sci pmp 2

Postanowienia prawnomiędzynarodowe kongresu paryskiego (1856)

I Postanowienia terytorialne

  1. Rosja zwróci Turcji miasto Kars na Kaukazie oraz południową część Besarabii.

  2. Państwa zwycięskie zwrócą Rosji Sewastopol i inne miejscowości na Krymie

  3. Pozostawienie księstw Mołdawii i Wołoszczyzny oraz Serbii jako terytoriów całkowicie autonomicznych, choć pod zwierzchnictwem Wysokiej Porty.

II Mocarstwa europejskie zobowiązały się szanować niezawisłość i terytorialną całość Imperium Osmańskiego.

III Wprowadzenie wolności żeglugi na Dunaju – utworzenie dwóch komisji międzynarodowych:

Klauzula rebus sic stantibus została zawarta w art. 62 konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów z 1969 roku i pozwala na jednostronne uznanie umowy za wygasłą z powodu zasadniczej zmiany okoliczności, ale tylko jeśli równocześnie zostaną spełnione następujące warunki: zmiana musi być „zasadnicza”, istnienie okoliczności, które uległy zmianie, stanowiło istotną podstawę zgody stron na związanie się umową.

Zasadnicza zmiana okoliczności nie może być podstawą wygaśnięcia gdy: chodzi o umowe ustalającą granice; zasadnicza zmiana jest wynikiem pogwałcenia przez stronę, która na nią się powołuje, bądź to obowiązku wypływającego z umowy, bądź też jakiegokolwiek innego międzynarodowego obowiązku wobec którejkolwiek z pozostałych stron umow

Akty jednostronne:

1) Notyfikacja – oficjalne pisemne powiadomienie drugiego podmiotu o wydarzeniu, z którym prawo to łączy określone skutki prawne.

2) Uznanie – stwierdzenie przez państwo, że przedmiot uznania istnieje i powinien być traktowany w płaszczyźnie prawa międzynarodowego.

3) Protest – jest to stwierdzenie przez państwo, że określona czynność lub stan rzeczy są niezgodne z prawem międzynarodowym. Ma zawsze charakter fakultatywny. Państwa bronią się za pomocą protestu przed wykształceniem się niekorzystnych dla nich reguł praktyki.

4) Zrzeczenie się – państwo rezygnuje z pewnych praw, następuje w sposób wyraźny, nie może być domniemywane.

Monizm a dualizm

Stosunek prawa międzynarodowego do prawa wewnętrznego w praktyce międzynarodowej

sukcesja traktatów

Większość nowopowstających w wyniku procesu dekolonizacji państw decydowała się na zastosowanie tzw. teorii wyboru, mówiącej, że mają prawo wybrać spośród obowiązujących wcześniej na ich terytorium umów te, którymi godzą się związać. Zazwyczaj przyznawano im na to pewien czas, najczęściej 2 lata. Nie dotyczyło to oczywiście umów granicznych, których nie mogły uznać za wygasłe bez zgody drugiej strony (tę teorię przyjęły m.in. Ghana, Gwinea i Nigeria).

Niektóre państwa wybierały teorię tabula rasa, uznającą wszystkie umowy kolonizatora, poza granicznymi, za nie obowiązujące. (Algieria i Górna Wolta).

Niezależnie od przyjętej teorii, państwa nie mogą uwolnić się od zobowiązań granicznych i wynikających z norm ius cogens. Konwencja wiedeńska o sukcesji w odniesieniu do umów międzynarodowych z 1978 stoi generalnie na gruncie teorii tabula rasa (art.16) z prawem notyfikowania sukcesji w stosunku do umów wielostronnych (a więc mamy też pewne elementy teorii wyboru). Cały czas spod jakiekolwiek dowolności wyłączone są normy graniczne i ius cogens.

umowa międzynarodowa: międzynarodowe porozumienie między państwami, zawarte w formie pisemnej i regulowane przez prawie międzynarodowe, niezależnie od tego, czy jest ujęte w jednym dokumencie, czy dwóch lub więcej dokumentach, i bez względu na jego szczególna nazwę

Ze względu na to jako organ państwowy występuje jako strona i czy umowa podlega ratyfikacji, czy też jest zatwierdzana:

- umowy państwowe podlegające ratyfikacji przez głowę państwa (traktaty pokoju, układy o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy oraz inne umowy polityczne, umowy dotyczące spraw zastrzeżonych do uregulowania w drodze ustawy lub postanowienia odbiegające od dotychczasowego ustawodawstwa, inne umowy, jeżeli strona wyraziła na to zgodę ze względu na wymagania prawa drugiej strony lub, jeżeli strony tak uzgodniły, ze względu na szczególne okoliczności);

- umowy rządowe podlegające zatwierdzeniu przez Radę Ministrów (premiera);

- umowy resortowe, których przedmiot należy do właściwości jednego ministra, które nie są ani państwowymi ani rządowymi.

Zawieszenie stosowania umowy

art. 44 – niepodzielność tekstów umowy; wyjatki:

1)KNZ – Statut MTS; jeśli cześć jest wyraźnie wyodrębniona z umowy państwo może związać się tylko z tą częścią (np. Szwajcaria przystapiła do ONZ w 2002, ale statut MTS obowiązywał od lat 40);

2) zastrzeżenia, protokoły, deklaracje interpretacyjne – jednostronne oświadczenie (najpóźniej wraz z ostateczną zgodą na podpisanie traktatu);

- art. 19 – nie można wnosić zastrzeżeń:

+ konwencja może zastrzec, że nie można wnosić zastrzeżeń (KNZ);

+ tylko określone zastrzeżenia

+ zastrzeżenie jest niezgodne z celem i przedmiotem traktatu (sprzeciw zwykły – dot. tylko jednego artykułu; sprzeciw kwalifikowany – unieważnia cały traktat; np. konwencja genewska o bezpieczeństwie jądrowym, zastrzeżenie Ukraińskie względem art. 3; Austra wnosi sprzeciw kwalifikowany – konwencja nie obowiązuje w całości miedzy Austrią i Ukrainą)

ratyfikacja umów międzynarodowych według Konstytucji RP z 1997 roku

tzw. duża ratyfikacja – dokonuje jej prezydent RP po uzyskaniu wcześniej zgody parlamentu wyrażonej w formie ustawy. Wymagana jest dla umów dotyczących:

- pokoju, sojuszy, układów politycznych lub układów wojskowych

- wolności, praw lub obowiązków obywatelskich określonych w Konstytucji

- członkostwa RP w organizacji międzynarodowej

- znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym

- spraw uregulowanych w ustawie lub w których Konstytucja wymaga ustawy

ratyfikacja w trybie art. 90 Konstytucji – zgoda musi być wyrażona przez Sejm większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczny posłów oraz analogiczną większością przez Senat. Możliwe jest także przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego. Procedurę tę stosuje się do umów, na podstawie których Polska może przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach.

tzw. mała ratyfikacja – ratyfikacji dokonuje prezydent RP na wniosek premiera, który musi uprzednio powiadomić Sejm o zamiarze przedłożenia umowy do ratyfikacji, ale nie musi uzyskiwać jego zgody.

Umowy niepodlegające ratyfikacji. W praktyce przyjęło się, że nie podlegają ratyfikacji:

a) deklaracje o treści politycznej przyjęte na spotkaniu mężów stanu (np. Karta Atlantycka)

b) umowy resortowe lub administracyjne zawierane przez ministerstwa i inne urzędy w zakresie ich działania

c) umowy zawierane w czasie wojny przez dowódców wojskowych (tzw. kartele) – np. zawieszenie broni dla ewakuacji rannych i zabitych, kapitulacja twierdzy lub bronionego miasta

sposoby nabycia terytorium
I) pierwotne – rozciągnięcie zwierzchnictwa na terytorium niebędące wcześniej częścią innego podmiotu

1) Efektywna okupacja – rzeczywista i faktyczna okupacja dająca tytuł suwerenny, której przedmiotem może być tylko terra nullius

2) Przyrost – wskutek działania sił przyrody lub pracy człowieka, np. przymulisko, oderwisko, zmiana koryta rzeki;

II) wtórne – nabycie części terytorium innego państwa

1) Cesja – w rezultacie umowy międzynarodowej następuje transfer terytorium, jedno państwo przestaje, a drugie rozpoczyna wykonywanie swego zwierzchnictwa nad przekazanym obszarem. Podmiotem mogą być tylko państwa, ma ona charakter dwustronny.

2) Zasiedzenie – nabycie suwerenności poprzez efektywne, trwałe (ciągłe i pokojowe) wykonywanie kompetencji państwowych na określonym obszarze.

3) Zawojowanie (podbój) – musiało być ostateczne i nieodwracalne. Aktualnie zakazane przez prawo

Utrata terytorium następuje we wszystkich przypadkach, w jakich następuje nabycie terytorium państwowego oraz m.in. w przypadku derelikcji – państwo przestaje faktycznie wykonywać na jakimś obszarze swe kompetencje i porzuca je co prowadzi do choćby chwilowe przekształcenia go w ziemię niczyją.

Teorie istoty prawnej terytorium państwowego

- Teoria przedmiotowa – terytorium jako dominium ( własność oparta na zasadach prawa publicznego) + jako imperium (suwerenność)

- Teoria podmiotowa – terytorium jako „ciało”

- Teoria przestrzenna – terytorium jest przestrzenią w obrębie której działa władza państwowa

- Teoria kompetencji – zakres obowiązywania porządku prawnego państwa

Ograniczenia wykonywania szczególnego zwierzchnictwa terytorialnego

wynikające z PM

- nie wyrządzanie szkody innym państwom (casus huty Trail Smelter)

- zasada dobrosąsiedztwa (np. zakaz zmiany kierunku rzek)

- Konwencja Jamajska 1982:

• prawo nieszkodliwego przepływu

• prawo przejścia tranzytowego

• prawo przepływu szlakiem archipelagowym

Szczególne ograniczenia:

- dzierżawa (państwo zachowuje suwerenność ale inne wykonuje zwierzchnictwo a tym obszarze)

- tworzenie baz wojskowych (immunitety członków sił zbrojnych i personelu baz)

- demilitaryzacja – może być pełna lub częściowa

- neutralizacja – zakaz prowadzenia działań wojennych na danym terytorium

- rzeki międzynarodowe

ksztaltowanie sie granic polski po II wś
Granica wschodnia

- granica polsko-radziecka: ukształtowana w wyniku umowy jałtańskiej z 11 lutego 1945 r. gdzie ustalono, że powinna przebiegać wzdłuż linii Curzona z odchyleniami od 5- na korzyść Polski

- następnie granica została zmieniona przez polsko-radziecką umowę o zmianie odcinków terytoriów państwowych. W 1957 r. wytyczono fragment granicy polsko-radzieckiej przylegającej do Morza Bałtyckiego.

- granica wschodnia po roku 1991: w wyniku rozpadu ZSSR wschodnia granica polski stała się granicą polsko- litewską, polsko-białoruską i polsko-ukraińską a nienaruszalność granic i brak roszczeń terytorialnych potwierdzono w podpisanych deklaracjach

Granica polsko-niemiecka

- decyzje konferencji poczdamskiej: niemieckie terytoria na wschód od linii biegnącej od Morza Bałtyckiego, bezpośrednio na zachód od Świnoujścia i stąd wzdłuż rzeki Odry, do miejsc gdzie wpada zachodnia Nysa i wzdłuż zachodniej Nysy do granicy czechosłowackiej, łącznie z częścią Prus Wschodnich i Gdańskiem będą należeć do Polski. Układ zgorzelecki (między Polską a NRD) z 1950 r. potwierdził granicę polsko-niemiecką i przeprowadził ostateczną delimitację zachodniej granicy Polski

- układ z 1970 r. stwierdzał, że granica polsko-niemiecka została uznana przez RFN i obie strony nie mają żadnych roszczeń terytorialnych wobec siebie

- traktaty z 1990 r. – potwierdzają ostateczny charakter granicy niemieckiej, podpisany przez RFN, NRD, Francję, Wielką Brytanię, ZSSR i Stany Zjednoczone

- traktat między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o potwierdzeniu granicy podpisano 14 listopada 1990 r. w Warszawie

Granica polsko-czeska i polsko-słowacka

- w 1958 r. podpisano umowę. W latach 1976-1983 przeprowadzono pierwszą wspólną kontrolę przebiegu granicy i w jej wyniku doszło do podpisania w 1986 r. umowy międzypaństwowej wprowadzającej wyrównawcze zmiany w granicy

- po rozpadzie Federacji Czechosłowackiej w 1992r. granica polsko-czechosłowacka przekształciła się w polsko-czeską i polsko-słowacką

uznanie uznanie za powstańców i stronę walcząca

Kryterium efektywności – stabilności i skuteczności władzy nowo powstałego państwa,

- 1825 nota Canninga (rząd musi notyfikować swoją niepodległość, musi rzeczywiście sprawować władze, utrzymywać efektywną władzę na swoim terytorium, musi zakazać handlu niewolnictwem)

- XII 1991 nota UE w sprawie uznawania państw w europie wschodniej (państwo prawo, zagwarantowanie praw mniejszości, rozbrojenie i nieproliferacji broni jądrowej, załatwić w drodze porozumienia wszystkie zagadnienia dotyczące sukcesji na terytoriach spornych itp.)

O uznaniu przedwczesnym można mówić wówczas, gdy zostało ono udzielone, mimo że istnieją poważne wątpliwości co do stabilności i trwałości nowej organizacji terytorialnej. Stanowi ono naruszenie prawa międzynarodowego: jest udzielane bezpodstawnie – uznawana społeczność nie tworzy jeszcze państwa w świetle faktów, zazwyczaj jest interwencją w sprawy wewnętrzne jakiegoś państwa..

2) Konsekwencje uznania państwa.

Teoria konstytutywna – skutki powstają dopiero z momentem uznania stanu faktycznego.

Teoria deklaratoryjna – skutki mają miejsce z chwilą, gdy sytuacja faktyczna spełnia stawiane przez prawo międzynarodowe warunki.

Uznanie rządu. Kryteria dzielą się na:

1) obiektywne (kryteria prawne) – zasadnicze znaczenie w prawie międzynarodowym

a) efektywność (jedyne właściwe) – rzeczywiste sprawowanie władzy państwowej nad określoną grupą ludności, zamieszkującą pewne terytorium; milczące lub wyraźne poparcie ludności; zdolność do wykonywania zobowiązań międzynarodowych.

b) legitymizm – postulat nieuznawania rządów, które nie mogą się powołać na odpowiednią legitymację prawną, zgodność z określonym wewnętrznym porządkiem prawnym.

2) subiektywne (kryteria polityczne) – formułowane przez poszczególne państwa, od spełnienia których uzależniają one podjęcie decyzji o uznaniu.

Doktryna Tobara (Ekwador) – (1907; Wilson 1913) doktryna legitymizmu demokratycznego – wspólna odmowa uznawania rządów ustanowionych w drodze rewolucyjnej, sprzecznie z porządkiem konstytucyjnym.

Doktryna Estrady (Meksyk) – (1930) efektywność, wycofywanie przedstawicieli dyplomatycznych bez wypowiadania się co do prawa narodów do zachowania czy zmiany rządów lub władz. Państwa jak najdłużej powinny się uznawać i Meksyk nie zamierza być żadnym trybunałem osadzającym inne państwa.

Formy wyrażania zgody na jurysdykcje trybunału:

a) zgoda wyrażana ex post (po zaistnieniu sporu) – musi być wyrażona przez wszystkie strony sporu, dobrowolnie

+ kompromis

+ uznanie powództwa strony przeciwnej – jedno państwo wnosi pozew, drugie uznaje jego powództwo

b) zgoda z góry:

- klauzula sądowa – występuje w umowie międzynarodowej; np art 9 konwencji o ściganiu ludobojstwa – każda ze stron konwencji moze pozwac inne państwo w odniesieniu do pewnej kategorii sporów

- składanie przez państwo jednostronnej deklaracji (do Sekretarza Gen. ONZ) na podst. art 36 (jest to klauzula fakultatywna – państwo może ale nie musi)

192 państwa stronami MTS, ale tylko 66 (w tym Polska) poddało się obowiązkowemu sądownictwu na podstawie klauzuli fakultatywnej

Kompetencje MTS:

a) ratione personae – tylko państwo ma prawo stawać jako strona przed Trybunałem, będące członkiem ONZ lub które przyjęło statut, zobowiązało się do wykonywania orzeczeń Trybunału i do udziału w pokryciu kosztów utrzymania Trybunału

b) ratione materiae - wszelkie spory wniesione przez strony oraz wszelkie sprawy wyraźnie wymienione w Karcie NZ albo w obowiązujących traktatach i konwencjach. Trybunał działa tylko wtedy, gdy strony przedstawią mu spór do rozstrzygnięcia..

c) ratione iuris – Trybunał wydaje swoje decyzje na podstawie przepisów określanych w art. 38 ust. 1 statutu. Na podstawie prawa międzynarodowego stosuje:

- konwencje międzynarodowe ogólne lub specjalne, ustalając reguły wyraźnie uznane przez państwa wiodące spór

- zwyczaj międzynarodowy jako dowód istnienia ogólnej praktyki przyjętej jako prawo

- ogólne zasady prawne uznane przez narody cywilizowane

- z zastrzeżeniem, iż wyrok wiąże tylko strony i tylko do danego sporu, wyroki sądowe oraz opinie najznakomitszych znawców prawa publicznego różnych narodów jako środek pomocniczy do stwierdzenia przepisów prawnych.

Także na podstawie zasad słuszności (ex aequo et bono), jeżeli strony godzą się na to.

Funkcje MTS

- Sądu o kompetencji dobrowolnej, rozstrzygającego spór między państwami przedłożony mu na podstawie kompromisu zawartego przez strony (zapisu na sąd) w odniesieniu do danego sporu lub na podstawie klauzuli zawartej w umowie międzynarodowej obowiązującej strony uczestniczące w sporze

- Sądu o kompetencji obowiązkowej, opartej na deklaracji, złożonej zgodnie z art. 36 ust 2 statutu, działającego na podstawie skargi wniesionej przez jedną ze stron

- Doradcy prawnego ONZ i organizacji wyspecjalizowanych ONZ, wydając opinie doradcze na żądanie ZO, RB lub innych organów i organizacji upoważnionych przez ZO

- Sądu polubownego orzekającego ex aequo et bono, jeśliby strony się na to zgodziły.

Prawo wojenne:

  1. przepisy delegalizujące użycie siły

- 1907 KH II – zakaz uzycia siły w ściąganiu dlugów

- 1919 pakt ligi narodów (niezakazana całkowicie, ale ograniczona): np wojna legalna, gdy strona nie zastosowała się do wyroku sądu

- pakt Brianda-Kelloga – delegalizacja wojny, ale nie określał mechanizmu sankcyjnego

- 1945 KNZ art 2 (4)

+ wyjatki

- art. 51 – samoobrona (w przypadku zbrojnej napaści – ograniczenie przedmiotowe; ograniczenie czasowe – do czasu podjęcia kroków przez RB)

- art. 42 – uzycie siły autoryzowane przez RB

  1. przepisy mające utrudniac wszczynania wojen:

- bezpieczeństwo zbiorowe

- rozbrojenie

- ograniczenie wojen

Źródła prawa wojennego

Ograniczanie zakresu dozwolonych represaliów:

- 1907 → konwencja Drago – Portera

- 1945 – KNZ → zakaz użycia siły

- 1949 → zakaz stosowania represaliów wobec rannych, chorych, rozbitków, jeńców wojennych, ludności cywilnej

- 1954 – konwencja haska o zakazie stosowania środków odwetu wobec obiektów kultury

represalia powinny być stosowane według zasady proporcjonalności

Odpowiedzialność za przestępstwa wojenne – porozumienie londyńskie 8 VIII 1945r. utworzono Międzynarodowy Trybunał Wojskowy do sądzenia głównych przestępców wojennych w Europie. Powołano także komitet głównych oskarżycieli (4 osoby wyznaczone przez sygnatariuszy). Utworzono także Międzynarodowy Trybunał w Tokio.

Statut MTW wyodrębnia 3 kategorie przestępstw:

a) zbrodnie przeciwko pokojowi,

b) zbrodnie wojenne,

c) zbrodnie przeciwko ludzkości.

Zasady norymberskie – uchwała Zgromadzenia Ogólnego 12 II 1946r. i 11 XII 1946r.:

1) "każdy, kto dopuścił się czynu, który według prawa międzynarodowego stanowi przestępstwo, jest odpowiedzialny za ten czyn i podlega ukaraniu",

2) okoliczność, że prawo wewnętrzne nie przewiduje kary za czyn wspomniany, nie uwalnia osoby, która dopuściła się tego czynu, od odpowiedzialności, zgodnie z prawem międzynarodowym,

3) i 4) nie zwalnia od odpowiedzialności okoliczność, że czynu dopuścił się szef państwa lub odpowiedzialny funkcjonariusz rządowy, ani też, że przestępstwo popełniono na rozkaz rządu lub zwierzchnika,

- irrelewancja funkcji państwowych (K. Dónitz, Slobodan Milosevic)

5) i 6) powtórzenie postanowień statutu MTW dotyczących określenia przestępstw wojennych i zakresu odpowiedzialności za te przestępstwa

Przywileje i immunitety dyplomatyczneTeorie

1) teorię eksterytorialności – wychodzi z fikcyjnego założenia, że misja powinna być traktowana tak, jak gdyby ambasada czy poselstwo, znajdujące się poza krajem pobytu, było cząstką państwa wysyłającego.

2) teorię reprezentacji – przedstawiciel dyplomatyczny osobistym reprezentantem suwerena, który nie podlega niczyjej władzy, to i on powinien być traktowany tak samo i mieć takie same przywileje i immunitety; przedstawiciel dyplomatyczny reprezentuje naród i państwo, zgodnie z zasadą par in parem non habet imperium organy jednego państwa nie powinny podlegać kontroli organom drugiego; nie uwzględnia konsulów i personelu administracyjnego czy technicznego, więc jest niepełna.

3) teorię funkcjonalną – warunkiem wykonywania przez personel misji powierzonych mu zadań jest korzystanie z określonych przywilejów i immunitetów. Gdyby podlegali jurysdykcji państwa przyjmującego nie mogliby funkcjonować niezależnie.

Procedura podejmowania uchwał (głosowanie) ZO

Charakter uchwal i ich moc prawna

Procedura podejmowania uchwal (głosowanie) RB

Moc wiążąca uchwal Rady Bezpieczeństwa

Rada Gospodarczo-Społeczna

Generacje praw człowieka:

1) klasyczne: prawa podstawowe

- prawa cywilne, osobiste, polityczne wolności (prawo do życia, wolności, zakaz tortur, swoboda wypowiedzi, prawo do prywatności, prawo do udziału w wyborach)

- są roszczeniowe, można ich dochodzić przed sądem,

- państwo ma obowiązek ich poszanowania,

- istnieje obowiązek zapewnienia przez państwo poczucia bezpieczeństwa,

- przypadki naruszenia powinny być regulowane ustawowo, najlepiej za zgodą sądu;

2) społeczne, ekonomiczne (gospodarcze) i kulturalne (prawo do pracy, do wynagrodzenia, ochrony zdrowia, wypoczynku)

- wynikają z idei równości,

- nie można ich dochodzić przed sądem,

- państwo ma obowiązek ochrony tych praw oraz obowiązek stosownego działania dla ich realizacji,

- państwo ma obowiązek działać, realizować i czuwać;

3) kolektywne (prawo do rozwoju, pokoju, wspólnego dziedzictwa ludzkości, ochrony środowiska, komunikacji)

- wynikające z idei solidarności,

- przysługują indywidualnie jak i grupowo, społeczności globalnej, narodowi.

Międzynarodowa kontrola przestrzegania praw człowieka

Zasada poszanowania praw człowieka w Karcie NZ – przywrócenie wiary "w podstawowe prawa człowieka, w godność i wartość jego osoby, w równouprawnienia mężczyzn i kobiet oraz w równość praw narodów wielkich i małych". Karta NZ zmierza: do osiągnięcia międzynarodowej współpracy przy "rozwiązywaniu zagadnień międzynarodowych o charakterze gospodarczym, społecznym, kulturalnym lub humanitarnym, jak również przy popieraniu swobód dla wszystkich bez różnicy rasy, płci, języka lub religii".

Dla osiągnięcia tych celów, sprzężonych zwrotnie, członkowie zobowiązują się współpracować z Organizacją indywidualnie i zbiorowo.

Międzynarodowa Karta Praw Człowieka

1) Powszechna Deklaracja Praw Człowieka – uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne 10 XII 1948r.;

a) art. 1-3: zasady wolności, równości i braterstwa;

b) art. 4-21 - prawa obywatelskie i polityczne: zakaz niewolnictwa, torturowania, karania lub traktowania w sposób nieludzki, okrutny lub poniżający; wśród praw i wolności osobistych – prawo do: osobowości prawnej, jednakowej ochrony prawnej, ochrony sądowej, swobodnego poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania w granicach każdego państwa, małżeństwa i założenia rodziny, posiadania własności, wolności myśli, sumienia, wyznania, opinii i swobody jej wyrażania;

c) art. 22-27 – prawa ekonomiczne, społeczne i kulturalne: prawa do ubezpieczeń społecznych, pracy i swobodnego jej wyboru, odpowiednich i zadowalających warunków pracy oraz do ochrony przed bezrobociem;

d) art. 29 – obowiązki jednostki wobec społeczeństwa.

2) Pakt Praw Człowieka

3) Środki dotyczące wprowadzenia w życie Paktu.

Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka 1954r. – uchwalenie Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych1 oraz Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych2. Nakłada zobowiązania na strony.

Układ – poza wstępem dzielą się na 5 części odpowiednio:

1) art. 1 – poświęcony prawu ludów i narodów do samostanowienia

2) art. 2-5 – postanowienia ogólne

31) art. 6-15 – prawa ekonomiczne, społeczne i kulturalne lub

32) art. 6-27 – prawa obywatelskie i polityczne

41) art. 16-25 – kontrola międzynarodowa

42) art. 28-47 – kontrola międzynarodowa

51) art. 26-31 – postanowienia końcowe

52) art. 48-53 – postanowienia końcowe

Znaczenie:

1) przyoblekały wyrażone w Deklaracji Praw Człowieka idee, prawa i wolności w szatę prawną, nadając im charakter norm prawa stanowionego.

2) rozwijały i konkretyzowały postanowienia Deklaracji

31) uznawały prawa, które nie figurowały w Deklaracji – prawo do samostanowienia i do swobodnego dysponowania swymi bogactwami naturalnymi i zasobami;

32) rozszerzyły zakres praw ekonomicznych, społecznych i kulturalnych,

33) sformułowały wyraźny zakaz propagandy wojennej

4) ustanawiały procedurę kontrolną nad ich implementacją, której pozbawiona jest Deklaracja

5) nie zawierają 3 istotnych praw człowieka: prawa do własności i zakazu jest arbitralnego pozbawienia, prawa każdego do ubiegania się i otrzymania azylu w innych krajach, prawa każdego do posiadania obywatelstwa i zakazie samowolnego pozbawienia go.

Zakaz dyskryminacji – walka z dyskryminacją z powodu rasy, płci, języka lub wyznania jednym z celów, jakie postawiły przez sobą NZ.

a) dyskryminacja rasowa – Deklaracja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej

Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej 1965r.;.

b) Apartheid – Międzynarodowa Konwencja o zwalczaniu i karaniu zbrodni apartheidu 1973r.; 1985r. – Międzynarodowa Konwencja przeciwko apartheidowi w sporcie.

Zapobieganie i karanie zbrodni ludobójstwa.

1) Rezolucje Zgromadzenia Ogólnego – rezolucja nr 96/1 z XII 1946r

2) Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa 1948r.;

a) zabójstwo członków grupy;

b) spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego członków grupy;

c) rozmyślne stolarzenie dla członków grupy warunków życia obliczonych na spowodowanie ich całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego;

d) stosowanie środków, które maja na celu wstrzymanie urodzin w obrębie grupy;

e) przymusowe przekazywanie dzieci członków jednej grupy do innej grupy.

3) Konwencja o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości – (inicjatywa Polski w 1965r.) 1968

W skład wód wewnętrznych wchodzą:

Wody znajdujące się między lądem a wew. Gr. (linią podstawową) m. teryt., wody wewnętrzne podlegają całkowitej i wyłącznej władzy p nadbrzeżnego, rozciągającej się również na przestrzeń powietrzną i dno, p ma prawo regulowania dostępu obcych statków – nie obowiązuje prawo nieszkodliwego przepływu, zalicza się:

- zatoki morskie (jeżeli oba ich brzegi należą do jednego państwa a odległość między punktami wyznaczającymi ich naturalne ujścia nie przekracza 24 mil morskich – po 12 z każdej strony)

- zatoki historyczne (zatoki których szerokość rozwarcia jest większa niż 24 mile, ale długotrwałe efektywne i uznane zwierzchnictwo, np. Zatoka Hudsona w Kanadzie)

- wody wewnętrzne portów morskich (Państwo może decydować jakie porty są otwarte dla żeglugi międzynarodowej, a z ważnych powodów może zamknąć port, zakaz dyskryminacji; statki obcych bander, oprócz okrętów wojennych, podlegają całkowitej jurysdykcji państwa

- ujścia rzek

- wody przypływowe

- wody archipelagowe

morze terytorialne:

Prawo nieszkodliwego przepływu: suwerenność państwa nadbrzeżnego na morzu terytorialnym ograniczona jest zwyczajowym prawem nieszkodliwego przepływu obcych statków. Przepływ nie powinien być interpretowany dosłownie, tzn. statek korzystający z przepływu nie musi być zawsze w ruchu. Jeżeli względy żeglugi tego wymagają-sztorm, awaria-statek może zatrzymać się i zakotwiczyć. Przepływ przez obce morze terytorialne musi być nieszkodliwy=>ten kto z niego korzysta, nie może zagrażać pokojowi, porządkowi lub bezpieczeństwu państwa nadbrzeżnego. Statek musi przestrzegać prawa i przepisów wydanych i ogłoszonych przez państwo nadbrzeżne. Niektóre państwa nie uznają prawa nieszkodliwego przepływu okrętów wojennych. Okręty podwodne powinny być wynurzone. 3 rodzaje przepływu: przepłynięcie przez morze terytorialne bez wypływania na wody wewnętrzne(boczny), przepływ w celu wpłynięcia na wody wewnętrzne; przepływ w celu wypłynięcia z wód wew. na morze pełne.

Obca bandera- okręty wojenne, korzystając z przepływu, posiadają pełny immunitet. Jeśli się nie stosuje do przepisów państwa nadbrzeżnego i nie stostuje do wezwań- państwo nadbrzeżne może zażądać, aby okręt wojenny opuścił morze terytorialne. Statki handlowe podlegają władzy i jurysdykcji państwa nadbrzeżnego ( nie powinny jednak utrudniać żeglugi). Państwo nadbrzeżne nie powinno wykonywać jurysdykcji karnej (aresztowania, dochodzenia dot. przestępstwa popełnionego na statku) na morzu teryt., z wyjątkiem:  

(a) jeżeli skutki przestępstwa rozciągają się na państwo nadbrzeżne;  

(b) jeżeli zakłóca spokój kraju lub porządek publiczny na morzu terytorialnym;  

(c) jeżeli kapitan statku, przedstawiciel dyplomatyczny lub urzędnik konsularny państwa bandery statku zwraca się do miejscowych organów z prośbą o pomoc; lub  

(d) jeżeli podjęcie takich działań jest konieczne do zwalczania nielegalnego handlu narkotykami lub substancjami psychotropowymi.  

Obszary morskie podlegające ograniczonej jurysdykcji lub suwerenności państwa nadbrzeżnego

wytyczanie szelfu kontyentalnego -> porownanie konwencji

- wg ’58 → zewnętrzna granica – do izobaty 200 metrów lub poza nią, dokąd istnieją techniczne możliwości eksploracji

- wg ’82 → do 200 mil od linii podstawowej lub jeżeli skraj sięga dalej to do niego, ale nie dalej niż 350 mil od linii podstawowej lub do 100 mil od izobaty 2500 metrów
Prawa państwa nadbrzeżnego wg konwencji jamajskiej

- prawa do szelfu nie zależą od przystąpienia do konwencji

- prawa są wyłączne i ekskluzywne (bez zgody nikt nie może eksploatować szelfu innego państwa)

- prawo układania kabli, rurociągów

- prawo budowania sztucznych wysp dla państwa nadbrzeżnego
jeśli państwo eksploatuje szelf poza linią 200 mil → musi wpłacać na rzecz Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego przez 5 lat nic, w 12 roku eksploatacji 7% zysków

morze otwarte- sytuację prawną morza pełnego określa fakt, iż nie podlega ono suwerenności żadnego państwa, a korzystanie z niego pozostaje wolne dla wszystkich państw i ich obywateli. Jedynym ograniczeniem jest nieprzeszkadzanie innym w korzystaniu z tych samych praw.

Konwencja Genewska 1958 - wolność żeglugi, rybołówstwa, wolność zakładania kabli podmorskich i rurociągów, przelotu nad morzem pełnym . Konwencja jamajska wymienia następujące wolności morza pełnego: wolność żeglugi, przelotu, układania kabli podmorskich i rurociągów, wolność budowania sztucznych wysp i instalacji, wolność rybołówstwa, wolność badań naukowych.

Wolność żeglugi – oznacza przede wszystkim, że statki wszystkich państw mogą płynąć po morzu pełnym tam, gdzie chcą, i jeżeli znajdują się na morzu pełnym, wówczas podlegają wyłącznej władzy i jurysdykcji państwa bandery, a kontrolę nad nimi mogą sprawować jedynie okręty wojenne i statki strażnicze tego państwa.

  1. Międzynarodowe cieśniny i kanały morskie

Organy międzynarodowe - Nie zawsze występuje różnica między OM a organami międzynarodowymi powołanymi przez państwa bądź bezpośrednio, bądź poprzez organizacje międzynarodowe.

- niekiedy powoływane są na określony okres

- do wykonania określonych zadań

- ich struktura jest mniej złożona (komisje, rady)

- dyskusyjność statusu UNCTAD I UNICEF – organizacje czy organy?

NAJCZESTSZA STRUKTURA ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH:

1.zebranie przedstawicieli wszystkich państw członkowskich (nazwy: np. Zgromadzenie Ogólne, Konferencja Ogólna MOP) – zbiera się stosunkowo rzadko – raz na rok lub kilka lat

2. Rada lub Komitet – organ quasi-wykonawczy, zbiera się częściej np. kilka razy w roku, w jej skład wchodzą reprezentanci państw wszyscy lub wyłonieni w głosowaniu

3. organ administracyjny o nazwie Sekretariatu lub Biura

ORGANY:

- organizacje o szerokim zakresie zainteresowań tworzą dodatkowo rady i komitety np. ONZ

- czasami powołuje się organ do rozstrzygania sporów między członkami

Simonides: Nie znajduje uzasadnienia pogląd niektórych autorów jakoby w organizacjach międzynarodowych istniał czy też powinien istnieć wyraźny podział na organy uchwalające, wykonawcze i sądownicze.

ęSkutki wprowadzenia stanu wojny

- Zerwanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy państwami w stanie wojny

- Konsulowie mogą przestać pełnić swe funkcje (ale nie muszą)

- Opiekę nad obywatelami państwa nieprzyjacielskiego i nad budynkami oraz archiwum przedstawicielstwa dyplomatycznego przejmują placówki dyplomatyczne jednego z państw neutralnych (mocarstw opiekuńczych)

- Cudzoziemcy mogą opuścić terytorium państwa, które znalazło się w konflikcie tylko wtedy, jeśli wyjazd nie jest sprzeczny z interesami danego państwa (art. 35 IV konw. Genewskiej z 49 r.)

- Internowanie obywateli państwa nieprzyjacielskiego może nastąpić tylko wtedy, gdy wymaga tego bezwzględnie bezpieczeństwo państwa (art. 42)

- Statki handlowe, które w chwili wybuchu znalazły się na terytorium wroga mogą odpłynąć swobodnie natychmiast lub w wyznaczonym wystarczającym okresie i udać się po otrzymaniu przepustki do portu przeznaczenia, lub innego, wskazanego portu (VI konw. Haska)

- Statki handlowe nie mogą być skonfiskowane, ale mogą być zajęte obowiązkiem zwrotu po wojnie bez odszkodowania lub zarekwirowane z obowiązkiem odszkodowania.

To samo dotyczy „statków handlowych nieprzyjacielskich, które opuściły port i zostały spotkane na morzu nieświadome działań wojennych”, z zastrzeżeniem, że te okręty można zniszczyć, pod warunkiem odszkodowania, zapewnienia bezpieczeństwa załodze i zachowania dokumentów okrętowych (art. 1-3)

Istota klazuli Martena

Kodyfikacja haska, dotycząca prawa wojny oparta została na zwyczajach wojennych, nie objęła ona jednak wszystkich zwyczajów. Nie stanowi zatem jedynego źródła prawa wijny lądowej, gdyż w niektórych kwestiach nadal obowiązuje prawo zwyczajowe. Stwierdza to właśnie klauzula Martena, zamieszczona w preambule do IV konwencji haskiej: „Zanim bardziej wyczerpujący kodeks praw wojennych będzie mógł być ułożony, Wysokie Układające się Strony uważają za właściwe stwierdzić, że w wypadkach nie objętych przepisami obowiązującymi, przez nie przyjętymi, ludność i wojujący pozostają pod opieką prawa narodów, wypływających ze zwyczajów ustanowionych między narodami cywilizowanymi, oraz zasad ludzkości i wymagań sumienia publicznego”.

Istota prawna cesji

Podmiotem cesji mogą być tylko państwa. Ma ona zawsze charakter dwustronny, niezależnie od tego jak wiele państw zawiera umowę, której częścią jest klauzula o cesji. Na cesję składa się wiele aktów, w tym

- Wyrzeczenie się praw do cedowanego terytorium przez poprzedniego suwerena

- Zobowiązanie się do nieprzeszkadzania działaniu nowego, który następnie zajmuje ten obszar i rozciąga nad nim swą władzę.

Dla przeprowadzenia cesji niezbędne są dwa elementy:

  1. Prawny – zawarcie umowy zobowiązującej cedenta do opuszczenia terytorium. Umowa o cesji ma istotne znaczenie, gdyż legalizuje objęcie terytorium w posiadanie, stanowi legitymację cesjonariusza. Bez niej rozciągnięcie zwierzchnictwa byłoby pogwałceniem praw poprzedniego suwerena.

  2. Faktyczny – realizacja tego zobowiązania i objęcie terytorium przez drugie państwo. Cesja staje się skuteczna dopiero w momencie rzeczywistego przekazania terytorium.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
sci pmp
pmp wykład podmioty 2011 2012
PMP w1
KLĄTWY, Ezoteryka, Sci-Fi
535 23a5a Koszt energetyczny r'oznych rodzaj'ow aktywno'sci, Fizjoterapia
sci±ga III, Planowanie przestrzenne
TEST ZER PMP
Budowa enzymów ściąga
pmp wykład 03 15
PMP Wykład#
pomoce naukowe ściąga moja 2
pmp wykład 02 15
filozofia ściąga
PMP egzamin IIIPSS
PMP Wykład
METODY I TECHNIKI ZARZ¦äDZANIA JAKO ÜCI¦ä notatka
ZRODLA PMP

więcej podobnych podstron