PRAWO CYWILNE-ODPOWIEDZI DO ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN:
Nie ma niestety wszystkich zagadnień(szczególnie w 3 części ZOBOWIĄZANIA).Zrobiłem tyle ile mogłem na podstawie tych materiałów które posiadałem, mam nadzieje ze się komuś przydadząPozdrawiam i „miłej” lektury.
CZĘŚĆ OGÓLNA:
1.Pojecie stosunku cywilnoprawnego.
PC zajmuje się tylko stosunkami cywilnoprawnymi. Są to stosunki między autonomicznymi
podmiotami. Autonomiczność ta wyraża się przede wszystkim w:
a. braku władczego podporządkowania jednego podmiotu drugiemu podmiotowi; cechą
stosunku cywilnoprawnego jest brak prawnej kompetencji organu publicznego do
jednostronnego kształtowania sytuacji prawnej drugiego podmiotu stosunku
prawnego, a tym samym do ingerowania w jego sferę prawną.
b. Relacje między podmiotami kształtują one same (swoboda ta nie jest nieograniczona -
wyznacza ją autonomiczność sfery prawnej 2 podmiotu)
c. Równorzędna pozycja prawna (nie chodzi tu o równorzędność ekonomiczną), wyraża
się w tym, że jedna strona nie może narzucić stosunku prawnego innej stronie
d. Sposób rozstrzygania sporów i stosowania sankcji - spory są rozstrzygane przez
niezależne od stron, działające z ich inicjatywy i w zakresie przez nie wskazanym,
sądy państwowe lub powołane przez same strony - sądy polubowne. Także egzekucja
toczy się z inicjatywy i w sposób oznaczony przez zainteresowany podmiot.
e. Ekwiwalentność ich świadczeń
2.Struktura stosunku cywilnoprawnego.
Składa się z 3 podstawowych elementów:
1) podmiotów stosunku cywilnoprawnego - które są uformowane w 2 strony stosunku
cywilnoprawnego (wielostronne i jednostronne). KC mówi, że podmiotami stosunku
mogą być tylko osoby fizyczne i osoby prawne (podział dychotomiczny)
2) treści stosunku - to prawa i obowiązki podmiotów
3) przedmiotów stosunku - to obiekty, których dotyczą te prawa i obowiązki, najczęściej
AUTONOMICZNOŚĆ
-Brak władczego
podporządkowania
-Rozstrzyganie
sporów, sankcje
-Kształtowanie
relacji
-Równorzędna
pozycja
-Ekwiwalentność
świadczeń
3.Normy prawa cywilnego (wzglednie i bezwzglednie obowiazujace).
1) NORMY BEZWZGLĘDNIE WIĄŻĄCE (imperatywne, ius cogens) - ich
zastosowanie nie może być wyłączone lub ograniczone wolą (decyzją) stron, jak
również odmiennym zwyczajem no art. 119 KC „terminy przedawnienia nie mogą być
skracane ani przedłużane przez czynność prawną”. także art. 437
2) NORMY WZGLĘDNIE WIĄŻĄCE (dyspozytywne) - znajdują zastosowanie tylko
wtedy, gdy same strony nie uregulowały konsekwencji prawnych w sposób odmienny
od dyspozycji zawartej w takiej normie.
3) NORMY SEMIIMPERATYWNE - wyznaczają minimalny zakres ochrony interesów
jednej strony i dlatego zastosowanie takich norm może być uchylone lub ograniczone
przez strony tylko wtedy, gdy postanowienia umowy są korzystniejsze dla strony
objętej ochroną normatywną. Charakter taki mają z reguły normy ustalające np.
minimalny lub maksymalny zakres świadczeń jednej ze stron (czynsz, ceny)
Czynność konwencjonalna - takie zachowanie człowieka, któremu pewne reguły przypisują
swoiste znaczenie
4) NORMY KOMPETENTYJNE - takie, które nakładają na kogoś obowiązek
reagowania na dokonanie czynności konwencjonalnej.
Przyznają kompetencje określonemu podmiotowi do dokonania czynności
konwencjonalnej z tym skutkiem, że powstaje dla kogoś jakiś obowiązek
4.Podmioty stosunków cywilnoprawnych.
KC mówi, że podmiotem stosunku cywilnoprawnego są:
a. osoby fizyczne - atrybutem każdej osoby fizycznej jest zdolność prawna (możność
bycia nosicielem [podmiotem] praw lub obowiązków), która przysługuje każdemu
człowiekowi w takim samym zakresie. Zdolność prawną nabywa się z chwilą
urodzenia. Ze zdolnością prawną wiąże się zdolność do czynności prawnych, na
podstawie której człowiek sam może realizować stosunki cywilnoprawne, a jej zakres
podlega ograniczeniu tylko z przyczyn naturalnych (wiek, upośledzenie psychiczne)-
w tej samej mierze odnoszący się do wszystkich osób fizycznych.
Prawo karne w pewnych sytuacjach pozwala pozbawić osoby fizyczne praw
rodzicielskich i wtedy osoba fizyczna nie ma zdolności w zakresie praw rodzicielskich
(jest ot jedyny wyłom wobec podmiotów stosunku).
b. osoby prawne - jest tworem sztucznym konwencjonalnym, jest jednostką
organizacyjną, której to norma prawna nadała osobowość prawną. Osoba prawna
wyposażona jest w zdolność prawną, może mieć własne prawa i obowiązki. Nabywa
je albo zbywa także we własnym imieniu. Ma zatem odrębny od innych osób
prawnych albo fizycznych majątek, którym odpowiada za niewykonanie zobowiązań.
Ponadto musi ona w swoich regułach strukturalnych wskazać, jakie działania, jakich
ludzi i w jakich okolicznościach liczą się w układach społecznych, jako działania
osoby prawnej.
Ustawodawca może nadawać osobowość prawną:
- indywidualnie - poprzez akt prawny, której indywidualnie nadaje osobowość prawną
(np. PKP, PAN)
- rodzajowo - kodeks nadaje osobowość prawną grupie (np. przedsiębiorstwa
państwowe)
Prowadzi się rejestr osób prawnych, weryfikuje się te osoby. Osobowość prawną uzyskuje się
w momencie wpisu do rejestru osób prawnych. Rejestry są jawne, prowadzone przez sądy
rejonowe i w miastach wojewódzkich. Sądy nie prowadzą rejestru szkół wyższych, banków.
Brak rejestru gmin i Skarbu Państwa.
c. ułomne osoby prawne - którym prawo nadaje węższy zakres osobowości prawnej, ale
osoby te nie są osobami prawnymi np. wspólnota mieszkaniowa, spółka jawna, cywilna.
Znowelizowany KC z 14.II.2003 art. 331 wprowadza definicję osoby ułomnej: są to jednostki
organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
Stosuje się do nich przepisy o osobach prawnych. Za zobowiązania tej jednostki -
odpowiedzialność subsydiarną ponoszą jej członkowie, a odpowiedzialność ta powstaje z
chwilą, gdy jednostka ta stała się niewypłacalna.
5.Zdolność prawna osób fizycznych.
Zdolność prawna - przysługuje każdemu człowiekowi w takim samym zakresie. Wszyscy
ludzie w równej mierze mogą być podmiotami cywilnych praw i obowiązków dostępnych
wedle obowiązującego systemu prawnego dla osób fizycznych.
1) początek
Każdy człowiek nabywa zdolność prawną od chwili urodzenia. Człowiekiem jest
każda istota, której rodzicami są ludzie: kobieta i mężczyzna. Określenie
„człowiek” odnosi się do istoty żywej. Zdolność prawną nabywa tylko takie
dziecko, które urodziło się żywe. Gdy dziecko przyjdzie na świat nieżywe, nie
uzyskuje zdolności prawnej (nie może nabyć żadnych praw). Ze względu, że nie
zawsze da się ustalić, czy dziecko przyszło na świat nieżywe, KC wprowadza
domniemanie prawne zwykłe (dopuszczające przeciwdowód), że dziecko urodziło
się żywe, art. 9 KC.
Rzymianie uważali, że początek zdolności prawnej powinien mieć miejsce jeszcze
przed urodzeniem a więc w okresie życia prenatalnego człowieka (NASCITURUS
- mający się urodzić). Sytuację prawną nasciturusa określa koncepcja warunkowej
zdolności prawnej, przysługuje ona nasciturusowi pod warunkiem zawieszającym,
że urodzi się żywy. W polskim PC obowiązuje ogólna reguła wyrażona w premii
rzymskiej: „Nasciturus pro iam nato hebetur, quottens de comodis eius agitur”
2) koniec zdolności
Zdolność prawna człowieka ustaje zawsze z chwilą jego śmierci, która wyznacza
tym samym kres osoby fizycznej. W następstwie tego gasną lub przechodzą na
inne osoby przysługujące człowiekowi w chwili jego śmierci prawa lub obowiązki.
Zmarły nie może również nabywać w swoim imieniu żadnych nowych praw lub
obowiązków.
Dowodem śmierci człowieka jest akt zgonu. Sporządza go Urząd Stanu Cywilnego
w następujących przypadkach:
a. na podstawie karty zgonu wystawionej przez lekarza
b. doniesienie prokuratora o prowadzeniu śledztwa w sprawie śmierci człowieka
c. na podstawie orzeczenia sądowego, które stwierdza zgon
d. postanowienie sądu o uznaniu za zmarłego, dotyczy to osób zaginionych gdzie
nie da się ustalić, czy dana osoba żyje, czy zmarła (po upływie ustawowego
terminu).
Zaginiony może być uznany za zmarłego po upływie 10 lat od końca roku
kalendarzowego, którym były informacje, że jeszcze żył. Okres 10 lat ulega
zmianie, gdy:
zaginiony ukończył 70 lat - okres ten ulega skróceniu do 5 lat
zaginął w szczególny sposób; np. katastrofa samolotu - wówczas okres
mieści się w przedziale <6 miesięcy; 2 lata>
nie wolno uznać za zmarłej osoby, która przed końcem roku
kalendarzowego nie ukończyłaby 23 lat
6.Pojęcie roszczenia.
Roszczenie - jest to uprawnienie polegające na tym, że jakaś indywidualnie oznaczona osoba
ma obowiązek wykonać świadczenie na rzecz uprawnionego, a więc że uprawniony może
żądać, aby zachowała się ona w ściśle określony sposób. Uprawnienie to jest
skonkretyzowane pod względem treści i podmiotu (stanowi ok. 80% wszystkich praw
podmiotowych). Mogą być roszczenia: majątkowe i niemajątkowe.
7.Przedawnienie roszczeń.
Przedawnienie roszczeń - jest to powstanie niekorzystnych dla podmiotów skutków, których
nie wyegzekwowano w terminie roszczenia. Istotny sens przedawnienia polega na tym, że po
upływie określonego w ustawie terminu, ten przeciwko komu kieruje się roszczenie (dłużnik),
może uchylić się od jego zaspokojenia (art. 117 § 2 KC).
Po upływie terminu mogą wystąpić 2 sytuacje:
I. podmiot zobowiązany podniesie, że termin minął przed sądem
II. że po otrzymaniu pozwu podmiot zobowiązany powie, że termin
upłynął
# zarzut przedawnienia może podnieść zobowiązany po upływie terminu przedawnienia
# roszczenie przedawnione nie wygasa a jedynie nie będzie mogło być przymusowo
zrealizowane
# instytucja przedawnienia ma zastosowanie do roszczenia majątkowego
Terminy przedawnienia:
Art. 119 KC stanowi, że „terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane
przez czynność prawną” (jest to norma bezwzględnie wiążąca).
Według postanowień ogólnych roszczenia ulegają przedawnieniu z upływem:
a. 3 lat - okres przedawnienia obejmuje:
- roszczenie o świadczenie okresowe - dłużnik obowiązany jest spełnić je periodycznie,
w określonych z góry odstępach czasu, np. czynsz najmu, alimenty
- roszczenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - powinna to być
osoba fizyczna lub osoba prawna, która profesjonalnie i zarobkowo trudni się
działalnością gospodarczą a równocześnie roszczenie to jest związane z tym zakresem
działalności.
b. 10 lat - odnosi się do wszystkich innych roszczeń (generalny termin)
Obliczanie biegu terminu:
Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się - według ogólnej reguły - od dnia, w którym
roszczenie stało się wymagalne, art. 120 KC
Instytucje, które mają wpływ na termin przedawnienia to:
1) zawieszenie biegu terminu przedawnienia
a. wskutek siły wyższej; wic maior - zdarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne,
niezapobiegalne (to sytuacja, której nie można przewidzieć i zapobiec), jeżeli
uniemożliwi uprawnionemu dochodzenie przed sądem lub innym organem
roszczenia - przez czas trwania tej przeszkody (trzęsienie ziemi, powodzie)
b. na czas istnienia: władzy rodzicielskiej + małżeństwa + opieki (roszczenie
przemija wobec opiekuna)
2) przerwa biegu terminu przedawnienia - zawsze następuje wskutek zdarzenia, które
występuje w toku biegu terminu przedawnienia. Po przerwie przedawnienie biegnie
więc od nowa. Przerwę powodują 2 zdarzenia:
a. podjęcie dochodzenia roszczenia przez uprawnionego - przedsięwzięcie przez
podmiot uprawniony jakiejkolwiek czynności przed sądem, która bezpośrednio
zmierza do dochodzenia roszczenia
b. uznanie roszczenia przez dłużnika
8.Ochrona dóbr osobistych w prawie cywilnym.
Atrybutem każdej osoby fizycznej i prawnej są dobra osobiste. Należą do kategorii dóbr
niemajątkowych. Są przedmiotem stosunku cywilnoprawnego.
Art. 23 KC wymienia te dobra: zdrowie, wolność, cześć (dobra sława, godność), swoboda
sumienia, nazwisko, pseudonim, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i
racjonalizatorska, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania.
Dobra osobiste [D.O] chronione są przez prawo. Przesłankami ochrony dóbr osobistych są:
- naruszenie D.O, względnie zagrożenie naruszenia
- naruszenie D.O musi być bezprawne (art. 24 KC stanowi, że domniemywa się
bezprawność czynu naruszającego dobro osobiste)
- uchylenie bezprawności to:
zgoda uprawnionego
działanie na podstawie przepisu lub w wykonaniu prawa
podmiotowego
Problemem w ustaleniu przesłanek jest:
- katalog dóbr osobistych
- naruszenie D.O jakimiś wypowiedziami
Ochrona prawna:
a. o charakterze niemajątkowym
- może domagać się ustalenia, że dane prawo osobiste przysługuje danej osobie
- może żądać zaniechania, przywrócenia do stanu pierwotnego (usunięcie skutków
naruszenia)
b. o charakterze majątkowym - ten czyje D.O zostało bezprawnie (wina!) naruszone,
może:
- żądać zadośćuczynienia pieniężnego
- żądać zapłaty sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny
roszczenia te przysługują alternatywnie Olejniczak: „kumulatywnie w
rozsądnej proporcji”
9. Pojęcie i rodzaje rzeczy.
Rzeczy - w znaczeniu polskiego prawa cywilnego są tylko fizykalnie istniejące części
przyrody, które występują w stanie pierwotnym lub przetworzonym - bez względu na to czy
mają jakąś wartość majątkową.
Na pojęcie rzeczy składają się 2 cechy:
- materialny ich charakter
- wyodrębnienie z przyrody (na tyle, że mogą stanowić odrębny przedmiot obrotu
cywilno-prawnego)
I. Podział rzeczy
1. rzeczy oznaczone co do gatunku - określone są tylko wedle cech
rodzajowych, w klasie tych rzeczy może więc być mnogość
poszczególnych przedmiotów
2. rzeczy oznaczone co do tożsamości - odnosi się do indywidualnie
wskazanego przedmiotu, rzeczy jednostkowe (nie ma drugiej takiej);
zawsze nieruchomości
II. Podział rzeczy
1. ruchomości
2. nieruchomości
Ustawodawca ustalił, że ten podział ma być wyczerpujący/zupełny i
rozłączny. Ustawodawca definiuje tylko Nieruchomości (art. 46 KC), a
wszystkie zatem rzeczy, które nie mają cech nieruchomości należy
zaliczyć do klasy rzeczy ruchomych.
Art. 46 Kc wyróżnia 3 rodzaje nieruchomości wypełniając cały zakres tego pojęcia:
a. grunty (w tym rolne) - są to części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny
przedmiot własności. W stosunku do gruntów prawo polskie przyjęło model
wyznaczony paremią SUPERFICIES SOLO CEDIT (wszystko co wznosi się nad
gruntem, przypada gruntowo) - nie ma jednak waloru bezwzględnego
b. budynki - aby były traktowane jako nieruchomości muszą:
być trwale związane z gruntem
na mocy przepisów szczególnych musza stanowić odrębny od gruntu
przedmiot własności
c. części budynków (lokale)
- muszą być wyjściami budynków trwale związane z gruntem
-- mają charakter samodzielnych nieruchomości, gdy na mocy przepisów szczególnych
stanowią odrębny od gruntu lub budynku przedmiot własności
Księgi wieczyste - wskazują jakie powierzchnie siemi, budynki lub ich cześci są odrębnymi
nieruchomościami;
10. Przedsiębiorstwo jako przedmiot stosunku cywilnoprawnego.
Przedsiębiorstwo - termin ten w prawie cywilnym używany jest m.in. na oznaczenie
przedmiotu, czynności lub stosunku prawnego.
Art. 551KC stanowi, że przedsiębiorstwem jest „zespół składników materialnych i
niematerialnych przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych”.
W skład przedsiębiorstwa w szczególności wchodzą:
1) księgi handlowe
2) nieruchomości i ruchomości należące do przedsiębiorstwa w tym produkty i
materiały
3) firma (nazwa), znaki towarowe i inne oznaczenia indywidualizujące przedsiębiorstwo
4) patenty, wzory użytkowe i zdobnicze
5) wierzytelności związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa
6) prawa wynikające z najmu i dzierżawy lokali zajmowanych przez przedsiębiorstwo
7) koncesje, licencje, zezwolenia
8) majątkowe prawa autorskie
9) tajemnice przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwo może być przedmiotem czynności prawnej; w szczególności może ono być:
- zbyte
- wydzierżawione
- obciążone prawem użytkowania
Jeżeli dokonano czynności prawnej mającej za przedmiot przedsiębiorstwo to obejmuje ono
„wszystko co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści
czynności prawnej albo z przepisów szczególnych”.
Przedmiotem czynności prawnej zawsze jednak muszą być istotne elementy przedsiębiorstwa,
które decydują o tym, iż chodzi o wyodrębniony kompleks składników przystosowanych do
realizacji celów gospodarczych.
11.Pojęcie czynności prawnej.
Żeby stosunek cywilnoprawny mógł powstać, zmienić się, zgasnąć, muszą mieć miejsce
zdarzenia, z którymi wiążemy skutki prawne. Zdarzeń jest wiele np. upływ czasu, urodzenie
dziecka. Spośród tych zdarzeń do najważniejszych zalicza się CZYNNOŚCI PRAWNE.
Czynność prawna - jest to skonstruowana przez system prawny czynność konwencjonalna
podmiotu prawa cywilnego, którego treść określa konsekwencje prawne tego zdarzenia
prawnego (art. 56KC).
Czynność prawna to czynność konwencjonalna, która zawiera co najmniej 1 oświadczenie
woli i mocą norm prawnych zmierza do wywołania skutku cywilnoprawnego.
Jedynym koniecznym elementem każdej czynności prawnej, a zarazem wyłącznie
charakteryzującym czynności prawne jest oświadczenie woli (art. 60 KC). Ono właśnie
zawiera treść czynności prawnej, określającą jej konsekwencje prawne. Sens oświadczenia
woli ustala się na podstawie reguł znaczeniowych zastosowanych do zachowania się
człowieka np. podanie ręki.
Elementy czynności prawnej:
1) ESSENTIALIA NEGOTII (elementy przedmiotowo istotne)- za ich pmocą
odróżniamy jedną czynność od drugiej, bez nich nie ma umowy.
2) NATURALIA NEGOTII (elementy nieistotne) - są one zawarte w przepisach
prawnych względnie obowiązujących, są to elementy, które strony mogą, ale nie
muszą oznaczać w umowie.
3) ACCIDENTALIA NEGOTII (elementy dodatkowe) - strona postanowiła dodać
zastrzeżenie do umowy, które jest dla niej istotne. Mamy tutaj elementy:
- warunek - jest to zastrzeżenie (klauzula) umowne, które uzależnia skuteczność
czynności prawnej od pewnego zdarzenia przyszłego i niepewnego np. dam ci
samochód pod warunkiem, że zmienisz stan cywilny. Mamy 2 rodzaje warunków:
I. zawieszający - uzależnia powstanie skutków czynności prawnej od
zdarzenia przyszłego i niepewnego
II. rozwiązujący - skutek czynności prawnej ustaje, jeżeli nastąpi zdarzenie
przyszłe i niepewne
Nie można wprowadzać do umów warunków, które są sprzeczne z zasadami współżycia
społecznego i z prawem.
- termin - różni się od warunku tym, że wiąże powstanie lub ustanie skutków czynności
prawnych od zdarzenia przyszłego i pewnego:
I. termin początkowy - odpowiada warunkowi zawieszającemu
II. termin końcowy - odpowiada warunkowi rozwiązującemu;
12. Oświadczenie woli.
Oświadczenie woli (art. 60 Kc) to każde dowolne zachowanie podmiotu, który musi w sposób dostateczny ujawnić wolę dla wywołania skutków prawnych. Oświadczenie woli możemy podzielić na:
oświadczenia, które mają adresatów i nie mają adresatów
oświadczenia woli wyraźne, czyli takie gdzie samo oświadczenie woli
określa skutki prawne
oświadczenie woli dorozumiane na podstawie kontekstu sytuacyjnego
dowiadujemy się o oświadczeniu woli - per facta concludentia
Ze składaniem oświadczeń woli wiążą się 2 kwestie:
1) terminy złożenia oświadczenia woli (art. 61KC) - w momencie kiedy podmiot zachowuje
się w określony sposób często jednak korzysta ze środków komunikacji na odległość np. list,
internet. TEORIA DORĘCZENIA. Teoria (w prawie polskim) doręczenia mówi, że
oświadczenie woli, które ma adresata i jest składane za pomocą środka na odległość, to uważa
się, że oświadczenie zostało złożone w momencie, kiedy adresat ma możliwość zapoznania
się z jego treścią.
2) sposób złożenia oświadczenia woli - nie składamy oświadczenia woli poprzez bierne
zachowanie (wyjątki - w pewnych sytuacjach poprzez milczenie) możemy zawrzeć
oświadczenie woli pod warunkami:
1. warunek - przedsiębiorca musi otrzymać ofertę umowy
2. warunek - ta oferta pochodzi od podmiotu, który pozostaje w stałym
stosunku związanym z tą działalnością gospodarczą
3. warunek - oferta musi dotyczyć tejże prowadzonej działalności
gospodarczej.
Jeżeli te 3 warunki są spełnione, to brak odpowiedzi na ofertę uważa się za jej akceptację,
przyjęcie oferty.
13.Sposoby zawarcia umowy(oferta,aukcja,przetarg,negocjacje).
Najczęściej zawierane w obrocie cywilnoprawnym są umowy.
UMOWA - to zgodne oświadczenie woli co najmniej 2 stron, a zawsze oświadczenie woli
wszystkich stron, które dokonują czynności prawnych. Muszą zmierzać do wywołania
określonego skutku prawnego. KONSENS - porozumienie, strony dążą do konsensusu, czyli
jest to cel podmiotów, które chcą zawrzeć umowę.
Sposoby zawierania umów:
1) OFERTA - aby doszło do zawarcia umowy drogą oferty musza zejść się ze soba 2
elementy:
- złożenie oferty - podmiot, który składa ofertę to OFERENT. Złożenie oferty ma
poważne konsekwencje, gdyż oferta ma charakter wiążący, czyli podmiot:
a. nie może się wycofać z oferty
b. nie ma wpływu na jej przebieg
c. nie ma wpływu na to czy dojdzie do skutku czy nie
Podmiot musi oznaczyć jaką umowę chce zawrzeć, wszystkie postanowienia znajdują
się w ofercie i muszą być zaakceptowane.
SKUTEK ZŁOŻENIA - oferent związany jest z ofertą i musi oczekiwać na reakcję
adresata oferty (OBLAT), jest to uzależnione, czy oferent oznaczył w ofercie czas
oczekiwania, jeżeli jest określony czas, to ten termin jest wiążący, jeżeli nie jest
określony czas, to prawo określa, że oferent jest związany z ofertą do czasu ile jest
potrzebne do przekazania oferty do adresata, czas potrzebny do namysłu i powzięcie
przez niego decyzji. Czas potrzebny do wysyłania odpowiedzi oraz dojścia jej do
oferenta.
- przyjęcie oferty - odbywa się poprzez złożenie oświadczenia woli przez OBLATA.
Oblat aby mógł zawrzeć umowę musi całą ofertę zaakceptować, a jeżeli proponuje
jakąś zmianę to takie oświadczenie będzie uważane z KONTROFERTĘ.
W przypadku, gdy oblat np. zamiast złożyć oświadczenie przystąpi do wykonania
umowy, to prawo pozwala na zawarcie umowy po natychmiastowym przystąpieniu do
działania. Może zdarzyć się też inny przypadek, gdy oblat ofertę dostaje od osoby z
którą pozostaje w ciągłym stosunku, w takim przypadku brak odpowiedzi doprowadza
do zawarcia umowy, tzw. zawarcie umowy poprzez milczenie (art. 68).
2) PRZETARG- aby przetarg doszedł do skutku muszą być zachowane warunki procedury
przetargowej:
- ogłoszenie przetargu - osoba, która ogłasza przetarg, to podmiot który chce zawrzeć
umowę. W ogłoszeniu przetargowym musi się znaleźć:
przedmiot przetargu
miejsce
termin
warunki, czyli kto może uczestniczyć w przetargu, czy ma on być ustny
czy pisemny, WADIUM - czyli kwota, którą uczestnik musi wpłacić;
- przetarg ustny (aukcja, licytacja) - do składania ofert dochodzi droga ustną. Ustny
przetarg ma charakter licytacyjny. Cechą charakterystyczną składania ofert jest to, że
każdy z uczestników licytacji składa ofertę w sposób jawny; musi być korzystniejsza
od poprzedniej. Za najkorzystniejszą ofertę uznaje się ta, która jest ostatnią złożoną
ofertą. Umowę zawartą w drodze przetargu uważa się za umowę przedwstępną.
Należy po niej zgłosić się do notariusza i uważana jest za zawartą w momencie
wybrania najkorzystniejszej oferty.
- Przetarg pisemny - to etap składania ofert. Każdy składa ofertę w sposób niejawny i
po złożeniu następuje wybór najkorzystniejszej w sposób ustalony przez podmioty
(jawnie lub niejawnie). Różnica od przetargu ustnego polega na tym, że o ile
organizator przetargu nie ma wpływu na to z kim zawrze umowę drogą przetargu
ustnego, to ma wpływ na to z kim zawrze umowę, kiedy zawiera ją drogą przetargu
pisemnego.
Umowa zostaje zawarta, gdy organizator przetargu poinformuję osobę, która złożyła
najkorzystniejszą ofertę, że go wygrała. W przypadku, gdy nie ma szczególnych
przepisów, to obowiązują przepisy KC. Szczególne przepisy to np. przedsiębiorstwo
państwowe związane ustawą o zamówieniach publicznych.
Unieważnienie przetargu pisemnego daje stronom umowy unieważnienie, wtedy gdy
potrafi udowodnić, że 2-ga strona w sposób niezgodny z prawem wpłynęła na skutek
przetargu sama lub za pomocą osób trzecich (np. zmowa). W ciągu 1 miesiąca musi
zgłosić to od momentu dowiedzenia się o przyczynie, ale nie później niź 1 rok od
zawarcia umowy.
3) ROKOWANIA - inaczej mówiąc pertraktacje, negocjacje. Jest to zawarcie umowy
drogą stopniowego uzgadniania poszczególnych postanowień umowy (art. 72 KC).
Reguła interpretacyjna rokowań:
- każda kwestia, która jest przedmiotem dyskusji, nie jest jeszcze zawarciem umowy
- strony mają wolną wolę zawarcia umowy w każdym momencie (umowa dotycząca
najistotniejszych kwestii, a dopełnienie tej umowy może dojść w późniejszym czasie)
Anglia: Letters of intent
Niemcy: system wypunktowywania
List intencyjny - nie zostały one uregulowane normami prawnymi. Są to oświadczenia o
różnej treści i niejasnych skutkach prawnych. Wyrażają dążenie stron do zawarcia
negocjowanej umowy. Podmioty prowadzące rokowania zgodnie dają w nich wyraz
intencjom i to w formie pisemnej.
Nie mają charakteru definitywnej umowy cywilnoprawnej, z której wynikałyby prawa i
obowiązki stanowiące właściwy cel gospodarczy stron.
Art. 72 KC - uzgodnienie wszystkich postanowień umowy, które były przedmiotem
rokowań, stanowi podstawę do uznania, że umowa została zawarta.
Zakres prowadzonych rokowań określa więc minimalną treść, jak powinna być objeta
konsensem stron.
Jednak! Art. 72 wyraża tylko REGUŁĘ INTERPRETACYJNĄ!!!
Strony mogą więc uznać, że umowa została zawarta już po uzgodnieniu elementów
koniecznych.
Kwestie sporne:
albo same strony (dodatkowa umowa, powołanie arbitrów)
albo sąd państwowy (wówczas wskazania art. 56KC)
14. Wady oświadczenia woli i ich konsekwencje.
Do wad oświadczeń woli, KC zalicza następujące instytucje:
1) brak świadomości lub brak swobody działania
Podzielić można na 2 części:
- brak swobody działania - zdarza się nader rzadko (przymus fizyczny)
- brak świadomości działania - występuje w przypadku, kiedy podmiot składa
oświadczenie woli nieświadomy, iż wywoła skutek prawny, bo jest pozbawiony
świadomości działania. Takie oświadczenie woli jest nieważne (bezwzględnie) i nie
może być konwaliwowane. Musi być złożone nowe oświadczenie woli (np. na skutek
nadużycia alkoholu)
2) pozorność - jest nieważne bezwzględnie oświadczenie woli złożone drugiej stronie
dla pozoru. Mamy tu na względzie sytuację, gdy strony umawiają się potajemnie, iż
ujawnione wobec osób trzecich oświadczenie woli nie wywoła skutków prawnych.
Konsekwencje dokonania czynności pozornej:
- jest zawsze bezwzględnie nieważna
- czynności ukryte (dessymulowane), które zgodnie z zamiarem strony mają wywołać
określone w niej skutki prawne, są ważne
- z pozornością wiąże się ochrona osób trzecich
- czynność prawna pozorna nie wywołuje żadnych skutków prawnych
3) błąd (error) - jest to niezgodność między obiektywną rzeczywistością, a jej odbiciem z
świadomości człowieka. Błąd ma doniosłość prawną tylko wtedy gdy:
- dotyczy treści czynności prawnej
- jest istotny
Często mamy jeszcze 1 warunek, kiedy komuś składamy oświadczenie woli:
- możliwość postawienia zarzutu komuś o działanie w złej wierze.
Błąd nie powoduje nieważności czynności prawnej, a jedynie stanowi podstawę do
uchylenia się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli.
Podmiot, który złożył błędne oświadczenie woli ma 1 rok na unieważnienie swej woli.
4) podstęp (dolus malus) - jest to świadome wprowadzenie jakiejś osoby w błąd w celu
skłonienia jej do złożenia oświadczenia woli określonej treści.
gdy osoba trzecia:
strona musi wiedzieć
czynność nieodpłatna
5) groźba (metus) - jest to zapowiedź wyrządzenia komuś jakiegoś zła, w razie gdyby
nie dokonał żądanej czynności prawnej. Osoba zagrożona znajduje się w sytuacji
przymusowej (przymus psychiczny). Stoi przed alternatywą:
albo dokonać żądanej czynności prawnej
albo narazić się na realizację stanu rzeczy określonego w groźbie
Groźba musi być:
bezprawna
poważna - duże niebezpieczeństwo
realna - możność spełnienia
Skutek groźby:
oświadczenie woli złożone pod wpływem groźby jest ważne
od momentu, kiedy podmiot złożył oświadczenie woli ma 1 rok na
uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli (od dnia kiedy
stan obawy/ groźby ustał)
Testament złożony pod wpływem groźby jest zawsze nieważny, nawet jeśli groźba nie
była bezprawna i nie wywołała stanu uzasadnionej obawy.
15. Forma czynności prawnych i skutki niezachowania form szczególnych.
Czynność prawna może być dokonana w dowolny sposób, przez każde zachowanie się osoby,
które jej wolę w sposób dostateczny (art. 60KC).
Wyjątki od tej dowolności nazywane są szczególną formą czynności prawnej.
Źródłem form szczególnych są:
przepisy prawne np. art. 75, 158 KC
umowa między stronami (umowa przedwstępna)
Do rodzajów form szczególnych w prawie cywilnym zaliczamy:
1) forma pisemna zwykła - do zachowania tej formy muszą być spełnione 2 warunki:
I. sporządzenie dokumentu obejmującego treść oświadczenia woli
II. podpisanie go
Pojęcie podpisu:
- jest to językowy znak graficzny
- składający oświadczenie woli składa go własnoręcznie
- wskazuje, w zasadzie imię i nazwisko składającego oświadczenie woli
- podpis umieszcza się pod tekstem oświadczenia woli
2) forma pisemna z datą pewną - polega na stwierdzeniu wiążącym także osoby nie
uczestniczące w czynności prawnej, że czynność ta została dokonana w określonym czasie.
Skutek ten wywołuje:
urzędowe poświadczenie daty (np. notariusz)
stwierdzenie dokonania czynności w jakimkolwiek dokumencie
urzędowym
umieszczenie na obejmującym treść czynności prawnej dokumencie
jakiejkolwiek wzmianki
śmierć jednej z osób podpisanych pod dokumentem (datę złożenia
przez tę osobę podpisu na dokumencie uważa się za pewną od daty
śmierci tej osoby)
3) poświadczenie podpisu - inna forma pisemna z urzędowym poświadczeniem podpisu.
Polega na tym, że notariusz lub powołany do tego organ zamieszcza na dokumencie klauzulę
stwierdzającą własnoręczność podpisu złożonego przez wskazaną w tej klauzuli osobę.
4) forma aktu notarialnego - notariusz spisuje treść podawanych mu do wiadomości
oświadczeń stron, współuczestnicząc w redagowaniu dokumentu, a następnie odczytuje go
stronom i wraz z nimi podpisuje. Oryginały aktów notarialnych pozostają w biurze notariusza,
a strony uzyskują ich wypisy, które podpisuje już tylko notariusz i opatruje pieczęcią
urzędową.
Notariusz ponosi odpowiedzialność na informacje zawarte w akcie, czy są zgodne z prawem.
SKUTKI NIEZACHOWANIA FORM SZCZEGÓLNYCH:
1) AD SOLEMOITATEM - forma czynności prawnej zastrzeżona pod rygorem
nieważności; niezachowanie tej formy powoduje bezwzględną nieważność, która nie
wywołuje skutków prawnych
2) AD PROBATIONEM - forma czynności prawnej zastrzeżona dla celów
dowodowych, konsekwencje niezachowania tej formy bezpośrednio przejawiają się
wyłącznie w płaszczyźnie procesowej. 2 dowody z których nie wolno korzystać
stronom to: przesłuchanie stron i ze świadków.
3) AD EVENTUM - forma czynności prawnej zastrzeżona dla wywołania określonych
skutków prawnych. Niezachowanie formy nie powoduje nieważności czynności
prawnej, a jedynie pociąga są sobą niewystąpienie niektórych wskazanych w ustawie
konsekwencji prawnych.
16. Zdolność do czynności prawnych osób fizycznych.
Zdolność do czynności prawnych - to zdolność do samodzielnego działania w sferze prawa
cywilnego, do zaciągania zobowiązań, nabywania praw, lub do kreowania zmian w
stosunkach cywilnoprawnych drogą czynności prawnej.
Mają ją wszystkie osoby prawne, a osób fizycznych zdolność do czynności prawnych jest
zróżnicowana. Okolicznościami, które kształtują zdolność do czynności prawnych osób
fizycznych to:
1) wiek - odgrywa podstawową rolę jeżeli chodzi o zdolności. Nie przyznaje zdolności
do czynności prawnych osobom, które nie ukończyły 13 lat, ograniczona zdolność do
czynności 13-18 lat, pełna 18 lat.
Wszystkie podmioty, które nie ukończyły 18 lat są określane mianem małoletniego,
czyli są nimi osoby, które nie mają zdolności do czynności (ukończyli 13 lat i ci
którzy nie ukończyli 18 lat)
2) ubezwłasnowolnienie - instytucja, która w interesie osoby chorej są ustanawia
opiekuna pozbawiając lub ograniczając zdolność tej osoby. O ubezwłasnowolnieniu
orzeka tylko sąd w interesie osoby ubezwłasnowolnianej.
Przesłanki ubezwłasnowolnienia (medyczne i zdrowotne):
choroba psychiczna
niedorozwój umysłowy (upośledzenie umysłowe)
innego rodzaju zaburzenia psychiczne (w szczególności pijaństwo lub
narkomania)
Ubezwłasnowolnienie może być:
a. całkowite - jeżeli dana osoba nie jest w stanie pokierować swoim
postępowaniem, ustanawia się wówczas opiekuna, który ma dokonywać
czynności prawnych w jej imieniu. Osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie
ma zdolności do czynności prawnych. Ubezwłasnowolnienie całkowite nie jest
możliwe w stosunku do osoby, która nie ukończyła 13 lat.
b. częściowe - jest skutkiem działania choroby psychicznej, a osobie tej
potrzebna jest pomoc. W stosunku do tej osoby potrzebna jest kontrola w
sferze prawnej, podmiot ten ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
dla takiej osoby ustanawia się kuratora, bądź opiekuna. Częściowo
ubezwłasnowolnia się osoby pełnoletnie. Ubezwłasnowolnienie częściowe
powinno być cofnięte, kiedy ustaną przesłanki.
Zawarcie małżeństwa przez kobietę - która ukończyła 16 lat, a przy braku pełnoletniości,
wymaga zgody sądu.
Po zawarciu związku z mocy prawa osoba ta uzyskuje pełną zdolność do czynności
prawnych, nie utraci jej nawet wtedy jeżeli przestanie być żoną przed ukończeniem 18 lat.
3 kształty zdolności do czynności prawnych:
1) brak zdolności - osoby do 13 lat i całkowicie ubezwłasnowolnione. Osoby te nie mogą
dokonywać czynności cywilnoprawnych, czynności dokonane przez taką osobę są nieważne,
przedstawiciel ustawowy podejmuje za nią decyzję. Jednak można uznać pewne czynności
prawne dokonane przez taką osobę, jeżeli zostaną spełnione warunki:
osoba ta musi zawrzeć umowę
musi to być umowa powszechnie zawierana
umowa ta musi dotyczyć drobnych, bieżących spraw życia codziennego
umowa ta nie może zawierać rażącego pokrzywdzenia osoby do lat 13stu
umowa ta musi być natychmiast wykonana
2) ograniczona zdolność - osoby miedzy 13-18 rokiem, częściowo ubezwłasnowolnione.
Dotyczy szerokiego kręgu podmiotów. Cechą charakterystyczną jest system kontroli nad
podmiotami. Został zorganizowany w ten sposób, że dla czynności prawnych
zobowiązujących i rozporządzających podmiot potrzebuje zgody przedstawiciela
ustawowego. Z tego faktu wynika, że nie musi mieć zgody dla innych czynności, czyli np.
przyjęcie darowizny po stronie obdarowanego.
Są pewne czynności zobowiązująco- rozporządzające, co do których nie potrzeba zgody
przedstawiciela ustawowego:
umowy o pracę
rozporządzanie własnym majątkiem, zarobkiem
umowy powszechnie zawierane w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego
czynności dotyczące przedmiotów, które zostały mu oddane przez przedstawiciela ustawowego do swobodnej dyspozycji; ta zgoda musi być udzielona w tej samej formie, jaka jest wymagana dla danej czynności prawnej (zgoda z reguły może być udzielona w każdym
czasie)
Umowa kulejąca (negotium claucicanus) - czynność dokonana przez podmiot o ograniczonej zdolności nie wywołuje skutków prawnych jeżeli przedstawiciel nie potwierdzi danej czynności. Brak zgody powoduje, że czynność prawna uważana jest za nieważną od samego początku (ex tunc).
Podmioty o ograniczonej zdolności do czynności prawnych nie mogą dokonywać czynności
prawnych, nawet za zgodą przedstawiciela ustawowego, takich jak:
- sporządzenie testamentu
- uznanie dziecka
3) pełna zdolność - ukończenie 18 lat, osoby nie dotknięte ubezwłasnowolnieniem; jest
to możność samodzielnego dokonywania czynności cywilnoprawnej.
17. Pełnomocnictwo.
PEŁNOMOCNICTWO - źródłem umocowania jest jednostronne oświadczenie woli
mocodawcy;
Są 4 warunki, które należy spełnić, aby pełnomocnik mógł działać skutecznie:
1) posiadanie umocowania do działania w imieniu mocodawcy (kto, kogo umocowuje i
treść umocowania)
umocowanie - to oświadczenie woli mocodawcy, to jednostronna czynność prawna, z
mocy prawa; skutki prawne są po stronie mocodawcy, a pełnomocnik musi się poruszać w
granicach umocowania.
2) pełnomocnik musi dokonać czynności prawnej, która nadaje się do wykonania przez
pełnomocnika - nie można powoływać pełnomocnika do:
sporządzenia testamentu
uznania
ogólnie nie można powołać pełnomocnika do czynności ściśle osobistej
3) pełnomocnik musi mieć zdolność do czynności prawnych (co najmniej ograniczoną)
4) pełnomocnik musi ujawnić że działa w cudzym imieniu i musi ujawnić ta osobę
Są 3 rodzaje pełnomocnictwa:
a. ogólne - oznacza że podmiot może wykonywać wszelkie czynności prawne w
zakresie zwykłego zarządu (forma pisemna pod rygorem nieważności)
b. szczególne - to pełnomocnictwo do dokonania jednej, oznaczonej czynności
c. rodzajowe - to pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnych
określonego typu.
Pełnomocnik musi poruszać się w granicach umocowania. Jeżeli pełnomocnik zawiera
umowę poza granicami umocowania to taka umowa jest umową kulejącą i jej ważność zależy
od potwierdzenia mocodawcy.
Skuteczność w czasie działania pełnomocnictwa:
- mocodawca w każdym czasie może odwołać pełnomocnika
- pełnomocnictwo nieodwołalne - udziela się pełnomocnictwa, którego nie można
cofnąć np. pełnomocnictwo udzielona bankowi do obrotu pieniędzmi na jakimś koncie
w sytuacji brania kredytu przez osobę do której należy to konto
- pełnomocnictwo można oznaczyć terminem na czas określony i nieokreślony
- śmierć kończy stosunek pełnomocnictwa (można jednak zaznaczyć, że
pełnomocnictwo utrzyma się po śmierci w celu załatwienia pewnych czynności
prawnych)
- wykonanie stosunku podstawowego sprawie, że pełnomocnictwo gaśnie
- zrzeczenie się pełnomocnika swojego pełnomocnictwa
- utrata przez pełnomocnika zdolności do czynności prawnych;
Prokura - jest to pełnomocnictwo udzielone przez przedsiębiorcę prokurentowi. Różni się od
właściwego pełnomocnictwa tym, że prokurent może wykonać czynności w zakresie
wszystkich czynności prawnych. Jednak do:
- zbycia przedsiębiorstwa
- dokonania czynności prawnej, na podstawie której następuje tymczasowe oddanie
przedsiębiorstwa do korzystania
- do zbywania i obciążania nieruchomości;
W ww. sytuacjach wyznaczane jest pełnomocnictwo do poszczególnych czynności.
Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona na piśmie. Udzielenie i
wygaśnięcie prokury przedsiębiorca powinien zgłosić do rejestru przedsiębiorstw.
PRAWO RZECZOWE:
1.Charakter praw rzeczowych.
a) Prawo rzeczowe a prawo obligatoryjne: Dawniej zgodnie z tradycja prawa rzymskiego przyjmowano ze różnica miedzy prawami rzeczowymi a obligatoryjnymi polegała na tym iż pierwsze z tych praw wynikają ze stosunki miedzy człowiekiem a rzeczą (ius In re), a drugie ze stosunku miedzy osoba uprawniona i zobowiązana do świadczenia (ius In personam). Koncepcje ta odrzuciła nowoczesna cywilistyka która mówi ze każdy stosunek prawny jest- jako stosunek społeczny- stosunkiem miedzy ludzkim, prawa mogą przysługiwać tylko osobie, obowiązki obciążać również tylko osobe.
b) Skuteczność Inter partes a skuteczności erga omnes: prawa rzeczowe należą do kategorii praw bezwzględnych, natomiast prawa zobowiązaniowe SA prawami względnymi. Różnica miedzy tymi dwoma prawami polega na tym, ze prawa zobowiązaniowe SA skuteczne tylko miedzy stronami danego stosunku prawnego (Inter partes), a prawa rzeczowe wywierają skutek względem wszystkich podmiotów podległych danemu porządkowi prawnemu (erga omnes)
Z praw rzeczowych wynika ze nie wolno czynić czegokolwiek co naruszało by to prawo. Każdy ma obowiązek powstrzymania się od takich działań które by stanowiły ingerencje w swere praw uprawnionego.
Prawa rzeczowe nakładające obowiązek na cale otoczenie uprawnionego , nie mogą by ustanawiane przez strony w sposób dowolny. Strony ustanawiają prawo rzeczowe przez czynność prawna ,mogą wybrać tylko te prawa które SA unormowane w prawie cywilnym jako praw rzeczowe. Ustawodawca decyduje o tym czy dane prawo ma być zaliczane do kategorii praw rzeczowych a także decyduje o nadaniu niektórym prawom względnym cech właściwych prawom bezwzględnym .Osoby zainteresowane mogą jedynie wybierać czy chcąc swój stosunek prawny uregulować prawem rzeczowym czy zobowiązaniowym
2.Treść prawa własności.
Prawo własności- termin ten używany jest używany w znaczeniu prawa podmiotowego i w znaczeniu prawa przedmiotowego, miedzy tymi dwoma prawami istnieje ścisła współzależność.
Ogólne pojecie własności określa art. 140 k.c z którego wynika dla właściciela uprawnienie do korzystania z rzeczy oraz uprawnienie do rozporządzania rzeczą. Przyjmuje się ze prawo własności jest prawem o podstawowym znaczeniu dla całego obowiązującego ustawodawstwa. . Z prawa własności wynika wiele innych uprawnień niż tylko uprawnienie do posiadania, korzystania i rozporządzania rzeczą. Obejmuje ono wszelkie uprawnienia na rzeczy. Wprowadzą się tu następujące uprawnienia:
a) uprawnienie do posiadania rzeczy (ius possidendi)
b) uprawnienie do używania rzeczy (ius utendi)
c) uprawnienie do pobierania pożytków i innych przychodów z rzeczy (ius fruendi)
d) uprawnienie do przetworzenia rzeczy, jej zużycia lub nawet zniszczenia (ius obutendi)
Z praw właściciela do rozporządzania rzeczą można wyprowadzić dwa uprawnienia:
a) Uprawnienie do wyzbycia się własności rzeczy
b) Uprawnienie do obciążenia rzeczy przez ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, a w stosunkach zobowiązaniowych.
3.Prawa sąsiedzkie.
-----------
4. Pojecie i rodzaje współwłasności.
Wspolwlasnosc- jest stosunkiem pochodzącym od własności a wiec niesamodzielna instytucja prawna. Do współwłasności odnosza się wszystkie przepisy o wlasnoscichyba ze co innego wynika z przepisow dotyczących współwłasności. Nature prawa współwłasności określają 3 cechy: jedność przedmiotu polega na tym ze jest nim ta sama rzecz, wielosc podmiotow polega na tym ze wspolnee prawo należy do kilku osob, niepodzielność wspolnego prawa polega na tym ze wzajemne stosunki miedzy współwłaścicielami sa stosunkami prawno rzeczowymi, ale mogą z nich wynikac stosunki o charakterze zobowiazaniowym.
Polskie prawo zna dwa rodzaje współwłasności:
a)współwłasność w częściach ułamkowych- w której każdemu współwłaścicielowi przysługuje udział w prawie własności określony ułamkiem, jest samoistnym stosunkiem prawnym, regulowanym wyłącznie przez prawo rzeczowe. Nazwa polega na tym iż w rzeczy wspolnej każdy współwłaściciel ma swój udzial oznaczony ulamkiem. Każdy ze współwłaścicieli może rozporzeadzic swoim udzialem bez zgody pozostałych współwłaścicieli art. 198 k.c.
b)współwłasność łączną- w której nie wyróżnia się udziałów, jest zawsze stosunkiem prawnym związanym z innym stosunkiem prawnym . Wspolwlasnoscia laczna jest ustawowa wspólności malzenska art. 31 k.r.o a także wspólność umowna art. 48 k.r.o, oraz udzial wspólników spolki cywilnej we własności rzeczy wzniesionych przez nich do spolki art. 863 w zw.z art. 862 k.c. Jest ona bez udziałów i jej uczestnik nie może wogole dysponowac swoimi prawami do podmiotow majatku wspolnego
współwłasności wynikajaca ze współwłasności majatkowej miedzy malzonkami- współwłasnośc ta jest konsekwencja wiezi łączącej małżonków. Malzonkowie nie maja we współwłasności wynikającej ze wspólności majatkowej określonych udziałów i dlatego nie maja prawa rozporządzać swoim udzialem, art. 31 k.r.o mowi ze: „ chwila zawarcia małżeństwa powstaje miedzy malzonkami w mocy ustawy wspólnośc majatkowa obejmujaca ich dorobek” Przedmioty majatkowe nie objete wspólnością stanowia majatek osobisty każdego z małżonków
współwłasności wspólników spolki cywilnej- cecha spolki jest to ze prowadzi ona do powstania odrębnego majatku spolki, będącego w istocie wspolnym majatkiem wspólników. Majatek spolki przez czas jej trwania jest traktowany jako odrębny od majatku osobistego każdego ze wspólników art. 860 § 1 k.c „przez umowe spolki wspolnicy zobowiązują się dazyc do osiągnięcia celu gospodarczego przez dzialanie w sposób oznaczony w szczególności przez wniesienie wkladow”
nienaruszalności majatku spolki- skoro majatek spolki jest własnością laczna to majatek ten w czasie jej trwania jest nienaruszalny. W konsekwencji tego art. 863 § 1 k.c mowi ze „wspolnik nie może rozporządzać udzialem w tym majatku ani w sposzczegolnych składnikach majatku”, art. 863 § 2 k.c „wspolnik nie domagac się jego podzialu”,
5. Zarzad rzecza wspolna.
Chodzi o pogodzenie sprzecznych nieraz interesow kilku osob- wspólników. Każdy ze współwłaścicieli ma prawo i obowiązek brac udzial w zarzadzaniu rzecza wspolna art. 200 k.c. Możemy wyroznic zarząd umowny, sadowy oraz ustawodawstwo
zgoda współwłaściciela- potrzebna jest zgoda wiekrzosci współwłaścicieli, wielkość ta oblicz się wedlug wielkości udziałów. W braku zgody wiekrzosci każdy wspolwlasciciel może rzadac upoważnienia sadowego do dokonania czynności art. 201 k.c. Natomiast do rozporządzania rzecza wspolna oraz do innych czynności które przekraczaja zakres zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli art. 199 zdanie pierwsze k.c
zarzadca wyznaczony przez sad- jeżeli wiekrzosc współwłaścicieli postanawia dokonac czynności razaco sprzecznych art. 202 k.c. Kazde ze3 wspolwlascicieli może wystąpić do sado o wyznaczenie rzazadcy.
6. . Zniesienie współwłasności.
Przedmiotem zniesienia współwłasności mogą być tylko konkretne rzeczy oznaczone co do torzsamosci i gatunku, a nie czesci składowe.
Roszczenie o zniesieniu współwłasności- Kazdemu ze współwłaścicieli przysluguje nieulegajace przedawnieniu roszczenie o zniesieniu współwłasności srt 220 k.cKorzstanie z tego roszczenia może być wlaczone przez czynność prawna na czas nie dłuższy niż 5 lat w ostatnim roku dopuszczalne jest przedłużenie na kolejne 5 lat. Zniesienie może nastapic w dwojakim trybie: w drodze porozumienia właściciela, i w drodze orzeczenia sadowego
Zniesienie współwłasności w drodze porozumienia- może nastapic tylko wtedy gdy wsyztscy wpsolwlasciciele osiagna takie porozumienie ze chca znieść współwłasność. Wsolwlasciciele mogą dokonac fizycznego podzialu trzeczy, sprzedac rzecz wspolna osobie trzeciej i podzielic się uzyskana suma pieniędzy lub licytacja publiczna rzeczy wspolnej
Umowa o zniesieniu wspolwlasciciela- umowa znoszaca współwłasność przez podzial fizyczny lub przez wykup udziałów przez jednego ze współwłaścicieli jest umowa o przeniesienie własności. Umowa ta powinna być zawarta w formie aktu notarialnego
Wyodrębnienie własności lokali- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r o własności lokali stwierdza ze odrebna własność lokali można ustanowic w drodze umowy i jednostronnej czynności prawnej właściciela nieruchomości lub orzeczenia sadu znoszącego współwłasność
Sadowe zniesienie współwłasności- nastepuje w postepowaniu nieprocesowym. Do zlozenia wniosku uprawniony jest każdy współwłaściciel art. 210 k.c. Sad rozstrzyga także o wzajemnych roszczeniach z tulu posiadania.. Jeżeli zniesienie nastepuje na mocy orzeczenia sadu wartość udziałów może być wyrownana przez doplaty pieniężne art. 212 § 1 k.c Rezcz która nie da się podzielic może być przyznana jednej ze stron
Postanowienie o zniesieniu wpsolwlasnosci- postanowienie na charakter prawotwórczy. Kiedy postanowienie się uprawomocni i przyzna wspolwascicielom czesc lub całość rzeczy, przechodzi to na uczestnika wskazanego w postanowieniu
7. Sposoby ustanawiania odrębnej własności lokali.
Spoldzielcze własnościowe prawo do lokalu reguluje ustawa z dnia 15 grudnia 2000r o spoldzielniach mieszkaniowych w szczegolnosci art. 171-1719 tej ustawy. Odrebna własność lokali ustanawia się przez:
Własności spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego- spoldzielnia zobowiazuje się oddac członkowi lokal do uzywania a członek zobowiazuje się wziesc wkład budowlany oraz uiscic oplaty określone w ustawie i w statucie spółdzielni
Spółdzielcze prawo do lokalu uzytkowego- jest prawem zbywalnym, przechodzi na spodkobiercow i ulega egzekucji.Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym.
Prawo do domu jednorodzinnego w posldzielni mieszkaniowej- domem jednorodzinnym jest dom mieszkalny oraz samodzielna czesc domu bliźniaczego lub szeregowego przeznaczona do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych
Lokale mogą stanowic odrębne nieruchomości czyli mogą być odrębnymi przedmiotami stosunkow cywilnoprawnych.
8.---------------------
9. Przenoszenie własności rzeczy droga umowy.
Przeniesienie przez umowy zobowiazuje do przeniesienia własności:
Do przeniesienia własności rzeczy oznaczonej co do tozsamosci wystarczy sama umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy (np. umowa sprzedaży, zamiany czy darowizny).
Do przeniesienia własności rzeczy oznaczonej tylko co do gatunku lub rzeczy przyszłej potrzebne jest oprócz umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy także przeniesienie posiadania rzeczy.
Do przenoszenia własności rzeczy przyszlej potrzebne jest przeniesienie posiadania
Do przeniesienia własności w wyniku wykonania uprzedniego zobowiązania przenoszenie nastepuje na podstawie umowy rzeczowej tylko rozporządzającej która nazywa się „umowa przenoszaca wlasnosc”
10. . Zasiedzenie.
Zasiedzenie- polega na nabyciu prawa własności przez posiadacza rzeczy na skutek upływu określonego w ustawie czasu.
Samoiste posiadanie i upływ czasu jako przeslanki zasiedzenia- jest to faktyczne wladanie rzecza w zakresie odpowiadającym prawu własności. Celem gospodarczym jest usuniecie stanow niepewności i niezgodność miedzy stanem faktycznym a prawnym.W drodze zasiedzenia można nabyc prawo własności na nieruchomości oraz na rzeczy ruchome.. Przeslanki zasiedzenia okreska art. 172 k.c
Bieg zasiedzenia- rozpoczyna się z chwilą objęcia rzeczy w posiadanie samoistne.
Bieg przedawnienia nie rozpoczyna się a rozpoczęty ulega zawieszeniu:
przeciwko dzieciom, jeśli posiadaczem samoistnym jest rodzic, przez czas trwania władzy rodzicielskiej (art. 121 pkt 1 w zw. z art. 175 K.c.),
przeciwko osobom nie mającym pełnej zdolności do czynności prawnych, jeśli posiadaczem samoistnym jest osoba sprawująca opiekę lub kuratelę - przez czas sprawowania przez te osoby opieki lub kurateli (art. 121 pkt 2 w zw. z art. 175 K.c.),
przeciwko małżonkowi, jeśli posiadaczem samoistnym jest drugi małżonek - przez czas trwania małżeństwa (art. 121 pkt 23 w zw. z art. 175 K.c.),
w każdym przypadku, gdy z powodu siły wyższej niemożliwe jest podjęcie przed sądem właściwych czynności procesowych, przerywających bieg zasiedzenia - przez czas trwania przeszkody.
Po ustaniu określonej wyżej przyczyny zasiedzenie rozpoczyna się lub jego bieg jest kontynuowany.
11. Ochrona własności i posiadania.
Cywilistyczna ochrona własności należy do typu ochrony petytoryjnej, przez którą rozumie się ochronę prawa. Innym typem ochrony jest ochrona posesoryjna, której istota polega na tym, że chroni ona nie prawo, lecz pewien stan faktyczny, zwany posiadaniem.
a)Ochrona własności- Właściciel może „z wyłączeniem innych osób" korzystać z rzeczy i rozporządzać rzeczą” (art. 140 k.c.) osoby trzecie musza poszanowac cudze prawa własności jeżeli nie poszanuja uruchamia się stosowanie roszczenia ochronnego. Prawo własności może być naruszane w dwojaki sposób:
Ingerencja w swe re uprawnien właściciela może spowodowac zmiane w swerze jego wladzctwa w postaci uszczuplenia wladzctwa, utraty pewnych korzyści, wygaśnięcia prawa własności
trwałe wkroczenie w sferę uprawnień właściciela przez osobę nieuprawnioną prowadzące do ograniczenia lub całkowitego uniemożliwienia wykonywania uprawnień właścicielskich
b)Ochrona posiadania- Ustanawiając ochronę posiadania ustawodawca sięga najpierw do:
obrony koniecznej- sluzy ochronie zagrozonego posiadania. Celem jest odparcie beprawnego aktu.
Dowolna samopomoc- daje możliwość posiadaczowi przywrocenia wlasnym dzialaniem poprzedniego stanu posiadania.
Roszczenie posesoryjne-służy ochronie posiadania i odróżnia się od roszczeń petytoryjnych przewidzianych dla ochrony praw podmiotowych. Różne są bowiem przesłanki roszczenia, tryb postępowania i charakter orzeczenia w procesie posesoryjnym i petytoryjnym.
12. Uzytkowanie wieczyste.
Uzytkowanie- jest ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na możności uzywania z wylaczeniem innych osob rzeczy cudzej i pobierania jej pożytków naturalnych i cywilnych z obowiązkiem zachowania substancji i i dotychczasowego przeznaczenia rzeczy art. 252 k.c
Uzytkowanie wieczyste- Polega na oddaniu w użytkowanie nieruchomości gruntowej będącej własnością skarbu państwa, województwa, powiatu bądź gminy lub związku tych jednostek osobie fizycznej lub prawnej na czas określony 99 lat (wyjątkowo krócej, lecz nie mniej niż 40 lat). Dotyczy głównie gruntów położonych w granicach administracyjnych miast.
Użytkowanie wieczyste jest formą pośrednią pomiędzy własnością a prawami rzeczowymi ograniczonymi, z tym że bardziej zbliżone jest do własności.
Prawo powstaje w wyniku zawarcia umowy w formie aktu notarialnego oraz wpisu do księgi wieczystej. Oddający w użytkowanie pozostaje właścicielem gruntu i pobiera z tego tytułu opłatę roczną od użytkownika. Użytkownik ma prawa zbliżone do właściciela. Korzysta z gruntu z wyłączeniem innych osób. Może prawem swobodnie rozporządzać, czyli sprzedać je, obciążać, zapisać w testamencie.
13. Służebność.
Sluzebnosc- jest to ograniczone prawo rzeczowe, obciążające nieruchomość służebną w celu zwiększenia użyteczności innej nieruchomości zwanej władnącą. Nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości prawem, z którego wynika, że właściciel innej nieruchomości może korzystać w określonym zakresie z nieruchomości obciążonej. Służebność gruntowa może mieć na celu zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej lub jej oznaczonej części (służebność gruntowa)
Sluzebnosc osobista- obciążenie nieruchomości na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej. Zakres służebności osobistej i sposób jej wykonania oznacza się w braku innych danych, według osobistych potrzeb uprawnionego z uwzględnieniem zasad współżycia społecznego i zwyczajów miejscowych. Sluzebnosc dzieli się na:
Służebność czynna- służebność ktorej trescia jest możność korzystania oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej
Służebność bierna- służebność polegajaca na obowiązku powstrzymania się od pewnych działań lub wykonywaniu uprawnien
Sluzebnosc jako prawa związane z własnością nieruchomości- korzysc jaka ona przynosi nie może być obiektywna, zwiazana z charakterem nieruchomości.
Sluzebnosc ustanawia się z reguły w drodze umowy, niekiedy przez orzeczenie sadu. Umowa powinna zawierac jej tresc .
Wygasniecie służebności- wygasa przede wszystkim z przyczyn typowych dla wszystkich praw rzeczowych ograniczonych: zrzeczenia, konfuzji egzekucyjnej sprzedazy nieruchomości służebnej.Sluzebnosc wygasa z upływem ustanowionego terminu.
Sluzebnosc gruntowa czynna wygasa wskutek niewykonywania jej przez lat 10.
Sluzebnosc osobista wygasa najpóźniej ze śmiercią uprawnionego.
14. . Zastaw.
Zastaw- jest ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na możności zaspokojenia oznaczonej wierzytelnosci z obciążonej zastawem rzeczy ruchomej , z pierwszenstwem przed wierzywieami osobistymi kazdoczesnego właściciela tej rzeczy. Zastaw można ustanowic w celu zabezpieczenia wierzytelności przyszlej lub warunkowej. Do ustanowienia zastawu potrzebna jest umowa miedzy właścicielem, a wierzycielem oraz z zastzeniem wyjątków w ustawie.Zastawca- nazywamy osobe ktorej rzecz lub prawo zbywalne zostalo obciążone prawem zastawu. Zastawnikiem- nazywamy osobe na rzecz ktorej ustanowiono zastaw.
Celem zastawu jest zabezpieczenie wierzytelności z obawy czy dłużnik wykona swój obowiązek. Trescia zastawu jest możność uprzywilejowanego zaspokojenia wierzytelności.
Ustanowienie zastawu nastepuje w drodze umowy tzw.zastaw umowny. Umowa jest umowa realna, do jej zawarcia wymagane jest wydanie rzeczy zastawnikowi. Do zastawu na prawach stosuje się odpowiednie przepisy o zastawie na rzeczach ruchomych.
15. Hipoteka.
Hipoteka jest to- ograniczone prawo rzeczowe służącym do zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomości. Tresc hipoteki polega nazabezpieczeniu wierzytelności przez obciążenie nieruchomosciprawem.
Przedmiot zabezpieczenia hipoteki- hipoteka zabezpiecza tylko wierzytelności pienieane i roszczeniao odsetki oraz przyznane koszty postepowania art. 68 i 69 u.k.w.h. Przedmiotem może być tez użytkowanie wieczyste, własnościowe, spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, do lokalu uzytkowego.
Hipoteka umowna- Podstawą wpisu hipoteki do księgi wieczystej jest oświadczenie właściciela nieruchomości obciążanej o ustanowieniu hipoteki złożone w formie aktu notarialnego (pod rygorem nieważności). Jeżeli ustanowienie hipoteki następuje na rzecz banku (tzw. hipoteka bankowa), to wymogi prawne zostały na skutek lobbingu bankowego złagodzone - wystarcza oświadczenie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Hipoteka kaucyjna i przymusowa- polega na zabezpieczeniu wierzytelności o wysokość nieustalonej , lecz określonej do oznaczonej sumy najwyższej art. 102 u.k.w.h
Hipoteka ustawowa- splata wierzytelności hipotetycznej obciążonej hipoteka może być dokonana do wysokości tej hipoteki tylko do rak wierzyciela któremu ona przysluguje .
16. Wlasnosciowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego.
Spoldzielcze własnościowe prawo do lokalu reguluje ustawa z dnia 15 grudnia 2000r o spółdzielniach mieszkaniowych art. 171-1719 tel ustawy. Przez umowe do ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu spoldzielnia zobowiazuje się oddac członkowi lokal do uzywania, a członek zobowiazuje się wnieść wkład budowlany oraz uiscic oplaty okreslnoe w ustawie i statucie spółdzielni.
17. . Ksiegi wieczyste.
Ksiegi wieczyste- sa urzędowymi, publicznymi rejestrami nieruchomościami prowadzonymi dla ustalenia aktualnego stanu prawnego tych nieruchomości.
Ksiegi wieczyste zaklada i prowadzi się dla nieruchomości które niemaja ksiag wieczystych albo których ksiegi wieczyste zaginęły lub ulegly zniszczeniom. Mogą być one prowadzone także w celu ustalanai stanu prawnego współczesnego spółdzielczego, prawa do lokalu mieszkalnego.
Prowadzenie ksiag wieczystych należy do sadow rejonowych. Dokonuja ich sedziowie i referendarze sadowi art. 23 u.k.w.h
Wpis w księdze wieczystej- może być deklaratoryjny który ujawnia tylko nabycie, zmiane lub utrate prawa rzeczowego na nieruchomość, nie stanowi przeslanki nabycia, zmiany, lub utraty określonego prawa, lub konstytutywny czyli stanowi konieczna przesłankę nabycia, zmiany, lub utraty określonego prawa rzeczowego na nieruchomości
Dzialy skiegi wieczystej- prowadzi się je oddzielnie dla każdej nieruchomości bez względu na zmiany w osobie jej właściciela art. 24 u.k.w.h. Kazda ksiega wieczysta zawiera czter dzialy: dzial pierwszy obejmuje oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw wziazanych z własnością tych nieruchomości, dzial drugi obejmuje wpisy dot własności i uzytkowania wieczystego, dzial trzeci przeznaczony jest na wpisy dot ograniczonych praw rzeczowych z wyjątkiem hipotek na wpis ograniczen w rozporządzeniu nieruchomością lub uzytkowaniem wieczystym oraz na wpis innych praw i roszczen, dzial czwarty przeznaczony jest na wpisy dot hipotek
Akta ksiegi wieczystej- dla każdej ksiegi wieczystej prowadzi się kata ksiegi wieczystej, do których sklada się dokumenty i pisma dot nieruchomości art. 28 u.k.w.h. Wpisy dokonywane sa na wniosek osoby uprawnionej . Może być dokonany na podstawie dokumentuz podpisem notariusza.
ZOBOWIĄZANIA:
1. Pojęcie zobowiązania.
Zobowiązanie - jest rodzajem stosunku cywilnoprawnego i oznacza stosunek obligacyjny
(zobowiązaniowy). To sytuacja, gdzie uprawniony - wierzyciel może żądać od dłużnika -
zobowiązanego, pewnego świadczenia, które to dłużnik jest zobowiązany wykonać (jest to
odpowiednie zachowanie się dłużnika, wskazane w treści zobowiązania, na rzecz
wierzyciela).
1) Wierzytelność - to sytuacja prawna wierzyciela, polegająca na tym że może on
domagać się od dłużnika określonego zachowania (jest to uprawnienie wierzyciela)
2) Dług - jest to lustrzane odbicie wierzytelności, jest to zespół obowiązków dłużnika, a
wykonanie tych obowiązków ma na celu zaspokojenie interesu wierzyciela.
3) Odpowiedzialność - są to ujemne następstwa prawne, przewidziane dla jakiegoś
podmiotu w związku ze ziszczeniem się pewnych zdarzeń kwalifikowanych
negatywnie przez system prawny, np. niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania przez dłużnika. Jest to także uprawnienie do zastosowania przymusu dla
zaspokojenia wierzyciela (w węższym znaczeniu).
Zobowiązanie naturalne (niezupełne)- dłużnik zobowiązany jest do świadczenia ale nie
można go przymusić do wykonania na drodze sądowej (są to np. zobowiązania z gier i
zakładów niezatwierdzonych przez państwo).
2. Zobowiązanie pieniężne.
Zobowiązanie pieniężne - jeżeli dłużnik ma obowiązek zapłacić pewną sumę pieniędzy
wierzycielowi (określonej wartości majątkowej wyrażonej w jednostkach pieniężnych). W
pozostałych przypadkach są to zobowiązania niepieniężne, np. związane z dostarczeniem
rzeczy.
KONSEKWENCJE PRAWNE ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH:
1) zasada nominalizmu - zobowiązania pieniężne rządzą się tą zasadą. Jeżeli dłużnik
zobowiązany jest do zapłaty określonej kwoty, to bez względu na to, kiedy ma zapłacić,
obowiązkiem dłużnika jest zapłacenie nominalnej kwoty bez względu na to czy w tym czasie
pieniądz zyskał czy też stracił na wartości.
Wyjątkiem od tej zasady jest zasada REBUS SIC STANTIBUS. Przeważa za tym zasada
waloryzacji świadczeń pieniężnych.
Waloryzacja może być:
a. ustawowa - rzadko
b. umowna - jest to możliwość wprowadzenia klauzuli waloryzacyjnej do umowy, czyli
wprowadza się inny niż pieniądz miernik wartości do wartości zobowiązania.
Typowymi klauzulami są:
klauzula złota
walutowa
towarowa
kosztów
usług
c. sądowa - jeżeli strony nie zastosują w umowie klauzuli waloryzacyjnej, przesłanką
sądu do waloryzacji jest:
to że strona nie jest profesjonalistą
między powstaniem a wykonaniem zobowiązania jest istotna zmiana siły
nabywczej pieniądza
Sąd dokonuje waloryzacji w następujący sposób:
- może zmienić wysokość świadczeń
- może zmienić sposób wykonania świadczenia
2) zasada walutowości - obowiązuje w stosunku do wszystkich świadczeń pieniężnych.
Zobowiązania muszą być zaciągnięte w złotych polskich na terenie RP. Wyjątkiem jest tu np.
przepisy prawa dewizowego dotyczące wyłączeń zbiorowych lub indywidualnych
3) kwestia miejsca wykonania zobowiązania - prawo polskie przyjmuje konstrukcję:
- długów odbiorczych - wierzyciel musi udać się do dłużnika i odebrać świadczenie
(odnosi się to do zobowiązań niepieniężnych)
- długów dostawczych - opierają się na tej konstrukcji zobowiązania pieniężne
4) odszkodowanie za opóźnienie świadczenia - jeżeli dłużnik nie świadczy w terminie to
ponosi konsekwencje, chyba że nie zostało to przez niego zawinione.
W przypadku zobowiązań pieniężnych za każde opóźnienie przewidziane są ustawowe
odsetki, chyba że umowa stanowi inaczej (30% w skali roku).
Prawo nie przewiduje procesów składanych, czyli odsetek od odsetek. Wyjątkiem są pożyczki
długoterminowe udzielone przez instytucje kapitałowe.
3. Zobowiązania solidarne.
1) solidarność dłużników (bierna)
Znamionują ją następujące cechy (art. 366 KC)
- wierzycielowi przysługuje wierzytelność o spełnienie jednego świadczenia, jeżeli
zostanie ono w całości spełnione i w sposób należyty lub jeżeli wierzyciel w inny sposób
zostanie zaspokojony (np. przez poręczenie), zobowiązanie wygasa
- po stronie długu występuje kilka podmiotów (wielu dłużników)
- wierzyciel może żądać w całości lub w części świadczenia od wszystkich dłużników
łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna
Solidarność bierna - wzmacnia pozycję wierzyciela, ułatwie mu realizację jego
wierzytelności i stwarza silne zabezpieczenie w postaci odpowiedzialności majątkowej
ponoszonej przez kilku dłużników.
Jest to postać zobowiązania niebezpieczna dla dłużników solidarnych, każdy z nich ponosi
ryzyko wykonania całego świadczenia na rzecz wierzyciela.
Roszczenie regresowe - jeżeli jeden lub niektórzy z dłużników solidarnych przyczynili się do zaspokojenia wierzyciela w części większej, niżby na to wskazywał wiążący ich stosunek
wewnętrzny, każdy z nich może żądać zwrotu odpowiedniej części od tych dłużników
solidarnych, którzy nie świadczyli w ogóle albo zaspokoili wierzycieli w części mniejszej
niżby to wynikało ze wspomnianego klucza podziału.
2) solidarność wierzycieli (czynna)
Charakteryzuje się ona tym, że po stronie wierzytelności występuje kilka podmiotów.
Jednakże dłużnik zobowiązany jest tylko do jednego świadczenia, które może spełnić do rąk
któregokolwiek z wierzycieli solidarnych.
Dopiero jednak, kiedy jeden z wierzycieli wystąpi przeciwko dłużnikowi z powództwem,
dłużnik zobowiązany jest spełnić świadczenie do jego rąk. Zaspokojenie któregokolwiek z
wierzycieli solidarnych umarza dług także wobec pozostałych wierzycieli.
Reżim prawny:
- solidarność czynna może powstawać wyłącznie z mocy czynności prawnej
- dopuszczalne jest, aby wspólny dłużnik zobowiązany był w sposób odmienny względem
każdego wierzyciela (art. 368)
- między współwierzycielami obowiązuje zasada wzajemnej reprezentacji, na ich korzyćś
wobec dłużnika
- zdarzenie pogarszające położenie jednego w wierzycieli solidarnych nie wpływa na
położenie prawne pozostałych wierzycieli
- roszczenia regresowe między wierzycielami solidarnymi regulują podobne normy, jakie
obowiązują w stosunkach między dłużnikami solidarnymi.
4.Miejsce i czas wykonania zobowiązań.
1)Miejsce spełnienia świadczenia - określa przede wszystkim treść zobowiązania lub jego
właściwość (np. położenie nieruchomości). Dopiero z braku wskazań, zastosowanie znajduje
względnie wiążąca umowa (art. 454 KC), która ta kwestię reguluje w zależności od tego, czy
świadczenie jest:
- pieniężne - powinno być spełnione w miejscu zamieszkania lub siedziby wierzyciela w
chwili spełnienia świadczenia
- niepieniężne - właściwe jest miejsce zamieszkania lub siedziba dłużnika w chwili
powstania zobowiązania;
2) Termin wykonania - jeżeli strony nie umówią się inaczej, np. przepisy przewidują (art. 455 KC), że świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do
wykonania (6 tyg. od wezwania do zwrotu w przypadku pożyczki)
5.Jakość świadczenia.
Jakość świadczenia - jeżeli strony nie umówią się inaczej, to KC przewiduje, że dłużnik
powinien z należytą starannością wykonać świadczenie, czyli wymagana jest staranność w
stosunkach danego rodzaju. Podwyższona staranność wymagana jest od osoby, która
wykonuje zawodowo określoną działalność.
6.Waloryzacja świadczeń pieniężnych.
------------
7.Przesłanki i zasady odpowiedzialności odszkodowawczej.
Odpowiedzialność odszkodowawcza - polega na tym, że norma prawna przerzuca obowiązek naprawienia szkody innemu podmiotowi niż poszkodowany. W takim przypadku mówimy o odpowiedzialności odszkodowawczej jednego podmiotu za szkodę doznaną przez inny podmiot. Okoliczności służące to przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej.
1) Zdarzenie - z którym system prawny łączy czyjś obowiązek naprawienia szkody. Są 2
główne zdarzenia za które podmiot odpowiada:
- niewykonanie umownego zobowiązania lub nienależyte wykonanie (niewykonanie
kontraktowe, czyli odpowiedzialność kontraktowa - ex contracto)
- czyn niedozwolony, czyli delikt (odpowiedzialność deliktowa - ex delicto)
Odpowiedzialność ponosi ten sam podmiot lub inne podmioty.
Zasady odpowiedzialności - nie zawsze podmiot, który dopuścił się czynu odpowiada za
niego:
zasada winy - ustawodawca chce, żeby odpowiadał winny, czyli osoba, która
w sposób umyślny lub niedbalsko narusza zasady porządku życia publicznego
zasada ryzyka - podmiot odpowiada bez względu na swoją winę
zasada słuszności - gdzie mówimy o okolicznościach egzonezyjnych, które
zwalniają z odpowiedzialności na zasadzie ryzyka:
1. wina wyłącznie osoby 3-ciej
2. wina samej osoby poszkodowanej
3. sytuacje nieprzewidziane
Ustawodawca wskazuje określoną zasadę przy ponoszeniu odpowiedzialności.
2) Szkoda - to uszczerbek w dobrach prawnie chronionych jak: życie, zdrowie, majątek,
dobra osobiste. Naruszenie dóbr nieosobistych to krzywda, która wymaga zadośćuczynienia
za wyrządzone krzywdy.
Szkoda przeważnie składa się z 2ch elementów:
1. strata (szkoda rzeczywista) - jest to realny uszczerbek poniesiony przez podmiot.
2. utracony zysk czy korzyść - który razem ze stratą tworzy szkodę tj to czego nie
osiągnął przez działanie osoby odpowiedzialnej za szkodę (trzeba udowodnić że zyski
te były realne do zdobycia)
Obliczanie wysokości szkody odbywa się najczęściej:
metoda różnicową- bierze się pod uwagę wartość majątku osoby
poszkodowanej gdyby nie zaszło określone zdarzenie, a wartość majątku po
zajściu określonego zdarzenia.
Każda szkoda podlega odszkodowaniu!!!
---- ograniczenia obowiązku wynagrodzenia szkody wynikać mogą z umowy lub ustawy. Jeśli chodzi o ustawę:
art. 362KC - przyczynienie poszkodowanego do wyrządzonej szkody
art. 440 KC - umniejszenie odszkodowania, przepis ten dotyczy
odpowiedzialności deliktowej i zachodzi relacja między osobami fizycznymi
3)Związek przyczynowy - jest kategoria filozoficzną, musi nastąpić między zdarzeniem
a szkodą. Związek przyczynowy musi być adekwatny.
8.Umowy wzajemne.
Umowy wzajemne (art. 487 KC)- są szczególnym rodzajem umów dwustronnie
zobowiązujących. Swoista ich cecha polega na tym, że „obie strony zobowiązują się w
taki sposób, że świadczenie jednej z nich, ma być odpowiednikiem świadczenia
drugiej”. Charakteryzuje je więź polegająca na zależności świadczenia jednej strony
od świadczenia drugiej strony.
(DO UT DES - dają abyś dał). Umowy wzajemne opierają się także na
ekwiwalencyjności świadczeń.
Umowami wzajemnymi mogą być:
- umowy nazwane (typowe) - wśród nich można wyróżnić:
umowy, których essentialia negotii (elementy przedmiotowo istotne) obejmują
wzajemne sprzężenie świadczeń
umowy, których essentialia negotii wykluczają obowiązek świadczenia drugiej
stronie (np. darowizna) - nie mają charakteru wzajemnego
umowy, których essentialia negotii nie rozstrzygają tej kwestii, dopuszczając
nadanie im kształtu zarówno umów jedno- jak i dwustronnie zobowiązujących
umowy, których essentialia negotii wskazują na dwustronny, lecz
niewzajemny charakter - w szczególności pożyczka oprocentowana;
9.Zawarcie umowy przy pomocy wzorca.
---------------------
10.Umowa przedwstępna.
Umowa przedwstępna - jest umową obligacyjną (może mieć charakter jednostronnie albo
dwustronnie zobowiązujący); jedna lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w
przyszłości oznaczonej umowy, którą określa się mianem umowy przedwstępnej (art. 389
KC), która jest świadczeniem i zawiera się ją zawsze przez zgodne oświadczenie woli stron.
W myśl art. 389 KC umowa przedwstępna jest ważna, jeśli:
- określa istotne postanowienia umowy przyrzeczonej
- ustala termin, w ciągu którego umowa przyrzeczona ma być zawarta
- poza tym musi odpowiadać ogólnym przesłankom stawianym każdej czynności prawnej;
Gdy nie dochowa się warunków umowy przedwstępnej, następują określone skutki:
1) ponosi skutek słabszy - dotyczy każdej umowy przedwstępnej, prawo do
odszkodowania za wszystkie straty, które się poniosło i poniósł je
podmiot, który liczył na zawarcie umowy przyrzeczonej
2) ponosi skutek silniejszy - podmiot, który liczył na zawarcie umowy
przyrzeczonej ma prawo dochodzić tego, żeby kontrakt doszedł do skutku.
Muszą być spełnione warunki, które wymaga prawo do ważności
kontraktu definitywnego, czyli zachowana forma umowy przedwstępnej
jaka jest wymagana do umowy definitywnej (art. 64 KC - jeżeli strona
zobowiązania nie złoży takiego oświadczenia woli, wówczas prawomocne
orzeczenie sądu stwierdzające taki obowiązek zastępuje to oświadczenie).
Umowa przedwstępna jest umową wiążącą!!!!
11.Zadatek i kara umowna.
Zadatek - dodatkowe zastrzeżenie umowne. Służy do zabezpieczenia interesów obu stron umowy. Strona, która nie wykona swojego zobowiązania traci zadatek, jeśli sama go dała, albo obowiązana jest go zwrócić w dwukrotnej wysokości. Zadatek jest skuteczny tylko wtedy, jeżeli zostanie wręczony przy zawarciu umowy.
Zadatek jest najczęściej stosowany w umowach przedwstępnych (sprzedaży nieruchomości, samochodu itp.). Dzięki niemu każda ze stron zabezpiecza się na wypadek zerwania umowy w ostatniej chwili przez drugą stronę.
Zadatek różni się od zaliczki tym, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron, druga strona wzbogaca się o wysokość zadatku; natomiast zaliczka jest po prostu zwracana, bez dodatkowych konsekwencji. Zadatek staje się nim tylko wtedy, gdy zostanie to jasno określone w umowie - bez takiego określenia będzie to zaliczka.
Najczęstszy scenariusz: kupujący, zawierając umowę przedwstępną, płaci sprzedającemu zadatek (zwykle 10%).
Jeśli umowa właściwa zostanie zawarta, zadatek jest zaliczony jako część zapłaty i kupujący dopłaca brakujące 90%
Jeśli kupujący wycofa się z zakupu, to sprzedający może zatrzymać zadatek
Jeśli sprzedający wycofa się ze sprzedaży, to kupujący może żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości
Jeśli właściwa umowa nie zostanie zawarta z winy obu stron lub z przyczyn niezależnych, to zadatek ulega zwrotowi
Jest dopuszczalne ustalenie innych możliwości dotyczących wycofania się z umowy, w zależności od ustaleń między stronami.
12.Odpowiedzialnosc kontraktowa.
Odpowiedzialność kontraktowa (EX CONTRACTO) - jest to odpowiedzialność
odszkodowawcza za naruszenie zobowiązania przez dłużnikia. Sa 3 przesłanki
odpowiedzialności kontraktowej:
fakt, z którym system prawny wiąże czyjąś odpowiedzialność
szkoda
związek przyczynowy między zdarzeniem a szkodą;
Odpowiedzialność kontraktowa obejmuje tylko szkody majątkowe !!!
Zasada odpowiedzialności kontraktowej:
W świetle art. 471 KC naruszenie zobowiązania przez dłużnika polega na niewykonaniu lub
nienależytym wykonaniu zobowiązania. Artykuł ten kreuje odpowiedzialność dłużnika na
zasadzie winy (dłużnik odpowiada z reguły za każdą winę).
Na obszarze prawa cywilnego dokonuje się gradacji/stopniowania winy:
- wina umyślna - najwyższy stopień winy, polega na tym że dłużnik:
chce naruszyć ciążące na nim obowiązki powinnego zachowania (dolus
directus)
albo przewidując możliwość takiego naruszenia na to się godzi (dolus eventualis)
- wina nieumyślna - dzieli się na:
niedbalstwo - można zarzucić temu, kto nie dochował należytej staranności w
sytuacji gdy powinien i zarazem mógł zachować się prawidłowo. W obrębie
niedbalstwa wyróżnia się z kolei:
rażące niedbalstwo - znaczne odchylenie od wzorca należnego zachowania się
dłużnika;
Dłużnik ponosi odpowiedzialność za osoby, którymi posłużył się w celu wykonania
zobowiązania, tak jak sam odpowiada za własne działania lub zaniechania.
13. Bezpodstawne wzbogacenie.
Bezpodstawne wzbogacenie - jest to przesunięcie majątkowe, które nastąpiło bez
uzasadnionej w świetle obowiązującego systemu prawnego podstawy, wówczas ten kto
wartość jakąś utracił może żądać jej zwrotu od tego, na kogo ona bezpodstawnie przeszła.
Zgodnie z założeniami instytucji bezpodstawnego wzbogacenia, art. 405 KC wskazuje na 4
przesłanki powstania roszczenia z tego tytułu:
1) wzbogacenie jednego podmiotu - polega na uzyskaniu jakiejś korzyści
majątkowej w dowolnej postaci
2) zubożenie drugiego podmiotu - musi przybrać postać majątkową i może
polegać na:
nieopłacalnym świadczeniu usług przez zubożonego lub na naruszeniu
przysługujących mu praw
utracone korzyści
wykonywanie cudzego zobowiązania, jeżeli zubożony działał w błędnym
przeświadczeniu, że spełnia własne zobowiązanie
3) związek między wzbogaceniem a zubożeniem - korzyść majątkowa musi
być uzyskana kosztem drugiej osoby.
Do zdarzeń powodujących z jednej strony zubożenie a z drugiej strony
wzbogacenie należą w szczególności:
działanie samego zubożonego - budowa na cudzym gruncie z własnych
materiałów
działanie wzbogaconego - budowa na własnym gruncie z cudzych materiałów
działanie osoby trzeciej - sprzedaż przez komornika rzeczy nie należącej do
dłużnika
zdarzenie nie będące działaniem ludzkim - nurt rzeki przerzuca część gruntu
między sąsiadami
4) bezpodstawność wzbogacenia - wzbogacenie kosztem zubożonego musi
nastąpić bez podstawy prawnej;
Przy bezpodstawnym wzbogaceniu, wzbogacony staje się dłużnikiem, a zubożony
wierzycielem.
Zasada zwrotu:
- bezpodstawnie wzbogacony ma obowiązek zwrotu w momencie wezwania aktualne
wzbogacenie
- zubożały może wystąpić do obdarowanego o zwrot tego przedmiotu
- jeżeli osoba wzbogacona za majątek uzyskany nabyła inną rzecz, to musi ją zwrócić
- jeżeli wzbogacenie nastąpiło w momencie, kiedy wiadomo, że nastąpiła pomyłka, to
należy ją zwrócić.
14.Odpowiedzialnosc deliktowa za czyn własny.
Odpowiedzialność deliktowa (EX DELICTO) - jest to czyn niedozwolony, który znamionuje zachowanie się podmiotu prawa cywilnego sprzeczne z zasadami porządku prawnego;
Odpowiedzialność za czyn własny - oparta jest na zasadzie winy. Wyraźnie wskazuje na to
art. 415 KC, który stanowi, że „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest
do jej naprawienia”
Nie ma tutaj domniemania winy, trzeba aby osoba poszkodowana udowodniła winę sprawcy.
Za czyn zawiniony może uchodzić jedynie takie zachowanie się człowieka, które jest zarazem
bezprawne, czyli niezgodne z porządkiem prawnym jak:
naruszenie wyrażonych w przepisach nakazów lub zakazów
naruszenia zasad współżycia społecznego
Okoliczności, które zwalniają sprawcę deliktu z odpowiedzialności to:
brak wymaganego wieku (osoba do 13 lat)
niepoczytalność sprawcy, czyli podmiot który dopuszcza się deliktu, nie zdaje
sobie sprawy z tego co czyni. Jednak w pewnych przypadkach należy obciążyć
sprawcę deliktu odpowiedzialnością za wyrządzone szkody np. odurzenie
alkoholem, narkotykami (art. 425 KC)
obrona konieczna (art. 423 KC) - polega na odparciu bezpośredniego i
bezprawnego zamachu na jakiekolwiek dobro własne lub innej osoby. Nie
ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną napastnikowi
stan wyższej konieczności (art. 424 KC) - znamionuje bezpośrednie
zagrożenie dla dowolnego dobra jakiejkolwiek osoby. Źródłem tego
zagrożenia nie jest zamach, a więc bezprawne działanie człowieka, ale jakaś
rzecz lub zwierze (płonący dom). Dla uchylenia się od odpowiedzialności
konieczne jest ponadto:
i. osoba sama nie wywołała zagrożenia
ii. niebezpieczeństwa nie można było inaczej
zapobiec
iii. ratowane dobro było ważniejsze aniżeli
zagrożone
dozwolona samopomoc (art. 342, 432 KC) - jest przewidziana w wyjątkowych
zupełnie przypadkach wyraźnie przewidzianych i wskazanych w ustawie;
15.Odpowiedzialność deliktowa za czyny małoletnich i niepoczytalnych.
Zawiniony czyn człowieka może także polegać na tym, że nie dopełnił on ciążącego na
nim obowiązku nadzoru nad inną osoba, która w następstwie wyrządziła komuś krzywdę.
W przypadku takim zobowiązany do nadzoru ponosi odpowiedzialność za własne
zachowanie (tzw. wina w nadzorze) z tym zastrzeżeniem, że cudzy czyn, jakim jest
zachowanie się podopiecznego, stanowił bezpośrednią przyczynę szkody (podopieczni to
osoby do lat 13 i osoby niepoczytalne)
Ustawa przewiduje możliwość dochodzenia odszkodowania od:
a. sprawującego nadzór - zgodnie z art. 427 KC odpowiedzialność ponosi każdy, „kto z
mocy ustawy lub umowy zobowiązany jest do nadzoru nad osobą, której z powodu
wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego, winy poczytać nie można”.
Odpowiedzialność oparta jest na winie osoby zobowiązanej do nadzoru. Poszkodowany
może korzystać z 2 korzystnych dla niego domniemań prawnych zwykłych (mogą być
obalone przeciwdowodem):
co do winy w nadzorze
co do związku przyczynowego między zawinionym zachowaniem
sprawującego nadzór a szkodą wyrządzoną przez podopiecznego osobie
trzeciej
b. odpowiedzialność sprawcy - sprawujący dozór uwalnia się odpowiedzialności, gdy:
obalone zostanie domniemanie winy w nadzorze lub domniemanie związku
przyczynowego
jeżeli ściągnięcie wierzytelności (odszkodowania) od osoby odpowiedzialnej z
tytułu winy w nadzorze jest niemożliwe lub bardzo utrudnione
jeżeli brak jest osób zobowiązanych do nadzoru;
W takich przypadkach, art. 428 KC przewiduje oparta na zasadzie słuszności
odpowiedzialność bezpośredniego sprawcy. Przepis ten każe uwzględnić zwłaszcza stan
majątkowy poszkodowanego i sprawcy.
16.Odpowiedzialność deliktowa za czyny osób którym powierzono wykonanie czynności.
Powierzający czynność (A) ponosi odpowiedzialność za cudzy czyn, a mianowicie za
działanie osoby, której powierzył czynność (B), jeżeli czynność ta wyrządziła szkodę
osobie trzeciej.
Ponosi odpowiedzialność osoba powierzająca wykonanie czynności za szkodę wówczas,
gdy wykonawca czynności wyrządza szkodę przy wykonywaniu czynności, a nie przy
okazji lub przy sposobności wykonania czynności.
Szkoda- następuje wówczas, gdy istnieje ścisły związek między sposobem wykonywania
czynności i wyrządzeniem szkody, natomiast w przypadku wyrządzenie szkody przy
okazji lub sposobności nie jest szkodą.
Ten, który powierza wykonanie czynności innej osobie odpowiada ma zasadzie winy w
wyborze (domniemanie winy) art. 429 KC.
Uwolnić się od odpowiedzialności można poprzez:
wskazanie, że dokonało się starannego wyboru
jeżeli powierzono wykonanie czynności profesjonaliście;
17.Odpowiedzialność za szkody wyrządzone działaniem władzy publicznej.
Skarb Państwa odpowiada, jeżeli szkodę wyrządził funkcjonariusz państwowy. Pojęcie to obejmuje:
pracowników organów władzy państwowej, sędziów, prokuratorów i żołnierzy
sił zbrojnych
osoby powołane w drodze wyboru do organu państwowego (posłowie,
ławnicy)
osoby działające „na zlecenie” organów władzy, administracji lub gospodarki
w przypadku, gdy odpowiednie przepisy prawne upoważniają organy do
zlecenia określonego działania (np. obywatele uczestniczący w zwalczaniu
klęsk żywiołowych)
Odpowiedzialność SP zależy od spełnienia kumulatywnie 2 przesłanek odnoszących się do funkcjonariuszy:
zakresu ich działań - SP odpowiada tylko wtedy, gdy funkcjonariusze
wyrządzili szkodę przy wykonywaniu powierzonych im czynności
odpowiedzialność wyłącza się w przypadkach, gdy funkcjonariusza wyrządził
szkodę jedynie przy okazji wykonywania powierzonej mu czynności
wina - zachowanie funkcjonariusza musi być zawinione (jednak ta przesłanka
odpowiedzialności nie została wymieniona). Wina może polegać na działaniu
jak i na zaniechaniu.
Wina anonimowa - uchyla konieczność indywidualizowania sprawcy i tym
samym uwzględnia sfery jego przeżyć psychicznych. Wystarczy więc udowodnić,
że „winę ponosi jeden z członków określonego zespołu funkcjonariuszy”.
Określona w art. 417 KC odpowiedzialność jest odpowiedzialnością za cudzy czyn
(funkcjonariusza publicznego), opartej na zasadzie ryzyka.
18. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem przedsiębiorstwa.
W myśl art. 435 KC odpowiedzialność ciąży na każdym (osobie fizycznej lub prawnej), kto
prowadzi na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprowadzany w ruch za pomoca
sił przyrody.
Przedsiębiorstwo - rozumie się zespół składników materialnych i niematerialnych
przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych.
Do zastosowania art. 435 KC należy wziąć pod uwagę:
bezpośrednie wykorzystywanie elementarnych sił przyrody (paliwa, gaz,
energię) przez przedsiębiorstwo lub zakład, jak również
przetwarzanie energii elementarnej na pracę lub inne postaci energii, co
wymaga użycia maszyn lub innych urządzeń przetwarzających
konieczne jest, aby przedsiębiorstwo lub zakład były „wprawiane w ruch”
(zwrot przenośny) przez maszyny lub urządzenia przetwarzające elementarne
siły przyrody
Przesłanki odpowiedzialności:
Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka - wystarczy, gdy istnieje związek przyczynowy między
funkcjonowaniem przedsiębiorstwa lub zakładu jako całości a powstałą szkodą.
Są jednak 3 wyłączenia odpowiedzialności (okoliczności egzeneracyjne):
siła wyższa
okoliczność, że szkoda nastąpiła wyłącznie z winy poszkodowanego
okoliczność, że szkoda nastąpiła wyłącznie z winy osoby trzeciej, za którą
prowadzący przedsiębiorstwo (zakład) nie ponosi odpowiedzialności;
19. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem pojazdu mechanicznego (art. 436
KC).
Posiadacz mechanicznego środka komunikacji, poruszanego za pomoca sił przyrody,
odpowiada za szkody wyrządzone przez ruch tych pojazdów (odpowiedzialność na zasadzie
ryzyka)
Ruch pojazdów - pojazd jest w ruchu od chwili uruchomienia silnika, aż do momentu
ukończenia jazdy w następstwie osiągnięcia miejsca przeznaczenia lub wskutek planowanej
przerwy w podróży (np. krótkotrwały postój w trakcie podróży)
Mechaniczny środek komunikacji - musi służyć i być przeznaczony do komunikacji,
poruszany za pomocą sił przyrody (zalicza się wszelkie pojazdy napędzane własnymi
urządzeniami mechanicznymi)
Uchylenie zasad ryzyka:
zderzenie się środków komunikacji; oba pojazdy stwarzają analogiczne
niebezpieczeństwa; uchylenie zasad ryzyka odnosi się jedynie do wzajemnych
roszczeń między podmiotami odpowiedzialnymi za zderzające się pojazdy.
Zderzenie ma miejsce tylko wtedy, gdy są one w ruchu (jednak do pasażerów i
przechodniów ma zastosowanie odpowiedzialność na zasadzie ryzyka !!!!! )
od zderzenia należy odróżniać najechanie pojazdu na stojący inny pojazd. W
takim przypadku ma zastosowanie odpowiedzialność oparta na zasadzie ryzyka,
którą ponosi osoba odpowiedzialna za pojazd będący w ruchu
przewóz z grzeczności - to przewóz dokonywany nieodpłatnie i przede
wszystkim z uprzejmości. Osoba korzystająca z grzeczności przewożącego nie
może wobec niego powoływać się na odpowiedzialność opartą na zasadzie
ryzyka.
Natomiast ograniczenie to nie odnosi się do posiadaczy innych pojazdów
mechanicznych, jeżeli z powodu ich ruchu wyrządzono szkodę przewożonemu z
grzeczności (np. w razie zderzenia się pojazdów)
Są jednak 3 wyłączenia odpowiedzialności (okoliczności egzogeneracyjne):
siła wyższa
wina poszkodowanego
wina osoby trzeciej
20.Naprawianie szkody na osobie(uszkodzenie ciała,rozstrój zdrowia).
-----------
21.Umowa sprzedaży.
Umowa sprzedaży uregulowana została w art. 535 i n. KC, jako umowa obligacyjna.
Sprzedaż - sprzedawca zobowiązuje się wobec kupującego do przeniesienia własności rzeczy i wydania jej kupującemu, a kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę. Są to elementy
przedmiotowo istotne (essentialia negotii). Z umowy tej wynika, że jest to umowa:
- dwustronnie zobowiązująca
- wzajemna
- odpłatna
- konsensualna
>> Zobowiązująco- rozporządzający charakter tej umowy:
- art. 155 KC - jeżeli jakaś umowa zobowiązuje do przeniesienia prawa własności, to
umowa ta przenosi to prawo własności (chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej,
albo że strony inaczej postanowiły), ale dotyczy to tylko rzeczy oznaczonych co do
tożsamości
- w przypadku rzeczy oznaczonych co do gatunku wymaga wydania rzeczy/
przeniesienia posiadania, aby być właścicielem rzeczy
- umowa sprzedaży zawsze jest umową zobowiązującą, ale w niektórych przypadkach
również rozporządzającą
>> Powszechny charakter tej umowy:
- każdy może ją zawrzeć
- wyjątki:
kiedy na handel potrzebne jest zezwolenie, no sprzedaż broni
kiedy umowa dotyczy cudzoziemców, np. sprzedaż ziemi
>> Podmiotem sprzedaży mogą być też prawa zbywalne, np. prawa autorskie (art. 555 KC)
>> Prawa i obowiązki stron:
- wydanie rzeczy
- przeniesienie własności
- zapłata
- odebranie rzeczy
>>Forma umowy:
- zawierana w dowolnej formie
- w pewnych przypadkach wymaga formy szczególnej - art. 158 KC, umowa dotycząca
przeniesienia prawa własności nieruchomości powinna być sporządzona w formie aktu
notarialnego
- art. 75 KC - dla celów dowodowych wymaga formy pisemnej zwykłej;
o minimum treściowe - jest to porozumienie stron dotyczące określenia
przedmiotu sprzedaży i ceny. Jeżeli chodzi o cenę, to art. 536 KC nie wymaga
podanie dokładnie ceny liczbowo, wystarczy że strony wskażą podstawę do
ustalenia ceny
>> Wykonanie umowy:
a. wydanie rzeczy:
rzecz musi być oznaczona w umowie, a sprzedawca powinien wydać rzecz
zgodnie z treścią umowy
termin i miejsce wydania rzeczy z reguły określa umowa strona
powinno nastąpić wraz z dokumentami związanymi z rzeczą (np. instrukcja)
obowiązek sprzedawcy do należytego opakowania i zabezpieczenia
koszty wydania rzeczy (zmierzenia, zważenia, opakowania) obciążają
sprzedawcę
Tak długo jak mamy do czynienia z wydaniem towaru, to odpowiedzialność i
koszty leżą po stronie sprzedawcy.
b. odebranie rzeczy - to jest fizyczne wyjęcie spod władztwa sprzedawcy. W momencie
odebrania towaru odpowiedzialność i koszty przechodzą na stronę kupującego.
Klauzule które określają zasady odpowiedzialności stron nazywają się INCOTERMS.
22.Rękojmia i gwarancja przy sprzedaży.
Odpowiedzialność z tytułu rękojmi regulują przepisy art. 556-576 KC. Precyzują one
zwłaszcza zasady załatwiania reklamacji wad towaru, gdy, gdy sprzedawca jest osobą
zawodowo trudniącą się sprzedażą. PC wyróżnia 2 rodzaje wad rzeczy sprzedanej:
1) WADA FIZYCZNA:
rzecz ma cechy zmniejszające jej wartość lub użyteczność
rzecz nie ma właściwości o których zapewniał sprzedawca
rzecz została wydana kupującemu w stanie niezupełnym
2) WADY PRAWNE:
gdy sprzedawca sprzedał rzecz stanowiącą własność osoby trzeciej
gdy rzecz sprzedana jest obciążona prawem osoby trzeciej
Odpowiedzialność sprzedawcy:
- sprzedaż wadliwej rzeczy lub prawa naraża sprzedawcę na odpowiedzialność
odszkodowawczą, jeżeli można sprzedawcy lub osobę za którą odpowiada, przypisać
winę (art. 471 i nn. KC)
- odpowiedzialność opiera się na zasadzie ryzyka (sprzedawca odpowiada także, gdy o
wadzie nie mógł wiedzieć).
Odpowiedzialność może być wyłączona:
droga umowy - ale nie w przypadku, kiedy kupujący dowodzi podstęp
sprzedawcy, albo jeżeli sprzedawca zataił wady o których wiedział
sprzedawca ujawnia wadę przy zawarciu umowy, to nie odpowiada z tytułu
rękojmi:
realizacja uprawnień z tytułu rękojmi przysługuje kupującemu, jeżeli w
określonym czasie kupujący zgłosi sprzedawcy wadę tzw. akt
staranności
wada jawna - wtedy zgłoszenie musi nastąpić w momencie wydania
rzeczy
w przypadku wady ukrytej istnieje obowiązek zawiadomienia w ciągu
1-miesiąca od jej wykrycia i nie później niż 1 rok od zawarcia umowy
obowiązuje rękojmia;
!!!przepisy szczególne skracają terminy w przypadku art. Spożywczych - 3 dni, a
w innych wydłużają do 2 lat
4 uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi przy sprzedaży:
1) prawo do odstąpienia od umowy i zażądania zwrotu ceny
2) do obniżenia ceny
3) żądanie naprawienia rzeczy ale dotyczy jeżeli sprzedawca jest wytwórcą rzeczy
4) żądanie zamiany na rzecz wolną od wady (dotyczy rzeczy określonych co do gatunku)
Kupujący określa z którym uprawnieniem wystąpić. Jeżeli zdecyduje się na 1) to sprzedawca
może zablokować przez 2) lub 3).
Jeżeli rzecz ma wadę istotną (art. 560 KC), sprzedawca może 1 raz zablokować 2) lub 3), ale
za drugim razem musi oddać pieniądze.
Wadą istotną nazywamy wadę, jeżeli nie można używać rzeczy zgodnie z przeznaczeniem.
Od 1995 r rozporządzenie RM o szczegółowych warunkach wykonywania umowy sprzedaży:
przepisy mówiące o tym, że jeżeli wadę ujawnimy, to sprzedawca musi tę wadę ujawnić
pisemnie.
23.Sprzedaż konsumencka.
-----------
24.Umowa darowizny.
UMOWA DAROWIZNY:
jest to zobowiązanie darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz
obdarowanego kosztem swego majątku (essentialia negotii)
umowa darowizny musi być zawarta w formie aktu notarialnego, jednak
umowa zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone
świadczenie zostało spełnione
istnieje obowiązek alimentacyjny po stronie obdarowanego, gdyby darczyńca
popadł w niedostatek (może zwolnić się z obowiązku alimentacyjnego po
oddaniu przedmiotu darowizny)
darczyńca może odstąpić od umowy darowizny, jeżeli:
darowizna nie została wykonana
darczyńca popadł w niedostatek, który powstał w wyniku darowizny,
wtedy można ją cofnąć
w przypadku rażącej niewdzięczności obdarowanego
odwołanie darowizny następuje przez złożenie oświadczenie woli
obdarowanemu na piśmie;
25.Umowa zlecenia i inne umowy o świadczeniu usług.
------------
26.Umowa o dzieło.
------------
27.Umowa najmu a umowa dzierżawy lub leasingu.
UMOWA NAJMU (art. 659 i n. KC) - jest umową wzajemną, przez którą wynajmujący
zobowiązuje się oddać rzecz najemcy do używania na czas oznaczony lub nie oznaczony, a
najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Przedmiotem najmu
mogą być rzeczy ruchome, nieruchomości, jak również ich części składowe.
Umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy nić 1 rok powinna być
zawarta na piśmie.
Prawa i obowiązki stron:
1) WYNAJMUJĄCY:
- oddanie najemcy rzeczy w stanie zdatnym do użytku
- utrzymanie danej rzeczy w stanie zdatnym do użytku
- obowiązek zapewnienia najemcy spokojnego używania rzeczy
2) NAJEMCA
- obowiązek zapłaty czynszu
- używanie rzeczy w sposób w umowie określony, w sposób odpowiadający
właściwości i przeznaczeniu rzeczy
- zwrotu rzeczy po zakończeniu najmu
Czas trwanie umowy najmu - max 10 lat. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej umowa
zawarta na czas oznaczony nie powinna być rozwiązana przed upływem czasu, a jeśli
nieoznaczony to można wypowiedzieć w terminach ustawowych lub umownych.
Przedawnienie roszczeń - rocznemu terminowi przedawnienia, liczonemu od dnia zwrotu
rzeczy, ulegają roszczenia:
a. wynajmującego o naprawienie szkody z powodu uszkodzenia lub pogorszenia
rzeczy
b. najemcy o zwrot nakładów na rzecz
c. najemcy o zwrot nadpłaconego czynszu
NAJEM LOKALI - ustawa z VI. 2001 o najmie lokali:
1) najem lokali mieszkalnych - umowa ta zawarta musi być na czas nieokreślony lub na
czas co najmniej 3ch lat.
Rozwiązanie umowy - nie może zawierać warunku rozwiązującego, poza
przypadkami wymienionymi w ustawie jak: opuszczenie lokalu przez jego właściciela,
na czas nauki w szkole. Rozwiąże się po upływie 3ch miesięcy od tego zdarzenia.
2) ustanie najmu (wypowiedzenie stosunku najmu) [art. 11]. Należy wskazać przyczynę
wypowiedzenia na piśmie. Okoliczności:
- kiedy najemca używa niezgodnie z przeznaczeniem lokalu, dopuszcza się szkód,
narusza zasady porządku domowego i czyni uciążliwym korzystanie z innych lokali
- niewykonanie obowiązku zapłaty czynszu za 3 pełne okresy płatności, należy
wyznaczyć dodatkowy miesiąc (zaproponowanie ugody) na zapłatę
- wynajęcie do bezpłatnego używania lokalu osobie trzeciej bez zgody wynajmującego
- jeżeli lokal wymaga opróżnienia w związku z rozbiórką, to można wypowiedzieć
stosunek najmu, jeżeli lokator nie chce się wyprowadzić i jeżeli nie chce się przenieść
do lokalu zastępczego na czas robót;
CZYNSZ:
- przepisy prawne różnicują sytuację czynszową w zależności od wynajmowanego lokalu
- lokale gminne, państwowe, samorządu terytorialnego - czynsze ustalane drogą uchwały
przez zarząd gminy
- czynsz może być zmieniony co najmniej na pół roku, podwyżki nie mogą przekraczać
pewnych stawek określonych, ogólnie rzecz biorąc, na podstawie wartości
odszkodowawczej;
Art. 13 przewiduje możliwość eksmisji najemcy, który wykracza poza porządek i dopuszcza
się uniemożliwienia spokojnego korzystania z lokali innym lokatorom.
UMOWA DZIERŻAWY - jest to umowa wzajemna, w której wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz lub prawo do używania i pobierania pożytków na czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu czynsz.Jest bardzo podobna (umowa dzierżawy) do najmu i dlatego ustawodawca odsyła do
przepisów o najmie z zachowaniem przepisów o dzierżawie.
Obowiązki i prawa:
- na dzierżawcy ciąży obowiązek wykonywania swego uprawnienia zgodnie z
wymaganiami prawidłowej gospodarki (nie może zmieniać przeznaczenia przedmiotu
dzierżawy bez zgody w.)
- dzierżawca nie może oddać przedmiotu dzierżawy w poddzierżawę lub w bezpłatne
używanie bez zgody wydzierżawiającego
- czynsz płatny jest półrocznie i to z góry;
Ustanie dzierżawy:
- jeżeli jest zawarta na czas oznaczony, gaśnie z chwilą nadejścia terminu końcowego,
chyba że nastąpiło tzw. milczące przedłużenie
- jeśli jest zawarta na czas dłuższy niż 30 lat, poczytuje się ją po upływie tego terminu za
zawartą na czas nieoznaczony
- kończy się na skutek wypowiedzenia przez którąś ze stron
- termin wypowiedzenia określa umowa, a w przypadku braku, 6 miesięcy naprzód przed
upływem roku dzierżawczego (zaczyna się od początku dzierżawy)
LEASING- jest umownym stosunkiem cywilnoprawnym.W ramach leasingu jedna ze stron umowy (finansujący, leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe).
NAJEM A DZIERŻAWA:
- przedmiotem najmu może być rzecz oznaczona co do tożsamości, a przy dzierżawie mogą
być nie tylko rzeczy ale i prawa
- dzierżawa obejmuje nie tylko używanie przedmiotu ale i pobieranie pożytków, czyli
przedmiot umowy obejmuje rzecz i prawo, które mogą przynosić pożytki
- podobnie jak najem, również dzierżawę można zawrzeć na czas oznaczony albo nie
oznaczony
dzierżawa ma ten stosunek trwalszy od najmu, maksymalny czas związania stron został oznaczony aż na 30 lat (najem 10 lat)
28.Umowa użyczenia.
Umowa użyczenia - to umowa, przez którą użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu
przez czas oznaczony albo nie oznaczony na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu
rzeczy;
Umowa ma charakter nieodpłatny.Jest umową realną - powstaje w momencie wydania rzeczy
Prawa i obowiązki stron:
- użyczający zobowiązany jest do znoszenia tego, że biorący używa rzeczy mu wydanej
- użyczający odpowiada tylko za takie wady rzeczy, które wyrządziły biorącemu szkodę
(wina)
- biorący w używanie powinien używać rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem i
właściwościami
- bez zgody użyczającego, biorący nie może oddać rzeczy osobie trzeciej
- na biorącym ciąży obowiązek ponoszenia zwykłych kosztów utrzymania rzeczy
Ustanie użyczenia:
- z upływem terminu określonego w umowie
- użyczenie zawarte na czas nieoznaczony wygasa, gdy biorący uczynił z rzeczy użytek lub
mógł uczynić
- użyczający może zażądać niezwłocznego oddania rzeczy, gdy:
rzecz jest niewłaściwie używana;
została bezpodstawnie powierzona osobie trzeciej;
stała się użyczającemu potrzebna z powodów nie przewidzianych w chwili
zawarcia umowy;
Przedawnienie - roczne przedawnienie (liczone od dnia zwrotu rzeczy)- dotyczy roszczenia
1. użyczającego o naprawienie szkody za uszkodzenie lub pogorszenie rzeczy
2. biorącego do używania o zwrot nakładów na rzecz oraz
3. o naprawienie szkody wynikłej w skutek wady
4. inne na zasadach ogólnych art. 118KC