PRAWO CYWILNE3, PRAWO CYWILNE


PRAWO CYWILNE

prof. S. Grobel

Literatura:

Radwański: „Prawo cywilne. Część ogólna”

Wolter, Ignatowicz, Stefaniuk: „Prawo cywilne. Zarys części ogólnej”

Pojęcie, przedmiot i systematyka prawa cywilnego

Prawo cywilne wywodzi się ze starożytnego Rzymu (ius civile). Przeciwstawiało mu się prawo ius gentium, które dotyczyło szerszych relacji, nie tylko pomiędzy obywatelami, ale wszystkimi osobami zamieszkującymi teren cesarstwa rzymskiego.

Ius civile znalazło się w kodyfikacji justyniańskiej (corpus iuris civilis).

Cechy charakterystyczne prawa cywilnego:

Zasada formalnej równości podmiotów wobec prawa oznacza, że w stosunkach cywilnoprawnych podmioty występują na zasadach partnerskich (brak nadrzędności i podrzędności).

Zasada autonomii prywatnej oznacza, iż w zakresie stosunków cywilnoprawnych strony same kształtują swą sytuację prawną (np. zasada swobody umów - art. 353.1).

Odgraniczenie prawa cywilnego od innych gałęzi prawa:

Dają się wyodrębnić dwa stanowiska:

W pierwszym przypadku twierdzi się że prawo cywilne to takie, które reguluje stosunki o charakterze majątkowym. Jest to już mało aktualne, gdyż prawo cywilne dotyczy różnych dóbr osobistych określonych m.in. w art. 23.

W drugim przypadku, uznawanym za właściwszy, uważa się, że prawo cywilne należy odgraniczać od innych gałęzi prawa na podstawie kryteriów regulacji prawa (cywilistyczna metoda regulowania stosunków społecznych - zapewnia partnerstwo stron w stosunkach cywilnoprawnych).

Przedmiot prawa cywilnego (czego to prawo dotyczy):

Już w art. 1 uregulowano przedmiot prawa cywilnego: „kodeks cywilny reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi”. A więc przedmiotem są stosunki cywilnoprawne, czyli takie, które formułowane są na zasadzie formalnej równorzędności stron.

Systematyka prawa cywilnego:

Występuje wiele różnych systematyk. Jedna z nich oparta jest na tzw. systemie pandektowym (pandekt /z greckiego/ = digesta; digesta to fragment corpus iuris civili). Systematyka ta jest bardzo podobna do systematyki wewnętrznej kodeksu cywilnego.

Prawo cywilne składa się z następujących działów:

Obowiązywanie przepisów cywilnoprawnych w przestrzeni i w czasie

Przestrzeń:

Przepis prawny obowiązuje na terenie tego państwa, w którym został ustanowiony. Czasem się jednak zdarza, że dany przepis nie znajduje zastosowania we wszystkich przypadkach (obowiązywanie i zastosowanie nie zawsze się pokrywają). Wtedy dochodzi do kolizji:

Brak jednolitości przepisów w Polsce jaskrawo by widoczny w okresie międzywojennym, gdyż obowiązywały wtedy różne systemy prawne. Dopiero w 1926 roku opracowano akt „prawo prywatne międzydzielnicowe” który zawierał m.in. odpowiednie przepisy kolizyjne.

Przykładem wykraczania pewnego stosunku prawnego poza obszar państwa jest np. zawieranie małżeństw międzynarodowych. Konflikty powstałe na tym gruncie reguluje „prawo prywatne międzynarodowe” z 1965 roku.

Czas:

Żaden przepis cywilnoprawny nie obowiązuje w nieskończoność. W trakcie zmian przepisy uchylane są tzw. klauzulami derogacyjnymi. Także przepis późniejszy uchyla przepis wcześniejszy. Czasem podawany był termin obowiązywania przepisu (ustawy).

Zasady prawa międzyczasowego (intertemporalnego):

Zasada natychmiastowego (bezpośredniego) działania ustawy nowej oznacza, że do oceny skutków prawnych zdarzeń, które powstały pod rządem dawniej obowiązujących przepisów, należy od chwili wejścia w życie nowych przepisów stosować te nowe przepisy.

Zasada mediacyjna (tranzytoryjna) oznacza, że do oceny skutków prawnych zdarzeń, które powstały pod rządem dawniej obowiązujących przepisów, należy mimo wejścia nowych przepisów nadal stosować te dawne przepisy.

Art. LXIV przepisów wprowadzających KC mówi, że w razie wątpliwości czy stosować przepisy stare czy obecnego kodeksu, należy stosować nowy kodeks.

Zdolność prawna (art. 8)

W prawie cywilnym są trzy kategorie podmiotów:

Zdolność prawna to możność bycia podmiotem praw i obowiązków.

Nie zawsze od urodzenia miało się zdolność prawną (niewolnictwo lub tzw. proskrypcja - pozbawienie zdolności prawnej za pewne przestępstwa). Obecnie zdolność prawna jest bezwzględnie obowiązująca (nikt mocą swej woli nie może ograniczyć lub wyłączyć swojej zdolności prawnej). Co najwyżej zdolność prawna może być ograniczona poprzez brak zdolności do czynności prawnych (np. sporządzić lub odwołać testament może jedynie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych). To samo dotyczy dużej części przepisów, w których jest obowiązek osobistego wykonawstwa (nie dopuszcza się udziału pełnomocnika lub zastępcy ustawowego).

Zdolność prawna generalnie występuje od urodzenia (art. 8). W przypadku dziedziczenia zdolność prawną ma także dziecko poczęte pod warunkiem, że urodzi się żywe (wyjątek od art. 8). Określa się, że nasciturus ma ograniczoną i warunkową zdolność prawną. Ograniczoną - bo ma ją w tych przypadkach w których ustawodawca mu ją przyznał. Warunkową - po pod warunkiem że urodzi się żywy.

Przypadki w których nasciturus ma prawa:

Zapis (legat) jest to rozrządzenie testamentowe na mocy którego spadkodawca zobowiązuje spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby (art. 968).

Uznanie to jeden ze sposobów uznania ojcostwa na rzecz mężczyzny który nie jest mężem matki lecz jest biologicznym ojcem dziecka. Uznać dziecko może tylko biologiczny ojciec, inaczej jest adopcja.

Można przyznawać zdolność prawną nasciturusowi w przypadkach w których ustawodawca mu tej zdolności nie przyznał, gdyż dąży się do pełnej ochrony życia poczętego.

Koniec zdolności prawnej:

Zdolność prawna osoby fizycznej ustaje w chwili jej śmierci. Śmierć następuje z chwilą ustania obiegu krwi i oddechu - tak się przyjmowało dawniej, obecnie jest to bardziej złożona sprawa. Ustawodawca nie uregulował tematu momentu śmierci. Zgon zatem stwierdza lekarz. Obecnie przyjmuje się to jako śmierć mózgu.

Z końcem zdolności prawnej łączy się dwie instytucje:

Sądowe stwierdzenie zgonu - jest regulowane przez KPC. Sporządzony zostaje akt zgonu, w którym zawarty jest czas zgonu. Akt zgonu można sporządzić także na podstawie faktu naocznego stwierdzenia, np. przez uprawnionego pracownika USC. Także akt zgonu można sporządzić na podstawie pisemnego zawiadomienia organu, który w związku ze śmiercią osoby prowadził dochodzenie lub śledztwo. Wszystkie te sposoby są możliwe jedynie gdy są zwłoki. Jeśli nie ma zwłok, stosuje się postępowanie uregulowane w KPC, toczące się przed sądem rejonowym. Jako moment śmierci podaje się w postanowieniu o stwierdzeniu zgonu najbardziej prawdopodobny czas wynikający z przeprowadzonego postępowania.

Uznanie za zmarłego - stosuje się w odniesieniu do osób zaginionych i jest wyprostowaniem niepewności stanu prawnego. Ze względu na przesłanki od których przepisy uzależniają możliwość uznania za zmarłego wyróżniamy dwa rodzaje zaginięcia:

Różnice między stwierdzeniem zgonu a uznaniem za zmarłego dotyczą przesłanek, według których stosuje się jedną lub drugą instytucję:

Miejsce zamieszkania

Miejsce zamieszkania często decyduje o miejscu spełnienia świadczenia, o właściwości sądu itp.

Oznaczenie miejsca zamieszkania (art. 25-28):

Miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której osoba fizyczna przebywa z zamiarem stałego pobytu. Stwierdzenie składa się z dwóch elementów:

Elementy te muszą wystąpić łącznie (kumulatywnie).

Miejscem zamieszkania jest więc miejscowość (w kategoriach prawa cywilnego) a nie konkretny adres (w kategoriach prawa administracyjnego).

Zdolność do czynności prawnych:

Zdolność do czynności prawnych to możność samodzielnego objawiania woli ze skutkiem prawnym (kształtowanie swej sytuacji prawnej).

Przesłanki zdolności do czynności prawnych:

Stany zdolności do czynności prawnych:

Zupełny brak zdolności do czynności prawnych:

Skutki zupełnego braku zdolności do czynności prawnych:

Np. dziecko kupujące coś w sklepie zawiera umowę konwalidowaną poprzez jej wykonanie, choć nie ma zdolności do czynności prawnych - właśnie na podstawie art.. 14 par. 2

(konwalidacja = uważnienie)

Ograniczona zdolność do czynności prawnych:

Skutki ograniczonej zdolności do czynności prawnych:

Skutki są różne w zależności od dokonywanej czynności przez osobę z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych: niektóre czynności prawne mogą być dokonywane przez osobę o ograniczonej zdolności do czynności prawnych lecz do ważności tych czynności potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego. Dotyczy to głównie czynności, które po stronie osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mają charakter rozporządzający lub zobowiązujący (art. 17).

Jeżeli osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych dokonała sama czynności prawnej, do której wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego, czynność jest nieważna.

Niektóre czynności prawne mogą być swobodnie dokonywane przez osobę o ograniczonej zdolności do czynności prawnych:

Niektóre czynności prawne zupełnie nie mogą być dokonywane przez osobę która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych:

Pełna zdolność do czynności prawnych:

Rodzaje ubezwłasnowolnienia:

Przesłanki ubezwłasnowolnienia całkowitego:

Skutki ubezwłasnowolnienia całkowitego:

Przesłanki ubezwłasnowolnienia częściowego:

Skutki ubezwłasnowolnienia częściowego:

Podmioty stosunków cywilnoprawnych nie będące osobami fizycznymi:

Osoby prawne:

Teorie zmierzające do wyjaśnienia istoty osób prawnych dzieli się na dwie grupy:

Do pierwszej grupy należy:

Do drugiej grupy należy:

Problematykę osób prawnych reguluje art. 33-43. Zgodnie z tym osobami prawnymi jest skarb państwa oraz jednostki organizacyjne, którym na podstawie szczególnych przepisów przyznano osobowość prawną.

Powstanie osoby prawnej (art. 35):

Są 3 podstawowe systemy powstawania osób prawnych:

Zmierza się do tego, aby przepisy powołujące i odwołujące osobę prawną były w randze ustawy.

W Polsce spotykany jest głównie system koncesyjny.

Osoby prawne podlegają systemowi rejestracyjnemu (art. 37). Osoba prawna uzyskuje osobowość z chwilą wpisu do odpowiedniego rejestru. Wyjątek stanowi skarb państwa, jednostki samorządu terytorialnego, związki wyznaniowe które nie wymagają rejestracji.

Krajowy Rejestr Sądowy - od stycznia 2001 jest centralnym rejestrem osób prawnych. Niektóre rejestry nadal są jednak prowadzone przez poszczególne sądy.

Znaczenie rejestrów osób prawnych:

Oznaczenie osoby prawnej:

Na oznaczenie osoby prawnej składają się dwa elementy zasadnicze:

Nazwa osoby prawnej - jest odpowiednikiem nazwiska bądź pseudonimu osoby fizycznej i stanowi jej dobro osobiste, które jest chronione (art. 24). Jeśli osoba prawna prowadzi działalność gospodarczą (osoba prawna jest przedsiębiorcą), jej nazwa określana jest mianem firmy. Wtedy ochrona jej dóbr określona jest w przepisach jak dla firmy (art. 43.10).

Siedziba osoby prawnej - jest nią z zasady miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający (chyba że ustawa powołująca lub akt erekcyjny stanowi inaczej). Siedziba osoby prawnej nie musi się mieścić na obszarze działalności danej osoby prawnej.

Działanie osób prawnych:

Jest kilka teorii, z czego najważniejsze:

Teoria organów - oznacza że działanie organu osoby prawnej uważane jest za działanie samej osoby prawnej.

Teoria przedstawicielstwa - oznacza że organ osoby prawnej działa tak jak przedstawiciel ustawowy osoby fizycznej niezdolnej do czynności prawnych. Zakłada więc niejako istnienie dwóch podmiotów:

W Polsce uznawana jest teoria organów, co wyraźnie określa art. 38.

Przesłanki uznania działania osoby lub osób stanowiących organ osoby prawnej za działanie samej osoby prawnej:

Obie te przesłanki muszą występować łącznie (kumulatywnie). Jeśli choćby jedna z tych przesłanek nie będzie spełniona, to podjęte działanie nie będzie mogło być uznane za działanie osoby prawnej. Takie działanie będzie traktowane jako działanie bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu. Skutkiem będzie bezwzględna nieważność czynności (art. 39).

Dobra lub zła wiara osób prawnych:

Do ustalenia dobrej lub złej wiary osób prawnych stosuje się teorię organów. Znaczy to że dobra bądź zła wiara organu osoby prawnej przypisywana jest samej osobie prawnej.

Teoria ta ma jednak pewne słabości i zawodzi gdy:

Aby usunąć te problemy stosuje się zasady:

Pojęcie dobrej i złej wiary:

Art. 7 wprowadza zasadę domniemania dobrej wiary. Jest to jednak wzruszalne, czyli można w tym przypadku starać się dowieść złej wiary.

Dobra osobiste osób prawnych:

Rodzaje osób prawnych:

Ze względu na charakter stosunków własnościowych:

Ze względu na substrat osoby prawnej:

Ze względu na siedzibę:

Ze względu na to, czy osoba prawna ma na celu zabezpieczenie interesu ogółu obywateli czy jednostki:

Państwowe osoby prawne:

Skarb państwa jest synonimem nazwy „państwo” występującym w stosunkach cywilnoprawnych. Skarb państwa jako osoba prawna nie ma ani siedziby ani struktury organizacyjnej. Przepisy prawa administracyjnego określają, które organy są kompetentne do reprezentowania skarbu państwa w określonych stosunkach cywilnoprawnych.

Inne państwowe osoby prawne to np. przedsiębiorstwa państwowe, państwowe szkoły wyższe itp. - ich majątek należy do skarbu państwa.

Stosunek skarbu państwa i innych państwowych osób prawnych do mienia państwowego:

Jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi lecz wyposażone w zdolność prawną (art. 33.1)

Jednostki organizacyjne nie są osobami prawnymi w rozumieniu art. 33, jednak posiadają zdolność prawną. Są to spółki osobowe (zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych art. 22-150):

Niekiedy uważa się za taki podmiot również Spółkę Cywilną (zgodnie z art. 864 KC)

Odpowiedzialność jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi lecz wyposażonymi w zdolność prawną:

Zasadą jest że za zobowiązania tych jednostek odpowiadają one same. Dopiero gdy stają się niewypłacalne, odpowiedzialność subsydiarną (uzupełniającą) ponoszą jej członkowie.

Zdarzenia prawne (akty prawne)

W znaczeniu szerokim to okoliczności, które powodują powstanie określonych skutków prawnych w całym systemie prawa, tzn. w poszczególnych jego gałęziach.

W znaczeniu wąskim to okoliczności, które powodują powstanie skutków prawnych w sferze prawa cywilnego (zwane zdarzeniami cywilnoprawnymi).

Zdarzenia prawne dzielą się na:

  1. zdarzenia w ścisłym tego słowa znaczeniu (zdarzenia sensu stricto)

  1. działania

- czynności prawne, w tym oświadczenie woli

- akty administracyjne

- orzeczenia sądowe o charakterze konstytutywnym

- czyny bezprawne

- czyny zgodne z prawem

Czyny zgodne z prawem:

Stosunek cywilnoprawny

Stosunek cywilnoprawny (stosunek prawny wyznaczony przez normy prawa cywilnego) jest odmianą stosunku prawnego. Natomiast stosunek prawny jest to stosunek zachodzący między podmiotami prawa, w którym to stosunku podmioty mają wynikające z dyspozycji normy prawnej uprawnienia i obowiązki, których realizacja zagwarantowana jest przymusem państwowym.

Wyróżniamy stosunki cywilnoprawne:

Elementy stosunku cywilnoprawnego

Podmioty - osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi. Podmiotowość jest cechą normatywną. Na płaszczyźnie cywilnoprawnej pojawia się pojęcie stron. Czasem są to pojęcia tożsame, czasem nie (gdy np. stroną jest wielość podmiotów).

Gdy stroną jest wielość podmiotów, może dojść do powstania tzw. typowych postaci stosunku cywilnoprawnego. Dotyczy to stosunków cywilnoprawnych o charakterze majątkowym.

Typowe postacie stosunku cywilnoprawnego:

Wspólność rozłączna - występuje wówczas, gdy występuje wielość podmiotów w ramach strony, stosunek ma charakter majątkowy i dodatkowo świadczenie jest podzielne. W takiej sytuacji dochodzi do podziału stosunku cywilnoprawnego na części.

Świadczenie podzielne (art. 379 par. 2) - jeżeli może być spełnione częściowo bez istotnej zmiany przedmiotu lub wartości. Przyjmuje się że świadczenie jest podzielne jeśli przedmiot świadczenia jest podzielny (np. świadczenie pieniężne). Często same strony stosunku cywilnoprawnego mogą zdecydować, czy świadczenie jest podzielne.

Wspólność łączna - występuje wówczas, gdy pewne prawo przysługuje niepodzielnie kilku podmiotom, lecz żaden z nich nie ma określonego udziału w tym prawie (i nie może samodzielnie swym udziałem rozporządzać). Np. spółka cywilna stanowi wspólność łączną, także majątek wspólny małżonków.

Wspólność w częściach ułamkowych (art. 195 i dalsze) - występuje wówczas, gdy pewne prawo przysługuje niepodzielnie kilku podmiotom, lecz każdy z nich ma określony udział w tym prawie (w ułamkach lub procentach; bez względu na sposób wyliczenia określenie „ułamkowe” jest określeniem ustawowym) i może nim rozporządzać.

Solidarność:

W przypadku ukształtowania stosunku cywilnoprawnego jako stosunek solidarny nigdy nie dochodzi do podziału tego stosunku na części. Solidarność może występować po którejś ze stron lub po obu stronach.

Występowanie osób trzecich po jednej lub drugiej stronie stosunku cywilnoprawnego (uprawnionej - wierzyciela, lub zobowiązanej - dłużnika):

Ma to miejsce gdy obok strony występuje podmiot, którego sytuacja prawna jest zbliżona do sytuacji strony. Dotyczy to np. świadczenia na rzecz osoby trzeciej (art. 393). Np. relacja pomiędzy nadawcą, przewoźnikiem i odbiorcą - umowa jest zawarta pomiędzy nadawcą a przewoźnikiem, zaś odbiorca jest osobą trzecią, jednak przysługują jej uprawnienia wynikające z umowy pomiędzy nadawcą a przewoźnikiem. Przykładem występowania osoby trzeciej po drugiej stronie stosunku cywilnoprawnego może być poręczenie (poręczyciel - osoba trzecia po stronie dłużnika).

Przedmiot stosunku cywilnoprawnego:

Jest to zachowanie się stron tego stosunku, a ponadto to, ze względu na co zachowanie to jest podejmowane.

Treść stosunku cywilnoprawnego:

Stanowią ją uprawnienia i obowiązki stron. Obie strony stosunku cywilnoprawnego są najczęściej wobec siebie i uprawnione i zobowiązane. Rzadziej jedna strona jest wyłącznie uprawniona a druga wyłącznie zobowiązana. Umowa użyczenia (art. 710 i następne) stanowi przykład, gdy jedna strona jest wyłącznie uprawniona a druga wyłącznie zobowiązana. Podobną konstrukcję posiada umowa darowizny.

Stopień związania stron stosunku cywilnoprawnego z elementami treści tego stosunku (prawami i obowiązkami):

Związanie to może być słabe (możliwość przenoszenia praw i obowiązków na inne podmioty, np. cesja wierzytelności) lub mocne (nie ma możliwości przenoszenia praw i obowiązków na inne podmioty, np. służebności osobiste, które są niezbywalne i wygasają wraz ze śmiercią uprawnionego).

Prawa podmiotowe

Prawo w znaczeniu przedmiotowym - zespół znaków graficznych uformowanych w wyrazy, wyrażenia, zwroty, zdania, przepisy prawne.

Tekst prawny - ogół przepisów zawartych w akcie normatywnym.

Z tak rozumianego prawa przedmiotowego wynikają różne uprawnienia dla rozmaitych podmiotów. Nazywamy je prawami podmiotowymi. Prawa podmiotowe można określić jako funkcjonalnie powiązane uprawnienia.

Najważniejsze teorie prawa podmiotowego powstały w Niemczech w XIX w.

Teoria woli - stworzył ją Friedrich Carl Savigny (nazywana też teorią Savigny-Windscheita). Według tej teorii prawo podmiotowe to moc woli użyczona przez prawo przedmiotowe jednostce (inaczej - sfera zachowań wyznaczona przez przepisy prawa przedmiotowego, w której jednostka może działać i realizować swoje prawa podmiotowe). Warunkiem posiadania prawa podmiotowego jest zdolność świadomego przejawiania aktów woli (słaba strona tej teorii - są osoby nie mające świadomości przejawiania aktów woli a mające prawa podmiotowe, np. małe dzieci).

Teoria interesu - za twórcę tej teorii uważa się Rudolfa Iheringa. Według tej teorii prawo podmiotowe polega na chronionym prawem przedmiotowym interesie uprawnionego (słaba strona - są osoby, które mają prawa podmiotowe nie mając w tym żadnego interesu).

Współczesne ujęcia prawa podmiotowego:

Prawo podmiotowe jest to przyznana i zagwarantowana normą prawną oraz wynikająca ze stosunku cywilnoprawnego sfera możliwości postępowania uprawnionego w określony sposób.

W tym ujęciu można wyróżnić następujące elementy:

Normatywne postacie praw podmiotowych:

Są to sposoby, w jakie w prawie przedmiotowym zostały uregulowane prawa podmiotowe (w jaki sposób przez przepisy prawa przedmiotowego jest wyznaczona sfera działania praw podmiotowych).

Wyróżnia się następujące postacie normatywne prawa podmiotowego:

Klasyfikacja praw podmiotowych:

Ze względu na stopień ochrony prawa podmiotowe dzielimy na:

Ze względu na typ stosunków, z których prawa podmiotowe wynikają:

Ze względu na przynależność do podmiotów:

Ze względu na sposób powstania i wygaśnięcia:

Ze względu na możliwość przeniesienia prawa podmiotowego na inne podmioty:

Sposoby nabycia praw podmiotowych:

Wyróżniamy dwa rodzaje sukcesji:

Sukcesja uniwersalna (nazywana także sukcesją pod tytułem ogólnym lub sukcesją generalną) - występuje wówczas gdy następca prawny wstępuje w ogół praw podmiotowych swego poprzednika prawnego na podstawie jednego zdarzenia prawnego. Sukcesja uniwersalna występuje przy: dziedziczeniu (art. 922); nabyciu spadku od spadkobiercy w drodze umowy (art. 1051).

Cechy charakterystyczne sukcesji uniwersalnej:

Sukcesja syngularna (singulare - pojedynczy) - występuje wówczas, gdy następca prawny wstępuje w jedno prawo podmiotowe swego poprzednika prawnego. Jeśli następca prawny wstępuje w kilka praw podmiotowych swego poprzednika prawnego na podstawie odrębnych zdarzeń prawnych, dochodzi do tylu sukcesji syngularnych, ile zdarzeń prawnych miało miejsce.

Inny podział sposobów nabycia praw podmiotowych:

Nabycie konstytutywne praw podmiotowych występuje wówczas, gdy w momencie nabycia prawa podmiotowego prawo to dopiero powstaje (nabycie konstytutywne najczęściej łączy się z nabyciem pierwotnym). Czasem nabycie konstytutywne może łączyć się z nabyciem pochodnym; jest tak wówczas gdy nabywający prawo podmiotowe nabywa prawo o węższej treści niż to, które przysługiwało zbywającemu (np. gdy właściciel ustanawia prawo użytkowania na swej własności, to nabycie tego prawa jest pochodne gdyż wywodzi się z prawa własności, jednak właścicielowi prawo użytkowania na swej własności nie przysługuje).

Nabycie translatywne występuje wówczas, gdy pewne prawo podmiotowe przechodzi w całości z jednego podmiotu na inny podmiot w postaci niezmienionej (wiąże się najczęściej z nabyciem pochodnym). Czasem może jednak dotyczyć nabycia pierwotnego; jest tak wówczas, gdy możliwość nabycia w sposób pierwotny pewnego prawa podmiotowego jest uwarunkowana wcześniejszym istnieniem tego prawa u innego podmiotu (np. zasiedzenie - nie można nabyć prawa własności przez zasiedzenie, gdyby prawo własności wcześniej do kogoś nie należało).

Wykonywanie i nadużycie praw podmiotowych:

Wykonywanie praw podmiotowych to podejmowanie zachowań mieszczących się w sferze możności postępowania uprawnionego. Wykonywanie prawa podmiotowego może polegać na:

Nadużycie (art. 5) praw podmiotowych to postępowanie w sposób sprzeczny ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego.

Teorie zmierzające do wyjaśnienia czym jest nadużycie prawa podmiotowego:

Teoria zewnętrzna - według niej sferę możności postępowania uprawnionego wyznaczają normy wynikające z przepisów prawa przedmiotowego. Jeżeli czyjeś zachowanie mieści się w granicach tych norm, to jest to wykonywanie prawa przedmiotowego nawet wtedy, gdy jest to sprzeczne ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem prawa lub zasadami współżycia społecznego.

Teoria wewnętrzna - według niej sferę możności postępowania uprawnionego wyznaczają normy wynikające z przepisów prawa przedmiotowego, społeczno - gospodarcze przeznaczenie prawa oraz zasady współżycia społecznego. Kto narusza te zasady ewentualnie nie uwzględnia społeczno - gospodarczego przeznaczenia prawa podmiotowego, nie nadużywa prawa podmiotowego gdyż wcale go nie wykonuje.

Stosowanie art. 5 k. c. - ma on charakter klauzuli generalnej więc przepis ten nie powinien być nadużywany. Nie powinien być on używany głównie wtedy, gdy pewien stan faktyczny jest dostatecznie uregulowany innymi, bardziej szczegółowymi przepisami, oraz gdyby zastosowanie art. 5 powodowało, że tracą moc inne przepisy prawne. Sięga się do tego przepisu aby np. nie dopuścić do przedawnienia roszczeń w sytuacji nieetycznego postępowania dłużnika (naruszenie zasad współżycia społecznego).

Kolizja praw podmiotowych:

Występuje wówczas, gdy kilka praw podmiotowych zbiega się ze sobą w taki sposób, że nie mogą być wszystkie wykonywane, albo mogą być wykonywane ale nie w całości.

Sposoby rozwiązywania kolizji:

Czynności prawne

Kodeks cywilny nie zawiera definicji czynności prawnej. Istnieją natomiast określenia doktrynalne.

Czynność prawna jest to stan faktyczny, w skład którego wchodzi co najmniej jedno świadczenie woli skierowane na powstanie, zmianę lub wygaśnięcie jakiegoś stosunku cywilnoprawnego. Art. 56 rozszerza to pojęcie: ze stanem tym ustawa łączy skutki prawne nie tylko wyrażone w oświadczeniu woli, lecz także oświadczeniem tym nie objęte, a wynikające z ustawy, zasad współżycia społecznego i ustalonych zwyczajów.

Oświadczenie woli (art. 60) to takie zachowanie się podmiotu, które w sposób dostateczny wyraża zamiar dokonania skutku prawnego w postaci powstania, zmiany lub wygaśnięcia jakiegoś stosunku cywilnoprawnego.

W oświadczeniu woli wyróżniamy dwa elementy:

Jeśli zachodzi niezgodność pomiędzy aktem woli a przejawem woli, to:

Ze względu na niedoskonałości każdej z teorii ustawodawca nie przyjął żadnej z nich. Za decydujący uznaje się przejaw woli ale odpowiednie przepisy gwarantują jego swobodę.

Przesłanki skuteczności oświadczenia woli

Aby oświadczenie woli było skuteczne, musi spełniać następujące przesłanki:

Wykładnia oświadczenia woli (art. 65):

Oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak wskazują na to okoliczności, oraz zgodnie z zasadami współżycia społecznego i ustalonymi zwyczajami. W umowach należy raczej badać jaki był zgodny zamiar i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu.

Rodzaje oświadczenia woli:

1 podział:

2 podział:

Składanie oświadczeń woli:

Chodzi o wskazanie momentu, w którym oświadczenie woli zostało złożone, gdyż często ma to duże znaczenie dla skutków prawnych. Nie stanowi to problemu, gdy oświadczenie woli przekazywane jest bezpośrednio lub środkami komunikacji bezpośredniej (np. drogą elektroniczną). Trudniej jest gdy oświadczenie woli zostaje np. wysłane pocztą:

W art. 61 nasz ustawodawca przyjął teorię doręczenia.

Klasyfikacja czynności prawnych:

Wyróżniamy następujące rodzaje czynności prawnych (wg kryterium liczby stron):

Czynności prawne jednostronne to takie, które dochodzą do skutku na podstawie jednego oświadczenia woli. Wśród czynności prawnych jednostronnych wyróżniamy:

Czynności prawne dwustronne to takie które dochodzą do skutku na podstawie zgodnych oświadczeń woli obu stron.

Czynności prawne wielostronne to takie które dla swej skuteczności wymagają większej liczby oświadczeń woli niż dwa.

Inny podział czynności prawnych to (wg kryterium treści):

Czynności prawne jednostronnie zobowiązujące to takie, wg treści których jedna strona jest wyłącznie stroną uprawnioną, zaś druga wyłącznie stroną zobowiązaną (np. umowa użyczenia).

Czynności prawne dwustronnie zobowiązujące to takie, wg treści których obie strony są równocześnie wobec siebie zarówno uprawnione jak i zobowiązane.

Czynności prawne dzielimy także na:

Czynności prawne między żyjącymi to takie, których skuteczność następuje za życia osób które tych czynności dokonują.

Czynności prawne na wypadek śmierci to takie, których skuteczność jest uzależniona od śmierci osoby która tych czynności dokonuje.

Kolejny podział to podział na:

Czynności prawne konsensualne to takie, które dochodzą do skutku na podstawie oświadczeń woli stron.

Czynności prawne realne to takie, które obok oświadczeń woli stron wymagają dla swej skuteczności także wydania rzeczy, których te oświadczenia dotyczą.

Kolejny podział (wywodzący się z prawa niemieckiego BGB):

Czynności prawne rozporządzające to takie, których celem i bezpośrednim skutkiem po stronie dokonującego tych czynności jest przeniesienie, obciążenie bądź zniesienie jakiegoś prawa majątkowego (np. umowa cesji lub zwolnienie z długu).

Czynności prawne zobowiązujące to takie, których celem i bezpośrednim skutkiem przez dokonującego tych czynności jest zobowiązanie się do świadczenia w przyszłości.

Czynności prawne podwójnego skutku (zobowiązująco-rozporządzające):

Polski ustawodawca przychylił się do koncepcji francuskiej, gdzie czynność rozporządzająca niesie za sobą jednocześnie skutek w postaci zobowiązania; obie czynności prawne zawarte są zwykle w jednej umowie. Zasada ta użyta jest w treści art. 155, 510, 1052.

Czynności prawne przysparzające (przysporzenie) to takie, w których skutkiem zamierzonym przez dokonującego tych czynności jest przysporzenie korzyści majątkowych innej osobie. Wśród czynności prawnych przysparzających wyróżniamy:

Czynności prawne odpłatne to takie, w wyniku których osoba dokonująca przysporzenia uzyskuje w zamian za nią jakąś korzyść majątkową.

Czynności prawne nieodpłatne to takie, w wyniku których osoba dokonująca przysporzenia nie uzyskuje w zamian korzyści majątkowych.

Czynności prawne wzajemne to czynności dwustronnie zobowiązujące, które charakteryzują się dwoma podstawowymi zasadami:

Zasada ekwiwalentności oznacza, że strony uważają swoje świadczenia za równoważne wg ich subiektywnego stanowiska (art. 487 par. 2).

Zasada jednoczesności świadczeń (art. 488 par. 2) - świadczenia wzajemne powinny być spełniane jednocześnie. W praktyce należy to jednak rozumieć tak, że gdy jedna ze stron spełnia świadczenie, zaś druga do swego świadczenia jest gotowa, wtedy uznaje się że świadczenia spełniane są jednocześnie.

Czynności prawne:

Czynności prawne causalne to takie, których ważność zależy od typowości causa.

Czynności prawne abstrakcyjne to takie, których ważność nie zależy od przyczyny.

Causa jest to podstawa prawna przysporzenia, jego cel gospodarczy. W przypadku causa pytamy, dlaczego osoba dokonująca przysporzenia, przysporzenia tego dokonuje. W polskim systemie prawnym obowiązuje zasada causalności.

Typowe causa:

Forma czynności prawnych (art. 73 i dalej - cały tytuł 3)

Sama zasada dotycząca formy wyprowadzana jest z art. 60, z którego wynika, że forma czynności prawnych jest dowolna. Od zasady tej występują jednak wyjątki. Wtedy mamy do czynienia z formą tzw. szczególną.

W zależności od przyjętego kryterium wyróżniamy różne rodzaje form szczególnych czynności prawnych.

Zwykła forma pisemna polega na tym, że podmiot sporządza dokument obejmujący treść oświadczenia woli i podpisuje go (art. 78 par. 1, zdanie 1). Do zachowania zwykłej formy pisemnej umowy wystarcza jeżeli strony wymienią między sobą dokumenty, z których każdy zawiera oświadczenie woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany, albo jeżeli strony wymieniają między sobą dokumenty zawierające treść oświadczeń woli obu stron, z których każdy jest podpisany przez jedno z nich.

Znaczenie inicjałów (pierwsze litery imienia i nazwiska):

Inicjały nie mają znaczenia podpisu, lecz mają znaczenie parafy. Oznacza to że sygnowany nimi dokument został przygotowany do podpisu.

Zastępcze formy podpisu:

Są to sposoby, w jakie mogą dokonać czynności prawnej w zwykłej formie pisemnej osoby nie mogące pisać albo nie mogące czytać. Sposoby te nie mają cech podpisu lecz wywołują skutki prawne takie jak podpis (art. 79, 80).

Kwalifikowane formy pisemne:

Forma elektroniczna (art. 78 par. 2)

Forma elektroniczna jest szczególnym rodzajem zwykłej formy pisemnej. Jej skutki nie mogą wiec sięgać dalej niż skutki zwykłej formy pisemnej.

Źródłami form są:

Forma pod rygorem nieważności to taka forma, której niezachowanie powoduje bezwzględną nieważność czynności.

Przepis ustawy:

Wola stron:

Podstawą do formy ad solemnitatem wynikającej z woli stron jest art. 76 zd. 1.

Podstawą do formy ad probationem wynikającej z woli stron jest art. 76 zdanie 2

Wady oświadczenia woli (art. 82 i następne)

Aby czynność prawna wywołała zamierzone przez strony skutki prawne, musi być pozbawiona wad. Wada oświadczenia woli to nieprawidłowość dotycząca albo aktu woli, albo przejawu tego aktu na zewnątrz.

Wyróżniamy następujące rodzaje wad oświadczeń woli:

Dwie pierwsze z tych wad powodują bezwzględną nieważność czynności, natomiast pozostałe powodują względną nieważność czynności.

Brak świadomości albo swobody (art. 82) polega na anormalnym stanie psychicznym wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli.

Pozorność (art. 83) polega na niezgodności pomiędzy aktem woli i przejawem tego aktu na zewnątrz. Czynność prawna pozorna według zamiaru stron albo w ogóle ma nie wywołać żadnych skutków prawnych, albo ma wywołać skutki prawne lecz inne niż te, na które wskazuje treść tej czynności. Nieważne jest oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru. Jeżeli oświadczenie takie zostało złożone dla ukrycia innej czynności prawnej, ważność tego oświadczenia ocenia się wg właściwości tej ukrytej czynności.

Ochrona osób trzecich przed skutkami pozornych czynności prawnych uzależniona jest od następujących przesłanek (art. 83 par. 2):

Błąd (art. 84, 85, 86, 88) - brak jest definicji błędu ale są określone postacie błędu. Są one następujące:

Pomyłka występuje wówczas, gdy składający oświadczenie woli wyraził się inaczej niż chciał, choć zdawał sobie sprawę z istniejącego stanu rzeczy.

Błąd w ścisłym tego słowa znaczeniu występuje wówczas, gdy składający oświadczenie woli wyraził się tak jak chciał się wyrazić, lecz jego oświadczenie oparte było o niedokładną znajomość istniejącego stanu rzeczy.

Rodzaje błędu:

Błąd dotyczący treści czynności prawnej to błąd obejmujący to, co zostało wyrażone w oświadczeniu woli.

Błąd nie dotyczący treści czynności prawnej obejmuje sprawy dodatkowe towarzyszące oświadczeniu woli.

Inny podział rodzajów błędu:

Przesłanki skuteczności błędu to warunki które musi spełniać błąd, aby można się było nań powołać jako na wadę oświadczenia woli (art. 84 par. 1 i 2)

Podstęp (zwany niekiedy kwalifikowaną postacią błędu - art. 86) jest to zachowanie umyślne podjęte po to, aby skłonić pewną osobę do złożenia określonego oświadczenia woli. W przypadku podstępu odpada wymóg istotności błędu, nie musi także dotyczyć treści czynności prawnej.

Groźba (art. 87, 88) polega na tym, iż jedna osoba w celu skłonienia innej osoby do złożenia oświadczenia woli określonej treści zapowiada użycie środków które sprowadzą niekorzystne następstwa dla tej osoby lub osoby trzeciej w sytuacji, gdy oświadczenie woli złożone nie zostanie.

Przesłanki skuteczności groźby:



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Prawo zobowiazan czesc prawa cywilnego regulujaca
Prawo cywilne notatki z wykładów prof Ziemianin
Prawo prywatne cywilne 5 prawo rodzinne MALZENSTWO
Prawo cywilne 22 02 2014
stosunki cywilnoprawne (4 str), Prawo Administracyjne, Gospodarcze i ogólna wiedza prawnicza
Prawo 06.12.11 - prawo cywilne, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (KUL) I stopień, Rok 1, semes
SEPARACJA1, Prawo pracy(4), Prawo cywilne
Prawo cywilne wyk.13 2010-02-16, Prawo Cywilne
Zagadnienia na egzamin prawo cywilne ogólne i zobowiązania - P41 i P31, STUDIA-Administracja
Prawo cywilne wyk.7 2010-12-01, Prawo Cywilne
prawo cywilne (5 str), Prawo Administracyjne, Gospodarcze i ogólna wiedza prawnicza
PRAWO CYWILNE CK. 4, SZKOŁA, PRAWO CYWILNE
mediacja, prawo postępowania cywilnego

więcej podobnych podstron