Wojcechowski Konspekt wlasnosc i inne prawa rzeczowe


Konspekt własność i inne prawa rzeczowe. Formy władania nieruchomościami

3.1. Konstytucyjne gwarancje ochrony własności

3.2. Własność

3.3. Współwłasność

3.4. Użytkowanie wieczyste

3.5. Ograniczone prawa rzeczowe: użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu, hipoteka

3.6. Posiadanie

Część I

Konstytucyjne gwarancje ochrony własności

Konstytucja stanowi akt prawa pisanego o najwyższej mocy prawnej w systemie prawnym danego państwa, uchwalany i zmieniany w szczególnej procedurze, określający podstawowe zasady ustroju państwa, ustrój naczelnych organów państwa, zakres ich kompetencji i wzajemne relacje, formułujący podstawowe prawa, wolności i obowiązki jednostki.

W Polsce obowiązuje Konstytucja z dnia 2 kwietnia 1997 r (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.).

Jedną z podstawowych zasada ustrojowych, wyrażonych w art. 21 Konstytucji jest zasada ochrony własności.

Własność jest jednym z filarów, na których wspiera się cała konstrukcja systemu prawa cywilnego. Cały system obowiązującego w danym społeczeństwie ustawodawstwa dąży do ochrony i umocnienia określonego typu (modelu) własności jako podstawy istniejącego ustroju społeczno-gospodarczego.

Własność stanowi przede wszystkim kategorię ekonomiczną. W znaczeniu ekonomicznym właścicielem jest ten, kto faktycznie dysponuje w swoim interesie danym dobrem ekonomicznym. Od takiego ekonomicznego ujęcia należy wyraźnie odróżnić własność w znaczeniu prawnym, o czym dalej będzie mowa.

Przy czym, w tym miejscu zastrzec trzeba, że w konstytucjach, zwykle w części regulującej zagadnienie praw i wolności obywateli termin: własność używany jest dla oznaczenia ogółu praw majątkowych. Jest to bardzo szerokie ujęcie terminu własność.

W ujęciu ścisłym, kodeksowym ( art. 140 k.c.), własność oznacza bowiem podstawowe prawo majątkowe, przysługujące do rzeczy. Tym wąskim ujęciem prawa własności głównie będziemy się zajmować.

Szerokie, konstytucyjne ujęcie własności spełnia funkcję polityczno-ustrojową; wyznacza (głównie w zakresie udzielonych gwarancji) kierunek działań prawodawczych oraz sposób interpretacji przepisów prawnych i stosowania prawa. Ponadto własność w znaczeniu szerokim (synonim mienia) występuje zwykle w aktach prawa międzynarodowego, np. art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz.U. z 1995 r. Nr 36, poz. 175).

W Konstytucji RP termin własność występuje zarówno w części regulującej ustrój gospodarczy ( art. 20 i 21), jak i w części normującej wolności i prawa obywateli ( art. 64), a także w art. 165, w którym mowa jest o prawie własności przysługującym jednostkom samorządu terytorialnego.

Na podstawie powyższych przepisów można dojść do wniosku, że w Konstytucji RP termin własność występuje w dwóch znaczeniach:

Własność w znaczeniu szerokim (mienie) jest odpowiednikiem własności w sensie ekonomicznym.

Rozróżnienie własności w sensie ekonomicznym i prawnym najłatwiej zaobserwować na przykładzie korporacyjnych osób prawnych, w których np. wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są właścicielami majątku spółki tylko w znaczeniu ekonomicznym. Własność tego majątku (w znaczeniu prawnym, a zarazem szerokim) przypada bowiem spółce jako odrębnemu podmiotowi prawnemu.

Artykuł 21 Konstytucji dotyczy prawnej ochrony własności, jak również uznania prawa jej dziedziczenia. Własność w tym artykule została potraktowana bardzo szeroko, a więc bez rozróżniania kto jest jej podmiotem. Wszelka zatem własność podlega ochronie państwa, zarówno ta, która służy celom produkcyjnym, jak też ta, która ma zaspokajać osobiste potrzeby właściciela i jego rodziny. Także i prawo dziedziczenia zostało potraktowane w sposób bardzo szeroki, bez precyzowania zasad dziedziczenia, którą to problematykę regulują ustawy zwykłe. Przepisy art. 21 określają kierunki rozwoju prawa cywilnego, a głównie regulacji w zakresie prawa spadkowego.

Zagwarantowanie prawa własności nie oznacza bynajmniej, że jest ona nienaruszalna. Mogą zaistnieć sytuacje, w których niezbędna jest zmiana właściciela. Konstytucja przewiduje sytuacje tego rodzaju i dlatego nie wyklucza i nie zakazuje dokonywania wywłaszczenia mienia. Jest to dopuszczalne, o ile zostaną spełnione dwa podstawowe warunki.

  1. Pierwszy z nich to wywłaszczenie na cele publiczne, a więc podyktowane interesem publicznym, np. w toku budowy autostrad.

  2. Drugi zaś warunek to wypłacenie słusznego odszkodowania. Stąd szukanie porozumienia z dotychczasowym właścicielem, który też nie może zgłaszać nieuzasadnionych, czyli wygórowanych stawek odszkodowania.

Na podstawie art. 21 katalog zasad ustroju gospodarczego został wzbogacony o ważne prawo służące ochronie własności i prawu jej dziedziczenia.

W myśl art. 64 ust. 1 Konstytucji każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia. Własność i inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej (art. 64 ust. 2 Konstytucji). Artykuł 64 ust. 1 Konstytucji stanowi podstawę publicznego prawa podmiotowego, którego treścią jest gwarantowana konstytucyjnie wolność nabywania mienia, jego zachowania oraz dysponowania nim. Dysponowanie mieniem obejmuje w szczególności zbywanie go w drodze dokonywania przez uprawnionego czynności inter vivos i mortis causa.

Ograniczenie własności jest zaś dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza to istoty prawa własności (art. 64 ust. 3 Konstytucji).

Z gwarancjami poszanowania własności i prawa dziedziczenia koreluje przepis art. 31 ust. 3 Konstytucji, zgodnie z którym wszelkie ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą jednak naruszać istoty wolności i praw.

W świetle Konstytucji własność podlega równej dla wszystkich ochronie prawnej. Zresztą już ustawą z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 55, poz. 321) skreślono przepisy art. 126-135 i art. 138-139 kodeksu i w ten sposób zlikwidowano różnice w intensywności ochrony własności, ze sztandarową poprzednio zasadą szczególnej ochrony własności społecznej. Praktyka negatywnie zweryfikowała system socjalistycznej nakazowo-rozdzielczej gospodarki planowej, sterowanej centralnie, wraz ze wszystkimi jej instrumentami. Do ewidentnych mankamentów należał brak rzeczywistego, odpowiedzialnego, sprawnego „dobrego gospodarza".

Prawa majątkowe mogą mieć postać:

Katalog podmiotowych praw majątkowych nie jest zamknięty. Strony stosunków prawnych - zgodnie z zasadą autonomii woli - mogą powoływać nowe, tzw. nienazwane prawa majątkowe, lecz tylko w zakresie praw względnych. W dziedzinie praw rzeczowych, a także innych praw bezwzględnych obowiązuje zasada zamkniętej listy takich praw (numerus clausus).

Prawa bezwzględne, w tym zwłaszcza prawa rzeczowe, muszą mieć charakter normatywny - o ich istnieniu decyduje wyłącznie prawo przedmiotowe.


Część II Własność

1. Rozważania wstępne

Termin własność występuje w kilku znaczeniach:

  1. Własność w znaczeniu ścisłym ( art. 140 k.c.) jako najszersze prawo do rzeczy

  2. Własność w ujęciu szerokim - konstytucyjnym - synonim mienia (art. 44 k.c.)

  3. Własność jako termin: stosowany na określenie uprawnień majątkowych do:

W wymienionych w pkt. 3 przypadkach termin: własność używany jest dla oznaczenia poszczególnych praw majątkowych, i to o charakterze bezwzględnym, a nie dla określenia wszelkich praw majątkowych (czyli jako synonim mienia), co zbliża omawiane ujęcie do prawa własności w znaczeniu ścisłym ( art. 140 k.c.). Różnica (w stosunku do art. 140 k.c.) polega na tym, że przedmiotem praw nazywanych jako "własność", np. wód czy przedsiębiorstwa, nie są rzeczy sensu stricto (art. 45 k.c.), lecz inne dobra. Owych praw "własności" nie należy więc utożsamiać z prawem własności rzeczy (art. 140 k.c.).

Przyczyny wieloznaczności terminu: własność leżą w wąskim ujęciu rzeczy w znaczeniu techniczno-prawnym (art. 45 k.c.) oraz w niedostatkach terminologii prawniczej. Wybór padł na słowo: własność z uwagi na istotne podobieństwo analizowanych praw do własności sensu stricto w aspekcie rodzaju i charakteru uprawnień przysługujących ich podmiotom.

2. Treść prawa własności (w znaczeniu ścisłym)

Uwagi wstępne

Treść prawa własności w ujęciu pozytywnym

Treść prawa własności w ujęciu negatywnym

2.1 Uwagi wstępne

Prawo własności jest naczelnym prawem rzeczowym. Ze swej istoty (i nazwy) jest prawem na rzeczy własnej (inne prawa rzeczowe są prawami na rzeczy cudzej). Z tej przyczyny obejmuje zasadniczo „pełnię władzy" właściciela nad jego rzeczą.

W polskim systemie prawnym treść prawa własności uregulowana jest przede wszystkim w art. 140 k.c., obowiązującym niezmiennie od czasu wejścia w życie Kodeksu cywilnego.

Przedmiotem własności są rzeczy w techniczno-prawnym znaczeniu (w rozumieniu art. 45 k.c.). Trzeba przypomnieć, że rzeczami w rozumieniu naszego prawa cywilnego są materialne części przyrody w stanie pierwotnym lub przetworzonym, na tyle wyodrębnione (w sposób naturalny lub sztuczny), że w stosunkach społeczno- gospodarczych mogą być traktowane jako dobra samoistne.

Przedmiotem własności mogą być tylko istniejące rzeczy oznaczone co do tożsamości. W przeciwieństwie do tego przedmiotem stosunków obligacyjnych (obrotu) mogą być rzeczy przyszłe oraz rzeczy oznaczone co do gatunku, występujące w większej, niewyodrębnionej masie. Ostatecznie jednak przedmiotem własności (oraz dalszych praw rzeczowych) może być jedynie wytworzona finalnie rzecz oznaczona co do tożsamości, czy też rzecz (rzeczy) wyodrębniona z masy rzeczy oznaczonych co do gatunku.

Przedmiotem własności (stosunków prawnorzeczowych), w przeciwieństwie do stosunków obligacyjnych, musi być w całości określona rzecz. Nie może być przedmiotem własności i dalszych praw rzeczowych jedynie część rzeczy. Nawet w przypadku współwłasności mamy do czynienia wyłącznie z wielością podmiotów, którym przysługuje niepodzielnie prawo własności tej samej rzeczy (art. 195 k.c.).

Natomiast w przypadku dokonania w granicach prawa podziału rzeczy z natury podzielnej, wydzielone części rzeczy macierzystej stają się odrębnym przedmiotem własności. Jednakże również w tym wypadku nowa rzecz (mniejsza) jedynie w całości jest przedmiotem stosunków prawnorzeczowych.

Współcześnie prawo własności jest prawem podmiotowo uniwersalnym. Zasadniczo bowiem może przysługiwać każdej osobie. Występują drobne wyjątki, coraz rzadsze w miarę obecnej reformy stosunków własnościowych. Przykładowo istnieją uzasadnione ograniczenia dotyczące posiadania broni, środków odurzających itp. Obecnie nie ma występujących uprzednio ograniczeń podmiotowych w sferze nabywania własności nieruchomości, zwłaszcza nieruchomości rolnych. Jedyne istniejące ograniczenia zawiera ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 1996 r. Nr 54, poz. 245 ze zm.).

Własność jest prawem bezterminowym. Wyjątek dotyczy odrębnej własności budynków nabytych lub wzniesionych przez użytkownika wieczystego. Wygasa ona bowiem z upływem czasu z tej jedynie przyczyny, że jest związana z terminowym prawem użytkowania wieczystego (art. 235 § 2 k.c.). Zasadniczo zaś, ze swej natury, własność trwa tak długo, jak długo istnieje rzecz będąca przedmiotem własności.

Czasowe ograniczenie własności rzeczy ruchomych może jednak nastąpić z woli stron. Wyraźnie zaś zabroniono takich zastrzeżeń umownych w przypadku nieruchomości, bowiem własność nieruchomości nie może być przeniesiona pod warunkiem ani z zastrzeżeniem terminu (art. 157 § 1 k.c.).

Prawo własności jest prawem bezwzględnym. Zatem uprawnieniom właściciela odpowiada powszechny, obciążający wszelkie inne osoby, obowiązek nienaruszania jego wyłącznego prawa podmiotowego

Generalnie, prawo własności jest najszerszym, najpełniejszym prawem rzeczowym. Dalsze prawa rzeczowe są formą pochodną od prawa własności. Z charakteru jest prawem bezwzględnym, obejmuje bezpośrednie uprawnienia właściciela.

2.2 Treść prawa własności w ujęciu pozytywnym

Jak zostało wspomniane, pozytywna strona własności obejmuje uprawnienie do:

Korzystanie z rzeczy

Uprawnienie właściciela do korzystania z rzeczy wyraźnie jest wskazane w normie art. 140 k.c., zgodnie z którym właściciel może korzystać z rzeczy, w szczególności może pobierać pożytki oraz inne dochody z rzeczy.

Ustawodawca nie definiuje pojęcia korzystania z rzeczy, a jedynie wymienia i to w sposób jedynie przykładowy różne postaci korzystania z rzeczy.

W zakres prawa do korzystania z rzeczy można zaliczyć uprawnienie do:

  1. używania rzeczy (ius utendi) (Chodzi o takie korzystanie z rzeczy, które nie polega na czerpaniu pożytków (ani innych dochodów), np. można tu wskazywać korzystanie z nieruchomości rolnej poprzez prowadzenie produkcji roślinnej)

  2. pobierania pożytków (ius fruendi), (Chodzi zarówno o pobieranie pożytków naturalnych, jak też pożytków cywilnych rzeczy. Pożytkami naturalnymi rzeczy są jej płody oraz inne odłączone od niej części składowe, o ile według zasad prawidłowej gospodarki stanowią normalny dochód z rzeczy (art. 53 § 1 k.c.). Pobieranie pożytków naturalnych odbywa się przez zawłaszczenie jej płodów oraz odłączenie innych części składowych, o ile stanowią pożytki naturalne. Pożytkami cywilnymi rzeczy są dochody, które rzecz przynosi na podstawie stosunku prawnego (art. 53 § 2 k.c.).

  3. pobierania innych dochodów z rzeczy (np. dochodów pobranych w wyniku nastąpienia zdarzeń nadzwyczajnych, losowych, jak chociażby zagospodarowanie drzew stanowiących wiatrołomy, czy też odłowienie ryb z wysychającego stawu,

  4. przyrostu (accessio ) (właściciel nabywa własność przedmiotów, które zostają z rzeczą połączone, stając się jej częścią składową lub które rzecz produkuje. Przykładowo przyrost stanowią naturalne płody rzeczy, dopóki są połączone z rzeczą, przyrost właściciela gruntu stanowią również wzniesione budynki, nawet gdy wzniesione są przez inne osoby).

  5. zużycia (ius abutendi),

  6. przetworzenia rzeczy.

Rozporządzanie rzeczą

Uprawnienie do rozporządzania rzeczą ( ius disponendi) jest drugim wśród wymienionych wyraźnie w art. 140 k.c. uprawnień właściciela.

Uprawnienie do rozporządzania rzeczą oznacza możliwość dokonywania czynności prawnych dotyczących rzeczy i umożliwia właścicielowi realizację w sensie ekonomicznym wartości wymiennej rzeczy.

Ustawodawca nie definiuje pojęcia rozporządzanie.

Czynnością prawną rozporządzenia - albo krótko, rozporządzeniem - jest taka czynność prawna, której celem i bezpośrednim skutkiem jest przeniesienie, obciążenie lub zniesienie prawa majątkowego.

Uprawnienie właściciela do rozporządzania rzeczą obejmuje zatem uprawnienie do przeniesienia prawa własności, jego obciążenia i zniesienia prawa.

Najdalej idącą postacią rozporządzenia jest wyzbycie się własności. Przede wszystkim poprzez czynność przeniesienia własności inter vivos, a także czynność rozrządzenia testamentowego mortis causa. W wyniku sukcesji singularnej (przeniesienia własności) lub uniwersalnej (dziedziczenia) przechodzi na nabywcę prawo własności w kształcie przysługującym poprzednikowi.

Formę rozporządzenia stanowią także czynności prawne, których celem i bezpośrednim skutkiem jest zniesienie (unicestwienie) prawa majątkowego, także prawa własności, takie jak np. porzucenie rzeczy ruchomej (zgodnie z art. 180 k.c. właściciel może wyzbyć się własności rzeczy ruchomej przez to, że w tym zamiarze rzecz porzuci). Za rozporządzenie zmierzające do zniesienia prawa własności można uznać dokonane przez właściciela zniszczenie rzeczy. Wygasa tu prawo własności, ostatecznie, w związku z unicestwienia przedmiotu własności. Elementem oświadczenia woli jest w tym przypadku czynność faktyczna właściciela (tzw. oświadczenie woli per facta concludentia).

Postacią rozporządzenia jest również obciążenie prawa własności poprzez ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych. Ustanowione na cudzej rzeczy ograniczone prawa rzeczowe obciążają prawo własności, ograniczając właściciela w oznaczonym zakresie w jego uprawnieniach.

Posiadanie rzeczy

Do podstawowych uprawnień właściciela zalicza się także uprawnienie do posiadania rzeczy (ius possidendi). Wprawdzie nie uwypuklono dosadniej tego uprawnienia w art. 140 k.c., jednak kodeks posługuje się otwartą, elastyczną formułą uprawnień objętych treścią prawa własności. Wydaje się kwestią bezsporną iż posiadanie jest naturalną cechą prawa własności.

2.3 Treść prawa własności w ujęciu negatywnym

Negatywna strona własności stanowi odzwierciedlenie bezwzględnego charakteru własności. „Negacja" odzwierciedla wykluczenie ingerencji osób trzecich. Właściciel może korzystać z rzeczy i rozporządzać rzeczą z „wyłączeniem" innych osób. Zatem każdy jest zobowiązany negatywnie do biernego zachowania się, a mianowicie do poszanowania cudzego prawa własności, do powstrzymywania się od działań naruszających cudze prawo własności.

W stosunku własności występuje z jednej strony właściciel uprawniony czynnie do posiadania, korzystania z rzeczy i rozporządzania rzeczą, a z drugiej strony ogół innych osób zobowiązanych biernie do poszanowania cudzego prawa własności. Natomiast w razie dokonanego już naruszenia cudzego prawa własności właścicielowi przysługuje określone roszczenie (windykacyjne bądź negatoryjne) adresowane już do wskazanej osoby

3. Granice prawa własności

Prawo własności jest względnie pełnym, lecz nie jest prawem nieograniczonym. W systemie polskiego prawa cywilnego określone normatywnie granice własności ( art. 140 zd. 1 k.c.). Stanowią je sprzężone ze sobą trzy „wyznaczniki", a mianowicie:

  1. przepisy ustawy,

  2. zasady współżycia społecznego,

  3. społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa własności.

3.1 Przepisy ustawy

Granice prawa własności zakreślają przede wszystkim przepisy ustaw. Chodzi tu o wszelkie ustawy, zarówno ze sfery prawa cywilnego, jak też innych gałęzi prawa, w tym głównie prawa administracyjnego.

Ograniczenia najczęściej dotyczą nieruchomości, rzadziej rzeczy ruchomych. Podyktowane są różnorodnymi względami natury społecznej lub gospodarczej. Przeplatają się więc często z klauzulą społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa.

a) Po pierwsze trzeba zwrócić uwagę, że ustawodawca kształtuje granice przestrzenne własności nieruchomości.

Zgodnie z art. 143 k.c. „w granicach określonych przez społeczno-gospodarcze przeznaczenie gruntu własność gruntu rozciąga się na przestrzeń nad i pod jego powierzchnią". Dla ustalenia miary przestrzennego zasięgu własności gruntu zastosowano funkcjonalne kryterium społeczno-gospodarczego przeznaczenia gruntu.

Miara pionowego zasięgu gruntu jest zróżnicowana, stosownie do zróżnicowanej funkcji różnorodnych gruntów. Trzeba przyznać, że kryterium społeczno-gospodarczego przeznaczenia gruntu nie jest, jak na oczekiwania praktyki, nazbyt precyzyjne. Odwołanie się do społeczno-gospodarczego przeznaczenia gruntu wskazuje na pełną akceptację uprawnień właściciela związanych z funkcją gruntu, przy równoczesnym wykluczeniu jego uprawnień (często nierealnych) do korzystania z gruntu w nazbyt głębokiej i wysokiej przestrzeni, bez związku z właściwym przeznaczeniem gruntu.

Pomocne przy określaniu granic przestrzennych gruntu są także ustawy Prawo wodne oraz Prawo geologiczne i górnicze.

Przykładowo stosowanie do prawa geologicznego i górniczego z kopalin zalegających w gruncie (stanowiących części składowe gruntu) korzysta właściciel gruntu. Jemu przysługuje prawo do wydobywania kopalin, a także prawo dokonywania czynności rozporządzających, uprawniających inne osoby do wydobywania kopalin. Natomiast złoża kopalin nie stanowiące części składowych nieruchomości gruntowej (kopaliny zalegające we wnętrzu ziemi, poniżej zasięgu prawa własności nieruchomości gruntowej) są własnością Skarbu Państwa. Rozstrzygające znaczenie ma tu kryterium społeczno-gospodarczego przeznaczenia gruntu w konkretnych warunkach. Jest ono różnorodne stosownie do odmiennego przeznaczenia gruntu ze względu na jego rodzaj (grunty rolne, leśne, budowlane, rekreacyjne, tereny kopalin odkrywkowych, tereny górskie itp.),

Istotne znaczenie mają spotykane ograniczenia dotyczące sfery korzystania z rzeczy.

b) Tutaj w pierwszym rzędzie można powołać - z zakresu regulacji kodeksowej - liczne przepisy prawa sąsiedzkiego.

Przez prawo sąsiedzkie rozumie się zespół tych przepisów prawa cywilnego, które regulują problematykę treści i wykonywania własności nieruchomości w stosunkach sąsiedzkich.

Zadaniem prawa sąsiedzkiego jest zapobieganie konfliktom rodzącym się na tle sąsiedztwa nieruchomości. Ustawodawca usiłuje też metodą „złotego środka" godzić sprzeczne - w ich indywidualistycznym wymiarze - interesy poszczególnych właścicieli. Przepisy prawa sąsiedzkiego nakładają więc na sąsiadów we wzajemnym interesie szereg obowiązków i ograniczeń.

Zasadniczo ograniczenia wynikające z prawa sąsiedzkiego dotyczą „nieruchomości sąsiadujących", graniczących ze sobą. Jednak art. 144 k.c., zawierający ograniczenia dopuszczalności immisji w stosunkach sąsiedzkich, obejmuje swym zasięgiem szerszy krąg „nieruchomości sąsiednich", nawet nie pozostających ze sobą w bezpośredniej styczności granicznej. Tutaj bowiem należy uwzględniać rzeczywisty, szerszy zakres zakłóceń.

W przypadku służebności drogi koniecznej właściwe przepisy prawa sąsiedzkiego ( art. 145 i 146 k.c.) dotyczą w pierwszym rzędzie nieruchomości sąsiadujących, ponadto zaś kolejnych w szeregu nieruchomości sąsiednich.

W przeważającej mierze przepisy prawa sąsiedzkiego dotyczą „nieruchomości gruntowych" (art. 148-154 k.c.). W pozostałych przypadkach posługuje się ustawodawca ogólniejszym pojęciem „nieruchomości". Nie wykluczono tu zatem nieruchomości budynkowych i nieruchomości lokalowych. Bez wątpienia powszechne zastosowanie wobec nieruchomości budynkowych i lokalowych (oprócz nieruchomości gruntowych) znajduje art. 144 k.c., dotyczący ograniczenia immisji. Niewykluczone w praktyce, jest stosowanie wobec nieruchomości budynkowych i lokalowych (dla tych nieruchomości) przepisów o służebności drogi koniecznej (art. 145-146 k.c.). Częściej jednak zachodzą przesłanki ustanowienia drogi koniecznej dla potrzeb nieruchomości gruntowej. Wreszcie, bez żadnych ograniczeń właściciele nieruchomości budynkowych (i lokalowych) mogą korzystać z normy art. 147 kodeksu zakazującej właścicielowi robót ziemnych grożących nieruchomościom sąsiednim utratą oparcia.

Pierwszy z przepisów z zakresu prawa sąsiedzkiego na który warto zwrócić uwagę to art. 144 k.c., który generalnie ogranicza wykonywanie prawa własności nieruchomości w sposób zakłócający korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, przyjmując, że wynika ona ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Każdy z sąsiadów jest równolegle objęty takim ograniczeniem.

Chodzi o wszelkie „działania" zakłócające korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, tj. o aktywne zachowanie właściciela (działanie), które jest podejmowane w ramach wykonywania jego prawa, równocześnie oddziałujące na sferę cudzego (sąsiedniego) prawa własności.

To oddziaływanie nazywane jest „immisją". Przy czym immisje objęte normą art. 144 kodeksu określa się mianem immisji pośrednich.Obok tego wyróżnia się immisje bezpośrednie. Dokonuje się tego rozróżnienia ze względu na sposób naruszenia cudzego (sąsiedniego) prawa własności.

Immisje bezpośrednie polegają na celowym, bezpośrednim kierowaniu określonych substancji (wody, ścieków, pyłów) na inną nieruchomość za pomocą odpowiednich urządzeń (rowy, rury itp.). Są więc zbliżone swym charakterem do fizycznej ingerencji.

Immisje pośrednieubocznym, choć kłopotliwym dla sąsiadów, skutkiem działania właściciela, nie stanowią zaś rodzaju zamierzonego oddziaływania na nieruchomości sąsiednie. Tutaj właściciel koncentruje się na wykonywaniu swego prawa własności, lecz jego działanie zakłóca sąsiadom korzystanie z ich nieruchomości.

Immisje pośrednie są częściowo dopuszczalne tj. w granicach określonych art. 144 k.c. Mówimy zatem o ograniczonej dopuszczalności zakłóceń korzystania z nieruchomości sąsiednich. Natomiast immisje bezpośrednie są generalnie zakazane jako naruszające normę art. 140 k.c.

Immisje pośrednie mają różnorodny charakter. Wyróżnia się:

  1. immisje materialne (polegają na przenikaniu na nieruchomości sąsiednie cząstek materii - pyły, gazy, dym) lub pewnych sił (wstrząsy, hałasy, fale elektromagnetyczne)

  2. immisje niematerialne (polegają na oddziaływaniu na sferę psychiki właściciela nieruchomości sąsiedniej - poczucie bezpieczeństwa, estetyki itp.).

Według innego kryterium wyróżnia się:

  1. immisje pozytywne (oddziałują wprost, aktywnie na sąsiednie nieruchomości poprzez przenikanie różnorodnych cząsteczek materii, energii, promieniowania, drgań itp.)

  2. immisje negatywne (polegają na przeszkadzaniu w przenikaniu pewnych dóbr z otoczenia, np. światła, powietrza, widoku. (np. wznoszenia niestosownych budowli, doprowadzania do nadmiernego rozrostu drzew i krzewów itp.)

Szeroki jest krąg podmiotów chronionych przed niedopuszczalnymi zakłóceniami. Sąsiadami mogą być właściciele, użytkownicy wieczyści, osoby, którym przysługuje ograniczone prawo rzeczowe, a także najemcy lokali.

Należy jeszcze podkreślić, że zabronione jest zakłócanie korzystania z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę wynikającą ze „społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości" oraz „stosunków miejscowych". Przy czym chodzi o miarę obiektywną, a nie o subiektywne odczucia sąsiadów.

Przy ustalaniu przeciętnej miary należy uwzględniać społeczno-gospodarcze przeznaczenie nieruchomości emitującej zakłócenia, jak też nieruchomości doznającej zakłóceń.

Dopuszczalne są tylko takie zakłócenia, które:

a) wynikają z normalnej eksploatacji nieruchomości, na której umiejscowione jest źródło zakłóceń, zgodnie z jej społeczno-gospodarczym przeznaczeniem,

b) nie naruszają normalnej eksploatacji nieruchomości doznającej zakłóceń zgodnie z jej społeczno-gospodarczym przeznaczeniem.

Społeczno-gospodarcze przeznaczenie nieruchomości wynika z jej charakteru. Przeznaczenie wynika z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu, inwestycyjne przeznaczenie gruntu może określać decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Należy też uwzględniać bieżący sposób korzystania z nieruchomości, zgodny z jej przyrodniczymi właściwościami.

Równocześnie przeciętną miarę dopuszczalnych zakłóceń wyznaczają stosunki miejscowe. To elastyczne kryterium pozwala brać pod uwagę wiele różnorodnych okoliczności towarzyszących immisjom, z uwzględnieniem funkcji miejsca i czasu następujących zakłóceń.

Trzeba też uwzględniać miejsce położenia nieruchomości; tak nieruchomości emitującej zakłócenia, jak też nieruchomości doznających zakłóceń, w tym rodzaj miejscowości i gęstość zaludnienia (miasto, określona dzielnica miasta, wieś, tereny rekreacyjne, miejscowość uzdrowiskowa), stopnia degradacji środowiska i skażenia przyrody itp.

Podsumowując, przy łącznym uwzględnieniu społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych, zakazane jest dokonywanie immisji ponad przeciętną miarę.

Środkiem ochronnym - przeciwko niedopuszczalnym immisjom - przysługującym właścicielom nieruchomości sąsiednich w ramach prawa rzeczowego jest roszczenie negatoryjne.

Kolejnym przepisem z którego wynikają ograniczenia jest art. 147 k.c. Zgodnie z art. 147 k.c. zabronione jest dokonywanie przez właściciela nieruchomości robót ziemnych zagrażających nieruchomościom sąsiednim utratą oparcia.

Źródłem zagrożenia są w tym przypadku roboty ziemne prowadzone na danej nieruchomości. Zagrożenie to musi mieć charakter obiektywny, nie wystarcza odczucie subiektywne sąsiada. Nie jest jednak konieczne wystąpienie szkody.

Stan zagrożenia można udokumentować stosowną ekspertyzą geologiczną czy techniczno-budowlaną. Dobitnie sygnalizuje go zjawisko obsuwania się gruntu, występujące zapadliska, pękanie fundamentów i ścian budynku, odchylenia od pionu itp.

Zagrożoną nieruchomością sąsiednią może być nieruchomość gruntowa (z jej częściami składowymi), jak też nieruchomość budynkowa lub lokalowa.

C) ograniczenia wynikające z innych ustaw

Z ustawodawstwa odrębnego należy w przede wszystkim wskazać ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Szczególnie zwraca uwagę norma, według której ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości ( art. 6).

Trzeba przy tym pamiętać, że w planie miejscowym ustala się szereg wytycznych, jak chociażby:

  1. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

  2. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

  3. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

  4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

  5. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

  6. parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

  7. granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

  8. szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

  9. szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

  10. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

  11. sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów (art 15 u.p.z.p;

Poza tym istotne znaczenie ma ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i zawarte w niej przepisy uzależniające możliwość dokonywania robót budowlanych od uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28). Należy też wspomnieć, że właściciel obiektu budowlanego jest obowiązany użytkować obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymania go w należytym stanie technicznym i estetycznym (art. 61 pr.bud.).

Ograniczenia, wynikają też z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w odniesieniu do własności zabytków. Obowiązkiem właścicieli i posiadaczy zabytku (w tym zabytków nieruchomych) jest m.in. zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie oraz korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości; (art. 5).

Ograniczenia wynikają też z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

Szczególna ingerencja ustawodawcy dotyczy korzystania z gruntów rolnych i leśnych. W odniesieniu do których zastosowanie znajdują postanowienia ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Postanowienia ustawy, w połączeniu z przepisami ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, ograniczają możliwość zmiany przeznaczenia na inne cele gruntu rolnego i leśnego. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rozstrzyga się o rolniczym lub leśnym przeznaczeniu gruntu. Właściciel zaś zobowiązany jest dochować określonego tam przeznaczenia gruntu.

Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej i leśnej podlega ograniczeniom określonym w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zmiany przeznaczenia dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (art. 7 ust. 1 u.o.g.), a wyłączenia gruntów z produkcji rolnej lub leśnej wymaga następczej decyzji starosty (art. 5 u.o.g.). W szczególności ograniczono możliwość zmiany przeznaczenia gruntu o wyższej klasie bonitacyjnej ( art. 6 w zw. z art. 7 u.o.g.).

Zastrzeżone w ustawach ograniczenia własności dotyczą również sfery rozporządzania rzeczą. Z regulacji kodeksowej można tu przytoczyć jedynie przypadki ustawowego prawa pierwokupu udziału we współwłasności przysługującego współwłaścicielom prowadzącym gospodarstwo rolne na wspólnym gruncie (art. 166 § 1 k.c.) oraz ograniczenia ze sfery zniesienia współwłasności dotyczące sądowego zniesienia współwłasności ( art. 213-218 k.c.). Ponadto w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego przewidziano prawo pierwokupu nieruchomości rolnej przez jej dzierżawcę.

Sporo szczególnych zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego zawiera ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Można w niej zauważyć liczne ograniczenia swobody umów związane z publicznym charakterem własności.

Spotykamy więc tutaj ograniczenia obrotu darmego i „półdarmego" ( art. 13-14), obligatoryjny, zasadniczo, przetargowy tryb rozporządzania (art. 37 ust. 1) oraz liczne ograniczenia dotyczące warunków rozporządzenia, szczególnie w zakresie ceny nieruchomości (art. 67 i n. u.g.n.) a także ograniczenia związane ze sposobem korzystania z nieruchomości (tj. związane z udziałem w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej (art. 143 i n u.g.n) -, wynikające z nagłej potrzeby (art. 126 u.g.n), właściciel zobowiązany jest ponosić ciężary związane z instalowaniem …, ograniczenie to następuje zgodnie z decyzją -.

Odrębne, choć podobne ograniczenia obrotu zawiera ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 1995 r. Nr 57, poz. 299 ze zm.). Również tutaj określa ustawodawca kategorię dopuszczalnych czynności obrotu, reguluje tryb rozporządzania (zasadniczo - przetargowy) i warunki rozporządzania. Trzeba uzupełnić, że zasobem nieruchomości rolnych Skarbu Państwa gospodaruje (rozporządza) Agencja Nieruchomości Rolnych.

Ustawowe ograniczenia własności przybierają różnorodną postać:

  1. bezpośrednia norma prawna zakazuje wprost właścicielowi określonego zachowania (np. zakaz dokonywania immisji - art. 144 k.c., zakaz zmiany przeznaczenia gruntu rolnego i leśnego itp.

  2. bezpośrednia norma prawna obarcza właściciela obowiązkiem określonego zachowania (np. obowiązek utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, czy też obowiązek utrzymania dóbr kultury w należytym stanie)

  3. norma prawna jest konkretyzowana adresowanym do właściciela zakazem albo nakazem w następstwie uruchomionego postępowania administracyjnego (np. nakładany w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych obowiązek podjęcia czynności zapobiegających degradacji gruntu i obowiązek rekultywacji, czy nakładany w trybie przepisów Prawa budowlanego obowiązek usunięcia nieprawidłowości stanu technicznego obiektu budowlanego albo rozbiórki obiektu).

  4. samo wykonywanie uprawnień właścicielskich zależy od stosownej decyzji administracyjnej (np. roboty budowlane wolno rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, bez zezwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków nie wolno zabytków przerabiać, odnawiać, rekonstruować, konserwować, zabudowywać, odbudowywać, zdobić, uzupełniać, rozkopywać ani dokonywać żadnych innych zmian).

  5. ograniczenie cudzego prawa własności, w postaci przyznanego zainteresowanej osobie roszczenia o ustanowieniu stosownej służebności (np. służebności drogi koniecznej ustanawianej w stosunkach sąsiedzkich na żądanie właściciela nieruchomości pozbawionej dostępu do drogi publicznej - art. 145 k.c.)

3.2 Zasady współżycia społecznego

Zasady współżycia społecznego są kolejnym elementem wyznaczającym granice prawa własności ( art. 140 k.c.). Treść prawa własności poprzez odesłanie do zasad współżycia społecznego została znacznie „uelastyczniona" i „zdynamizowana.

Zastosowanie generalnej klauzuli zasad współżycia społecznego „zapewnia normom prawnym dostateczny stopień elastyczności, co z jednej strony umożliwia stosowanie tych norm, które z natury rzeczy muszą operować pewnymi schematami, do realnych zjawisk społecznych wykazujących wszelkie bogactwo elementów indywidualnych konkretnego wypadku, z drugiej zaś zapobiega zbyt szybkiemu procesowi starzenia się norm prawnych, które mogą być bez formalnej zmiany nadal stosowane, mimo że dokonały się przemiany tych stosunków lub ich ocen.

Zasady współżycia społecznego - w odróżnieniu od utrwalonych w przepisach prawnych reguł postępowania - są czymś zmiennym, są funkcją miejsca i czasu, wskutek tego nie są i nie mogą być skodyfikowane. Ta właśnie cecha gwarantuje elastyczność norm prawnych odsyłających do zasad współżycia społecznego.

Uprawnienie do posiadania, korzystania z rzeczy i rozporządzania rzeczą stanowi treść przysługującego właścicielowi prawa podmiotowego pod warunkiem zgodności z zasadami współżycia społecznego (w granicach określonych przez zasady współżycia społecznego).

U podstaw wprowadzenia zasad współżycia społecznego leżał zamiar objęcia ochroną prawną wartości moralnych, kulturalnych, zwyczajowych i obyczajowych, by stosowane prawo było zbieżne z nurtem życia społecznego i by odpowiadało aktualnym potrzebom społecznym.

6.3. Społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa

Równolegle z zasadami współżycia społecznego zakres prawa własności wyznacza również klauzula społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa. O ile jednak zasady współżycia społecznego wprowadzają do treści prawa własności czynnik moralny, o tyle klauzula społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa odwołuje się do funkcji ekonomicznej prawa. Należy bowiem zauważyć, że powołana klauzula hołduje funkcjonalnemu ujęciu praw majątkowych, przy równoczesnym zabezpieczeniu pierwszeństwa interesu społecznego przed indywidualnym.

Społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa własności zależy przede wszystkim od rodzaju przedmiotu własności i jego funkcji. Różnorodne społeczno-gospodarcze przeznaczenie własności jest w przypadku nieruchomości rolnych, gruntów budowlanych, terenów rekreacyjnych, obiektów zabytkowych, terenów fabrycznych itp.

Społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa własności zależy też od podmiotowej przynależności rzeczy. W szczególności należy zwracać uwagę na istniejące formy własności publicznej, jak chociażby własność Skarbu Państwa czy jednostek samorządu terytorialnego.

Wyznaczająca granice prawa własności klauzula społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa jest na tyle pojemna i uniwersalna, że pozwala objąć swą treścią wszelkie zmiany w obszarze upowszechnionych i wyznawanych współcześnie wartości uniwersalnych

4 Nabycie prawa własności

Od strony stosowanego mechanizmu można mówić o:

Oprócz powyższego podziału wyróżnia się następujące sposoby nabycia własności:

1. nabycie pochodne (następca prawny nabywa własność od poprzednika prawnego. Z nabyciem pochodnym mamy do czynienia w razie

    1. przeniesienia własności (sukcesja syngularna) i

    2. dziedziczenia (sukcesja uniwersalna).

2. Nabycie pierwotne (nabywca nie wywodzi swojego prawa od innej osoby)

    1. - zasiedzenie;

    2. - wywłaszczenie;

    3. - nacjonalizacja;

    4. - objęcie w posiadanie samoistne rzeczy niczyjej.

Ad 1 a) Przeniesienia własności

Termin „przeniesienie własności" oznacza w terminologii prawa cywilnego przejście własności na podstawie umowy.

Osobę przenoszącą własność nazywamy zbywcą, a osobę na którą przechodzi własność nazywamy nabywcą.

Organizacji obrotu służą różnorodne umowy zobowiązujące do przeniesienia własności, np. umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, dożywocia, dostawy, kontraktacji.

Na przeniesienie własność (w drodze umowy) składają się dwie czynności:

a). z mocy, której zbywca zobowiązuje się przenieść własność (czynność prawna zobowiązująca, czyli umowna);

b). na mocy której dochodzi do przeniesienia własności (umowa rozporządzająca ponieważ przenosi własność).

Można wskazać kilka ogólnych zasad dotyczących przeniesienia własności:

a) umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rodzi podwójny skutek, tzn. zobowiązuje zbywcę do przeniesienia własności i równocześnie własność tę przenosi;

b) umowa o przeniesienie własności jest umową konsensualną, tzn. własność przechodzi na mocy samej umowy, co do zasady nie są potrzebne elementy realne, np. wydanie rzeczy;

c) umowa o przeniesienie własności jest umową kauzalną, czyli przyczynową, tzn. że ważność przeniesienia własności zależy od ważności zobowiązania do przeniesienia własności (przeniesienie własności causa solvendi).

Ad. a - podwójny skutek

Znane są dwa modele przeniesienia własności:

1. model niemiecki, który przyjmuje, że dla przeniesienia własności potrzebne są dwie umowy; umowa zobowiązująca nie wystarcza by przenieść własność, konieczne jest zawarcie drugiej umowy - umowy rzeczowej;

2. model prawa francuskiego, który stanowi, że dla przeniesienia własności wystarczające jest zawarcie umowy zobowiązującej do przeniesienia własności ponieważ rodzi ona dwa skutki: obligacyjny (zobowiązaniowy) i rzeczowy.

Nasz ustawodawca przyjął system francuski, a więc umowa obligacyjna sama przenosi własność (model umowy o podwójnym skutku (obligacyjno-rzeczowym)).

Wyrazem tej zasady w prawie polskim jest art. 155 k.c.

Własność rzeczy przechodzi na nabywcę na podstawie dokonującego się w jednym akcie (akcie złożenia oświadczeń woli) zawarcia umowy o podwójnym skutku - zobowiązująco-rozporządzającym. Dla stron ważny jest oczywiście przede wszystkim finalny skutek rzeczowy.

Jednak są wyjątki od tej zasady (podwójnego skutku), czyli takie sytuacje, w których muszą być zawarte dwie odrębne umowy:

1. jeżeli przepis szczególny tego wymaga - art. 157 §2 k.c.;

2. jeżeli strony postanowiły, że przeniosą własność po zawarciu dwóch odrębnych umów.

Wyłączenie skutku rozporządzającego oznacza, że zawarta umowa rodzi jedynie zobowiązanie do przeniesienia własności. Wymaga zaś ono wykonania w trybie odrębnie zawieranej umowy przenoszącej własność. W takim więc przypadku mamy do czynienia z transakcją obrotu dokonywaną poprzez dwie kolejne czynności prawne. Najpierw zawierana jest umowa zobowiązująca do przeniesienia własności, a później umowa rozporządzająca, przenosząca własność. Umowa zobowiązująca stanowi przyczynę prawną rozporządzenia, a umowa rozporządzająca jest dokonywana causa solvendi.

Warto podkreślić, że jeden z wyjątków dotyczący nieruchomości wynika z art. 157 § 1 k.c., zgodnie z którym, własność nieruchomości nie może być przeniesiona pod warunkiem ani z zastrzeżeniem terminu. Jeżeli umowa zobowiązująca do przeniesienia własności została zawarta pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu, do przeniesienia własności potrzebne jest dodatkowe porozumienie stron obejmujące ich bezwarunkową zgodę na niezwłoczne przeniesienie własności (art. 157 § 2 k.c.). Występują tu więc dwie umowy, najpierw zobowiązująca, a następnie rozporządzająca; o szczegółach później, podczas komentarza do art. 156 i 157 k.c.

Inny przykład dotyczy ustawowego pierwokupu i wiąże się również z zastrzeżeniem warunku.

ad. b Konsensualność

Zgodnie z art. 155 § 1 k.c. umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności „rzeczy co do tożsamości oznaczonej" przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły. Czyli przeniesienie własności rzeczy oznaczonej co do tożsamości następuje na mocy samej umowy z chwilą złożenia przez strony zgodnych oświadczeń woli, a zatem solo consensu.

Natomiast ustawodawca przewiduje sytuacje gdy do przeniesienia własności potrzebne jest przeniesienie posiadania rzeczy (czynność realna)., ma to miejsce:

1. gdy podmiotem umowy ma być rzecz ruchoma oznaczona co do gatunku (art. 155 §2 k.c.); 2. gdy przedmiotem umowy są rzeczy ruchome przyszłe (art. 155 §2 k.c.),

3. gdy zbycia rzeczy (także oznaczonej co do tożsamości) dokonuje osoba nieuprawniona do rozporządzania rzeczą, a nabywca jest w dobrej wierze (art. 169 k.c.).

Przepisy przewidują także inne wyjątki od zasady konsensualności umów zobowiązująco-rozporządzających dotyczących rzeczy oznaczonych co do tożsamości i od zasady nabycia własności z chwilą zawarcia umowy, przykładowo:

  1. czynności ustanowienia (nabycia) odrębnej własności lokalu - do powstania odrębnej własności lokalu niezbędny jest wpis do księgi wieczystej ( art. 7 ust. 2 ustawy o własności lokali). Konstytutywne skutki umowy (chociażby umowy sprzedaży) następują dopiero w razie wpisu do księgi wieczystej (dalszy obrót ustanowioną odrębną własnością lokalu nie wymaga już konstytutywnego wpisu do księgi wieczystej),

  2. ustanowienia i dalszy obrót prawem użytkowania wieczystego wymaga wpisu do księgi wieczystej (art. 27 zd. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami) -w konsekwencji i związana z prawem użytkowania wieczystego odrębna własność budynków przechodzi z chwilą nabycia prawa użytkowania wieczystego.

Warto przypomnieć, że przedmiotem własności (i innych praw rzeczowych) w konkretnych stosunkach prawnych mogą być jedynie zindywidualizowane rzeczy istniejące, natomiast można zaciągać zobowiązania dotyczące rzeczy oznaczonych co do gatunku lub rzeczy przyszłych, zatem przyjęte rozwiązanie jest całkiem naturalne.

Przypominam, że o tym, czy dana rzecz w konkretnym stosunku prawnym jest określona tylko co do gatunku czy co do tożsamości decyduje w zasadzie wola stron.

Ad. c Kauzalność

Zawarcie umowy przenoszącej własność następuje dla wykonania uprzedniego zobowiązania. Powinno więc być uzasadnione istniejącą rzeczywiście przyczyną prawną. Toteż ważność umowy rozporządzającej zależy od istnienia poprzedzającego ją zobowiązania. Nieważność lub wadliwość zobowiązania do przeniesienia własności ma ten sam skutek, że przeniesienie własności jest nieważne.

Nieważność umowy przeniesienia własności wynika z samego prawa, jeśli nieważna jest umowa zobowiązująca do przeniesienia własności i nie jest wymagane stwierdzenie tej nieważności przez sąd. Wyrazem tej zasady jest art. 156 k.c.

Zobowiązanie do przeniesienia własności może wynikać:

1. z umowy - przede wszystkim umów wskazanych w art. 155 k.c.;

2. z zapisu;

3. z bezpodstawnego wzbogacenia;

4. z innego zdarzenia.

Można wskazać na dwa systemy określające odmienne skutki nieważności zobowiązania:

1. system niemiecki - zakłada, że nieważność zobowiązania nie powoduje nieważności przeniesienia własności; zasada abstrakcyjności - oderwania od siebie umowy zobowiązującej do przeniesienia własności o samego przeniesienia własności;

2. system francuski - ten system przyjmuje, że nieważność kauzy, czyli przyczyny, powoduje nieważność przeniesienia własności. Ten model przyjął polski ustawodawca.

W odniesieniu do nieruchomości można wskazać jeszcze jedna istotną zasadę, wynikającą z art. 157 k.c., Własność nieruchomości nie może być przeniesiona pod warunkiem ani z zastrzeżeniem terminu.

Nie ma natomiast przeszkód do zawierania warunkowych lub terminowych umów zobowiązujących do przeniesienia własności. w art. 157 § 2 zresztą wprost wskazuje się, że w przypadku zawarcia umowy zobowiązującej pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu „do przeniesienia własności potrzebne jest dodatkowe porozumienie stron obejmujące ich bezwarunkową zgodę na niezwłoczne przejście własności.

Ponadto zarówno umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości jak i umowa przenosząca własność formy aktu notarialnego.

Ad 2 a) Zasiedzenie

Zasiedzenie należy do szerszego kręgu instytucji „dawności" (przedawnienie, prekluzja, zasiedzenie, przemilczenie). W każdym przypadku tego rodzaju instytucji chodzi o przyjmowane przez ustawodawcę ujemne następstwa (różnorodne) upływu oznaczonego terminu na skutek zaniedbań osób uprawnionych. Wśród nich

Stosownie do art. 172 k.c. zasiedzenie polega na nabyciu prawa własności nieruchomości jak i rzeczy ruchomej, przez nieuprawnionego posiadacza, wskutek faktycznego wykonywania tego prawa w ciągu oznaczonego w ustawie czasu.

Podstawową funkcją zasiedzenia jest eliminacja długotrwałej rozbieżności między faktycznym wykonywaniem uprawnień właścicielskich a formalnoprawnym stanem własności, co przyczynia się do ustabilizowania i uporządkowania stosunków społecznych pod względem prawnym.

Przedmiotem zasiedzenia są rzeczy (rzeczy ruchome lub nieruchomości). Jednak przedmiotem zasiedzenia może być część rzeczy podzielnej, jeżeli w wyodrębnionej postaci pozostaje w cudzym posiadaniu samoistnym. W szczególności dotyczy to nieruchomości gruntowych.

Na skutek zasiedzenia można nabyć własność rzeczy a ponadto niektóre inne prawa rzeczowe - tj. użytkowanie wieczyste - (możliwe jest tylko zasiedzenie - przez inną osobę- już ustanowionego we właściwym trybie prawa użytkowania wieczystego) oraz służebność gruntową, polegającą na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia (art. 292 k.c.).

możliwe jest też „współzasiedzenie" w razie współposiadania samoistnego oznaczonej nieruchomości.

Nigdy nie może nastąpić „powstanie" odrębnej własności budynku w trybie zasiedzenia. Można natomiast nabyć w drodze zasiedzenia przez kolejną osobę istniejącej już własności budynku, przy czym odrębna własność budynków występuje zawsze jako prawo związane z innym, określonym prawem do gruntu (z prawem użytkowania wieczystego lub prawem użytkowania przysługującym rolniczej spółdzielni produkcyjnej), czyli zasiedzenie budynkowej nieruchomości użytkownika wieczystego może nastąpić jedynie wraz z zasiedzeniem prawa użytkowania wieczystego, natomiast nie można nabyć przez zasiedzenie własności nieruchomości budynkowych, gdy odrębna własność budynku przysługuje rolniczej spółdzielni produkcyjnej.

Nigdy nie może powstać w trybie zasiedzenia odrębna własność lokalu. Natomiast istniejąca „nieruchomość lokalowa" może zostać nabyta przez zasiedzenie.

Przesłanki zasiedzenia nieruchomości (muszą być spełnione łącznie):

a) posiadanie samoistne;

b) upływ określonego w ustawie terminu - termin ten zależy od dobrej lub złej wiary posiadacza; dobra lub zła wiara modyfikuje tą przesłankę.

Ad a

Stan posiadania współtworzą fizyczny element (corpus) władania rzeczą oraz intelektualny element zamiaru (animus) władania rzeczą dla siebie (animus rem sibi habendi). W przypadku posiadania samoistnego mamy na uwadze animus domini (posiadacz samoistny włada rzeczą „jak właściciel").

Przy ustalaniu charakteru posiadania kierować się trzeba manifestowanym na zewnątrz wobec otoczenia zachowaniem posiadacza.

W szczególności można sądzić, że „objęcie we władanie na podstawie porozumienia stron, które w swej intencji zmierzało do przeniesienia własności, jednakże skutku tego nie osiągnięto z braku przesłanek wymaganych prawem (niezachowanie formy ad solemnitatem, braku zdolności do czynności prawnych itp.), świadczy z reguły o posiadaniu samoistnym

Z drugiej strony, zawarcie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia itp., przesądza raczej o nabyciu posiadania zależnego.

Źródłem nabycia posiadania może być również samodzielne („samowolne") objęcie w posiadanie („zawłaszczenie") cudzej nieruchomości.

Do zasiedzenia prowadzi zarówno posiadanie wykonywane osobiście przez posiadacza samoistnego, jak też wykonywane za pośrednictwem posiadacza zależnego lub dzierżyciela.

Ad b

Posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomości nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (art. 172 § 1 k.c.)

Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność choćby uzyskał posiadanie w złej wierze (art. 172 § 2 k.c.).

Wskazane terminy obowiązują od 1 października 1990 r., gdy weszła w życie ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 55, poz. 321). Nastąpiło wówczas przedłużenie o dziesięć lat terminów zasiedzenia nieruchomości. Wcześniej obowiązywał termin dziesięciu lat w przypadku nabycia posiadania w dobrej wierze i termin dwudziestu lat w razie złej wiary.

Według właściwego przepisu międzyczasowego ustawy nowelizacyjnej (art. 9) „do zasiedzenia, którego bieg rozpoczął się przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się od tej chwili przepisy niniejszej ustawy".

Oznacza to w konsekwencji, że zasiedzenie, którego obowiązujący poprzednio krótszy termin nie upłynął jeszcze do dnia 1 października 1990 r., biegnie dalej z zastosowaniem nowych, wydłużonych terminów.

Nie podlegają zaś już przedłużeniu (jakby „wznowieniu") terminy zasiedzenia, które nastąpiło przed 1 października 1990 r.

Posiadacz rzeczy ruchomej nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada rzecz nieprzerwanie od lat trzech jako posiadacz samoistny, chyba że posiada w złej wierze.

Bieg terminu zasiedzenia rozpoczyna się od nabycia samoistnego posiadania rzeczy, w dniu objęcia rzeczy w posiadanie samoistne.

Nabycie samoistnego posiadania może nastąpić na podstawie każdego zdarzenie powodującego nabycie posiadania samoistnego, a więc zarówno objęcie w posiadanie cudzej rzeczy przez jednostronną czynność faktyczną zawłaszczenia rzeczy, jak też przeniesienie posiadania poprzez wydanie rzeczy lub poprzez umowę stron.

Ustawodawca wymaga nieprzerwanego posiadania samoistnego w oznaczonym okresie.

Jeżeli podczas biegu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania lub spadkobranie, obecny posiadacz może doliczyć do czasu, przez który sam posiada, czas posiadania swego poprzednika. Jeżeli jednak poprzedni posiadacz uzyskał posiadanie nieruchomości w złej wierze, czas jego posiadania może być doliczony tylko wtedy, gdy łącznie z czasem posiadania obecnego posiadacza wynosi przynajmniej lat trzydzieści (art. 176 k.c.).

Bieg terminu zasiedzenia przerywa każda czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub do egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwzięta bezpośrednio w celu „dochodzenia" lub „ustalenia" albo „zaspokojenia" lub „zabezpieczenia" prawa własności

Zatem przerywa bieg terminu zasiedzenia roszczenie windykacyjne. Nie spełnia zaś tej funkcji roszczenie posesoryjne. Przerywa także bieg zasiedzenia powództwo o ustalenie prawa własności. Podobnie przerywa bieg przedawnienia pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Również, służąc „zabezpieczeniu" prawa własności, przerywa bieg terminu zasiedzenia wniosek o wpis do księgi wieczystej ostrzeżenia o niezgodności dotychczasowego wpisu z rzeczywistym stanem prawnym. Przerywają bieg terminu zasiedzenia czynności procesowe legitymowanego czynnie właściciela przeciwko (z udziałem) legitymowanemu biernie posiadaczowi

Nie przerywają natomiast biegu zasiedzenia czynności obronne właściciela, a więc na przykład zarzuty podnoszone przez przeciwnika wniosku o zasiedzenie.

W razie przerwania biegu zasiedzenia znajduje odpowiednie zastosowanie norma art. 124 k.c. (w zw. z art. 175 k.c.). Zatem od dokonanego przerwania zasiedzenie biegnie na nowo.

Z upływem końcowego terminu zasiedzenia następuje ex lege nabycie własności rzeczy przez jej posiadacza samoistnego. Nabycie własności rzeczy przez jej posiadacza w trybie zasiedzenia następuje z upływem dnia, który - przy zachowaniu długości terminu oznaczonego przez ustawodawcę - odpowiada dacie nabycia posiadania.

Posiadacz może wystąpić do sądu o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie. Odbywa się to w postępowaniu nieprocesowym z udziałem dotychczasowego właściciela. Sąd wydaje postanowienie stwierdzające nabycie własności - ma ono charakter deklaratoryjny, tzn. stanowi dowód nabycia w drodze zasiedzenia własności i przede wszystkim jest podstawą wpisu w księdze wieczystej.

W toku swego postępowania sąd bada i ustala przesłanki zasiedzenia. Ustala więc samoistne posiadanie rzeczy (nieruchomości), ciągłość posiadania, dobrą lub złą wiarę posiadacza, upływ terminu zasiedzenia. Korzysta z materiału dowodowego oferowanego przez wnioskodawcę i uczestników postępowania

Zwraca uwagę funkcjonowanie w ustawodawstwie licznych domniemań prawnych, przydatnych w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia. Ułatwiają one zadanie wnioskodawcy, zwalniając go od ciężaru udowodnienia wielu kłopotliwych, a domniemanych faktów. Jest zaś rolą innych uczestników (uczestnika) postępowania obalenie funkcjonujących domniemań prawnych.

Tutaj należy wskazać domniemanie samoistności posiadania (art. 339 k.c.), domniemanie ciągłości posiadania ( art. 340 k.c.), wraz z fikcją ciągłości posiadania przywróconego (art. 345 k.c.) oraz domniemanie dobrej wiary ( art. 7 w zw. z art. 172 § 1 in fine k.c.).

Dobra wiara nie stanowi samodzielnej przesłanki zasiedzenia nieruchomości. Nabycie posiadania w złej wierze nie wyklucza zasiedzenia. Jednakże odgrywa ona istotną rolę decydując o długości terminu zasiedzenia.

Pozostawanie w dobrej wierze w chwili nabycia posiadania przesądza o stosowaniu krótszego (dwudziestoletniego) terminu zasiedzenia. Decydujące znaczenie ma stan dobrej lub złej wiary w chwili uzyskania posiadania. Natomiast nie przedłuży terminu zasiedzenia późniejsza utrata dobrej wiary.

W dobrej wierze jest posiadacz, który pozostaje w błędnym, ale usprawiedliwionym okolicznościami przeświadczeniu, że przysługuje mu prawo własności.

Dobrą wiarę posiadacza wyłącza jego wiedza o rzeczywistym stanie prawnym (stanie własności) oraz jego niedbalstwo. Pozostaje bowiem również w złej wierze osoba, która przy dołożeniu należytej staranności mogła się dowiedzieć, że nie jest właścicielem nieruchomości (że uzyskując jej posiadanie nie nabyła własności).

Przykładowo można uznać iż posiadacz pozostawał w dobrej wierze, gdy objęcie w posiadanie nastąpiło na podstawie umowy o przeniesienie własności, nieważnej z powodu braku zdolności do czynności prawnych po stronie zbywcy, o czym nabywca nie wiedział, albo z tej przyczyny, że zbywca nie był właścicielem nieruchomości, choć za takiego uchodził w oczach nabywcy. Nie można natomiast przypisywać nabywcy dobrej wiary, jeżeli umowa była nieważna wskutek niezachowania formy aktu notarialnego.

W dobrej wierze może być także osoba, która obejmując nieruchomość w posiadanie swym jednostronnym działaniem błędnie, ale w okolicznościach usprawiedliwiających takie przekonanie sądzi, że przysługuje jej prawo własności, np. na podstawie dziedziczenia, w szczególności gdy, będąc spadkobiercą ustawowym, nie wie o istnieniu testamentu, w którym do dziedziczenia powołano inną osobę.

Ad b) Przemilczenie

Przemilczenie (Przemilczenie następuje wyjątkowo, tylko w wypadkach wyraźnie wskaza­nych w ustawie. Kodeks cywilny taki sposób nabycia własności przewiduje, co do rzeczy znalezionych. Własność rzeczy nabywa bądź znalazca, bądź Skarb Państwa, jeśli właściciel rzeczy nie zgłasza się po nią w wyznaczonym terminie (art. art. 187 i 189 k.c.).)

Zgodnie z art. 187 k.c. Pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności oraz rzeczy mające wartość naukową lub artystyczną, które nie zostaną przez uprawnionego odebrane w ciągu roku od dnia wezwania go przez właściwy organ, a w razie niemożności wezwania - w ciągu dwóch lat od ich znalezienia, stają się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy stają się po upływie tych samych terminów własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom; jeżeli rzeczy są przechowywane przez organ państwowy, znalazca może je odebrać za zwrotem kosztów.

Ponadto warto zwrócić uwagę, że przykładowo dekret o majątkach opuszczonych i poniemieckich przewidywał bardzo ważny gospodarczo wypadek przemilczenia. Własność nieruchomości opuszczonych w czasie wojny, których właściciele nie zgłosili się do 1955 r., przeszła na Skarb Państwa.

Zasiedzenie i przemilczenie wykazują tę cechę wspólną, że stanowią sposób nabycia własności na skutek upływu czasu.

Ad c) Wywłaszczenie

Dopuszczalność wywłaszczenia nieruchomości, jako wyjątek od konstytucyjnej zasady ochrony własności, przewiduje art. 21 ust. 2 Konstytucji RP, który stanowi, iż wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem odpowiadającym wartości wywłaszczonej nieruchomości lub wartości odebranego prawa.

Zasady wywłaszczenia precyzuje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603).

Wywłaszczeniem ustawa nazywa pozbawienie albo ograniczenie, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości.

Wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane, jeżeli cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy.

Nieruchomość może być wywłaszczona tylko na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego

W tym sensie jest więc ono środkiem ostatecznym ultima ratio. Jedynymi podmiotami, na których rzecz wywłaszczenie może nastąpić są Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego, oznacza to, że w przypadku pozbawienia prawa własności, czyli wywłaszczenia sensu stricto, właścicielem wywłaszczonej nieruchomości staje się Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego.

Organem właściwym w sprawach wywłaszczenia jest starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej.

 Wywłaszczeniem może być objęta cała nieruchomość albo jej część. Jeżeli wywłaszczeniem jest objęta część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystywania na dotychczasowe cele, na żądanie właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości nabywa się tę część w drodze umowy na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, w zależności od tego, na czyją rzecz następuje wywłaszczenie.

Wywłaszczenie może nastąpić dopiero gdy rokowania z właścicielem, użytkownikiem wieczystym nie przynoszą pozytywnego rezultatu.

Wywłaszczony uprawniony jest do odszkodowania albo uzyskania nieruchomości zamiennej. Przy czym jeśli uczestnikiem postępowania jest posiadacz samoistny nie otrzymuje on odszkodowania lecz nieruchomość zamienną.

Wysokość odszkodowania ustala się według stanu i wartości wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu.

 Podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowi wartość rynkowa nieruchomości, a jeśli tego rodzaju nieruchomości nie występują w obrocie, określa się jej wartość odtworzeniową.

Z dniem, w którym decyzja o wywłaszczeniu tego prawa stała się ostateczna

Najem, dzierżawa lub użyczenie oraz trwały zarząd wywłaszczonej nieruchomości wygasają z upływem 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna.

Nieruchomość wywłaszczona nie może być użyta na cel inny niż określony w decyzji o wywłaszczeniu. W razie powzięcia zamiaru użycia wywłaszczonej nieruchomości lub jej części na inny cel niż określony w decyzji o wywłaszczeniu, właściwy organ zawiadamia poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę o tym zamiarze, informując równocześnie o możliwości zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.

 W razie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości poprzedni właściciel lub jego spadkobierca zwraca Skarbowi Państwa lub właściwej jednostce samorządu terytorialnego, w zależności od tego, kto jest właścicielem nieruchomości w dniu zwrotu, ustalone w decyzji odszkodowanie, a także nieruchomość zamienną, jeżeli była przyznana w ramach odszkodowania

Odszkodowanie pieniężne podlega waloryzacji, z tym że jego wysokość po waloryzacji nie może być wyższa niż wartość rynkowa nieruchomości w dniu zwrotu, a jeżeli ze względu na rodzaj nieruchomości nie można określić jej wartości rynkowej, nie może być wyższa niż jej wartość odtworzeniowa.

 O zwrocie wywłaszczonych nieruchomości, zwrocie odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej, oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu i terminach zwrotu orzeka starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, w drodze decyzji.

Ad d) Nacjonalizacja

Nacjonalizacja to kolejny, szczególny sposób nabywania własności przez Skarb Państwa. Istota jej polega na tym, że z mocy aktu nacjonalizacyjnego, którym może być tylko ustawa, na własność państwa przechodzi określona kategoria dóbr (lasy, fabryki itp.) Nacjonalizacja powoduje utratę własności przez dotychczasowego właściciela i nabycie jej przez Skarb Państwa.

Jest to pierwotny sposób nabycia własności, którego dopuszczalność może zależeć od postanowień Konstytucji. Komunalizacja polega natomiast na przejściu w ten sam sposób określonych dóbr na gminę lub gminy.

Ad e) Objęcie w posiadanie samoistne rzeczy niczyjej

Rzecz ruchoma może być „rzeczą niczyją".

Zdarza się tak w przypadku rzeczy pierwotnie niczyich oraz rzeczy ruchomych porzuconych z zamiarem wyzbycia się własności.

Porzucenie rzeczy ruchomej powoduje utratę własności i przekwalifikowanie rzeczy porzuconej do kategorii rzeczy niczyich. Wymaga to łącznego spełnienia dwóch przesłanek, a mianowicie faktycznej czynności porzucenia rzeczy oraz wyrażenia zamiaru wyzbycia się własności. Stąd więc zgubienie rzeczy (art. 183 § 1) oraz porzucenie rzeczy bez zamiaru wyzbycia się własności (art. 183 § 2) nie powoduje takich skutków.

Zamiar wyzbycia się własności może być wyraźnie ujawniony przez właściciela albo też wynikać z jego zachowania się na tle okoliczności, w jakich rzecz została porzucona, np. w razie pozostawienia jej w miejscu przeznaczonym na gromadzenie odpadków.

Każda niczyja rzecz ruchoma może ulec „zawłaszczeniu". Aprobując to, ustawodawca postanowił, że własność ruchomej rzeczy niczyjej nabywa się przez jej objęcie w posiadanie samoistne ( art. 181 k.c.). Niezbędne jest zawładnięcie rzeczą. Musi temu towarzyszyć zamiar władania rzeczą „jak właściciel"; warunkiem jest bowiem objęcia rzeczy w „posiadanie samoistne" ( vide art. 336 k.c.).

Utrata własności

Tradycyjnie już, wraz z nabyciem własności rozważa się równolegle problematykę utraty własności. Zasadniczo bowiem z nabyciem własności przez jedną osobę łączy się z reguły jej utrata przez kogo innego. Z natury rzeczy utrata własności jest równoległym efektem zdarzenia powodującego nabycie prawa przez inną osobę. Jedyny wyjątek dotyczy nabycia własności niczyjej rzeczy ruchomej.

Najdalej idącą postacią rozporządzenia jest wyzbycie się własności.

W pierwszym rzędzie obejmuje dokonywaną inter vivos czynność przeniesienia własności, dalej zaś czynność rozrządzenia testamentowego mortis causa. Mamy tu do czynienia z pochodnym, translatywnym nabyciem prawa, przy jego utracie przez poprzedniego właściciela. W wyniku sukcesji singularnej (przeniesienia własności) lub uniwersalnej (dziedziczenia) przechodzi na nabywcę prawo własności w kształcie przysługującym poprzednikowi

Odrębnej uwagi wymaga czynność zrzeczenia się własności nieruchomości. Według właściwego przepisu właściciel może się wyzbyć własności nieruchomości przez to, że się jej zrzeknie (art. 179 § 1 zd. 1 k.c.). Z pozoru wydawałoby się, że jest to czynność „zniesienia prawa". W rzeczywistości zaś bardziej przypomina przeniesienie własności.

4 Ochrona własności

Prawo własności może być naruszone w dwojaki sposób.

1) Po pierwsze może zdarzyć się taka ingerencja w sferę uprawnień właściciela, która powoduje nieodwracalną zmianę w sferze jego władztwa w postaci uszczuplenia tej sfery (uszkodzenie rzeczy), utraty pewnych korzyści płynących z rzeczy (możliwości posługiwania się rzeczą i czerpania z niej pożytków), a nawet wygaśnięcia samego prawa własności (na skutek zniszczenia rzeczy). Mamy wówczas do czynienia ze szkodą i płynącymi stąd konsekwencjami.

2) Drugą odmianą naruszenia własności jest „trwałe wkroczenie w sferę uprawnień właściciela przez osobę nieuprawnioną". Zazwyczaj takie trwałe naruszenie własności prowadzące do ograniczenia lub całkowitego uniemożliwienia wykonywania uprawnień właścicielskich jest następstwem pogwałcenia posiadania, a ściśle mówiąc - faktycznego władania rzeczą przez właściciela, może jednak wynikać również z innych przyczyn, chociażby z bezprawnego objęcia rzeczy egzekucją. Trwałe wkroczenie w sferę uprawnień właściciela może prowadzić do całkowitego pozbawienia właściciela władztwa nad rzeczą. Może także przybrać postać ciągłego lub powtarzającego się wkraczania w sferę uprawnień właścicielskich bez całkowitego jednak pozbawienia właściciela faktycznego władztwa nad rzecz

Instrumentami z arsenału prawa rzeczowego chroniącymi prawa własności przed „trwałym wkroczeniem w sferę uprawnień właściciela: są przede wszystkim roszczenia windykacyjne bądź negatoryjne, w zależności od postaci wkroczenia w sferę uprawnień właściciela oraz roszczenia wynikające z pewnych regulacji szczegółowych. Generalnie chodzi o „usunięcie przyczyny naruszenia" prawa własności poprzez „wycofanie się ze sfery cudzego władztwa".

Natomiast ochrona przed naruszeniem własności powodującym nieodwracalne zmiany w sferze uprawnień właściciela realizowana jest poprzez „usunięcie skutków naruszenia". Może tu znaleźć zastosowanie roszczenie o naprawienie szkody lub roszczenie o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia. Jest to jednak domeną prawa zobowiązań.

Prawno rzeczowe środki ochrony własności można sklasyfikować w następujący sposób:

a. rei vindicatio - roszczenie windykacyjne (lub też wydobywcze)

b. rei negatoria - roszczenie negatoryjne

c. roszczenia uzupełniające

d. szczególny środek ochrony własności, tj. powództwo o ustalenie prawa, wynika z art. 189 k.p.c.

Ad a roszczenie windykacyjne

Roszczenie właściciela polega na żądaniu „wydania rzeczy", a więc zmierza do jej „wydobycia".

Uzasadnione jest więc terminologiczne posługiwanie się łacińskim pojęciem rei vindicatio, albo polskim określeniem „roszczenia wydobywczego", „roszczenia windykacyjnego", „skargi wydobywczej", „skargi windykacyjnej", „powództwa windykacyjnego", czy „powództwa wydobywczego".

Stosowanie do art. 222 §1 k.c. właściciel może żądać od osoby, która faktycznie włada rzeczą, aby rzecz została mu wydana, chyba, że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.

Roszczenie obejmuje wydanie rzeczy w takim stanie, w jakim ona się znajduje w czasie realizacji roszczenia.

W celu zaspokojenia roszczenia windykacyjnego powinno nastąpić „w naturze" wydanie rzeczy, a nie jej wartości. Zużycie rzeczy windykowanej powoduje „zniesienie" prawa własności i wygaśnięcie roszczenia windykacyjnego. Odrębną kwestią jest zaś odpowiedzialność posiadacza za zużycie rzeczy.

Legitymację czynną ma właściciel oraz współwłaściciel.

Legitymowany do wystąpienia z roszczeniem jest aktualny właściciel, a nie osoba, która była właścicielem w chwili naruszenia prawa własności.

Roszczenie windykacyjne wymaga przeprowadzenia przez powoda dowodu własności.

Sprowadza się w istocie do konieczności udowodnienia zdarzeń faktycznych, z którymi przepisy prawa wiążą jako skutek nabycie własności rzeczy windykowanej. Stopień trudności jest zresztą różny, zależnie od tego, czy zachodzi nabycie pierwotne, czy pochodne. W tym ostatnim przypadku oprócz udowodnienia samego zdarzenia, które powoduje nabycie własności, konieczne jest także udowodnienie własności poprzednika. Ponadto, zarówno w przypadku nabycia pochodnego, jak też pierwotnego, konieczne jest wykazanie, że do czasu wytoczenia powództwa nie nastąpiła utrata własności.

Trudności dowodowych unika właściciel nieruchomości posiadającej księgę wieczystą, wpisany w dziale II księgi jako właściciel. Funkcjonuje tu bowiem domniemanie, że prawo jawne z księgi wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym.

Legitymowanym biernie (pozwanym) jest każdy, który faktycznie włada rzeczą, czyli może być to posiadacz, który faktycznie włada rzeczą dla siebie, dzierżyciel (włada dla kogo innego).

Pozwany w procesie windykacyjnym może w pierwszym rzędzie bronić się zarzutem, że „przysługuje mu skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą" (tzw. zarzut hamujący). Skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania jego rzeczą może wynikać:

a) ze stosunku prawnorzeczowego (np. użytkowania, zastawu, służebności mieszkania, spółdzielczego prawa do lokali),

b) ze stosunku obligacyjnego (najem, dzierżawa, leasing, użyczenie),

c) ze stosunku prawnorodzinnego (wykonywany przez rodziców zarząd majątkiem dziecka),

d) z przysługującego pozwanemu prawa zatrzymania.

Pozwany może też zgłosić zarzut braku legitymacji czynnej powoda twierdząc, że powód nie jest właścicielem spornej rzeczy. Jeżeli zaś powód nie udowodni swego prawa własności, następuje oddalenie powództwa, chociażby pozwany nie był uprawniony do władania rzeczą.

Pozwany może również bronić się zarzutem własności, twierdząc że jemu przysługuje prawo własności spornej rzeczy. Jest on zresztą w sytuacji o tyle wygodnej, że przemawia za nim domniemanie własności. Wszak domniemywa się, że ten, kto rzeczą faktycznie włada, jest posiadaczem samoistnym (art. 339 k.c.) oraz że posiadanie jest zgodne ze stanem prawnym (art. 341 k.c.).

Pozwany może też zgłaszać zarzut braku swej legitymacji biernej zaprzeczając, że włada sporną rzeczą. Wiadomo zaś, iż ciężar udowodnienia faktu, że sporna rzecz znajduje się we władaniu pozwanego, obciąża powoda.

Roszczenie windykacyjne nie ulega przedawnieniu jeśli dotyczy nieruchomości.

Roszczenie negatoryjne

Może być podnoszone przeciwko osobie, która narusza własność „w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą", i polega na żądaniu „przywrócenie stanu zgodnego z prawem" i żądaniu zaniechanie naruszeń".

Bywa ono również nazywaneroszczeniem „przeczącym" lub „zaprzeczającym"

Roszczenie negatoryjne jest - podobnie jak rei vindicatio - wymierzone przeciwko trwałemu wkroczeniu w sferę uprawnień właściciela przez osobę nieuprawnioną, która wyrazić się może w wytworzeniu ciągłego lub powtarzającego się i grożącego powtórzeniem się stanu pogwałcenia sfery uprawnień właściciela. Przykładowo roszczenie negatoryjne znajduje zastosowanie, gdy osoba nieuprawniona przechodzi lub przejeżdża przez cudzą nieruchomość, wypędza na tę nieruchomość swoje bydło, gdy na cudzą nieruchomość kieruje odpływ wody deszczowej, łowi ryby w cudzym jeziorze, prowadzi budowę na cudzym gruncie, czerpie wodę ze źródła lub studni znajdującej się na cudzym gruncie.

Bez wątpienia roszenie negatoryjne znajduje zastosowanie w razie naruszenia sformułowanego wśród przepisów prawa sąsiedzkiego zakazu immisji pośrednich

Mieszczą się w tym zakresie wszelkie przypadki zakłóceń korzystania z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę. W toku procesu sąd winien w takim przypadku ustalić, czy mamy do czynienia z sąsiedztwem nieruchomości, czy zachowanie naruszające własność stanowi immisję pośrednią, jest dokonywane przy wykonywaniu prawa własności, jest bezprawne i trwa w chwili zgłoszenia roszczenia (a właściwie - w czasie orzekania).

Właściciel może, w trybie roszczenia negatoryjnego, żądać przywrócenia stanu zgodnego z prawem" oraz zaniechania naruszeń". W praktyce zaś, stosownie do okoliczności konkretnego przypadku, właścicielowi przysługuje jedno bądź drugie z tych roszczeń albo obydwa łącznie.

Przywrócenie stanu zgodnego z prawem", o którym traktuje art. 222 § 2 k.c., oznacza przywrócenie właścicielowi stanu niezakłóconego władztwa nad rzeczą i wyeliminowanie władztwa osoby nieuprawnionej. Do tego sprowadza się treść roszczenia negatoryjnego. Stąd wniosek, że przywrócenie stanu poprzedniego nie jest celem roszczenia negatoryjnego, jednakże restytucja naturalna może być niekiedy środkiem do realizacji roszczenia o przywrócenie stanu zgodnego z prawem. Wystąpi to wówczas, gdy do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, a więc do przywrócenia niezakłóconego władztwa właściciela nad rzeczą i wyeliminowania władztwa osoby nieuprawnionej, konieczne jest podjęcie pewnych działań przez adresata roszczenia negatoryjnego, zbieżnych z działaniami zmierzającymi do przywrócenia stanu poprzedniego. Przykładowo, można żądać rozebrania części lub całego budynku wzniesionego na cudzym gruncie lub z przekroczeniem granic gruntu sąsiedniego, zasypania rowu, którym spływają nieczystości, zasypania wykopu, który zagraża budynkowi stojącemu na sąsiedniej nieruchomości, zabrania materiałów budowlanych złożonych na cudzej nieruchomości.

Roszczenie negatoryjne nie obejmuje żądania naprawienia szkody ani tym bardziej zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia. Właściciel może dochodzić naprawienia szkody tylko w ramach roszczenia odszkodowawczego i jest wówczas zobowiązany udowodnić istnienie przesłanek takiego roszczenia.

Natomiast „zaniechanie naruszeń" (dalszych naruszeń) oznacza zaprzestanie bezprawnej ingerencji w sferę cudzego prawa własności.

Dodajmy, że zapadający w procesie negatoryjnym wyrok sądu musi ściśle określać obowiązki pozwanego, by nadawać się do egzekucji. Trzeba więc określić wymagane działanie pozwanego, prowadzące do przywrócenia stanu zgodnego z prawem. W drugim przypadku trzeba zaś określić rodzaj zakazanych działań pozwanego

Identycznie jak w przypadku roszczenia windykacyjnego kształtuje się tutaj legitymacja czynna (materialna i procesowa). Roszczenie negatoryjne przysługuje właścicielowi rzeczy. Podobnie trzeba stwierdzić, że legitymowany do wystąpienia z roszczeniem negatoryjnym jest aktualny właściciel rzeczy.

Roszczenie negatoryjne nie ulega przedawnieniu jeśli dotyczy nieruchomości.

Ad c. roszczenia uzupełniające

Realizacja roszczenia windykacyjnego przywraca zgodny z prawem stan wyłącznego posiadania i korzystania z rzeczy przez jej właściciela.

Jednakże stan polegający na bezprawnym władaniu cudzą rzeczą rodzi dodatkowy problem wzajemnych rozliczeń właściciela i posiadacza rzeczy.

Majątkowy interes właściciela wymaga uzyskania rekompensaty od posiadacza za korzystanie z rzeczy, w tym pobieranie jej pożytków. Nie można też wykluczyć odpowiedzialności odszkodowawczej za zużycie, pogorszenie lub utratę rzeczy.

Z drugiej strony uwzględnienie interesu posiadacza wymaga rozliczenia stron z tytułu dokonanych nakładów na cudzą rzecz.

Ustawodawca dokonał odrębnej regulacji prawnej, pod względem systematycznym umieszczonej wśród prawnorzeczowych przepisów o ochronie własności.

Zawarte w art. 224-225 (jak chodzi o roszczenia właściciela) oraz w art. 226 (gdy chodzi o roszczenia posiadacza) normy szczególne mają pierwszeństwo zastosowania do wzajemnych roszczeń stron.

Natomiast w kwestiach nieunormowanych można i należy sięgać do powszechnych zasad prawa cywilnego (ogólnych zasad bezpodstawnego wzbogacenia i deliktowej odpowiedzialności odszkodowawczej).

Ustawodawca reguluje we wskazanych przepisach problematykę rozliczeń pomiędzy właścicielem i posiadaczem rzeczy w razie „bezumownego posiadania" cudzej rzeczy

Natomiast w razie istnienia łączącego strony stosunku prawnego, stanowiącego podstawę posiadania cudzej rzeczy, rozliczenie stron następuje według reżimu prawnego nawiązanego stosunku.

Ustalone przez ustawodawcę zasady rozliczeń pomiędzy właścicielem i posiadaczem mają charakter norm iuris dispositivi,

Na roszczenia uzupełniające składają się:

1. roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy,

2. roszczenie o zwrot pożytków lub zapłatę ich wartości,

3. roszczenie o naprawienie szkody z powodu zużycia pogorszenia lub utraty rzeczy

Wskazane roszczenia uzupełniające wzbogacają windykacyjne roszczenie właściciela. Nie znajdują zaś zastosowania w przypadku naruszenia prawa własności uzasadniającego sięganie do roszczenia negatoryjnego.

Uzupełniające roszczenia właściciela zależą od szeregu przesłanek natury subiektywnej. Występuje tu wyraźne zróżnicowanie sytuacji prawnej:

Samoistny posiadacz w dobrej wierze

Właściciel może domagać się od posiadacza w dobrej wierze, oprócz wydania rzeczy, zwrotu w granicach bezpodstawnego wzbogacenia pobranych przez niego przychodów, które nie mają charakteru pożytków naturalnych (lub ich wartości) oraz zwrotu tych pożytków cywilnych, które zostały przez posiadacza pobrane, choć nie były jeszcze wymagane w czasie jego posiadania

Samoistny posiadacz w dobrej wierze, który dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa (art. 224 §2 k.c.). od chwili, w której dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa:

Samoistny posiadacz w dobrej wierze (art. 225 k.c.);

Zatem w ujęciu rodzajowym zasadniczo chodzi tutaj o identyczne roszczenia uzupełniające, takie jak „roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy", „roszczenie o zwrot pożytków lub zapłatę ich wartości" oraz „roszczenie o naprawienie szkody z powodu zużycia, pogorszenia lub utraty rzeczy".

W złej wierze pozostaje posiadacz, który wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć, że nie przysługuje mu prawo podmiotowe (w przypadku posiadania samoistnego - prawo własności) do posiadanej rzeczy.

W przypadku samoistnego posiadacza w dobrej wierze nie jest on zobowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z cudzej rzeczy, zanim nie dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy.

Roszczenie staje się wymagalne od chwili, w której posiadacz dowiedział się o wytoczeniu powództwa. W tym układzie brakuje podstawy, by przy wytoczeniu powództwa windykacyjnego dochodzić już roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy. Co istotniejsze, nie ma tu żadnego roszczenia o „zaległe wynagrodzenie". Jedynie w toku procesu windykacyjnego można - wobec przewlekłości postępowania - dokonywać rozszerzenia powództwa (dotychczas windykacyjnego) o kolejne roszczenia uzupełniające.

Roszczenia te przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy.

Ad d Powództwo o ustalenie prawa

Może je wnieść każdy kto ma interes prawny w ustaleniu tego prawa. Legitymowany czynnie musi przedstawić dowody na posiadanie interesu prawnego dla wniesienia tego powództwa.

To powództwo dąży do tego aby sąd wydał orzeczenie stwierdzające istnienie prawa, natomiast roszczenia windykacyjne i negatoryjne wiążą się z żądaniem od innej osoby spełnienia określonego świadczenia, np. wydania rzeczy.

Roszczenia posiadacza o zwrot nakładów:

W granicach określonych prawem roszczeniu windykacyjnemu oraz roszczeniom uzupełniającym właściciela posiadacz może przeciwstawić własne roszczenie o zwrot nakładów na rzecz.

Jeśli zaś służy mu roszczenie o zwrot nakładów, może skorzystać z prawa zatrzymania (ius retentionis), hamując w ten sposób roszczenie windykacyjne, aż do momentu zaspokojenia przysługujących mu roszczeń.

Rozliczenia co do nakładów posiadacza:

a. nakłady konieczne; Służą utrzymaniu rzeczy w należytym stanie. Umożliwiają prawidłowe z niej korzystanie, np. remonty, konserwacja.

b. nakłady użyteczne; Są ponoszone w celu ulepszenia rzeczy. Mają na celu podniesienie jej funkcjonalności.

c. nakłady zbytkowne. Jeżeli nakłady użyteczne wiążą się ze znacznym kosztem oraz służą celom luksusów.

Roszczenia od zwrotu nakładów:

Samoistny posiadacz w dobrej wierze może żądać:

Samoistny posiadacz w dobrej wierze

Samoistny posiadacz w złej wierze:

Część III Współwłasność

Ze współwłasnością mamy do czynienia, gdy własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom (art 195 k.c.)

Każdy ze współwłaścicieli dysponuje wszystkimi atrybutami prawa własności. Współwłasność charakteryzują 3 cechy:

a) jedność przedmiotu - przedmiotem współwłasności może być rzecz, która może być podmiotem własności (nie może to być np. zbiór praw, rzeczy);

b) wielość podmiotów - muszą być przynajmniej 2 podmioty;

c) niepodzielność wspólnego prawa - każdy ze współwłaścicieli ma prawo własności do całej rzeczy, a nie do wyodrębnionej fizycznie części tej rzeczy. Wspólne prawo własności nie podlega podziałowi, który by rozdzielał je, według jakichkolwiek kryteriów, na odrębne, rozłączne uprawnienia współwłaścicieli. W szczególności żadnemu ze współwłaścicieli nie przysługuje odrębne, a zarazem wyłączne (skuteczne erga omnes i erga partes) prawo podmiotowe do wydzielonej fizycznie części rzeczy;

Źródłami współwłasności są:

Rodzaje współwłasności: (art. 196 k.c.)

    1. Współwłasność łączna

    2. Współwłasność w częściach ułamkowych.

Ad a) Współwłasność łączna.

Współwłasność łączna wiąże się zawsze z innym, podstawowym, „osobistym" stosunkiem prawnym i spełnia względem niego rolę służebną. Istnieje dla wzmocnienia nadrzędnego stosunku osobistego, by spełniał on swoją funkcję społeczną i ekonomiczną.

Podstawowym stosunkiem prawnym jest:

U jej podstaw leży zatem określony stosunek prawny, bez którego nie mogłaby powstać i istnieć.

Współwłasność łączna jest uregulowana w przepisach dotyczących stosunków, z których ona wynika.

Współwłasność łączna zachodzi w stosunkach majątkowych:

W przypadku współwłasności łącznej nie można oznaczyć wielkości (ułamkowej) udziału we współwłasności i nie można wyodrębnić udziałów przysługujących poszczególnym współwłaścicielom.

Nie ma zatem możliwości rozporządzania udziałem, byłoby to sprzeczne z istotą współwłasności łącznej.

Nie ma też możliwości żądania zniesienia współwłasności łącznej w trakcie trwania stosunku podstawowego. Dopiero ustanie podstawowego stosunku prawnego powoduje przekształcenie współwłasności łącznej we współwłasność w częściach ułamkowych.

Ad a) Współwłasność w częściach ułamkowych

Jest ona regulowana w przepisach działu IV tytułu I księgi drugiej Kodeksu cywilnego (przepisy prawa rzeczowego.

Współwłasność ułamkowa jest samoistnym stosunkiem prawa rzeczowego.

Udział poszczególnych współwłaścicieli we wspólnym prawie własności jest określony, co do wielkości, ułamkiem (zwykłym lub dziesiętnym).

Zasadniczo współwłasność ułamkowa jest stosunkiem nietrwałym, a niejednokrotnie stosunkiem przypadkowym. Możliwe jest tu więc - a niekiedy pożądane - zniesienie współwłasności.

Każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem we współwłasności bez zgody pozostałych współwłaścicieli (art. 198 k.c.)

Rozporządzenia udziałem obejmują

Nabywcę udziału wiążą wcześniejsze, umowne ustalenia współwłaścicieli określające zarząd i sposób korzystania z rzeczy wspólnej albo wyłączające uprawnienie do zniesienia współwłasności, jeżeli o nich wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć. To samo dotyczy wypadku, gdy sposób korzystania z rzeczy został ustalony w orzeczeniu sądowym (art. 221 k.c.).

W przypadku zbycia udziału we współwłasności nieruchomości rolnej pozostałym współwłaścicielom przysługuje co do zasady prawo pierwokupu. Jednak nie przysługuje ono w wypadku, gdy współwłaściciel prowadzący jednocześnie gospodarstwo rolne sprzedaje swój udział we współwłasności wraz z tym gospodarstwem albo gdy nabywcą jest inny współwłaściciel albo osoba, która dziedziczyłaby gospodarstwo po sprzedawcy (art. 166 k.c.)

Natomiast do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.

Zniesienie współwłasności

Ustawodawca dopuszcza możliwość zniesienia w każdym czasie współwłasności.

Zniesienie współwłasności oznacza generalnie, bez względu na stosowaną in concreto „technikę", likwidację stosunku współwłasności. Chodzi zatem o skasowanie stanu, w którym własność jednej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom.

Każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Roszczenie o zniesienie współwłasności nie ulega przedawnieniu.

Żaden ze współwłaścicieli nie może skutecznie sprzeciwiać się zniesieniu współwłasności.

Istnieją jednak przepisy szczególne wyłączające w określonych sytuacjach możliwości zniesienia współwłasności ułamkowej. Przykładem jest konieczna współwłasności nieruchomości wspólnej uregulowana w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali Mianowicie w razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali. Nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej dopóki trwa odrębna własność lokali (art. 3 ust. 1 u.w.l.).

Roszczenie o zniesienie współwłasności „może być wyłączone przez czynność prawną na czas nie dłuższy niż pięć lat" (art. 210 zd. 2 k.c.). Dodajmy, że „w ostatnim roku przed upływem zastrzeżonego terminu dopuszczalne jest jego przedłużenie na dalsze pięć lat; przedłużenie można ponowić" (art. 209 zd. 3 k.c.).

Zniesienie współwłasności może nastąpić:

W przypadku umownego tryb zniesienia współwłasności niezbędne jest zgodne oświadczenie woli wszystkich współwłaścicieli. Dotyczy to zarówno zamiaru zniesienia współwłasności, jak również zastosowanego sposobu zniesienia współwłasności.

Nie można „brakującego oświadczenia woli" któregokolwiek ze współwłaścicieli uzupełniać orzeczeniem sądu podejmowanym w trybie przepisów o zarządzie rzeczą wspólną (ani w trybie art. 199 zd. 2, ani według art. 201 zd. 2 k.c.). Brak również podstaw materialnoprawnych do zastosowania w trybie procesowym normy art. 64 k.c. Wprawdzie bowiem każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności, jednakże określenie sposobu zniesienia współwłasności wymaga konstytutywnego doprecyzowania. Nie można tu więc stwierdzić obowiązku „złożenia oznaczonego oświadczenia woli".

Umowa o zniesieniu współwłasności nieruchomości wymaga formy aktu notarialnego.

W istocie bowiem, umowa taka stanowi rozporządzenie nieruchomością, kończąc się nabyciem wyodrębnionych części rzeczy przez poszczególnych współwłaścicieli (w razie podziału rzeczy wspólnej) lub nabyciem wyłącznej własności całej rzeczy przez jednego ze współwłaścicieli albo osobę trzecią (w razie sprzedaży).

W przypadku braku zgodnego oświadczenia woli wszystkich współwłaścicieli dla uwzględnienia roszczenia o zniesienie współwłasności, niezbędne jest przeprowadzenie postępowania nieprocesowego, z jego końcowym konstytutywnym postanowieniem o zniesieniu współwłasności.

O wyborze sposobu zniesienia współwłasności rozstrzyga sąd, chociaż jest zobowiązany zasięgać stanowiska uczestników postępowania, a w razie zgodnego wniosku jest związany stanowiskiem współwłaścicieli ( art. 622 § 2 k.p.c.). Możliwe jest tu również zawarcie ugody sądowej.

W obu trybach (umownym i sądowym) zniesienie współwłasności może nastąpić z zastosowaniem różnorodnych „sposobów" technicznych likwidacji stosunku współwłasności. W samym Kodeksie cywilnym ( art. 211-212) oraz w Kodeksie postępowania cywilnego (art. 621-625) wyróżniono i uregulowano - na użytek postępowania sądowego - trzy sposoby zniesienia współwłasności, a mianowicie:

Pierwszorzędne znaczenie ma zniesienie współwłasności przez podział (fizyczny) rzeczy wspólnej. Oczywiście jest on możliwy do zastosowania jedynie w przypadku rzeczy podzielnych; o ile projektowany podział nie jest zakazany.

Każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło właśnie przez podział rzeczy wspólnej (art. 211 in principio k.c.).

W przypadku umownego zniesienia współwłasności podziału dokonują sami współwłaściciele. W przypadku nieruchomości niezbędne jest skorzystanie z usług geodety dla zaprojektowania podziału, ustalenia granic, sporządzenia mapy i opisu nieruchomości. Częstokroć niezbędne jest zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta.

W przypadku sądowego zniesienia współwłasności o dokonywanym podziale orzeka sąd. W toku postępowania sąd powinien nakłaniać współwłaścicieli do zgodnego przeprowadzenia podziału, wskazując im sposoby mogące do tego prowadzić ( art. 622 § 1 k.p.c.). Obowiązuje przy tym zasada, że projektowany sposób podziału nieruchomości na części powinien być zaznaczony na planie sporządzonym według zasad obowiązujących przy oznaczeniu nieruchomości w księgach wieczystych (art. 621 k.p.c.). Zachodzi więc potrzeba korzystania z pomocy biegłego geodety. Sąd dokonuje zaś podziału w nawiązaniu do sporządzonego projektu.

Zasadniczo dokonanie podziału rzeczy wspólnej powinno nastąpić stosownie do wielkości udziałów we współwłasności. Zatem wydzielone części rzeczy powinny swoją wartością odpowiadać wielkości poszczególnych udziałów. Możliwe są jednak odstępstwa dyktowane praktyczną koniecznością lub szczególnymi potrzebami współwłaścicieli. Wówczas, jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia sądu, wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne ( art. 212 § 1 zd. 2 k.c.). W przypadku umownego zniesienia współwłasności o zastosowaniu dopłat oraz ich wysokości rozstrzygają współwłaściciele.

W przypadku umownego zniesienia współwłasności należy zadbać, by umowa obejmowała oświadczenie woli zniesienia współwłasności poprzez wyodrębnienie nowych, oznaczonych rzeczy i rozporządzenia tymi rzeczami oraz oświadczenie woli nabycia wyodrębnionych rzeczy przez poszczególnych współwłaścicieli.

Oświadczenie o zniesieniu współwłasności przez podział rzeczy wspólnej i rozporządzeniu wyodrębnionymi rzeczami składają wszyscy współwłaściciele, natomiast oświadczenie o nabyciu rzeczy (każdej wyodrębnionej rzeczy) składa osobno każdy ze współwłaścicieli.

Niezbędna ścisłość wymaga, by posługiwać się tu poprawną terminologią, wyrażającą zamiar „rozporządzenia" („przeniesienia własności") w trybie zniesienia współwłasności i zamiar „nabycia własności".

Natomiast w przypadku sądowego zniesienia współwłasności znaczenie konstytutywne ma postanowienie sądu. Sąd dokonuje zniesienia współwłasności, dzieląc określoną rzecz wspólną i „przyznając" wyodrębnione części rzeczy wspólnej jako nowe przedmioty własności poszczególnym uczestnikom postępowania. Konstytutywny skutek orzeczenia następuje z chwilą uprawomocnienia się postanowienia (art. 624 zd. 1 k.p.c.). W razie potrzeby, gdy współwłaściciele nie władają jeszcze przyznanymi im częściami rzeczy wspólnej, sąd w postanowieniu o zniesieniu współwłasności orzeka również o obowiązku wydania rzeczy (art. 624 zd. 2 k.p.c.).

Zniesienie współwłasności poprzez podział nie może nastąpić, jeżeli byłby on:

Ustawowe ograniczenia podziału rzeczy spotykamy jedynie w przypadku nieruchomości. Zawiera je ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543). Zgodnie z art. 93 ust. 1 u.g.n. podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego oraz przepisami szczególnymi.

Jednakże zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na postawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków podział nieruchomości może nastąpić niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art. 93 pkt 1 u.g.n.).

Podziału nieruchomości dokonuje się na podstawie decyzji wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, zatwierdzającej projekt podziału. Projekt podziału powinien być sporządzony na aktualnej mapie przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 96 ust. 1 u.g.n.).

Jeżeli o podziale orzeka sąd, nie wydaje się decyzji zatwierdzającej projekt podziału. Jednakże gdy podział jest uzależniony od ustaleń planu miejscowego, sąd zasięga opinii wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.

Wskazanych powyżej zasad nie stosuje się do nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, chyba że dokonanie podziału spowodowałoby konieczność wydzielenia nowych dróg nie będących niezbędnymi drogami dojazdowymi do nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych (art. 92 u.g.n.).

Jednakże podział nieruchomości rolnych w toku sądowego zniesienia współwłasności jest ograniczony poprzez zastosowanie klauzuli zgodności z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej ( art. 213 k.c.). Nie ma natomiast jakichkolwiek ograniczeń w razie umownego zniesienia współwłasności.

Podział gruntu zabudowanego;

Jak wiadomo budynki trwale z gruntem związane stanowią zasadniczo części składowe gruntu. Grunt może być przedmiotem współwłasności, a wówczas wzniesione budynki są częściami składowymi gruntu wspólnego. Niekiedy wspólna nieruchomość gruntowa jest zabudowana wieloma budynkami. Wtedy wszystkie budynki są częściami składowymi wspólnego gruntu. Jednakże również w tej złożonej sytuacji można dokonać zniesienia współwłasności, nawet przez podział rzeczy wspólnej, chociażby wzniesione budynki łączyły się ze sobą bliźniaczo lub szeregowo. Trzeba jedynie pamiętać, że podziałowi podlega nieruchomość gruntowa, a wraz z nią następuje podział budynków stanowiących części składowe gruntu. Należy jedynie zwracać uwagę, by podział nie następował wbrew społeczno-gospodarczemu przeznaczeniu rzeczy, ani nie powodował istotnej zmiany rzeczy lub znacznego zmniejszenia jej wartości.

Zatem możliwy jest podział gruntu i stanowiących jego części składowe budynków na części wyznaczone linią pionowego rzutu ścian rozdzielających budynki na regularne, samodzielne konstrukcyjnie i funkcjonalnie części. Nie może być natomiast podzielony budynek (wraz z działką), jeżeli projektowana linia podziału przebiegałaby poprzez pomieszczenia wewnątrz budynku lub dzieliła budynek na nieregularne części.

Współwłasność przymusowa przy odrębnej własności lokali

Można wyodrębnić własność „samodzielnego" lokalu mieszkalnego, a także lokalu o innym przeznaczeniu (art. 2 ust. 1 u.w.l.).

Samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokojeniu ich potrzeb mieszkaniowych (art. 2 ust. 2 zd. 1 u.w.l.). Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne (art. 2 ust. 2 zd. 2 u.w.l.).

Spełnienie warunku samodzielności lokalu stwierdza starosta w formie zaświadczenia (art. 2 ust. 3 u.w.l.).

W razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokalu. Nie można żądać zniesienia współwłasności wspólnej dopóki trwa odrębna własność lokali ( art. 3 ust. 1 u.w.l.).

Dodajmy, że nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (art. 3 ust. 2 u.w.l.).

Zatem przy ustanowieniu odrębnej własności lokali następuje fizyczny podział budynku w obszarze zajmowanym przez lokale (samodzielne), w pozostałym zakresie ulega kontynuacji stosunek współwłasności, a nawet istniejąca nadal w oznaczonym zakresie nieruchomość wspólna jest objęta współwłasnością przymusową.

Zarząd rzeczą wspólną:

Przez zarząd rzeczą wspólną należy rozumieć podejmowanie wszelkich decyzji i dokonywanie wszelkiego rodzaju czynności dotyczących przedmiotu wspólnego prawa, koniecznych w toku normalnej eksploatacji rzeczy, jak również w sytuacjach nietypowych.

Sprawowanie zarządu polega na licznych czynnościach faktycznych i prawnych zmierzających do gospodarowania rzeczą wspólną zgodnie z wolą współwłaścicieli oraz w ich wspólnym interesie, w ramach obowiązujących przepisów prawa dotyczących wykonywania własności.

Generalnie zaś pojęciem zarządu można objąć dokonywanie wszelkich, licznych czynności o charakterze faktycznym, prawnym i procesowym (urzędowym), dotyczących rzeczy w zakresie jej utrzymania, gospodarowania, rozporządzania.

Sprawowanie zarządu wymaga stosownego współdziałania.

Każdy ze współwłaścicieli jest obowiązany do współdziałania w zarządzie rzeczą wspólną (art. 200 k.c.). Wymagane współdziałanie oznacza konieczność współdecydowania o zamierzonych czynnościach i podejmowanie wspólnych czynności dotyczących przedmiotu współwłasności.

Według ustawowego modelu zarządu niezbędna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli na dokonywanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu (art. 199 k.c.) oraz zgoda większości współwłaścicieli na dokonywanie czynności zwykłego zarządu.

Ustanowienie zarządu może nastąpić:

1. w drodze umowy (umowny zarząd rzeczą wspólną),

2. na podstawie przepisów ustawy (ustawowy zarząd rzeczą wspólną),

3. na mocy postanowienia sądu (sądowy zarząd rzeczą wspólną).

ad. 1.

Umowa ta może być zawarta w dowolnej formie.

Niewątpliwie ustalenie sposobu wykonywania zarządu wymaga zgodnego oświadczenia woli wszystkich współwłaścicieli. Bez tego brak w ogóle właściwej umowy

Strony mogą w niej określić, że:

- zarząd będzie sprawował jeden z nich lub osoba trzecia nie będąca współwłaścicielem,

- rodzaj czynności prawnych lub faktycznych dla których dokonania będzie wymagana zgoda wszystkich współwłaścicieli albo większości z nich.

Umowa taka może być wypowiedziana lub zmieniona.

Częstym, klasycznym rozwiązaniem umownym jest powierzenie zarządu rzeczą wspólną oznaczonemu zarządcy z grona współwłaścicieli lub osób trzecich, z równoczesnym określeniem praw i obowiązków zarządcy.

Z zasady zarządca jest uprawniony (i zobowiązany), by dokonywać czynności zwykłego zarządu. Równocześnie zachodzi potrzeba udzielenia zarządcy pisemnego (ad solemnitatem) pełnomocnictwa ogólnego dla czynności z zakresu jego zarządu (art. 99 § 2 w zw. z art. 98 zd. 1 k.c.).

Umowa o powierzeniu zarządu wyznaczonemu zarządcy wyłącza uprawnienia współwłaścicieli do sprawowania zarządu według zasad ustawowych .

Współwłaściciele mogą także, pozostawiając sobie wykonywanie zarządu, modyfikować reguły ustanowione przez ustawodawcę. Możliwe jest więc, przykładowo biorąc, zastrzeżenie, że zgody wszystkich współwłaścicieli wymagają wszelkie czynności (także z zakresu czynności zwykłego zarządu). Można też sobie wyobrazić rozstrzygnięcie przeciwne, gdzie do wszelkich czynności - nawet przekraczających zakres zwykłego zarządu - wystarcza zgoda większości współwłaścicieli. Jest zresztą sporo możliwych, dalszych modyfikacji.

Przyjęte w umowie współwłaścicieli ustalenia dotyczące sposobu wykonywania zarządu (lub sposobu korzystania z nieruchomości) mogą być ujawnione w księdze wieczystej ( art. 16 ust. 2 pkt 3 u.k.w.).

ad. 2

W braku umownej regulacji sposobu wykonywania zarządu rzeczą wspólną funkcjonuje „zarząd ustawowy"

Ustawowe zasady zarządu rzeczą wspólną:

- każdy ze współwłaścicieli jest obowiązany do współdziałania w zarządzie rzeczą wspólną, art. 200 k.c.,

- ustawodawca wyraził trojakiego rodzaju czynności składające się na zarząd rzeczą wspólną:

a) czynności zwykłego zarządu,

b) czynności przekraczające zwykły zarząd,

c) czynności zachowawcze.

Dla dokonania czynności zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli (art. 201 k.c.). W razie braku zgody większości każdy ze współwłaścicieli może żądać upoważnienia sądowego do dokonania takiej czynności. Większość współwłaścicieli ustala się według wielkości udziałów.

Dla dokonania czynności przekraczających zwykły zarząd wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W jej braku właściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który bierze pod uwagę interesy wszystkich współwłaścicieli oraz cel zamierzonej czynności - art. 199 k.c.

Dla dokonania czynności zachowawczych, mających na celu zachowanie wspólnego prawa (np. wniesienie powództwa) upoważniony jest każdy ze współwłaścicieli art. 209 k.c.

Pojęcie czynności zwykłego zarządu i przekraczającej zwykły zarząd

Czynności zwykłego zarządu mają na celu utrzymanie rzeczy wspólnej w należytym stanie oraz mają na celu zwykła eksploatację tej rzeczy.

Czynności przekraczające zwykły zarząd są to np. zbycie, obciążenie rzeczy wspólnej, zmiana przeznaczenia rzeczy wspólnej.

ad. 3

Instytucja „zarządu sądowego" (orzeczonego i nadzorowanego przez sąd) możliwy jest w 3 sytuacjach (art. 203 k.c):

a) gdy nie można uzyskać zgody współwłaścicieli, nie wszystkich ale ich większości w istotnych sprawach dotyczących zwykłego zarządu,

b) jeżeli większość współwłaścicieli narusza zasadę prawidłowego zarządu,

c) jeżeli większość współwłaścicieli krzywdzi mniejszość.

Ustanowienie zarządu następuje na wniosek. Czynna legitymacja procesowa przysługuje każdemu ze współwłaścicieli. Sąd orzeka w trybie nieprocesowym.

W tych sytuacjach wydawane jest postanowienie sądu o ustanowienie zarządu rzeczą wspólną. Zarządcą może być ustanowiony jeden ze współwłaścicieli lub osoba trzecia

Funkcją sądu jest ustanowienie zarządcy i sprawowanie nadzoru. Do tego nadzoru stosuje się odrębne przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (art. 611-616 oraz odpowiednio art. 935-941 k.p.c.). Dotyczą one jednak wyłącznie zarządu wspólną nieruchomością.

Art. 611 k.p.c. stanowi, że w przypadku ustanowienia sądowego zarządu nieruchomością zarządca zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić wniosek o ujawnienie zarządu w księdze wieczystej.

Sąd uchyli zarząd, gdy odpadnie podstawa dalszego jego trwania.

Każdy ze współwłaścicieli nie sprawujący zarządu rzeczą wspólną może żądać w odpowiednich terminach rachunku z zarządu (Art. 208 k.c.) - to uprawnienie przysługuje tylko temu, który nie ma prawa do zarządu rzeczą. Reguła ta nie ma zastosowania do zarządu rzeczą wspólną ustanowioną przez sąd.

Złożenie rachunku zarządu ozn. złożenie sprawozdania rachunkowego wraz z informacjami dotyczącymi rzeczy wspólnej, a w szczególności o dokonanych czynnościach związanych z tą rzeczą, o wydatkach i ciężarach poniesionych w związku z tą rzeczą oraz o przychodach uzyskanych z tej rzeczy. Sprawozdanie to powinno być odpowiednio udokumentowane, złożone w odpowiednim terminie w odpowiedniej formie w zależności od okoliczności danego przypadku. Termin i forma złożenia sprawozdania zależy od woli.

W razie odmowy złożenia takiego rachunku uprawnieni współwłaściciele mogą wystąpić do sądu z pozwem o nakazanie złożenia rachunku. Art. 208 k.c. - przepis bezwzględnie obowiązujący, tzn., że umowa między współwłaścicielami nie może wyłączyć ani ograniczyć uprawnienia współwłaścicieli nie sprawujących zarządu do żądania rachunków z zarządu.

Zarząd nieruchomością wspólną według ustawy o własności lokali

Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej lub prawnej (art. 18 ust. 1).

Jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest większa niż siedem, do zarządu nieruchomością wspólną mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności (art. 19 u.w.l.).

Natomiast jeżeli lokali wyodrębnionych, wraz z lokalami niewyodrębnionymi, jest więcej niż siedem, właściciele lokali są zobowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona (art. 20 ust. 1).

Jeżeli zarząd nie został powołany lub pomimo powołania nie wypełnia swoich obowiązków albo narusza zasady prawidłowej gospodarki, każdy właściciel może żądać ustanowienia zarządcy przymusowego przez sąd, który określi zakres jego uprawnień oraz należne mu wynagrodzenie. Sąd odwoła zarządcę, gdy ustaną przyczyny jego powołania (art. 26).

Zarząd, stanowiący rodzaj organu, kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali (art. 21 ust. 1).

Czynności zwykłego zarządu podejmuje ten organ samodzielnie (art. 22 ust. 1). Do podjęcia czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej (art. 22 ust. 2).

Uchwały zapadają większością głosów właścicieli lokali, liczoną według wielkości udziałów, chyba że w umowie lub w uchwale podjętej w tym trybie postanowiono, że w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden głos (art. 23 ust. 2 u.w.l.).

Korzystanie z rzeczy wspólnej:

Obejmuje ono:

1. pobieranie pożytków rzeczy - z art. 207 wynika, że jeżeli współwłaściciel nie postanawia inaczej, przychody z rzeczy przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości ich udziałów. Ta sama reguła dotyczy ponoszenia wydatków i ciężarów związanych z rzeczą wspólną. Przychodami rzecz są przede wszystkim: pożytki oraz inne przychody np. materiał po rozbiórce budynku, drzewo zwalone podczas burzy. Wydatki związane z rzeczą są to wydatki poniesione w związku z normalną eksploatacją rzeczy oraz z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki. Ciężarami są przede wszystkim: podatki oraz inne świadczenia o charakterze publiczno-prawnym.

2. uprawnienie do posiadania rzeczy - oznacza, że każdy współwłaściciel może posiadać całą rzecz i korzystać z niej ponieważ takie uprawnienie przysługuje wszystkim współwłaścicielom. Korzystanie z rzeczy jest ograniczone w ten sposób, że współwłaściciel może czynić to tylko o tyle, o ile nie przeszkadza analogicznemu korzystaniu z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli - art. 206 k.c.

3. uprawnienie do używania rzeczy.

Strony mogą w drodze umowy określić sposoby korzystania z rzecz wspólnej:

Odrębna własność lokali

Konstrukcja prawna odrębnej własności lokalu: reguluje to ustawa z 24.6. 94 o własności lokali.

1.Przedmiot własności. Poszczególne lokale w budynku są nieruchomościami w miarę wyodrębnienia ich własności. Chodzi tu o samodzielne( wydzielona trwałymi ścianami izba lub zespół izb) lokale mieszkalne i lokale o innym przeznaczeniu(użytkowe). Do lokalu mogą przynależeć jako części składowe pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal (np. piwnica).

2.współwłasność „przymusowa” nieruchomości wspólnej. Nieruchomość lokalowa wyłania się z nieruchomości macierzystej (budynkowej). W razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Udział właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu do łącznej powierzchni użytkowych wszystkich lokali. Nie można zadąć zniesienia współwłasności nieruchomości dopóki trwa odrębna własność lokalu(prawo związane-przymusowe). Są to np. klatki schodowe, instalacje elektryczne itp.

Ustanowienie odrębnej własności lokalu:

Umowne ustanowienie odrębnej własności. Odrębną własność lokalu można ustanowić w drodze:

Wspólnota mieszkaniowa właścicieli lokali: Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną (zdolność prawna i sądowa).

Prawa i obowiązki właścicieli lokali: Właściciele lokali są uprawnieni do posiadania, korzystania z lokalu i rozporządzania swoim prawem własności. Mają również prawo do współkorzystania z nieruchomości wspólnej. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów. Właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących, miesięcznych opłat.

Zarząd nieruchomością wspólną: Sposób zarządzania nieruchomością wspólną właściciele lokali mogą określić w umowie. Mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej albo prawnej. Jeżeli nie zawarto stosownej umowy, zarząd odbywa się według reguł ustawowych. Jest on różny zależnie od liczby mieszkańców:

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Użytkowanie wieczyste zostało wprowadzone do systemu prawa polskiego ustawą z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (tekst jednolity z 1969 r. Dz. U. Nr 22, poz. 159). Ustawa ta zniosła jednocześnie instytucję własności czasowej przewidzianą w dekrecie z 11 października 1946 - Prawo rzeczowe. W dniu jej wejścia w życie, tj. 21 lipca 1961 r. zarówno własność czasowa, jak i inne prawa do gruntu ustanowione na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (prawo zabudowy, prawo wieloletniej dzierżawy lub użytkowania gruntu jako prawa wieczystego, zarząd i użytkowanie gruntu ustanowione na rzecz innych jednostek niż państwowe) przekształciły się w prawo użytkowania wieczystego.

Użytkowanie wieczyste zostało następnie wprowadzone do kodeksu cywilnego, jako prawo rzeczowe usytuowane między własnością a ograniczonymi prawami rzeczowymi. Mimo uregulowania w kodeksie cywilnym (art. 232-243), ustawodawca utrzymał w mocy także odnoszące się do użytkowania wieczystego przepisy ustawy o gospodarce gruntami w miastach i osiedlach.

Ta dwutorowość regulacji użytkowania wieczystego została zachowana, choć ustawy szczególne zmieniały się: ustawę z 1961 r. zastąpiła ustawa z 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (tekst jednolity z 1991 r. Dz. U. Nr 30, poz. 127 ze zm.), tę z kolei - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741 ze zm.).

Ewoluowała także koncepcja użytkowania wieczystego. Początkowo prawo to powstawało w drodze decyzji administracyjnej o przeznaczeniu określonego gruntu do oddania w użytkowanie wieczyste. Osoba, na rzecz której decyzja została wydana uzyskiwała tzw. promesę użytkowania wieczystego i mogła się ubiegać o zawarcie z nią umowy w formie aktu notarialnego o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Nowelizacja ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości z 1990 r. zniosła wymóg decyzji administracyjnej.

Użytkowanie wieczyste powstaje obecnie w sposób właściwy wszystkim prawom rzeczowym, tj. przez umowę między właścicielem nieruchomości i nabywcą użytkowania wieczystego.

Wybór kontrahenta następuje co do zasady w trybie przetargu. Wpis do księgi wieczystej był od początku (art. 12 ust. 4 ustawy z 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach), i nadal pozostaje (art. 27 ustawy z 1997 r. o gospodarce nieruchomościami), warunkiem konstytutywnym powstania użytkowania wieczystego.

Użytkowanie wieczyste zostało skonstruowane jako prawo celowe; było ustanawiane w celu budowy mieszkań. Cel ten znajdował bezpośredni wyraz w określeniu kręgu podmiotów, na rzecz których prawo mogło powstać. Były to mianowicie osoby fizyczne i spółdzielnie mieszkaniowe.

Obecnie, może być ono wykorzystywane także do innych celów, zwłaszcza inwestycyjnych. Tym samym ustawodawca zrezygnował z limitowania kręgu podmiotów, które mogą być potencjalnymi użytkownikami wieczystymi.

Mimo wskazanych wyżej zmian, przez cały okres funkcjonowania użytkowania wieczystego w naszym systemie prawnym nie zmieniona pozostaje jego treść, a tym samym - wartość gospodarcza.

Użytkowanie wieczyste zostało wprowadzone do systemu prawa polskiego w okresie, gdy nie była możliwa sprzedaż gruntów państwowych. W tamtym okresie było ono wykorzystywane jako jedna z form uprzywilejowywania osób zasłużonych dla reżimu.

Ewolucja rozwiązań normatywnych doprowadziła do tego, że dziś prawo to, oczyszczone z elementów administracyjnego nacisku, jest sprawnym narzędziem gospodarki rynkowej, dostępnym dla wszystkich podmiotów na równych zasadach, konkurującym w obrocie z prawem własności.

W doktrynie podnosi się walory ekonomiczne tego prawa, które dla inwestora ma tę zasadniczą zaletę, że pozwala mu wejść we władanie nieruchomością bez konieczności ponoszenia pełnych kosztów jej nabycia. Jednocześnie nabywane prawo, ze względu na czas trwania, gwarantuje inwestorowi opłacalność czynienia nawet bardzo znacznych nakładów. Z drugiej strony właściciel, którym jest podmiot wykonujący zadania publiczne, poprzez wskazanie w umowie w sposób wiążący celu użytkowania wieczystego, ma wpływ na sposób zagospodarowania terenu. Istotne funkcje użytkowania wieczystego w gospodarce rynkowej podkreślono w stanowisku Rządu Polskiego wobec poselskich projektów ustaw przewidujących przekształcenie użytkowania wieczystego i uwłaszczenie użytkowników wieczystych (pismo z 27 maja 1997 r.).

Należy podkreślić, iż prawo polskie uformowało użytkowanie wieczyste jako prawo rzeczowe o charakterze pośrednim, usytuowane między własnością jako najsilniejszym prawem rzeczowym a klasycznymi prawami rzeczowymi ograniczonymi (użytkowanie, służebności i inne), zbliżone w swej treści do własności. Podkreślenie silnej pozycji prawnej użytkownika wieczystego nie oznacza jednak, że po stronie właściciela gruntu (Skarb Państwa, gmina) pozostaje nic nie znaczące nudum ius. Wprawdzie w okresie trwania użytkowania użytkownik wieczysty jest jedynym dysponentem przedmiotu użytkowania, jednakże właścicielowi gruntu przysługuje cywilnoprawne roszczenie o opłaty, kontrola sposobu wykorzystywania gruntu co do jego zgodności z umową, a wreszcie - swoboda decyzji co do przedłużenia lub nieprzedłużenia użytkowania wieczystego po upływie okresu, na jaki je ustanowiono.

Trzeba zwrócić uwagę, że istnienie silnego prawa do gruntu, które jest - obok własności - prawem umożliwiającym podejmowanie i realizację inwestycji, w tym budownictwa mieszkaniowego, to cecha wspólna wielu porządków prawnych, zarówno w aspekcie historycznym, jak i prawnoporównawczym. Pierwotnym wzorcem jest znana prawu rzymskiemu emfiteuza, dziedziczne i zbywalne prawo trwałego (wieczystego) użytkowania cudzego gruntu za zapłatą daniny. Współcześnie prawa tego rodzaju funkcjonują, rzecz jasna w zróżnicowanej postaci normatywnej, w państwach zachodnich. Jako przykład można wskazać dzierżawę wieczystą oraz dzierżawę w celu zabudowy przyjętą w prawie francuskim i dziedziczne prawo zabudowy regulowane w prawie niemieckim.

Dzierżawa wieczysta (bail emphytéootique) początkowo funkcjonowała w prawie francuskim jako prawo umożliwiające oddanie gruntu rolnego do eksploatacji innej osobie. Ustawowa regulacja z 25 czerwca 1902 r. pozwoliła na rozszerzenie zakresu zastosowania dzierżawy wieczystej. Ze względu na długi okres trwania (18-99 lat) oraz uprawnienia prawnorzeczowe z nią związane (dopuszczalność zbycia i obciążenia hipoteką), daje ona możliwość dokonywania poważnych inwestycji i zabudowy gruntu. Podkreśla się, że prawo to jest wykorzystywane przez społeczności lokalne, gdyż ułatwia im - przy zachowaniu własności ziemi - kierowanie procesem zabudowy i urbanizacji, co ma doniosłe znaczenie zwłaszcza w miastach. Ważne jest też umożliwienie inwestycji podmiotom gospodarczym bez konieczności ponoszenia nakładów na zakup gruntu. Dzierżawa w celu zabudowy (bail a construction), wprowadzona do prawa francuskiego ustawą z 16 października 1964 r., wyrosła - jak się podkreśla - z niedostatków dzierżawy wieczystej, pozostającej domeną gospodarki rolnej. Według ustawy, na osobie uprawnionej ciąży zobowiązanie do wzniesienia na oddanym jej terenie określonej konstrukcji i do jej utrzymywania przez czas trwania umowy (18-99 lat). Przysługuje mu prawo rzeczowe do nieruchomości, prawo, które ma charakter zbywalny i może być obciążone hipoteką. Uprawniony wnosi opłatę, podlegającą co 3 lata waloryzacji, albo może być zobowiązany do udostępnienia właścicielowi gruntu korzystania (w różny sposób) z części nieruchomości.

W prawie niemieckim prawo zabudowy (Erdbaurecht) początkowo było uregulowane w kodeksie cywilnym w § 1012-1017. Jednak przepisy te, już 15 stycznia 1919 r., zostały zastąpione regulacją szczególną poświęconą tej instytucji. Zgodnie z § 1, nieruchomość gruntową można obciążyć zbywalnym i dziedzicznym prawem, na podstawie którego uprawniony może wznieść na powierzchni lub pod powierzchnią budowlę. Umowa powinna określać bliżej prawa i obowiązki stron; może przyznawać właścicielowi prawo żądania zwrotu nieruchomości przy spełnieniu pewnych przesłanek, a także uzależniać prawo rozporządzania od zgody właściciela nieruchomości. Przez czas trwania prawa właściciel otrzymuje opłatę za korzystanie ze swojego gruntu. Po wygaśnięciu prawa uprawnionemu należy się odszkodowanie (całkowite lub częściowe) za budowle wzniesione na gruncie. Podkreśla się gospodarcze znaczenie prawa zabudowy, które umożliwia wznoszenie budynków bez zakupu gruntu.

Przedstawione wyżej uwagi uzasadniają twierdzenie, że użytkowanie wieczyste, mimo swego szczególnego rodowodu i traktowania go jako sui generis substytutu prawa własności, nie jest reliktem epoki socjalistycznej, lecz - w swym obecnym kształcie - stanowi instytucję prawną odpowiadającą standardom europejskim.

Jest jedną z form prawnych władania gruntem, która wzbogaca wachlarz możliwości obrotu nieruchomościami. Pozostawiona obok własności i kilku innych form korzystania z nieruchomości (prawnorzeczowych - użytkowania, obligacyjnych - najem, dzierżawa, użyczenie), pozwala osobom zainteresowanym na dokonanie wyboru takiego stosunku prawnego, który najbardziej odpowiada ich zamierzeniom gospodarczym i możliwościom finansowym.

Zgodnie z art. 233 k.c., użytkownik wieczysty z wyłączeniem innych osób może korzystać z gruntu oraz może swym prawem rozporządzać. W tym zakresie jego uprawnienia są identyczne z uprawnieniami właściciela gruntu (art. 140 kc).

Różnica tkwi w wyznaczeniu granic wykonywania tych uprawnień. O ile właścicielowi służą one w granicach ustaw i zasad współżycia społecznego, o tyle użytkownika wieczystego limituje:

  1. ustawa,

  2. zasady współżycia społecznego i

  3. umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.

Z umowy wynikają:

  1. granice czasowe prawa (40-99 lat),

  2. obowiązek uiszczania opłaty rocznej i

  3. sposób zagospodarowania gruntu.

Użytkownik wieczysty jest jednocześnie właścicielem budynków i urządzeń wzniesionych na gruncie. Przyznanie użytkownikowi wieczystemu tak szerokich uprawnień decyduje o pozycji tego prawa w systematyce praw rzeczowych i o jego znaczeniu rynkowym. W okresie trwania użytkowania wieczystego uprawniony korzysta ze wszystkich atrybutów własności, a przede wszystkim może swobodnie swym prawem rozporządzać, także na wypadek śmierci.

Wyłączone są jakiekolwiek uprawnienia do gruntu innych osób, w tym - co należy szczególnie podkreślić - uprawnienia właściciela, tj. jednostki samorządu terytorialnego lub państwa.

Póki trwa użytkowanie wieczyste, póty właściciel nie może podejmować działań, które zagrażałyby użytkownikowi wieczystemu. Najlepszą, ustawową gwarancją takiego stanu rzeczy jest art. 32 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z którym: "Nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu".

Zgodnie z Kodeksem cywilnym przedmiotem użytkowania wieczystego mogą być:

1) grunty stanowiące własność Skarbu Państwa położone w granicach administracyjnych miast oraz grunty położone poza tymi granicami, lecz włączone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i przekazane do realizacji zadań jego gospodarki (art. 232 § 1 in principio k.c.);

2) a także grunty stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków (art. 232 § 1 in fine k.c.);

3) ponadto w wypadkach przewidzianych w przepisach szczególnych przedmiotem użytkowania wieczystego mogą być także inne grunty Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków (art. 232 § 2 k.c.).

Użytkowanie wieczyste można ustanowić tylko na nieruchomości gruntowej.

Użytkownikiem wieczystym mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne.

Może być także jednostka samorządu terytorialnego użytkownikiem wieczystym na gruncie Skarbu państwa i odwrotnie.

Zgodnie z art. 233 k.c., użytkownik wieczysty z wyłączeniem innych osób może korzystać z gruntu oraz może swym prawem rozporządzać. W tym zakresie jego uprawnienia są identyczne z uprawnieniami właściciela gruntu (art. 140 kc).

Różnica tkwi w wyznaczeniu granic wykonywania tych uprawnień. O ile właścicielowi służą one w granicach ustaw i zasad współżycia społecznego, o tyle użytkownika wieczystego limituje:

  1. ustawa,

  2. zasady współżycia społecznego i

  3. umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.

W przypadku użytkowania wieczystego szczególnego znaczenia nabierają postanowienia umowy. Z umowy wynikają:

  1. granice czasowe prawa (40-99 lat),

  2. obowiązek uiszczania opłaty rocznej i

  3. sposób zagospodarowania gruntu.

Użytkownik wieczysty jest jednocześnie właścicielem budynków i urządzeń wzniesionych na gruncie. Przyznanie użytkownikowi wieczystemu tak szerokich uprawnień decyduje o pozycji tego prawa w systematyce praw rzeczowych i o jego znaczeniu rynkowym. W okresie trwania użytkowania wieczystego uprawniony korzysta ze wszystkich atrybutów własności, a przede wszystkim może swobodnie swym prawem rozporządzać, także na wypadek śmierci.

Wyłączone są jakiekolwiek uprawnienia do gruntu innych osób, w tym - co należy szczególnie podkreślić - uprawnienia właściciela, tj. jednostki samorządu terytorialnego lub państwa.

Póki trwa użytkowanie wieczyste, póty właściciel nie może podejmować działań, które zagrażałyby użytkownikowi wieczystemu. Najlepszą, ustawową gwarancją takiego stanu rzeczy jest art. 32 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z którym: "Nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu".

Rozporządzanie prawem użytkowanie wieczystego

użytkownik wieczysty może swoim prawem rozporządzać, a więc może przenieś prawa użytkowania wieczystego, podlega dziedziczeniu, można je także obciążyć ograniczonymi prawami rzeczowymi. W grę wchodzi ustanowienie hipoteki oraz użytkowania i służebności

ponadto stosownie do art. 16 ust. 1 u.g.n. państwowa lub samorządowa osoba prawna może zrzec się użytkowania wieczystego (lub własności) odpowiednio na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Do oddania gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków w użytkowanie wieczyste stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu własności nieruchomości.

Użytkowania wieczystego udziela się na okres maksymalny 99 lat. Użytkownik wieczysty może w ciągu 5 lat przed upływem okresu użytkowania wieczystego użytkownik wieczysty może żądać jego przedłużenia na dalszy okres o (na okres od 40 do 99 lat). Organ może odmówić przedłużenia tylko ze względu na ważny interes społeczny.

Umowa o oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków w użytkowanie wieczyste może ulec rozwiązaniu przed upływem określonego w niej terminu, jeżeli wieczysty użytkownik korzysta z gruntu w sposób oczywiście sprzeczny z jego przeznaczeniem określonym w umowie, w szczególności jeżeli wbrew umowie użytkownik nie wzniósł określonych w niej budynków lub urządzeń.

Forma zawarcia umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Umowa ta powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego oraz umowa o przedłużenia użytkowania wieczystego powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Umowa dochodzi do skutku z chwilą wpisu w księdze wieczystej - ma charakter konstytutywny.

Opłaty za użytkowanie wieczyste - użytkownik wieczysty jest zobowiązany do uiszczania przez czas trwania użytkowania wieczystego opłaty rocznej.

Wysokość opłaty wynika z ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne.

Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się wg stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej.

Stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi od 15 do 25 % ceny nieruchomości gruntowej.

Natomiast wysokość stawek procentowych opłat rocznych jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi za nieruchomości:

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie

Przedawnienie roszczeń przeciwko użytkownikowi wieczystemu o naprawienie szkód za nieprawidłowe korzystanie gruntu przedawnia się z upływem lat 3 od daty zwrotu gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste. Taki sam termin jest przewidziany dla roszczeń użytkownika wieczystego przeciwko właścicielowi o wynagrodzenie za budynki i urządzenia.

Wygaśnięcie użytkowania wieczystego:

1. wygasa po upływie czasu na które było ustanowione;

2. rozwiązanie prze strony umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste;

3. zrzeczenie się użytkowania wieczystego powoduje wygaśnięcie;

4. konfuzja, czyli zlanie się w jednym ręku użytkowania wieczystego z prawem własności;

5. rozwiązanie umowy ustanowione na skutek jednostronnego żądania;

6. wywłaszczenie.

Skutki wygaśnięcia:

1. wraz z wygaśnięciem użytkowania wieczystego wygasają ustanowione na nim obciążenia (art. 241 k.c.) - poza wyjątkami wynikającymi z ustawy o przekształceniu;

2. wygasa przysługujące właścicielowi budynków lub urządzeń wzniesionych na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, prawo własności;

3. użytkownik ma obowiązek wydać nieruchomość właścicielowi, który może od niego żądać na zasadach ogólnych odszkodowania za szkody wynikłe z niewłaściwego korzystania z oddanego gruntu.

Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

Użytkownik wieczysty może w dwojaki sposób stać się właścicielem użytkowanego gruntu (tryby):

1. w trybie ustawy z 4.IX.1997 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym prawo własności. (Dz. U. 2001.120.1299);

2. zgodnie z ustawą z 21.VIII.1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z tą ustawą użytkownik wieczysty może stać się właścicielem w drodze umowy sprzedaży zawartej z właścicielem. Chodzi o sprzedaż bezprzetargową (art. 37 ust 2 ustawy).

ad. 1

Zakres podmiotowy: właścicielem może stać się użytkownik wieczysty będący osobą fizyczną, który spełnia ustawowe kryteria:

a) musi uzyskać prawo użytkowania wieczystego przed dniem 31.X.1998 roku. Nabycie użytkowania wieczystego może nastąpić przez:

- nabycie w drodze umowy;

- z mocy samego prawa (art. 200 ustawy o gospodarce nieruchomościami);

- przez zasiedzenie;

- w drodze decyzji administracyjnej;

- w trybie art. 231 k.c. (budynek na cudzym gruncie).

Uprawnienie do wystąpienia z wnioskami o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługuje także następcom prawnym, są to: spadkobiercy oraz osoby fizyczne, które nabyły prawo użytkowania wieczystego w drodze umowy o przeniesienie tego prawa.

Jeżeli poprzednik prawny był osobą prawną to następca będący osobą fizyczną musi nabyć użytkowanie wieczyste przed dniem 31.X.1998 r.

Właściwość organów: określa art. 2 ustawy o przekształceniu

1. Jeżeli w użytkowanie wieczyste oddany był grunt będący własnością Skarbu państwa decyzję o przekształceniu wydaje starosta lub prezydent miast na prawach powiatu. Organem odwoławczym od decyzji wydanej przez te organy jest wojewoda.

2. Jeżeli użytkowanie wieczyste było ustanowione na nieruchomości będącej własnością jednostki samorządu terytorialnego to decyzję o przekształceniu wydaje przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Organem odwoławczym w tym przypadku jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Decyzja ta stanowi podstawę wpisu w księdze wieczystej (charakter deklaratoryjny). Użytkownik staje się właścicielem, gdy decyzja o przekształceniu jest ostateczna wg k.p.a. Decyzja o przekształceniu nie narusza praw osób trzecich.

Art. 241 k.c. jest zasadą, że z chwilą wygaśnięcia użytkowania wieczystego wygasają ustanowione na niej obciążenia. Natomiast art. 2 ust 3 ustawy o przekształceniu jest wyjątkiem od tej zasady. Przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności prawa rzeczowe obciążające użytkowanie wieczyste nie wygasają.

Odpłatność przekształcenia:

Przekształcenie jest odpłatne poza wyjątkami określonymi w art. 6 ustawy o przekształceniu. Przy ustaleniu opłaty należy brać pod uwagę wskazówki art. 4a ustawy o przekształceniu

1. Ustawa o przekształceniu odsyła do ustawy o gospodarce nieruchomościami do art. 67 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który określa sposób ustalania ceny nieruchomości przez rzeczoznawcę. Rzeczoznawcy oceniają wartość nieruchomości wg reguł przyjętych w dziale IV ustawy o gospodarce nieruchomościami. Opłata nie powinna być niższa niż wartość nieruchomości oceniana przez rzeczoznawcę.

2. Ustawa o przekształceniu odsyła do art. 70 ustawy o gospodarce nieruchomościami - cena nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej może zostać rozłożona na raty, nie dłużej niż na 10 lat.

3. Ustawa o przekształceniu przewiduje wprowadzenie bonifikat, praktycznie jest to ograniczone do nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe; w formie zarządzenia wojewody albo uchwała rady lub sejmiku.

4. Zapłata następuje w dniu, w którym decyzja o przekształceniu stałą się ostateczna.

Koszty oszacowania przez biegłych są wliczone albo cenę nieruchomości przy jej sprzedaży albo też organy odwołują się do k.p.a. do art. 262 zgodnie z którym stronę obciążają te koszty postępowania, które: wynikły z winy strony lub zostały poniesione w interesie lub na żądanie strony, a nie wynikają z ustawowego obowiązku organów prowadzących postępowanie.

Wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy o przekształceniu można było wnosić do 31.XII.2002 roku.

ad 2.

Zgodnie z art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami sprzedaż nieruchomości gruntowej, która była uprzednio oddana w użytkowanie wieczyste może nastąpić wyłącznie na rzecz użytkownika wieczystego co nie obejmuje sprzedaży między Skarbem Państwa a jednostkami samorządu terytorialnego. Ustawę tę stosuje się do osób fizycznych i osób prawnych.

Użytkownik wieczysty może powołać się na pierwszeństwo, jeżeli właściciel (Skarb państwa, jednostka samorządu terytorialnego) zdecyduje o sprzedaży tej nieruchomości. Jeżeli Skarb państwa, jednostka samorządu terytorialnego dokona sprzedaży z pominięciem użytkownika wieczystego (jego pierwszeństwa) użytkownik wieczysty może skorzystać z art. 58 k.c. - który stanowi o bezprawności czynności.

Art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami - właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę.

Pierwszeństwo (ma na celu eliminację innych podmiotów ubiegających się o tę rzecz) (nie równa się) pierwokup (zastrzeżenie dla jednej ze stron, że będzie miała ona pierwszeństwo)

Realizacja pierwszeństwa zależy od dwóch przesłanek:

1. osoba uprawniona musi złożyć wniosek o nabycie przed upływem terminu wskazanego w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Ten wyznaczony termin nie może być krótszy niż 6 tygodni.

2. osoba uprawniona składa oświadczenie, że wyraża zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Z chwilą zawarcia umowy sprzedaży wygasa z mocy prawa ustanowione na niej użytkowanie wieczyste.

Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej własności, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości, zobowiązanie powinno być w akcie wymienione (art. 158 k.c.).


Część V Ograniczone prawa rzeczowe

Ograniczone prawa rzeczowe są prawami na „rzeczy cudzej”. W tym przypadku sfera władzy uprawnionego jest ograniczona(stąd nazwa) do tych uprawnień, jakie są jej przyznane przez ustawodawcę.

Ograniczone prawa rzeczowe polegają na wykonywaniu niektórych uprawnień na cudzej rzeczy, przysługujących w zwykłych warunkach właścicielowi. W takim znaczeniu stanowią obciążenia prawa własności. Ustawodawca limituje katalog praw rzeczowych (numerus clausus).

Ograniczonymi prawami rzeczowymi są (art. 244 kc):

Nie można więc zaliczać do kategorii ograniczonych praw rzeczowych dalszych praw na rzeczach cudzych. Zmiana katalogu ograniczonych praw rzeczowych, prowadząca do poszerzenia lub zawężenia dotychczasowej listy, wymaga zmiany ustawodawstwa

Nie jest ograniczonym prawem rzeczowym „prawo najmu lokalu". Nie wystarcza tu bowiem jedynie ochronna norma odsyłająca, według której do ochrony praw najemcy lokalu „stosuje się odpowiednio" przepisy o ochronie własności (art. 690 k.c.).

Nie jest ograniczonym prawem rzeczowym „prawo dożywocia". Należy tu zaś dosłownie traktować normę, według której do prawa dożywocia „stosuje się odpowiednio" przepisy o prawach rzeczowych ograniczonych ( art. 910 § 1 zd. 2 k.c.). Natomiast do treści dożywocia mogą należeć użytkowanie zbywanej nieruchomości (z wykonywaniem ograniczonym do części nieruchomości) i służebność mieszkania (art. 908 § 2 k.c.).

Nie stanowią również, w żadnej postaci, ograniczonych praw rzeczowych ustanawiane w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ograniczenia własności nieruchomości w trybie decyzji starosty zezwalającej na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji. Brak podstaw do zakwalifikowania takich ograniczeń do kategorii użytkowania lub służebności (ze względu na treść i cechy tych praw). Nie ustanawia zaś ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami odrębnej postaci ograniczonego prawa rzeczowego. Pozostaje więc uznać, że mamy tu raczej do czynienia ze skutecznym wobec każdoczesnego właściciela zobowiązaniem realnym, powstającym z administracyjnej decyzji starosty.

Nie jest też ograniczonym prawem rzeczowym spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

Ograniczone prawa rzeczowe polegają na wykonywaniu niektórych uprawnień na cudzej rzeczy, przysługujących w zwykłych warunkach właścicielowi. W takim znaczeniu stanowią „obciążenia" prawa własności. Zakres tych obciążeń jest rozmaity, odmienny w przypadku poszczególnych praw. Nigdy jednak nie posuwają się do zupełnego pozbawienia właściciela wszystkich jego uprawnień względem rzeczy.

Zasadniczo przedmiotem ograniczonych praw rzeczowych są rzeczy (w rozumieniu art. 45 k.c.). Jednakże wyjątkowo, z mocy przepisów szczególnych, spotykamy obok tego wybrane postacie ograniczonych praw rzeczowych obciążających inne prawa majątkowe. Dopuszcza się mianowicie użytkowanie praw (art. 265 k.c.), zastaw na prawach ( art. 327 k.c.), hipotekę na użytkowaniu wieczystym (art. 65 ust. 3 u.k.w.), hipotekę na spółdzielczych prawach do lokalu (art. 65 ust. 4 pkt 1-3 u.k.w.) oraz hipotekę na wierzytelności zabezpieczonej hipoteką (art. 65 ust. 4 pkt 4 u.k.w.). Jednakże są to jedynie uboczne formy ograniczonych praw rzeczowych, występujące równolegle do podstawowych postaci użytkowania rzeczy, zastawu na rzeczach ruchomych, hipoteki na nieruchomościach

Niektóre ograniczone prawa rzeczowe można ustanowić tylko na niektórych rodzajach rzeczy tj.:

- tylko na nieruchomości,(np. służebność, hipoteka)

- tylko na ruchomości,(np. zastaw)

Powstanie ograniczonych praw rzeczowych

Podstawowym zdarzeniem prawnym powodującym powstanie ograniczonego prawa rzeczowego jest:

(1) Umowa. Zdecydowana przewaga tego instrumentu jest zupełnie naturalna, gdy się pamięta o skutkach w postaci obciążenia cudzej rzeczy.

Jednakże wyjątkowo dopuszcza jeszcze ustawodawca powstanie ograniczonych praw rzeczowych w innym trybie:

  1. z mocy samego prawa,

  2. na mocy orzeczenia sądowego i

  3. na mocy decyzji administracyjnej

ad 2

Możliwość powstania ex lege ograniczonych praw rzeczowych dotyczy wybranych praw, przy spełnieniu odrębnych przesłanek określonych prawem. Należy mieć tu na uwadze:

ad 3

W szczególności w stosunkach sąsiedzkich istnieje możliwość ustanowienia na mocy orzeczenia sądowego:

ad 4

Możliwe jest powstanie ograniczonych praw rzeczowych na podstawie decyzji administracyjnej ale w zupełnie rzadkich, określonych szczególną normą przypadkach.

Istnieje przykładowo możliwość ograniczenia cudzego prawa własności nieruchomości w trybie wywłaszczenia na podstawie ustawy z dnia 12 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Możliwe jest ograniczenie prawa własności ( art. 112 ust. 2 u.g.n.), przy spełnieniu wymaganych przesłanek, poprzez ustanowienie służebności (ewentualnie użytkowania).

ad 1

Umowne ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

Strony:

Stosowną umowę zawiera właściciel obciążonej rzeczy i nabywca prawa. Właściciel oświadcza swoją wolę obciążenia rzeczy poprzez ustanowienie oznaczonego prawa rzeczowego, a jego kontrahent oświadcza wolę nabycia ustanowionego prawa.

Jedynie w stosunkach ze sfery rolniczej spółdzielczości produkcyjnej dopuszczalne jest ustanowienie na rzecz spółdzielni użytkowania gruntów przez samoistnego posiadacza, wnoszącego posiadane grunty jako swój wkład gruntowy ( art. 141 i n. pr.spółdz.)

Treść:

W umowie określa się rodzaj i treść ustanawianego prawa. Nie można przy tym naruszać bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa rzeczowego. Przede wszystkim stronom nie wolno zmieniać ustawowej treści i charakteru właściwego prawa.

Do ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego co do zasady „stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu własności".

Jednak:

Wolno zatem ustanawiać ograniczone prawa rzeczowe obciążające nieruchomość z zastrzeżeniem warunku (zawieszającego albo rozwiązującego) lub terminu (początkowego bądź końcowego).

Co do wymagania formy aktu notarialnego, ustawodawca zastosował rozwiązanie połowiczne. Przyjął mianowicie, że forma aktu notarialnego jest niezbędna dla oświadczenia właściciela, który prawo ustanawia. W efekcie umowa ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego może składać się z oświadczeń woli złożonych w różnym czasie i w różnej formie. Nabywca prawa może nawet złożyć swoje oświadczenie woli przez czynności dorozumiane. Natomiast nie można oświadczenia woli właściciela nieruchomości o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego traktować jako jednostronnej (wystarczającej) czynności prawnej.

Są jednak wyjątki co do wymaganej formy aktu notarialnego, przykładowo przy użytkowaniu wkładów gruntowych przez rolnicze spółdzielcze produkcyjne „do wniesienia wkładów gruntowych nie stosuje się przepisów o obowiązku zachowania formy aktu notarialnego przy ustanowieniu użytkowania nieruchomości" ( art. 277 § 2 k.c.).

Przeniesienie ograniczonych praw rzeczowych

Zagadnienie dotyczy zbywalnych praw rzeczowych ograniczonych.

Spośród ograniczonych praw rzeczowych można wyodrębnić:

  1. prawa niezbywalne, są to:

prawo użytkowania i służebności osobiste (zob. art. 254 i 300 k.c.).

  1. zbywalne bez ograniczeń, są to:

własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

  1. zbywalne jako prawo związane z własnością nieruchomości - tak może zostać zbyta służebność gruntowa.

  2. przenoszone wraz z przelewem wierzytelności zabezpieczonej tj. zastaw i hipoteka jako prawa akcesoryjne - nie mogą być przeniesione bez przelewu zabezpieczonej wierzytelności.

(Prawa samoistne mają swój samodzielny byt prawny. Ich ustanowienie oraz dalsze istnienie jest niezależne od innego prawa. Prawa akcesoryjne zaś ustanawia się dla zabezpieczenia wierzytelności)

Do przeniesienia ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości potrzebna jest umowa między uprawnionym a nabywcą. Jeżeli zbywane prawo było ujawnione w księdze wieczystej, do jego przeniesienia potrzebny jest stosowny wpis do księgi (art. 245 1 in fine k.c.). Chodzi tu o wymaganie wpisu o charakterze konstytutywnym. Dla dokonania wpisu niezbędne będzie zawarcie umowy z podpisami notarialnie poświadczonymi (art. 31 ust. 1 u.k.w.).

wygaśnięcie ograniczonych praw rzeczowych

Różne zdarzenia prawne mogą powodować wygaśnięcie ograniczonych praw rzeczowych.

  1. „zrzeczenie się prawa" (246 k.c.)

  2. Konfuzja (prawo przejdzie na właściciela rzeczy obciążonej lub ten, komu prawo takie przysługuje, nabędzie własność rzeczy obciążonej)

  3. upływ czasu

  4. niewykonywanie niektórych rodzajów praw ( użytkowania lub służebności przez 10 lat)

  5. decyzja administracyjna

Ad a

Poprzez złożenie przez uprawnionego jednostronnego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa właścicielowi rzeczy obciążonej ograniczone prawo wygasa.

Mimo jednostronnego (w skutkach ostatecznych) charakteru czynności zrzeczenia się prawa, oświadczenie uprawnionego musi być jednak złożone właścicielowi obciążonej rzeczy. Stosując się do normy art. 61 k.c., iż oświadczenie o zrzeczeniu się prawa jest złożone z chwilą, gdy dotarło do właściciela nieruchomości w taki sposób, że mógł się z nim, zapoznać

W doktrynie można spotkać stanowisko, iż na podstawie art. 33 u.k.w. oświadczenie o zrzeczeniu się ograniczonego prawa rzeczowego uważa się również za złożone, jeżeli stosowny wniosek wpłynął do sądu prowadzącego księgę wieczystą (artykuł ten brzmi: (Art. 33. Oświadczenie woli właściciela nieruchomości o ustanowieniu na niej ograniczonego prawa rzeczowego uważa się za złożone nie tylko wtedy, gdy doszło do wiadomości nabywcy, lecz także gdy zostało złożone w przepisanej formie w sądzie rejonowym prowadzącym księgę wieczystą. Przepis ten stosuje się odpowiednio do ustępstwa pierwszeństwa.)

Forma dla czynności prawnej zrzeczenia się ograniczonego prawa rzeczowego jest co do zasady dowolna. Jedynie według zasad ogólnych (art. 75 w zw. z art. 74 k.c.) obowiązuje zastrzeżona dla celów dowodowych forma pisemna, jeżeli wartość prawa przekracza dwa tysiące złotych. Równocześnie należy jednak pamiętać, że dla potrzeb wpisu do księgi wieczystej niezbędna jest forma dokumentu z podpisem notarialnie poświadczonym (art. 31 ust. 1 u.k.w.).

Zasadniczo zrzeczenie się ograniczonego prawa rzeczowego następuje z mocy złożonego oświadczenia woli. Jednak jeżeli prawo było ujawnione w księdze wieczystej, do jego wygaśnięcia potrzebne jest wykreślenie prawa z księgi wieczystej (art. 246 § 2 k.c.).

Ad b

Na skutek różnych zdarzeń prawnych, następujących od czasu ustanowienia (powstania) ograniczonego prawa rzeczowego, dokonuje się zjednoczenie (zlanie, confusio ) w jednej osobie prawa własności i ograniczonego prawa rzeczowego. Odpada wówczas potrzeba podtrzymywania bytu prawnego ograniczonego prawa rzeczowego, zostaje bowiem pochłonięte przez szersze prawo własności.

Ograniczone prawo rzeczowe wygasa, jeżeli:

  1. przejdzie na właściciela rzeczy obciążonej albo

  2. jeżeli ten, komu prawo takie przysługuje, nabędzie własność rzeczy obciążonej. (Art. 247k.c.)

Przykładem wygaśnięcia prawa ze względu na to że przeszło na właściciela jest, wygaśnięcie hipoteki, gdy właściciel obciążonej nieruchomości nabywa wraz z hipoteką zabezpieczoną wierzytelność. Podobnie wygasa spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, gdy nabyła to prawo spółdzielnia mieszkaniowa.

Drugi przypadek, wygaśnięcia ograniczonego prawa rzeczowego poprzez zjednoczenie w jednej osobie prawa własności i ograniczonego prawa rzeczowego (konfuzji) to sytuacja gdy, własność rzeczy obciążonej przejdzie uprawnionego z tytułu ograniczonego prawa rzeczowego. (art. 247 in principio k.c.). Przykładem jest nabycie nieruchomości przez jej użytkownika lub uprawnionego z tytułu służebności gruntowej. Podobnie można mieć na uwadze nabycie nieruchomości przez wierzyciela hipotecznego lub nabycie rzeczy ruchomej przez zastawnika.

Wyjątkowo ustawodawca może wstrzymać wygaśnięcie ograniczonego prawa rzeczowego mimo zachodzącej konfuzji. Można tu wskazać przykład normy, według której „zastaw nie wygasa pomimo nabycia rzeczy obciążonej przez zastawnika na własność, jeżeli wierzytelność zabezpieczona zastawem jest obciążona prawem osoby trzeciej lub na jej rzecz zajęta" (art. 325 § 2 k.c.).

Do konsolidacji, a w konsekwencji do wygaśnięcia ograniczonego prawa rzeczowego charakteryzującego się niepodzielnością, a takim prawem jest np. służebność gruntowa, nie dojdzie w razie nabycia przez uprawnionego z tego prawa udziału we współwłasności nieruchomości obciążonej. Nie dochodzi wówczas do połączenia całości uprawnień "w tej samej ręce", a w konsekwencji występuje brak tożsamości podmiotów będący konsekwencją niepodzielności ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności gruntowej, co wyklucza wygaśnięcie tego prawa. postanow. SN 2007.04.25 (IV CSK 40/07)

Ad c

Jeżeli ograniczone prawo rzeczowe zostało ustanowione z zastrzeżeniem terminu końcowego, wygasa z upływem tego terminu.

Często wygasa również ze śmiercią uprawnionego (służebności osobiste, użytkowanie).

Z racji akcesoryjnego charakteru wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką pociąga za sobą wygaśnięcie hipoteki. Podobnie jest w przypadku zastawu.

Ad d

Niektóre ograniczone prawa rzeczowe wygasają z mocy prawa (ex lege) na skutek niewykonywania przez dziesięć lat (np. użytkowanie).

Ad e

Istnieje również możliwość wywłaszczenia ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomości.

Zmiany treści ustanowionego prawa

Co do zasady do zmiany treści ograniczonego prawa rzeczowego potrzebna jest umowa między uprawnionym, a właścicielem rzeczy obciążonej, a jeżeli prawo było ujawnione w księdze wieczystej- wpis do księgi.

Zmiana treść ograniczonych praw rzeczowych nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązujących. Należy więc mieścić się w zakreślonych granicach, aby - podobnie jak na etapie ustanawiania prawa - nie zmieniać ustawowej treści i charakteru prawa.

Jeżeli uzgodniona zmiana dotyczy prawa ujawnionego w księdze wieczystej, niezbędne jest dokonanie wpisu korygującego w tej księdze (art. 248 § 1 in fine k.c.). Mamy tu do czynienia z wymaganiem wpisu o charakterze konstytutywnym.

Możliwa jest także zmiana treści ograniczonego prawa rzeczowego poprzez konstytutywne orzeczenie sądu (np. w przypadku służebności) lub decyzję administracyjną.

Jeżeli zmiana treści dotyka praw osoby trzeciej, do zmiany potrzebna jest zgoda tej osoby. Oświadczenie osoby trzeciej powinno być złożone jednej ze stron (art. 248 § 2 k.c.). Ewidentnym zamiarem ustawodawcy jest tutaj ochrona istniejących praw osób trzecich. Bez zgody (czy późniejszego potwierdzenia) czynność stron jest dotknięta sankcją bezskuteczności zawieszonej.

Ustawodawca nie wymaga w art. 248 k.c. żadnej formy szczególnej dla umowy o zmianę treści ograniczonego prawa rzeczowego. Zasadniczo więc wystarcza forma pisemna zastrzeżona generalnie dla celów dowodowych ( art. 75 w zw. z art. 74 k.c.), gdy wartość prawa przekracza dwa tysiące złotych

Kolizja ograniczonych praw rzeczowych

W praktyce często jedna rzecz jest obciążona kilkoma ograniczonymi prawami rzeczowymi tego samego lub odmiennego rodzaju. Może wówczas powstać kolizja polegająca na tym, że wykonywanie jednego prawa odbywałoby się z uszczerbkiem dla innego (innych).

W skrajnym przypadku może dojść do całkowitego wyłączenia możliwości wykonywania innego prawa. Można wskazać przykład ustanowienia użytkowania nieruchomości na rzecz dwóch różnych użytkowników, bez żadnego ograniczenia tych praw w trybie art. 253 k.c.

Innym razem będzie występował uszczerbek częściowy. Przykładowo, przeszkadza w pełnym wykonywaniu prawa użytkowania nieruchomości przyznana komu innemu czynna służebność gruntowa (polegająca przecież na „korzystaniu z nieruchomości w oznaczonym zakresie" - art. 285 § 1 k.c.). Podobnie będzie w wypadku ustanowienia dwóch hipotek w sytuacji, gdy w ujęciu wartościowym obciążona nieruchomość wystarcza na pełne zaspokojenie jednego oraz częściowe zaspokojenie drugiego wierzyciela.

Jednakże często mimo mnogości praw nie zachodzi żadna kolizja pomiędzy ograniczonymi prawami rzeczowymi obciążającym tę samą rzecz. Przykładowo wielość hipotek nie przekraczających łącznie wartości obciążonej nieruchomości. Również nie kolidują ze sobą obciążające jedną nieruchomość służebności gruntowe o różnej treści i zakresie. Podobnie pozwala uniknąć kolizji między wieloma prawami użytkowania ograniczenie ich zakresu do oznaczonych pożytków (art. 253 § 1 k.c.), czy też wydzielenie poszczególnym użytkownikom oznaczonych części nieruchomości (art. 253 § 2 k.c.)

W razie kolizji ograniczonych praw rzeczowych obciążających jedną rzecz zachodzi potrzeba rozstrzygnięcia nasuwających się kontrowersji. Z pomocą przychodzi ustawodawca, ustanawiając zasady „pierwszeństwa" wśród kolidujących ze sobą ograniczonych praw rzeczowych. Przepisy przesądzają imperatywnie, które prawo jest lepsze i ustalają hierarchię praw ora kolejność ich wykonywania

Przede wszystkim pierwszeństwo zależy od tego czy prawo zostało ujawnione w księdze wieczystej czy też nie.

Ograniczone prawo rzeczowe ujawnione w księdze wieczystej ma pierwszeństwo przed takim prawem nie ujawnionym w księdze (art. 11 u.k.w.).

Nie ma tu znaczenia czas ustanowienia tych kolidujących praw. Można wręcz stwierdzić, że gorszym prawem jest ustanowione wcześniej, a nie wpisane do księgi wieczystej ograniczone prawo rzeczowe.

Pierwszeństwo ograniczonych praw rzeczowych ujawnionych w księdze wieczystej

O pierwszeństwie ograniczonych praw rzeczowych wpisanych do księgi wieczystej rozstrzyga dzień, od którego liczą się skutki dokonanego wpisu (art. 12 ust. 1 u.k.w.).

Wpis w księdze wieczystej ma moc wsteczną od dnia złożenia wniosku o dokonanie wpisu (art. 29 u.k.w.).

Zatem o pierwszeństwie ograniczonych praw rzeczowych ujawnionych w księdze wieczystej rozstrzyga data złożenia wniosku o wpis.

Prawa wpisane na podstawie wniosków złożonych równocześnie mają równe pierwszeństwo (art. 12 ust. 2 u.k.w.).

Szczególną instytucją jest „zastrzeżenie pierwszeństwa” dla innego prawa. Polega to na tym, że ustanawiając ograniczone prawo rzeczowe, które ma być wpisane w księdze wieczystej, właściciel może zastrzec pierwszeństwo przed tym prawem lub równe z nim dla innego prawa (art. 13 ust. 1 u.k.w.).

Do zastrzeżenia pierwszeństwa ograniczonego prawa rzeczowego niezbędny jest wpis do księgi wieczystej (art. 13 ust. 3 u.k.w.).

Pierwszeństwo ograniczonych praw rzeczowych nie ujawnionych w księdze wieczystej

Zgodnie z art. 249. § 1. Jeżeli kilka ograniczonych praw rzeczowych obciąża tę samą rzecz, prawo powstałe później nie może być wykonywane z uszczerbkiem dla prawa powstałego wcześniej (pierwszeństwo). Przy czym zgodnie z § 2. Przepis powyższy nie uchybia przepisom, które określają pierwszeństwo w sposób odmienny.

Zatem lepsze jest prawo wcześniej ustanowione (powstałe) zgodnie z zasadą prior tempore potior iure.

Przepisy szczególne mogą ustanawiać odmienne reguły pierwszeństwa (art. 249 § 2 k.c.).

Przykładowo jeżeli w chwili ustanowienia zastawu rzecz jest już obciążona innym prawem rzeczowym, zastaw powstały później ma pierwszeństwo przed prawem powstałym wcześniej, chyba że zastawnik działał w złej wierze ( art. 310 k.c.).

Z kolei zastaw skarbowy powstaje z dniem wpisu do rejestru zastawów skarbowych ( art. 42 § 1 Ordynacji skarbowej) i wpisany zastaw skarbowy ma pierwszeństwo przed zastawem skarbowym wpisanym później (art. 42 § 2). Gdy rzecz ruchoma lub prawo majątkowe jest obciążone zastawem ujawnionym w innym rejestrze prowadzonym na podstawie odrębnych ustaw, zastaw wpisany wcześniej ma pierwszeństwo przed zastawem wpisanym później (art. 42 § 4 Ordynacji podatkowej).

Inny przykład, hipoteka ustawowa ma pierwszeństwo przed innymi hipotekami, chociażby wierzytelność z tytułu podatków nie została ujawniona w księdze wieczystej ( art. 34 § 5). Wpisanej hipotece ustawowej przysługuje pierwszeństwo przed hipotekami ustawowymi nie ujawnionymi w księdze wieczystej (art. 36 § 2). Należy równocześnie pamiętać, że jeżeli organ podatkowy nie złoży wniosku o wpis hipoteki ustawowej w terminie miesiąca od dnia jej powstania, hipoteka ustawowa wygasa ( art. 37 Ordynacji podatkowej).

Zmiana pierwszeństwa

Ustawodawca dopuszcza umowną zmianę pierwszeństwa ograniczonych praw rzeczowych. (art. 250 § 1 zd. 1 k.c.).

Do zmiany pierwszeństwa potrzebna jest umowa między tym, czyje prawo ma ustąpić pierwszeństwa, a tym, czyje prawo ma uzyskać pierwszeństwo ustępującego prawa.

Jeżeli chociaż jedno z tych praw jest ujawnione w księdze wieczystej, potrzebny jest także wpis do księgi wieczystej (art. 250 § 2 zd. 2 k.c.).

Na skutek zmiany pierwszeństwa następuje zamiana pozycji prawa ustępującego swojego pierwszeństwa i prawa uzyskującego pierwszeństwo ustępującego prawa. Skutkiem tej zmiany prawo ustawione niżej w gronie istniejących praw rzeczowych obciążających tę samą rzecz uzyskuje pierwszeństwo wyższe. Natomiast wyższe w ustalonej poprzednio hierarchii prawo ustępujące pierwszeństwo schodzi niżej, na opuszczone miejsce prawa podwyższonego. Panuje tu swoboda umów.

Nie wolno jednak stosować manewru zmiany pierwszeństwa ograniczonych praw rzeczowych w celu uszczuplenia praw osób trzecich, lokowanych dotychczas pośrodku w ustalonej poprzednio hierarchii ograniczonych praw rzeczowych obciążających tę samą rzecz. Dlatego postanowiono dosadnie w Kodeksie cywilnym, że zmiana pierwszeństwa nie narusza praw mających pierwszeństwo niższe aniżeli prawo ustępujące pierwszeństwa, a wyższe aniżeli prawo, które uzyskuje pierwszeństwo ustępującego prawa (art. 250 § 1 zd. 2 k.c.). Zatem zmiana pierwszeństwa jest możliwa „z przeskokiem" nad prawami pośrednimi, jednakże jedynie w zakresie nie pogarszającym pozycji tych praw.

Ochrona ograniczonych praw rzeczowych

Do ochrony ograniczonych praw rzeczowych stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności.

Możliwe jest zatem stosowanie do ochrony ograniczonych praw rzeczowych roszczenia odpowiadającego treścią roszczeniu windykacyjnemu (art. 222 § 1 k.c.), jeżeli dokonano naruszenia prawa poprzez pozbycie uprawnionego posiadania rzeczy. Dotyczyć to może ochrony użytkowania, spółdzielczych praw do lokalu, prawa zastawu, niektórych postaci służebności (zwłaszcza służebności mieszkania).

Może też zachodzić potrzeba stosowania roszczenia o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i zaniechanie naruszeń, wzorowanego na roszczeniu negatoryjnym (art. 222 § 2 k.c.). Taka potrzeba zdarza się w razie naruszenia prawa w inny sposób, aniżeli przez pozbawienie uprawnionego faktycznego władztwa nad rzeczą.

Z powodu bezwzględnego charakteru ograniczonych praw rzeczowych roszczenia przysługują zarówno przeciwko osobom trzecim, jak też przeciwko właścicielowi rzeczy obciążonej, jeżeli on dokonuje naruszenia ustanowionego (istniejącego) prawa.


Użytkowanie

Prawo użytkowania jest ograniczonym prawem rzeczowym o najszerszym zakresie. Tym samym w sposób najmocniejszy obciążenie cudze prawo własności.

Użytkowanie polega na obciążeniu rzeczy prawem do jej „używania" i „pobierania pożytków"

Ustanowienie użytkowania następuje w celu wypełnienia określonej funkcji społeczno-gospodarczej. Tradycyjnie już - w stosunkach między osobami fizycznymi - prawo użytkowania pełniło (i pełni) przeważnie funkcję alimentacyjną. W przeważającej mierze występuje w ramach stosunku dożywocia, stanowiąc prawo objęte treścią dożywocia (zob. art. 908 § 2 k.c.). Służy więc zabezpieczeniu egzystencji określonych osób.

Użytkowanie jest niezbywalne.

Służebność

Służebności należą do znanych od najdawniejszych czasów ograniczeń własności. Stanowią grupę ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomości. Najczęściej zaś występują w stosunkach sąsiedzkich.

Służebność jest obciążeniem cudzej nieruchomości, mającym na celu zwiększenie użyteczności innej nieruchomości albo zaspokojenie określonych potrzeb oznaczonej osoby fizycznej.

Wyróżnia się:

Rodzaje i treść służebności

Z perspektywy podmiotowej można wyróżnić wyżej wspomniane służebności gruntowe i osobiste.

Pod względem treści można wyróżnić służebności:

  1. czynne.

Obejmują uprawnienie właściciela nieruchomości władnącej (przy służebności gruntowej) lub uprawnioną osobę fizyczna (przy służebności osobistej) do „korzystania w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej" (art. 285 § 1 in principio k.c.);

  1. bierne w dwóch wersjach:

Hipoteka

Treść hipoteki została uregulowana w art. 65 wspomnianej ustawy o kwih według którego:

„W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka)”.

Zastaw

W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można rzecz ruchomą obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z rzeczy bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy, wyjąwszy tych, którym z mocy ustawy przysługuje pierwszeństwo szczególne.

Do ustanowienia zastawu potrzebna jest umowa między właścicielem a wierzycielem oraz, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wydanie rzeczy wierzycielowi albo osobie trzeciej, na którą strony się zgodziły.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność spółdzielni. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między członkiem a spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.


Część V Posiadanie.

Posiadanie - nie jest prawem, jest faktycznym władztwem nad rzeczą.

Elementy posiadania:

1. podmiot - podmiotem posiadania może być każdy podmiot prawa cywilnego;

2. przedmiot - przedmiotem posiadania mogą być przedmioty materialne, ale tylko takie, które są przedmiotem obrotu i przedmiotem prawa;

3. treść - na treść posiadania składają się dwa elementy:

nie jest posiadaczem rzeczy, a jedynie „dzierżycielem" osoba, która faktycznie włada rzeczą „za kogo innego" (bo nie ma pierwszego elementu)

Kryteria podziału posiadania:

  1. samoistne i zależne

  2. prawne i bezprawne

  3. w dobrej wierze i w złej wierze

ad. 1

Kryterium tego podziału - zakres władztwa nad rzeczą.

Podstawą prawną jest art. 336 k.c. Posiadaczem samoistnym jest ten, kto rzeczą faktycznie włada jak właściciel.

Posiadaczem zależnym jest ten, kto włada rzeczą jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo z którym łączy się władztwo nad rzeczą, np. użytkowanie wieczyste. Ma charakter czasowy i powstaje zwykle na podstawie umowy o czasowe korzystanie z rzeczy.

ad. 2

Zgodnie z prawem samoistne posiadanie przysługuje właścicielowi.

Zgodne z tytułem prawnym posiadanie zależne (użytkownika, zastawnika, najemcy, dzierżawcy lub osoby mającej inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą) przysługuje na podstawie nawiązanego stosunku prawnego.

W pozostałych przypadkach występuje posiadanie zależne bez tytułu prawnego, gdy władającego cudzą rzeczą posiadacza nie łączył z właścicielem żaden stosunek prawny albo już wygasł.

ad. 3

Kryterium - to przeświadczenie posiadacza czy prawo mu przysługuje. Pojęcie dobrej i złej wiary to klauzula generalna - w prawie cywilnym istotą klauzul generalnych jest możliwość uwzględniania przy ocenie stanu faktycznego różnych okoliczności faktycznych, które w oderwaniu od konkretnej sprawy nie mogą być oceniane raz na zawsze wg bezwzględnie obowiązującego schematu.

W dobrej wierze jest posiadacz, który władając rzeczą pozostaje w błędnym, ale usprawiedliwionym okolicznościami przeświadczeniu, że przysługuje mu określone prawo podmiotowe do rzeczy. Chodzi tu o takie prawo, jakie faktycznie wykonuje, a więc w przypadku posiadania samoistnego - prawo własności.

Trzeba dodać, że dobrą wiarę posiadacza wyłącza zarówno wiedza o rzeczywistym stanie prawnym, jak też jego niedbalstwo.

Zatem w złej wierze pozostaje osoba, która przy dołożeniu należytej staranności mogła się dowiedzieć, że nie przysługuje jej prawo podmiotowe do posiadanej rzeczy. W tym przypadku jej błędne przeświadczenie o przysługującym prawie do rzeczy jest nieusprawiedliwione.

Ochrona posiadania

Ustawodawca udziela ochrony posiadaczowi. Art. 342 k.c. - bezwzględny zakaz naruszania posiadania, nawet posiadania w złej wierze.

Środki ochrony posiadania:

  1. domniemania związane z posiadaniem

  2. środki ochrony pozasądowej (własnej)

  3. środki ochrony sądowej.

ad. 1

Są cztery domniemania, które chronią posiadanie:

1. domniemanie posiadania samoistnego - art. 339 k.c. - domniemywa się, że ten, kto rzeczą faktycznie włada, jest posiadaczem samoistnym;

2. domniemanie zgodności posiadania ze stanem prawnym - art. 341 k.c. - domniemywa się, że posiadanie jest zgodne ze stanem prawnym. Domniemanie to dotyczy również posiadania przez poprzedniego posiadacza.

3. domniemanie ciągłości posiadania - art. 340 k.c. - domniemywa się ciągłość posiadania. Niemożność posiadania wywołana przez przeszkodę przemijającą nie przerywa posiadania.

4. domniemanie dobrej wiary - art. 7 k.c. - jeżeli ustawa uzależnia skutki prawne od dobrej wiary lub złej wiary, domniemywa się istnienie dobrej wiary.

Wszystkie domniemania są wzruszalne, można je obalić przeprowadzając dowód przeciwny. Wartość czy istota tych domniemań polega na tym, że zarówno posiadacz jak i sąd są zwolnieni z przeprowadzenia dowodów, co więcej posiadacz jest legitymowany jako posiadacz w dobrej wierze dopóki ktoś nie udowodni, że to domniemanie jest nieprawdziwe.

Domniemanie zgodności wpisu w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym ma pierwszeństwo przed domniemaniem zgodności posiadania ze stanem prawnym (art. 341 k.c.).

ad. 2

1. obrona konieczna (art. 343 k.c.)

2. dozwolona samopomoc (art. 343 k.c.)

posiadacz sam dochodzi prawa

Przesłanki obrony koniecznej:

1. zamach na dobro powinien być bezpośredni

2. zamach musi być bezprawny

3. zamach musi być rzeczywisty realny.

Obrona konieczna musi być natychmiastowa, w momencie naruszenia naszego posiadania, przy zastosowaniu odpowiednio współmiernych środków, w przeciwnym razie będzie to nadużycie obrony koniecznej.

Dozwolona samopomoc wchodzi w rachubę po naruszeniu posiadania, jednak w bardzo krótkim czasie po naruszeniu posiadania, czyli niezwłoczne, tzn. bez nieuzasadnionej zwłoki. Jeśli chodzi o zastosowanie samopomocy dozwolonej w stosunku do nieruchomości nie wolno stosować przemocy względem osób. Jeśli chodzi o zastosowanie samopomocy do ruchomości muszą być spełnione dwa warunki:

1. gdy zachodzi niebezpieczeństwo powstania niepowetowanej straty,

2. samopomoc musi nastąpić natychmiast, bezpośrednio po naruszeniu.

ad. 3

Z tej ochrony posiadacz może skorzystać w każdym przypadku naruszenia posiadania. Ochrona przysługuje wtedy, gdy posiadanie zostało samowolnie naruszone przez jakąkolwiek osobę, nawet przeciwko właścicielowi. Z faktu naruszenia posiadania powstają dla posiadacza dwojakiego rodzaju roszczenia:

  1. roszczenie posesoryjne (art. 344 k.c.)

  2. roszczenie o wstrzymanie budowy (art. 347 k.c.)

ad. 1

Roszczenie posesoryjne służy ochronie posiadania i odróżnia się od roszczeń petytoryjnych przewidzianych dla ochrony praw podmiotowych

Różne są przesłanki roszczenia, tryb postępowania i charakter orzeczenia w procesie posesoryjnym i petytoryjnym. Niemniej jednak zarówno w trybie procesu petytoryjnego, jak też procesu posesoryjnego można osiągnąć rezultat w postaci przywrócenia poprzedniego stanu posiadania i zakazu dalszych naruszeń. Jednakże w postępowaniu petytoryjnym uzyskuje się ochronę trwałą, definitywną, uzasadnioną treścią przysługującego prawa podmiotowego.

Z roszczenia petytoryjnego może jednak skorzystać wyłącznie osoba, której przysługuje określone prawo podmiotowe do rzeczy. Może więc skorzystać z roszczenia windykacyjnego lub negatoryjnego właściciel rzeczy ( art. 222 k.c.), użytkownik wieczysty, a także (odpowiednio) uprawniony z tytułu ograniczonego prawa rzeczowego (art. 251 k.c.). Odpowiednich roszczeń petytoryjnych (na wzór ochrony własności) może także dochodzić wobec osób trzecich najemca lokalu (art. 690 k.c.).

Zatem osobie uprawnionej z tytułu prawa podmiotowego do rzeczy przysługuje wybór pomiędzy roszczeniem posesoryjnym a roszczeniem petytoryjnym. Za każdym razem musi dowodzić odmiennych przesłanek, a mianowicie w przypadku roszczenia posesoryjnego - samowolnego naruszenia jego posiadania, natomiast w przypadku roszczenia petytoryjnego - naruszenia jego prawa podmiotowego. Natomiast posiadaczowi rzeczy władającemu nią bez tytułu prawnego pozostaje korzystanie z roszczenia posesoryjnego. Nie jest wszakże pozbawiony ochrony posiadania przed samowolnym naruszeniem ze strony innych osób.

Legitymację czynną - czyli powodem - w procesie posesoryjnym - jest każdy posiadacz w dobrej wierze lub złej wierze, samoistny i zależny, ten którego posiadanie jest prawne lub bezprawne. Nie może z nim wystąpić dzierżyciel.

Legitymację bierną - czyli pozwanym - może być:

a) ten kto dopuścił się naruszenia posiadania;

b) ten, na kogo korzyść nastąpiło naruszenie posiadania.

Powód może pozwać jedną z tych osób albo obie łącznie.

Ochrona posesoryjna jest ochroną obiektywną, tzn. że przysługuje posiadaczowi niezależnie od tego czy osobie, która naruszyła posiadanie, można zarzucić winę.

Na roszczenie posesoryjne składają się dwa roszczenia:

1. roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego;

2. roszczenie o zaniechanie naruszeń.

Powód może wystąpić z jednym z tych roszczeń albo z jednym i drugim.

Naruszenie posiadania może polegać:

1. na nękaniu posiadania;

2. przez pozbawienie dotychczasowego posiadacza władztwa nad rzeczą, czyli wyzucie z posiadania.

Dwa modele procesu posesoryjnego:

1. tzw. czysty model procesu posesoryjnego - polega na tym, że sąd bada wyłącznie okoliczności związane z samym posiadaniem;

2. model ograniczonej ochrony posesoryjnej - polega na tym, że w pewnym zakresie sąd bada również elementy petytoryjne, czyli bada komu przysługuje prawo do rzeczy.

Nasz ustawodawca przyjął model `czystego procesu posesoryjnego', co wynika z art. 478 k.p.c. - jest to postępowanie odrębne. W sprawach o naruszenie posiadania sąd bada jedynie stan posiadania i fakt jego naruszenia, nie rozpatruje samego prawa ani dobrej wiary posiadacza. Z tego wynika, że sąd ma bezwzględny zakaz badania prawa do rzeczy spornej, że roszczenie to nie zależy od dobrej wiary posiadacza ani od zgodności jego posiadania ze stanem prawnym. Sąd ma ustawowy zakaz badania sprawy co do prawa. W procesie posesoryjnym istnieje bezwzględny zakaz badania prawa co do spornej rzeczy, a to oznacza, że ten kto naruszył posiadanie nie może przed sądem powołać się na zarzut prawa własności, czyli exceptio domini ani na zarzut innego prawa (np. zastaw), czyli exceptio iuris. Poza jednym wyjątkiem. Otóż ten wyjątek wynika z art. 344 §1 zdanie 2: naruszający posiadanie (pozwany) w procesie posesoryjnym może powołać się na to, że przysługuje mu prawo do rzeczy spornej jeżeli prawomocne orzeczenie sądu lub innego organu powołanego do rozstrzygania spraw tego rodzaju stanowi, że stan posiadania powstały na skutek naruszenia jest zgodny z prawem. Orzeczenie musi zapaść po naruszeniu posiadania ale przed zakończeniem procesu posesoryjnego. Orzeczenie to musi być prawomocne przed zakończeniem procesu posesoryjnego. Organ, który wydaje takie orzeczenie jest organem państwowym - chodzi o decyzję administracyjną. Rozstrzygnięcie w procesie posesoryjnym ma charakter tymczasowy (prowizoryczny), to oznacza, że przedmiotem orzeczenia sądu jest tylko orzeczenie o tym czy posiadanie zostało naruszone. Sąd nigdy nie rozstrzyga samego prawa do posiadania. Prawo do posiadania rozstrzygane jest w procesie petytoryjnym. W związku z tym podmiot, który przegrał proces posesoryjny może wystąpić z powództwem o ochronę prawa.

Termin dochodzenia roszczenia posesoryjnego: zgodnie z art. 344 §2 roszczenie to wygasa, jeśli nie będzie dochodzone w ciągu roku od naruszenia posiadania. Jest to termin zawity (prekluzyjny) a nie termin przedawnienia. Upływ terminu zawitego powoduje, że roszczenie wygasa, natomiast upływ terminu przedawnienia oznacza, że roszczenie nie może być dochodzone przed sądem po upływie tego terminu, ale roszczenie nie wygasa, dobrowolnie może je wypełnić zobowiązany. Nie można zrzec się terminu zawitego - zrzeczenie się tego terminu jest bezskuteczne. Dochodzenie roszczenia polega na wniesieniu powództwa.

Wyrok ten musi zawierać dwa elementy:

1. musi być sformułowany tak, by nadawał się do egzekucji, tzn. musi dokładnie określać do jakich działań zobowiązany jest pozwany, czyli na czym ma polegać przywrócenie posiadania.

2. w wyroku tym należy zawrzeć stwierdzenie, że przywrócenie posiadania nastąpiło w trybie posesoryjnym.

Przywrócenie posiadania następuje w chwili wykonania wyroku. Bardzo szczególnym skutkiem posiadania jest - że posiadanie przywrócone poczytuje się za nieprzerwane (art. 345 k.c.).

Ochrona posiadania między współposiadaczami:

Z art. 346 k.c. wynika, że roszczenie o ochronę posiadania nie przysługuje w stosunkach między współposiadaczami tej samej rzeczy jeżeli nie da się ustalić zakresu współdziałania, tzn. że jeden ze współposiadaczy może wystąpić przeciwko drugiemu o ochronę posiadania jeżeli posiadanie może być wykonywane bez współdziałania z pozostałymi współposiadaczami.

ad. 2

Roszczenie o wstrzymanie budowy - jest to roszczenie uzupełniające w stosunku do właściwego roszczenia posesoryjnego. Przysługuje ono w razie podjęcia budowy na gruncie sąsiednim jeżeli budowa ta grozi albo wyrządzeniem szkody posiadaczowi albo naruszeniem jego posiadania. Roszczenie to wygasa gdy nie będzie dochodzone przed rozpoczęciem budowy albo w ciągu miesiąca od rozpoczęcia budowy (termin zawity). Legitymację czynną - czyli powodem - jest posiadacz nieruchomości.

Nabycie posiadania może być:

1. pierwotne - czyli nie istnieje więź między poprzednim a następnym posiadaczem. Są to dwie sytuacje:

a) gdy ktoś objął w posiadanie rzecz niczyją;

b) objęcie w posiadanie rzeczy przez kradzież, podstęp, drogą kradzieży.

2. pochodne - czyli nabycie od dotychczasowego posiadacza, jest to kontynuacja posiadania innej osoby (art. 176 k.c.).

Nabycie pochodne wiąże się z przeniesieniem posiadania. Przeniesienie posiadania jest to termin techniczno-prawny zastrzeżony dla nabycia posiadania w drodze czynności prawnej.

Pięć sposobów przeniesienia posiadania; dzielą się one na dwie grupy:

I. przeniesienie posiadania z wydaniem rzeczy:

  1. wydanie rzeczy (fizyczne wręczenie rzeczy) - art. 348 zdanie 1;

  2. wydanie dokumentów umożliwiających rozporządzanie rzeczą, jak również wydanie środków, które dają faktyczną władzę nad rzeczą;

II. przeniesienie posiadania bez wydania rzeczy:

  1. zgodnie z art. 249 k.c. przeniesienie posiadania samoistnego może nastąpić w ten sposób, że dotychczasowy posiadacz samoistny zachowa rzecz w swoim władaniu jako posiadacz zależny albo jako dzierżyciel na podstawie stosunku prawnego, który strony jednocześnie ustalał;

  2. jeżeli rzecz znajduje się z posiadaniu zależnym albo w dzierżeniu osoby trzeciej przeniesienie posiadania samoistnego następuje przez umowę między stronami i przez zawiadomienie posiadacza zależnego albo dzierżyciela;

  3. przeniesienie posiadania samoistnego na posiadacza zależnego albo na dzierżyciela następuje na mocy umowy między stronami.

Zob. o tym E. Łętowska, Konstrukcja gwarancji własności w europejskiej konwencji z 1950 r. (w:) Rozprawy z prawa cywilnego i ochrony środowiska, Księga pamiątkowa ku czci prof. A. Agopszowicza, Pr.N. UŚ1. nr 1298, Katowice 1992; Cz. Żuławska, Glosa do orz. TK z 4.12.1990, K 12/1990, PiP 4/1991; M. Bednarek, Przemiany własności, s. 101 i n.; A. Łabno-Jabłońska, Nowa konstytucyjna regulacja, s. 34 i n

Zob. E. Gniewek, Prawo rzeczowe 1997, s. 25 i n.

(por. J. Ignatowicz, Prawo rzeczowe, Warszawa 1997, s. 47)

por. T. Dybowski, Ochrona własności w polskim prawie cywilnym. Rei vindicatio - actio negatoria, Warszawa 1969, s. 45

(por. J. Ignatowicz, Prawo..., s. 77).

zob. T. Dybowski, Ochrona..., s. 82

(zob. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo..., s. 248; por. także S. Sołtysiński, Czynności rozporządzające - przyczynek do analizy podstawowych pojęć cywilistycznych (w:) Rozprawy z prawa cywilnego, Warszawa 1985, s. 301 i n.).

(por. zwłaszcza J.St. Piątowski (w:) System... , s. 122-123; W.J. Katner, Ochrona..., s. 30-31; S. Rudnicki, Sąsiedztwo nieruchomości, Zakamycze 1998, s. 19).

zob. T. Dybowski, Ochrona... , s. 69

zob. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo..., s. 71.

por. także A. Stemachowski, Wstęp..., s. 136 i n.

por. A. Stelmachowski, Wstęp..., s. 221-222; także T. Dybowski, Ochrona..., s. 73

zob. J.St. Piątowski (w:) System..., s. 335

(zob. T. Dybowski, Ochrona własności w polskim prawie cywilnym. Rei vindicatio - actio negatoria , Warszawa 1969, s. 100; także E. Skowrońska-Bocian (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, t. I, Warszawa 1999, 518

(por. E. Gniewek, O przyszłości użytkowania wieczystego, Rejent 2/99, s. 14, 15).

(por. W. Osuchowski, Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 1981, s. 292).

(F. Collart Dutilleul, Ph. Delbecque, Contrats civils et commerciaux, Paryż 1991, s. 274).

(por. J. Schapp, Sachenrecht, Monachium 1989, s. 20, H. Schwab, H. Prutting, Sachenrecht, Monachium 1991, s. 350).

(por. J. Ignatowicz, Użytkowanie wieczyste de lege ferenda [w:] Studia Iuridica, Księga Pamiątkowa ku czci Prof. T. Dybowskiego, Warszawa 1994, zwł. s. 123)

3

5



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Własność i inne prawa rzeczowe, elementy prawa
Własność i inne prawa rzeczowe, Nieruchomości, Nieruchomości - pośrednik
Mieniem jest własność i inne prawa majątkowe, od Ani
Mieniem jest własno¶ć i inne prawa maj±tkowe
4, Mienie: z definicji jakiej dostarcza kodeks cywilny w artykule 44 ustawy, jest to własność i inne
3 Konspekt Ograniczone prawa rzeczowe
prawo cywilne, 14. Wlasnosc jako prawo rzeczowe, Nieruchomość to jeden z rodzajów rzeczy w rozumieni
3 Konspekt Ograniczone prawa rzeczowe
Wprowadzenie do Zemsty A. Fredry - lekcja języka polskiego w kl. I, szkoła, kompetencje, Testy różne
prawa rzeczowe i zbowiazanioweo
Test pracy z tekstem +rozszerzona wypowiedź, szkoła, kompetencje, Testy różne, Konspekty lekcji i in
KC Prawa rzeczowe, od Marzeny
wspˇ wasnoŠ u¬ytkowanie wieczyste posiadanie prawa rzeczowe ograniczone
pojęcie prawa rzeczowego, prawo cywilne

więcej podobnych podstron