Prawo rzymskie 24.03.2012
Służebności (servitutes) pr.rzeczowe c.d
W zachowanych zródłach nie ma ogólnej definicji rzymskich służebności, zapewne nie było
jej wcale. Wiadomo jednak, że terminem servitus oznaczano w Rzymie rozmaite prawa na
rzeczy cudzej, ściśle ograniczone co do treści i chronione za pomocą actiones in rem - powództwa
rzeczowe, służące do ochrony praw rzeczowych.
Wyróżniano 2 rodzaje służebności:
1) Służebność gruntowa do zaistnienia takiej służebnośći potrzebne są dwa rodzaje gruntu
(Są to oczywiście skróty terminologiczne, chodziło o to, że muszą być dwaj właściciele
gruntów, w rzeczywistości uprawniony był każdoczesny właściciel gruntu władnącego, a
obciążony każdoczesny właściciel gruntu służebnego):
* grunt panujący (władnący) - praedium dominans właściciel tego gruntu może korzystać
z gruntu obciążonego.
* grunt obciążony (służebny) - praedium seviens musi znosić działanie właściciela gruntu
władnącego (on ogranicza jego prawo do własności do nieograniczonego władztwa nad
rzeczą) bo jedna z zasad służebności mówiła, że służebności (nie polegaja na działaniu) nie
nakładają na osoby obciążone prawem obowiązku pozytywnego działania, a jedynie zmusza
do znoszenia takiego działania. Służebności gruntowe powstałe w Rzymie w związku z
charakterystycznym ukształtowaniem tamtejszego terenu. Ogromne rozdrobnienie gruntu,
ogromna współzależność pomiędzy właścicielami pobliskich nieruchomości czasami
praktyczna eksploatacja jakiegoś gruntu byłaby niemożliwa bez możliwości korzystania z
sąsiedniej nieruchomości i tak zaczęły powstawać służebności gruntowe. Służebności
gruntowe można podzielić na dwa rodzaje jest to podział ze względu na przeznaczenie
gruntu.
a) Służebności gruntów wiejskich (servitutes praediorum rusticorum) miały na celu
poprawić komunikację (jeśli chodzi o uprawiane grunty), polepszyć ich gospodarkę wodną.
Do najstarszych służebności gruntów wiejskich można zaliczyć:
* iter prawo przechodu przez cudzy grunt;
* actus prawo przechodu i przepędzania zwierząt przez cudzy grunt;
* via prawo przechodu, przepędzania zwierząt i przejazdu przez cudzy grunt (w
szczególności po osobno urządzonej drodze);
* aquae ductus prawo prowadzenia dopływu; wody przez cudzy grunt;
* aquae haustus prawo czerpania wody z cudzego gruntu.
b) Służebności gruntów miejskich (servitutes praediorum urbanorum) związane z
zabudowa miasta. W 390 r. p. n. e. Rzym zostaje spalony przez Galów i wtedy zaczyna się
odbudowa miasta na miarę nowych potrzeb, w sposób coraz bardziej zwarty i ciasny.
Powstawały stąd współzależności pomiędzy właścicielami sąsiadujących budynków, a ich
wyrazem były liczne służebności gruntów miejskich. Do najważniejszych służebności
gruntów miejskich należy prawo
* prawo okapu (tzn. kierowania wody deszczowej na grunt sąsiada), inaczej prawo ścieku
* prawo wpuszczenia belki w budynek sąsiada (dla oparcia własnej konstrukcji),
* prawo oparcia się o istniejącą już ścianę sąsiada (oszczędność budowy jednej
ściany),
* prawo skierowywania dymów i nieprzyjemnych zapachów na grunt sasiada pod
warunkiem, że nie są kierowane one z powodu grozby, podstępu itp.
* zakaz budowy na swoim gruncie do określonej wysokości (ażeby sąsiadowi
pozostawić światło lub piękny widok).
Służebność gruntowa zawsze była związana z osobą, zawsze przechodziła na każdorazowego
właściciela, czy to gruntu panującego czy g. obciążonego. S. gruntowe miały charakter rzeczowy.
2) Słuszności osobiste (Servitutes personarum) Miały dwoisty charakter: rzeczowy i
osobisty. Bardzo często miały charakter alimentacyjny. Były ustanawiane w legatach na
rzecz niedziedziczącej żony (nieznajdująca się pod władza męża) lub na rzecz
wydziedziczonej córki lub syna. Uprawnienie zawsze było związane z osobą fizyczną
(podobnie jak przy służebności gruntowych), było dożywotnie i niezbywalne czyli owa
służebność kończyła się z chwilą śmierci osoby uprawnionej bo służebności były
niezbywalne i niedziedziczne.
Dwie najstarsze rodzaje służebności osobistych:
* najstarsza i najważniejsza służebność osobista wg prawa rzymskiego ius civile
Ususfructus użytkowanie,
Usus używanie,
* pózniej pojawiaja się 2 kolejne jako prawa chronione przez pretora czyli
Habitatio - prawo do zamieszkania w cudzym budynku,
Operae sevorum et animalium - prawo korzystania z cudzych niewolników i zwierząt,
użytkownik - ususfructuarus
UŻYTKOWANIE prawo do używania rzeczy i pobierania z niej pożytków ale z obowiązkiem
zachowania substancji rzeczy czyli nie wolno było rzeczy zużyć ani zniszczyć, nie można było
również zmienić przeznaczenia rzeczy , która była oddana w użytkowanie. Zatem przedmiotem
użytkowania mogą być tylko rzeczy niezużywalne np. łąki nie można zmienić w pole orne.
Potrzeby praktyczne okazały się jednak silniejsze od konstrukcji logicznej i na początku pryncypatu
senat dopuścił także jak gdyby użytkowanie (quasi ususfructus) na rzeczach zużywalnych, np.
takich jak wino, oliwa, zboże, pieniądze - Użytkownik nabywał tutaj określoną ilość takich
rzeczy na własność, z obowiązkiem zwrotu właścicielowi po ustaniu jak gdyby użytkowania tych
samych rzeczy, tej samej jakości i w tej samej ilości. Służebność osobista jest prawem
niezbywalnym i niedziedzicznym czyli użytkowanie kończyło się najpózniej z chwilą śmierci
użytkownika. Użytkownik nie musi sam wykonywać tego prawa, może je odstąpić osobie trzeciej
odpłatnie lub bezpłatnie. Zrzec użytkowania może się tylko na rzecz właściciela natomiast odstąpić
to prawo osobie trzeciej może w zakresie z samego korzystania z tego prawa odpłatnie lub
bezpłatnie. Użytkownik zużywał tę rzecz, pobierał z niej pożytki (w sp. pierwotny z chwilą wejścia
w posiadanie). Właściciel mógł sobie zastrzec wobec pretora poprzez stypulację zabezpieczającą
obowiązek zachowania substancji rzeczy by ten przedmiot oddany w użytkowanie nie został
zniszczony ani zużyty.
UŻYWANIE Bardzo zbliżone do użytkowania. Używanie jest to prawo do używania rzeczy ale
bez możliwości pobierania pożytków chyba, że chodziło o pożytki, które miały służyć do
zaspokojenia osobistych potrzeb osoby, która tej rzeczy używała. Różnica między użytkowaniem, a
używaniem nimi polegała na tym, że osoba używająca rzeczy nie mogła odstąpić tego prawa nawet
w zakresie samego korzystania z niego.
Zasady dotyczące zasad służebności:
Służebność nie może polegać na działaniu . Obciążony właściciel był zobowiązany jedynie
do powstrzymania się od działania albo też jeszcze częściej do znoszenia cudzego
działania, do nieczynienia, nie nakłada obowiązku pozytywnego działania. Wyjątkiem jest
służebność oparcia się o ścianę sąsiada bo właściciel tego budynku musi własnym kosztem
utrzymywać ścianę, o która opiera się budynek sąsiada.
Służebność może istnieć tylko na rzeczy, a nie może istnieć ba prawie.
Nie można mieć służebności na rzeczy własnej. W przypadku połączenia własności,
własnością rzeczy obciążonej służebnością ta służebność wygasała confusio zlanie się w
jednej osobie prawa własności własnością rzeczy, która jest obciążona służebnością.
Służebności należy wykonywać w sposób oględny najmiej uciążliwy dla własciciela
gruntu obciążonego, przy maksymalnym poszanowaniu jego prawa własności.
Ustanowienie służebności było konstytutywnym sposobem przeniesienia prawa bo właściciel z
ogółu wszystkich swoich praw wyodrębniał jedno prawo i przenosi je na drugą osobę. Służebności
były ustanawiane w drodze czynności prawnych tj:
" mancypacja,
" uni recesio,
" w drodze testamentu (służebności osobiste),
" na mocy wyroku sądowego (jeśli chodziło o rozstrzygnięcie jakiegoś sporu między
stronami),
" w drodze dedukcji dedukcja to zastrzeżenie sobie służebności przy przenoszeniu
własności rzeczy.
Na gruntach prowincjonalnych służebności były ustanawiane w drodze nieformalnej umowy oraz
stypulacyjnego przyrzeczenia kary na wypadek niedotrzymania tej umowy. Dawne prawo rzymskie
przewidywało również ustanawianie służebności w drodze zasiedzenia, jednak ustawa z końca
republiki tzn Lex scribonia zniosła te możliwość ale pózniej pod koniec pryncypatu i w dominacie
zasiedzenie służebności odżyło a ostatecznie ta forma nabywania służebności została ugruntowana
w prawie justyniańskim. Służebności zazwyczaj były ustanawiane w sposób odpłatny chyba, że
wola stron była inna.
Wygaśnięcie służebności - Służebności gasły wraz ze zniszczeniem rzeczy
obciążonej służebnością, przez (confusio) zbieg z prawem własności, przez zrzeczenie się, a także
przez długie niekorzystanie przez uprawnionego (non usus). Służebności osobiste gasły także przez
śmierć uprawnionego i podobny skutek do śmierci wywoływała też śmierć cywilna - capitis
deminutio - zmiana stanowiska prawnego. Miała 3 formy; w zależności, który z tych statusów się
traciło:
capitis dominutio maxima utrata wolności np. popadnięcie w niewolę.
capitis dominutio minima zmiana przynależności do danej rodziny.
capitis dominutio media utrata obywatelstwa rzymskiego przez skazanie na wygnanie.
Ochrona służebności do ochrony służyły interdykty pretorskie oraz specjalnego powództwa
rzeczowego vindicatio servitutis.
ZASTAW - Ograniczone prawo rzeczowe przysługujące wierzycielowi na cudzej rzeczy w celu
zaspokojenia należności niepokrytej przez dłużnika i to z pierwszeństwem przed innymi
wierzycielami.
Rzymianie preferowali osobowe zabezpieczenia poręczeń osobowych w postaci poręczenia.
Zastaw jest prawem akcesoryjnym czyli dodatkowym tzn że nie ma bytu samoistnego, zawsze musi
istnieć z wierzytelnością, którą zabezpiecza, nie istnieje sam, zawsze istnieje obok wierzytelności
głównej, którą zabezpiecza. Jeżeli umorzona zostaje wierzytelność wtedy automatycznie wygasa
również zastaw, który tę wierzytelność zabezpiecza pod warunkiem, że ta wierzytelność została
umorzona w całości bo zastaw zabezpiecza całą wierzytelność.
Zestaw w prawie rzymskim ewoluował i w wyniku tej rewolucji powstały trzy postaci zastawu.
* zastaw powierniczy (fiduciae) - najgorsza forma dla dłużnika bo dłużnik w celu
zabezpieczenia wierzytelność musi przenieść własność swojej rzeczy obciążonej zastawem
powierniczym na wierzyciela, a czynił to przez mancypację albo uni recesio. Najstarsza forma
zastawu. Gdy wierzyciel jest już właścicielem, nie było nałożonego na niego żadnego prawnego
obowiązku, który zmuszałby go do tego że po zaspokojeniu jego roszczeń przez dłużnika będzie
musiał przenieść własność rzeczy obciążonej zastawem na dłużnika. Jedynie miał moralny
obowiązek. Wszystko było na zasadzie zaufania, strony umawiały się i jeżeli wierzyciel był
uczciwy to dotrzymał słowa, jeżeli nie był to mógł zbyć przedmiot obciążony zastawem bo w
zasadzie on był właścicielem i mógł zrobić z rzeczą co chciał. Nie było żadnego prawnego
obowiązku do tego by zmusić wierzyciela by z powrotem przeniósł własności na dłużnika kiedy już
zobowiązania swoje spełnił. Dopiero pózniej żeby zagwarantować obowiązek zwrotu własności
obciążonej zastawem do aktu przeniesienia własności rzeczy obciążonej zastawem dołączano
umowę powierniczą pactum fiduciae w tej umowie zastrzegano obowiązek zwrotnego
przeniesienia własności z powrotem na dłużnika. Jeżeli wierzyciel nie dotrzymał zobowiązań
zawartych w pactum fiduciae i alienował czyli sprzedał rzecz obciążoną zastawem osobie trzeciej to
dłużnik może korzystać ze skargi actio fiduciae mógł ją wytoczyć tylko nieuczciwemu
wierzycielowi, który nie dotrzymał umowy, a nie przeciwko osobie trzeciej, która np. kupiła rzecz
od wierzyciela. Jeżeli taki wierzyciel został zasądzony z actio fiduciae to spadała na niego infamia,
niesława, ujma. Prawo rzymskie znało nadzwyczajne sposoby zasiedzenia rzeczy, którą właściciel
wcześniej przeniósł na drugą osobę właśnie w celu zaspokojenia wierzytelności na zasadzie
zaufania i pózniej bez względu na słuszny tytuł i dobrą wiarę odzyskiwał własność swojej rzeczy
właśnie w drodze nadzwyczajnego zasiedzenia. Usureceptio fiduciae causa jej odmiana > fiducia
cum creditore contracta fakt kiedy właściciel przenosi na drugą osobę rzecz w celu
zabezpieczenia wierzytelności. Fiducia wyszła z użycia wraz z mancypacją i uni recesio, została
wykreślona i na miejscu jej pojawia się pignus czyli zastaw ręczny.
PIGNUS zastaw ręczy - bezpieczniejsza dla dłużnika forma zastawu dlatego, że dłużnik nie musi
przenosić własności na wierzyciela w celu zabezpieczenia wierzytelności, wystarczy tylko, że
oddaje rzecz w posiadanie. Wierzyciel w tym przypadku włada ową rzeczą jako dzierżyciel, a przez
ten czas jego władanie chroni pretor. Dzierżyciel ma rzecz u siebie, właścicielem nadal jest dłużnik
ale wierzycielowi nie wolno z tej rzeczy korzystać nawet pomimo niewypłacalność dłużnika, on ją
ma u siebie tylko w celu zabezpieczenia wierzytelności, nie może jej używać jeśli nie ma zawartej z
dłużnikiem dodatkowej umowy, która uprawniałaby go do korzystania z tej rzeczy. Jeżeli używa
owej rzeczy bez takiej umowy z zastawcą wtedy popełnia kradzież używania (furtum usus).
Dłużnikowi nie wolno również przed spełnieniem zobowiązania korzystać z tej rzeczy obciążonej
zastawem ręcznym, jeżeli to robi to popełnia kradzież rzeczy własnej - Furtum rei suae. Do tego
potrzebna była dodatkowa umowa między zastawca, a zastawnikiem.
czyli umowa pomiędzy dłużnikiem , a
Umowy wzmacniające pozycję wierzyciela: wierzycielem
1) Pactum de vendendo umowa, która uprawniała wierzyciela do sprzedaży
przedmiotu obciążonego zastawem jeżeli dłużnik w określonym terminie nie
umowa na mocy której
zaspokoił jego roszczeń. Pózniej to uprawnienie wniknęło tak dalece w istotę
zastawnik mógł dokonać
zastawu ręcznego, że nie trzeba było zawierać dodatkowej umowy, która
sprzedaży lub przejęcia na
uprawniałaby wierzyciela di sprzedaży jeżeli dłużnik nie spełnił w terminie
własność
zobowiązania. Jeżeli wierzyciel nie mógł znalezć chętnego nabywcy to mógł
zatrzymać ten przedmiot zastawu na własność.
2) Pactum antichresis antychretyczny występował wtedy kiedy przedmiot zastawu
kiedy przedmiot
przynosił pożytki. W takiej sytuacji owy wierzyciel/zastawnik może używać rzeczy i
zastawu przynosci
pobierać z tej rzeczy pożytki na własność, a one były zaliczane najpierw na spłatę
pożytki
odsetek od zaciągniętego długu, a pózniej na spłatę samego długu.
zastawnik stawał
3) Lex commissoria klauzula przepadku występuje kiedy dłużnik w terminie nie
się właścicielem, gdy
wykonuje zobowiązania, wtedy wierzyciel może zatrzymać przedmiot zastawu na
dłużnik nie wywiązywał
własność. Jednak umowa ta została zakazana w 326r. Przez Konstantyna Wielkiego
się ze swojego zobowiązania
dlatego, że miała godzić w interes dłużników.
Ta forma zastawu była wykorzystywana w stosunkach rolnych, gdzie ich całym bogactwem był tylko żywy inwentarza. Strony zwierały miedzy sobą
tylko umowe, w sytuacji jeśli zastawnik - dłużnik nie będzie płacić czynszu dzierżawnego wtedy dzierżyciel wejdzie w posiadanie tego żywego
inwentarza i poprzez sprzedaż zaspokoi swoje intencje. Mankament - brak jawności bo można było wielokrotnie obciążac zastawem te same
ruchomości zastawem.
HIPOTEKA zastaw umowny - pojawia się pod koniec republiki.
Ta forma była najczęściej wykorzystywana w stosunkach & . gdzie wielcy właściciel ziemscy
wydzierżawiali drobnym dzierżawcą grunty, na których ci dzierżawcy się osiedlali, uprawiali
ziemię w zamian za zapłatę czynszu dzierżawnego, byli to ludzie bardzo ubodzy, jedynym ich
bogactwem był inwentarz (narzędzia, którymi pracowali), nie było szans odebrania im tych rzeczy
bo wtedy pozbawieni by byli zdolności produkcyjnej, w związku z tym byli i włascicielami i
posiadaczami tych rzeczy, dopiero gdy nie płacili czynszu dzierżawnego zastawnik wchodził w
posiadanie tych rzeczy należących do dzierżawcy i poprzez ich sprzedaż mógł zaspokajać swoje
potrzeby. Zastaw umowny bo strony jedynie umawiały się, że dopiero w sytuacji gdy dzierżawca
nie będzie płacił czynszu dopiero wydzierżawiający/zastawnik/wierzyciel wejdzie w posiadanie
tych rzeczy. Jeżeli dłużnik był nieuczciwy to mógł obciążać wielokrotnie te same rzeczy wieloma
zastawami. Największym mankamentem zastawu umownego było to, że był niejawny, bod łużnik
obciążać te same rzeczy wielokrotnie zastawione. W przypadku zastawu umownego obowiązywała
zasada prior tempore potior iure kto pierwszy w czasie ten lepszy w prawie tym bardziej, jeżeli
tych zastawników było ustanowionych kilku bo pózniej obciążył zastaw wielokrotnie. W pierwszej
kolejność swoje pretensje zaspokajał ten z wierzycieli na rzecz którego prawo zastawo zostało
ustanowione w pierwszej kolejności, a pózniej wszyscy pozostali, aż do wyczerpania kwoty
uzyskanych ze sprzedaży. Sprzedaży dokonywał pierwszy z właścicieli i z kwotą, którą pozyskał ze
sprzedaży przedmiotu obciążonego zastawem zaspakajali się kolejno zastawnicy, aż do
wyczerpania całej kwoty. Jeżeli pieniędzy zostało to oddawano je dłużnikowi, a jeżeli było wielu
zastawników to zazwyczaj tych pieniędzy nie starczało, a nawet brakowało i w takiej sytuacji
istniała możliwość, że kolejny z zastawników spłacał pierwszego czy drugiego z zastawników i Ci
zastawnicy odpadali, on wchodził na jego miejsce, jego szanse się zwiększały na to, że jego
roszczenie zostanie zaspokojona.
ŚRODKI PRZYSAUGUJCE WIERZYTELOWI BY WEJŚĆ W POSIADANIE:
" Najstarszym środkiem był interdykt salviański (od pretora Salviusa), który służył
zastawnikowi do wejścia w posiadania inwentarza dłużnika zastawionych przy umowie
dzierżawy i poprzez jego sprzedaż zaspokoić jego pretensje. Interdykt ten był skuteczny
tylko przeciwko dłużnikowi o wydanie inwentarza.
" Actio serviana (od pretora serviusa) było to powództwo prawa rzeczowego czyli jest
dotyczyło rzeczy
skuteczne erga omnes czyli tym powództwem wierzyciel mógł się posłużyć się nie tylko
wniesionych i
wwiezionych przez
przeciw dłużnikowi o wydanie inwentarza ale przeciwko każdemu kto znajdował się w
zastawcę
posiadaniu rzeczy wwiezionych i wniesionych na wydzierżawiany grunt, które należały
Ty powództwem mógł się posłużyć każdy wierzyciel zastawny, także przy zastawie ręcznym.
do dłużnika.
skuteczne erga omnes
" Actwio quasi serviana powództwo skuteczne erga omnes czyli wierzyciel może
o wydanie rzeczy
wystąpić nimi przeciwko każdemu kto jest w posiadaniu rzeczy należących do dłużnika,
należących do zastwacy
o ich wydanie powództwo prawa rzeczowego, również o wydanie tych rzeczy
należących do dłużnika.
USTANOWIENIE ZASTAWU ustanawiany był na podstawie nieformalnej umowy zastawcy z
na mocy
zastawnikiem. W przypadku zastawu ręcznego umowa przybiera postać kontraktu realnego bo
nieformalnej
umowie musi towarzyszyć wydanie rzeczy. Czasami zastaw uchodził za ustanawiany milcząco, na
umowy
czyli res
podstawie zwyczaju albo przepisu prawa. Czasami nie było potrzeby żeby był ustanawiany w
drodze umowy. Można rozumieć przez to np. zastaw wynajmującego mieszkanie z tytułu
Zastaw mógł
nieuiszczonego czynszu na przedmiotach, które znalazły się w wynajmowanym lokalu, wiadomo
ustanowić
było, że jeżeli najemca nie płaci czynszu to wynajmujący bez zawierania dodatkowej umowy może
sędzia
wejść w posiadanie rzeczy, które są w lokalu i poprzez ich sprzedaż zaspokoić swoje potrzeby.
w celach
egzekucyjnych
Przedmiotem zastawu były początkowo rzeczy materialne ruchomości, nieruchomości, ale w
cesarstwie pojawia się tzw hipoteka generalna na całym majątki dłużnika nie tylko na aktualnym ale
i na przyszłym. Wiadomo, że w majątku umieszcza się rzeczy materialne jak i niematerialne, w
HIPOTEKA GENERALNA - była ustanawiana była także na rzeczach materialnych i niematerialnych czyli na prawach ( obciążenie ich
zastawem).
związku z tym pojawia się koncepcja zastawa na rzeczach niematerialnych. Kiedyś można było
oddawać zastaw użytkowanie, służebności, cuperficies, umfiteuzę, nawet sam zastaw można było
oddać w zastaw to był tzw Podzastaw. Przy wielkości zastawów obowiązuje zasada kto pierwszy w kolejności uzyskał zastaw ten
pierwszy będzie zaspokojony.
Gaśnięcie zastawu Zastaw gasł przede wszystkim wtedy, gdy spełnił swoje zadanie. Jako prawo
akcesoryjne tracił więc rację bytu, gdy:
" zostało umorzone zobowiązanie, którego wykonanie zabezpieczał,
" gdy zniszczona została rzecz obciążona zastawem,
" na skutek confusio czyli zlanie się w jednej osobie prawa własności z zastawem, czyli
nabycie zastawnika przedmiotu na własność,
" na skutek zrzeczenia się przez zastawnika prawa zastawu
Na mocy konstytucji cesarza Gordiana z 239r. Zastawnik mógł tak długo zatrzymać przedmiot
zastawu, nawet jeśli dłużnik zaspokoił jego pretensje, jeśli wobec tego dłużnika miał względem
wierzyciela/zastawnika jeszcze inne należności nieuregulowane.
była ogr.
DZIERŻAWA WIECZYSTA emfiteuza jest to zbywalne i dziedziczne uprawnienie emfiteuzy
pr. rzeczowym
(dzierżawcy wieczystego) do eksploatacji, korzystania cudzej nieruchomości, z obowiązkiem
- roczny czynsz
płacenia rocznego czynszu, który nazywa się vectigal lub canon. I emfiteuza i prawo powierzchni w
vectigal/canon
maksymalnym stopniu ograniczały prawo własności właściciela ponieważ uprawnienia emfiteuzy i
superficieusza były bardzo szerokie, praktycznie zbliżone do uprawnień właściciela.
Powstanie dzierżawy wieczystej powstała w związku z wydzierżawianiem gruntu, grunty zawsze
były wydzierżawiane w prawie ziemskim ale z początkiem okresu poklasycznego ukształtowały się
e
dwa sposoby wydzierżawiania gruntu. Ziemie, które leżały na zachodzi i stanowiły własność
Skarbu Państwa były oddawane w ius perpetuum czyli dzierżawa, która trwała, dopóki dzierżawcy i
ich dziedzice opłacali ustalony czynsz, zwany vectigal, a ziemie leżące na wschodzie, stanowiące
własność prywatną cesarza były oddawane w emfiteuzę, (było to prawo pochodzenia greckiego),
czyli długo terminową dzierżawę, która zobowiązywała do uprawy ziemi.
W V w. ius perpetuum łączy się z emfiteuza i przybiera jednolitą postać ius emfiteuticum
ius emfiteitcum - odrebny kontrakt, odmienny od zw. dzierżawy
czyli odrębny kontrakt emfiteutyczny.
ius perpetuum - ziemie oddawano lezące na zachodzie nalezące do skarbu państwa w okresie
prawa po klasycznego , a ziemie na wschodzie były oddawane w emfiteurze.
Połączenie ius perpetum i emfiteuzy i powstaje ius emfiteuticum - z tego tytułu trzeba było płacić
POWSTANIE EMFITEUZY:
czynsz dzierżawny.
- dziedziczna mogła " na mocy nieformalnej umowy właściciela gruntu z emfiteuzą,
powstać na mocy testamentu
" też powstać na mocy testamentu,
- brak spadkobierców
" jeżeli nie było ostatniego rozporządzenia woli emfiteuzy (brak testamentu), to
przechodziła na ustawowych
przechodziła na ustawowych dziedziców emfiteuzy (pr. dziedziczne)
dziedziców
- zbliżone uprawnienia jak u właściciela
Emfiteuza miała uprawnienia na równi z uprawnieniami właściciela:
" korzystał z rzeczy,
" pobierał pożytki ( w sposób pierwotny, z chwilą separatio czyli odłączenia się pożytków
naturalnych od rzeczy macierzystej),
" mógł zbywać swoje prawo,
- mógł wykonywać osobiście, lub za pośrednictem sub emfiteutuum, czy colonów czyli
" obciążać zastawem,
drobnych dzierżawców;
- nie wolno tutaj pogarszać stanu nieruchomości z której korzysta, wtedy właściciel może
" ustanawiać służebności,
oddwołać emfiteuzę
" oddać swoje prawo w dalsza dzierżawę wieczystą (subemfiteuza)
- jeżeli grunt jest gruntem władnącym emfiteuta może sam ustanawiać służebności, zastać lub oddac w dalszą dzierżawę wieczystą
OCHRONA EMFITEUZY ochrona była wzorowana na ochronie, która przysługiwała
właścicielom kwirytarnym:
- należał to grupy 4 wyjątkowych dzieżycieli, za pomocą interdyktów
" korzystał z ochrony pretorskiej,
" jako jeden z wyjątkowych dzierżycieli (był posiadaczem, dzierżycielem) korzystał z
ochrony posesoryjnej,
" korzystał też ze środków ochrony petytoryjnej.
ODWOAANIE EMFITEUZY: Emfiteuza mógł robić z rzeczą co chciał. Mógł polepszać ten
grunt, zmieniać jego przeznaczenie.
" Nie wolno mu było pogorszyć tego gruntu przypadku pogorszenia nieruchomości
(deterioracji gruntu) właściciel mógł emfiteuzę odwołać.
" Podobnie właściciel mógł zrobić jeżeli emfiteuza przez trzy kolejne lata zalegał z zapłatą
czynszu dzierżawnego, bo to było jego podstawowym obowiązkiem, jeśli zalegał to też
dawało to podstawę właścicielowi do odwołania emfiteuzy.
Emfiteuza może zbyć swoje prawo ale musi wcześniej powiadomić o tym właściciela gruntu
- dot. sprzedaży emfiteuty na rzecz
dlatego, że jemu przysługiwało prawo pierwokupu. Jeżeli właściciel nie skorzystał z prawa
osoby trzeciej
pierwokupu to, a emfiteuta zbył o prawo na rzecz osoby trzeciej, to przysługiwało mu tzw.
laudemium czyli 2% od ceny sprzedaży. obowiązek emfiteuty: - zapłata czynszu, jesli zalegał 3 lata dawało właścicielowi prawo do
dowołania emfiteuty, tak samo w przypadku pogarszania gruntu.
WYGAŚNICIE EMFITEUZY:
" Zrzeczenie się emfiteuty, skorzystania przez właściciela z prawa pierwokupu,
" w przypadku zniszczenia gruntu,
-
" confusio (połączenie prawa własności z emfiteuzą).
W średniowieczu emfiteuza dała podstawy do ukształtowania tzw. własności podzielonej (bo
wcześniej rzymianie nie znali prawa własności podzielonej, mówiono jedynie o współwłasności,
kiedy w prawie własności do jednej rzeczy partycypuje kilka osób) z jednej strony własność
zwierzchnia przysługująca właścicielowi, a z drugiej własność użytkowa przysługująca emfiteuzie.
- prawo
PRAWO POWIERZCHNI prawo podobne do emfiteuzy, również zbywalne i dziedziczne
zbliżone do
uprawnienie przysługujące superficiariuszowi, prawo polegające na możliwości korzystania z
emfiteuzy
budynku wzniesionego na cudzym gruncie. Superficiariusz był zobowiązany do zapłaty czynszu
- ustanawiany
dzierżawnego, który z uwagi na wkład budowlany jaki wniósł superficiariusz był niewysoki. Ten
na cudzej
czynsz w przypadku prawa powierzchni nazywany był solarium. To prawo powierzchni miał
nieruchomości
złagodzić skutki działania zasady Superficies solo cedit (to co na gruncie należy do właściciela tego
gruntu). Uprawnienia superficiariusza zbliżone do uprawnień właściciela. Ochrona również
wzorowana na ochronie przysługującej właścicielowi, interdyktu posesoryjne, środki ochrony
- czynsz SOLARIUM - był z reguły nie wysoki
peptytoryjnej.
- chroniony za pomocą interdyktów pretorskich, i powództ petytoryjnych
ROŻNICA
Różnica pomiędzy dzierżawą wieczystą polega na tym, że superficiariusz nie ma obowiązku
MIDZY
EMFITEUZ, powiadamiania właściciela gruntu o zamiarze zbycia prawa. Nie przysługuje właścicielowi prawo
A PRAWEM
pierwokumu i nie ma prawa do laudemium czyli 2% od ceny sprzedaży.
POWIERZCHNI
PRAWO POWIERZCHNI JEST BARDZO ZBLIŻONE DO EMFITEUZY.
WIERZYTELNOŚĆ - creditum
DAUŻNIK - devitor
(OBLIGATIO)
2. ZOBOWIZANIA
WIERZYCIEL - creditor
- mają charkter względny bo są skuteczne pomiędzy stronami stosunku prawnego
WYJ. POJ.--->
Stosunki zobowiązaniowe należą do stosunków cywilno-prawnych, które stwarzają
pomiędzy stronami więzi o charakterze względnym bo prawa rzeczowe miały charakter
bezwzględny. Są skuteczne tylko pomiędzy stronami stosunku zobowiązaniowego pomiędzy
dłużnikiem a wierzycielem. Ta skuteczność nazywa się skutecznością interparte bo stosunki
zobowiązaniowe są skuteczne tylko między stronami, partnerami tego stosunku. W przeciwieństwie
do praw rzeczowych, które były skuteczne erga omnes wobec każdego. Dłużnik ma obowiązek
wykonać zobowiązanie tylko na rzecz uprawnionego wierzyciela, ewentualnie na rzecz osoby
upoważnionej przez wierzyciela do przyjęcia świadczenia, a wierzyciel ma prawo domagać się
świadczenia tylko i wyłącznie od dłużnika jest to skuteczność interparte. - stosunki skuteczne pomiędzy partnerami
stosunku tylko pomiędzy dłużnik/wierzyciel
Bezwzględnym charakterem więzi w przypadku zobowiązań, łączy się również sprawa
polegająca na tym, że strona zobowiązana ma działać. Czyli tutaj uprawnienie wynikające z więzi
skutecznej interparte w stosunkach zobowiązaniowych polega na pozytywnym działaniu. Dłużnik
ma wykonać jakieś zobowiązanie względem wierzyciela.
(tej def. na egz raczej nie będzie)
Zobowiązanie (obligatio) jest to stosunek prawny, zawarty między dwiema lub więcej
osobami, z która jedna zwana wierzycielem ( Creditor) ma prawo domagać się spełnienia
określonego świadczenia od drugiej strony dłużnika (devitor), który ma obowiązek świadczenie to
spełnić.
Treśc stosunku
Podstawowym elementem treści stosunku zobowiązaniowego jest wierzytelność (creditum).
zobowiązaniowego.
Poj.
Wierzytelność to prawo podmiotowe przysługujące w stosunku zobowiązaniowym wierzycielowi,
wierzytelności
które ma służyć do zaspokojenia jego interesów, które przybierały najczęściej charakter majątkowy.
W każdym zobowiązaniu można wyróżnić dwa podmioty:
- korelatem uprawnienia jest działanie, czyli dłużnik ma coś wykonać dla wierzyciela
uprawnionego wierzyciela,
zobowiązanego dłużnika.
wierzyciel - Tylko obywatel rzymski
Wierzycielem w prawie rzymskim mógł być obywatel rzymski, który miał czynną zdolność
- peregryn, latyn też mógł
majątkową. Wraz z rozwojem stosunków z obcokrajowcami wierzycielem mógł być tez
być wierzycielem
cudzoziemiec. Wierzycielem nie mógł być niewolnik, mógł być tylko dłużnikiem. Dług niewolnika
różnił się od długu osób wolnych tym, że był niezaskarżalny. Zobowiązania zaciągane przez
niewolnika należały do kategorii zobowiązań naturalnych. Dług niewolnika był niezaskarżalny.
- niewolnik niemógł być wierzyciel, ale mógł być dłużnikiem. Zobowiązania dłużnika jego długi są naturalne i nie podlegają zaskarżeniu.
Dłużnik w prawie rzymskim - to była osoba, którą
ELEMENTY SKAADOWE ZOBOWIZANIA
W każdym zobowiązaniu możemy wyróżnić dwa elementy składowe: możan było zaspokoić dług. Początkowa
obowiązywała odpowiedzialność osobista. Na
elementy
" Dług,
początku to była odpowiedzialność na osobie, a
zobowiązania
" Odpowiedzialność
nie na majątku dłużnika. Dopiero póżniej to
wprowadzono.
pojęcie
Dług jest to obowiązek prawny nałożony na osobę w celu wykonania określonego świadczenia.
długu
Jeżeli ten obowiązek nie zostanie wykonany (dług nie zostanie spłacony), to w grę wchodzi drugi
element składowy zobowiązania czyli odpowiedzialność. - podstawa uprawnienia wierzyciela do dochodzenia pretensji, czyli
wykonania przez dłużnika zobowiązania, czyli zapłaty długu.
pojęcie
odpowiedzi-
Odpowiedzialność stanowi podstawę uprawnienia wierzyciela do dochodzenia roszczeń u dłużnika.
alności
W prawie rzymskim te dwa elementy składowe mogły istnieć razem, ale nie musiały. Mogły istnieć
samoistnie niezależnie od siebie. Dług mógł istnieć razem z odpowiedzialnością ale niekoniecznie i
podobnie było z odpowiedzialnością mogła istnieć bez długu. Dług istnieje bez
odpowiedzialności przy zobowiązaniach naturalnych (gdy jest zaciągany przez niewolnika, przez
osoby podległe władzy zwierzchnika, przez pupila, niewiasty). Druga sytuacja to gdy istenieje
odpowiedzialność bez długu to np. dla zabezpieczenia zobowiązań, które dopiero miały powstać w
przyszłości.
np.: przy zobowiązaniach naturalnych zaciąganych przez niewolnika ( jest dług ale nie ma odpowiedzialności)
- zastaw lub poręczenie dla zabezpiecznia długu który dopiero ma powstać w przyszłości ( jest odp. ale nie ma długu)
dłużnik
Dłużnik antyczny (nie był to dłużnik w rozumieniu dzisiejszego słowa) był to człowiek,
antyczny
który odpowiadał własną osobą, ponosi odpowiedzialność osobistą. Wierzyciel może osobą
dłużnika może zaspokoić swoje pretensje, swoją wierzytelnoś. Mógł go sprzedać, albo dłużnik
może odpracować dług u wierzyciela, w najdawniejszych czasach można było nawet wierzycielowi
dłużnika zabić. Pózniej wprowadzona została odpowiedzialność majątkowa, dłużnik już nie
odpowiadał swoją osobą.
próby
zdef.
Pierwsza słynna próba zdefiniowania rzymskiego zobowiązania jest zawarta w instytucjach
zobowiązania
justyniańskich i wg tej definicji zobowiązanie jest to węzeł prawny, który zmusza nas do
I PRÓBA
świadczenia pewnej rzeczy wg pewnych praw naszego państwa. Definicja ta przypisywana jest
Florentinusowi.
II PRÓBA
Druga słynna definicja zródłowa, którą uzupełniono pierwszą (bo twierdzono, że pierwsza
- uzup. I def.
wyczerpująco nie oddaje istoty rzymskiego zobowiązania) - definicja Paulusa zawarta w digestach
- Istota zobowiązania nie polega na tym, żeby jakąś rzecz albo służebność uczynić naszą, ale na
tym, ażeby zmusić kogoś innego do dania nam czegoś albo do czynienia, albo do świadczenia -
Istota
istota rzymskiego zobowiązania polegała na: danie-> czyninie-> świadczenie
zobowiązania
" dare (dać) jeżeli dłużnik jest zobowiązany do dare to ma on przenieść na wierzyciela
(dare, facere,
prawa własności lub innego prawa na rzeczy miał DAĆ),- przenisienie prawa własności, prawa rzeczowego na
praestare)
wierzyciela
facere- czynić
" facere (przynieść) - ma on coś uczynić dla wierzyciela, dłużnik był zobowiązany do
- dłużnik miał cos czynić
facere jeżeli miał coś przynieść dla wierzyciela, mógł dać rzecz w posiadanie. W
dla wierzyciela.
szerszym sensie dacere obejmuje też dare i no facere (obowiązek nieczynienia). - non facere
" praestare jeżeli ma coś czynić, termin najszerszy, obejmował dare jak i facere a powstrzymanie się od
działania
ponadto to wszystko co mogło być przedmiotem rzymskiego zobowiązania, ale
najczęściej preatare oznaczał obowiązek zapłaty odszkodowania w przypadku - świadczenia o
charakterze pieniężnym
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
Zobowiązanie-
Kwestią każdego zobowiązania jest świadczenie, które dłużnik ma w przyszłości wykonać na rzecz
świadczenie,
wierzyciela. Przedmiot takiego świadczenia rzymianie określali jako właśnie dare, facere i preatare
wymogi
w zależności do tego co dłużnik miał uczynić; czy miał coś dać, czynić czy świadczyć.
Aby świadczenie mogło być przedmiotem zobowiązania to musiało spełniać pewne wymogi pod
rygorem nieważności pewnych czynności prawnych:
1) Świadczenie musi być przedmiotowo/obiektywnie możliwe do spełnienia w chwili jego
powstania zarówno pod względem faktycznym jak i prawnym (zawiązanie się stosunku
zobowiązaniowego), nie ma zobowiązań co do świadczeń niemożliwych. Zobowiązanie
musi być możliwe do spełnienia.
2) Zobowiązanie musi mieć wartość majątkową, musi dać się określić w pieniądzach. Nie
brano pod uwagę wartości niematerialnych, niemajątkowych.
3) Wymogi świadczenia musiało spełniać takie wymogi aby mogło być przedmiotem
zobowiązania pod rygorem nieważności danej czynności prawnej. Świadczenie musi być
dozwolone z punktu widzenia zasad prawa i moralności.
4) Świadczenie (przedmiot świadczenia) musi być dostatecznie jasno określone. Dłużnik musi
wiedzieć do czego jest zobowiązany, wierzyciel musi wiedzieć do czego jest uprawniony, w
razie sporu między takimi stronami sędzia musi wiedzieć o co ten spór się toczy.
certum - ściśle oznaczony przedmiot świadczenia
in certum - nieokreślone świadczenia, powierzenie osobie trzeciej oznaczenie świadczenia
Najczęściej występowały zobowiązania z dokładnie oznaczonym przedmiotem świadczenia, ale
strony mogły pozostawić również oznaczenie świadczenia osobie trzeciej, która decydowała o
przedmiocie świadczenia i jeżeli ani strony ani osoba trzecia nie oznaczyła przedmiotu świadczenia
to wtedy sędzia w procesie precyzował przedmiot świadczenia. Takie wymogi musiało spełniać
- dłużnik musi przyrzec wykonanie świadczenia wierzycielowi, ani osobie trzeciej
świadczenie.
- zobowiązanie nie może wziąść swojego początku od osoby spadkobiercy ( nieważne jest zobowiązanie się do świadczenia
po śmierci jednej ze stronu szczegolnie w przypadku spadkobiercy
Podział
PODZIAA ZOBOWIZAC 3 podstawowe kryteria:
zobowiązań
" yródło powstania zobowiązania. Ze względu na zródło powstania, zobowiązania , i sankcją
możemy podzielić na ty i delikty:
- KONTRAKTY (umowy) rodziły odpowiedzialność z mocy norm prawa prywatnego,
umowy zaskarżalne
- DELIKTY (przestępstwa) rodziły odpowiedzialność majątkową sprawcy z mocy
początkowo były
prawa prywatnego.
dzielone tylko na
Istniały oprócz tego takie stany faktyczne, które nie były ani kontraktami ani deliktami i
kontrakty i delikty
dla nich została stworzona przez Gaiusa trzecia kategoria zwana
- Gaius dodał
- OBOWIZANIAMI Z RÓŻNEGO RODZAJU PRZYCZYN do tego zaliczane trzecią
kategorię
były różne stany faktyczne, które były podobne do kontraktów i deliktów ale nimi nie
były.
PODZIAA W PRAWIE JUSTYNIACSKIM TRZECIJ KATEGORII GAIUSA
W prawie justyniańskim tę trzecią kategorię podzielono na dwie kolejne:
a) ZOBOWIZANIA JAK GDYBY KONTRAKTÓW (obligationes quasi ex
contractu)- Grupa gdzie zaliczono te wszystkie stany faktyczne, które nie były
NP.: bezpodstawne wzboGACENIE, przypadkowa wspólność majątkowa, zapis testamentowy, i
kontraktami ale były do nich zbliżone.
opieka
b) ZOBOWIZANIA JAK GDYBY Z DELIKTÓW (obligationes quasi ex
delicto) - Grupa do której zaliczono te wszystkie stany faktyczne, które nie były
np.: odpowiedzialność sędziego; wylanie lub wyrzucenie czegoś z budynku, zagrożenie
bezpieczeństwa na ulicach, odpowiedzialnośc właścicieli gospód statków , staje za
deliktami ale były do deliktów zbliżone.
CZWÓRPODZIAA: kontrakty, delikty, jak gdyby kontraktywyrządzone szkody zatrudniony personel
, jak gdyby delikty
CZWÓRPODZIAA
OKRESU
JUSTYNIACSKIEGO
" Natura prawna stosunku zobowiązaniowego/obligacyjnego. Ze względu naturę prawną
ZOBOWIZAC
zobowiązania można podzielić na:
a) Zobowiązania jednostronne (obligationes unilaterales) to takie gdzie w
NP.: KONTRAKT POŻYCZKI - JEDNA
STRONA JEST UPRAWNIONA A DRUGA JEST
jednym stosunku zobowiązaniowym jedna strona jest dłużnikiem, a druga strona
ZOBOWIZANA
jest wierzycielem, jedna strona jest uprawniona, a druga jest zobowiązana. Takim
typowym przykładem zobowiązania jednostronnego jest kontrakt pożyczki.
b) Zobowiązanie dwustronne można podzielić na:
# zobowiązania zupełne to takie, w którym obydwie strony występują w
- JEST WTEDY KIEDY DWIE STRONY W
rolach dłużnika i wierzyciela, przykładem może być kontrakt kupna-
STOSUNKU ZOBOWIZANIOWYM S WZGLDEM
SIEBIE I UPRAWNIONE I ZOBOWIZANE
sprzedaży. Świadczenia powinny być spełnione równocześnie, są to
NP.: KONTRAKT KUPNA- SPRZEDAŻY
świadczenia ekwiwalentne bo w chwili kiedy wierzyciel wydaje towar
dłużnik płaci cenę.
# zobowiązania niezupełne kiedy w chwili powstania zobowiązania
- JEST WTEDY KIEDY W MOMENCIE POWSTANIA
ZOBWOIZANIAWYSTEPUJE TYLKO JEDEN
strony występują w pojedynczych rolach dłużnika i wierzyciela, ale w
WZEA OBLIGACYJNY, ALE MOŻE POWSTAĆ
DRUGI WZEA OBLIGACYJNY, ALE WTEDY
trakcie istnienia zobowiązania może powstać drugi węzeł obligacyjny i
ROLE SI ODWARACJ, DAUŻNIK JEST
wtedy role stron się odwrócą. Dłużnik staje się wierzycielem, a
WIERZYCIELEM, A WIERZYCIEL JEST DAUŻNIKIEM
NP: KONTRAKT PRZECHOWANIA (DEPOZYTU)
wierzyciel dłużnikiem, przykładem może być kontrakt przechowania bo
w chwili powstania zobowiązania, w chwili zawarcia umowy
przechowania, strony występują w pojedynczych rolach tzn mamy jeden
węzeł obligacyjny. NP.: ODDANIE NA PRZECHOWANIE ZWIERZA, ZWIERZ ZACZYNA CHOROWAĆ I W TYM MOMENCIE
PRZECHOWUJCY PONOSI KOSZTY Z JEGO LECZENIEM, W TYM MOMENCIE PRZECHOWUJCY STAJE SI
WIERZYCIELEM W STOSUNKU DO ZLECAJCEGO TO PRZECHOWANIE KTÓRYW TYM MOMENCIE BDZIE
WIERZYCIELEM. W TEJŻE SYTUACJI JEDNA STRONA JEST I DAUŻNIKIEM I WIERZYCIELEM A DRUGA TAK
SAMO
ZOBOWIZANIA ŚCISAEGO PRAWA - ŚCISAAM SDZIA NIE MIAA MOŻWLIOŚCI DOKONYWANIA ROZSTRZYGNIĆ WG SWOJEGO UZNANIA
ZOBOWIZANIA DOBREJ WIARY - SWOBDONE, SDZIA MIAA MOŻLIWOŚĆ WG WAASNEGO SAUSZNEGO UZNANIA, PRZY OCHRONIE TAKIEJ DOBREJ WIARY
Zobowiązanie dwustronne to takie gdzie w jednym stosunku strony występują w podwójnych
rolach - dłużnika i wierzyciela takie zobowiązanie nazywa się przemiennym
albo synallagmatyczne. Strony są względem siebie zarówno zobowiązane
jak i uprawnione.
Z podziałem zobowiązań na jednostronne i dwustronne wiąże się podział na:
a) zobowiązania ścisłego prawa (stricti iuris) zobowiązania jednostronne
NP.: KONTRAKT POŻYCZKI oceniane są wg zasad ścisłego prawa można zasądzić od dłużnika dokładnie to,
SDZIA ZASDZI TYLKO
co jest przedmiotem kontraktu stricti iuris, nic więcej. Ochrona zobowiązań
CO JEST PRZEDMIOTEM
POŻYCZKI, ŻADNYCH ODSETEK
ścisłego prawa jest ukształtowana bardzo formalistycznie i rygorystycznie. Sędzia
pożyczka kontrakt jednostronny
nie ma żadnej swobody jeżeli chodzi o świadczenia uboczne.
b) zobowiązania dobrej wiary (bonae fidei) - na tym zobowiązaniu są oparte
- sędzia w razie procesu może uwzględniać
zobowiązania dwustronne, sędzia ma możliwość swobodnej oceny i może
różne świadczenia uboczne np.: odsetki za
zwłokę, odszkodowania z tytułu uwzględnić obok świadczenia głównego, również świadczenie uboczne czyli
nienależytego wykonania
może zasądzić dłużnika na zapłatę odsetek, na zapłatę odszkodowania w
przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, może
uwzględnić różne dodatkowe klauzule jak w przypadku umowy kupna-sprzedaży,
które zawężają albo rozszerzają zakres w prawie obowiązku dłużnika. Rola
sędziego jest o wiele bardziej rozbudowana.
c)
" Podział ze względu na sankcje (skuteczność zobowiązania w świetle prawa) ze
względu na nie zobowiązania dzielono na:
- tutaj stosujemy powództwo actio
a) cywilne zaskarżalne na podstawie właściwej skargi, na podstawie określonego
powództwa (actio) można było dochodzić na drodze sądowej wykonania
zobowiązania.
b) naturalne niezaskarżalne przykładem mogą być zobowiązania zaciągane przez
niewolników, przez ojca wobec osób podległych jego władzy, przez pupila lub
niewiastę, pomiędzy osobami, które przynależały do tego samego domu.
INNE RODZAJE ZOBOWIZAC:
" Zobowiązanie przemienne (alternatywne) dłużnik w jednym stosunku
zobowiązaniowym mógł być zobowiązany alternatywnie do kilku świadczeń, ale
ZASADA WIELE
wykonanie jednego z tych świadczeń zwalniało go od pozostałych w myśl zasady wiele
ŚWIADCZEC
W ZOBOWIZANIU
świadczeń w zobowiązaniu jedną w wykonaniu Prawo wyboru świadczenia
JEDNO W WYKONANIU
przysługiwało zawsze stronie ekonomicznie silniejszej czyli wierzycielowi, ale jeżeli
wierzyciel nie dokonał wyboru to prawo do tego należało do dłużnika. Jeżeli jedno ze
świadczeń uległo zniszczeniu lub uszkodzeniu, niemożliwe było wykonanie tego
konkretnego świadczenia to zobowiązanie nie wygasało bo były jeszcze inne
świadczenia, które dłużnik mógł wykonać.
zasada jednego świad- " Upoważnienie przemienne (facultas alternativa) zasada odmienna - jedno
czenia w zobowiązaniu
świadczenie w zobowiązaniu, dwa w wykonaniu - dłużnik jest zobowiązany do
ale dwa w wykonaniu
spełnienia ściśle określonego świadczenia ale za zgodą wierzyciela może świadczyć coś
innego niż to co wynika z treści zobowiązania czyli np. ma zapłacić dług, nie ma
pieniędzy ale ma prawo własności i może ją przenieść w zamian za zapłatę długu. Jeżeli
świadczenie nie będzie możliwe do wykonania bez winy dłużnika to dłużnik uwalnia się
od zobowiązania.
ZOBOWIZANIA
" Podział zobowiązań na specyficzne i gatunkowe.
SPECYFICZNE
a) zobowiązanie specyficzne (indywidualne) wtedy kiedy przedmiot
INDYWIDUALNE
zobowiązania jest & ze względu na jakieś specyficzne, szczególne, indywidualne cechy. W
przypadku zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia tej rzeczy indywidualnie oznaczonej dłużnik
uwalnia się od zobowiąznia w myśl zasady że rzecz indywidualnie oznaczona ginie na ryzyko
wierzyciela PAREMIA :Species perit ei cui debetur Rzecz indywidualnie oznaczona ginie na ryzyko wierzyciela ; Jeśli
zginie lub ulegnie zniszczeniu rzecz oznaczona indywidualnie i nie ma w tym winy dłużnika, to zobowiązanie
wygasa.
ZOBOWIZANIE
b) zobowiązanie gatunkowe następują wtedy gdy przedmiot
GATUNKOWE
zobowiązania jest oznaczony ze względu na przynależność do danego
gatunku. W przypadku zaginięcia, zniszczenia, uszkodzenia rzeczy
PAREMIA : UWAŻ SI, ŻE GATUNEK NIE GINIE
gatunkowej, która jest przedmiotem zobowiązania dłużnik nie uwalnia
(Genus perire non censetur)
się od zobowiązania, będzie zobowiązany świadczyć inną rzecz tego
samego gatunku, tej samej jakości i ilości w związku z obowiązywanie
zasady uważa się, że gatunek nie ginie .
ZOBOWIZANIE
" Zobowiązania podzielne i niepodzielne
PODZIELNE
a) Zobowiązanie podzielne jest wtedy kiedy świadczenie dłużne bez
zmniejszenia swoich wartości może być rozłożone na kilka świadczeń
tej samej jakości, w przeciwnym razie mówimy o niepodzielności.
ZOBOWIZANIE
b) Zobowiązanie niepodzielne.
NIEPODZIELNE
ZOBOWIZANIE
ODSETKI
Kolejny rodzaj zobowiązania to ODSETKI usurare w rzymie rozumiano to tak samo jak
dzisiaj czyli odpłata za korzystanie z cudzego kapitału składającego się z rzeczy zamiennych gł. z
pieniędzy, obliczane wg określonej stopy procentowej w stosunku do czasu korzystania i wysokości
kapitału. Odsetki mają charakter akcesoryjny czyli dodatkowy. Mogły powstać na mocy umowy
albo na mocy ustawy.
ODSETKI - odpłata za korzystanie z cudzego kapitału skłądajacego sie z rzeczy zamiennych głównie z pieniędzy , obliczona wg stopy procentowej z
uwagi na czas korzystania i wysokości kapitału. odsetki mają charakte uboczny, zawsze istnieją ze zobowiązaniem głównym, odsetki istnieją tak
długo jak istnienie zobowiązanie główne( kapitał)
ODSETKI POWSTAJA:
- na mocy umowy ( odsetki umowne)
- na mocy przepisu ( odsetki ustawowe)
W PRZYPADKU BRAKU UMOWNEGO USTALENIA STOPY PROCENTOWEJ PRZY ODSETKACH USTAWOWYCH OBOWIZYWAAA STOPA
PROCENTOWA WG OBOWIZUJCEGO ZWYCZAJU MIEJSCOWEGO, A POTEM JUŻ DOZWOLONA WYSOKA STOPA PROCENTOW.
POWSTAJE DZIAAALNOŚĆ LICHWIARSKA.
POCZTKOWO RZYMIANIE POBIERALI ODSETKI DO 100% W SKALI ROKU. ZA JUSTYNIANA W 528 R WPROWADZONO REFORMY STÓP
PROCENTOWYCH, PRZYJTO W ZASADZIE XII TABLIC i ograniczoną ją do 12% w skali roku ( pod koniec republiki), jednynie przy pożyczce
morskiej istniałą możliwość pobierania odsetek bez ograniczenia. Podstawową stawkę justynian przyją na 6% w skali roku Przy czym były
odstępstwa:
- dla wierzycieli najwyższych stanów obniżyl do 4%
- a dla kupców i bankierów podniósł do 8%
- i zakresił górną granicę stopy procentowej przy pozyczce morskiej na 12% w skali roku.
Za justyniana zredukowane skale procentowe.
Justynian ustalił zasadę anatocyzmu- zakaz ustanawiania odsetek od odsetek, odsetki nie mogły przewyższać wartości kapitału.
Zobowiązanie mogło być wykonane przez osobę trzecią - dłużnik mógł się posłużyć inną osobę, świadczenie mogło być wykonanie na rzecz osoby pełnomocnej przez
wierzyciel
AD STIPULATOR - wierzyciel uboczny, który w interesie wierzyciela głównego, odbiera od dłużniak stypulacyjne wykonanie przyżeczenia. Ma prawo skargi - dochodzenie
na dordze sądowej wykonania świadczenia. Mógł ze skutkiem umarzajacym przyjąć świadczenie, mógł zwolnić dłużnika z długu bez jego świadczenia przez accpettilatio
( akt przeciwny do stypulacji). Wszystko co otrzymywał od dłużnika dostawał wierzyciel. Na początku działa na podstawie lex aquilia - odpowiedzialno, a pózniej na
podstawie stosunku zlecenia.
Dłużni był zobowiązany do dowodu wykonania zobowiązania. Środkiem dowodowym było pokitowanie apoha - pisemne poświadczenie odbioru przez wierzyciela
zobowiązania.
Miejsce wykonania zobowiązania - miejsce w którym wierzyciel powinien przyjąć świadczenie ,a miesce gdzie dł. powinien to świadcznie wypełnić. Jesli w umowie miejsce
było oznaczone tam trzeba je wykonać. Jeżeli miejsce nie zostało oznaczone a przedmiotem świadczenia były rzeczy zamienne czyli gatunkowe czyli oznaczenia należało
wskazać miejsce wykonania świadczenia w miejscu zamieszkania dłużnika forum domicini. Gdy przedmiotem był rzecz indywidualna nie zamienna, do wykonanie być
musiał być w miejscu gdzie ta rzecz sie znajdowała, lub gdy zostało to miejsce zmienione przez dłużnika to w tym miejscu gdyby się tam znajdowała gdyby dłużnik
podstępnie nie zmienił by jej miejsca. Jeżeli d. świadczył rzecz w innym miejscu niż jego zobowiązanie to wierzyciel mógł się domagać różnicy pomiędzy miejsce świadczenia
rzeczy i faktycznym miejscem rzeczy. Jeśli miejsce świadczenia jest oznaczone i wierzyciel w innym miejscu dokonuje wykonania to wierzyciel traci przy skargach stricti
iuris to przegra proces bo żąda więcej niż może otrzymać priulis petitio loco. wedle treści formuły. Przy skargach dobrej wiary sędzia zawsze ma możliwosć okreslić
wysokość sumy wyroku stosownie do zmiany wartości świadczenia w tym innym żądanym miejscu. Czas wykonania świadczenia: oznaczony w umie między strona, ale
może czas wynikać z treści czynności prawnej. Jeżeli czas wykonania zobowiązania nie został oznaczony w umowie to świadczenie jest należne natychmiast, bo to co nie ma
terminu należne jest natychmiast. Jeżeli termin nie jest oznaczony w umowie to należy wezwać dłużnika do wykonania świadczenia. tzw. interpelatio czyli wezwanie
dłużnika do złożenia świadczenia wtedy od tego terminu dłużnik popada w zwłoke. Jeżeli termin był oznaczony to w-l nie może żądac wcześniejszego wywiązania się ze
zobowiązania dłużnika.
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
3) 24 03 2012Przyklad 03 2012 12 01Angielski 24 10 2012548 03 2012 NORD 100poziom rozszerzony 24 marca 2012Pedagogika 24 10 2012Informatyka 13 03 2012Cennik TelefonĂłw w Ofercie Biznes od 20 03 20124) 25 03 2012Informatyka 20 03 201224 03farmakologia egz 24 03wyt do rozliczania i sprawozdawczosci z 1 03 2012więcej podobnych podstron