OWI kompendium, Inżynieria Akustyczna, 1 semestr, OWI


Szanowni Państwo, zgodnie z umową przesyłam pytania do egzaminu z Ochrony Własności Intelektualnej. Mam nadzieję, że nie sprawią Państwu kłopotów a egzamin przebiegać będzie w miłej i bezstresowej (dla obu stron) atmosferze. Przy okazji - najlepsze życzenia noworoczne
Jerzy Pałosz


1. Jakiego rodzaju utwory są chronione przez prawo autorskie (czyli jakie są utworami)?

Do utworów zaliczamy:

Wszelkie utwory wyrażone słowem, znakami graficznymi, publicystyczne,
programy komputerowe, wszelkie utwory plastyczne, fotograficzne,
projekty architektoniczne, muzyczne, sceniczne, audiowizualne.

Ponadto warunkiem uznania czegoś za utwór (w rozumieniu prawnym) jest spełnienie 3 punktów:

a) powinny być rezultatem pracy człowieka
b) w którym przejawia się działalność twórcza o indywidualnym charakterze
c) i który został ustalony (nie musi być na materialnym nośniku)


2. Czy wyroby lutnicze są utworami? A programy komputerowe?

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. "o prawie autorskim i prawach pokrewnych" zarówno wyroby lutnicze jak i programy komputerowe są zaliczane do utworów i są przedmiotem prawa autorskiego.


3. Co łączy, a co dzieli utwory i rozwiązania? Co łączy i co dzieli rozwiązania i oznaczenia?

Utwory(np. prace magisterskie, programy komp., książki ) i rozwiązania (np. wynalazki) należą do dóbr konceptualnych (inaczej aktów kreacji twórczej). W obu przypadkach istnieje dozwolony użytek własny (pod warunkiem, że nie czerpiemy z tego żadnych korzyści). Zarówno za złamanie praw chroniących utwory jak i rozwiązania istnieje możliwość zapłacenia kary. Utwory podlegają domenie praw autorskich, a rozwiązania - prawu ochrony własności przemysłowej. W przypadku rozwiązań istnieje możliwość ochrony patentem. Jeśli chodzi o utwory - osobiste prawa autorskie nie wygasają, natomiast majątkowe prawa autorskie jak również ochrona patentowa rozwiązań wygasa po upływie czasu, ale w przypadku ochrony patentowej ten czas można wydłużać.
Rozwiązania (np. wynalazki, wzory użytkowe) i oznaczenia (loga, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne) są chronione przez prawo ochrony własności przemysłowej i należą do dóbr konceptualnych. Zarówno rozwiązania jak i oznaczenia można zarejestrować, pod warunkiem, że spełniają one swoją rolę. Istnieją podobne elementy, które przeszkadzają w rejestracji np. występowanie godła, flagi, herbu, nazwy „Polska” itd. w danym rozwiązaniu czy oznaczeniu.


4. Kiedy powstaje ochrona utworu, kiedy ochrona rozwiązania?

W moim rozumieniu nie chroni się ani utworu, ani rozwiązania, tylko interesów ich twórców.

Oczywiście utwór musi być utworem w pojęciu prawnym - patrz pytania do 20, z w szczególności 1

Ochrona utworu powstaje od chwili ustalenia (patrz pyt. 7), chociażby miał postać nie ukończoną.
Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności. Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego.

Przepisy ustawy stosuje się do utworów:
1) których twórca lub współtwórca jest obywatelem polskim lub
2) które zostały opublikowane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo równocześnie na tym terytorium i za granicą, lub
3) które zostały opublikowane po raz pierwszy w języku polskim, lub
4) których ochrona wynika z umów międzynarodowych.


Rozwiązanie jest chronione od chwili uzyskania patentu.

Przez uzyskanie patentu lub prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku lub wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Warunkiem trwania patentu lub prawa ochronnego jest uiszczenie opłat okresowych za ochronę wynalazków i wzorów użytkowych.


5. Podaj trzy podstawowe cechy pozwalające uznać jakieś dzieło za utwór w rozum
ieniu prawa autorskiego .

Aby dzieło zostało uznane utworem muszą być spełnione następujące warunki:
- musi być rezultatem pracy człowieka. Znaczy to że twórca nie może być osobą prawną. Ustawa mówi o przejawie działalności, którą rozumie się jako działanie twórcy skierowane na powstanie określonego rezultatu, niezależnie od zgodności pierwotnych intencji z ostatecznym wynikiem.
- musi to być działalność twórcza o indywidualnym charakterze, tzn. zawierające elementy nowości. Jednocześnie nie istnieją obiektywne kryteria, przy spełnieniu których możemy mówić o twórczym i indywidualnym charakterze określonego przejawu działalności ludzkiej. Najczęściej przyjmuje się, że działalność twórcza o indywidualnym charakterze jest przeciwstawna do działań czysto technicznych, z góry wyznaczonych przez czynniki zewnętrzne lub osoby inne niż wykonawca, co powoduje brak pewnego marginesu swobody, mogącego mieć charakter twórczy i indywidualny.
- utwór musi zostać utrwalony bądź ujawniony. Nie chodzi tu o utrwalenie w materialnej postaci, a raczej o uzewnętrznienie, wykonanie w jakikolwiek sposób.
Nie ważny jest sposób wykonania utworu, jego przeznaczenie ani wartość (estetyczna, materialna, funkcjonalna).


6. Czy twór przyrody może być utworem?

Sam twór przyrody powstały bez ingerencji człowieka nie jest utworem. Ale może zostać utworem, jeżeli będzie jakoś zmodyfikowany. Utworem zawsze jest zdjęcie, obraz, nagranie lub inny sposób utrwalenia tworu natury.


7. Co to oznaczy: ustalenie utworu? czy konieczna jest forma p
isemna lub inna materialna forma utrwalenia?

Utwór powstaje w momencie jego ustalenia. Ustalenie utworu powinno być identyfikowane z jego uzewnętrznieniem, ujawnieniem twórczego dzieła w taki sposób, aby zainteresowane osoby miały potencjalną możliwość zapoznania się z danym utworem. Ustaleniu utworu nie musie jednak towarzyszyć jednoczesne zakomunikowanie go innym niż twórca osobom, które może nastąpić nawet po długim okresie od momentu ustalenia, w zależności od decyzji w tym zakresie samego twórcy, który rozpowszechnianiem swojego dzieła może nie być zainteresowany.
Ustalenie utworu może najogólniej rzecz biorąc nastąpić w dwóch podstawowych odmianach:
a)w postaci utrwalenia utworu
b)bez jego utrwalenia
Utrwalenie utworu stanowi dominującą z praktycznego punktu widzenia postać ustalenia przedmiotu praw autorskich i ma miejsce wówczas, gdy utwór zapisany zostanie na określonym nośniku materialnym


8. Czy ochronie prawno - autorskiej podlega sam pomysł dzieła, czy dopiero realizacja?

nie jest chroniony sam pomysł, Jedynie realizacja pomysłu, która przybierze twórczą postać będzie mogła uzyskać ochronę prawa autorskiego, wtedy bowiem będziemy już mieli do czynienia z utworem powstałym na kanwie pomysłu.


9. Czy artysta musi kontrolować przebieg procesu t
wórczego?

Nie musi. Artysta może stworzyć utwór nieświadomie.


10. Co to znaczy: utwory z zapożyczeniami?
Utwór z zapożyczeniami zalicza się do utworów niesamoistnych, w którym zakres korzystania z utworu pierwotnego przekracza dopuszczalne, w ramach utworu inspirowanego, ramy cytatu.


11. Co to znaczy: utwór zależny, utwór samoistny?

utwór zależny - jest to opracowanie cudzych utworów( tłumaczenia, przeróbki, adaptacje, streszczenia), muszą one wymieniać twórcę i tytuł utworu pierwotnego, a korzystanie z takiego utworu jest zależne od zgody autora utworu pierwotnego, z tym że zgoda nie jest potrzebna na sam fakt tłumaczenia dzieła, a tylko na wykorzystanie tego tłumaczenia np. wydanie go drukiem; jeżeli w ciągu 5 lat od wyrażenia zgody przez twórcę oryginału tłumaczenie, opracowanie, adaptacja, streszczenie nie zostaną rozpowszechnione, twórca utworu pierwotnego może swoje zezwolenie cofnąć;

Utwór samoistny to taki, w którym nie wykorzystano twórczych elementów pochodzących z dzieł innego autora. Do tej kategorii należą też dzieła inspirowane cudzą twórczością.


12. Wymień choćby dwa tzw prawa sąsiednie (pokrewne).

- Prawa do artystycznych wykonań.
- Prawa do fonogramów i wideogramów.
- Prawa do nadań programów.
- Prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych.


13. Dwojaki charakter prawa autorskiego. Kiedy zachodzi „rozejście się” obu aspektów?

Prawo autorskie ma dwojaki charakter chyba dlatego, że dzielimy je na
autorskie prawo osobiste i autorskie prawo majątkowe.

Prawo autorskie osobiste dotyczy głównie prawa autora do opisania swego utworu własnym nazwiskiem lub pseudonimem, nienaruszalności jego utworu, decydowniu o pierwszym udostępnieniu i prawo do nadzoru korzystania z utworu.
Prawa te są niezbywalne


Prawo autorskie majątkowe dotyczą przede wszystkim ekonomicznej strony całego zamieszania. Czyli, że twórca utworu (masło maślane mi chyba wychodzi) ma prawo do czerpania korzyści z jego eksploatacji. (a typów eksploatacji jest wiele, bo może to być wystawianie na scenie, publiczne odtwarzanie, puszczanie w obieg sieciowy.. czyli chyba praktycznie cokolwiek 0x01 graphic
)

a tu czas trwania majątkowych:
trwają w zasadzie przez cały czas życia twórcy i 70 lat po jego śmierci,
jeżeli twórca nie jest znany - 70 lat od daty pierwszego rozpowszechnienia utworu.

jeżeli z mocy ustawy autorskie prawa majątkowe przysługują innej osobie niż twórca:
70 lat liczy się od daty rozpowszechnienia utworu,
gdy utwór nie został rozpowszechniony - 70 lat od daty ustalenia utworu;
50 lat w odniesieniu do nadań programów RTV (licząc od roku pierwszego nadania);
50 lat w odniesieniu do sporządzania i korzystania z fonogramów i wideogramów (licząc od roku sporządzenia)

oprócz czasu trwania starałem się raczej własnymi słowami i sam nie wiem czy to ma jeszcze nadal taki sam sens, ale jakby co, to poprawiajcie mnie 0x01 graphic

Cytat:


Prawo autorskie dzieli się na prawo osobiste i prawo majątkowe. W przypadku prawa majątkowego może dojść do tzw. „rozejścia się” dwóch podmiotów: twórcy utworu oraz autorsko uprawnionego do tego dzieła. Dotyczy to „pracowniczych programów komputerowych” i dzieł zbiorowych. Innym przypadkiem „rozchodzenia się praw” jest sytuacja, w której nośnik utworu należy do innej osoby niż podmiot praw autorskich.


14. Czy dzieło zaliczane do folkloru może być przedmiotem prawa autorskiego?

z tego samego źródła: "(...) zaś sama wiedza folklorystyczna, jej propagowanie, pod ustawę o prawie autorskim nie kwalifikuje się. " - czyli z tego, co rozumiem, posiadanie i używanie w praktyce wiedzy na temat ( np.: ) konkretnych wzorów, zestawień interwałów ( haha! ) czy tym podobnych rzeczy, które są charakterystyczne dla danego regionu, jest niczym złym. Innymi słowy - Krakowiak jako taniec lub muzyka nie jest objęty prawem autorskim. Gdyby Floydzi grali folk, nie mogli by zastrzec krakowiaka, obrazując to w sposób jakże 'Pałoszowy' 0x01 graphic


Jednak, z drugiej strony, zależy co klasyfikujemy pod folklor - czy tylko to "stare znane" (np. muzyka, czy wzory na sukienkach), czy też "nowe". Bo to nowe, jeżeli ma konkretnego autora, jest już (z tego co mi się wydaje) utworem inspirowanym (przez folklor), więc jest objęte prawem autorskim. Bo ma konkretnego autora...


15. Na czym polega tzw. pracownicze prawo własności ? Czy i kiedy obejmuje także utwory powstałe w wyniku umowy o dzieło lub umowy zlecenia?
16. Szczególne regulacje dotyczące utworów pracowników instytucji naukowych . Czy obejmują także studentów?

Wyjątkiem w regulacjach dotyczących "utworów pracowniczych" są bardziej korzystne reguły mówiące o utworach naukowych tworzonych przez pracowników instytucji naukowych. W przypadku tych utworów uprawnienia pracodawcy to tylko:

-> pierwszeństwo publikacji
-> prawo do korzystania z materiału naukowego zawartego w utworze
-> udostępnianie dzieła osobom w trzecim w granicach wynikających z okoliczności tworzenia dzieła

Autorskie prawo majątkowe do prac licencjackich, magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych należy do ich twórców, a uczelnia może korzystać jedynie z wąskich uprawnień eksploatacyjnych i to tylko:

-> w odniesieniu do dzieł swoich pracowników
-> stworzonych w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku do pracy

Przepis ten nie dotyczy studentów.

Eksploatacja prac magisterskich etc przez jednostkę przyznającą tytuły naukowe (uczelnię) wymaga zawarcia z twórcą odpowiedniej umowy (licencyjnej lub przenoszącej autorskie prawa majątkowe).


17. Co to znaczy,
że prawo osobiste ulega erozji? Oznacza zjawisko przekształcania się prawa osobistego z chwilą śmierci autora w prawo kultu pamięci zmarłych (prawo osobiste traci jakby na wartości czy aktualności ale nadal obowiązuje).


18. Wymień przynajmniej trzy aspekty osobistego prawa autorskiego

Autorskie prawa osobiste
Art. 16. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i nie podlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do:
1) autorstwa utworu,
2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo,
3) nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania,
4) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności,
5) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

W przypadku programów komputerowych prawa te ograniczają się tylko do pierwszych dwóch punktów.

19. Jakie działa nie podlegają ochronie z punktu widzenia zachowania ich integralności?

np. programy komputerowe.
źródło - notatki (wiem, że uboga odpowiedź, ale zawsze to coś i może ktoś rozszerzy...)

Caudi napisał/a:

Do 19. można dodać (oprócz programów komputerowych) jescze dzieła które weszły do domeny publicznej oraz takie, których autor nie żyje, a wprowadzane zmiany są konieczne i istnieje domniemanie że twórca nie miałby słusznych podstaw żeby się temu sprzeciwić

programy komputerowe i utwory architektoniczne. Przykład Pałosza (już z egzaminu): jeśli ktoś zbuduje dom, gdy ma jedno dziecko, a potem urodzi mu się drugie i chce dom rozbudować, to architekt, który go projektował nie może zaprotestować (więc nie ma prawa do zachowania integralności utworu).


20. Rodzaje plagiatu

Plagiat - przywłaszczenie sobie autorstwa cudzego dzieła poprzez rozpowszechnianie go pod własnym nazwiskiem (bez zmian lub nie). Należy stwierdzać go przy istnieniu winy umyślnej lub nieumyślnej oraz także przy jej braku po stronie naruszającego.

Plagiat może mieć charakter:
-jawny (przypisywanie sobie autorstwa całego cudzego dzieła lub jego części bez wnoszenia własnego wkładu),
-ukryty (przypisywanie sobie autorstwa wykorzystanych we własnym dziele elementów twórczych z cudzego utworu). - trudny do wykrycia


21. Prawo do cytatu. Ograniczenia i wymogi prawne.

prawo do cytatu - zgodnie z którym wolno bez zgody autora przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości, a także w celach dydaktycznych i naukowych wolno zamieszczać rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów w podręcznikach i wypisach, przy czym wówczas cytowanemu twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia (art.29).

- przy zastosowaniu cytatu ZAWSZE trzeba podać twórcę oraz źródło konkretnego fragmentu,z którego on pochodzi. Powinno być to wskazanie dokładne, która część z którego źródła została zapożyczona. Zaniedbanie tego obowiązku powoduje naruszenie autorskich praw osobistych twórcy.

- w cytacie nie należy wprowadzać ŻADNYCH zmian. Można pewne rzeczy, np. dopisać, ale nie powinno to sprawiać wrażenia, że autor dopisku i autor cytatu to ta sama osoba, dlatego wszelkie tego typu zmiany trzeba wyraźnie oddzielić od cytowanego fragmentu. Stosuje się w takich sytuacjach np. formy dopowiedzeń w nawiasach


22. Czy w utworach muzycznyc
h dopuszczalny jest cytat?

- cytat nie musi występować tylko w formie tekstowej. Wyróżnia się m.in. cytat plastyczny, cytat filmowy, cytat muzyczny, cytat graficzny. Wszystko przy zastosowaniu zasad wymienionych wyżej


23. Jak należy rozumieć przysługujące autorowi prawo do zachowania integralności utworu?

Prawo to oznacza ze tworca moze przeciwstawic sie dzialaniom naruszajacym tresc lub forme dziela, ktorego jest autorem(tj zmiana czesci utworu, pominiecie czesci utworu, wprowadzenie uzupelnien a nawet obrazkow niezgodnych z wizja autora do jego dziela). Prawo to nie dotyczy tworzenia dziel zaleznych czyli np tworzenia jakiejs adaptacji filmowej(na co jest wiele nieistotnych waruknow). Co dosc istotne prawo to jest niezbywalne czyli autor moze nie chciec z niego korzystac ale jak sie mu odwidzi to zawsze moze to zrobic.


24. Co oznacza pojęcie „droit de suite”?

Droit de suite:
Regulacja wprowadzona w art. 19 ustawy nawiązuje do znanej już polskiemu ustawodawstwu przedwojennemu instytucji droit de suite. Prawo to umożliwia twórcy i jego spadkobiercom partycypowanie w korzyściach związanych z odsprzedawaniem oryginału utworu plastycznego lub rękopisów utworów literackich i muzycznych, pod warunkiem, że przejście własności nastąpiło w wyniku ,,zawodowej odsprzedaży". Z tego rodzaju odsprzedażą mamy do czynienia w przypadku pośrednictwa profesjonalnego kupca (np. marszanda, organizatora aukcji). Należy uświadomić sobie, że praktyczną konsekwencją droit de suite może być podwyższenie cen dzieł sztuki objętych działaniem tego prawa. Zbywca kalkulując cenę uwzględniać bowiem będzie konieczność wypłaty 5% ceny dla twórców lub jego spadkobierców.


25. Na czym polega tzw. dozwolony użytek osobisty?

1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Przepis ten nie upoważnia do budowania według cudzego utworu architektonicznego i architektonicznourbanistycznego oraz do korzystania z elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu, chyba że dotyczy to własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym
2. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.


26. Czy w przypadku programów komputerowych dopuszczalny jest dozwolony użytek osobisty lub publiczny?

Z zasad dozwolonego użytku są całkowicie wyłączone wszelkie programy komputerowe, co oznacza, że kopii programów nie wolno wypożyczać czy odstępować nawet znajomym, chyba że licencja jego użycia na to wyraźnie zezwala.


27. Czy legalny posiadacz programu komputerowego może sporządzić jego kopię zapasową?

Prawo autorskie zezwala licencjobiorcy na sporządzenie kopii zapasowej oprogramowania, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z programu komputerowego zgodnie z ustawą 2. artykułu 75. Prawa Autorskiego:
"Nie wymaga zezwolenia uprawnionego sporządzenie kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z programu komputerowego. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, kopia ta nie może być używana równocześnie z programem komputerowym."

Zdaje się, że warunek niezbędności jest spełniony wówczas, gdy sam producent lub autor takiej kopii nie zapewnia. Uprawnienie nie będzie przysługiwać nabywcy programu, gdy ze względu na sposób jego utrwalenia, możliwość uszkodzenia jego egzemplarza nie istnieje (np. program jest dostępny poprzez sieć, bezpośrednio z serwera autora lub producenta). Wtedy zrobienie kopii zapasowej będzie naruszeniem prawa autorskiego.

Kopia zapasowa może być wykonywana na potrzeby archiwalne lub w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu komputerowego. Nie może jednak być, o ile nie zezwala na to licencja, używana równolegle z oprogramowaniem oryginalnym. (np. na komputerze stacjonarnym i przenośnym).


28. Jak długo trwa ochr
ona autorskich praw majątkowych?

Art. 36. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, autorskie prawa majątkowe gasną z upływem lat siedemdziesięciu:

1) Od śmierci twórcy, a do utworów wspótautorskich -- od śmierci współtwórcy, który przeżył pozostałych;

2) W odniesieniu do utworu, którego twórca nie jest znany -- od daty pierwszego rozpowszechnienia, chyba że pseudonim nie pozostawia wątpliwości co do tożsamości autora lub jeżeli autor ujawnił swoją tożsamość;

3) W odniesieniu do utworu, do którego autorskie prawa majątkowe przysługują z mocy ustawy innej osobie niż twórca -- od daty rozpowszechnienia utworu, a gdy utwór nie został rozpowszechniony -- od daty jego ustalenia;

4) W odniesieniu do utworu audiowizualnego -- od śmierci najpóźniej zmarłej z wymienionych osób: głównego reżysera, autora scenariusza, autora dialogów, kompozytora muzyki skomponowanej do utworu audiowizualnego.

Art. 37. Jeżeli bieg terminu wygaśnięcia autorskich praw majątkowych rozpoczyna się od rozpowszechnienia utworu, a utwór rozpowszechniono w częściach, odcinkach, fragmentach lub wkładkach, bieg terminu liczy się oddzielnie od daty rozpowszechnienia każdej z wymienionych części.

Art. 39. Czas trwania autorskich praw majątkowych liczy się w latach pełnych następujących po roku, w którym nastąpiło zdarzenie, od którego zaczyna się bieg terminów określonych w art. 36 i art. 37.


29. Jak długo trwa ochrona autorskich praw osobistych?

To prawo jest niezbywalne i nigdy nie wygasa.


30. Czy po śmierci autora w uzasadnionych przypadkach można dokonać pewnych zmian w jego utworze? Jeśli tak, to w jakich przypadkach?

Można, jeśli zmiany te są spowodowane słuszną koniecznością i następca prawny wyraził zgodę na wprowadzanie zmian z myślą, że autor nie miałby słusznej podstawy by być przeciwko. Można również dokonywać zmian w ortografii i interpunkcji.


31. Czy wolno sksero
wać cały utwór, np. podręcznik?

Dozwolone jest skserowanie całego utworu, tylko jeśli został on już rozpowszechniony i robimy to w zakresie własnego użytku osobistego. Podręcznik oczywiście do takich utworów należy i jego skserowanie jest dozwolone. Mówi o tym artykuł 23 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, niedozwolona jest np. taka sytuacja, kiedy punkt ksero trzyma już w zapasie skserowane podręczniki i odsprzedaje je studentom.


32. Zgodnie z ustawą, programy komputerowe są chronione tak, jak utwory literackie. Wymień zasadnicze różnice w ochronie programów komputerowych w porównaniu z innymi utworami chronio
nymi prawem autorskim.

- nie istnieje dozwolony użytek osobisty,
- nie mogą być poddawane dekompilacji(wyjątek: dekompilacja jest konieczna do zgrania z innym programem, o ile dotarcie do sposobu nie jest proste, lub jeśli producent zapewnia synchronizację swojego programu z posiadanymi programami.)
- gdy program stanowi integralną część urządzenia - zostaje opatentowany wraz z urządzeniem.
- można raz skopiować legalnie nabyty program komputerowy. Gdy program zostaje odsprzedany - kopia wraz z nim, lub zostaje zniszczona.


33. Modne ostatnio „ściąganie” plików w systemie P2P jest niedozwolone. Kto popełnia przestępstwo: ściągający, udostępniający swe nielegalne zasoby, czy obaj?

33. Modne ostatnio „ściąganie” plików w systemie P2P jest niedozwolone. Kto popełnia przestępstwo: ściągający, udostępniający swe nielegalne zasoby, czy obaj?

łamie prawo nie ten, kto ściąga, ale ten kto udostępnia, rozpowszechnia czyjeś dzieło (bez zgody autora)

-> źródło: notatki

___________________________________________________________________________

Cytat:

art. 422 (Kodeks cywilny)
Za szkodę odpowiedzialny jest nie tylko ten, kto ją bezpośrednio wyrządził, lecz także ten, kto inną osobę do wyrządzenia szkody nakłonił albo był jej pomocny, jak również ten, kto świadomie skorzystał z wyrządzonej drugiemu szkody.



jednak „ uprawnieni z tytułu prawa autorskiego, a praktycznie przede wszystkim producenci fonogramów, zdecydowali się na występowanie przeciwko tym użytkownikom systemów P2P, którzy udostępniają do „ściągania” w Internecie swoje pliki muzyczne. Zauważmy, że roszczenia nie mogą być kierowane w stosunku do tej grupy użytkowników KaZaA czy Freenetu, którzy blokują dostęp do swoich zasobów, ograniczając się jedynie do ściągania plików nielegalnie usytuowanych w Internecie. Mogą się oni bowiem powoływać na działanie w ramach dozwolonego użytku osobistego.”

-> źródło: J. Barta "Prawo autorskie i prawa pokrewne", str. 168
34. Czy wolno sporządzić tzw. tymczasową kopię na twardym dysku programu komputerowego do k
tórego nie mamy prawa?

34. Czy wolno sporządzić tzw. tymczasową kopię na twardym dysku programu komputerowego do którego nie mamy prawa?
nie, nie wolno nam. Programy komputerowe są wyłączone z dozwolonego użytku osobistego.


35. Jakie cechy musi spełnić wygenerowany dźwięk, aby stał się utworem w rozumieniu prawa autorskiego? Czy w pewnych przypadkach możliwa jest ochrona dźwięku z jednego z tzw. praw pokrewnych? Jakiego?

Zacznę od określenia słowa utwór, opierając się o kochaną Wikipedię:

„Utwór jest to każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.”

W ramach tej definicji uważam, że wygenerowany dźwięk musi być twórczy, czyli stworzony(nie rozumiem tego, nigdy nie będę humanistą) indywidualnie, nikt przed nami go nie wygenerował, nie nagrał, nie „opatentował” przed nami (myślę, że to zrozumiałe),
w dowolny sposób zarejestrowany, nie ważne czy będzie służył do audycji w radio, jako podkład do prezentacji, itd.

Prawa pokrewne chronią głównie interesy podmiotów, dzięki którym utwory są rozpowszechniane, np. wykonawców utworów, producentów fonogramów. Źródłem praw pokrewnych nie jest twórczość autorska w rozumieniu prawa autorskiego.


To jeszcze nie jest koniec mojej wypowiedzi.Spędziłem dużo czasu nad szukaniem odpowiedzi na drugą część pytania i jeszcze nie znalazłem.Gdyby ktoś czytając to widział błąd w tym co napisałem lub mógłby mi pomóc z odpowiedzią na kolejne pytanie,prosze o priva.


36. Czy zapis dźwięków przyrody może być chroniony prawem autorskim?

Nie znalazłem nigdzie odpowiedzi 'wprost', konkretnej, ale spróbowałem co nieco wyłowić z tej prawniczej paplaniny 0x01 graphic

Art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83) napisał/a:

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

Art.3 napisał/a:


Zbiory, antologie, wybory, bazy danych spełniające cechy utworu są przedmiotem prawa autorskiego, nawet jeżeli zawierają nie chronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter, bez uszczerbku dla praw do wykorzystanych utworów.


W podręczniku o prawie autorskim (http://prawo.ngo.pl/files/prawo.ngo.pl/public/3w_pdf/nowsze_pdf/prawo_autorskie.pdf) na stornie czwartej znalazłem takie wyjaśnienie do powyższego:

Cytat:

Jednym słowem możemy korzystając z danych powszechnie dostępnych, np. prostych informacj prasowych niebędących utworami, stworzyć utwór, bowiem przyjęte przez nas kryterium doboru informacji uznać można za twórcze.


Trzeba jednak pamiętać, że ochrony prawnej pozbawione są min.:

Cytat:

-znane powszechnie od dawna formy plastyczne, przestrzenne lub muzyczne,
-elementy utworów pozbawione charakteru twórczego, np.: typowe tabele, rysunki, zestawienia pozbawione oryginalnej koncepcji np. alfabetyczne.


Wygląda więc na to, że przyznanie ochrony prawem autorskim w tym przypadku jest kwestią subiektywną. Należy ocenić, czy badany zapis 'miał charakter twórczy i indywidualny', oraz czy nie jest po prostu czymś 'znanym powszechnie' - czyli pewnie nie można zastrzec sobie prawa autorskiego do nagrania szumu lasu, ale ten sam szum z nałożonymi nań odgłosami godowymi waleni jest już twórczy i będzie chroniony 0x01 graphic


37. Czy w świetle polskiego prawa dźwięk nie dający się zapisać w formie graficznej (poprzez zapis nutowy) może być znakiem towarowym? Jak to jest uregulowane w USA?

Ogólnie jest tak, że dźwięk nie dający się zapisać w formie graficznej, czyli poprzez ten cały zapis nutowy może być znakiem towarowym, ale tylko wtedy, gdy można go zarejestrować na jakimś nośniku, ale nie koniecznie musi on być słyszalny, np. dźwięk jaki wydają delfiny nie jest słyszalny dla ludzkiego ucha, ale są specjalne aparatury, które pozwalają na jego zarejestrowanie, tak więc już można taki dźwięk opatentować. Katalog dopuszczalnych oznaczeń, które mogą stanowić znaki towarowe jest dość szeroki, ale można wyróżnić w nim: słowne, graficzne, kolory i kombinacje kolorów, trójwymiarowe oraz zapachowe, gesty, ruchy i dźwiękowe, co w naszym wypadku by sie zgadzało.

W USA natomiast żeby dopuścić taki znak towarowy MUSI on mieć możliwość zapisu graficznego. Tyle 0x01 graphic


38. Czy utwór sprzeczny z prawem może podlegać ochronie prawnoautorskiej?

Tak, może podlegac ochronie prawnoautorskiej, wynika to z USTAWY
z dnia 4 lutego 1994 r, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Rozdział 1
Przedmiot prawa autorskiego
Art. 1.
4. Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności.

Nie wiem jak to dokładnie wytłumaczyc, bo nie umiem znaleźc za dużo na ten temat. Podobno mówił o tym na wykładzie wiec jak by ktos miał w notatkach to mógłby dopisac. Ja niestety nie słyszałam.

macki napisał/a:

Odnosnie 38. mam coś takiego w notatkach :
"Prawo autorskie chroni utwory sprzeczne z obowiązującym prawem."

trampek napisał/a:

"Zaznaczmy iż dla przyznania rezultatowi pracy człowieka statusu korzystającego z ochrony "utworu" nie mają natomiast znaczenia m.in. takie okoliczności jak: (...) sprzeczność powstawania lub rozpowszechniania utworu z prawem (dlatego przedmiotem prawa autorskiego są też dzieła pornograficzne, dzieła zawierające niedozwolone zapożyczenia)."


39. Jakie warunki musi spełnić wynalazek, aby mógł uzyskać tzw. zdolność patentową?

  1. Nowość (w znaczeniu światowym)
    Wynalazek jest uważany za nowy, jeżeli przed datą jego pierwszego zgłoszenia w urzędzie patentowym (bądź wystawienia na uznanej wystawie) informacje o nim nie były nigdzie potencjalnie dostępne dla każdego.

    2. Istnienie "poziomu wynalazczego (nieoczywistość)
    Oznacza, że wynalazek nie wynika w sposób oczywisty z aktualnego stanu wiedzy. Na przykład:

    -stanowi element zaskoczenia dla znawcy,
    -jest rozwiązaniem problemu dotąd bezskutecznie podejmowanego,
    -zaspokaja nową (nieuświadomioną) potrzebę społeczną,
    -umożliwia zwiększenie efektywności,
    -umożliwia osiągnięcie szczególnego, nieoczekiwanego efektu, etc.

    3. Istnienie zastosowania przemysłowego
    Oznacza, że wytwór lub sposób będący wynalazkiem może być faktycznie uzyskany lub technicznie realizowany w sposób powtarzalny. Wynalazek nie musi być przy tym wcale efektywny czy użyteczny.


    Procedurze patentowej nie podlegają: teorie, odkrycia naukowe, teorie matematyczne, wytwory o charakterze estetycznym.

40. Jak długo trwa ochrona z prawa patentowego? Czy w pewnych przypadkach może być skrócona?


Ochrona z prawa patentowego trwa zwykle 20 lat OD MOMENTU ZGŁOSZENIA WYNALAZKU DO UP, wyjątkiem są LEKI!
W przypadku leków i środków ochrony roślin ochrona jest wydłużona o 5 lat z uwagi na długi okres ich testowania.
Po upływie terminu ochrony z patentu, przedmiot przechodzi do domeny publicznej.

To wydłużenie dla leków i środków ochrony roślin, nazywa się Dodatkowe Prawo Ochronne (dalej DPO) i czas jego trwania równa się czasowi jaki minął od daty złożenia wniosku o patent podstawowy do daty dopuszczenia wydania zezwolenia na dopuszczenie produktu do obrotu, POMNIEJSZONY O 5 LAT, a jednocześnie ten okres DPO nie może być dłuższy niż 5 lat!


Ochrona z patentu może zostać skrócona jeśli patent wygaśnie przedwcześnie, a to na przykład na skutek:
• upływu okresu, na który został udzielony,
• zrzeczenia się patentu przez uprawnionego przed UP, za zgodą osób, którym służą prawa na patencie,
• nieuiszczenia w przewidzianym terminie opłaty okresowej,
• trwałej utraty możliwości korzystania z wynalazku, z powodu braku potrzebnego do tego mikroorganizmu, który stał się niedostępny i nie może być odtworzony na podstawie opisu.


41. Wymień trzy podstawowe funkcje znaku towarowego.

1. Funkcja odróżniająca (odróżnia towar jednego przedsiębiorstwa od towaru innego przedsiębiorstwa),
2. Funkcja gwarancyjna (dotyczy jakości produktu),
3. Funkcja reklamowa (szczególnie istotna dla firm wchodzących na rynek).


42. Wymień podstawowe cechy, jakie musi spełniać znak towarow
y, aby mógł być zarejestrowany?

odp:
- zmysłowa postrzegalność wyrażona graficznie,
- jednolitość oznaczenia (da się ją rozpoznać jednym aktem poznawczym),
- znak towarowy może być dwuwymiarowy jak i przestrzenny, (np. zarówno etykieta i butelka Coca-coli są jej znakiem towarowym - taki przykład z wykładu),
- nie można rejestrować go w złej mierze,
- nie może mieć mylącego charakteru,
- nie może zawierać symboli narodowych, religijnych


43. Jak długo trwa ochrona znaku towarowego?

Ochrona znaku towarowego trwa 10 lat, z możliwością przedłużenia ochrony.


44. Czy podobieństwo fonetyczne znaku towarowego mimo różnicy w zapisie graficznym może być przesłanką odmowy rejestracji?

- jeśli występuje fonetyczne podobieństwo znaku towarowego do nazwy geograficznej, to można taki znak zarejestrować tylko wtedy, kiedy ochrona tego znaku nie utrudni korzystania z nazwy geograficznej(która również jest chroniona).

-jeśli znak jest fonetycznie podobny do znaku zarejestrowanego lub zgłoszonego do rejestracji, to może on wprowadzić część odbiorców w błąd, zwłaszcza poprzez skojarzenie z tą nazwą, w szczególności renomowaną.

Przykładowo: nazwa "Koka - kola" nie zostałaby zarejestrowana, bo wywołuje skojarzenie z marką Coca - Cola, która jest marką renomowaną, a sama Coca - Cola zastrzeżonym znakiem towarowym, skojarzenie to może być mylące dla konsumentów. W dodatku, jeśli rzeczona "Koka - kola" której nazwa wywołuje skojarzenie z dobrze wszystkim znanym napojem była niesmaczna, szkodliwa, itp, to podobieństwo nazwy do "Coca - Coli" było by szkodliwe dla marki "Coca - cola" a przynosiłoby nienależne korzyści firmie produkującej "Koka-kolę". W takim przypadku stanowiło by to powód dla odmówienia rejestracji.


45. Co to jest „wynalazek tajny” i kto decyduje o jego utajnieniu?

Wynalazek dokonany przez obywatela polskiego może być uznany za tajny, jeżeli dotyczy obronności lub bezpieczeństwa Państwa. Wynalazkami dotyczącymi obronności Państwa są w szczególności rodzaje broni lub sprzętu wojskowego oraz sposoby walki.

Wynalazkami dotyczącymi bezpieczeństwa Państwa są w szczególności środki techniczne stosowane przez służby państwowe uprawnione do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także nowe rodzaje wyposażenia i sprzętu oraz sposoby ich wykorzystywania przez te służby.

Wynalazek tajny stanowi tajemnicę państwową.

O tajności wynalazku dotyczącego obronności lub bezpieczeństwa Państwa postanawiają, odpowiednio, Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych lub Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.


46. Co to jest „patent europejski”, jakie są warunki jego uzyskania, korzyści i koszty?

Patent europejski umożliwia uzyskanie ochrony patentowej w różnych krajach w drodze jednego postępowania i na podstawie jednolitych przepisów prawa materialnego zawartych w Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (Konwencji o patencie europejskim). Oprócz Polski - stronami konwencji są pozostałe kraje Unii Eropejskiej oraz Szwajcaria, Liechtenstein, Chorwacja, Islandia, Monako, Norwegia, Turcja. Dodatkowo - na wniosek zgłaszającego - zakres terytorialny patentu europejskiego może być rozszerzony na terytorium: Albanii, Bośni i Hercegowiny, Macedonii i Serbii. Patent europejski co do zasady wywiera w każdym umawiającym się państwie, dla którego został udzielony, ten sam skutek i podlega tym samym warunkom, co patent krajowy udzielony w danym kraju. Po udzieleniu przez Europejski Urząd Patentowy patentu europejskiego prawo to stanowi swego rodzaju wiązkę patentów krajowych skutecznych na terytoriach państw objętych ochroną na podstawie wyznaczenia zgłaszającego. Ogólnie składamy wniosek o patent i wybieramy sobie w których z wyżej wymienionych krajów chcemy go mieć.

Koszty:
Wysokość opłat urzędowych jest zależna od wielu czynników. Spośród nich jako najważniejsze należy wskazać: liczbę wyznaczonych w zgłoszeniu państw, liczbę stron dokumentacji zgłoszeniowej, fakt dokonania zgłoszenia on-line, przewidywany okres utrzymywania ochrony patentowej. Przeciętne koszty urzędowe w odniesieniu do uzyskania i utrzymywania patentu europejskiego udzielonego z wyznaczeniem ośmiu krajów, przy założeniu realnego czasu ochrony dziesięciu lat i standardowej objętości opisu patentowego (do trzydziestu pięciu stron) wynoszą ok. 12 tys. euro. Wyliczenie to nie obejmuje kosztów tłumaczeń opisów patentowych na języki urzędowe wyznaczonych państw.

1. Opłata za zgłoszenie (krajowa opłata podstawowa), gdy:
* europejskie zgłoszenie patentowe zostało dokonane w formie elektronicznej (on-line) - 100 EUR
* europejskie zgłoszenie patentowe zostało dokonane na nośniku papierowym - 180 EUR
2. Opłata za przeprowadzenie poszukiwań - 1 050 EUR
3. Opłata za szesnaste i każde następne zastrzeżenie patentowe - 200 EUR
4. Opłata za wyznaczenie każdego państwa członkowskiego - 85 EUR
* Opłaty za wyznaczenie wszystkich krajów członkowskich uważa się za uiszczone po wniesieniu opłaty za 7 państw (czyli 7 x 85 = 595 EUR)
5. Opłata za przeprowadzenie badań - 1405 EUR
6. Opłata za udzielenie patentu, włączając opłatę za wydrukowanie opisu patentowego w przypadku, gdy dokumentacja, która ma zostac wydrukowana, zawiera:
* do 35 stron - 790 EUR
* powyżej 35 stron - 750 EUR plus po 12 EUR za stronę 36-tą i każdą następną

Jeżeli europejskie zgłoszenie patentowe składane jest w UP RP jako urzędzie przyjmującym, pobierana jest tzw. opłata za przekazanie w wysokości 300 zł. Opłata ta powinna być wpłacona na konto UP RP.

Opłata 1. , 2. , 3. musi być wniesiona w ciągu miesiąca od dnia dokonania zgłoszenia, bezpośrednio na konto Europejskiej Organizacji Patentowej.

Możliwe jest też unijne dofinansowanie (od 2 tys. zł do 400 tys. zł.)

Wymogi:
tu jest ciężko bo nie do konca wiem co napisać 0x01 graphic


Zgłoszenia patentowego dokonać może każda osoba fizyczna, prawna lub
jednostka organizacyjna posiadająca status równoznaczny z osobowością
prawną bez względu na narodowość miejsce zamieszkania czy siedzibę
przedsiębiorstwa. W zgłoszeniu należy wskazać twórcę wynalazku.

Oficjalnymi językami wskazanymi przez Konwencję w których można składać podania są :
- angielski
- francuski
- niemiecki

Konwencja Monachijska stawia wymóg ujawnienia, w zgłoszeniu, wynalazku
w sposób na tyle jasny i pełny aby mógł on być wykonany przez specjalistę z
danej dziedziny. Opis jest podstawą do opracowania zastrzeżeń patentowych,
które określają zakres ochrony płynącej z patentu.

W myśl postanowień Konwencji o patencie europejskim za wynalazki nie uważa się w szczególności: odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych; wytworów o charakterze estetycznym; schematów, zasad i metod przeprowadzania procesów myślowych, rozgrywania gier albo prowadzenia działalności gospodarczej oraz programów komputerowych; przedstawienia informacji. Ponadto nie udziela się patentów europejskich na: wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub moralnością; takie korzystanie nie jest uważane za sprzeczne tylko dlatego, że jest zabronione przez ustawę lub inny akt prawny w kilku lub we wszystkich umawiających się państwach; odmiany roślin lub rasy zwierząt albo czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt; regulacja ta nie ma zastosowania do mikrobiologicznych sposobów ani do wytworów uzyskiwanych takimi sposobami; sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach (regulacja ta nie dotyczy wytworów, w szczególności substancji lub mieszanin, przeznaczonych do stosowania w leczeniu lub diagnostyce).

Nie można uzyskać patentu na coś o w danym wybranym przez nas kraju już go ma - sprawdzenie to jest jednym z etapów weryfikacji w niosku i kosztuje dużo kasy :p


Korzyści:
Chyba oczywiste - mamy patenty w wybranych przez nas krajach dzięki jednej procedurze i na podstawie jednolitych przepisów prawa materialnego zawartych w Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (Konwencji o patencie europejskim).


47. Co oznacza i jakie ma znaczenie prawne tzw. wynalazek niemożliwy?

Wynalazek niemożliwy to, według mnie, wynalazek, który zgodnie z obecnym stanem wiedzy fizyczno-technicznej nie jest możliwy do wykonania i zrealizowania, np. perpetuum mobile. W Polsce obowiązuje prawo, że nie można opatentować/zarejestrować wynalazków niemożliwych, ale odchodzi się od tego, ponieważ, przykładowo, kiedyś uważano, że maszyna parowa jest czymś niemożliwym, co oczywiście później okazało się błędem.


48. Co to jest tzw. licencja przymusowa i w jakich warunkach można jej żądać?

Zasadniczo licencja jest udzielana na podstawie umowy licencjodawcy z licencjobiorcą. Wyjątkowo jednak jest możliwe korzystanie z wynalazku wbrew woli uprawnionego na podstawie tzw. licencji przymusowej (w praktyce wykorzystywanej niezmiernie rzadko).

Licencje przymusowe są zawsze odpłatne i są ustanawiane w trzech przypadkach:
- nadużycia patentu przez uprawnionego (blokowanie rozwoju technologicznego, nie zapewnienie odpowiedniej podaży produktu na rynku krajowym - musi być poprzedzone próbą zawarcia "dobrowolnej" umowy licencyjnej)
- sytuacji zależności patentów (gdy wynalazek "A" nie może być używany bez naruszania wynalazku "B" chronionego wcześniejszym patentem i tylko w przypadku gdy wynalazek "A" stanowi istotny postęp technologiczny o znaczeniu gospodarczym - również musi być poprzedzone próbą zawarcia "dobrowolnej" umowy licencyjnej)
- konieczności wykorzystania wynalazku w interesie publicznym (czyli w celu zapobieżeniu lub usunięciu zagrożenia bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, ochrony życia lub zdrowia ludzkiego bądź ochrony środowiska naturalnego - nie musi być poprzedzone próbą zawarcia "dobrowolnej" umowy licencyjnej)


49. Czy wynalazki, odkrycia naukowe, wzory matematyczne podlegają ochronie p
atentowej lub prawnoautorskiej?

-Odkrycia naukowe i wzory matematyczne nie są wynalazkami więc nie podlegają ochronie patentowej, nie chroni ich również ochrona prawnoautorska,należą do domeny publicznej.

-Wynalazki podlegają ochronie patentowej.

50. Wymień kilka rodzajów licencji

• Licencja pełna - zezwolenie uprawnionego do korzystania z prawa przez licencjobiorcę w tym samym zakresie co uprawniony i jego posiadacz.
• Licencja wyłączna - zezwolenie uprawnionego do wyłącznego korzystania z prawa na określonym terytorium lub polu eksploatacji prawa.
• Licencja mocna - szczególny przypadek licencji będącej zarazem pełną i wyłączną, na mocy której licencjodawca zobowiązuje się dodatkowo do niekorzystania z utworu.
• Licencja niewyłączna - zezwolenie uprawnionego wielokrotne, niewyłączne dla jednego podmiotu dopuszczające wzajemną konkurencję biorców.
• Licencja otwarta - oświadczenie uprawnionego o gotowości udzielenia licencji, zezwolenia na korzystanie z jego prawa.
• Licencja wzajemna - zezwolenie uprawnionego z patentu wcześniejszego na korzystanie z wynalazku późniejszego wchodzącego w zakres ochrony patentu wcześniejszego (patentu zależnego), któremu towarzyszy podobne zezwolenie uprawnionego z patentu późniejszego (właściciela patentu zależnego) na rzecz uprawnionego z patentu wcześniejszego.


51. Co oznacza termin „licencja otwarta”, kiedy i na j
akich warunkach jest stosowana?

Nieodwołalne oświadczenie licencjonodawcy o gotowości udzielenia licencji. Dochodzi do skutku, gdy licencjonobiorca złoży ofertę lub zacznie korzystać z wynalazku bez podjęcia negocjacji lub tez przed ich zakończeniem. Wtedy korzystający z wynalazku musi powiadomić licencjonodawcę o korzystaniu z jego wynalazku w ciągu miesiąca od rozpoczęcia korzystania z wynalzaku objętego licencją otwartą. Licencja taka jest pełna (licencjonobiorca ma takie prawa w korzystaniu z wynalazku jak licencjonodawca) i niewyłączna (może być wielu licencjonobiorców).


52. Czy obywatel państwa nie będącego sygnatariuszem konwencji monachijskiej może ubiegać się o patent europejski?

Tak


53. W jaki sposób można zbyć swoje prawa patentowe?

Umowa przenosząca prawo do patentu: Prawo patentowe można zbyć zarówno przed zgłoszeniem wynalazku do Urzędu Patentowego jak i po. Jeśli wynalazek jeszcze nie został zgłoszony do UP to należy stworzyć stosowną umowę, która zawierać będzie: nazwę podmiotu zbywającego i nabywającego prawo do patentu, dokładny opis wynalazku, jego nazwę, oświadczenie zbywcy o przeniesieniu przysługującego mu prawa oraz oświadczenie nabywcy o przyjęciu tego prawa i podpis zbywającego i nabywcy. Jeśli wynalazek nie zostanie opatentowany, ponieważ np. nie spełnił wszystkich wymaganych kryteriów, odpowiedzialności NIE PONOSI zbywca prawa do patentu. Natomiast jeśli wynalazek został już zarejestrowany, umowa powinna zawierać: datę i numer zgłoszenia wynalazku, określenie wysokości zapłaty za przeniesione prawo oraz datę przejścia prawa.
2. Przeniesienie praw do patentu w drodze umowy darowizny: Darczyńca składa oświadczenie w formie aktu notarialnego, i nie otrzymuje ze strony obdarowanego żadnych korzyści z tego tytułu. Jest to niebezpieczna dla obdarowanego forma umowy, gdyż w każdej chwili darczyńca może odwołać swoją darowiznę przez oświadczenie złożone obdarowanemu na piśmie.
3. Umowa zamiany: Każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy. Obowiązki stron przy tej umowie są bardzo podobne do obowiązków obowiązujących przy umowie sprzedaży.
4. Przejście praw do dóbr w drodze dziedziczenia. (Normalnie jak z dziedziczeniem innych rzeczy 0x01 graphic
)


poprzez odsprzedanie lub udzielenie licencji.

54. Czy można zbyć wynalazek przed jego formalnym opatentowaniem?

Można zbyć wynalazek przed jego formalnym opatentowaniem.


55. Na czym polegają tzw. poszukiwania prowadzone przez Urząd Patentowy?

Jeżeli złożona (w momencie składania wniosku o udzielenie patentu) dokumentacja jest kompletna, Urząd Patentowy przystępuje do poszukiwań, czyli sprawdzenia czy już taki wynalazek nie został opatentowany. Sposób prowadzenia poszukiwań jest dostosowywany do specyfiki wynalazku. Przeszukuje się przede wszystkim komputerowe bazy danych dostępne w Internecie oraz wewnętrzne bazy danych i literaturę patentową. W razie potrzeby uwzględnia się także literaturę techniczną znajdującą się w bibliotece. Po zakończeniu poszukiwań UP pisze sprawozdanie o stanie techniki, które powinno obejmować między innymi literaturę, z której skorzystano.


56. Na czym polega tzw. dozwolone korzystanie z wynalazku?

To korzystanie w sp. Niezarobkowy i niezawodowy, nie przynosi korzyści materialnych lub w celach naukowych.


57. Jakie są konsekwencje naruszenia patentu?

Uprawniony z patentu, którego patent został naruszony, może żądać zaniechania naruszania i usunięcia jego skutków oraz wydania bezpodstanie uzyskanych korzyści a także naprawienia szkody.

Osoba, która naruszyła patent, jest obowiązana dodatkowo na żądanie uprawnionego do ogłoszenia w prasie stosownego oświadczenia, a także, gdy naruszenie jest zawinione, do zapłaty odpowiedniej kwoty pieniężnej na rzecz jednaj z organizacji na cele popierania własności przemysłowej.

Roszczenia z tytułu naruszenia patentu ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniue swego prawa i o osobie, która naruszyła patent.

Kto nie będąc uprawnionym do uzyskania patentu zgłasza cudzy wynalazek, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności do lat 2.

Tej samej karze podlega osoba która ujawnia informację o cudzym wynalazku, lub w inny sposób uniemożliwia uzyskanie patentu. Jeżeli sprawca czynu działa nieumyślnie, będąc zobowiązanym do zachowania tajemnicy uzyskanej informacji, podlega grzywnie.

Ściganie sprawców przestępstw w/w następuje na wniosek pokrzywdzonego.


58. W jakich przypadkach następuje wygaśnięcie patentu?

- upływ okresu, na który został udzielony
- zrzeczenie się patentu przez uprawnionego przed UP za zgodą osób, którym służą prawa na patencie
- nieuiszczenie w przewidzianym terminie opłaty okresowej ALBO
- trwałej utraty możliwości korzystania z wynalazku, z wyjątkiem przypadku niekorzystania z powodu braku potrzebnego do tego materiału biologicznego, który stał się niedostępny i nie może być odtworzony na podstawie opisu


59. Wymień kilka przypadków, w których urząd paten
towy odmówi rejestracji patentu

wynalazek musi spełniac warunki:
- nowosc (w znaczeniu swiatowym)
- poziom wynalazczy
- nadawanie sie do zastosowania przemysłowego (w tym rolniczego)

jesli nie beda spełnione te warunki dostaniemy odmowe rejestracji patentu

PONADTO nie mozna opatentowac:
- teorii, odkryc naukowych itp --> naleza do domeny publicznej
- wyroby o charakterze estetycznym (traktowane z prawa autorskiego lub jako wzor przemyslowy jesli znajdziemy zastosowanie przemyslowe)
- wynalazku uznanego przez urzad jako wynalazek niemozliwy
- programów komputerowych
- wynalazków sprzecznych z dobrem publicznym (jeli jest to wazne dla obronosci/ochrony panstwa urzad patentowy wysyla projekt do odpowiedniego ministerstwa. pasntwo placi nam za ten wynalazek odrazu lub w ratach do 5 lat i sluch o wynalazku ginie)


60. Jak długo trwa ochrona wzoru użytkowego?

Prawo ochronne na wzór użytkowy trwa dziesięć lat od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym.


61. Jak długo trwa ochrona wzoru przemysłowego?
Trwa ona 25 lat od momentu zgłoszenia do Urzędu Patentowego, przy czym na każde 5 lat należy uiszczac opłaty przedłużające, inaczej ochrona wygasa. Za pierwsze 5 lat opłata wynosi 400zł, za lata 6-10 1tys.zł, 11-15 2tys.zł, 16-20 3tys.zł, 21-25 4tys.zł.

62. Czy jest możliwa kumulatywna (połączona, wspólna) ochrona z prawa autorskiego i z ochrony wzoru przemysłowego?

Czy jest możliwa kumulatywna (połączona, wspólna) ochrona z prawa autorskiego i z ochrony wzoru przemysłowego?
Wzór użytkowy może również stanowić utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W takiej sytuacji mamy do czynienia z kumulatywną ochroną wzoru - jako wzoru przemysłowego i dzieła. Ochrona praw majątkowych do utworu, przewidziana w przepisach prawa autorskiego, nie ma zastosowania tylko do wytworów wytworzonych według wzoru przemysłowego i wprowadzonych do obrotu po wygaśnięciu prawa z rejestracji udzielonego na taki wzór.


63. Jakie cechy musi spełnić wzór użytkowy, aby mógł być chroniony?

Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie ze 100% pewnością. umieszczam dlatego 2 odpowiedzi pierwszą która wydaje mi się prawidłowa a drugą w ramach uzupełnienia aczkolwiek może być to całkiem niepotrzebne ;p

Na wzory użytkowe udzielane są prawa ochronne.
Warunkiem trwania patentu lub prawa ochronnego jest uiszczenie opłat okresowych za ochronę wynalazków i wzorów użytkowych. Przez uzyskanie patentu lub prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku lub wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Info dodatkowe:
Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Wzór uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów (art. 94 ww. ustawy).


64. Dlaczego wzór użytkowy nazywamy czasem „małym wynalazkiem”? Jaka jest różnica miedzy nim a wynalazkiem?

Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy i zestawienia przedmiotu o trwałej postaci, przy czym użyteczność takiego rozwiązania wyraża się możliwością osiągnięcia celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobu o cechach wzoru użytkowego.

W odróżnieniu od wynalazku, od wzoru użytkowego wymaga się jedynie aby w dacie pierwszeństwa był nowy i cechował się charakterem technicznym (może być on więc rozwiązaniem wynikającym w sposób oczywisty ze stanu techniki). Pozwala to na konwersje zgłoszenia wynalazku na zgłoszenie wzoru użytkowego z zachowaniem pierwotnej daty zgłoszenia, jeżeli urząd patentowy odmawia udzielenia patentu na wynalazek, który zdaniem eksperta Urzędu jest oczywisty dla znawcy. Konwersja ta możliwa jest oczywiście tylko dla rozwiązań, które same w sobie są wzorami użytkowymi.


65. Podaj cechy charakterystyczne wzoru przemysłowego,
umożliwiające jego rejestrację

Zgodnie z Art. 102 ustawy prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2001 r., Nr 49, poz. 508 ze zm.):

Wzorem przemysłowym jest nowa i oryginalna, nadająca się do wielokrotnego odtwarzania, postać wytworu, przejawiająca się w szczególności w jego kształcie, właściwościach powierzchni, barwie, rysunku lub ornamencie.

Nie stanowi wzoru przemysłowego postać wytworu uwarunkowana wyłącznie względami technicznymi lub funkcjonalnymi. Wzór przemysłowy uważa się za nowy, jeżeli przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, nie został taki wzór podany do powszechnej wiadomości w sposób umożliwiający jego odtworzenie ani nie był z wcześniejszym pierwszeństwem zgłoszony i następnie zarejestrowany. Wzór przemysłowy uważa się za oryginalny, jeżeli różni się w sposób wyraźny od wzorów znanych i jego cechy nie są wyłącznie kombinacją cech znanych wzorów.


66. Co oznacza - w przypadku wzoru przemysłowego - jego „indywidualny charakter”?

Indywidualny charakter wzorowi przemysłowemu nadają w szczególności cechy linii, konturów, kształtów, kolorystyka, struktura lub materiał wytworu przez jego ornamentację.


Dział IV(Wzory przemysłowe i prawa z rejestracji wzorów przemysłowych), Art. 102 ustawy z 30.06.2000 o prawie własności przemysłowej


67. Wymień kilka przypadków, w których wzór przemysłowy nie otrzyma ochrony prawnej.

Wzór przemysłowy nie dostaje ochrony prawnej gdy:

a) udzielenie ochrony byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami
[rozwiązania wykorzystywane np. do popełniania przestępstw, stwarzające stan zagrożenia bezpieczeństwa publicznego oraz takie, których używanie może naruszyć powszechnie przyjęte zasady moralności, uczucia patriotyczne lub religijne]

b) gdy wzór zawiera oznaczenia, które nie mogą być przedmiotem praw wyłącznych
[nie mogą być przedmiotem praw wyłącznych, gdy zawierają nazwę lub skrót Rzeczpospolitej Polskiej bądź jej symbole(hymn, godło, barwy), herby polskich miast, województw, sił zbrojnych, organizacji militarnych, sił porządkowych, reprodukcje polskich orderów, odznaczeń, zawierają skróty nazw, symbole(hymn, godło, barwy) obcych państw, urzędowe odznaczenia, stemple, znaki bezpieczeństwa, znaki jakości itp.]


68. „Niedozwolone naśladownictwo ocenia się według podobieństw, a nie różnic”. Co to znaczy?

Oznacza to, że występowanie pewnych różnic nie wyklucza wcale naśladownictwa, gdyż często pewne drobne różnice są wprowadzane specjalnie w celu zamaskowania naśladownictwa. Ocena podobieństwa powinna koncentrować się na dominujących elementach porównywanych dóbr. Chodzi bowiem o ogólny efekt, ogólne wrażenie, a zatem o istotne cechy wynalazku.


69. Czy w przypadku wzoru przemysłowego możliwy jest dozwolony użytek osobisty?

Wyłączność płynąca z prawa z rejestracji wzoru przemysłowego nie obejmuje korzystania z wzoru dla własnego, prywatnego użytku lub niezwiązanego z działalnością gospodarcza.

Grzesiek napisał/a:

Ja to zdanie rozumiem tak, że: Zarejestrowanie wzoru przemysłowego daje nam prawo wyłączności na korzystanie ze wzoru, ale NIE OBEJMUJE ono korzystania ze wzoru dla własnego, prywatnego użytku lub niezwiązanego z działalnością gospodarcza.


70. Wymień rodzaje oznaczeń geograficznych

Ustawa rozróżnia dwa rodzaje oznaczeń geograficznych:

* nazwy regionalne - oznaczenia, które służą wskazaniu towarów pochodzących z określonego terenu oraz posiadających szczególne właściwości, które wyłącznie lub w przeważającej mierze zawdzięczają oddziaływaniu środowiska geograficznego obejmującego łącznie czynniki naturalne oraz ludzkie - których wytworzenie lub przetworzenie następuje na tym terenie, a więc zawdzięczających swoje właściwości zarówno czynnikom naturalnym, jak i ludzkim (np. "oscypek").

* oznaczenie pochodzenia - odnoszą się do towarów, które swoje szczególne cechy nabyły dzięki swemu pochodzeniu geograficznemu, czyli terenowi gdzie zostały wytworzone lub przetworzone.


71. Co to znaczy, że oznaczenie podlega degeneracji? Jaki rodzaj oznaczenia nigdy nie podlega degeneracji?

Proces ten polega na przekształceniu się chronionego oznaczenia, wskazującego na źródło pochodzenia danego towaru, w nazwę opisującą pewien rodzaj czy gatunek produktów. Niemniej jednak również w przypadku oznaczeń geograficznych może dojść do transformacji danego oznaczenia geograficznego w nazwę rodzajową, z której korzystać mogą wszyscy uczestnicy rynku. W przypadku takim, zdegenerowane oznaczenie wskazuje wyłącznie na rodzaj towaru, a nie na jego pochodzenie geograficzne. (Klasycznym przykładem nazwy rodzajowej jest „kiełbasa krakowska” wskazująca na rodzaj wyrobu wędliniarskiego, a nie miejsce jego produkcji. Nikt chyba nie ma krzty wątpliwości, iż „kiełbasa krakowska” zapełniająca półki supermarketów w Berlinie, Frankfurcie, czy Brukseli, nie pochodzi, niestety, z Krakowa…)

a co nie podlega degeneracji to nawet google nie wie 0x01 graphic
...

Iza Michota napisał/a:


według ostatniego wykładu degeneracji nie podlegają nazwy regionalne.


72. Kto decyduje o przyznaniu ochrony nazwie regionalnej?

Komisja Europejska


73. Jak długo trwa ochrona unijna nazwy regionalnej i ja
ki jest jej zasięg terytorialny?

Jest bezterminowa, musiałby zaniknąć przedmiot i podmiot ochrony, zasięg to cała Europa.



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Propozycje zagadnien dla studentow Inzynierii Akustycznej, Inżynieria Akustyczna, 1 semestr, OWI
owi2, Inżynieria Akustyczna, 1 semestr, OWI
OWI-pytaniaiodpowiedzinaegzamin, Inżynieria Akustyczna, 1 semestr, OWI
Pytania + odpowiedzi, Inżynieria Akustyczna, 1 semestr, OWI
IA16, Inżynieria Akustyczna, 2 semestr, Analiza 2
IA22, Inżynieria Akustyczna, 2 semestr, Analiza 2
IA19, Inżynieria Akustyczna, 2 semestr, Analiza 2
zad egz 2002-, Inżynieria Akustyczna, 4 semestr, CPS - Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów, ZADANIA EGZAM
01 Pomiary, Inżynieria Akustyczna, 6 semestr, Wibroakustyka II, 1 hałas i drgania - szkodliwość
zad egz 2001-, Inżynieria Akustyczna, 4 semestr, CPS - Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów, ZADANIA EGZAM
zrodlo kolos3a, Inżynieria Akustyczna, 4 semestr, EE - Elementy Elektroniczne, reeezaliczeniwkatermi
TS 15 Wrzesnia 2003r, Inżynieria Akustyczna, 4 semestr, CPS - Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów, ZADANI
falki, Inżynieria Akustyczna, 4 semestr, CPS - Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów, ZADANIA EGZAMIN 2
IA25, Inżynieria Akustyczna, 2 semestr, Analiza 2
IA16, Inżynieria Akustyczna, 2 semestr, Analiza 2
Tarcie, Materiały, Inżynieria Środowiska, Semestr 2, Mechanika techniczna, egzaminy
zarzadzanie piatek 1 czerwca, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Semestr 2, Podstawy Zarządzania
Hydrologia - zaliczenie wyk, Inżynieria Środowiska, 3 semestr, Hydrologia
1, Inżynieria Środowiska, semestr 2 UR, Geodezja, wykłady, ściąga

więcej podobnych podstron