WST╩P DO PRAWOZNAWSTWA. WINCZOREK.


I. POJĘCIE I FUNKCJE PRAWA.

1. Idea ładu społecznego i wizje prawa.

Prawo jest od starożytności wyrazem potrzeby istnienia ładu społecznego, trwałych, naturalnych reguł, wierność którym nazywa się sprawiedliwością; tym regułom wierni powinni być także władcy (dwa porządki prawne: naturalny i państwowy); rzymscy sędziowie kierowali się prawem, sprawiedliwością (iustitia) i zasadą słuszności (aequitas); ukształtowało się i umocniło pojęcie prawa pozytywnego tworzonego (ustanawianego lub uznawanego) i chronionego przez legalną władzę; jego znaczenie wzrosło w XIX w. (określenie sfer życia, w które ingerencja władzy jest niedopuszczalna, instrumentów, metod i procedur oddziaływania na obywateli); prawo pozytywne stało się instrumentem władzy, ale jednocześnie odpowiednio stosowane gwarantowało bezpieczeństwo;

  1. kierunek pozytywistyczny

prawo - zespół norm ustanowionych i sankcjonowanych przez państwo posługujące się środkami przymusu

b) kierunek prawno-naturalny

prawo wywodzi się z woli Boga, znajdującej odbicie w ludzkim sumieniu (tomizm) lub z godności człowieka, ideałów kultury, wzorców,

c) kierunek realistyczny

d) kierunek hermeneutyczny

2. Prawo w znaczeniu prawniczym.

Współczesna myśl i praktyka prawa zdominowane są przez założenia pozytywistyczne. Podstawowym źródłem prawa są decyzje organów władzy publicznej przybierające postać generalnych i abstrakcyjnych norm. Sprzeciw uzasadniony moralnie lub religijnie nie może usprawiedliwiać nieposłuszeństwa prawu, a państwo zapewnia mu posłuch w ostateczności przez przymus. Jednocześnie nie sposób oderwać prawa od ideałów i wartości będących wytworem kultury.

3. Prawo jako zjawisko społeczne. Normatywność prawa.

4. Funkcje prawa.

5. Wieloznaczność terminu „prawo”.

II. PRAWO JAKO PRZEDMIOT BADAŃ NAUKOWYCH.

  1. Podstawowe problemy nauk prawnych.

Nauka prawa wywodzi się z rzymskiej jurysprudencji, pojmowanej początkowo jako znajomość prawa. Nauki prawne bywają zaliczane do nauk ogólnych (Europa), niekiedy traktuje się je jednak jako swoiste rzemiosło i kładzie nacisk na praktykę (USA). Arystoteles rozróżniał wiedzę teoretyczną i praktyczną. Radykalne zmiany przyniósł dopiero wiek XIX, kiedy to w wyniku rywalizacji zwolenników aprioryzmu i empiryzmu sformułowano kryteria wiedzy naukowej i rozróżniono podstawowe rodzaje nauk (przyrodnicze i społeczne). Uznano, że zjawiska przyrody są przedmiotem badań nauk nomotetycznych (ustalają obiektywne prawidłowości), zjawiska społeczne i kulturowe - nauk idiograficznych (ustalają obraz faktów jednostkowych). Obok nauk empirycznych i formalnych (apriorycznych) wyodrębniono nauki humanistyczne. W naukach prawnych wyodrębniono 4 dyscypliny:

Obecnie za najwłaściwsze uznaje się podejście wielopłaszczyznowe.

  1. Metody badawcze w prawoznawstwie.

  1. Naukowość prawoznawstwa.

Prawoznawstwo zalicza się do nauk humanistycznych, czyli takich, które za przedmiot poznania biorą nie opis (nauki pozytywistyczne) a rozumienie faktów. Taki model dopuszcza formułowanie wypowiedzi normatywnych czy ocennych. Nacisk kładzie się na wartościowanie określonych stanów rzeczy i sądów oraz uzasadnianie przyjętych stanowisk. Wstęp do prawodawstwa na charakter propedeutyczny w wymiarze poznawczym i praktycznym. Korzysta z dorobku wielu dyscyplin naukowych.

III. PRAWO A INNE REGULATORY ZACHOWAŃ.

  1. Prawo i wartości.

2. Wielość systemów normatywnych.

Obok prawa istnieją inne społecznie wykorzystywane regulatory zachowań ludzkich: normatywne (prawo, moralność, obyczaje) i nienormatywne (prawidłowości gospodarki rynkowej, tradycje, mity, przesądy). Każdy człowiek podlega jednocześnie wielu różnym normom, ponieważ należy do wielu grup społecznych (występuje równocześnie w wielu rolach społ.).

3. Normy moralne i obyczajowe.

4. Relacje między prawem a moralnością i normami obyczaju.

5. Kultura prawna.


IV. PRAWO JAKO ZJAWISKO POLITYCZNE.

1. Prawo w procesie sprawowania władzy.

2. Określenie państwa.

3. Związki prawa i państwa.

  1. Prawo międzynarodowe i prawo wspólnot ponadpaństwowych.

  1. Instrumentalizacja prawa.

Instrumentalizacja prawa polega na naruszeniu społecznie akceptowanej równowagi między prawem jako środkiem do osiągnięcia konkretnych celów a prawem jako nośnikiem podstawowych wartości. Prawo będące wyłącznie instrumentem przestaje być istotnym elementem ładu społecznego i ulega destrukcji (spada prestiż prawa, pojawiają się coraz bardziej szczegółowe regulacje i coraz surowsze sankcje, normy prawne wypierane są przez inne regulatory zachowań ludzkich - normy moralne czy obyczajowe. Prawo zatem jest skutecznym instrumentem oddziaływania tylko wówczas, gdy respektuje podstawowe, społecznie akceptowane wartości.

V. JĘZYK PRAWA.

  1. Rodzaje wypowiedzi.

2. Język prawny i język prawniczy.

VI. NORMY I PRZEPISY PRAWNE.

1. Pojęcie normy postępowania.

Norma postępowania - wysłowiony nakaz, zakaz lub dozwolenie, któremu towarzyszy specyficzny kontekst społeczny; dotyczy ona tylko takich zachowań, które są uzależnione od adresata normy; jednym z rodzajów norm postępowania są normy prawne.

2. Generalność i abstrakcyjność norm prawnych.

Norma prawna - najmniejszy, stanowiący sensowną całość element prawa. Normy są przeważnie:

3. Elementy norm prawnych.

4. Hipoteza normy prawnej.

Hipoteza wskazuje adresata (ewentualnie cel i sposób jego działania - elementy podmiotowe) normy oraz okoliczności, w jakich adresatowi jest nakazane, zakazane lub dozwolone coś czynić. Może mieć to charakter mniej lub bardziej dokładny, ale zwykle hipoteza stanowi rozbudowany element normy prawnej. Często jest rozproszona w tekstach aktów normatywnych. Hipoteza może też zawierać elementy przedmiotowe, zewnętrzne w stosunku do adresata, a także czas czy miejsce działania.

5. Dyspozycja normy prawnej.

a) rodzaje zachowań regulowanych w dyspozycji (ze względu na sposób uregulowania przez prawo):

Normy mogą nakazywać lub zakazywać podjęcia czynów lub nakazywać określone zachowania traktować jak dokonanie czynności konwencjonalnej istotnej prawnie.

b) klasyfikacja zachowań:

6. Obowiązek i uprawnienie.

a) obowiązek - norma ustanawia nakaz lub zakaz określonego zachowania

b) uprawnienie - norma przewiduje dla adresatów możność zachowania się, zachowanie to nie jest obowiązkiem adresata; dzieli się je na:

7. Prawo podmiotowe.

Prawem podmiotowym nazywa się uprawnienia służące podmiotowi prawa (przede wszystkim osobie fizycznej lub prawnej).

Wg koncepcji prawno-naturalnej niektóre prawa podmiotowe (szczególnie wolności) maja charakter przyrodzony, są niezbywalne, nie są przedmiotem stanowienia a jedynie potwierdzenia czy proklamacji.(charakter deklaratoryjny), wypływają bowiem z godności człowieka.

Wg innych koncepcji maja charakter prawa pozytywnego, ale są szczególnie chronione, gdyż pozwalają na realizację wolnej woli każdego człowieka i sprzyjają ochronie interesu społecznego.

Prawa podmiotowe są formułowane na podstawie prawa w sensie przedmiotowym. Wyróżnia się prawa podmiotowe proste i złożone, skuteczne wobec wszystkich (erga omnes) i skuteczne tylko między określonymi podmiotami (inter pares) oraz majątkowe i osobiste.

8. Kompetencja.

Kompetencja to upoważnienie danego podmiotu do dokonania doniosłej prawnie czynności konwencjonalnej; skorzystanie z tego upoważnienia rodzi po stronie innego podmiotu obowiązek określonego zachowania. De facto składają się wiec na nią dwie normy: określająca podmiot, przedmiot i sposób dokonania czynności konwencjonalnej oraz nakładająca na inny podmiot obowiązek określonej reakcji. Pojęcie kompetencji odnosi się do organów państwa, samorządu terytorialnego, zawodowego lub innych organów pełniących funkcje władcze. Kompetencja łączy się często z obowiązkiem działania podmiotu uprawnionego (np. obowiązek sądu wydania wyroku), może im być jednak pozostawiony pewien luz decyzyjny. Przez zakres kompetencji rozumie się:

Szczególnym rodzajem kompetencji są tzw. prerogatywy, czyli uprawnienia głowy państwa do podejmowania decyzji nie podlegających kontrasygnacie.

9. Reguły i zasady prawne.

10. Rodzaje sankcji prawnych.

Przez sankcję rozumiemy przede wszystkim dolegliwość, jaka spotyka osobę naruszającą normy, ale także gratyfikacje za zachowania zgodne z normą. Pojęcie to rozpatrywać można w ujęciu językowym i realnym. Wyróżnia się 3 rodzaje sankcji:

egzekucyjna - przymusowe wykonanie tego bo było przedmiotem niedopełnionego obowiązku lub przymusowe unicestwienie tego, co zostało przez adresata uzyskane w wbrew zakazowi,

sankcja nieważności (bezskuteczności) czynności konwencjonalnej ? odebranie skuteczności prawnej czynnościom konwencjonalnym podjętym z naruszeniem obowiązków, przekroczeniem kompetencji itp.; może przybrać dwie formy: nieważność bezwzględna (zawarta w leges perfectae) ? wadliwa czynność prawna uznana zostaje za niebyłą z mocy prawa (ex lege) od samego początku (ex tunc) bez potrzeby dokonywania dalszych czynności; powstałe de facto skutki prawne muszą być unicestwione, ma to miejsce gdy czynność dokonana została przez osobę, która nie mogła jej dokonać, gdy nie uzyskano wymaganej zgody organu władzy państwowej, lub gdy czynność została dokonana bez zachowania formy zastrzeżonej przez prawo; nieważność względna ma miejsce dopiero wtedy, gdy odpowiednia osoba zgodnie z prawem wystąpi z wnioskiem o stwierdzenie nieważności; do chwili orzeczenia czynność jest ważna, orzeczenie unieważnia ją ze skutkiem wstecznym (ex tunc); czasem wyróżnia się też bezskuteczność zawieszoną (uzależnienie związania umową danej osoby od zgody tej osoby, do czasu udzielenia tej zgody czynność uważana jest za ważną, ale ?kulejącą?, nieuzyskanie zgody powoduje nieważność bezwzględną) i bezskuteczność względną (może być stwierdzona, gdy żąda tego osoba trzecia poszkodowana dokonaniem czynności, nie powoduje zerwania więzi prawnej między stronami czynności, ale uniemożliwia pokrzywdzenie osób trzecich),
? karna (represyjna, penalna) ? grozi za dokonanie czynów zabronionych polegających na działaniu, rzadziej na zaniechaniu; polega na pozbawieniu osoby, która naruszyła zakaz cennych dla niego dóbr. Funkcjami kary mogą być: odpłata złem za zło, resocjalizacja przestępcy, prewencja indywidualna, prewencja ogólna, izolacja przestępcy od społeczeństwa lub jego całkowita eliminacja z życia społecznego,? szczegółowe rozwiązania w przypadku określonych norm.

* dla niektórych norm nie można znaleźć w systemie prawnym sankcji (leges imperfectae, znajdujące się najczęściej w prawie konstytucyjnym, rodzinnym, administracyjnym)

11. Koncepcje budowy normy prawnej.

12. Norma a przepis prawny.

Przepis prawny to najmniejszy element tekstu prawnego w postaci zdania zaopatrzonego wskaźnikiem identyfikacyjnym (artykuł, paragraf, punkt, litera itp.). Między normą prawną i przepisem prawnym istnieje taka relacja jak między znaczeniem i formą. Normy prawne muszą być wyprowadzane z przepisów w procesie wykładni. Norma jest przeważnie budowana na podstawie wielu przepisów, niekiedy pochodzących nawet z różnych aktów normatywnych.

13. Rodzaje norm i przepisów prawnych (ze względu na treść).

14. Instytucje prawne.

Instytucje prawne to trwałe formy regulacji prawnych typowych stosunków społecznych (np. instytucja małżeństwa, spadkobrania, własności). Składa się na nie zespół powiązanych norm. Pojęcie to ma duże znaczenie dla analizy stosunków prawnych.

VII. OBOWIĄZYWANIE PRAWA.

1. Pojęcie obowiązywania prawa.

a) w ujęciu aksjologicznym: obowiązują jedynie normy zgodne z podstawowymi wartościami lub normami moralnymi, inne to tylko ustawowe bezprawie; większym uznaniem cieszy się umiarkowane podejście uznające obowiązywanie aksjologiczne jako pomocnicze w stosunku do ujęcia formalnego,

b) realistyczne (socjologiczne, behawioralne) obowiązywanie prawa: występowanie w masowej skali zjawiska zgodności zachowań adresatów norm z tymi normami, norma nie obowiązuje jeśli stwierdzi się masowe zachowania niezgodne z dyspozycjami norm lub niestosowanie sankcji przez kompetentne organy (desuetudo, czyli odwyknienie - długotrwałe nieprzestrzeganie lub niestosowanie normy, nie dotyczy przepisów),

c) formalne (tetyczne) obowiązywanie prawa: norma (przepis) obowiązuje, gdy została właściwie ustanowiona (przez kompetentny organ i we właściwym trybie) i ogłoszona, nie zawiera sprzeczności, które nie mogą być usunięte za pomocą reguł kolizyjnych, nie została uchylona ani uznana za sprzeczną z innymi aktami normatywnymi przez Trybunał Konstytucyjny.

2. Obowiązywanie prawa w przestrzeni i czasie.

Co do zasady prawo (wewnątrzkrajowe) obowiązuje na całym terytorium państwa, którego władze je ustanowiły lub sankcjonują (w przypadku prawa zwyczajowego); może też obowiązywać na części terytorium (prawo miejscowe); obowiązuje zasada terytorialności - osoba znajdująca się na terytorium danego kraju podlega jego jurysdykcji (wyjątkiem jest np. personel dyplomatyczny); elementem prawa wewnętrznego po ratyfikacji stają się postanowienia umów międzynarodowych, niekiedy też dopuszcza się stosowanie na ter. danego kraju prawa obcego (zasada osobowości), specyficzny charakter ma prawo wspólnotowe, prawo obowiązuje od momentu, który wyznaczy ustawodawca, nie wcześniej niż od dnia opublikowania (w Polsce zwykle po 14 dniach od promulgacji); czas dzielący opublikowanie od wejścia w życie to vocatio legis; w wyjątkowych okolicznościach legislator dopuszcza retroakcję (gdy prawo wiąże się z nagrodami lub korzyściami); z reguły prawo obowiązuje bezterminowo, wyjątkiem jest np. ustawa budżetowa; koniec obowiązywania normy może nastąpić w wyniku przepisów derogacyjnych, desuetudo czy zasady lex posterior derogat legi priori.

VIII. SYSTEM PRAWA.

1. Pojęcie i rodzaje systemów. Pojęcie systemu prawa.

- system to całość złożona z powiązanych elementów, systemy można podzielić na naturalne (powstałe bez ingerencji człowieka) i sztuczne (stworzone przez człowieka dla osiągnięcia zamierzonych celów) oraz na realne (składające się z materialnie istniejących obiektów) i nominalne, czyli pojęciowe (elementami są, wartości, normy, pojęcia abstrakcyjne), - system prawa to zbiór powiązanych i uporządkowanych abstrakcyjnych i generalnych norm wysłowionych w tekstach aktów normatywnych.

2. Elementy systemu prawa i związki między nimi.

Wg dominującego stanowiska, elementami systemu prawnego są tylko normy. (wyprowadzone z przepisów wprost lub z pomocą reguł inferencyjnych). Przepisy i akty normatywne służą jedynie do ich budowy. Związki między normami mogą być:

a) treściowe (analiza pozioma - horyzontalna): powiązania logiczne między normami, wspólna podstawa aksjologiczna, jednolitość pojęć języka prawnego, istnienie przepisów odsyłających,

b) wynikające z hierarchii norm (analiza pionowa ? wertykalna): normy stanowione przez organ wyżej usytuowany mają wyższą moc obowiązywania, normy ustanawiane przez organy znajdujące się niżej nie mogą być sprzeczne z normami o wyższej nocy,

c) formalne (analiza pionowa): tworzenie nowych norm odbywa się w ramach kompetencji i procedur określonych przez inne normy.

3. Zróżnicowanie systemu prawa jako efekt procesu historycznego.

4. Podział prawa na gałęzie.

a) wg charakteru stosunków społecznych (przedmiotu regulacji):

b) wg podmiotu regulacji: określenie tego, kogo prawo dotyczy,

c) wg zakresu terytorialnego: o zasięgu ogólnopaństwowym lub o zasięgu lokalnym,

d) wg metody regulacji: prawnocywilna, prawnoadministracyjna, prawno-karna.

Gałęzie prawa przyjmują różne fundamentalne zasady prawne:

Charakterystyka prawa międzynarodowego publicznego:

Prawo wspólnotowe:

5. Zasada niesprzeczności norm i reguły kolizyjne.

a) rodzaje sprzeczności norm:

b) reguły kolizyjne:

6. Zupełność systemu prawa. Luki w prawie.

Luka w prawie to taki brak regulacji, który nie jest przez prawodawcę zamierzony. Niektóre kwestie są świadomie nieuregulowane. Rodzaje luk:

- konstrukcyjne: gdy ustawodawca nie zakończył procesu prawodawczego wbrew wyraźnej zapowiedzi (swoista luka w prawie) lub gdy mimo zakończenia procesu legislacyjnego nadal nie można ustalić norm regulujących daną kwestię, np. utworzona zostaje jakaś instytucja, ale nie określono w pełni jej kompetencji (luka techniczna),

- aksjologiczne: ustawodawca powinien jakiś stan rzeczy uregulować z uwagi na wartości, które są przez niego aprobowane lub aprobowane być powinny; sposobem wskazywania takich luk są postulaty de lege ferenda

- logiczne: wynikające ze sprzeczności norm.

IX. TWORZENIE PRAWA.

1. Pojęcie źródeł prawa.

Przez źródła prawa rozumie się:

Źródła poznania prawa to dokumenty, publikacje, inskrypcje (np. Dziennik Ustaw, Monitor Polski, czy podręczniki akademickie).

2. Sposoby tworzenia prawa w ich historycznym rozwoju.

a) przekształcanie zwyczajów (obyczajów) w prawo - prawo zwyczajowe powstaje wtedy, gdy upowszechniło się przekonanie, że określone, istotne zwyczaje (których twórca jest anonimowy i grupowy) powinny być sankcjonowane przez władzę; reguluje w pierwszej kolejności stosunki między członkami zbiorowości, obecnie ma to miejsce rzadko; uznaje się, że normy zwyczajowe nie mogą uchylać iuris cogentis, ale mają pierwszeństwo przed normami dyspozytywnymi.

* zwyczaj prawny: ustabilizowany sposób rozumienia, stosowania prawa.

b) kształtowanie prawa na podstawie opinii uczonych jurystów - opinie te współcześnie mogą oddziaływać jedynie siłą autorytetu intelektualnego, ich rola jest znaczna też w procesie stosowania prawa (komentarze do kodeksów, glosy, podręczniki),

c) precedensowe orzecznictwo sądowe (judge-made-law) - niektóre państwa (USA, Kanada, Australia, Wielka Brytania) przyjęły zasadę związania sądu precedensem (stare decisis), mają wtedy duże znaczenie orzeczenia organów państwa, przede wszystkim sądów; sędzia tworzy regułę decyzji (ratio decidendi), jeśli jest racjonalna, słuszna i sprawiedliwa, może stać się precedensem, czyli podstawą kolejnych rozstrzygnięć; zapewnia to elastyczność prawotwórstwa,

d) stanowienie prawa - akt świadomy i celowy, sformalizowany (kompetentne organy, określone procedury, forma aktu prawnego, sposób ogłoszenia), prospektywny (zwrócony ku przyszłości), konstytutywny (wprowadza do systemu prawa lub usuwa zeń normy prawne; niektóre społeczeństwa dokonują recepcji prawa obcego (nie jest to samodzielne źródło),

e) zawieranie umów o charakterze prawotwórczym - prawo powstające w wyniku zawarcia umowy to prawo konsensualne (prawo traktatowe, umowy prawa prywatnego czy układy zbiorowe pracy)

3. Stanowienie prawa w państwach współczesnych. Akty normatywne.

a) fundamentalne zasady stanowienia prawa w demokratycznych państwach prawnych:

  1. procedura legislacyjna w Polsce (ustawodawstwo sensu stricto):

c) akt normatywny ? dokument władzy publicznej zawierający ujęte w przepisy normy regulujące jakiś zakres stosunków społecznych; tekst należycie ogłoszonego aktu normatywnego nazywa się tekstem autentycznym; tekst aktu opublikowany z wszystkimi nowelizacjami to tekst jednolity.

4. Budowa aktu normatywnego.

5. Charakterystyka aktów normatywnych na przykładzie Polski.

a) źródła prawa o charakterze wewnętrznym (normy obowiązujące wewnątrz organów władzy publicznej): uchwały, zarządzenia wydawane npdst. ustaw przez ministrów, prezydenta,

źródła prawa powszechnie obowiązującego (w RP przyjęto koncepcję zamkniętego katalogu źródeł prawa powszechnie obowiązującego): normy nakładające na podmioty prawa ciężary i obowiązki:

* uchwały normatywne Sejmu i Senatu, przede wszystkim regulaminy izb znajdują się poza katalogiem źródeł prawa powszechnie obowiązującego.

* Konstytucja, ustawy, rozporządzenia, ratyfikowane umowy międzynarodowe ogłaszane są w Dzienniku Ustaw RP, akty o charakterze wewnętrznym w Monitorze Polskim; ogłaszanie aktów prawa miejscowego przybiera różne postacie.

6. Polityka prawna. Racjonalność w tworzeniu prawa.

Polityka prawna - dążenie do znalezienia skutecznych środków osiągania zamierzonych celów etycznych lub politycznych, np. przez wykorzystywanie wiedzy ekspertów (nauki prawne jako inżynieria społeczna).

Postulat racjonalności ustawodawcy zakłada, że może on przewidzieć skutki swoich zachowań i decyzji, wyznacza cele możliwe do osiągnięcia, kieruje się spójnym systemem wartości, wyznacza adekwatne środki do osiągnięcia zamierzonych celów. Racjonalne prawodawstwo powinno wyznaczać cele możliwe do osiągnięcia, a koszt osiągnięcia celów nie powinien przekraczać ich wartości, oraz adekwatne środki.

X. WYKŁADNIA PRAWA

1. Pojęcie wykładni prawa.

Wykładnia to ustalanie właściwego znaczenia przepisów prawnych albo produkt tej czynności. Służy wyprowadzeniu norm prawnych z przepisów.

a) koncepcja klasyfikacyjna (klaryfikacyjna) - wykładnia dokonywana tylko w wypadku niejasności tekstu (clara non sunt interpretanda), wynikającej z niejednoznaczności języka naturalnego i prawnego, nieostrości wypowiedzi, błędów popełnionych przez ustawodawcę, „starzenia się” aktów normatywnych,

b) koncepcja derywacyjna - wykładnia powinna być przeprowadzana w każdym przypadku

2. Teorie wykładni prawa.

a) statyczna - subiektywna, uwzględniająca preferencje aksjologiczne ustawodawcy historycznego,

b) dynamiczna - obiektywna, uwzględniająca przeobrażenia w różnych sferach, obecne znaczenie terminów,

c) teoria „aktualnego ustawodawcy” - wskazówką w procesie interpretacji są aktualne cele, preferencje aksjologiczne ustawodawcy czynnego w momencie dokonywania interpretacji.

3. Założenie racjonalności ustawodawcy.

Założenie racjonalności prawodawcy jest przyjęte powszechnie jako punkt wyjścia przy dokonywaniu wykładni. W praktyce, przyjmując to założenie, prawnicy dokonują racjonalizacji przepisów w procesie wykładni, nie podważają słuszności i celowości norm.

4. Rodzaje wykładni prawa.

a) ze względu na podmiot jej dokonujący:

b) ze względu na sposób dokonywania wykładni:

  1. ze względu na wynik (zakres) wykładni:

5. Reguły interpretacyjne i inferencyjne. Topiki prawnicze.a) reguły interpretacyjne wykładni językowej: do tekstu nie można niczego dodawać, nie ma w nim też wyrażeń zbędnych, domniemanie języka potocznego, specyficznych zwrotów języka prawnego należy używać w nadanym im znaczeniu, jednemu wyrazowi przypisane jest jedno znaczenie, zwrotów brzmiących odmiennie nie należy rozumieć jednolicie, wyjątków od reguł ogólnych nie należy interpretować rozszerzająco (exceptiones non sunt extendendae); niekiedy dyrektywy wykładni dzieli się na zasady, reguły i wskazówki,

b) reguły inferencyjne:

  1. topiki prawnicze: maksymy, paremie i zasady rozumowania wypracowane przez kulturę prawniczą.

XI. PRZESTRZEGANIE I STOSOWANIE PRAWA.

1. Pojęcie przestrzegania i stosowania prawa.

a) przestrzeganie prawa - zachowanie adresata normy zgodne z jej dyspozycją w warunkach wskazanych w hipotezie, jest obowiązkiem wszystkich adresatów norm; nieprzestrzeganie prawa może polegać na zachowaniu contra legem (naruszenie, złamanie prawa przez działanie lub zaniechanie niezgodne z dyspozycją normy; szczególnym przypadkiem jest obywatelskie nieposłuszeństwo) lub preater legem (nadużycie, czyli postępowanie zgodne z literalnym brzmieniem przepisu, ale sprzeczne z zasadami współżycia społecznego czy społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy lub obejście, omijanie prawa, czyli osiągnięcie celu zabronionego przez jedną normę poprzez zachowanie pozornie zgodne z inną normą przy wykorzystaniu luk w prawie, wykładni rozszerzającej czy wykorzystywanie niejasności języka),

b) stosowanie prawa - sformalizowane działanie kompetentnych organów władzy publicznej polegające na podejmowaniu i realizowaniu decyzji władczych (tworzenie norm konkretnych i indywidualnych); może polegać na zachowaniu zgodnym z dyspozycją normy (w przypadku normy sankcjonowanej) lub stosowaniu sankcji (w przypadku normy sankcjonującej); organ stosujący prawo musi go jednocześnie przestrzegać.

2. Ideologie stosowania prawa.

a) ideologia decyzji związanej: decyzje zapadające w procesie stosowania prawa powinny być całkowicie zdeterminowane treścią norm prawnych, organy powinny kierować się legalizmem (pozytywizm prawniczy),

b) ideologia decyzji swobodnej: wartościami naczelnymi w stosowaniu prawa powinny być: celowość, skuteczność, sprawiedliwość, stosowanie prawa jest zatem poszukiwaniem słusznego prawa, łączy się z jego tworzeniem,

c) pośrednia ideologia decyzji praworządnej i racjonalnej.

3. Proces stosowania prawa i jego etapy.

a) wstępne ustalenie prawdopodobieństwa pojawienia się faktu mającego znaczenie prawne, np. poprzez działania policji czy wniesienie do sądu powództwa w przypadku prawa cywilnego,

b) udowodnienie zaistnienia faktu (postępowanie dowodowe):

c) ustalenie norm obowiązujących - ustalenie, czy wchodzące w grę przepisy obowiązują (decyzja walidacyjna) oraz wyprowadzenie norm z przepisów,

d) subsumpcja - podciągnięcie faktu pod normę, czego konsekwencją jest ustalenie skutków prawnych danego faktu i podjęcie decyzji,

e) wykonanie decyzji (postępowanie egzekucyjne).

4. Stanowienie a stosowanie prawa.

Należy odróżnić stanowienie od stosowania prawa; stanowienie jest w istocie szczególnym przypadkiem stosowania norm kompetencyjnych i procedury prawodawczej. Takie rozróżnienie jest natomiast praktycznie niemożliwe w krajach prawa precedensowego.

5. Znajomość prawa a jego przestrzeganie.

6. Skuteczność prawa.

XII. STOSUNKI PRAWNE

1. Pojęcie stosunku prawnego.

Stosunek prawny to rodzaj stosunku społecznego wykorzystywany do opisywania zależności między podmiotami prawa, analiza stosunków charakteryzuje się wielostronnością ujęcia (obowiązkom jednej strony stosunku odpowiadają uprawnienia drugiej).

2. Powstanie, zmiana i ustanie stosunku prawnego.

Stosunki prawne powstają, ulegają zmianie u stają w wyniku faktów prawnych:

a) niezależnych od woli ludzkiej zdarzeń, wynikających często z działania sił przyrody,

b) zależnych od ludzkiej woli zachowań:

3. Podmioty stosunku prawnego.

a) w prawie konstytucyjnym: państwo reprezentowane przez np. Sejm, Radę Ministrów, jednostki samorządu terytorialnego, obywatele, naród, wspólnoty etniczne,

b) w prawie administracyjnym: organy państwa i samorządu, obywatele, cudzoziemcy, instytucje i inne jednostki organizacyjne,

c) w prawie karnym: państwo reprezentowane przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości, osoby fizyczne i prawne,

d) w prawie cywilnym:

4. Przedmiot i treść stosunku prawnego.

Przedmiotem stosunku prawnego może być określone zachowanie, przedmiot materialny, prawa (np. prawa autorskie); przedmiotu dotyczą obowiązki i uprawnienia stron stosunku (czyli jego treść).

5. Rodzaje stosunków prawnych.

a) ze względu na metodę regulacji prawa:

b) ze względu na liczbę występujących podmiotów:

c) ze względu na stopień aktualizacji:

* aktualizacja treściowa - zmiana praw, obowiązków stron przy zaistnieniu pewnych zdarzeń.


XIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA

1. Pojęcie i ogólne zasady odpowiedzialności prawnej.

Odpowiedzialność prawna to obowiązek ponoszenia przewidzianych przez normę sankcjonującą negatywnych skutków zachowań niezgodnych z dyspozycją normy w warunkach przewidzianych w hipotezie albo negatywnych skutków wystąpienia pewnych zdarzeń. Można ponosić odpowiedzialność:

Rodzaje odpowiedzialności prawnej:

a) karna: dot. czynów własnych przede wszystkim osób fizycznych, ale także prawnych,

b) cywilna: odpowiedzialność wszystkich podmiotów obrotu prawnego za czyny, czynności konwencjonalne, czy szkody wyrządzone przez zwierzęta:

c) służbowa: ponoszona przez pracowników wobec prawodawcy,

d) parlamentarna (polityczna): ponoszona przez rząd lub jego członków przed Sejmem z powodu działania niezgodnego z wolą parlamentu,

e) konstytucyjna: ponoszona przez najwyższych funkcjonariuszy państwa za delikty konstytucyjne (Trybunał Stanu).

2. Przesłanki odpowiedzialności prawnej na przykładzie odpowiedzialności karnej.

3. Fikcja powszechnej znajomości prawa.

Współczesne ustawodawstwa stoją na stanowisku, że obowiązujące prawo jest powszechnie znane, a ignorantia iuris nocet, ignorantia iuris non exculpat.

XIV. SPRAWIEDLIWOŚĆ I RZĄDY PRAWA.

1. Idea sprawiedliwości i jej znaczenie.

a) sprawiedliwość jako cnota doskonałości etycznej,

b) sprawiedliwość pojmowana jako zasada regulująca wymianę dóbr albo przydzielanie dóbr i ciężarów (sprawiedliwość rozdzielcza, dystrybutywna); materialne koncepcje sprawiedliwości w tym rozumieniu:


c) formalna koncepcja sprawiedliwości: równe traktowanie podmiotów znajdujących się w jednakowej sytuacji lub noszących jednakowe cechy, duże znaczenie ma jednak zasada słuszności,

d) sprawiedliwość proceduralna: uczciwe i równe wobec wszystkich posługiwanie się przez wymiar sprawiedliwości procedurami decyzyjnymi w stosowaniu prawa.

2. Państwo prawne. Rządy prawa.

Zasada rządów prawa - zasada prawno-ustrojowa, ideał państwa, które działa za pośrednictwem swoich organów, na podstawie norm prawnych i w ich granicach; prawo określa granice działania władzy publicznej, zadania, kompetencje i tryb działania jej organów (mimo pewnego luzu decyzyjnego);

Koncepcje praworządności:

Urzeczywistnienie zasady rządów prawa wg koncepcji wewnętrznej moralności prawa (L. L. Fuller): prawo jest generalne, należycie ogłaszane, nie działa z mocą wsteczną, szczególnie gdy wprowadza ciężary i obowiązki, jest jasne, unika sprzeczności norm, nie wymaga od adresatów rzeczy niemożliwych (ad impossibilia nemo obligatur), prawo jest względnie stałe w czasie, spełniony jest warunek praworządności formalnej.

3. Gwarancje państwa prawnego.

a) materialne - czynniki czyniące naruszenie prawa mało prawdopodobnym: mechanizmy decyzyjne i kontrolne demokracji, wysoki poziom dobrobytu społecznego, kultury politycznej i prawnej, własność prywatna,

b) formalne (instytucjonalne) - kontrola w toku stanowienia i stosowania prawa:

4. Demokratyczne państwo prawne.



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Wst p do prawoznawstwa, prawoznawstwo, prawoznawstwo i wykładnia prawa
7 Wst p do prawoznawstwa Stosowanie obowi zywanie prawa
wst p do prawoznawstwa 1, FILOLOGIA POLSKA - UMCS-, II ROK, SPECJALNOŚĆ KOMUNIKACJA URZEDOWA I BIZN
PiguÅ‚a Tabor winczorek wstep do prawoznawstawa , © „Piguła” by Rafał Lesiecki
PiguÅ‚a Tabor winczorek wstep do prawoznawstawa , © „Piguła” by Rafał Lesiecki
Winczorek P - Wstęp do prawoznawstwa. Opracowanie, Prawoznawstwo. Podstawy prawa
Winczorek P Wstęp do prawoznawstwa
Winczorek P Wstęp do prawoznawstwa Opracowanie [2004]
NORMATYWIZM PRAWNICZY, Sem. 1, Wstęp do prawoznawstwa
spis tresci do prawoznawstwo
Pytania wstęp do prawoznawstwa
Kolos Wstęp do Prawoznawstwa
ZAGADNIENIA DO KOLOKWIUM ZE WSTĘPU DO PRAWOZNAWSTWA, Wstęp do prawoznawstwa, Wstęp do prawoznawstwa
Podziały stosunków prawnych, Sem. 1, Wstęp do prawoznawstwa
1113, Wstęp do prawoznawstwa, Wstęp do prawoznawstwa, Skrypty
Wstęp do prawoznawstwa pytania

więcej podobnych podstron