Wykładnia prawa administracyjnego
Egzamin pisemny - 2 pytania - 1 godz
Na egzamin tylko wykłady
Pojęcie legalności - ustalenie czy coś jest zgodne z prawem.
Łatwe przypadki i trudne przypadki stosowania prawa.
95% przypadków jest łatwa. Łatwe to takie co do którego rozwiązania wszyscy się zgadzają.
Trudny przypadek następuje wtedy, gdy istnieje kilka możliwości, kilka rozwiązań, które są uważane za legalne.
Prawo ma prowadzić do upraszczania.
Występują 3 rodzaje wykładni:
wykładnia językowa
wykładnia systemowa
wykładnia celowościowa
Wykładnia językowa (czyli co zrobił sąd):
- 1 narzędzie - szukamy czy w tekście zostały zawarte definicje legalne.
Definicja legalna to wiążące ustalenie przez prawodawcę rozumienia jakiegoś pojęcia(język prawny).
Powody ich zamieszczenia:
prawodawca wprowadza nowe pojęcia, czynności, podmioty.
Prawodawca używa znanych pojęć, ale chce je doprecyzować
Czasami niewiadomo jak wygląda definicja legalna i często definicje legalne są przedmiotem sporu. Często są one zebrane w słowniczku ustawy, jednak nie jest to zasada. Istnienie słowniczka nie wyłącza możliwości zamieszczenia tych definicji w dalszym tekście. Są one również zamieszane w postaci definicji nawiasowych.
Trzy sposoby zamieszczania definicji legalnych:
Słowniczek legalny
Tekst (np. jeden art. brzmi: w rozumieniu tej ustawy)
Nawiasy (definicje nawiasowe)
Coś co wydaje się definicją legalną nie jest uznawane przez sądy za te definicje i odwrotnie.
Nie ma definicji legalnej DEFINICJI LEGALNEJ.
Należy dokonać właściwej interpretacji wykładni definicji legalnej i dopuszczane są różne interpretacje - i wtedy powstaje problem. Interpretując zamieniamy wyrazy innym nie koniecznie lepiej rozumianym.
Zakres związania definicjami legalnymi - w ramach danego aktu definicje legalne są bezwzględnie obowiązujące. Jeśli jakaś def. Legalna jest zawarta w ustawie to nie ma przeciwwskazania aby spróbować je również względem rozporządzania (czyli aktu wykonawczego do ustawy).
Jeśli definicji nie ma w danej ustawie szuka się jej w innym miejscu, ustawie, akcie normatywnym lub przyjmuje się potoczną definicje (gdyż pracodawca nie odesłał do innego aktu ani nie zawarł jej definicji).
- 2 narzędzie - staramy się znaleźć rozumienie w języku prawniczym:
Judykatura - opinie prawne, uzasadnienia orzeczeń - łatwiej jest powołać się na orzeczenia np. SN niż im się sprzeciwiać i szukać innego rozwiązania.
Doktryna - chowanie się za stanowiskami profesorów.
Literatura - szukamy interesującego nas rozumienia.
- 3 narzędzie - przyjęcie tego co napisane w takim rozumieniu jakie wynika z języka potocznego, chyba że ustawodawca daje wskazówkę do innej interpretacji. Domniemanie znaczenia w języku potocznym. Możliwe jest odwołanie się do słowników - jest wiele ważnych słowników. Ostrożnie ze słownikami - brak autorytetu. W różnych słownikach znajduje się różne znaczenia. Słowniki są akontekstowe. Słownik powinien być raczej traktowany jako punkt wyjścia a nie jako autorytatywne rozstrzygnięcie.
2 WYKŁAD
Relacje miedzy językami są dowolne, nie jest dokładnie określone pierwszeństwo do różnych rozstrzygnięć.
Aby zinterpretować tekst trzeba go najpierw zrozumieć, dopiero później można rozpocząć interpretacje. Używając różnych języków (prawny, prawniczy, potoczny) - można dojśc do różnych rozumień ( nie można przyznać się do tego jaki sposób się zastosowało).
Syntaktyka - co jak jest zbudowane, połączenia wyrazów. Czasami największe problemy wynikają z najmniejszych rzeczy np. przecinki i średniki. Duże problemy pojawiają się przy spójniku „i”. Spójniki i budowa zdań komplikuje rozumienie prawa
Reguła jusden generis - występuje w przepisach w których występuje wyliczanka oraz określenie „ i inne”. Nie wiadomo o jakie inne chodzi. Przyjmuje się rzeczy takiego samego, danego rodzaju.
Reguła ekspresio juris - bardzo często pojawia się problem czy katalog jest zamknięty czy otwarty.
Zakaz wykładni synonimicznej - różnym zwrotom nie należy nadawać tego samego znaczenia. Jeżeli prawodawca używa różnych pojęć to chciał różne rzeczy powiedzieć - jest to domniemanie chyba że mamy jakieś mocne argumenty przemawiające za tym że znaczą to samo.
Postulat konsekwencji interpretatora - tym samym zwrotom nie należy nadawać różnych znaczeń. Chyba że jakieś argumenty.
Zakaz wykładni per non est - nie wolno interpretować przepisów tak aby pewne fragmenty okazały się zbędne. Wynika to także z postulatu racjonalności. Jeżeli coś zostało zapisane to nie można twierdzić, że jest to niepotrzebne. Dokonując interpretacji należy brać pod uwagę całość tekstów( nawet przecinki i kropki).
WYKŁADNIA SYSTEMOWA
Przy tej wykładni szukam znaczenia biorąc pod uwagę szerszy kontekst. Nie można nic opisać jeśli nie popatrzymy na tą rzecz jako element pewnej całości. Różne rzeczy mogą wpływać na znaczenie przepisu np. tekst aktu, gałąź prawa. Wyróżnia się dwa rodzaje wykładni systemowej („choć niewiadomo po co ale niech sobie tam jest”):
- wewnętrzną - w ramach danego aktu
- zewnętrzną - biorąc pod uwagę inne akty prawne.
Kontekstem przy wykładni systemowej jest inny przepis.
Odróżnienie wykładni systemowej i językowej - jest trudne, ale nie wiadomo co jest ważniejsze.
Jeżeli mamy przepis musimy rozglądać się w górę. Interpretując musimy dopasować nasza interpretacje do wcześniejszych rozwiązań.
Jeżeli np. interpretujemy rozporządzenie to musimy brać pod uwagę akt hierarchicznie wyższy czyi ustawę. Nie można pominąć tej ustawy.
Wykładnia systemowa - zastosowanie systemu prawa (hierarchii aktów).
Jednym z najważniejszych argumentów przy interpretacji to zgodność z konstytucją, z podstawowymi zasadami konstytucyjnymi. Konstytucja daje nam wiele możliwości gdyż jest ogólna i elastyczna ale nie może być głównym argumentem ale wzmacnia pozostałe argumenty.
Drugim argumentem są przepisy prawa międzynarodowego, unijnego, wspólnotowego, jest bardzo szerokie ale na stopniu ogólnym jest raczej argumentem perswazyjnym.
Trzeci argument - to zasady prawne czyli ważniejsze przepisy, przepisy pełniące szczególną rolę.
Interpretator dokonuje wyboru kontekstu czy będzie to konstytucji czy coś innego.
Podział wykładni systemowej na zewnętrzną i wewnętrzną raczej nie jest potrzebny.
Miejsce zamieszczenia przepisu (np. określony rozdział lub dział) może nasuwać sposób interpretacji.
Jeżeli jest jakaś kolizja to stosujemy reguły kolizyjne. Stosuje się przy realnych kolizjach (np. szczególny uchyla ogólny, wyższy niższy itp.)
Luki w prawie -nie można interpretować w taki sposób aby tworzyć luki w prawie.
Najczęściej sądy tworzą luki w prawie.
Dwa rodzaje:
Prawdziwe - można coś zrobić - powstają kiedy coś jest nienormowane w prawie ale nie jest to obojętne dla prawa( to jest luka bo uważa się że powinno coś tam być).
Fałszywa - nic nie można zrobić - powstaje kiedy nie ma regulacji, ale pracodawca celowo nie zawarł tej regulacji to wtedy uważa się za regulację negatywną. Sąd uważa że to dobrze że jest ta luka.
Luka jest to luka między czymś a czymś . Luka to jest to co jest między tym co jest w tekście prawnym a tym co być powinno( czymś co ktoś uważa za słuszne).
WYKŁADNIA FUNKCJONALNA (CELOWOŚCIOWA)
W Polsce wykładnia ta jest uważana za najgorszą - ostateczną.
Interpretacja jest to ustalenie intencji autora.
Wykładnia ta ma jednak bardzo duże znaczenie - tekst który nie ma celu nie ma również znaczenia.
Bierze się ona z samej definicji prawa . Prawo jest to środek który ma na celu wywoływanie pewnych skutków, określonych zachowań.
Cel to dążenia, zamierzenia.
Staramy się przypisać znaczenie tekstu biorąc pod uwagę jego cel.
Najpierw musimy znaleźć cel:
Celem prawodawcy był to - przypisany prawodawcy, nie wiadomo skąd można znać cel prawodawcy
Celem przepisu instytucji było to - nie jest przepisywany prawodawcy tylko określonym rzeczom, sprawom, rozwiązaniom
Czy chodzi o prawodawcę aktualnego czy historycznego
Cel historycznego - nadać cel taki jak miał historyczny
Cel aktualnego - nadać cel aktualnego
Stopień szczegółowości celu - może być ogólny lub szczegółowy, może zaistnieć rozbieżność pomiędzy ogólnym a szczegółowym celem
Pojawienie się w przepisie kilka różnych celów
Jak ustalić cel - skąd możemy znać cele.
Sposoby ustalania celów:
a) Powoływanie się na różne rzecz które są poza tekstem - Materiały przygotowawcze to wszystko co się chciało przed ustaleniem brzmienia przepisów jest mało stosowany
b) Opieranie się na tekście - Przyjęcie celu z orzecznictwa innych sądów lub literatury. Sądy najczęściej ustalają cel na podstawie samego tekstu.
Najważniejsze przy wykładni celowościowej jest to że cel wynika z interpretacji i interpretator sam go określa, bo nigdy nie można być pewnym celu prawodawcy, przepisu. Nowelizacje są bardzo ważne gdyż jeśli przepis się zmienił to zmieniła się również jego cel gdyby prawodawca nie chciał zmieniać celu nie zmieniałby przepisu.
3 WYKŁAD
Wykładnia zgodnie z zasadami prawa
Zasady - niezależnie czy system prawa czy danej gałęzi prawa - są to normy podstawowe zasadnicze, mające szczególne znaczenie dla systemu lub danej gałęzi.
Jak odróżnić normy podstawowe od pozostałych. Dwa podstawowe sposoby wyodrębniania tych zasad systemu prawnego.
Ethos nie lex - ethos nie prawo - zasad poszukuje się poza systemem prawa np. w normach moralnych, ekonomicznych, społeczno-politycznych.
Lex nie ethos - zasad poszukujemy w samym prawie, wywodzimy je z samego prawa
Wnioskowanie indukcyjne - od szczegółu do ogółu, z części do całości. Dowolnie wybiera się jakieś przepisy i na ich podstawie tworzy się zasadę.
Za zasadę uznaje się konkretny przepis aktu prawnego - nic się nie tworzy - który w ocenie wypowiadającego się o zasadach ma szczególną wagę.
Niezależnie którą z metod się przyjmuje i tak wszystko zależy od osoby która się o zasadach wypowiada bo to ona wybiera przepisy lub konkretny przepis.
Najpierw wybiera się zasady a później szuka się do nich przepisów. W nauce prawa coś takiego jak zasady nie istnieje - jest tylko ideologia zasad, bo wszystkie wypowiedzi o istnieniu zasad prawa polegają na przewartościowaniu prawa. Zasady to oceny u podstaw których leży wartościowanie postanowień prawa. Nie ma skończonej zamkniętej liczby zasad. Jest o worek.
Wykładnia zgodnie z zasadami systemu prawa czyli zgodnie ze swoją oceną.
To jest pierwotne pojęcie zasady.
Pojęcie zasady połączone z koncepcją Ronalda Dworkina. Ronald Dworkin miał pewien spór co do teorii prawa z Herbertem Hartem.
Prawnonaturaliści - prawo pozytywne jest technicznym środkiem do wyrażenia praw natury.
Pozytywiści - prawo nie musi spełniać na początku żadnych wstępnych warunków, prawem jest to co zostanie ustanowione przez kompetentny organ, należycie ogłoszone. Prawo i moralność to 2 bardzo odmienne zespoły norm. Jest to pozytywizm hardy pierwotny - jest on związany z poglądami Dworkina - prawo to rozkaz suwerena zawarowany sankcją. To reguły ustanawiające obowiązki na rzecz społeczeństwa. Prawem może być wszystko co spełnia test kompetencji co ustanowił kompetentny do tego organ.
Zarzut wobec pozytywizmu hardego jest taki, że nie można rozróżnić takiego rozkazu suwerena od rozkazu bandyty przykładającego nam pistolet do głowy i każącego nam zrobić coś pod groźbę (sankcję) czegoś.
W związku z tym zarzutem Herbert Hart zaproponował koncepcje nazwaną pozytywizmem miękkim lub wyrafinowanym. Prawo składa się z dwóch rodzajów reguł:
pierwotnych - czyli tych w ujęciu dworkinowskim
wtórne - pozwalają na usunięcie tych wszystkich niedoskonałości reguł pierwotnych.
3 grupy reguł wtórnych:
zmiany - pozwalają doskonalić prawo do zmieniających się warunków społecznych.
orzekania - polegają na stosowaniu tych norm w praktyce
uznania - najważniejsza - pozwala zidentyfikować normę jako należącą do systemu prawa i pozwala stwierdzić co jest prawem.
Hart wywodzi prawo i jego funkcjonowanie z pewnych faktów społecznych. Faktem społecznym może być test kompetencji (kompetentny organ we właściwym trybie i właściwie ogłoszony), ale może być także moralność.
Z jednej strony reguła uznania to ukoronowanie myśli Harta a z drugiej strony jego najsłabsza część.
Profesor Lech Morawski określa teorię Harta pozytywizmem martwym. Gdyż uważa, że pozytywizm nie może odwoływać się do norm moralnych. Jednak Hart mówi, że może, ale nie musi.
Ronald Dworkin uważa, że prawo składa się z 2 rodzajów norm - reguł i zasad. Pojawia się nowy rodzaj normy prawnej - zasada.
Koncepcja Dworkina uważana jest za integralną teorię prawa. Jest to trzecia droga pomiędzy pozytywizmem a prawami natury. Dworkin mówi - szukaj prawa nawet w głębszych warstwach życia społecznego - nie tylko w przepisach. Trzeba brać prawa poważnie.
Koncepcja Dworkina posługuje się terminem zasada w znaczeniu normatywnym.
Zasada to pewne postulaty jak powinno się ową zasadę, słowo rozumieć.
W znaczeniu opisowym należało by badać co faktycznie uznaje się w praktyce (np. w orzecznictwie) za zasadę.
Dworkin postuluje jak należy rozumieć zasadę. Definicja Dworkinowska jest definicją projektującą Proponuje pewną charakterystykę zasady na przyszłość. Oderwanie od tego co pierwotne nazywa się zasadą. Nie wszystko to co dogmatycy nazywają zasadą będzie zasadą wg Dworkina. Będą to raczej reguły.
Reguły są konkluzywne - są stosowane zgodnie z maksymą - wszystko albo nic.
Zasady są niekonkluzywne - mogą być stosowane w większym lub mniejszym stopniu.
Robert Alexy zwraca uwagę na optymalizacyjny charakter zasad. Zasady formułują pewien cel, ideał, który powinien zostać spełniony w możliwie największym stopniu. ale stopień jego spełnienia zależy od prawnych i faktycznych możliwości.
Zasady mają wymiar racji - wszystkie.
Reguły są tak samo ważne - nie ma mniej ważnych, ważniejszych.
Zasady można ważyć, hierarchizować - są ważniejsze i mniej ważne. Pamiętać należy że hierarchia zasad nie jest ustalana abstrakcyjnie - nie da się określić, które są pierwsze. Proces ważenia zostaje dokonany przez organ stosujący prawo w każdym indywidualnie rozpatrywanym przypadku.
Konflikt 2 reguł - reguła kontra reguła - jedna wyłącza drugą - zastosowanie może znaleźć tylko jedną z nich.
3 reguły z początku!
Konflikt 2 zasad - zasada kontra zasada - dwie zasad będące w konflikcie mogą być stosowane w większym lub mniejszym stopniu. Jedna nie wyłącza drugiej.
Kolizja - reguła - zasada - pierwszeństwo ma reguła bo reguły określają prawne możliwości realizacji zasad. Wyznaczają granice realizacji zasad. Wyjątek - gdy zasada wynika z aktu hierarchicznie wyższego (nadrzędnego). Jednak nie chodzi tak dokładnie o to - stosuje się ten wyjątek gdy zasada ma większą wagę w systemie.
Podział na zasady i reguły który zaproponował Ronald Dworkin w jego ujęciu jest to podział logiczny. Albo coś jest zasadą albo regułą. Każda norma w systemie jest albo zasadą albo regułą - nie ma takich norm, które równocześnie spełniałyby warunki i reguł i zasad. Nie ma również 3 opcji.( jednak można podważyć - reguła która podlega ważeniu kategorią pośrednią).
Kryterium obowiązywania reguł - test kompetencji.
Kryterium obowiązywania zasad (stosuje się albo jedną albo drugą):
instytucjonalne poparcie - owa norma jest faktycznie stosowana przez organy kompetentne
odczucie odpowiedzialności (poczucie odpowiedzialności) - norma faktycznie w społeczeństwie jest przyjmowana jako zasada.
Prawo to skrzynka z narzędziami i to od nas zależy jak i co zastosujemy.
Hart mówi, że tam gdzie kończą się reguły tam zaczyna się przestrzeń swobodnego uznania.
Dworkin - tam gdzie kończą się reguły tam zaczynają się zasady.
4 WYKŁAD
Sytuacja interpretacyjna - 3 elementy:
autor, prawodawca
czytelnik, interpretator
tekst
w zależności od charakterystyki 3 elementów interpretacja się różni.
Prawodawca- trudno jest interpretować anonimy. Tekst prawny jest autonomiczny( nie wiemy nic o mimice). Identyfikacja autora jest ważna. Wiedza o nim pozwala na lepsze rozumienie. Autorzy tekstów prawnych: w procesie interpretacji tekstów prawnych prawodawcę utożsamia się z jedną osoba a nie ciałem kolegialnym. Prawodawcy przypisuje się cechę racjonalizmu.
Racjonalizm ma wiele rozumień:
prawnonaturalne rozumienie - źródłem prawa nie jest prawodawca. Prawo wywodzi się z godności człowieka. Treść jest ważna . Prawodawca musi przestrzegać reguł tzn. wyższego prawa. Ciężko jest się dowiedzieć co jest zgodne z prawem natury. Prawodawca jest racjonalny gdy jest zgodny z prawem natury. Teraz sytuacja jest łatwiejsza gdyż wiele praw natury zostały zapisane w przepisach prawa. Są to wartości wyższe a prawodawca pełni funkcję deklaratoryjną - potwierdza istniejące prawo natury o nie tworzy sam.
instrumentalne rozumienie - prawo jako instrument, prawodawca ma tylko stworzyć skuteczne przepisy. Racjonalnym prawodawcą jest prawodawca który ma:
kompletną wiedzę,
uporządkowany system wartości
Kompetentna wiedza:
racjonalność lingwistyczna - prawodawca musie się znać na języku i umieć się nim posługiwać
musi znać prawo - zanim zacznie pisać nowe prawo to musi znać te które już istnieje, co było wcześniej. Nie chodzi tylko o zgodność z aktami wyższymi hierarchicznie. Racjonalny prawodawca nie chce tworzyć przepisów kolizyjnych.
prawodawca wie co robi - chociaż tworząc nie znają wszystkich konsekwencji, ale racjonalny prawodawca musi mieć kompletną wiedzę społeczną.
Uporządkowany system wartości - nie może iść najpierw w jedną a potem w drugą stronę, musi mieć jednakową stałą ścieżkę celów i interpretacji. Nie idzie naraz w pięciu kierunkach.
argumentacyjne rozumienie - argumentacja , uzasadnienie jest bardzo ważne. Prawodawca nie powinien mieć tylko rację ale i powinien ją uargumentować i w ten sposób przekonać wszystkich.
komunikacyjne rozumienie - co jest przyczyną wszystkich kłopotów - jest to brak komunikacji, rozmów. Racjonalne są te działania społeczne, które rozszerzają wolną od przymusu i represji komunikację w stosunkach społecznych sprzyjają dyskursywnemu kształtowaniu i wyrażaniu woli społeczeństwa oraz umożliwiają konsensualną regulację konfliktów społecznych. Dyskurs i konsensus.
Dyskurs - wymiana argumentów. Prawo powinno być efektem dyskursu, rozmowy, zawierana w drodze umowy. Nie przymus tylko siła argumentów - rozmowa ma doprowadzić do konsensusu. Konsensus - jest wartością , porozumienie.
Interpretator - 2 elementy:
przynależność interpretatora do określonego kontekstu socjolingwistycznego. Socjolingwistyka - używanie języka i jego rozumienie jest determinowane czynnikami społecznymi. Przynależność do jakiejś grupy społecznej wpływa na rozumienie tekstu. Każdy kto chce zajmować się tekstem musi należeć do wspólnoty interpretacyjnej. Aby należeć do jakiejś grupy trzeba akceptować pewne reguły. Aby należeć do wspólnoty interpretacyjnej tekstów prawnych również trzeba akceptować paradygmat interpretacyjny - jest to zespół pewnych sposobów obchodzenia się z tekstem, reguł postępowania. Paradygmat nie determinuje jednoznacznych wyników - gwarantuje, że dana interpretacja będzie akceptowana w danej wspólnocie.
Rodzaje autorytetów interpretatora:
Autorytet represyjny - groźba użycia przymusu powoduje że urzędnicy dokonujący ustaleń interpretacyjnych mogą liczyć na akceptację niezależnie od ego czy jest ona intelektualnie poprawna.
Autorytet instytucjonalny - nie jest oparty na groźbie użycia siły lub przymusu lecz na przekonaniu jednostek że należy podporządkować się ustaleniom interpretacyjnym sędziów czy innych urzędników gdyż reprezentują oni prawo będące samo w sobie wartością która warto i należy szanować.
Autorytet intelektualny - odwołanie się do poglądów profesorów i osób będących autorytetem w danej dziedzinie.
porozumienie - jest to podstawa hermeneutyki(nauka o rozumieniu), przedrozumienie. Coś co każdy ma, ale inne, kształtuje się to przez całe życie.
Rodzaje prerozumień:
intelektualne - istnieją pewne bariery intelektualne, które utrudniają interpretacje, specjalizacja, więcej wiesz - więcej widzisz.
aksjologiczne - aksjologia to nauka o wartościach - to co wyczytamy z tekstu, zależy od tego jakie wartości akceptujemy.
policjonalne - kwestia nastawienia, czytanie tekstu z pewnym nastawieniem, nie ma obiektywnego czytania, czyta się po coś, aby coś znaleźć wiąże się z tym pewne oczekiwania.
Charakterystyka tekstu:
- tekst to wszystkie obowiązujące w danym czasie akty normatywne.
Regulacja pomiędzy językiem a rzeczywistością:
język jest odzwierciedleniem rzeczywistości, co jest na zewnątrz wpływa na język, aby poznać kraj trzeba poznać język.
język kreuje rzeczywistość - różnica w języku powoduje różnicę w odbieraniu świata. Żyjemy jakby w dwóch światach. Jeden jest wykreowany przez język potoczny, a drugi świat jest wykreowany przez teksty prawne. Te dwa światy kreują różne podmioty - świat tekstów prawnych kreuje o wiele więcej podmiotów. W tych światach występuje różny upływ czasu - w pierwszym jest czas rzeczywisty, a w drugim występują głównie terminy(np. 7,14 dni ,1 miesiąc).
Język prawny pełni funkcję performatywną - tekst kreuje, powołuje do życia, chociaż tak naprawdę kreuje to interpretator. Tekst może być odczytywany na różnych płaszczyznach.
Tekst prawny odczytywany jest na 3 płaszczyznach:
płaszczyzna deskryptywna - opisowa, literalna, opisuje prawne zdarzenia, zachowania i podmioty.
poziom dyrektywny - budujemy świat taki jaki być powinien, budujemy kryteria oceny - tak jak powinniśmy postępować zgodnie z prawem w danej sytuacji.
presupozycja - coś co jest a czego nie widać, język niesie z sobą znacznie więcej niż to wynika z jego deskryptywnego literalnego rozumienia.
5 WYKŁAD
Wykładnia contra lege - zakłada że jest coś zgodnego z prawem a ta interpretacja jest sprzeczna z tym prawem. Błędna wykładnia.
Nie ma wykładni prawa tylko wykładnia tekstu. Gdyby było prawo to nie trzeba by było go interpretować.
Od osoby zależy która jest wykładnia błędna a która prawidłowa.
Podstawowy błąd - że pierwsze zawsze jest jak? a powinno być co? Powinno się najpierw zrozumieć problem aby później znaleźć jego rozwiązanie.
Problemem jest wieloznaczność w której wykładnia językowa jest całkowicie niepotrzebna gdyż nie rozwiązuje sytuacji i lepiej skorzystać z wykładni kontekstowej.
Tekst można interpretować. Jednak pod pojęciem interpretacji ukrywają wiele znaczeń.
Najpierw zidentyfikuj problem.
Pojęcie interpretacji - ustalanie intencji.
Aby coś zinterpretować to trzeba to najpierw zrozumieć. Jeżeli coś jest oczywiste i jasne to nie trzeba tego interpretować. Jest to bezpieczne rozumienie. Jednoznaczność nie wymaga
interpretacji.
Dopiero wieloznaczność jest problemem interpretacyjnym.
Nie język jest granicą interpretacji wykładni a jest nią intencja.
Interpretacja na korzyść - np. oskarżonego, podatnika, konsumenta. Wykorzystywana przy wątpliwościach. Punktem wyjścia jest uznanie czy te wątpliwości są czy nie.
Wykładnia ścisła - sądy administracyjne uznają że jest to wykładnia oparta na brzmieniu przepisu. Jest to raczej nie istniejący mit z którego korzystają sądy uzasadniać swoje orzeczenia. Dokładnie nie wiadomo co to jest wykładnia ścisła, jest wiele różnych poglądów co do jej znaczenia.
Wykładnia literalna - znaczenie literalne - prawnicy przyjęli z lingwistyki. Jest to jakiekolwiek znaczenie - nie wiadomo co to jest, jest bliżej nieokreślone. Raczej używa się aby wpływać na uzasadnienie.
Wykładnia historyczna - sięga do bardzo ciekawych materiałów interpretacyjnych, np. uzasadnienie projektu.
Intencja prawodawcy powinna być zawarta w tekście przepisów, jeśli prawodawca ma wątpliwości co do tego czy jest jasność do jego intencji daje nam definicje legalne. A jeśli nie ma definicji legalnej to można sięgać do tego wszystkiego co poprzedzało ostateczny tekst prawny.
Następnie duże znaczenie ma orzecznictwo i literatura.
Podstawowym elementem na którym opiera się wykładnia historyczna są wcześniejsze przepisy (przed nowelizacją).
Wykładnia historyczna zauważa, że znaczenie przepisu jest zależne od sytuacji, ustroju.
Korzystanie z wykładni historycznej :
jednolite utarte rozumienia, orzecznictwo
argument ze zmiany przepisów:
gdy zmiana stanowi argument na rzecz tego starego rozumienia przepisu
gdy zmiana wpływa na sposób rozumienia.
Jest to bardzo ważna wykładnia. Często argument historyczny ma na celu potwierdzenie, umocnienie naszej interpretacji. Im więcej argumentów tym lepsze uzasadnienie.
Nie ma ważniejszej wykładni, ważniejsza jest zależna od sytuacji, ale nie ma ogólnego pierwszeństwa.