UMOWY ZWIĄZANE Z TURYSTYKĄ
Umowa agencyjna (art. 758 - 764)
Umowa agencyjna jest uregulowana w sposób ogólny przepisami kodeksu cywilnego. Przez umowę agencyjną agent zobowiązuje się za wynagrodzeniem (zwanym prowizją) do stałego pośredniczenia przy zawieraniu umów oznaczonego rodzaju na rzecz dającego zlecenie albo do zawierania takich umów w jego imieniu.
Umowa agencyjna nie wymaga szczególnej formy prawnej. Jej stronami są agent i dający zlecenie. Treścią tej umowy jest zawieranie umów lub pośredniczenie przy ich zawieraniu przez agenta na rzecz dającego zlecenie. Stosunek pomiędzy agentem a dającym zlecenie jest stosunkiem trwałym, co oznacza, że nie chodzi o doprowadzenie do zawarcia jednej umowy lecz wielu. Agent nie działa w swoim imieniu, ale w imieniu dającego zlecenie.
Jest to umowa wzajemna, zatem obowiązki agenta są zarazem prawami dającego zlecenie i vice versa. Podstawowym obowiązkiem agenta jest podejmowanie czynności potrzebnych do zabezpieczenia praw dającego zlecenie. Oznacza to, że agent musi prowadzić działalność mającą na celu bądź ułatwienie dającemu zlecenie zawieranie odpowiednich umów, bądź zawieranie ich w jego imieniu. Musi zatem zbierać informacje, badać sytuację rynkową, zbierać oferty. Nie może podejmować żadnych działań naruszających interes dającego zlecenie.
Podstawowym uprawnieniem agenta jest otrzymanie wynagrodzenia w formie prowizji. Wysokość prowizji powinna być określona w umowie. Jeżeli jednak wysokość prowizji nie jest określona w umowie ani w taryfie, należy się prowizja w wysokości w danych stosunkach przyjętej. Prowizja należy się jedynie od umów zawieranych z udziałem agenta. Uzależnia to odpłatność umowy agencyjnej, od faktu dojścia do skutku podejmowanych starań. Ryzyko niedojścia do skutku wyników tych starań stanowi ryzyko zawodowe agenta. Dla zabezpieczenia roszczeń o prowizję oraz roszczeń o zwrot wydatków i zaliczek udzielonych dającemu zlecenie przysługuje agentowi ustawowe prawo zastawu na rzeczach dającego zlecenie, otrzymanych w związku z umową agencyjną, przy zachowaniu warunków zastrzeżonych w przepisach.
Umowa agencyjna może być zawarta na czas oznaczony lub na czas nieoznaczony. Umowa agencyjna zawarta na czas nieoznaczony może być wypowiedziana na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego.
Umowa zlecenia (art. 734 - 751)
Umowa zlecenia należy do umów uregulowanych w kodeksie cywilnym. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. W braku odmiennej umowy, zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego to zlecenie, co nie uchybia przepisom o pełnomocnictwie. Przytoczona definicja mówi jedynie o dokonywaniu czynności prawnych na rzecz zleceniodawcy, jednakże zgodnie z art. 750 k.c. Przepisy o zleceniu stosuje się odpowiednio również do wszystkich umów, które nie są uregulowane innymi przepisami.
Umowa nie wymaga szczególnej formy prawnej. Gdy nie chcą przyjąć zlecenia podmioty, które trudnią się zawodowo załatwianiem czynności dla drugich, powinny powiadomić o tym bezzwłocznie zleceniodawcę, w przeciwnym przypadku mogą ponosić odpowiedzialność za szkodę, jaką on poniósł. Umowa zlecenia jnoże być odpłatna lub nieodpłatna.
Treścią umowy zlecenia — jest dokonywanie czynności prawnej na
rzecz zleceniodawcy.
Cechą charakterystyczną umowy zlecenia jest to, że zleceniobiorca
zobowiązuje się do dokonania jakiejś czynności lub usługi z dołożeniem
należytej staranności, natomiast nie zobowiązuje się do osiągnięcia zamierzonego przez zleceniodawcę rezultatu.
Umowa zlecenia zaliczana jest do umów starannego
działania. Zatem przyjmujący zlecenie nie odpowiada za szkody wynikłe
z nieosiągnięcia rezultatu, chyba że nie dołożył należytej staranności przy
wykonywaniu powierzonej mu czynności.
Stronami umowy zlecenia są dający zlecenie (zleceniodawca) i przyjmu
jący zlecenie (zleceniobiorca). Jest to umowa wzajemna. Podstawowym obo
wiązkiem zleceniobiorcy, jest wykonanie usługi, a więc określonej w umowie
czynności prawnej lub faktycznej. Sposób wykonania pozostawiony jest w zasa
dzie uznaniu zleceniobiorcy. Mogą mu być jednak udzielane wskazania czy in-
.. strukcje, które powinien respektować. Zleceniobiorca powinien w zasadzie wyko
nać powierzone mu czynności osobiście, tylko w wyjątkowych przypadkach powi
nien posłużyć się inną osobą, zawiadamiając o tym niezwłocznie zleceniodawcę.
Wynika to z charakteru zlecenia, które jest umową opartą na zaufaniu do osobi
stych cech zleceniobiorcy.
Do obowiązków zleceniobiorcy należy również udzielanie zleceniodawcy potrzebnych wiadomości o przebiegu sprawy, a z chwilą jej zakończenia - złożenie sprawozdania. Powinien również wydać zleceniodawcy wszystko, co przy wykonaniu dla niego zlecenia uzyskał.
Podstawowym obowiązkiem zleceniodawcy jest obowiązek zwrotu wydatków,
które zleceniobiorca poczynił w celu należytego wykonania zlecenia. Ponieważ zle
ceniobiorca nie ma w zasadzie obowiązku udzielania kredytu dającemu zlecenie,
dlatego zleceniodawca powinien na żądanie zleceniobiorcy udzielić mu zaliczki.
Gdy zlecenie jest odpłatne, zleceniodawca ma obowiązek uiszczenia wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia ustala taryfa urzędowa lub umowa stron. Jeśli umowa nie stanowi inaczej, wynagrodzenie należy się zleceniobiorcy dopiero po wykonaniu zlecenia.
—-* Umowa zlecenia może być w każdej chwili wypowiedziana przez każdą ze stron. Jeżeli uczyni to zleceniodawca powinien zwrócić zleceniobiorcy poniesione przez niego wydatki, a w razie odpłatnego zlecenia uiścić odpowiednią część wynagrodzenia. Jeżeli natomiast umowę wypowiada zleceniobiorca, odpowiada wobec zleceniodawcy za powstałą z tego tytułu szkodę.
W zasadzie zlecenie nie wygasa wskutek śmierci zleceniodawcy, chyba że strony umówiły się inaczej. Natomiast w braku odmiennych postanowień umowy zlecenie - wygasa w razie śmierci zleceniobiorcy.
Gdy zlecenia udziela lub zlecenie przyjmuje kilka osób — ich odpowiedzialność jest solidarna.
Umowa o dzieło (art. 627 - 646)
Umowa o dzieło należy do umów uregulowanych w kodeksie cywilnym. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający - do wypłaty wynagrodzenia. Zawarcie umowy o dzieło nie wymaga szczególnej formy. Przedmiotem świadczenia jest wykonanie dzieła, a więc jego stworzenie lub przetworzenie w postaci w jakiej poprzednio nie istniało, tj. uzyskanie pewnego pozytywnego rezultatu oraz zapłata wynagrodzenia. Umowa o dzieło jest umową konsensu-alną, odpłatną i wzajemną.
Stronami umowy są - przyjmujący zamówienie (ten, czyim wysiłkiem i staraniem dzieło ma być wykonane) oraz zamawiający (ten, dla kogo dzieło ma być wykonane). Pomiędzy przyjmującym zamówienie a zamawiającym nie istnieć je żaden stosunek zależności ani podporządkowania. Przyjmujący zamówienie nie podlega przy wykonaniu dzieła kierownictwu zamawiającego, swobodnie dysponuje swoim czasem, samodzielnie decyduje o metodzie i technice. Może jednak domagać się od zamawiającego wyjaśnień, wskazówek lub współdziałania w innej formie, jeśli wykonanie dzieła tego wymaga.
Podstawowym obowiązkiem przyjmującego zamówienie jest wykonanie dzieła. Sposób wykonania pozostawiony jest w zasadzie jego uznaniu, byleby dzieło miało przymioty określone w umowie lub wynikające z charakteru danego dzieła. W przeciwnym wypadku zamawiający może go wezwać do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin, po upływie którego może od umowy odstąpić lub powierzyć wykonanie poprawek albo dalsze wykonywanie dzieła na koszt przyjmującego zamówienie.
Przyjmujący zamówienie odpowiada za wady wykonanego dzieła.
Jest to odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady dzieła. Gdy dzieło ma
wady istotne, zamawiający może od umowy odstąpić. W razie drobniejszych wad,
może żądać ich usunięcia lub obniżenia ceny. —
Do podstawowych obowiązków zamawiającego należy zapłacenie wynagrodzenia. Gdy strony inaczej się nie umówiły, wynagrodzenie powinno być zapłacone w chwili wydania dzieła. Gdy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe, a rzeczywiste koszty wykonania dzieła okażą się wyższe — przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia. Natomiast jeśli wynagrodzenie ustalono na podstawie kosztorysu, a zachodzi konieczność wykonania dodatkowych prac, przyjmujący, jeśli sam sporządził zestawienie planowanych prac, może żądać podwyższenia wynagrodzenia tylko wtedy, gdy nie mógł przewidzieć konieczności wykonania prac dodatkowych. Gdy wykonanie dzieła grozi poważnym przekroczeniem kosztorysu, zamawiający może od umowy odstąpić — płacąc za prace dotychczas wykonane.
Na zamawiającym spoczywa —jeśli to wynika z charakteru świadczenia — obowiązek współdziałania przy wykonywaniu dzieła.
Umowa przechowania (art. 835 - 845)
Umowa przechowania należy do umów uregulowanych w kodeksie cywilnym.
Przez umowę przechowania przechowawca zobowiązuje się zachować
w stanie niepogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu na przechowanie.
Z definicji tej wynika, że przedmiotem przechowania może być tylko rzecz ruchoma. Przedmiotem przechowania mogą być również pieniądze,
papiery wartościowe, kosztowności oraz rzeczy mające wartość naukową lub artystyczną. Od dający rzecz na przechowanie nie musi być jej właścicielem. Do skuteczności umo- wy konieczne jest natomiast oddanie rzeczy przechowawcy. Umowa przechowa- nią jest tym samym umową realną. Jej zawarcie nie wymaga szczególnej formy.
Umowa przechowania może być odpłatna lub nieodpłatna. Przedmiotem umowy jest przechowanie rzeczy ruchomej w stanie niepogorszonym. Stronami umowy przechowania są: przechowawca (ten kto przyjmuje rzecz
l na przechowanie) oraz składający (ten kto oddaje przechowawcy rzecz na prze-j chowanie). Podstawowym obowiązkiem przechowawcy jest obowiązek pie-I czy nad rzeczą w celu zachowania jej w stanie nie pogorszonym. Sposób wykonywania tej pieczy wynika z reguły z umowy stron. Jeśli umowa tego nie określa, przechowawca powinien przechować rzecz w sposób, jaki wynika z jej właściwości i okoliczności. W szczególności powinien czuwać nad tym, aby rzecz nie uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu.
Nawet wtedy gdy miejsce i sposób przechowywania rzeczy są oznaczone w umowie, przechowawca może je zmienić, gdyby to było konieczne dla ochrony rzeczy przed uszkodzeniem. W miarę możliwości powinien starać się o uprzednie uzyskanie na to zgody składającego.
Przechowawcy nie wolno używać rzeczy, którą mu powierzono na przechowa-nie, chyba że uzyskał zgodę składającego lub, że jest to konieczne dla zachowa-nią jej w stanie niepogorszonym.
Przechowawca ma obowiązek osobistego wykonania umowy. Oddanie rzeczy na przechowanie innej osobie może nastąpić tylko w przypadku, gdy przechowawcę zmuszą do tego okoliczności. Ma on wtedy obowiązek niezwłocznego powiadomienia składającego, u kogo rzecz została złożona. Odpowiada wówczas wobec składającego, jedynie za brak należytej staranności.
Podstawo wym obowiązkiem składającego jest zwrot wydatków poniesionych przez przechowawcę w celu należytego wykonania przechowania i zwolnienie przechowawcy ze zobowiązań, które w związku z przechowaniem na siebie przyjął.
Składający ma obowiązek odebrania rzeczy z chwilą zakończenia przechowania.
Jeśli przechowanie jest odpłatne, obowiązkiem składającego jest uiszczenie przechowawcy wynagrodzenia. Jeśli wysokość wynagrodzenia nie jest określona
w umowie lub taryfie, należy się wynagrodzenie w danych stosunkach przyjęte. Zapłata wynagrodzenia powinna nastąpić najpóźniej w chwili zwrotu rzeczy przez przechowawcę.
Przechowanie kończy się z upływem terminu oznaczonego w umowie. Jednakże niezależnie od tego czy umowa była zawarta na czas oznaczony, czy nieoznaczony, składający może w każdym czasie żądać zwrotu rzeczy. Natomiast przechowawca może żądać odebrania rzeczy przed upływem terminu oznaczonego w umowie, jedynie w przypadku, jeżeli wskutek okoliczności, których nie mógł przewidzieć, nie może bez własnego uszczerbku lub zagrożenia przechowywać rzeczy w sposób do jakiego jest zobowiązany.
Umowa hotelarska
Umowa hotelarska jest jedynie fragmentarycznie regulowana przepisami ko
deksu cywilnego. Przez umowę hotelarską prowadzący hotel lub podobny zakład
zobowiązuje się wynająć podróżnemu - zwanemu gościem — umeblowany pokój
mieszkalny lub miejsce w pokoju oraz świadczyć usługi z tym związane a gość zo
bowiązuje się uiścić opłatę. Wynajem umeblowanego pokoju lub miejsca w tym
pokoju oraz świadczenie usług z tym związanych, określane jest terminem usłu
gi hotelarskiej. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o usługach turystycznych
- przez usługi hotelarskie rozumie się „krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmo
wanie domów, mieszkań, pokoi, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przy
czep samochodowych oraz świadczenie usług z tym związanych".
Umowa hotelarska ma charakter umowy mieszanej, występują w niej bowiem różne elementy umów nazwanych (najmu, przechowania, sprzedaży, umowy o dzieło).
Umowa hotelarska nie wymaga szczególnej formy. Zamówienie pokoju należy traktować jako ofertę. Przyjęcie oferty przez hotelarza powoduje zawarcie umowy. Jeżeli hotel nie może zawrzeć umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić
tym składającego ofertę. Hotelarz, który zobowiązuje się zarezerwować pokój
zobowiązania tego nie wykonuje, ponosi odpowiedzialność za szkodę, którą po
niósł gość na skutek niewykonania umowy.
Przedmiotem świadczenia jest udostępnienie gościowi do używania domu, po
koju, miejsca w pokoju oraz świadczenie innych usług z tym związanych, w za
mian za wniesioną przez gościa opłatę.
Stronami umowy hotelowej są: prowadzący hotel lub podobny zakład (hotelarz)l oraz gość. Kodeks nie definiuje pojęcia hotelu i podobnego zakładu. Z ustawy o usługach turystycznych wynika, że hotel jest jednym z 8 rodzajów obiektów hotelarskich, l w których świadczone są usługi hotelarskie. Jednakże ustawa przewiduje, że usłu1" gi hotelarskie mogą być świadczone również i w „innych obiektach" - nie zaliczanych do obiektów hotelarskich. Gościem hotelowym jest osoba korzystająca z usług hotelu lub podobnego zakładu. Umowę może zawrzeć sam gość albo inna osoba (fizyczna lub prawna) działająca w jego imieniu lub na jego rzecz. W tym ostatnim przypadku mamy do czynienia z umową zawartą na rzecz osoby trzeciej.
Do podstawowych obowiązków hotelarza należy zaliczyć:
udostępnienie gościowi pokoju lub miejsca w pokoju;
utrzymywanie ich w należytym stanie przez cały czas pobytu gościa;
świadczenie innych usług objętych umową (dostarczanie posiłków, informacja...);
zapewnienie bezpieczeństwa życia i zdrowia oraz bagażu gościa;
Do podstawowych obowiązków gościa należy:
uiszczenie opłaty za otrzymane usługi;
przestrzeganie regulaminu hotelowego;
- powiadomienie hotelarza o utracie lub uszkodzeniu rzeczy wniesionych przez gości.
Cechą charakterystyczną umowy hotelowej jest rygorystyczna odpowiedzialność hotelarza za bagaż i inne przedmioty wniesione przez gościa (art. 846-852). Pojawia się pytanie czy przepisy k.c. o wzmożonej odpowiedzialności hotelarza stosuje się do wszystkich obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie? Kodeks cywilny tej kwestii nie rozstrzyga. Dominuje pogląd, że przepisy kodeksu nie obejmują wszystkich obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie. W szczególności uznaje się, że nie mają one zastosowania do kempingów i pól biwakowych, a także pokoi gościnnych — zaliczanych obecnie do grupy innych obiektów. Wyłączenie pokoi gościnnych nie wydaje się uzasadnione.
Rzeczą wniesioną jest również rzecz, która w krótkim, zwyczajowo przyjętym okresie poprzedzającym lub następującym po tym, kiedy gość korzystał z hotelu lub podobnego zakładu została, powierzona utrzymującemu hotel lub podobny zakład albo osobie u niego zatrudnionej albo umieszczona w miejscu przez nich wskazanym lub na ten cel przeznaczonym. Nie uważa się za rzeczy wniesione pojazdów mechanicznych i pozostawionych w nich rzeczy. Utrzymujący zarobkowo hotel lub podobny zakład ponosi za nie odpowiedzialność tylko wtedy, kiedy została zawarta umowa przechowania.
Wzmożona odpowiedzialność hotelu rozpoczyna się z chwilą wniesienia rzeczy, a nie z chwilą zawarcia umowy. Zatem hotelarz poniesie ją nawet wtedy, gdy gość poniósł szkodę, ale nie doszło jeszcze do zawarcia umowy hotelowej (rzeczy zaginęły lub uległy uszkodzeniu przy wnoszeniu do hotelu).
Na poszkodowanym (tj. gościu hotelowym) spoczywa obowiązek niezwłocznego zawiadomienia hotelarza o doznanej szkodzie. Nie wywiązanie się z niego powoduje wygaśnięcie roszczenia o naprawienie szkody. Z obowiązku niezwłocznego zawiadomienia hotelarza o szkodzie gość jest jednak zwolniony w przypadku, gdy szkoda została wyrządzona przez utrzymującego hotel lub gdy przyjął on rzecz na przechowanie.
Na poszkodowanym ciąży obowiązek udowodnienia faktu poniesienia szkody na rzeczach wniesionych do hotelu lub powierzonych osobie w nim zatrudnionej (uszkodzenie lub kradzież pozostawionych przez niego rzeczy w pokoju hotelowym). Udowodnienie poniesienia szkody rodzi niejako automatycznie obowiązek jej naprawienia. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkodę przez umowę lub ogłoszenie jest nieważne. Zatem wszelkie klauzule
nieodpowiedzialności narzucane gościom hotelowym w drodze umowy lub ogłoszenia nie wywierają żadnych skutków prawnych.
Odpowiedzialność hotelarza jest ograniczona względem jednego gościa do wysokości stokrotnej należności za dostarczone mu mieszkanie, liczone za jedną dobę. Jednakże odpowiedzialność za każdą rzecz nie może przekroczyć pięć-dziesięciokrotnej wysokości tej należności.
Utrzymujący zarobkowo hotel lub podobny zakład jest obowiązany przyjącTna przechowanie pieniądze, papiery wartościowe i inne cenne przedmioty. Może odmówić przyjęcia tych rzeczy tylko wówczas, jeśli zagrażają bezpieczeństwu albo jeśli w stosunku do wielkości lub standardu hotelu lub podobnego zakładu mają zbyt dużą wartość albo zajmują zbyt dużo miejsca.
Ograniczenie odpowiedzialności hotelarza nie dotyczy jednak sytuacji, gdy
przyjął rzeczy na przechowanie albo odmówił ich przyjęcia, mimo że był do tego
zobowiązany a także wtedy, kiedy szkoda powstała z winy umyślnej lub rażącego
niedbalstwa osoby u niego zatrudnionej.
Odpowiedzialność hotelarza za szkodę poniesioną przez gościa jest wyłączona w trzech sytuacjach - to jest gdy szkoda wynikła: z właściwości rzeczy wniesionej, wskutek siły wyższej, albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby, która mu towarzyszyła, była u niego na służbie lub go odwiedzała
Odpowiedzialność nie obciąża hotelarza, gdy szkoda wynikała z właściwości rzeczy wniesionej, to znaczy z przyczyn tkwiących w samej rzeczy — np. zepsucie się wniesionych do pokoju hotelowego artykułów żywnościowych.
Siła wyższa - jak wyżej stwierdzono - jest to zjawisko zewnętrzne, nadzwyczajne, którego skutków nie można przewidzieć ani im zapobiec. Jest ono ograniczone tylko do trzech grup zdarzeń (co pozwala odróżnić je od przypadku). Są to klęski żywiołowe, akty władzy politycznej i akty siły zbrojnej. Ponieważ siła wyższa jest zjawiskiem zewnętrznym, to oznacza, że pozostaje poza sferą działalności hotelu. Nie stanowi zatem siły wyższej — wyłączającej wzmożonej odpowiedzialność hotelarza za mienie gości - kradzież rzeczy gości.
Wina poszkodowanego lub osoby, która mu towarzyszyła, była u niego zatrudniona albo go odwiedzała zwalnia hotelarza od odpowiedzialności tylko wtedy, kiedy stanowi wyłączną przyczynę powstania szkody. Jeśli jednak do powstania szkody przyczyniły się inne okoliczności, leżące po stronie hotelarza, bez względu na to czy zawinione czy niezawinione, wina poszkodowanego nie jest wówczas wyłączną przyczyną szkody i nie zwalnia hotelarza od odpowiedzialności, lecz jedynie uzasadnia obniżenie należnego poszkodowanemu odszkodowania.
Roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych do hotelu lub podobnego zakładu przedawniają się z upływem sześciu miesięcy od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie, w każdym razie z upływem roku od dnia, w którym gość przestał korzystać z hotelu lub podobnego zakładu.
Dla zabezpieczenia należności za mieszkanie, utrzymanie i usługi dostarczone gościowi, jak również dla zabezpieczenia roszczeń o zwrot wydatków dla niego poniesionych przysługuje hotelarzowi ustawowe prawo zastawu na rzeczach gościa hotelowego.