Prawo rzymskie 12 2

PRAWO RZYMSKIE Jakubowski

Wykład 1 2.10.2011

Zaliczenie semstralne

Literatura:

III filary

  1. Klasyczna filozofia gercka – Platon, Arystoteles itp.

  2. System wartości judeochrześcijańskich

  3. Prawo rzymskie

Pojęcie prawa rzymskiego – dość niejednolite, wiele elementów, wieloletni rozwój.

Prawo powinno być konstruowane w interesie władzy – prawo rzymskie jest jasne, precyzyjne i zupełne

Prawo mialo wtedy charakter sakralny.

*752-753 r pne – powstanie państwa rzymskiego; Romulus i Remus (potomkowie Eneasza) utworzyli Państwo Rzymskie na siedmiu wzgórzach – zakreślili terytorium jako święte granice, których nie wolno było przekraczać bez zgody władców (pomerium). Romulus był pierwyszm królem, było po nim 7-8 władców (królowie estruskowi)

*Do 510 – ustrój monarchiczny; Tarkwiniusz Pyszny, jego syn dokonał czynu lubieżnego na Lukrecji („gwałt na Lukrecji”); społeczeństwo rzymskie wygnało wteyd króla

*510 rpne – res publica – czas republiki, gdzie władza należy do ludu, a w jego imieniu sprawowali ją urzędnicy (charakter kolegialny); Hierarchia:

*27 rpne -270r ne – upadek republiki, Idy Marcowe (15 marca); władzę obejmuje Oktawian August (pierwszy cesarz, imperator) jednowładztwo – OKRES PRYNCYPATU tzw. Princeps (pierwszy, primus inter pares – pierwszy wśród równych);

Dioklecjan – Dominat (władza absolutna imperatora)

395 rne – podzial imperium przez Teodozjusza na czesc zachodnia (474-476 upadek) i wschodnia (Cesarstwo Bizantyjskie do 1453r).

3 formy ustrojowe

IUS ROMANUM – prawo rzymskie, etapy rozwoju:

  1. 754 pne – 241pne (I woja Punicka) okres prawa starego/archaicznego.

  2. 241pn –284 ne (do Dominatu) prawo przedklasyczne i klasyczne (rozwój),

  3. 284ne – 565 ne prawo poklasyczne (uwstecznienie) - zasada osobowosci prawa – przyjezdni przywożą w świadomości ze sobą swoje prawo.

*527 – poczatki wladzy Ustyniana (rozwój prawa rzymskiego), dążył do skodyfikowania prawa rzymskiego i odrodzenia Imperium Rzymskiego – nazywany 4 okresem, okresem kodyfikacji ustynanskiej 38 lat.

Wykład 2 16.10.2011 r

Prawo rzymskie -> brak teorii prawa, brak definicji

Ius est ars boni et aequi – prawo jest sztuka tego co dobre i sluszne

Podzial prawa rzymskiego na Ius publicum (ustroj, stosunek panstwo-obywatel) ius privatum (stosunki pomiedzy rownorzednymi podmiotami w danej sprawie)

Prawo prywatne:

Rozwoj prawa rzymskiego w okresie prawa klasycznego I-III wne – pozniej miala miejsce wulgaryzacja prawa rzymskiego (niepewne, nieczyste, odejscie od dawnych zasad)

527r pne – proby ujednolicenia prawa rzymskiego w celu odbudowy cesarstwa rzymskiego.

Prawo rzymskie ksztaltowalo rozwiazania etyczne, moralne.

ŹRÓDŁA ROZWOJU PRAWA RZYMSKIEGO

I OKRES – stare prawo rzymskie

Dychotomia prawa – ius (prawo w znaczeniu ogólnym) i fas (prawo boskie) do VI w pne

Źródła prawa rzymskiego:

  1. Zwyczaj (mos, mos maiorum) – zwyczaje przodków;

Zwyczaj – reguly, zasady postepowania wystworzone przez codzienne życie. Silnie zakorzeniony w spoleczenstwie rzymskim (istnieje we wszystkich 3 okresach rozwoju prawa rzymskiego. Najlepiej znany wyższej władzy społecznej.

Vwiek pne – wystapienie plebejuszy i zagrozenie wojna domowa – wyslano decenwirow (10 mężczyzn)

450r pne – Kodyfikacja Prawa Zwyczajowego Rzymskiego (Lex Duodexim Tabularum) ustawa 12stu tablic (prawo prywatne i publiczne) – pierwsze kodyfikacja

  1. Ustawa (lex) – prawo stanowione przez podmiot uprawniony

Leges rogate – ustawy królewskie

Ustawa byla uchwalana przez Zgromadzenie Ludowe (głównie Patryclujesz) – elemnty składowe (głównie źródło prawa rzymskiego):

3 pojęcia wyprowadzone z Sankcji:

Consilia Plebis – prawo Plebejuszy – dotyczyło tylko spraw biedoty

  1. Interpretacja prawa rzymskiego dokonywana przez pontyfików (przedstawiciele boga, kapłani)

Zakmnięcie w 307 roku fazy ezoterycznosci prawa rzymskiego – ius flagianum (Prawo Flagiusza) opublikowania kalendarza prawnego.

II OKRES prawo klasyczne i przedklasyczne (284-565r)

Źródła prawa:

  1. Zwyczaj;

  2. Ustawy (leges);

  3. Plebiscitia – uchwały Zgromadzeń Plebejskich (ok. IV wpne) ->III wpne Lex Hortensia – zaczęły obowiązywać całe społeczeństwo rzymskie;

  4. Uchwały Senatu (Senatus Consulta) – wywodzi się z Rady Królewskiej (duże znaczenie w okresie Republiki), w której zasiadali najwybitniejsi przedstawiciele; uchwalał zmiany w prawie rzymskim, na początku nie miały one władzy sprawczej.;

  5. Konstytucje:

  1. Edykty pretorskie – duża władza Pretorów (nadzór nad wymiarem sprawiedliwości; ius edicenti tzw. prawo do wydawania edyktów, tj. zarządzeń, które stały się źródłem prawa rzymskiego); Pretor miejski, Pretor ds. Perygrynow, itp. W Iw ne straciły znaczenie na poczet władzy cesarza (117r ne edictum perpetuum – edykt wieczny – Pretorzy zajmowali się tylko sądownictwem, jendkaże nie mogli już tworzyć prawa);

  2. Iuris Prudentia – wiedza prawa, prawo tworzone przez jurystów rzymskich (tworzyło wiele problemów i rozbieżności).

Pierwsze szkoły prawme w początkach Pryncypatu – jak nalezy interpretowac prawo:

- Szkoly Sabinianów (filozofia stoicka – apatia, wycofanie)

- Prokulianów (filozofia artystotelejska tj. perypatetycka)

Zaczęły powstawać ustawy o cytowaniu – wybór które opinie prawników mogą być brane pod uwagę przy roztrzyganiu sporów sądowych

*429 (426) r ne – Ustawa Rawenska tzw. Konstytucja o cytowaniu – tylko 5 spośród teoretyków klasycznych mogło być branych pod uwagę przy interpretacji przepisów przy wydawaniu wyroków przez sędziów: Gajusz, Ulpian, Paulus, Modestilus i Papinianus. Najważniejszym był Papinian.Decydowala wiekszosc, jesli jej nie bylo to najwazniejsza byla opinia Papiniana (jesli nie wypowiadal sie w danej kwestii dopiero wtedy mozna bylo siegnac do jednej z pozostalych czterech interpretacji, decydowal juz o tym dany sędzia)

Wykład 3 30.10.2011r.

Próby kodyfikacji prawa rzymskiego:

Kodeks Gregorianus, Kodeks Hermogenianus – prywatne, bez mocy obowiązującej

438r – Teodozjusz i Walentynian uchalili Wielki Kodeks Teodozjański (moc wiążąca).

*Reskrypty (wykładnia autentyczna i legalna prawa)i edykty wydawane przez władców rozszerzały prawo rzymskie oraz szereg konstytucji.

527 r – Justynian wstępuje na tron, chciał odtworzyć Wielki Imperium Romanum, ekspancja na wschód.

Komisja Kodyfikacyjna z Trybonianem na czele, która podjęła się ujednolicenia prawa rzymskiego i skodyfikowania leges (prawa państwowego)

PRZEBIEG PRAC KODYFIKACYJNYCH tzw. Kodyfikacja Justyniania (3)

Wielka Kodyfikacja – podział prac:

- Masa Sabiniańska – komentarze do dzieł Sabiniusa oraz innych uczonych

- Masa Pappiniańska – komentarz do dzieł Papiniana

- Masa Edyktalna – Iur Honorarium (prawo urzędnicze), gdzie największą

- Appendix – dodatek

50 decyzji Justyniana – reguły kolizyjne

533r - Instytucje Justyniana (Institutione Iustiniani) – 4 księgi (gólny opis prawa rzymskiego: prawo procesowe, prawo osobowe i prawo rzeczowe) prof. Doroteus i Teofilus.

Novellae – nowe konstytucje Justyniana wydawane do kodeksu po 534 roku.

Kodyfikacja Justyniana + Novellase nazywano w średniowieczu Corpus Iuris Civilis

Justynian zmian i komentarzy do kodyfikacji

Interpolacje – zmiany w kodyfikacji

Zbiory Urzędowe – zestawienia prawa prywatnego i innymi prawami:

Leges Romane Barbaronum – Prawo Rzymskie Barbarzyńskie; Edyctum Teodorici – Edykt Teodora; Lex Gundobada; Edictum Alaricianum – Edykt Alaryka; Syryjsko-Rzymska Księga Praw; Scholia Sinaitica; Zestawienie Prawa Rzymskiego i Mojżeszowego; itp.

ANALIZA PRAWA RZYMSKIEGO

*Szkola Glosatorów w Bolonii – założona przez Irrenusa – posługiwali się 1) egzegezy (dosłowne tłumaczenie) badając kodyfikacje Justyniania przy pomocy tzw. glos: marginalne i interlinearne. Nie zajmowali się tłumaczeniem prawa, a jedynie tłumaczeniem języka łacińskiego.

*XIII wiek Szkoła Komentatorów – 2) metoda dedukcyjna badania prawa rzymskiego – Bartolus i Bardus (postglosatorowie). Dedukowali ogólne zasady rządzące prawem rzymskie, co przyczyniło sie do wytworzenia nowego spojrzenia na prawo rzymskie – mos galicae i mos italiae.

*XVIII-XIX Niemcy 3) Metoda Historyczno-prawna stworzona przez Savigny’a. Tworzenie prawa to proces historyczny, historia ma wpływ na przepisy. Istnieje tzw. duch narodu (folks geist) w ramach danego narodu, a prawo jest jednym z jego przejawów.

*Usus Modernus Pandectarum – Nowoczesne Zastosowanie Pandektów (Niemcy) doszukiwano się wspólnych celów prawa rzymskiego i prawa niemieckiego. Stworzono tzw. pandekstyka tj. naukowe podejście do poszczególnych instytucji prawa: część ogólna prawa i części szczególne.

*1495 – Kammern Gericht wydał wyrok – jeśli prawo niemieckie czegośnie reguluje to powinno być stosowane prawo rzymskie

XVIII wiek – Wielkie Kodyfikacja Europejskie np. 1804 Kodeks Napoleona, BGB

WYKŁAD 4 6.11.2011

Proces rzymski

formalizm !!

Nie oddzielali prawa materialnego od prawa formalnego (procesowego)

Samopomoc (ofensywnie działania) oraz obrona konieczna (defensywne działania)

Działanie przeciwko naszym dobrom musiało być agresywne oraz sprzeczne z prawem oraz dobrymi obyczajami, to zezwalało na obronę konieczną.

Sposoby dochodzenia roszczen:

  1. Od 452 roku – proces legisakcyjny (legis actio) – tylko obywatele rzymscy

  2. proces formułkowy – głównie obywatele rzymscy

  3. proces kognicyjny (nadzwyczajny) - wszyscy

*Strony musiały posiadać zwolnosć do czynności prawnych a w ramach tego zdolnośc precesowa: actor – wnosi powództwo (legitymacja procesowa czynna) oraz reus – pozwany (legitymacja procesowa bierna). Każda ze stron otrzymywała legitymacje procesową.

Proces zwyczajny dwufazowy – 1 i 2

- faza in iure – przygotowująca - przed urzędnikiem (pretor w Rzymie, namiestnik prowincji w Prowincjach) – powód szedł do Pretora z zapytaniem prawnym.

Pretor albo udzielał rady, albo odrzucał dany problem (nigdy dwa razy w tej samej sprawie). Nie istniała apelacja, czyli instancyjność w procesie rzymskim.

Dies fastes (dni sądowe) tylko podczas tych dni można było wystąpić ze sprawą do Pretora, jeśli dokonało się tego w innym dniu roszczenie przepadało.

Nie można było pozywać: Urzędnika na służbie publicznej, uczestników orszaków pogrzebowych oraz orszaków ślubnych.

Pozew wnosiło się za pośrednictwem odpowiednich formuł słownych.

Pretor nazadał moc sądową pozwowi i wybierali sędziego.

- faza apud iudicem – rostrzygająca – przed sędzią prywatnym (nie na etapie państwowym, wybierana z tzw. albumu czyli wykazu osób, które były darzone pewnym zaufaniem, a które nie musiały posiadać znajomości przepisów prawa).

Skład sędziowski:

- centumwiralny (100 mężczyzn) głw. wielkie składy majątkowe,

- decenwiri (10 mężczyzn) sprawy wolności-niewoli

- Iudex unus tzw. sędzia jednostkowy (rozpatrywali sprawy z zakresu prawa prywatnego) – proste sprawy

Trzeba było wykazać swoją rację w oparciu o środki dowodowe:

- zeznania świadków (dawniej wystarczyło zeznanie jednego świadka)

- dokumenty

- wizja lokalna, oględziny miejsca

Istniała tzw. swobodna ocena dowodu.

Ramy czasowe – wyrok powinien zostać wydany do zachodu slońca w dniu, w którym Pretor przekazał sprawę do rozpatrzenia, możliwe było wydłużenie rozprawy do dnia następnego.

W procesie legisakcyjnym nie było zaoczności – obecność była konieczna.

Powództwo procesowe – tzw. actio jako droga ochrony uprawnień lub możliwość ochrony uprawnień podmiotowych (prawo podmiotowe) – z prawie rzymskim jako skarga procesowa.

Forum sądowe czyli kompetencje sądu – miejsce zamieszkania pozwanego lub miejsce położenia nieruchomości itd.

Actor sequitur forum rei – prowód wybiera sąd pozwanego ze względu na miejsce jego zamieszkania.

Nadzwyczajny jednofazowy – 3 (później)

Przed urzędnikiem pańtwowym-sędzią

Teoria legalnej oceny dowodów – odrzucono możliwośc wydania wyroku w oparciu o zeznanie tylko jednego świadka.

Inne dowody: opinie biegłych

Prowadzono akta sądowe

Możliwośc wydania wyroku zaocznego.

Początkowo proces sądowy był bezpłatny!

  1. Proces legisakcyjny VI-VII wiek

Siim ous wocat ito – jeśli wzywają go przed sąd niech idzie (stawiennictwo obowiązkowe)

Cechy:

Ramy czasowe – do zachodu słońca, podów czekał 30 dni na wykonanie wyroku; w przypadku niewykonania wszczynano postępowanie egzekucyjne:

legis actio permanus inectionen egzekucja o charakterze osobistym przez połozenie ręki – powód miał prawo zaprowadzić pozwanego przez Pretora z prośbą o przyznanie mu władzy nad pozwanym – przetrzymywanie dłużnika przez okres 60 dni; tą osobę można było sprzedać za długi, wtedy traciła ono obywatelstwo rzymskie;

legis actio pes pignoris capionem egzekucja o charakterze materialnym – zajęcie pewnej części majątku pozwanego, aby zaspokoić roszczenia powoda (gdy wartość sporu była znikoma)

*windex (osoba broniąca przegranego; twierdził iż wyrok jest niesłuszny – jesli miał rację to Pretor to uzględniał, jeśli nie płacił in duplum czyli podwójna wartośc przedmiotu sporu)

  1. PROCES FORMUŁKOWY Lex ebutia

Duże znaczenie Pretorów, większe uprawnienia stron, mniej formalistyczny

Cechy:

Formułka procesowa:

- części zwyczajne – intentio (określenie przedmiotu sporu), condemnatio (upoważnienie dla wybranego sędziego, aby uwolnił pozwanego bądź go zasądził), demonstratio (nieobligatoryjna, przed intentio) – opis stanu faktycznego, adiudication (nieobligatoryjna, tylko w tzw. powództwach działowych, czyli określnego granic, przedzielenie ziemi itp.), nominatio (wyznaczenie sędziego)

- części nadzwyczajne – praescriptio (na korzyść powoda, mógł ograniczyć swoje żądanie), exceptio (na korzyść pozwanego; peremptoryjne – odrzucały powództwo oraz dylatoryjne – wstrzymywały powództwo)

WYKŁAD 5 20.11.2011

Wyrok był ogłaszany publicznie

Sędzia mógł uznać, iż nie bierze odpowiedzialności za rozstrzygnięcie aby uratować się od wszelkiej odpowiedzialności deliktowej za rozstrzygnięcie. Nadal nie było apelacji oraz możliwości wydania wyroku zaocznego.Jeśli wyrok był rażąco niesprawiedliwy, bądź sędzia w jakiś sposób mógł wpłynąc na wyrokowanie to można było stosować surogaty apelacyjne:

Egzekucja (30 dni dla zyjących, 15 dni dla skadkobierców) - środek specyficznego przymusu:

*favor debitoris – przywilej dla dłużnika, który popadł z niezgodność z prawem nie z własnej winy.

*Distractio bonorum – sprzedaż poszczególnych części majątku (od I-II wieku n.e.)

Podsumowanie: Proces nowocześniejszy, mniej sformalizowany, duża swoboda w ocenie dowodu, swoboda sędziów.

3) PROCES KOGNICYJNY (II wne)

- jednofazowy

- płatny

- oparty na mocnej władzy sędziowskiej

- prowadzony z urzędu, nie zależal od woli stron

- zasada instrancyjności – instytucja apelacji

- zasada zaoczności – strona nieobecna miała prawa

- zachwiana zasada jawności postępowania

- proces zamknięty w pomieszczeniach

*In ius vocatio – wezwanie do sądu sporządzone na piśmie do Egzekutora, który z urzędu wszczynał postępowanie;

- Prowadzony przez urzędnika, który sprawował rolę sędziego (wymagane wykształcenie prawnicze od III wne), byl związany legalną ocena dowodu.

- Środki dowodowe ->duża rola dokumentacji np. pisemne oświadczenia stron, sporządzano protokół sądowy

- Swoboda orzeczenia przez sędziów

- Egzekucja na podstawie wyroku przez Egzekutora, o charakterze materialnym, rzadko miała egzekucja osobista (osadzanie w więzeniu publicznym); miała charakter syngularny, zajmowano tylko pewne części, które mógł wskazać wierzyciel w porozumieniu z dłużnikiem.

*Apelacja – sędzią w drugiej instancji mógł być cesarz:

- tylko dwie apelacje w danej sprawie, ale tylko w sprawie o wysokiej wartości przedmiotu sporu (500tyś. Cystersów). W pozostałych wypadkach od wyroku nie przysługiwała apelacja

Proces sumaryczny – tryb przyspieszony (doraźny)

Proces reskryptowy – oparty na autorytecie cesarskim, gdzie nie było apelacji; strona wykorzystywała do rozstrzygnięcia sposru konstytucję, tj. wyrok cesarza.

**pojawia się przewlekłość postępowania

Ochrona pozaprocesowa (administracyjna) – sprawowana przez Pretora, nie dawała jednak takiej pewności jak wyrok w postępowaniu procesowym. 4 środki (sprawy majątkowe):

**EGZAMIN W RAMACH ĆWICZEŃ Z PRAWA RZYMSKIEGO (MARZEC) spotkania w ramach zjazdu co 2 tygodnie

Min. 4 aby zwolnić z połowy egzaminu w sesji letniej (historia, proces, prawo osobowe)

Spadki, zobowiania, rzeczowe, teorie czynnosci prawnych

TEORIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH

PRAWO OSOBOWE

- zdolność prawna i zdolność do czynności prawna

- prawo rodzinne : małżeńskie, prawo ojcowskie, prawo opiekuńcze

- dotyczy osób fizycznych (w Rzymie nie istniało pojęcia osoby prawnej) - byt od chwili urodzenia żywego aż do zgonu w sensie prawnym (istniała instytuacja uznania za zmarłego). Przerwanie osobowości prawnje za zycia mogło nastąpić mogło w tym czasie, tylko w przypadku niewoli); tylko obywatel rzymskie lub inna wolna osoba, która podlegała prawu rzymskiemu.

**nasciturus – dziecko poczęte, ale nienarodzone; powołano, gdy brakowało ojca rodziny, a na świat miało przyjśc jego dziecko (pogrobowiec), jemu przyznawano osobowość fizyczną (podmiotowość prawną) głw. w sprawach spadkowych. Dziecko musiało być chłopcem i musiało się urodzić zywe

Przymiot osoby fizycznej :

- brak (niewolnicy)

- ograniczona

- pełna (od 25 roku zycia, wolny obywatel, mężczyzna)

WYKŁAD 6 27.11.2011r.

  1. ZDOLNOŚĆ PRAWNA

Status libertatis – stan wolności lub niewoli

- wolni:

Tzw. Favor libertatis (przywilej wolności) – jeśli matka dziecka była niewolnica, a przez chwila w okresie ciąży było osobą wolną, to dziecko rodziło sie wolne.

Tzw. prawo patronatu między byłym niewolnikiem a dawnym właścicielem – jesli wyzwoleniem umierał bez rodziny, patron przejmował cały majątek, jesli patron wydawał córkę mógł przenieśc na wyzwoleńca obowiązek ustalenia posagu itd.

**Osoby półwolne – nie posiadali pełnej zdolności do czynności prawnych ale byli wolni: gladiatorzy, zadłużeni, kolonowie (przypisani do ziemi, zarządzali ziemią rzymską), osoby wykonujące usługi cyrkowe.

- niewolni – rzeczy

Metody wyzwolenia:

  1. sposoby formalne oparte na prawie (manumisio) – wolność absolutna; metody: 1) w testamencie,2) przed Pretorem, 3) przed cenzus (m. Censu) tzw. wpis na listę cenzorską.

  2. sposoby nieformalne – mogły być odwołane; 1) poprzez zaproszenie do wspólnego stołu, 2) między przyjaciółmi, 3) w liście (do niewolnika, do przyjaciół).

Tzw. lex iunia norbana – niewolnicy wyzwoleni nieformalnie stali się tzw. latynami junańskimi, byli wolni, lecz nie posiadali praw obywatelskich.

Ograniczenia wyzwolenia

Status civitatis – pozycja w państwie rzymskim, stanowiska wolnych ludzi

Wyłączne uprawnienia obywateli rzymskich:

**1212 r – nadanie obywatelska rzymskiego wszystkim wolnym ludziom

** jakakolwiek zmiana status civitatis powodało najwyższa utratę uprawnień

Status familiae – pozycja w rodzinie rzymskiej; ojciec rodziny (sui iuris tj. osoba własnowolna) i osoby podległe jego władzy (alieni iuris, z chwilą śmierci ojca przejmowali statis sui iuris). Tzw. rodzina agnatyczna – nie opierała się na naturalnym pokrewieństwie, opierała się na podległości ojcu rodziny. Z czasem zaczęto zwracam uwagę na kognacje, czyli więzy krwi (pokrewieństwo w linii prostej i bocznej oraz stopień pokrewieństwa).

  1. ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH

Czynnuki:

**Stworzone coś na pozór osób prawnych – gminy, związku ludzkie – posiadały one podmiotowośc prawną. Posiadali ją też obywatele rzymskie (populus romanus), stowarzyszenia.

WYKŁAD 7 04.12.2011

Podział czynności prawnych:

Ze względu na ilość działań potrzebych do ich powstania:

  1. czynności jednostronne (oświadczenie woli tylko jednej strony eg. Testament)

  2. czynności dwustronne/bilateralne (oświadczenie woli co najmniej dwóch osób)

    Ze względu na momenty kiedy wywołuja skutki prawne:

  1. inter vivos – między żyjącymi – skutkują jeszcze za życia stron

  2. mortis causa – na wypadek śmierci – skutkują po śmierci osoby, która ją zawarła

Ze względu na to kiedy skutki czynności mają miejsce:

  1. rozporządzające – skutki natychmiast po jej zawarciu eg. Przeniesienie prawa czy wartości materialnej

  2. zobowiązujące – jedna ze stron lub wszystkie zobowiązują się do wykonania czegoś w przyszłości

Ze względu na to kto jakie odnosił korzyści:

  1. odpłatne – obie/wszystkie strony odnoszą korzyści majątkowe

  2. nieodpłatne/pod tytułem darmym – tylko jedna strona odnosi korzyść materialną eg. Darowizna

Typ 1:

  1. formalne – wymagają do ich zaistnieia i ważności przypisanej przez prawo formy

  2. nieformalne – tradycja

Typ 2:

  1. realne/kausalna – dla ważności czynności prawnej musi nastąpić jakieś przesunięcie rzeczowe, musi istnieć ku temu podstawa prawna

  2. abstrakcyjna – nie wymaga podstawy prawnej ani przesunięcia rzeczowego.

Ważność czynności prawnej – zawarta zgodnie z pewnymi przesłankami ->

Zawarta zgodnie z przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, w odpowiedniej formie

Skuteczność czynności prawnej – zgodna z prawem

**czynności dorozumiane – perfacta concludentia -> rozpoznajemy po pewnych ogólnych znanych regułach, ktoś zachowuje się tak jak się od niego oczekuje.

Ze względu na treść:

  1. typowe – zawierają pewien szablon

  2. nietypowe – brakuje ram eg. Darownizna

Elementy:

Condicio (warunek) – zdarzenie przyszłe, niepewne, od którego zainstnienia zależy skutecznośc czynności prawnej; warunek rozwiązujący (gdy wystąpi, to czynność przestanie skutkować chociaż jest ważna) lub zawieszający (z chwilą jego zaistnienia nastąpią skutki prawne, do tego czasu są zawieszone).

Niekiedy pojawiała się niemożliwość fizyczna i niemożliwość prawna

Dies (termin) – zdarzenie przyszłe, ale pewne; rozwiązujący i zawieszający.

Modus (polecenie) – przy czynnościach nieodpłatnych eg.darownica, wyzwolenie z niewoli; osoba, która uzyskała korzyść z tytułu tej czynności nieodpłatnej, mozna było na nią nałożyć polecenie odpowiedniego zachowania.

Wady oświadczenia woli

SKUTKI CZYNNOŚCI PRAWNYCH

W gestii osób, które posiadały pełną zdolność do czynności prawnych. W pozostałych sytuacajach ta czynność była nieważna.

Czynność prawna nieważna może ulec naprawie:

  1. Konwalescencja/konwalidacja – można było z czynności prawnej nieważnie stworzyć czynność ważną przy pewnych okolicznościach eg. Darowina między małżonkami jest nieważna, ale może być ważna po śmierci jednego z małżonków.

  2. Konwersja – czynność prawna nieważna może być ważna w pewnych okolicznościach ew. Wydziedziczenie ogólne jest nieważne, tylko imienne.

**czynności wzruszalne – były ważne, ale mogły być niekiedy pozbawione skutków prawnych, ale przez prawne działanie konkretnych zaintereswanych osób. Eg. Ustalenie ojcostwa -> ojcem jest mąż matki, ale może je odrzucić jeśli uważa, że nim nie jest.

Zastępstwo

Każdy powinien brać udział w zawieraniu czynności prawnych osobiście. Można było ustalić zastępstwo ->zastępcą ojca są jego naturalni następcy tj. dzieci lub niewolnicy. Jednakże oni nie zawsze mogli z uwagi na wiek i status dokonać wszystkich czynności prawnych. Z czasem zaczęto ustalać zastępców:

PRAWO RODZINNE

Stosunki w rodzinie rzymskiej -> 3 działy: prawo małżeńskie, prawo władzy ojcowskiej, prawo opiekuńcze (opieka i kuratela).

  1. Prawo małżeńskie

iustum matrimonium – związek jednego mężczyzny i jednej kobiety

concubinatus – związek kobiety i mężczyzny

contuberium – związek wolnego z niewolnym (kobiety i mężczyzny)

matribonium non concubitus, set consensus facit – o mażeństwie nie decyduje pożycie a wola stron

Warunki formalne:

Wykład 8 11.12.2011

**Nakazy i zakazy**

Typy małżeństw według konsekwencji dla kobiety:

  1. Confarre attio – dozwolone Patrycjuszon: nubturiencji łamali się chlebem orkiszowym wobec swiadkow i kaplana jowisza

  2. Coemptio – dopuszczony dla Patrycjuszy i Plebejuszy: fikcyjna sprzedaż żony

  3. Ommanu – faktyczne pożycie męża i żony (kobieta była żoną ale prawnie nie pozostawała z domu, jeśli przez rok pozostawała pod domem meżczyzny traciła swoją pozycję sui iuris)

Obowiązek bycia w związku małżeńskim:

Organiczenia:

Zakazy:

**Małżeństwo było poprzedzane zaręczynami. Obowiązkiem ojca kobiety było ustanowienie posagu (dos). Mógł to też zrobić dłużnik albo kobieta, gdy miała status sui iuris. Podczas rozwodzie następił zwrot posagu

Ustanie małzeństwa:

**rodzina patriarchalna -> Małżeństwo majątkowe – decydował mąż. Miał on obowiązek utrzymywać żonę i dzieci z tego małżeństwa. Mąż miał pełnie władzy nad żoną przy małżeństwi cum manu. Żona wchodziła w rodzinę męża jako córka agnacyjna. W stosunku do dzieci z tego małżeństwa była siostrą faimilijną.

  1. WŁADZA OJCOWSKA

3 sposoby ustalenia ojcostwa:

  1. Adoptio – przysposobienie właściwe (włączenie do swojej rodziny osoby alienbi iuris, czyli z innej rodziny) często aby zachować ciągłość rodziny

  2. Arrogatio/adrogatio - przysposobienie osoby sui iuris, w wyniku czego osoba ta traciła swoją pozycję.

Zakres władzy ojcowskiej:

Wygaśnięcie władzy ojcowskiej:

  1. OPIEKA I KURATELA (prawo opiekuńcze)

Tutela (opieka) cura (kuratela)

Opieka

piecza na konkretną osobą i jej majątkiem

  1. Gdy kobieta stałą się sui iuris tzw. tutela mulerium -> z czasem kobiety mogły wybierać opiekuna

  2. Tutela impuberum – opieka nad dziecki niedojrzałymi (inpuberes), gdy straciły ojca

Sposoby powstania Opieki:

**opiekun był osobą specjalnego zaufania – nie mógł odrzucić opieki, można było prosić jedynie o zwolnienie z obowiązku sprawowania opieki:

Uprawnienie opiekuna -> te same co ojca poza prawem do decydowania o życiu i śmierci

**Skarga przeci niedobremu opienukowi – infama

**Sprawozdanie ze sprawowanej opieki

Kobiety były wyłączone spod prawa sprawowania opieki (dopiero w okresie Pryncypatu uzyskały to uprawnienie)

Kuratela

piecza na majątkiem konkretnej osoby

Kurator zawiadywał majątkiem, gdy:

Z czasem Tutela obejmowała opiekę i kuratelę

PRAWO SPADKOWE

Hereditas (spadek)

Zasada sukcesji uniwersalnej – dziedziczenie wszystkich uprawnień i obowiązków

Sevel heres sembel heres – osoba raz powołana na dziedzica jest niz zawsze

Podstawa: Ustawa XII Tablic, Edykty Pretorskie, Nowele Justynańskie

Spadkodawca:

Spadkobierca:

Powołanie do spadku:

  1. Z testamentu – dziedziczenie testamentowe

  2. Dziedziczenie beztestamentowe/ustawowe, gdy testament jest nieważny, nieskutczeny lub go nie ma

  3. Dziedziczenie przeciwtestamentowe - testament jest nieskuteczny, bowiem pomija osoby najbliższej rodziny.

WYKŁAD 9 15.01.2012 r

Powołanie do spadku

Ograniczenia formalne

Ad.1 Dziedziczenie testamentowe

**Testament – czynnosc prawna, oswiadczenie ostatniej woli, zawierajaca dziedzica, odwolalne az do smierci, skutecznie dopiero po smierci testatora (mostis causa)

Sukcesja generalna

Jeśli ktoś raz został ustanowiony dziedzicem to już nic na zawsze pozostaje – semen heres sermen heres

Ważność testamentu:

Formy testamentu rzymskiego:

  1. Publiczne – ogłaszane przez publicznością

Idea: na szali kładziono spiż, ktory symbolizował wartosc majątku przenoszoną na zaufaną osobę, która po śmierci testatora miał przekazać ten spadek spadkobiercom.

**Od IV wpne – Pretorowi odformalizowywują testamenty

  1. testament hollograficzny – własnoręcznie napisany i podpisany, bez obecności świadków

**3 etapy rozwoju prawa spadowego: Ustawa 12 tablic, edykty i nowele justynańskie

Treść testamentu:

Ad. 2. Dziedziczenie ustawowe

  1. Ustawa XII tablic wprowadziła dzeidziczenie na podstawie agnacji – podleganie jednemu ojcu

  1. klasy dziedziców:

  1. Bonorum posesio – dziedziczenie według edytków pretorskich

  1. kategorie dziedziców:

  1. Nowele Justyniana

    3 kategorie dziedziców:

**tzw. kwarta ubogiej wdowy – pozostała w dziedziczeniu żona, powinna otrzymać co najmniej ¼ spadku.

Ad. 3 Dziedziczenie przeciwstestamentowe (contra tabulasa)

Dziedzice pominięci, a ci którzy powynni dziedziczyć z mocy ustawy, muszą mieć zapewnioną pewną wartość spadkową z majątku testatora.

**zarzut nieważności tesatamentu

Ograniczenia majątkowe:

Pars legitima – część ustawowa tzw. zachowek – początkowa była to ¼ częśći, którą dana osoba miałaby dziedziczyć.; później była to 1/3, a za Justyniana ½ jeśli jest kilkoro dzieci.

Nowele Justyniana -> możliwość pomijania krewnych jest ograniczona do tzw. niegodności dziedziczenia.

Nabycie spadku

Kategoria spadkobierców:

  1. cretio –bardzo sformalizowane oswiadczenie woli, składane ustnie wobec świadków, w ciągu 100 dni od momentu powzięcia wiadomości od spadku,

  2. jakiekolwiek nieformalne oświadczenie woli,

  3. per facta concludenta – przyjęcie spadku w sposób dorozumiany, gdy potencjalny spadkobierca zaczyna zachowywać się jak dziedzic.

**Jeżeli spadek z jakiegoś powodu nie został objęty – tzw. spadek leżący, powoływany był wtedy specjalny kurator aby ten spadek nie uległ uszczupleniu

**Zasiedzenie spadku – nabycie spadku przez jednoroczne posiadanie majątku spadkowego.

**transmisio – przekazanie spadku innej osobie, gdy główny spadkobierca odrzuca spadek; spadkodawca wyznacza głównego dziedzica i dziedzica substytuta (curiusa), który mógłby przejąć spadek.

**Indignitas – niegodność dziedziczenia:

  1. dziedzic powołany do spadku przyczynił sie do śmierci testatora albo spadkodawcy,

  2. zniszczyl testament,

  3. oczernianie spadkodawcy za jego życia, ale również i po śmierci

Pozycja spadkobiercy

  1. osobista

  1. majątkowa

Współdziedziczenie – wielość dziedziców, spłacaenie pozostałych dziedziców by pozostac przy spadku

**benefitium inventari – dobrodziejstwo inwentarza; dziedzic mógł wystąpić do Pretora, jesli uważał, że jest to spadek szkodliwy, z prosba o rozdzielenie majątku spadkowego od majątku osobowego. Wtedy dziedzic odpowiadał za długi tylko majątkiem spadkowym.

Tzw. Inne zapisy testamentowe

  1. windykacyjny – sposób odzyskania rzeczy, której jest się właścicielem; ten, który otrzymywał zapis (legatariusz) miał do dyspozycji skargę windykacyjną (rei vindicatio)

  2. damnacyjny – stworzył stosunek zobowiązaniowy między legatariuszem (wierzyciel) a dziedzicem damnacyjnym (dłużnik); dziedzic miał obowiązek wydać legatariuszowi wskazanej części majątku

  3. naddziałowy – dołączenie w poźniejszym (nie wymaga)

  4. sinen dimodo – inni (nie wymaga)

Lex falcidia – ograniczała możliwość rozdawania osobom trzecim majątku; ustalala kwartę falcydyjką: tylko ¾ można było rozdać osobom trzecim, natomiast ¼ całości majątku spadkowego musiała pozostać do dyspozycji krewnych.

Wykład 10 22.01.2012r.

Pierwsze ćwiczenia 10-11 marzec – co drugi zjazd -> egzamin połówkowy

  1. Dwie paremie – dokończyć i przetłumaczyć na polski a potem skomentować własnymi słowami (21)

  2. Historia źródeł prawa rzymskiego do XIX wieku

  3. Metody badania prawa rzymskiego

  4. Prawo procesowa + ochrona pozaprocesowa

  5. Prawo osobowe – osoby, zdolność prawna i do czynności prawnych (co to jest od czego zależy i komu przysługuje, podzialy wiekowe) -> nie będzie teorii (treść, forma, składniki, wady, sposoby naprawienia)

  6. Prawo osobowe – malzenstwo, wladza ojcowska, opieka i kuratela

Teoria czynnosci prawnych, prawo spadkowe, rzeczowe i zobowiązaniowe – 2 semstr

Co najmniej 4 zwalnia z tej połowy materiału na egzaminie końcowym

Prawo rzeczowe

Podmiot – osoba fizyczna

Przedmiot – rzecz (brak definicji w prawie rzymskim)

Tzw. Władztwo człowieka nad rzeczą

  1. Własność – najpełniejsze prawo człowieka do rzeczy

  2. Rzeczowe prawa ograniczone/prawa na rzeczy cudzej (iure in res aliena) – właściciel rzeczy jest ograniczony w swoim prawie ze względu na prawa innej osoby.

    Podziały Gajusza

  1. Podział ze względu na postać:

  1. Podział ze względu na możliwość bycia przedmiotem obrotu:

  1. związane z kultem bogów tzw. res sacrae,

  2. rzeczy związane z kultem zmarłych tzw. res religiosae,

  3. rzeczy oddane pod specjalną opiekę bóstwom eg. Mury i bramy miasta rzymu, znaki graniczne tzw. res canctae

  1. rzeczy wspólne wszystkim tzw. res omnium communes,

  2. rzeczy powszechne tzw. res universitates eg. Łaźnie, stadiony itp.

  1. Podział ze względu na sposób przeniesienia:

  1. Podział zasadniczy:

  1. Podział:

  1. Podział:

  1. Podział:

  1. Podział:

  1. Podział:

  1. Podział

Władztwo nad rzeczami

POSIADANIE

władztwo Faktyczne – element zewnętrzy (corpus czyli fizyczne wladztwo nad daną rzeczą i wewnętrzny (animus czyli subiektywna chęć posiadania) – muszą wystąpić jednoczesnie aby posiadanie powstało:

  1. possesio civil – posesor władza fizyczne i chce władać, oparte na causa civilis tj. jakiejś podstawie prawa cywilnego eg. Kupno, darowizna, spadek itp. Najprostrzy sposób do nabycia własności nad rzeczą poprzez zasiedzenie tj. pewien upływ czasu. -> wypracowane przez prawo cywilne

  2. possesio naturalis/detentio – dzierżenie, detentor (dzierżyciel), brakowało elementu wewnętrznego, detentor sprawował tylko władztwo fizyczne w czyimś imieniu, nie posiadał woli posiadania rzeczy. Często Ci detentorzy stawali się posiadaczami, mogli ale nie musieli. -> wypracowane przez prawo cywilne

  3. possesio ad inter dicta – oparte na prawie pretorskim:

  1. inter dicta ecuperandae possesionis - przywrócenie utraconego posiadania

  2. inter dicta rettirende possesionis – zachowanie otrzymanego posiadania

  3. inter dicta adipiscendae possesionis – nabycie nowego posiadania

**possesio vitioza – wadliwe (nabycie z naruszeniem prawa) i non vitioza – niewadliwe czyli nabycie zgodnie z prawem cywilnym a później też pretorskim.

Utracenie posiadania -> utrata co najmniej jednego z elementów, niewola.

Przeniesienie posiadania: nabycie pierwotne (bez porozumienia z poprzednim posiadaczem) oraz nabycie pochodne (w porozumieniu z poprzednim posiadaczem)

Nabycie posiadania: solo animo

  1. traditio trevimanu – przekazanie krótką ręką

  2. constitum possesorium – przeniesienie posiadania na mocy samej umowy z nabywcą, dotychczasowy posiadacz pozostaje nadal dzierżycielem.

  3. Nabycie przez inne osoby – przez ojca

Ochrona posiadania

->Przez interdykty

Własność

Posiadanie prawne

  1. Własność

**Quazi własność gruntów prowincjonalnych – zobowiązanie do opieki nad gruntami, wszystkie uprawnienia poza możliwością sprzedaży

**własność peregrynów

**własność w prawie wulgarnym – zaciera się granica między typami własności

  1. Rzeczowe prawa ograniczone

  1. powiernicze przenisienie wlasności – dłuznik przenosi na wierzyciela wlasnosc rzeczy zasnawionej

  2. Zastaw ręczny (pignus) – dłuż nik ustanawiajac przedmiote zastawu przekazuje posiadanie wierzycielowi

  3. Hipoteka – umowne prawo zastawu, jesli dłuż nik nie wykona zobowiązania do wieczyciel będzie mógł zaspokoić się z tej rzeczy zastawionej

Cechy rzymskiego prawa własnosci:

Wykład 11 26.02.2012

Współwłasność

Przypadek lub celowe działanie eg. Testament

Współwłasność w częściach idealnych (równych) – niekiedy te prokorcje były zachwiane

Możliwość zniesienia ->Skargi działowe

Uprawnienia w ramach prawa własności:

Ochrona prawa własności:

3 podstawowe środki ochorny – 2 środki ochrony własności kwirytalnej (przysługuje włascicielowi kwirytalnemu) i 1 środek ochrony własności bonitarnej (posiadanie)

Ochrona posesoryjna i petytoryjna

przysługuje właścicielowi nieposiadającego, któremu jego własność została odebrana; wygrany proces gwarantował absolutną własność nad daną rzeczą; istota skargi polegała na jasnym i dokładnym ustaleniu swoich praw; trudność polegała na tym, że aby odzyskać swoją własność trzeba udowodnić swoje prawo do rzeczy, poprzez wykazanie swojego prawa własności aż do właściciela pierwotnego.

Tzw. dowód diabelski – dowód trudny, a niekiedy niemożliwy do przeprowadzenia.

** Interdykty jako forma ochrony prawa własności, mimo, iz nie dawały one prawa własności.

Własność była prawem nieograniczonym -> istniały wyjątki od tej zasady

Ograniczenie prawa własności:

Przenoszenie własności -> Sposoby pochodne – wejście w układ z poprzednim właścicielem, lub starego właściciela z nowym:

Nabywanie prawa własności -> Sposoby pierwotne (gdy nie można określić pierwotnego posiadacza)

  1. Połączenie dwóch nieruchomości – oderwisko (oderwanie kawałka gruntu przez wodę i przyłączenie gdzieś dalej) i przymulisko (wymywanie gruntu i jednej osoby i rozrost gruntu u innej osoby przez wodę), wyska powstała na rzece

  2. Połączenie nieruchomości z ruchomością – superficies solo cedit – to co na gruncie należy do gruntu

  3. Połączenie dwóch ruchomości

Zasiedzenie

**longi temporis praescriptio – zarzut długotrwałego posiadania, ten który zasiaduje rzecz może bronić się przed roszczeniami poprzedniego właściciela – 5 warunkow zasiedzenia:

  1. Res habilis – rzecz musi sie nadawac do zasiedzenia, nie dotyczy rzeczy wylaczonych z obiegu, rzeczy skradzionych, rzeczy ktore nalezaly do pewnych osob prawnych,

  2. Possesio – posiadanie, przerwa powodowala przerwanie okresu zasiedzenia,

  3. Titulus – tytuł prawnyc, czyli podstawa rozpoczęcia zasiedzenia/nabycia posiadania, musiał byc słyszny/sprawiedliwy i (verus) prawdziwy,

  4. Bona fides – dobra wiara,

  5. Tempus – czas zasiedzenia, 10 lat dla inter praesentes tj. jesli zasiadujacy i ewentualny wlasciciel mieszkaja w tej samej prowincji i 20 lat dla inter absentes tj. jesli zasiadujacy oraz ewentualny wlasciciel mieszkaja w roznych prowinzjach.

Wykład 12 25.03.2012

Zerówka -> brak oceny niedostatecznej, ale trzeba przyjść już w pierwszym terminie, a nie w następnym terminie zerówkowym. Ustalenie terminie 15 kwietnia 2012r

Problem ostatecznego określenia własności :

  1. Konieczne nakłady – leczenie niewilnika

  2. Użyteczne nakłady – wyszkolenie wykwalifikowanego niewolnika

  3. Zbytkowe nakłady – ubranie niewolnika z wykwintny strój

Gdy ktoś stracił rzecz mógł żądać zwrotu nakładów koniecznych, nakłady użyteczne co do zasady powinny być również oddane i obowiązek ten ciążył na tzw. posiadaczu w dobrej wierze. Natomiast nakłady zbytkowe nie podlegały zwrotowi.

Prawa na rzeczy cudzej (prawo rzeczowe ograniczone)

  1. Służebności (Superficies) - prawo do korzystania z cudzej rzeczy w ściśle określonym zakresie

  1. Służebności gruntów wiejskich – związane z uprawą roli eg. prawo przejścia i przejazdu przez cudzy grunt, służebność wodopoju, prawo wypasania zwierząt na cudzym gruncie, prawo przeprowadzenia akweduktu przez cudzy grunt,

  2. Służebności gruntowe miejskie – związane z zabudową eg. prawo wpuszczenia belki w dom sąsiedni i oparcia o to swojej budowli, prawo oparcia swojego domu o dom sąsiedni.

  1. prawo używania cudzej rzeczy wyłącznie dla własnych potrzeb (usus)

  2. prawo do używania rzeczy i owoców cudzej pracy (Usus fructow) – można było zbyć prawo do korzystania z rzeczy, ale nie rzecz

  3. Prawo do korzystania z pracy cudzych niewolników i zwierząt,

  4. Prawo do mieszkania w cudzym mieszkaniu (habitatio)

    Zasady dotyczące służebności:

Służebność gruntów wiejskich - zasady:

Podział na grunt panujący i służebny ->

Sposoby powstawania służebności:

Wygaśnięcie służebności:

Środki ochorny

  1. Dzierżawa wieczysta (emfiteuza) – dziedziczne i zbywalne prawo do korzystania z cudzego gruntu; emfiteuta może korzystać z gruntu jak właściciel, ale nie może go sprzedać, natomiast dy grunt jest sprzedawany przez właściciela należy poinformować do emfiteucie: emfiteuta może zbyć prawo do korzystania z tego gruntu; jest to prawo dziedziczne.

Emfiteuta – prawa i obowiązki:

OBOWIĄZKI

PRAWA

Powstanie -> umowa, gdzie emfiteuta jako dzierżyciel miał ochronę posesoryjną (pretorską)

Wygaśnięcie dzierżawy wieczysteJ:

  1. Prawo powierzchni (superficies) – dziedziczne i zbywalne prawo do korzystania z budynku wystawionego na cudzym gruncie

Płacenie rocznego czynszu (salarium) w ramach za możliwość postawienia budynku na cudzym gruncie (insule). Istnieje możliwość zbycia

Superficiarius był chroniony posesoryjnie

  1. Zastaw zabezpiecznie rzeczowe wykonania zobowiązania ze strony dłużnika (prawo rzeczowe ograniczone), wierzyciel stawał się dzierżycielem rzeczy zastawionej - 3 postacie:

  1. Cun creditore contracta – w stosunkach kontraktowych

  2. Cun amicore contracta – w stosunkach przyjacielskich

Klauzula przepadku – lex comisoria oraz pactum devendendo

**Prior tempore potior iure – pierwszy w czasie, lepszy w prawie -> zasada obowiązująca przy hipotece.

Ten kto pierwszy zawładnie rzeczą będzie miał prawo do pierwszeństwa zaspokojenia swoich roszczeń, gdy istnieją równorzędne hipoteki.

**Hipoteka uprzywilejowana – ustanawiana na rzecz skarbu państwa lub na dobrach posagowych żony, istnieje tu pierwszeństwo zaspokojenia przed wszystkimi innymi hipotekami.

** Zastaw milczący lub zastaw sądowy – wyjątek do umownego powstania hipoteki

!! !! !! Zastaw ma charakter abstracyjny – prawo akcesoryjne, tzn., nie może istnieć samodzielnie, występuje tylko wtedy, kiedy istnieje zobowiązanie, czyli jeśli wygasa zobowiązanie to wygasa również zastaw. !! !! !!

Wykład 13 15.04.2012 r

ZERÓWKA – maksymalnie 20 osób na termin; nie ma oceny niedostatecznej; cały zakres materiału

4 czerwca g.16.00

5 czerwca g.16.00 – mój termin

6 czerwca g. 16.00

8 czerwca g.16.00

1 TERMIN – 16 czerwca g. 10.00

ZOBOWIĄZANIA

OBLIGATIO –ligare (wiązać

Wierzyciel – creditor – posiada uprawienie do domagania się czegoś

Dluznik – debitor – posiada obowiązek w formie długu,

Prawo zobowiązaniowe daje obywatelom pewne uprawienienia – nie przyjela się ta definicja

Zobowiązanie nie polega na tym, aby przenosić własnośc, ale aby skłonić kogoś do dania czegos, wykonania czegos lub do innych rodzajow odpowiedzialnosci

Świadczenie tj. zobowiązanie (działanie dłużnika) polega na:

  1. Dare (dać) tj. przenieść własność

  2. Facere (czynić) tj. coś uczynić eg. ustanowić służebność

  3. Praestare (cała reszta

Podział Zobowiązań

Ze względu na źródło powstania:

  1. Kontraktowe – z czynności dozwolonych (umów) są zaskarżalne

  1. Literalne – prócz konsensusu wymagają również formy pisemnej (forma pisemna stanowi podstawę do zaskarżenia)

  2. Realne - Przeniesienie rzeczy – oprócz konsensusu wymagano również samego aktu przeniesienia rzeczy

  1. Werbalne - oprócz porozumienia się konieczne jest użycie odpowiedniej, uroczystej formy wypowiadania się

  2. Konsensualne – obopulna zgoda

  1. Deliktowe – z czynów niedozwolonych

  1. Prawa cywilnego

  2. Prawa pretorskiego

  1. Różne inne przyczyny:

  1. Quasi ex contraktu – jak gdyby kontraktowe, podobne do kontraktu, ale nie będące nimi

  1. Quasi ex delicto – jak gdyby deliktowe

**Umowy – pacta – umowyn nieformalne, niezaskarżalne

  1. Pacta legitima – uzyskały zaskarżalność przez konstytucje cesarskie

  2. Pacta pretoria – uzyskały zaskarżalność na mocy imperium (dezycji) pretorskiej

  3. Pacta adiecta – dodane, dołączone, uzyskiwały zaskarżalnośc na mocy iuris prudencia czyli wykładni jurystów; dołączone do aktów głównych, jeśli był on zaskarżalny to one też.

Ze względu na naturę stosunku obligacyjnego:

  1. Jednostronnie zobowiązujące – jedna strona jest tylko dłużnikiem a druga strona jest tylko wierzycielem eg. umowa pożyczki

  2. Dwustronnie zobowiązujęce – obie strony mają w stosunku do siebie i uprawnienie i obowiązek eg. umowa kupna-sprzedaży

  1. Niedoskonałe, niezupełne – dwustronność powstaje później w wyniku pewnych okoliczności eg. umowa przechowania

  2. Doskonałe, zupełne - są dwustronne od samego początku eg. umowa kupna-sprzedaży

Możliwośc zaskarżenia

  1. Cywilne - od samewgo początku są zaskarżalne

  2. Naturalne – chociaz istnieją to nie można dochodzić ich wykonania na drodze sądowej

Podział procesowy

  1. Stricti iuris – zobowiązania ścisłego prawa – jak powstały nie można było nic w nich zmienić

  2. Bonae fidei - zobowiązania dobrej wiary – strony ustalająć ogólne zasady zobowiązań dawały sobie możliwość zmian

STRONA PODMIOTOWA ZOBOWIĄZANIA

Co do zasady są to zobowiązania jednostkowe tj. 1 osoba jest zobowiązania a 1 osoba jest uprawniona

Favor debitoris – uprzywilejowanie dłużnika

Zobowiązania solidarne – wszyscy występujące po jednej stronie byli jednakowo odpowiedzialni za całość zobowiązania

Zobowiązania podzielne – jesli zobowiązanie mozna wykonać w częściach

STRONA PRZEDMIOTOWA ZOBOWIĄZANIA

Świadczenie – istota świadczenia: TREŚĆ

Warunki jakie musi spełnic świadczenie, aby moglo byc zobowiązaniem;

Impossibilia nulla obligatio est – nie ma zobowiązania w stosunku do rzeczy niemożliwych

Świadczenia – typy:

2 instytucje:

Zobowiązania przemienne – umowa zobowiązuje dluznika do swiadczenia glownego, ale rowniez do wykonania innego swiadczenia w miejsce tego glownego.

Upoważnienia przemienne – wierzyciel moze upowaznic dluznika do zastepczego wykonania zobowiazania.

Może powstać szkoda majątkowa u wierzyciela w wyniku wykonania lub niewykonania zobowiązania przez dłużnika:

Opowiedzialnosc za szkodę:

Szkoda -> obowiązek jej naprawienia

2 zasady:

  1. Odpowiedzialność za szkodę nie tylko realną, ale również za jej inne składniki

    Damnum emergens – szkoda rzeczywiscie poniesiona

    Lucrum cessans – ustracone korzyści

    ???

  2. Możiwośc wyrówniania szkody

    W naturze

    W pieniądzu

    **Odszkodowanie gwarantowały kary umowne

  1. Odsetki – dodatkowe wynagrodzenie za korzystanie z cudzego kapitału, mają charakter akcesoryjny tj. dodatkowy (nie moga być istotą samą w sobie)lub z własnej winy (zwłoka dłuznika) mora debitoris, gdy dluznik nie wykona zobowiąznia w terminie ( poszerza się wtedy zakres jego odpowiedzialności)

  2. Mora creditoris – zwkłoka po stronie wirzyeciela, z własnej winy i celowo nie przyjmowal prawidlowo zrealizowanego zobowiązania, zobowiazanie nadal istnialy, ale zmmniejszal sie zakres odpowiedzialnosci dluznika eg. zmniejszenie wielkosci swiadczenia, spadek odpowiedzialnosci do cuply.

Wykład 14 29.04.2012 r.

Kontrakty

(Łac. kontrahere, kontraktare tj. wiązać)

**dokonane poprzez sporządzenie określonej czynności prawnej

Def. Kontrakt to umowa zobowiązująca, formalna, zaskarżalna – czynnosc prawna ktorej wykonania mozna dochodzic przed sadem.

**Pacta – umowy nieformalne, uzyskały z czasem pewna forme zaskarzenia

Cztery podstawowe grupy kontraktów:

  1. Kontrakty werbalne /oparte na porozumieniu zawartym ustnie/

  1. Kontrakty literalne /opierające się na porozumieniu zawartym na piśmie/

  1. Kontrakty Realne

  1. 1-stronnie zobowiązujące

  1. mutuum (pożyczka) – kontrakt 1stronnie zobowiązujący, ścisłego prawa (stricti iuris), kontrakt ustanawiany w pieniądach liczonych, czyli dluznik byl zobowiazany oddac te same ilosc pieniedzy a nie te same pieniadze, w terminie okreslonym przez strony w umowie;

    **różne pożyczki z rożnymi poziomami odsetek: przyjacielska, handlowa;

    **pożyczka morska – to udzielający pożyczki bierze na siebie ryzyko (odwrotnie niż w normalnej pożyczce), byla udzielania na wybudowe statku lub jego wyposazenie, zakup towarow przewożony drogą morską, zabezpieczenim bylo dokładny termin przypłyniecia do portu docelowego oraz trasa żegługi.

    **senatus consultum macedonianum – uchwała Senatu, pozyczka udzielona synowi jest pozyczka naturalna wiec nie mozna zmusic do jej splaty

  1. 2-stronnie zobowiązujące, niedoskonałe:

  1. Fiducje – powiernicze przeniesienie wlasnosci

  2. Commodatum – uzyczenie -> komodant (wierzyciel) daje bezpłatnie rzecz niezużywalna, niezamienna komodatatiuszowi (dłużnik) do uzywania i zwrotu tej rzeczy z chwila uplyyniecia terminu zobowiazania lub z dniu, w ktorym komodant zarzada zwrotu przedmioty uzyczemia jesli termin nie został przez strony ustalony. Stronom przysługiwała ochrona prawna.

    **precarium – oobowiązek wzrotu na każde żądzanie właściciela rzeczy

  3. Depositum – przechowanie – depozytariusz (dłużnik) zobowiazuje sie do bezplatnego przechowania rzeczy indywidualnie oznaczonej dla lub na rzecz drugiej osoby tj. deponenta (wierzyciel); deponent nie musiał być właścicielem rzeczy. Depozytariusz mogl z chwila zakonczenia umowy mogl wystapic do deponenta z prosba o zwrot nakladow ktore poniosl w zwiazku z ochroną rzeczy oddanej na przechowanie. Tzw. actio depositi

    **depozyt konieczny – w wyjątkowych okolicznościach deponent miał ograniczony wybór w poszukiwaniu depozytatiuszy, jesli ktos wykorzuystal ta sytuacji mozna bylo wniesc skarge w podwojnej wysokosci tzw. in duplum.

    ** depozyt nieregularny – zbliżony do pożyczki, przedmiotem były rzeczy zamienne, również pieniądze; były złozone na przechowanie ale z mozliwosciom uzywania przez depozytariusza; dochodzil w interesie deponenta, to onbył zainteresowany przechowanie (różnica w stosunku do pożyczki, gdzie dłużnik był zainteresowany pożyczką). Mozna było tutaj pobierać odsetki.

    **depozyt sekwestrowy – oddanie rzeczy spornej depozytariuszowi sekwestrowemu, oddawał przedmiot osobie ktora wygrała proces o spór

  4. Pignus - zastawca wydaje zastawnikowi rzecz, bedaca zabezpieczeniem zastawu, w posiadanie

  1. Kontrakty Konsensualne – kontrakty dobrej woli

  1. Najem rzeczy – rzecz będąca się w naszym majątku

  2. Najem pracy (opere) – rzeczywiste wykonywanie pracy

  3. Najem uslug /dzieła (operarus) – znaczenie ma efekt końcowy pracy, a nie sama praca, w ramach artes liberares tj. wolnych zawodów.

Wykład 15 20.05.2012

**Powstały nowe formy kontraktów nie mieszczące się w powyższym katalogu, gdzie dwie strony przedstawiały sobie świadczenie (dare i facere – dać/przenieśc własność i coś uczynić; nie było prestare).

Kontrakty realne nienazwane (contractes reales innominates) – grupy:

  1. Do ut des (daje abyś dał w zamian)

  2. Do ut facias (daje abyś coś uczynił w zamian)

  3. Facio ut des (czynię coś tobie a ty w zmian masz coś dać)

  4. Facio ut facias (czynię coś a ty w zamian też coś czynisz)

Cechy:

Nazwy kontraktów nienazwanych:

**precarium – zaliczone do kontraktów realnych nienazwanych.

PACTA

**Recepta – nieformalna umowa, w której jedna strona do czegos się zobowiązuje

QUAZI KONTRAKTY

Czynnoscie faktyczne, ktore rodziły zobowiązanie jak gdyby kontraktowe, brakowało porozumienia między stronami

Delikty

Zobowiązanie powstawało wtedy jesli ktoś dokonywał niezgodnego z prawem zachowania, rodziła się wtedy odpowiedzialność deliktowa, która miała charakter osobisty (odpowiadał wyłącznie sam sprawca deliktu) i niedziedziczny. Odpowiedzialność w oparciu o kary, stosowane do odpowiedniego deliktu, o charakterze prywatnym opierające się na wartości przedmiotu bądź też dokonanej szkody. Istniały skargi actiones penales i skargi reipersekutoryjne (odszkodowawcze) oraz skargi actiones mikstae (mieszane). Istniała tutaj samopomoc oraz obrona konieczna – z czasem jednak to uregulowano.

Delikty wg. Prawa cywilneg i wg. Prawa pretorskiego – przestępstwa prawa prywatnego (naruszenie miru prywatnego), to nie są crimina (naruszenie miru publicznego)

Podziały deliktów

Delikty według prawa cywilnego:

Delikty według prawa pretorskiego:

Quazi-delikty (Zdarzenia niedozwolone) obligaciones quasi lex delictio


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Prawo Rzymskie 12 2010
Prawo Rzymskie 12 2010
Prawo rzymskie 12
Prawo Rzymskie 12 2010
Prawo Rzymskie 12 2010
Prawo Rzymskie 12 2010
12.zobowiazanie.1, PRAWO RZYMSKIE skrypty prawo I rok
prawo rzymskie pytania z lat 06 12 (1)
Prawo rzymskie 2009 2010 prezentacje
Prawo 06.12.11 - prawo cywilne, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (KUL) I stopień, Rok 1, semes
Spadkowe Wiewiorowski 2, Studia, I ROK, I ROK, II SEMESTR, Prawo rzymskie, Szympanse i bajery
Lektury spadkowe, Studia, I ROK, I ROK, II SEMESTR, Prawo rzymskie, Szympanse i bajery
Paremie zima 2013, WPIA, Prawo Rzymskie
PRAWO RZYMSKIE spadkowe (1), I SEMESTR
Prawo rzymskie - prawo osobowe, prawoznawstwo, polskie prawo konstytucyjne, Logika i wykładnia prawa
WYKŁADY Prawo rzymskie do 9
prawo i ekonomia 12 2011

więcej podobnych podstron