUCJONIZM
Chińska
doktryna społeczna, charakteryzuje ją idea porządku. Przekonanie,
że sztucznie utworzone porządki społeczne są częścią
naturalnego porządku. Człowiek powinien wieść swój żywot tak,
aby nie została zachwiana równowaga harmonii świata. Jej częścią
jest oparcie stosunków międzyludzkich na hierarchii ważności
osób. Konfucjańską kulturę prawną, surową i rygorystyczną,
cechuje sceptyczny stosunek do prawa stanowionego. Dla ludzi wiernych
naturalnemu porządkowi, sztuczne prawo stanowione jest zbędne. Jest
ono natomiast niezbędne dla nielicznych członków społeczeństwa,
którzy naruszają porządek społeczny. Sądownictwo jest ściśle
splecione z władzą. Kultura prawna daje większe zaufanie do
rozstrzygania sporów prawnych w drodze koncyliacji (porozumienia)
niż rozstrzygnięcia sądowego. Według konfucjanizmu mądry
człowiek zyskuje szacunek, jeśli unika konfliktów, a trudne do
uniknięcia konflikty rozwiązuje samodzielnie, polubownie, bez
udziału sądu. Sądy są stronnicze, ściśle splecione z władzą,
skorumpowane i powolne. Kultura prawna konfucjanizmu wykształciła
wiele koncyliacyjnych form rozwiązywania konfliktów poza
sądem.
Myśl
prawną charakteryzują dwie koncepcje: Li i Fa.
Li
jest to zespół norm, który charakteryzuje stosunki międzyludzkie,
składający się z czterech rodzajów:
•
rządzący i rządzony (rządzony tak właściwie nie ma nic do
powiedzenia, lennik)
•
ojciec i syn (stosunek pobłażliwy, ojciec poucza syna)
•
starszy i młodszy brat (stosunek niemal równorzędny)
•
przyjaciel – przyjaciel (stosunek w pełni równorzędny)
Fa
nakazuje karę za naruszenie norm Li.
3.
BENCHMARKING – WARTOŚCIOWANIE PRAWA
Benchmark
– model, standard, w stosunku do którego wycenia się inne
podmioty podobne.
W
prawie, benchmarking oznacza porównanie i ocenę prawa ze względu
na wywierane skutki gospodarcze danego kraju.
Zjawisko
benchamarkingu zostało wykreowane przez ekonomistów. Ekonomiści
twierdzą, że „niedobre” prawo hamuje rozwój gospodarczy,
należy dążyć do jego zmiany, „dobre prawo” sprzyja
rozwojowi.
•
Welfare economics (ekonomia dobrobytu) – sposób myślenia, w
którym państwo jest środkiem do usuwania nierówności
wprowadzanych przez rynek (ekonomię).
•
„Stróż nocny” – teoria postulująca usunięcie prawa z
regulacji rynkowych. Państwo powinno być zredukowane do stróża
nocnego, niezbędnego minimum straży.
•
„Public choice” – działanie państwa jest w rzeczywistości
efektem gry lobby, interwencja państwa w imię interesu publicznego
jest mitem. Grupy interesów chronią się wzajemnie przed
konkurencją. Prawo staje się efektem klientelizmu, zamówień
publicznych. Wpływ państwa jest postrzegany jako zbytnio niszczący
gospodarkę.
Elementy
instytucjonalne służące do benchmarkingu:
1.
Rynek powinien wystarczająco chronić własność. Podmioty
konkurują ze sobą i same wprowadzają reguły na bazie umownej.
Kontraktualizacja stosunków społecznych – administracja publiczna
chroni interes społeczny, stoi zatem ponad nami.
2.
Sędzia (pozycja sędziego, niezależność) powinien być bastionem
chroniącym własność, powinien być osoba niezależną, suwerenną.
Różnice: W Common law ma więcej władztwa i swobody niż w
systemie prawa stanowionego. Z tego wynikają zarzuty przeciwko
systemowi prawa stanowionego – sędzia podlega pewnej władzy,
prezesowi sądu, ministrowi sprawiedliwości, a więc ma mniej
suwerenności. Z drugiej strony w prawie stanowionym sędziowie są
wyłącznie profesjonalistami, w Common law, specjalistami danej
dziedziny a więc mniej profesjonalni i wydajni.
3.
Regulacje prawne, administracyjne - powinny dobrze chronić własność
i administrację państwową – kontraktualizacja.
4.
Własność publiczna (law and economics) jeśli własność prywatna
nie jest rentowna w warunkach wolnego rynku, to należy zastosować
własność publiczną (drogi, mosty, kanały, oczyszczanie ścieków,
itp.). Takie widzenie zakłada, że własność prywatna jest
bardziej skuteczna niż państwo, a państwo jest mniej skuteczne niż
sędzia czy rynek.
Jak
ekonomiści używają ekonometrii, aby zmusić prawników do
tworzenia bardziej operacyjnego prawa:
•
Ilość certyfikatów ISO-9000 na tysiąc osób (czy państwo
zapewnia jakość)
•
Ilość zanieczyszczeń organicznych w wodzie płynącej ciągu
jednego dnia (stopień nieskuteczności ochrony środowiska)
•
Średnia ilość zatruć żołądkowych na milion mieszkańców w
latach 1981 – 1994 (skuteczność ochrony środowiska)
•
Procent zatrudnionych w szarej strefie do PKB (miara skuteczności
prawa gospodarczego)
5.
ŹRÓDŁA PRAWA
•
KONCEPCJA PRAW NATURALNYCH
Prawo
natury ma swoje źródło w istocie człowieka, jego rozumie i
godności. Zatem prawem są pewne przyrodzone prawa jednostki,
których nikt jej nie nadaje, a przynosi je sobie na świat w
momencie urodzenia: prawo do wolności, własności, godności. Prawa
te są wcześniejsze w swej genezie od państwa, stoją ponad prawem
stanowionym. Prawodawcza działalność państwa ogranicza się
jedynie do odkrywania reguł prawa naturalnego. Prawo naturalne
spełnia rolę wzorca a prawo pozytywne (materialne) może być
oceniane dodatnio jako sprawiedliwe, z owym wzorcem zgodne, albo jako
niesprawiedliwe, niezgodne z wzorcem. Prawo naturalne ma moc wyższą
niż stanowione przez państwo. Państwo tworząc prawo obowiązujące
uznaje tylko przyrodzone prawa naturalne, chroni je i dokładnie
formułuje. Koncepcja praw natury dotyczy zjawiska prawa ale przede
wszystkim charakteru oraz funkcji prawa.
•
POZYTYWIZM PRAWNICZY
Prawo
pozytywne stanowi materiał do zbudowania logicznego, zwartego,
kompletnego i bezsprzecznego systemu prawa. Prawo opiera się tylko
na sile zwierzchnika, np. władzy. Jest przeciwstawne wszystkim
regułom, które nie pochodzą bezpośrednio od władzy suwerena, np.
normy obyczajowe, zwyczaje. Prawo pozytywne charakteryzują: rozkaz,
sankcja, obowiązek wykonania i suwerenność władzy.
Tak
rozumiane prawo to rozkaz zwierzchnika, skierowany do poddanego pod
groźbą sankcji. Koncepcja ta dostrzega przede wszystkim rolę
władzy, bowiem zapewnia harmonię, porządek i bezpieczeństwo w
państwie. Pozytywizm prawniczy odmawia uznania za prawo prawa
natury, wskazując na rolę państwa jako jedynego podmiotu
uprawnionego do tworzenia prawa.
•
PSYCHOLOGIZM
Prawo
jest rezultatem wewnętrznego przekonania, które przekształca się
w prawo intuicyjne. Przedmiotem nauki prawa są przeżycia prawne i
nauka nie może ograniczyć się do badania norm prawa
obowiązującego. Przeżycia prawne dzieli się na dwie grupy:
-
przeżycia prawa intuicyjnego – przeżycie ma charakter
autonomiczny a prawo jest rezultatem wewnętrznego przekonania.
Autonomiczne przeżycia prawne są zmienne, przystosowują się do
konkretnych przypadków, stąd usiłowanie korekty obowiązującego
prawa dokonuje się za pomocą odczuwalnej słuszności.
-
przeżycia prawa pozytywnego – człowiek ma wyobrażenie, że norma
prawna jest rezultatem decyzji zewnętrznej.
6.
GAŁĘZIE PRAWA
Tym
pojęciem oznaczamy kompleks norm prawnych, ukształtowanych
historycznie, regulujących określoną kategorię stosunków
społecznych.
Prawo
wewnętrzne (krajowe, materialne)
-
prawo konstytucyjne – określa działanie aparatu państwowego,
zasady ustroju społecznego, podstawowe prawa i obowiązki.
-
prawo administracyjne – reguluje działanie administracji rządowej
i samorządowej a także stosunki między obywatelami a
administracją.
-
prawo finansowe – normy gospodarki pieniężnej państwa,
gromadzenie i wydatkowanie dochodów przez państwo, działalność
organów finansowych, system bankowy.
-
prawo cywilne – stosunki majątkowe między osobami fizycznym i
osobami prawnymi, stosunki osobiste pomiędzy obywatelami, prawo
rzeczowe, spadki, prawa autorskie, prawo wynalazcze.
-
prawo handlowe – reguluje stosunki wynikające z czynności
handlowych, prawo wekslowe, prawo czekowe.
-
prawo pracy – reguluje stosunki prawne wynikające z umowy o
pracę.
-
prawo karne – normy, które ustalają czyny zabronione przez
państwo, określają represje i zobowiązują organy do walki z
przestępstwem. Sankcja karna ma odstraszać, represjonować.
-
prawo rolne – stosunki własności i użytkowania ziemi,
wykorzystane na cele rolnicze.
Gałęzie
prawa procesowego
-
prawo procesowe
-
Kodeks postępowania administracyjnego
-
Kodeks postępowania karnego
-
Kodeks postępowania cywilnego
Prawo
publiczne i prawo prywatne
Podział
na prawo prywatne i publiczne nie jest wyraźny, jest dokonywany w
oparciu o różne kryteria.
-
Kryterium interesu chronionego – prawo prywatne chroni interes
prywatny: spółki, spółdzielnie, fundacje, osoby fizyczne. Prawo
publiczne chroni interes publiczny: państwowość, ustrój, pewne
grupy społeczne
-
Równorzędność lub nierównorzędność stron - w prawie
publicznym jest to na ogół nierównorzędność stron, w prawie
prywatnym równorzędność stron
-
Sposób ochrony prawa – w prawie publicznym z urzędu (przymus), w
prawie prywatnym zawsze na wniosek strony.
7.
BUDOWA NORMY PRAWNEJ
•
ELEMENTY NORMY PRAWNEJ
HDS
– hipoteza, dyspozycja, sankcja.
Hipoteza,
zakres stosowania normy prawnej, warunki zastosowania dyspozycji,
adresat dyspozycji a także okoliczności stosowania
dyspozycji
Dyspozycja,
nakazy, zakazy, także nakaz powstrzymania się, stosunek do wzorca
przedstawionego przez prawodawcę
Sankcja,
ujemna ocena zachowania, niezgodnego z hipotezą
Wyróżniamy
trzy rodzaje sankcji:
-
represyjna - stosowana przez organ wymiaru sprawiedliwości, gdy nie
możemy przywrócić stanu rzeczy, ma funkcję prewencyjną.
Występuje tu element psychologiczny, odstraszenie innych członków
społeczeństwa od popełnienia czynu podobnego.
-
egzekucyjna – ma charakter restytucyjny, przywracający stan
rzeczy, o których mówi dyspozycja, np. nakaz rozbiórki samowolki
budowlanej
-
nieważności – odmawia nadania mocy prawnej czynności dokonanej
wbrew prawu, np. unieważnienie złej umowy, testamentu
Niektóre
zapisy są pozbawione elementu sankcji, np. charakterystyka ustrojowa
(przepisy kompetencyjne, definicje ustawowe), prawo wyborcze,
przepisy kolizyjne (dot. wyboru prawa właściwego). Wynika to z
charakteru wyjaśniającego, objaśniającego bądź definiującego,
np. co to jest nieruchomość.
•
PRZEPIS PRAWNY
Elementarne
jednostki redakcyjne aktu normatywnego (ustawy, rozporządzenia),
które występują w postaci artykułów, paragrafów, ustępów,
punktów.
Przepis
prawny – pojęcie elastyczne, pojemne, nieostre. Norma prawna –
pełna konstrukcja prawna (HDS).
Zapis
prawny – zwrot nielogiczny, dla prawnika nieistniejący!
•
KLASYFIKACJA PRZEPISÓW / NORM PRAWNYCH
Możemy
dokonywać klasyfikacji ze względu na treść, zasięg
obowiązywania, przynależność (do gałęzi prawa), sposób
sformułowania innych przepisów, stopień ogólności,
szczegółowości.
Treść.
Kryterium treści dzieli prawo na przepisy prawa materialnego
(regulujące stosunki prawne – prawa i obowiązki) oraz przepisy
prawa formalnego (prawo procesowe, proceduralne – sposób
dochodzenia norm prawnych, tryb realizacji przepisu prawnego).
Zasięg
obowiązywania. Uniwersalne – powszechnie obowiązujące, rodzajowe
– skierowane do konkretnych podmiotów.
Przynależność
- do gałęzi prawa cywilnego, karnego, pracy, administracyjnego,
itp.
Sposób
sformułowania innych przepisów. Wyróżniamy przepisy kolizyjne,
derogacyjne (uchylające poprzednio obowiązujące przepisy),
przepisy przejściowe (wskazują na okres przejściowy między starą
a nową ustawą), przepisy parametryczne (sformułowania techniczne,
ekonomiczne), przepisy końcowe (kierujące na koniec aktu
prawnego).
Stopień
ogólności, szczegółowości. Lex specialis, lex generalis,
najpierw prawo szczegółowe, potem ogólne – lex specialis derogat
lex generalis.
Paremia
– zasada rozumowania prawniczego, zasada argumentacji, sposób
prowadzenia sporu – w formie utartych łacińskich zwrotów, np.
lex retro non agit – prawo nie działa wstecz.
Zasada
konstytucyjna – odmiana zasady prawnej, norma o charakterze
ustrojowym, „norma norm”.
Zasady
prawne – wypowiedzi mające charakter normatywny. Jest wypowiedzią
szczególnego rodzaju, normą prawną o charakterze nadrzędnym.
Rozwinięciem zasad prawnych jest orzecznictwo
konstytucyjne.
Klauzule
generalne, przepisy prawne zawierające zwroty niedookreślone, które
odsyłają do ocen określonych podmiotów. Organ sądowy
interpretując te przepisy, dookreśla ich treść.
Promulgacja
– właściwe ogłoszenie prawa.
•
AKT NORMATYWNY
Akt
normatywny jest dokumentem organu państwowego, zawierającym
zakodowane w przepisach prawnych normy prawne, regulujący jakiś
obszar stosunków społecznych. Akt normatywny powinien być
należycie ogłoszony, w stosownym dzienniku promulgacyjnym (np.
Dziennik Ustaw, Monitor Polski).
Schemat
budowy
-
Rodzaj aktu normatywnego - ustawa, rozporządzenie.
-
Data ustanowionego prawa.
-
Tytuł aktu – określa rodzaj regulowanych stosunków społecznych,
np. kodeks cywilny, kodeks karny, ustawa o swobodzie gospodarczej.
-
Preambuła – określenie motywu ustanowienia prawa (ratio legis),
często wywiera skutki prawne.
-
Część ogólna – normy wspólne dla całego aktu normatywnego.
-
Część szczegółowa (szczególna) – zasadnicza materia aktu
normatywnego, w oparciu o którą formułujemy normy prawne, przede
wszystkim o charakterze szczególnym.
-
Przepisy końcowe – przepisy derogacyjne, przejściowe, kolizyjne a
także daty wejścia w życie (vacatio legis).
-
Podpis osoby uprawnionej – np. do ustawy, podpis prezydenta RP.
8.
STOSOWANIE PRAWA
Jest
to podejmowanie przez kompetentny organ państwowy, wiążących,
indywidualnych i konkretnych decyzji, na podstawie obowiązujących
norm prawnych.
Jest
to sformalizowane działanie podmiotów uprawionych, polegające na
władczym rozstrzyganiu konkretnych spraw indywidualnych podmiotów.
Zajmują się nim organy sprawiedliwości (sądy, Trybunały) i
administracji publicznej.
Stosowanie
prawa ma dwa cele:
-
deklaratoryjny – polega na ustaleniu istnienia lub braku stosunku
prawnego między stronami i określenie treści owego stosunku
prawnego.
-
konstytutywny – powstanie, zmianę, zniesienie stosunku
prawnego.
•
ETAPY STOSOWANIA PRAWA
1.
Ustalenie stanu faktycznego - zbieranie dowodów w postępowaniu
dowodowym. Ustalenie prawdy materialnej, zgodnej z faktami i prawdy
sądowej, wynikającej ze strony formalnej. Dowody są lepsze
(sformalizowane – dokumenty, faktury, zaświadczenia, raporty
policyjne) i gorsze (np. ustne poświadczenia).
Domniemanie
faktyczne – oparte na faktach, lub domniemane prawne wynikające z
nakazu uznania za fakt, gdy został udowodniony inny fakt, np. ojcem
dziecka jest mąż matki. Domniemanie prawne może być obalone
jedynie przed sądem. Domniemanie wzruszalne – może być obalone
przez równie dobry kontrdowód. Domniemanie niewzruszalne – nie
może być obalone, bo powstaje z mocy prawa, np. upływ terminu.
2.
Odpowiedź na pytanie jakie przepisy odnoszą się do ustalonego
stanu faktycznego
3.
Kwalifikacja prawna stanu faktycznego – wybór przepisu prawnego i
ustalenie jego mocy obowiązującej.
4.
Subsumpcja – podciągnięcie stanu faktycznego pod normę
prawną.
5.
Rozstrzygnięcie – podjęcie decyzji, wydanie wyroku, konsekwencja
prawna.
6.
Egzekucja – wykonanie decyzji, wyroku.
•
STOSUNEK PRAWNY
Stosunek
prawny - zespół relacji między podmiotami (elementami),
regulowanych normami prawnymi.
Zależność
między podmiotami prawa – pojęcie języka prawnego, najczęściej
występuje w przepisach wprowadzających lub przejściowych.
Elementy
– strony, uprawnienia stron, obowiązki stron, przedmiot stosunku
prawnego (rzecz, działanie, zachowanie, brak działania).
Stosunki
prawne, ze względu na metodę, dzielimy na:
-
cywilnoprawne – równoprawność stron, pełna dowolność
nawiązywania, swoboda kształtowania treści stosunku prawnego,
sankcje: nieważności, egzekucyjna.
-
administracyjno-prawne – nierównorzędność stron, prawa i
obowiązki zawarte są w przepisach bezwzględnie obowiązujących,
sankcje: egzekucyjna, represyjna.
-
karnoprawne – podstawę stosunku stanowi czyn zabroniony przez
przepisy karne, nierównorzędność podmiotów (przestępca –
państwo), podstawę prawną zajmują bezwzględnie obowiązujące
imperatywy, sankcje: egzekucyjna, represyjna.
•
ZAKRES OBOWIĄZYWANIA PRAWA
Co
do czasu, co do osoby (zwierzchnictwo personalne), co do przestrzeni
(zwierzchnictwo terytorialne).
Czas.
Obowiązuje po 14 dniach od promulgacji (ustawowe vacatio legis).
Prawo nie działa wstecz (lex retro non agit), chyba, że wyraźnie
wskazuje na to jej cel, bądź przepis. Desuetudo – prawo, które
wyszło z użycia w wyniku zestarzenia się, niedopasowania do
zmienionej rzeczywistości, np. ustawa o regulacji cen z 1982 stała
się desuetudo po 1990 roku.
Zwierzchnictwo
personalne. Wszyscy obywatele danego kraju, podlegają prawu
ojczystemu. Immunitet – przywilej niepodlegania całości prawa,
np. dyplomaci, konsule afiliowani w danym kraju. Immunitet
parlamentarny.
Zwierzchnictwo
terytorialne. Normy prawne danego kraju obowiązują na jego
terytorium i w jego granicach. Terytoria lądowe (ziemia), powietrzne
(przestrzeń nad terytorium lądowym i wodami terytorialnymi do
wysokości kosmicznej - 40 km), i morskie. Terytoria morskie: wody
wewnętrzne (np. zatoka gdańska) z obowiązującym całym prawem
danego państwa, terytorialne (od 12 do 24 mil morskich) z przepisami
prawa publicznego państwa nadbrzeżnego oraz morze otwarte ze
swobodnym kształtowaniem stosunków prawnych (konwencja prawa
morza). Off shore – wyspy na wodach terytorialnych poza jurysdykcją
państwa nadbrzeżnego. Obowiązuje pewien zakres prawodawstwa z
wyjątkiem prawa handlowego.
7.
ZASADY JURYSDYKCJI W PRAWIE KARNYM
•
Zasada jurysdykcji personalnej w prawie karnym
Państwo
ma kompetencje do wykonania jurysdykcji opartej na obywatelstwie,
nawet jeśli przestępstwo zastało popełnione przez naszego
obywatela za granicą.
•
Rozszerzona koncepcja jurysdykcji personalnej
Państwo
ma prawo do stosowania własnego prawa nawet jeśli przestępstwo
popełni cudzoziemiec (np. cudzoziemiec przejeżdżający przez dany
kraj)
•
Zasada biernego zwierzchnictwa personalnego
Mamy
prawo śledzić cudzoziemców w ich kraju, np. za przestępstwa
przygotowywane do popełnienia w naszym kraju.
•
Teoria kontroli
Objęcie
jurysdykcją krajową nie tylko obywateli (czy spółek) własnych,
ale także spółek formalnie należących do innych państw.
Przykład: podczas stanu wojennego w PL, embargo na handel z
państwami bloku komunistycznego dotyczyło również spółek
rosyjskich, funkcjonujących w krajach Europy zachodniej.
•
Zasada jurysdykcji ochronnej
Ściganie
przestępców (obywateli innych krajów) za przestępstwa popełnione
za granicą, ale skierowanych przeciwko naszemu państwu. Zasada ta
wywodzi się z zasady represji uniwersalnej (ius cogens). Represja
uniwersalna dotyczy ciężkich zbrodni – apartheid, terroryzm,
ludobójstwo, zbrodnie wojenne, itp. Lista przestępstw ius cogens
pozostaje otwarta, gdyż pojęcie to obejmuje zbrodnie postrzegane
przez społeczność międzynarodową jako szczególne zagrożenie
cywilizacyjne.
•
PRAWO MIĘDZYNARODOWE PRYWATNE
Stanowi
wewnętrzną gałąź prawa krajowego(!) Polskie międzynarodowe
prawo prywatne jest ujęte ustawą z 1965 roku i obejmuje prawo
właściwe (to, które będzie stosowane) dla międzynarodowych
stosunków osobistych i majątkowych w zakresie prawa cywilnego,
rodzinnego i opiekuńczego oraz prawo pracy.
Element
obcy – np. obywatelstwo, miejsce wykonania usługi. Element obcy
łączy prawa międzynarodowe danych krajów.
Norma
w międzynarodowym prawie prywatnym składa się z zakresu (obszar
stosowania normy kolizyjnej) i łącznika (pomost między stosunkiem
prawnym a określonym systemem prawnym).
Prawo
europejskie powoli wypiera prawo międzynarodowe prywatne w
stosunkach między krajami EU zwłaszcza w sferze umów cywilnych.
Kwestie rodzinne, opiekuńcze – wciąż prawo międzynarodowe
prywatne.
•
RODZAJE ŁĄCZNIKÓW
Łącznik
osobisty (personalny) – decyduje o zdolności prawnej. Właściwy
do rozwiązywania spraw rodzinnych i spadkowych.
Łącznik
obywatelstwa (lex patrie), decyduje o prawomocności pewnych faktów,
np. próg wieku konieczny do zawarcia małżeństwa.
Miejsce
zamieszkania (domicyl), wskazuje na różnice w traktowaniu miejsca
zamieszkania, np. w prawie anglosaskim mamy do czynienia z ostatnim
domicylem, domicylem pochodzenia i domicylem nabytym. Podobnie
obywatelstwo – nabyte i ostatnio nabyte.
Łącznik
miejsca pobytu – to miejsce trwałego (stałego) pobytu, gdzie
koncentrują się sprawy życiowe. U Anglosasów wyróżniamy także
pobyt prosty – pobyt bez zamiaru pozostania na stałe.
Łącznik
siedziby spółki (lex societatis) – wykorzystujemy do oceny
osobowości prawnej. Teoria inkorporacji – takie prawo jest
właściwe, gdzie zarejestrowana jest spółka.
Siedziba
spółki – teoria rzeczywistej siedziby spółki. Siedziba jest
tam, gdzie działa zarząd, lub tam, gdzie są skoncentrowane wpływy
kapitałowe, bądź jednostka kontrolująca kapitał firmy.
Łącznik
kontraktowy (np. zakup samochodu w DE) oparty na teorii świadczenia
charakterystycznego. Stosuje się prawo kraju świadczącego
świadczenie niepieniężne.
Łącznik
dotyczący rzeczy ruchomej i nieruchomości – miejsce położenia
rzeczy.
Prawo
terytorium – miejsce w którym wystąpiło zdarzenie
Przykładowe
pytanie egzaminacyjne
„Stosowanie
prawa w różnych kulturach prawnych.” Wypowiedź należy oprzeć
na dwóch elementach: co to jest stosowanie prawa, jakie są tego
etapy oraz kultury prawne i prześledzenie jak w poszczególnych
kulturach prawnych funkcjonuje wymiar sprawiedliwości.
„Szkoły
prawa. Wpływ szkół prawa na obowiązywanie prawa.” Co to jest
prawo, funkcjonowanie prawa; połączenie szkół, prawo naturalne i
kierunek pozytywistyczny; wpływ prawa zewnętrznego na
funkcjonowanie prawa wewnętrznego.
Pytanie
o przepisy prawne, porównanie norma prawna – przepis prawny.
Rodzaje przepisów, rodzaje norm, kryteria podziału, ze szczególnym
naciskiem na prawo wspólnotowe, międzynarodowe i krajowe
(!)
Źródła
prawa, ogólne zasady prawa, źródła prawa polskiego, systematyka
prawa (od konstytucji do rozporządzenia) z uwzględnieniem prawa
europejskiego, międzynarodowego.
Stosowanie
prawa. Jakie są etapy, kto tego dokonuje, różnica między
stosowaniem a tworzeniem prawa. Obowiązywanie w czasie, w
przestrzeni, co do osób.
8.
PRAWO EUROPEJSKIE
Prawo
europejskie jest to autonomiczny system prawa, odrębny od naszego
systemu prawa. Jest pojęciem szerszym od prawa wspólnotowego,
zawiera dodatkowe przepisy, np. dotyczące stosunków z krajami
trzecimi.
Kompetencje
wspólnoty – przesuwają kompetencje tworzenia prawa w określonych
zakresach z kraju członkowskiego na wspólnotę. Oznacza to tym
samym ograniczenie suwerenności kraju w tworzeniu prawa – w
określonych zakresach.
Kompetencje
wspólnoty do tworzenia prawa w określonych zakresach dzielimy na
wewnętrzne i zewnętrzne. Kompetencje wewnętrzne, upoważniają
wspólnotę do działania wewnątrz wspólnoty – tworzenie nowych
rozporządzeń, dyrektyw, obowiązujących kraje wspólnotowe.
Są
to przede wszystkim:
-
tworzenie rynku wewnętrznego (cel gospodarczy)
-
tworzeniu unii gospodarczo monetarnej
-
tworzenie reguł konkurencji
-
polityka rolna i rybołówstwo
-
polityka transportowa
-
polityka socjalna i zatrudnienia
-
ochrona środowiska
-
ochrona konsumentów – prawodawstwo jest wspólne, sposób
organizowania ochrony konsumentów pozostawiony jest każdemu
krajowi
-
badanie i rozwój technologiczny
Kompetencje
wewnętrzne upoważniają wspólnotę do działania w stosunku do
państw trzecich, a także organizacji światowych, np. WHO,
ONZ.
Kompetencje
wyraźne (kompetencje wewnętrzne) i dorozumiane (te, które nie
zawsze są ujęte wprost, ale domniemuje się, że istnieją),
dotyczące właśnie stosunków międzynarodowych. Domniemuje się,
że kraj wspólnotowy może korzystać z prawa wspólnotowego w
rozwiązywaniu sporu z krajem spoza wspólnoty, ale jeśli nie chce
korzystać z pomocy to…
Acquis
communautaire wspólnotowy dorobek prawny. Oznacza przestrzeganie
trzech źródeł prawa
-
obejmuje prawo pierwotne i wtórne, czyli traktaty i oparte na nich
prawo wtórne dyrektywy, rozporządzenia
-
ogólne zasady prawa wspólnotowego (lex retro non agit), prawa
fundamentalne (podstawowe) prawa człowieka i obywatela
-
orzecznictwo ETS i sądu I instancji (Luksemburg)