Skrypt zawiera odpowiedzi na pytania (około 100), które pojawiły się w poprzednich latach na egzaminie u profesora Dajczaka. Odpowiedzi zostały udzielone głównie na podstawie skryptu z Rzymu, moich notatek a dopiero tam, gdzie w/w nie odpowiadały na dane pytanie - sięgałem po podręcznik profesora i ewentualnie w akcie desperacji po Rozwadowskiego. Kilku pytań nie udało mi się opracować - jeśli ktoś ma pomysł, gdzie konkretnie tego szukać, to będę wdzięczny za uwagi.
WZPoznań2012
ps: dodana część historyczna i poprawione niektóre punkty (oznaczone czerwonym)
Historia i ewolucja prawa rzymskiego:
Źródła prawa
Ustawa XII Tablic x2
powstała na skutek długoletnich walk plebejuszy z patrycjuszami o spisanie prawa
w 451 wybrano dziesięcioosobowy zespół, którego zadaniem było spisanie prawa zwyczajowego
→ wg legendy wybrali się oni do Grecji by zapoznać sięz prawem Solona
w pierwszym roku spisano 10 tablic, a w następnym jeszcze 2
niewiele przepisów sakralnych, głównie prawo świeckie, regulacje obejmowały:
- postępowanie sądowe i egzekucyjne
- spadkobranie
- ochronę własności, zobowiązania
- traktowała też o prawie karnym i o czynnościach prawnych
jej treść jest wyrazem poziomu ówczesnego stanu gospodarki - stąd wiele przepisów dotyczy ochrony interesów drobnych rolników
→ momentami prymitywna, ale pokazuje szacunek dla prawa Rzymian
jest to najstarszy zbiór prawa stanowionego w Rzymie, ale jest stosunkowo młody jak patrzeć na kodeksy Sumerów z 2000 lat BC
Konstytucje cesarskie x5
w okresie pryncypatu kosztem innych źródeł prawa, rośnie rola prawotwórczej działalności cesarza → wyróżniamy:
1) edykty - miały moc normy obowiązującej na ograniczonym terenie albo w całym państwie np. edykt Karakalli z 212 o nadaniu obywatelstwa prawie wszystkim mieszkańcom cesarstwa
2) mandaty - instrukcje dla namiestników w prowincjach cesarskich jak i senackich; mimo że adresatem był urzędnik, to wiązały całą mu podległą społeczność
3) dekret - wyrok wydany przez cesarza jako najwyższego sędziego; cesarz był najwyższą instancją, szybko więc okazało się, że sędziowie wzorują swoje orzecznictwo na dekretach
4) reskrypt - odpowiedź cesarza na zapytanie urzędników, sędziów lub osób prywatnych w kwestiach prawnych - cesarz dokonywał żywej interpretacji prawa
należy zauważyć, że cesarz sygnował te akty, ale opracowywała je kancelaria cesarska
w dominacie:
1) wszystkie akty wydawane przez cesarza noszą miano leges
2) najważniejsze są edykty i mniej reskrypty
3) mandata zanikają, a dekrety mają drugorzędną rolę
uporządkowane konstytucje cesarskie wychodziły w postaci kodeksów - ostatnim kodeksem był justyniański 534
Instytucje Gaiusa x2
podręcznik do nauki prawa napisany przez mało znanego prawnika z II wieku - Gaiusa
Justynian wzorował się na tym podręczniku, tworząc część składową swojej kodyfikacji
był podzielony na cztery tomy
Gaiusowi zawdzięczamy mnóstwo definicji, które w samym prawie rzymskim raczej nie funkcjonowały - Rzymianie nie lubili definiowania
Gaius w swoim dziele dokonał także podziału prawa na ius privatum i publicum, co również nie do końca oddaje rzeczywistość - Rzymianie pojmowali prawo jako całość
Prawo pretorskie
to prawo tworzone przez pretorów w edyktach pretorskich (ius honorarium)
pretor obejmując swoje stanowisko, wydawał edykt w którym określał komu przydzieli środki ochrony prawnej (actiones - skargi, exceptiones - zarzuty procesowe)
pretor to urzędnik zajmujący się wymiarem sprawiedliwości w Rzymie
taka dwoistość doprowadziła do zdublowania rzymskiego porządku prawnego
podczas gdy ius civile było stałe i jego modyfikowanie wymagało skomplikowanego procesu legislacyjnego, to ius praetorum mogło być tworzone na poczekaniu i odpowiadać na problemy życia codziennego
rolę prawa pretorskiego oddają słowa Papiniana, który twierdzi, iż rolą ius praetorium jest po to by wspierać, uzupełniać i korygować ius civile
rola prawa pretorskiego kończy się w 130 roku, kiedy to Julian na życzenie Hadriana zredagował jednolity tekst edyktu pretorskiego i edyla kurulnego - otrzymał miano edyktu wieczystego i nie miał podlegać już żadnym modyfikacjom
Określ źródła prawa (w jakiejś konkretnej epoce)
Przypomnienie epok:
Okres archaiczny:
obejmował lata od początku założenia Rzymu (709) do wielkich podbojów (III wiek)
podstawą gospodarki jest rolnictwo, Rzym to niewielkie państwo-miasto
podstawowym źródłem prawa jest zwyczaj, a prawo ma charakter formalistyczny
obejmowało epoki:
1) monarchii
2) wczesnej republiki
apogeum myśli prawniczej - połowa V wieku - ustawa 12 Tablic
Okres przedklasyczny (218-27)
po wojnach punickich Rzym z państwa-miasta staje się lokalnym imperium
na cywilizację rzymską zaczyna oddziaływać filozofia grecka
jako imperium zaczyna wchodzić w relacje gospodarcze - kształtuje się zalążek prawa prywatnego międzynarodowego - ius gentium
źródła prawa:
1) prawotwórcza działalność pretorów (system zbliżony do prawa sędziowskiego)
2) działalność jurysprudencji
obejmuje okres późnej republiki
Okres klasyczny (27-284):
udoskonalenie i uzupełnienie dorobku prawniczego Rzymu
najważniejszym źródłem prawotwórczym jest jurysprudencja
powody upadku okresu klasycznego:
1) w 284 Dioklecjan przejmuje kompetencje prawotwórcze - jurysprudencja traci na znaczeniu
2) po 350 ma miejsce kryzys gospodarczy i dochodzi do zmiany religii państwowej
epoka - pryncypat
Okres poklasyczny (284-565)
Justynian tworząc swoją kompilacje w latach 529-534 bazował na dorobku jurysprudencji z okresu klasycznego, mimo to kontynuował politykę Dioklecjana i wprowadzając zakaz komentowania postanowień swojej kompilacji uniemożliwił powrót do okresu klasycznego
epoka - dominat
Okres archaiczny:
najważniejsze źródła - zwyczaj - consuetudo
jest to typowe źródło prawa w stabilnych społecznościach
zalety:
1) prawo jest bliskie życia
2) prawo jest powszechnie znane, nie jest jakimś teoretycznym rozważaniem
wady - brak pewności co do treści
Ustawa XII Tablic
obserwujemy proces wypierania prawa zwyczajowego przez leges (ustawy)
dokonanie kodyfikacji kończy okres archaiczny
Prawo przedklasyczne
okres kiedy Rzym z niezbyt bogatego państwa-miasta staje się lokalnym mocarstwem → pojawiają się nowe formy gospodarowania, co daje wyraz w prawie
pomimo kodyfikacji, cały czas odwoływano się do zwyczaju
główne kompetencje prawodawcze przejmują zgromadzenia - stanowienie leges np. lex aquillia, lex falcidia (inicjatywa ustawodawcza w rękach urzędnika, wymóg sankcji senatu)
z czasem pojawiają się nowe czynniki prawotwórcze:
1) edykty urzędnicze (przede wszystkim edykt pretorski - po 242)
2) twórcza działalność jurysprudencji
edykt pretorski:
1) pojawili się w 367 p.n.e. i odpowiadali za proces rzymski - pretor decydował, czy może udzielić komuś ochrony prawnej (przyznać skargę), chodzi o to, czy jest to sytuacja prawna czy nie (wykształca się tzw. myślenie skargowe)
2) pretor odmawiał bądź przyznawał skargę, z czasem wydawał on na początku swojej jednoletniej kadencji - edykt, w którym określał w jakich sytuacjach pretor będzie udzielał ochrony prawnej
3) pretor do 242 nie tworzył prawa - a je stosował (bazował na mos i lex)
4) po 242 pojawia się urząd pretora cudzoziemców - został ustanowiony dla organizowania procesu w sporach pomiędzy obywatelem rzymskim lub pomiędzy cudzoziemcami → był zmuszony poniekąd tworzyć nowe prawo - leges nie sprawdzało się w starciu z cudzoziemcami
5) z czasem pretor miejski przejął praktykę pretora cudzoziemców - definiował on nowe skargi i nowe prawa prywatne wykraczające za mos i lex
inspiracją dla pretora było pojęcie quitas - sprawiedliwości, słuszności
rolą edyktu pretorskiego było uzupełnianiu, poprawianiu dawnego prawa
era prawa pretorskiego kończy się wraz z wejściem w pełny pryncypat - II w.n.e. Kiedy to Hadrian rozkazał opracowanie edyktu wieczystego - miał być podsumowaniem praktyki corocznego ogłaszania edyktów, miał być niezmienny
Prawo klasyczne
główne źródła:
1) edykt
2) jurysprudencja
3) senatus consultum
4) konstytucje cesarskie
Prawo poklasyczne:
konstytucje cesarskie
zwyczaj - w ograniczonym zakresie
Corpus Iuris Civilis
na Corpus Iuris Civilis składają się:
Codex
było to najłatwiejsze zadanie - musieli uporządkować trzy kodeksy, udało im się to w 529
→ pod wpływem kolejnych konstytucji Justyniana musieli go przeredagować - 534 rok
obejmuje - konstytucje od Hadriana do Justyniana i dzieli się na 12 ksiąg → tytuły -> konstytucje → paragrafy np. C. 12,36, 2
Digesta
nazywane również pandektami - składała się z fragmentów dzieł 38 prawników z czego tylko trzech tworzyło w okresie przedklasycznym, a dwóch w poklasycznym
prace trwały od 530 i udało je się skończyć przedwcześnie w 533 (zakładano 10 lat)
jeśli wierzyć Justynianowi, tylko 5% z zachowanych tekstów weszła do Digestów
było 50 ksiąg → tytuły → paragrafy np. D. 50, 17, 173, 3
Institutiones
Instytucje był to podręcznik do nauki prawa i miał służyc zdobyciu elementarnej wiedzy
jako podręcznik jest o tyle specyficzny, że miały moc prawa na równi z C i D
autorzy tego podręcznika wzorowali się na Instytucjach Gaiusa, Ulpiana i Marcjana (nie przytaczali jednak źródła)
4 księgi → tytuły → paragrafy np. I. 4, 13, 1
Novellae - które wyszły dopiero po dziele kodyfikacyjnym Justyniana
po zakończeniu kodyfikacji (534) Justynian dalej wydawał akty normatywne, którymi wyjaśniał, uzupełniał albo i zmieniał prawo zawarte w samej kodyfikacji
mimo że Justynian zapewniał sporządzenie urzędowego zbioru nowel, obietnicy tej nie dotrzymał - dokonali tego kompilatorzy prywatni
CIC zostaje więc opublikowany na 1000 lat po fakcie - przez Dionisusa Gothofreda w 1583
poszczególne części były opracowywane przez odpowiednie komisje
celem kodyfikacji justyniańskiej było skompilowanie prawa rzymskiego
by tekst był jednolity - Justynian nadał kompilatorom prawo dokonywania odpowiednich zmian w przejmowanych tekstach - takie zmiany to interpolacje
Rzymskie leges x2
ustawa (lex) wg Gaiusa: jest to co lud nakazuje i ustanawia (na zgromadzeniu ludowym)
z inicjatywą występował konsul/pretor, a comitia przyjmowała albo odrzucała
→ lex wymagała sankcji senatu i stawała się prawem obowiązującym
miała budowę trzy częściową:
1) praescriptio - nazwisko wnioskodawcy, określenie czasu i miejsca głosowania
2) rogatio - sam tekst
3) sanctio - dyspozycje gwarantujące jej przestrzeganie
wyróżniano ze względu na sankcję lex perfecta, minus quam perfecta i imperfecta
Pojęcia i instytucje:
Zdolność do czynności prawnych w Rzymie i jej ograniczenia :
zdolność do samodzielnego podejmowania czynności zmierzających do powstania, zmiany lub zniesienia stosunku prawnego, bądź prawa
ograniczenia zdolności prawnej dotyczyły czterech płaszczyzn:
1) wiek - ograniczenie to ma na celu ochronę przed skutkami niedostatecznego rozeznania w prawie → wyróżniono:
a) dzieci (0-7 lat) - nie mają żadnej zdolności do wywołania skutków prawnych
b) niedojrzali (7-12/14 lat) - granice ilustrują poglądy stoickie, iż co siedem lat w życiu człowieka coś się zmienia - dla kobiet obniżenie do 12 lat, by mogły wychodzić za mąż
c) dojrzali do 25 roku życia - jeżeli taki ktoś dokonał czynność prawną, która przyniosła straty, to można było zakwestionować tę czynność powołując się na wiek (wykształcenie się kurateli - jeżeli jest zgoda, to wywołuje już definitywnie skutki prawne)
d) dorośli - powyżej 25 roku życia
2) płeć - do II wieku kobiety były ograniczone w zdcp, wynikało to z faktu, że nie miały one żadnych praw publicznych, ani nie służyły w wojsku (Gaius kwestionuje zasadność takich ograniczeń i zostaną one zniesione)
3) poczytalność - brak jakiejkolwiek procedury; sąd w ramach normalnego procesu, mógł to ocenić, osoby takie podlegały kurateli
4) marnotrawstwo - można było ograniczyć zdcp, jeśli ktoś trwonił swój majątek (nadanie kuratora; mogli dokonywać czynności powiększające majątek - przysparzające)
Osoby w prawie rzymskim:
Osoba fizyczna:
początek zdolności prawnej przysługuje na mocy ustawy XII tablic zarówno nasciturosowi (dziecku poczętemu - o ile urodzi się żywe) i posturusowi (pogrobowcowi) - w ABGB nasciturus pro iam habetur jest normą ogólną
koniec zdolności prawnej - mniej kontrowersji; kończy się z momentem śmierci
- brakowało regulacji na wypadek zaginięcia - jedynie: jeżeli zaginął, albo popadł w niewolę, to żona może zawrzeć po 5 latach kolejny związek małżeński
Osoba prawna - dopuszczono możliwość, iż majątek i prawa majątkowe mogą mieć także podmiot, które nie są jednostką
np. miasto stawało się właścicielem dróg
prawo rzymskie nadawało quasi-osobowość prawną takim podmiotom jak:
1) res publica - fiscus
2) municipia
3) colonia
4) collegia - zrzeszenia osób wykonujących podobny zawód (U12T)
5) spółki publicjańskie
dopiero w XIX wieku pojawiło się pełne pojęcie osoby prawnej, jako:
1) samodzielnego podmiotu prawa
2) kreowanego przez porządek prawa w określony sposób
3) posiadający zdolność prawną
4) zdolność do czynności prawnej
5) organy, których działania są traktowane jak działania osoby fizycznej
wyróżniono wtedy:
1) osoby prawne typu korporacyjnego - stanowiące zrzeszenie osób
2) osoby prawne typu fundacyjnego - o celu społecznym
Ewolucja prawa rzymskiego:
Jurysprudencja:
*zagadnienia:
Jurysprudencja okresu klasycznego (przedstawiciele i sposoby działania) x3
Metody pracy jurystów przedklasycznych i klasycznych x2
jurysprudencja - roztropność w odniesieniu do prawa - tak określano osoby, które wyróżniały się wiedzą prawniczą i wykorzystywali ją w praktyce; trzy okresy:
Jurysprudencja kapłańska
monopol na wiedzę prawniczą - znali formalne reguły sporządzania aktów prawnych i kalendarz sądowy;
nie chcieli się dzielić tą wiedzą
ich monopol został złamany w 304 - ius Flavianum - publiczne ogłoszenie zbioru formuł procesowych,
od III wieku publiczne nauczanie prawa
Jurysprudencja kautelarna
posiadali umiejętności budowania nowych formuł, aktów prawnych
odpowiadali na problemy, na które nie było wcześniej odpowiedzi
Veteres - pierwsi, starsi przedstawiciele rozwiniętej jurysprudencji
Aquilius Gallus opracował zarzut podstępu
Jurysprudencja klasyczna
Okres wczesnoklasyczny
działalność veters doprowadza do tego, że w dyskusji pojawiają się różne poglądy → pojawiło się bardzo wiele kontrowersji
formułują się dwie szkoły:
1) Sabinianie - Capito, Sabinus
2) Prokulianie - Labeo
było to bardzo produktywne, ale i uciążliwe
spierali się o pełnoletność, o znalezienie skarbu, o łączenie przedmiotów
Okres rozwinięty klasyczny
przedstawiciele: Julian, Gajusz, Pomponiusz, Celsus
weryfikują dorobek veteres, Sabinianów i Prokulianów - wybierają to co najlepsze - przełamują kontrowersje i wprowadzają nowe, uniwersalne rozwiązania
wiek - Prokulianie - 14 lat, skarb - kompromis pomiędzy dwoma teoriami, przetworzenie - jeśli da się wrócić do stanu pierwotnego - to właścicielem rzeczy przetworzonej jest właściciej materiału, nie da się - właścicielem jest przetwórca
Okres późnoklasyczny
Papinan, Modestyn, Ulpian, Paulus
systematyzują i uogólniają dorobek swoich poprzedników
mamy do czynienia z procesem biurokratyzacji jurysprudencji - wcześniej składała się z prywatnych i niezależnych jurystów, a prawo prywatne rozwijało się niezależnie od państwa
w czasie pryncypatu niezależni juryści wiążą się z władzą publiczną - polityka cesarska - miało ich przyciągnąć:
1) ius respondendi - prawo do publicznego udzielania odpowiedzi, które było pomyślane jako przywilej udzielany przez cesarzy niektórym z prawników (responsum było wiążące dla sędziego)
2) kariera urzędnicza - pokusił się na to Javolenus czy Julian (namiestnicy w Germanii)
próbowali zbudować syntetyczny model prawa rzymskiego, co im się nie udało, w zamian sformułowali reguły łacińskie, które stały się fundamentem prawa rzymskiego
od połowy II-III wiek przestają wydawać swoje opinie pod nazwiskiem, a pod imieniem cesarza w postaci reskryptów (działalność kancelarii)
inspirowali się - leges, edyktami pretorskimi, zwyczajami (mos), doświadczeniami innych krajów, odwoływali się do rozsądku i intuicji, a także takich pojęć jak bona fides, ratio naturalis, equitas
odwoływali się do technik argumentacji takich jak - argumentum a contrario, a~ ad absurdum, a~ a fortiori
wybierali oni rozwiązania, które najlepiej się sprawdzały - oznaczało to niepewność prawa, ale z drugiej strony gwarantowało elastyczność
Pogląd prawników rzymskich na prawo i sprawiedliwość x6
Okresy rozwoju antycznego prawa rzymskiego x3
(albo: Ewolucja antycznego prawa rzymskiego)
Recepcja prawa rzymskiego
działalność glosatorów, konsyliatorów i kanonistów określa się mianem protorecepcji - recepcji wczesnej, teoretycznej lub naukowej
recepcja pełna, właściwa lub praktyczna, która ponownie uczyniła prawo rzymskie za obowiązujące nastąpiła tylko na terenie Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego:
→ w 1495 ustanowiono tam Kameralny Sąd Rzeszy, którego zadaniem było stosowanie prawa rzymskiego w sposób subsydiarny jako niemieckiego prawa pospolitego (chęć zunifikowania prawa)
dało to przewagę prawu rzymskiego nad prawem lokalnym, które często jako prawo zwyczajowe nie było nawet spisane
recepcja ta objęła justyniańskie księgi prawne w interpretacji nadanej przez mos italius - recepcję czystego CIC dokonała dopiero niemiecka Szkoła Historyczna i pandektystyka
Próby systematyzacji prawa rzymskiego w starożytnym Rzymie i czasach nowożytnych
należałoby zacząć, od tego, że Rzymianie nie lubili podziałów (podobnie jak definicji) - uważali je za sztuczne, nie byli teoretykami, a praktykami
wszelkie podziały, które zaraz wyróżnimy, są uproszczeniem i z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy powiedzieć, że np. to pierwsze rozróżnienie było nieznane Rzymianom
o wyodrębnieniu się prawa karnego z cywilnego, świadczy fakt, że od 289 sądownictwo karne sprawowało trzy osobowe kolegium
Prawo publiczne - prywatne
utrwalony w Europie podział na prawo publiczne i prywatne pierwotnie wywodzi się ze względu na pochodzenie źródła:
1) lex publica - ustawa publiczna, to ustawy zgromadzeń ludowych
2) lex privata - lex contractus - klauzula umowna, zawierana jest przez strony umowy
niewykluczone też, że ius privatum oznaczało tyle co dzisiejsze „prawo podmiotowe” - władzę nad osobami i rzeczami, przenoszoną przez same czynności o charakterze publicznej
inną propozycją podziału jest:
1) ius publicum - normy bezwzględnie wiążące (ius cogens)
2) ius privatum = ius dispositivum
Ius civile - ius honorarium
prawo cywilne w okresie republiki było tworzone przez zgromadzenia ludowe, było stałe, miało skomplikowany proces uchwalania
ius honorarium - było prawem tworzonym przez pretora i miało ono korygować, wspomagać prawo cywilne; było elastyczne
Ius civile - ius gentium
ius civile obowiązywało w Rzymie, ius gentium było stosowane przez pretora peregrynów - powstało w wyniku kompilacji różnych porządków prawnych, różnych ludów podległych Rzymianom
pełniło funkcję prawa prywatnego międzynarodowego, w rzeczywistości stawało się inspiracją dla prawa rzymskiego i umożliwiło rozwinięcie prawotwórczej działalności pretora
efektem rozwoju ius gentium były takie instytucje w prawie rzymskim jak grecki zadatek, emifteuza, umocnienie długu, pożyczka morska, katastrofa morska itd.
Ius naturale - ius civile/gentium
prawnicy rzymscy wpływając na proces prawotwórczy, odwoływali się do ius naturale - pewnego prawa wpisanego w istotę człowieka
prawo stanowione miało zatem podążać za prawem naturalnym
oczywiście sam fakt istnienia niewolnictwa, wojen itd. pokazywał, iż ius naturale było tylko pewną koncepcją sztuczną
Ulpian uporządkował to tak:
1) ius civile podlegają Rzymianie
2) ius gentium wszystkie narody
3) ius naturale wszystkie istoty żywe
Tak po fakcie pomyślałem, że mogło chodzić o to:
dwa modele usystematyzowania prawa prywatnego:
Gaius - podział na persona - res - actio - zaadoptowane przez Justyniana, utrzyma się przez cały okres ius commune, wraz z ABGB i CC; tzw. trójelementowa systematyka, inaczej instytucje Gaiusa
George A. Heise - niemiecki pandektysta z przełomu XVIII i XIX wieku
→ wyróżnienie części ogólnej - tzw. wyłączenie przed nawias (Ausklamerung) w części ogólnej zawrzeć można było pewne postanowienia, by nie musieć ich w kółko powtarzać - definicje zdolności prawnej, czynności prawnej, przedawnienia, przedstawicielstwa
→ i kolejnych części - KC: prawo spadkowe, prawo zobowiązań, prawo rzeczowe, pandektystyka: prawo zobowiązań, prawo rzeczowe, prawo familijne, prawo spadkowe
Glosatorzy i postglosatorzy x2
dają początek badania prawa rzymskiego w średniowiecznej Europie
prawnik boloński Irnerius - stawiał sobie za cel poznanie i wyjaśnienie tekstów justyniańskich w przekonaniu, że w tych tekstach są odpowiedzi na wszelkie pytania
ich działalność:
1) przepisanie tekstów prawniczych w celu upowszechnienia (Litera Fiorentina)
2) komentowanie ich za pomocą głos marginalnych
czytając te rękopisy, zauważyli, że :
1) pojawiają się różne rozwiązania podobnych sytuacji, (nie wiedzieli co dalej z tym zrobić), a także pewne schematy
2) odkryli pewne modele podziałów w prawie
3) znajdywali w prawie rzymskim rozwiązania tak istotnych problemów jak konflikt cesarza z papiestwem
w XVI wieku, gdy teksty te były drukowane dokonano kompilacji tekstu antycznego z glosami Akursjusza, nie rozróżniając tekstu i komentarzu
glosatorzy z jednej strony pokazali, że prawo rzymskie może służyć praktyce i dali fundament pod działalność konsyliatorów, z drugiej strony doprowadzili do zniekształcenia prawa rzymskiego
Główne cechy pracy konsyliatorów i ich wpływ na rozwój prawa prywatnego (XIV-XVI wiek) x5
rozwinęli kierunek zapoczątkowany przez glosatorów - chcieli praktycznie wykorzystać wiedzę płynącą z prawa rzymskiego
mieli szczególny autorytet - udzielali porad prawnych niczym antyczni juryści (nie prywatnie, a w konsyliach)
ich punktami odniesienia były:
1) prawo statutowe oparte na statutach miast (włoskich)
2) prawo kanoniczne
3) prawo zwyczajowe utrwalone w praktyce handlowej
4) teksty rzymskie opatrzone glosą
→ podzielali opinię glosatorów, iż w rzymskich tekstach znajduje się prawnicza prawda, z tymże, jeżeli nie potrafili znaleźć odpowiedzi na jakieś pytanie, to próbowali to wyinterpretować (inaczej niż glosatorzy, którzy literalnie odczytywali tekst)
najważniejsi przedstawiciele: Baldus del Ubaldis, Bartolus de Saxoferato
Francuski humanizm prawniczy x2
w XVI wieku konsyliatorzy stracili na znaczeniu - wraz z reformacją upada mit prawa rzymskiego jako objawionej prawdy; zastępuje ich stojący w opozycji do konsyliatorów - francuski humanizm prawniczy
wyróżniamy w nim dwie tendencje:
1) nurt historyczny (Kujacjusz, Favre) - wyraźnie akcentowano, że teksty zawarte w zbiorach justyniańskim pochodzą od różnych ludzi, z różnych epok - mogą się więc różnić ze względu na to kto, kiedy je stworzył i jak zostały zmodyfikowane przez interpolacje justyniańskie
→ krytycyzm: skoro na jedną sprawę, już Rzymianie mieli różne poglądy, to nie można mówić o jedynym słusznym rozwiązaniu
- w prawie należy pogodzić się z kontrowersjami - dzięki temu zyskujemy dystans i swobodę w podejściu do rozstrzygnięć prawnych (postulat większej swobody interpretacyjnej)
2) nurt systematyczny (Hugo Donellus) - dostrzeżono zalety i słabości prawa rzymskiego
→ zalety: możliwość usystematyzowania prawa (res-personae-actio)
→ wada: digesta pokazują, że prawo rzymskie było chaotyczne
- postulat Donellusa - uporządkowanie prawa, z którego idzie wyciągnąć konkretne wnioski - rozróżnia prawo materialne (mówi jakie są prawa i obowiązki) i procesowe (w jaki sposób chronić te prawa lub wyciągać konsekwencje z niewykonania obowiązków)
- Johannes Apel rozróżnił ius in re - prawo rzeczowe i ius ad rem - prawo zobowiązań
Usus modernus Pandectarum XVIII wiek
od zakończenia wojny trzydziestoletniej 1648 do wybuchu rewolucji francuskiej - na terenie krajów niemieckich panował kierunek doktrynalny - zwany usus modernus Pandectarum
utożsamiali oni Pandekty jako główna część kompilacji justyniańskiej, stąd usus modernus - nowoczesne zastosowanie
a zatem chodziło o zastosowanie prawa justyniańskiego z modyfikacjami niemieckimi
odrzucono autorytet prawa rzymskiego uzupełniając go prawem lokalnym, dając nawet pierwszeństwo w orzecznictwie sądowym prawu lokalnemu nad prawo rzymskie
oczywiście wynikało to z rozbicia terytorialnego I Rzeszy
główną rolę odgrywał Kameralny Sąd Rzeszy Niemieckiej - najważniejsi byli prawnicy sascy
poszczególne dziedziny bazowały na takich zasadach:
1) prawo rodzinne - zakładało podporządkowanie żony mężowi (w raz z prawem karcenia)
2) prawo spadkowe - rzymski testament i system zachowku, ale dziedziczenie już według germańskiego systemu parantel, uzupełnionego o rzymskie prawo reprezentacji
3) prawo rzeczowe - przy nieruchomościach bazowali na prawie lokalnym, przy ruchomościach - synteza germańsko-rzymska
4) prawo zobowiązań - innowacyjność, pojęcie umowy uznano za złożone z oferty i jej akceptacji, która czyniła umowę nieodwołalną, bazowała na zasadzie swobody umów
5) prawo procesowe cechowało się odwoływaniem do dorobku naukowego (opiniowanie przez wydziały prawa wyroków sądu na zlecenie tego drugiego)
Metoda pracy pandektystów i ich zasługi dla rozwoju prawa prywatnego (albo: niemiecka szkoła pandektystów) x4
za radą Savignyego odrzucono pomysł kodyfikacji prawa prywatnego - w efekcie stworzyli system Pandektów studiując CIC
w Niemczech w tym czasie miały miejsce ruchy zjednoczeniowe i Niemcy poniekąd 'domagali' się uporządkowania prawa na wzór austriacki (ABGB) czy francuski (CC)
pandektystyka była więc surogatem - ekwiwalentem kodyfikacji
bazowali oni na:
1) rzymskim pojęciu wolności osobistej i wolnej własności
2) zasadzie swobody umów
3) walce z feudalizmem
4) anty-socjalnym leseferyzmem
ich sztandarowym wynalazkiem jest wyszczególnienie części ogólnej (wyjęcie pewnych pojęć przed nawias - Ausklamerung) - zawdzięczają to Georg Arnoldowi Heise
część ogólna → prawo rzeczowe → rodzinne → spadkowe
(konstrukcja ta została odrzucona przez ZGB, kodeks włoski, przyjęta przez polski, portugalski i w pewnym stopniu holenderski)
do konstrukcji pandektystyki należą:
1) abstrakcyjność czynności prawnych - Savigny
2) idea majątku celowego - Brinz
3) culpa in contrahendo - Ihering
najlepiej podsumowuje dorobek pandektystów „Lehrbruh” Windscheida z 1906 roku
→ zastępował on sędziemu niemieckiemu zarazem kodeks, komentarz i zbiór orzeczeń
„Prawoznawstwo to Pandekty, a Pandekty to Windscheid”
dominująca pozycja dogmatyki uniwersyteckiej wyróżnia styl niemieckiego prawa cywilnego po dziś dzień-kodeks niemiecki ma charakter naukowy, a wyrok sądowy to minirozprawka naukowa
następcy Savignyego umyślnie ignorowali dorobek od konsyliatorów po XIX wiek, uważając go za „historycznie nieugruntowany”, ewentualnie robili wyjątek dla stojących „blisko źródeł” glosatorów i humanistów
skutkiem tego odrzucili taki dorobek ius commune jak:
1) cesja wierzytelności
2) klauzulę rebus sic stantibus - ale zastąpili je swoją konstrukcją „Geschaftsgrundlage”
3) culpa in contrehendo - mimo że lansował ją Ihering została odrzucona z BGB
Ewolucja prawa rzymskiego (w różnych wariantach: XI-XVI, XVII-XIX wiek, XV-XIX)
(albo: systematyka prawa prywatnego w epoce rzymskiej i czasach nowożytnych, ewolucja prawa prywatnego, znaczenie) x10
jak mniemam 'wystarczy' pojechać po glosatorach, komentatorach, konsyliatorach, humanizmie, pandektystyce i jesteśmy w domu
Proces i inne:
Ewolucja egzekucji w prawie rzymskim (egzekucja osobista) x3
Egzekucja osobista (proces legisakcyjny)
wyrok zasądzający dawał podstawę do wdrożenia egzekucji, jeżeli pozwany w ciągu 30 dni nie zaspokoił pretensji powoda
polegało to na tym, że:
1) powód w obecności pretora kładł na pozwanym rękę
2) zabierał go do prywatnego więzienia na 60 dni
3) wyprowadzał go w dni targowe trzykrotnie przed oblicze pretora i ogłaszał jego zadłużenia → jeżeli nikt go nie wykupił, mógł go sprzedać, a nawet zabić
ustawa XII Tablic umożliwiała nawet podział ciała względem dłużników, zostało to złagodzone lex Poetelia z 326, która zabraniała sprzedaży dłużnika w niewolę nieprzyjacielską bądź jego zabicia → odtąd dłużnik był osobą półwolną i miał odpracowywać swój dług
najstarszy proces rzymski nie przewidywał podejmowania osobiście przed dłużnika w toku egzekucji środków obrony - mógł to jedynie zrobić vindex - osoba trzecia → mógł odtrącić rękę wierzyciela, co umożliwiało uwolnienie dłużnika i powstanie nowego postępowania sądowego z udziałem interweniującego windeksa jako stronę i jeśli proces taki kończył się zasądzeniem dłużnika, wyrok opiewał na podwójną wartość kwoty, na jaką opiewała egzekucja przeciw dłużnikowi
Uniwersalna egzekucja majątkowa + ustawy Augusta (proces formułkowy)
wkrótce w procesie formułkowym wprowadzono uniwersalną egzekucję majątkową - uniwersalna, bo obejmowała cały majątek, ale również dlatego, ze do rozpoczętej przez jednego z wierzycieli, mogli przyłączyć się pozostali; w rok po egzekucji mogli rozpocząć nową
uniwersalna egzekucja majątkowa przebiegała w drodze osobnego prywatnego procesu na podstawie actio iudicati - jeżeli był jeden wierzyciel, to przejmował cały majątek,
a jeżeli wielu, to wybierali zarządcę konkursu - magister bonorum, który sprzedawał całość dóbr dłużnika (venditio bonorum), a ich nabywca - bonorum emptor stawał się sukcesorem uniwersalnym dłużnika i za długi odpowiadał do wartości, którą zwycięsko zaoferował w licytacji
egzekucja majątkowa była bardziej racjonalna od osobistej, ale niewiele bardziej humanitarna → dłużnika pozbawiano wszystkiego co przedstawiało wartość
stąd za Augusta w stosunku do osób, które popadły w długi bez swej winy, dopuszczono dobrowolne odstąpienie majątku wierzycielom przy zachowaniu środków koniecznych do życia
Syngularna egzekucja majątkowa (proces kognicyjny)
w pryncypacie senat stworzył przywilej egzekucyjny dla siebie, członków swoich rodzin, osób niedojrzałych i chorych umysłowo w postaci syngularnej egzekucji majątkowej
→ w poprzedniej formule nabywcy uniwersalni przejmowali dobra wielokroć cenniejsze niż to co należne było wierzycielom, tutaj kurator sprzedawał rzeczy aż do zapłacenia za długi
popularnym działaniem było umniejszanie swojego majątku w drodze czynności prawnych
wierzyciele dostali od pretora interdictum fraudatorium - które umożliwiało wydobycie rzeczy nabytych przez osoby trzecie od dłużnika (u Justyniana - actio Pauliana)
za udział w akcie fraudacyjnym można było być posądzonym o delikt prawa pretorskiego
Apelacja w procesie rzymskim x2
w procesie legisakcyjnym i formułkowym nie istniała możliwość odwołania się od wyroku (brak podstaw ku temu - tzw. podstaw rewizyjnych)
w procesie kognicyjnym jest to konieczne - strona traci wpływ na wyrok sędziego
by móc zaskarżyć jakiś wyrok - trzeba było być obecnym podczas wydawania poprzedniego
rzymski tok instancji umożliwia stworzenia środka zaskarżenia wyroków w postaci apelacji z prowincji, najpierw cesarskich, a potem także z senackich (oznaczało zakwestionowanie wyroku bądź nawet kompetencji sędziego)
pierwotnie wnoszono ją ustnie do protokołu, później także pisemnie
apelacja cechuje się:
1) suspensywność - zawiesza wykonanie, a więc i prawomocność wyroku
2) dewolutywność - przenosi rozpatrywanie sprawy do wyższej instancji
→ zakres kognicji sądu wyższej instancji - całe postępowanie toczy się od nowa, niedopuszczalne były tylko nowe żądania, natomiast dozwolone nowe twierdzenia, zarzuty i dowody
za Justyniana wszedł obowiązek stawienia się na rozprawie poapelacyjnej
apelacja była związana z ryzykiem:
1) pierwotnie: czterokrotna wartość kosztów sądowych dla wygrywającego
2) Konstantyn: strata połowy majątku, a nadto dwa lata na wygnaniu albo w kopalni
3) Justynian: zwrot kosztów stronie z możliwością podwyższenia przy pieniactwie
Postępowanie dowodowe w procesie prywatnym x2
jakiś pomysł?
2. Małżeństwo - istota i podstawowe skutki prawne
„matka jest zawsze pewna, ojcem zaś jest ten, na kogo wskazuje małżeństwo” z tej zasady płynęła dyskryminacja dzieci pozamałżeńskich - jeśli czyjaś matka nie ma męża, to trzeba uznać, że dziecko nie ma ojca
→ najważniejsze jest jednak to, że zrodzenie w małżeństwie stanowi podstawowy sposób wejścia pod patria potestas - czyli zyskania środowiska i środków do życia i rozwoju
takie małżeństwo nazywano iustum matrimonium albo matrimonium iuris civillis, jeśli ma ono miejsce pomiędzy innymi mieszkańcami państwa rzymskiego to mowa o matrimonium iuris gentium
w razie utraty wolności, małżeństwo przestawało być ważne, a obywatelstwa degradowane do małżeństwa typu gentium
rodzina była komórką autonomiczną - państwo nie ingerowało wewnątrz (odwrotnie jak dziś)
istniała instytucja zaręczyn - przyrzeczenie zawarcia małżeństwa w przyszłości (sponsalia) - nie miały charakteru bezwzględnie wiążącego
małżeństwo oddziaływało na wielu płaszczyznach:
1) prawo do spadku
2) prawo męża do posagu
3) zakaz wzajemnych darowizn
4) powinowactwo pomiędzy małżonek a rodziną małżonka
cechy:
1) jest to związek heteroseksualny
2) charakter prywatny, nieformalny, świecki
3) jest zawarte nawet jeśli nie doszło do pożycia małżeńskiego
4) osoby będące pod pater famillias potrzebowały zgody swojego opiekuna
5) małżeństwo nie było nierozerwalne (instytucja rozwodu)
skutki prawne:
1) powstanie stosunku powinowactwa
2) zakaz zawarcia kolejnego związku małżeńskiego
3) dzieci zrodzone w małżeństwie uchodziły za prawe i korzystały z pełni wynikających stąd praw
4) żona uzyskiwała pozycję społeczną męża
5) mąż miał obowiązek utrzymywać żonę, ale decydował też o miejscu jej zamieszkania i o sposobie wychowywania dzieci
6) małżonkowie zobowiązani do wzajemnego szacunku
7) z małżeństwem mogło być związane z manus męża nad żoną (wejście pod pater potestas)
8) mąż stawał się sukcesorem uniwersalnym żony i zarządcą jej majątku
9) mąż stawał się właścicielem posagu, ale wrazie rozwodu miał obowiazek oddania go ojcu
Opieka i kuratela x3
tutela - opieka prawna, cura - kuratela
mogły być sprawowane jedynie przez mężczyzn - tylko do ustawowej opieki nad niedojrzałym dopuszczano w prawie poklasycznym matkę, a za Justyniana nawet babkę
w późnym cesarstwie wprowadzono też zasadę, że opiekunami nie mogą być żołnierze, zakonnicy, osoby pozostające w niezgodzie z ojcem lub narzucający się do sprawowania opieki
różnice:
1) opieka - trwała, kuratela - czasowa
2) opieka służy całościowej i trwałej ochronie osobistych i majątkowych interesów poddanej opiece osoby sui iuris, gdy kuratela - służy ochronie praw i interesów majątkowych danej osoby
3) opieka pojawia się w sytuacjach, które można uznawać za normalne - obejmuje niedojrzałych, kobiety (chodzi o to, by mogły one funkcjonować normalnie), a kuratela ustanawia się w okolicznościach wyjątkowych - dla marnotrawcy, niepoczytalnych, nieobecnych, dla dojrzałego co nie skończył 25 lat, dla poczętego, ale nieurodzonego
→ rozróżnienia te mają charakter dydaktyczny, w polskim prawie występuje jedna główna różnica - opieka jest bezpłatna, kuratela za wynagrodzenie, w Rzymie obie były honorowe (nieodpłatne)
Prawo spadkowe:
Zasady:
Reguły interpretowania testamentu i jego treść x6
Treść:
elementy konieczne - essentalia negoti - hereditas institutio - ustanowienie dziedzica
- musi być stanowcze i precyzyjne „Marcus heres est”
- początkowo można było ustanowić dziedzica tylko do ułamkowej części majątku (w innym wypadku testament był nieważny) z czasem zaczęto uznawać ustanowienie do konkretnej rzeczy
- podobnie za ustanowienie spadkobiercy pod warunkiem niemożliwym albo sprzecznym z prawem uznawano za pro non scripta (tak jakby nie było to napisane)
accidentalia negoti - to co może się pojawić, ale nie musi:
1) substytucje (o tym i trzech kolejnych szerzej gdzie indziej)
2) fideikomisy - adresatem jest fideikomisariusz
3) legaty - adresatem jest legatariusz - beneficjent
4) wydziedziczenie - konieczność wydziedziczenia - synów w sposób imienny, córki i nasciturusa w sposób ogólny „a resztę wydziedziczam”
- początkowo nie trzeba było go uzasadniać, w prawie poklasycznym - ważność uzależniona od uzasadnienia i ogólna tendencja dąży do wskazywania podstaw wydziedziczenia
5) darowizna - donatio moris causa (na wypadek śmierci) dokończyć
6) wyzwolenia
7) dyspozycje co do opieki
8) polecenia
Reguły:
w prawie rzymskim dziedziczenie testamentowe miało zawsze pierwszeństwo nad ustawą
testament cechował formalizm - wymagana była konkretna formuła - zapewniało to wiarygodność i bezpieczeństwo testamentu - wskazywał spadkobierców i inne regulacje
zawsze gdy przy interpretacji pojawiał się jakoś problem to konfrontuje się verba vs voluntas
- nie chodziło o literalne odczytanie testamentu (zgodne z verbą), a o wolę testującego
naczelną zasadą było:
favor testamenti - stojąc wobec wątpliwości co do ważności testamentu - robimy wszysstko, by testament wywarł skutki prawne
→ „plus nuncaptum minus scriptum” - więcej powiedziano, a mniej napisano” - X - 1/3, Y 1/3, Z - 1/9 - jakoże dla ważności testamentu powinien być cały rozdysponowany, to przyjmujemy, że Z też miał dostać 1/3
→ „falsa causa non nocet” - błędna przyczyna nie szkodzi - ktoś oznaczył spadkobiercą niewolnika, a ten przecież nie ma zdolności prawnej - spadek idzie dla jego właściciela
→ „falsa demonstrat non nocet” - fałszywe oznaczenie nie szkodzi - zapisanie komuś niewolnika przy błędnym oznaczeniu jego imienia (nie szkodzi, idzie ten, którego chciałeś dać)
obiektywne reguły wykładni testamentu:
1) favor heredis - wykładnia korzystna dla spadkobiercy
- X - 1/3, Y - 2/3 i legat dla małżonki: „moja małżonka ma otrzymać tyle co dziedzic” czyli ile? W ramach favor heredis to spadkobiercy mają podjąć decyzję
- a więc sens tej wykładni oddają słowa: jeżeli nie wiemy co zrobić, to dajmy wybór spadkobiercy jako kontynuatora osoby spadkobiercy
2) favor utaris - wykładnia korzystna dla małżonki
- w analogicznej sytuacji zastosowanie takiej wykładni oznaczałoby wybranie tego rozwiązania, które jest korzystniejsze dla małżonki
3) favor libertatis - wykładnia korzystna dla wolności
- ktoś uczynił swojego niewolnik spadkobiercą, ale nie wyzwolił go (choć wydaje się, że taki był jego zamiar) - uznajemy więc, że niewolnik został uwolniony
cechy tych wykładni:
1) obiektywne - nie bazuje się na woli
2) mają miejsce tylko wtedy, gdy nie jest możliwe odczytanie voluntas
3) oddają te wartości, którym Rzymianie się kierowali
→ nadanie rozsądnego kształtu testamentowi
Ustanowienie dziedzica x2
jest to warunek konieczny dla ważności testamentu, wystarczyły trzy słowa „X heres esto”, wszystkie inne elementy mają charakter fakultatywny
napisać jeszcze coś o zdolności do nabywania spadku, o jego przyjęciu i będzie coś
Zasady prawa spadkowego
Semel heres, semper heres
definitywność dyspozycji testamentowej - kto raz został spadkobiercą, jest nim na zawsze -
konsekwencją tej zasady jest - niedopuszczalność ustanowienia dziedzica pod warunkiem rozwiązującym - takie ograniczenie traktuje się, jako nieważne (pozostawiając ważne ustanowienie dziedzica)
→ ogranicza to konstrukcja zapisu powierniczego - fideikomis (cel: uelastycznienie prawa spadkowego)
poza fideikomisem wyłomem od tej zasady jest konstrukcja testamentu żołnierskiego (możliwość ustanowienia dziedzica do części spadku, a reszta dziedziczy testamentowo)
Nemo pro parte status, pro parte intestatus decedere potest
nie jest możliwe aby po jednej osobie dziedziczono zarówno testamentowo jak i beztestamentowo - z tego wynika bezwzględny podział na:
1) dziedziczenie ex testamento
2) dziedziczenie ab intestato
w wyobrażeniu prawników rzymskich te dwie formy były niepołączalne - spadkodawca przenosił powierniczo swój majątek na jakąś osobę i dysponował w jakich częściach ma być podzielony jego majątek;od tej reguły stopniowo odchodzono:
1) testament żołnierski - II w. n.e. (ustawodawstwo cesarza Hardiana) - testamentem jest dowolnie wyrażona wola -w każdej postaci rodzi skutki prawne
- jeżeli żołnierz mówił 1/2 dla córki, to tak było, a pozostała połowa szła ab intestatum
2) instytucja dziedziczenia przeciwtestamentowego - polegała na zakwestionowaniu testamentu i na dziedziczeniu przeciwko temu kogo wskazał testator
- chodziło o ochronę najbliższych testatora - polegało to na założeniu, że mają oni szczególne uprawnienia do spadku
- np. spadkodawca ma troje dzieci - spadkobierca A dostaje 1/4, B- 1/4, przyjaciółka F - 1/2. Dziecko C pozostaje bez spadku - może ono zakwestionować skuteczność spadkobrania przez przyjaciółkę, natomiast części przypadające rodzeństwu są skuteczne., a jeżeli zasadność skargi zostanie uznana, to część przyjaciółki jest dziedziczona ab intestato.
3) dopuszczenie zapisu powierniczego ciążącego na spadkobiercach testamentowych
- od Augusta dopuszczono dyspozycje, które opierał się na nieformalnej dyspozycji spadkodawcy - w sytuacji w której był jeden spadkobierca beztestamentowy - A i przypadał mu cały majątek, spadkodawca mógł poprosić, aby ten przekazał 1/2 majątku osobie G.
Swoboda dysponowania majątkiem i szacunek dla woli zmarłego x4 (albo: Zasada swobody testowania i jej ograniczenia x8):
reguła ta rozwija wartość prawa spadkowego - chodzi o to gdzie są granice wolności spadkodawcy?
Najwcześniejsze prawo antyczne nie znało testamentu - cały majątek pater familias przypadał rodzinie; w IV wieku pater familias już ma swobodę dyspozycji, opiera się:
1) na możliwości swobodnego sporządzenia testamentu
2) na możliwości swobodnej zmiany raz sporządzonego testamentu
3) z czasem zabroniono sporządzania testamentów wspólnych - „jeżeli ja umrę pierwszy to ty dziedziczysz mój majątek, a jeżeli Ty - to ja” - uznano, że istnieje w takiej sytuacji niebezpieczeństwo wpływania na treść dyspozycji testamentowej (w Polsce obowiązuje też taki zakaz, w Niemczech dozwolony - testament berliński)
4) zabroniono także umowy o dziedziczenie - sprzedaży spadku
→ uznano, że jest to sprzeczne z dobrymi obyczajami - obecnie taka umowa jest dozwolona np. w Niemczech
5) kwestia dziedziczenia przeciwtestamentowego:
- punktem wyjścia w IV w. p.n.e. było przekonanie, że testator jest absolutnie suwerenny i ważne jest tylko to, by testament był sporządzony po namyśle (testator może nie uwzględnić najbliższych, jeżeli ich wydziedziczy)
- z czasem wykształciła się zasada obowiązku obyczajowego (nie: prawnego) obowiązku zapisu dla dzieci
- od II w.p.n.e. pojawia się instrument prawny ograniczający swobodę testowania - skarga przeciw sprzecznemu z powinnościami testamentu → spadkodawca ma swobodę testowania, ale powinien postępować z dobrymi obyczajami - jeżeli tego nie robi to działa nierozsądnie i testament jest nieważny
- skarga ta pojawia się pod koniec republiki, ale nie było określone kiedy można z nią wystąpić
6) następnie wykształca się pojęcie zachowku - paris legitima.
- ułamkowa część majątku spadkowego, która przypadłaby osobie najbliższej spadkodawcy w przypadku dziedziczenia ab intestato.
→ polegała na tym, iż można było wystąpić o 1/2 tego co by przypadało ustawowo
- część gwarantowana może być w dwóch modelach:
a) system rezerwy - część majątku, którą spadkodawca nie może skutecznie rozporządzić - przystępując do sporządzania testamentu względem osób trzecich, może uwzględnić tylko połowę albo ćwierć (Francja, Włochy)
b) system zachowku - spadkodawca może swobodnie rozporządzać całym majątkiem, ale najbliższym przysługuje skarga (roszczenie) jeżeli nie zostaną uwzględnieni o 1/2 tego co należałoby im się ustawowo
7) w późnej republice wykształca się też zapis powierniczy - fideikomisy
- początkowo nie miały żadnego oparcia w prawie
- polegały na tym, że spadkodawca zwracał się z prośbą do spadkobiercy, aby ten drugi przekazał część spadku osobie trzeciej (z czasem objęto to ochroną prawną)
- wymagana była dowolna forma, byle był jasny i zrozumiały
Nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur - dopuszczenie dziecka poczętego do spadkobrania, pod warunkiem, że urodzi się żywe. Ma ona swoją kontynuację także dzisiaj.
W celach ochrony interesów nasciturusa ustanawiano kurtatora
zasada ta przeszła do prawa pandektowego i kodyfikacji - (czasem obowiązuje tylko w prawie spadkowym - BGB, KC a czasem jest rozciągnięte na obszar całego prawa cywilnego - ABGB, CCE, ZGB)
Odpowiedzialność za długi spadkowe x3
nabycie spadku powodowało wejście w sytuację prawną zmarłego → w praktyce oznaczało to zlanie się majątku spadkowego z majątkiem dziedzica
przyjmując więc spadek trzeba było zwrócić uwagę, czy jest to opłacalne - czy obciążenia nie przewyższają majątku - każdy z zaciągniętych długów przez spadkodawcę stawał się długiem spadkobiercy - spadek nadmiernie obciążony długami nazywano hereditas damnosa
sytuacje komplikował fakt, że długi wychodziły stopniowo - zależnie od tego jak szybko pojawią się wierzyciele zmarłego
jeśli wprowadzono spadkobiercę w błąd i w jego wyniku przyjął spadek, to mógł powołać się na exceptio doli, jeżeli został zmuszony siłą to otrzymywał resitutio in integrum propter metum - przywrócenie stanu poprzedniego z uwagi na przymus
prawo rzymskie zmierzało do ograniczenia sytuacji, w której przyjęcie długu jest nieopłacalne - w tym celu ustanowiono kwartę falcydyjską (lex Falcidia) - w razie wyczerpania przez testatora więcej niż 3/4 spadku legatami, zapisy ulegały proporcjonalnej redukcji - a „ocalała” 1/4 przysługiwała spadkobiercy
analogicznie by spadek nie został „wyczerpany” fideikomisami ustanowiono kwartę pegazjańską (sc Pegasianum)
Spadek - pojęcie, powołanie do spadku i jego przyjęcie (zdolność do sporządzenia testamentu i do otrzymania przysporzenia z tytułu testamentu) x7
Spadek - „spadek jest niczym innym, jak wstąpieniem w ogół praw, jakie miał zmarły”.
Skarga związana ze spadkiem - hereditas petitio - żądanie spadku:
1) przysługiwało spadkobiercy - heres
2) mogło być wytoczone tylko przeciw temu, co faktycznie władał tym majątkiem
3) obejmuje majątek, ale nie zobowiązania spadkodawcy względem osób trzecich (mają one charakter osobisty)
testamenti factio activa - zdolność bycia spadkodawcą mieli ludzie, którzy cieszyli się zdolnością prawną, dla dziedziczenia testamentowego potrzebowali zdolności do czynności prawnej, a więc:
1) zdolność do czynności prawnych
2) nie bycie głuchym, ani niemym
3) bycie w pełni poczytalnym (w momencie sporządzenia testamentu, nie śmierci)
4) brak orzeczenia interdictio bonorum o marnotrawstwie
5) obywatelstwo rzymskie
→ spadkodawać mogli również Latyni i peregryni z civitas, która im to przyznawała, ale już nie: Latyni juniańscy czy peregrini dedictii
→ spadkodawać mogły kobiety, które mogły zmienić swojego opiekuna, jeżeli ten manipulował przy jej treści testamentu, koniec końców Hadrian potwierdza, że dla ważności takiego testamentu ważne jest auctoritas tutora (ale była to tylko formalność)
testamenti factio passiva - zdolność do dziedziczenia - miały ją osoby prawne (a więc podmioty posiadające zdolność prawną)
→ miało ją dziecko urodzone po śmierci ojca - pogrobowiec
→ podmiot musiał być jednoznacznie oznaczony, a nie przez „kto przyjdzie na mój pogrzeb”
→ mieli ją niewolnicy (ale musiało to być połączone z wyzwoleniem go), Latyni
→ nie mieli - peregryni, Latyni juniańscy, początkowo kobiety, jeżeli majątek przekraczał 100 tys. asów (potem traci to na znaczeniu) , w późnym cesarstwie pozbawiono heretyków, apostatów oraz dzieci osób skazanych za zdradę państwa
→ tfa wymagano przy powołaniu spadku i przyjęciu go, tfp sporządzenie testamentu, powołanie i przyjęcie (niewymagano ciągłości)
→ prawo rzymskie dopuszczało testowanie na rzecz collegiów, cele użyteczności publicznej (akwedukty lub kanalizację), na działalność dobroczynną, na bóstwo (kwestie kultu)
capacitas - zdolność do nabycia korzyści na podstawie testamentu (wykluczenie możliwości uzyskania legatu dla osoby obcej względem testatora)
indignitas - niegodność do dziedziczenia
→ polegała na tym, że osoba, która w sposób naganny zachowała się względem spadkodawcy nie może doznać przysporzenia - katalog zamknięty:
1) nastawanie na życie lub zdrowie spadkodawcy
2) ciężkie naruszenie jego dóbr osobistych
3) zamach na swobodę testowania i testament
- zmuszenie lub oszukanie spadkodawcy
- zniszczenie lub ukrycie testamentu
- sfałszowanie testamentu
→ nie jest to wydziedziczenie
ewolucja dążyła do - ograniczenia capacitas:
→ lex Furia testamentaria około 204 rok BC w kwestii nabycia w legacie windykacyjnym
→ lex Voconia 169 p.n.e. - osoby najzamożniejsze (powyżej 100 tys. asów) nie mogą ustanowić jako swojego spadkobiercę kobiety (szybko straciła znaczenie praktyczne)
→ ustawy małżeńskie Augusta - miały wymusić posiadanie dzieci - August uniemożliwił zapis na rzecz małżonka, chyba że, byli już w określonym wieku i nie posiadali dzieci - ale tylko w 1/2 tego co im przyznano w zapisie
→ prawo Caduca - jeżeli testujący wskazał kogoś, kto nie posiadał capacitas i nie miał on spadkobierców wśród bliskich, to majątek trafiał do fiskusa
Sytuacja spadkowa małżonki:
pozycja małżonka w prawie rzymskim była słaba - bowiem nie uważali go za rodzinę, a zgodnie z zasadą majątek miał zostawać w rodzinie
w edykcie pretorskim z okresu końca republiki pojawia się on jako ostatnia klasa dziedziców - pozycja spadkowa małżonka w porządku ab intestato była bardzo słaba
Justynian odrzucił agnację jako podstawę dziedziczenia ab intestato, ale nie uwzględnił małżonka, mimo to:
117 nowela Justyniana z 543 roku - wprowadzenie „kwarty ubogiej wdowy”
- adresat tego uprawnienia: uboga wdowa - nie mogąca się utrzymać
- treść uprawnienia: prawo do 1/4 majątku spadkowego zmarłego męża (ale nie więcej niż 100 funtów złota)
→ poza tym, jeżeli spadkodawca pozostawił więcej niż 3 dzieci to wdowie i dzieciom należy się jednakowa część majątku spadkowego
→ jeżeli spadkodawca miał dzieci z wdową, to nie miała prawa do majątku spadkowego, a jedynie prawo do używania i pobierania użytku z części majątku spadkowego (alimentacja)
- dzisiaj w prawie francuskim - wdowa/wdowiec może wybrać pomiędzy użytkowaniem całości majątku, a ułamkową częścią majątku, w prawie niemieckim - 1/4 majątku bez dodatkowych obostrzeń, w kodeksie polskim - zrównanie z pozycją dzieci
Justynian nie przewidział żadnej ochrony wdowca - po zmarłej żonie nie otrzymywał żadnego spadku
Rodzaje zapisów, inne zasady i ewolucja prawa spadkowego
Legaty i ich rodzaje (albo: legat windykacyjny - zalety i wady) x5
Ogólnie:
poświęcone im są księgi digestów - 30, 31, 32; zrównane z fideikomisami
instytucje justyniańskie definiują legat jako darowiznę od zmarłego
- jest to więc dyspozycja kosztem spadku z mocy jednostronnego rozrządzenia na wypadek śmierci, w celu przysporzenia osoby wskazanej
kryterium podziału legatów polegało na tym, że jedne tworzyły stosunek zobowiązaniowy (per damnationem), a drugie rzeczowy (windykacyjny, sinendi modo)
powstał spór czy samo zapisanie legatu powoduje powstanie stosunku rzeczowego czy trzeba jeszcze przyjąć zapis
→ spór ten jest istotny jeśli zapisobiorca umarł nie dowiedziawszy się o należnym mu legacie - Sabinianie i Justynian: przedmiot legatu wchodzi do spadku po zapisobiorcy, Prokulianie i cesarz Antoninus Pius: nie wchodzi i jest rzeczą niczyją
Legatum per vindicationem:
sporządzano je wskazując zapisobiorcę i przedmiot zapisu
warunek sporządzenia go: zapisodawca musi być właścicielem kwirytarnym zapisanej rzeczy
konsekwencją takiej konstrukcji jest, to że zapisobiorca stawał się właścicielem kwirytarnym zapisanej rzeczy i mógł jej od dziedzica dochodzić skargą wydobywczą - rei vindicatio
był pewniejszy i jeżeli testujący chciał na pewno coś komuś przekazać to decydował się na tę formę
Legatum per damnationem
sporządzano podobnie jak wyżej wskazując zapisobiorcę, przedmiot zapisu, ALE dodatkowo: dziedzica, który ma wydać dany przedmiot
w procesie formularnym zapisobiorca mógł wystąpić z actio ex testamento
nie musiał należeć do spadkodawcy czy spadkobiercy w momencie zapisu - mógł należeć nawet do osoby trzeciej (jego wartość wskazywała tylko wysokość długu, jaki od nabycia spadku miał dziedzic wobec zapisobiorcy)
różnica pomiędzy windykacyjnym a damnacyjnym w przypadku zapisania kasy:
1) w legacie damnacyjnym jest to bezpieczne - określa się dług na rzecz zapisobiorcy)
2) w windykacyjnym był ważny o tyle o ile, zapisana suma fizycznie znajduje się w momencie śmierci testatora w jego majątku - jeśli zabraknie gotówki, nie przysługuje zapisobiorcy żadna skarga
Legatum sinendi modo
przypomina legat damnacyjny „dziedzic mój niech będzie zasądzony znosić, że X zabierze i ma dla siebie człowieka Y”
również powstaje stosunek zobowiązaniowy i również przysługuje skarga actio ex testamento, różnica polega na tym, że:
- spadkobierca był zobowiązany do zniesienia zaspokojenia się przez legatariusza
- a więc przedmiot zapisany, musiał być przynajmniej w momencie śmierci własnością testującego albo spadkobiercy - wraz z nabyciem spadku stawał się własnością dziedzica
Legatum per praeceptionem:
jedyny zapis, który można dokonać na rzecz dziedzica - początkowo tylko dla współdziedziców „niech uprzednio weźmie”
w kwestii podmiotu zapisu konserwatywni okazali się Sabinianie, którzy ściśle trzymali się brzmienia słów, zwłaszcza, że zapis chroniony był przez skargę actio familiae erciscundae - czyli skarga o podział współwłasności powstałej z dziedziczenia
Prokulianie natomiast dopuszczali sporządzanie go także na rzecz osób spoza kręgu dziedziców testamentowych, przyznawali oni im skargę rei vindicatio
w praktyce jest bardzo podobny do legatu windykacyjnego i za Hadriana dojdzie do ich zrównania
Fideikomis w prawie rzymskim x3
jego rozwój umożliwia przyznanie zaskarżalności zapisowi powierniczemu przez Augusta
uzupełniało ono legaty - szło osiągnąć to, czego one nie mogły spowodować
charakterystyka:
1) legatów dochodziło się w procesie formularnym, fideikomisów w cognitio extra ordinem
2) zapisy powiernicze umożliwiały rozrządzeniami na rzecz municipia, civitates, Latynów i kobiet
3) przez pewien czas można było dysponować mortis causa na rzecz pozbawionych capacitas w ustawach małżeńskich oraz niemających zdolności dziedziczenia peregrynów (i to ostatnie chyba odpowiada za szybkość rozwoju tej instytucji)
4) jeszcze za czasów Gaiusa nie były ważne legaty sporządzone po grecku, zapisy owszem
polegał na tym, że spadkodawca prosił kogoś, kto otrzymał cokolwiek ze spadku, aby przekazał określone dobra osobie trzeciej (zwanej fideikomisariuszem)
fideikomis syngularny:
1) można nim było zostawić w zapisie rzecz testatora, dziedzica, legatariusza jak i osoby trzeciej
2) nie można było żądać wydania większej wartości, niż otrzymana ze spadku.
3) gdy zapisywano cudzą rzecz - należało ją odkupić i świadczyć albo wypłacić oszacowaną wartość (a je zeli właściciel nie zgodził się rzeczy sprzedać - zobow. Wygasa)
fideikomis uniwersalny - jeżeli przedmiotem fideikomisu czyni się cały spadek lub wyrażoną ułamkiem jego część:
1) początkowo istniał problem - o ile bez problemu dało się przenieść corpora hereditaria, to już z przeniesieniem długów i wierzytelności był problem
→ początkowo w tym celu wykorzystywano konstrukcje sprzedaży spadku, a w celu przeniesienia długów i wierzytelności stosowano wzajemne stypulacje
→ nadal jednak fideikomisariusz nie był podmiotem biernej ani czynnej legitymacji procesowej, zaś dziedzic nie był chroniony przed powództwami ze strony wierzycieli spadkowych
2) SC Trebellianum 55 r.n.e. - istotę regulacji stanowi przeniesienie powództw spadkowych z dziedzica na fideikomisariusza uniwersalnego
→ stosunki spadkowe od teraz przechodził wprost i bez podejmowania pojedynczych działań (fideikomisariusz zyskiwał pozycję spadkobiercy dzięki przyznawanym mu skarg, a dziedzic dysponował exceptio - w której zwalniał się z odpowiedzialności przez wskazanie, że wydał spadek
→ nie traktowano już wykonania fideikomisu jako spełnienie zobowiązania, lecz jako rzeczywiste przekazanie sukcesji - fideikomisariusz stawał się heredis loco (a nie emptoris loco)
→ dziedzic zatrzymywał tytuł heres, choć fideikomisariusz był jego sukcesorem uniwersalnym
3) SC Pegasianum 72 r.n.e. - do tej regulacji został nierozwiązany jeszcze jeden problem - fideikomis mógł być dopiero zrealizowany o ile dziedzic przyjął spadek
→ wprowadzono procedurę, pozwalającą zmusić dziedzica do przyjęcia spadku - na wniosek fideikomisariusza uniwersalnego, urzędnik wydawał odpowiedni nakaz - iussum na którego mocy spadkobierca musiał nabyć spadek
→ dziedzic był wtedy zwalniany z wszelkiej odpowiedzialności - ta z automatu przechodziła na fideikomisariusza
→ co więcej ich celem było utworzenie zachęty do przyjmowania spadku obciążonego fideikomisem uniwersalnym - w tym celu ustanowili (zainspirowali lex Falcidia) kwartę pegazjańską - fideikomis uniwersalny nie mógł przekraczać 3/4 masy spadkowej
→ dziedzic ponosił wówczas odpowiedzialność za długi w zależności od tego jaka część przy nim zostawała
→ jeżeli testator sam nie zabezpieczył kwarty dla spadkobiercy, uchwałą pegazjańska dawała dziedzicowi prawo do jej zatrzymania
o ile SCT rozwiązało część problemów, to SCP wprowadziło wielki chaos:
1) ograniczenie testatorowi swobody dysponowania majątkiem do 3/4
2) przyznanie dziedzicowi kwarty z mocy prawa prowadziło do skutków sprzecznych z ostatnią wolą zmarłego → spadkodawca nie mógł przewidzieć co i kto tak naprawdę z jego spadku otrzyma
3) obietnica części spadku stanowiła wątpliwą zachętę do przyjęcia go, gdyż, oprócz rzeczywistej korzyści, spadkobiercę obarczała pełnią odpowiedzialności za długi
→ mimo tych wszystkich komplikacji, sc P zostało zniesione częściowo dopiero w konstytucji cesarskiej - Instytucjami justyniańskimi
Podstawienie pupilarne i quasi-pupilarne (substytucje) x3
substytucje - podstawienia; spadkodawca wskazuje osobę, która może dziedziczyć, jeśli pierwszy w kolejności wskazany nie będzie dziedziczyć
substytucja zwyczajna - spadkodawca wskazywał osobę powołaną do dziedziczenia, jeśli powołany wcześniej nie będzie mógł, lub nie będzie chciał dziedziczyć (występuje w Polsce, Niemczech i Francji)
→ umocnienie skuteczności dziedziczenia testamentowego - na końcu tego łańcucha wyzwalano i zapisywano spadek niewolnikowi
substytucja pupilarna - spadkodawca ustanawia substytuta na wypadek, gdyby jego syn nie osiągnął dojrzałości przed śmiercią
- uznane przez causa Curiana - uznała, że podstawienie pospolite zawiera się w pupilarnym
- warunek: syn musiał znajdywać się pod władzą ojca (patraie potestas)
- cel: nie dopuszczenie do dziedziczenia beztestamentowego
substytucja quasi-pupilarna - ustanowienie dziedzica dla niepoczytalnego syna
- powstaje w prawie klasycznym na wzór pupilarnej
- ukształtuje się w pełni na mocy konstytucji Justyniana z 528 - określony krąg osób: najpierw substytutami mogą być synowie niepoczytalnego, a jeżeli ich nie ma to zstępni testatora, a jeśli ich nie ma, to testator ma pełną swobodę
- służyło zatrzymaniu majątku w kręgu rodziny
Substytucja związana z zapisem powierniczym (fideikomisaryczna) - spadkodawca ustanawiał określoną osobę swoim dziedzicem i stwierdzał, że po śmierci dziedzica majątek ma przypaść wskazanej osobie.
Substytucja związana z zapisem powierniczym pozostawionym rodzinie - ustanawiało się spadkobiercą określoną osobę (osoby) i stwierdzało się, że najdalej po jego śmierci spadkobiercy majątek ma przypaść konkretnym krewnym spadkodawcy.
(dwie ostatnie zakazane w Polsce czy Francji)
2..Porządek dziedziczenia ab intestatio (ustawowego) wg noweli justyniańskiej x4
Dziedziczenie beztestamentowe na bazie ustawy XII Tablic
wprowadzenie trzech klas dziedziców (ile urodzeń - tyle stopni)
1) I krąg: dzieci (pochodzące z małżeństwa)
- dziedziczą per capita - wg głów, ile głów tyle części
- krewni bliżsi wykluczają krewnych dalszych (dzieci - wnuków)
- jeśli dziecko spadkodawcy zmarło przed jego śmiercią, to uznaje się, że nie istniało w momencie otwarcia spadku (jeżeli zmarły syn - pozostawił swoje dzieci, to działa zasada reprezentacji - dziedziczenie wg szczepów - dzieci spokrewnionego bliżej obejmują jego część)
2) II krąg - ascendentes - wstępni i rodzeństwo rodzone
a) dziadkowie - jeśli rodzice spadkodawcy nie żyją - majątek zmarłego dzieli się na dwie części → połowa majątku trafia do wstępnych ojca, połowa majątku trafia do wstępnych matki - tzw. dziedziczenie in lineas - dziedziczenie po linii (ojcowskiej lub macierzyńskiej)
b) rodzeństwo
- gdy żyją najbliżsi wstępni i rodzeństwo - dziedziczą w równych częściach
- jeżeli żyją wstępni, a żyje tylko jeden z dwóch synów, przy czym ten co umarł pozostawił dwóch bratanków - to: pierwotnie wg noweli 118 bratankom nie przysługiwało prawo reprezentacji, kilka lat później przyznano to im (ale nie wnukom)
3) III krąg - krewni boczni i rodzeństwo przyrodnie - gdy brak jest zstępnych, wstępnych, rodzeństwa oraz dzieci jego rodzeństwa, a zatem zstępni rodzeństwa → zstępni rodziców → zstępni dziadków (nowela nie wprowadziła żadnych ograniczeń dotyczących tego pokrewieństwa, przy czym obowiązuje zasada, że zstępni bliżsi wykluczają zstępnych dalszych (gwarantowało to znalezienie spadkobiercy)
System pretorski:
znał cztery klasy dziedziców:
1) unde liberi - dzieci spadkodawcy (niezależnie czy pod władzą czy nie)
2) wszyscy inni wymienieni w ustawie XII Tablic
3) krewni kognacyjni aż do VI stopnia w linii bocznej, krewni bliższy wykluczali dalszych
4) mąż po żonie albo żona po mężu, jeżeli w momencie śmierci trwało małżeństwo prawa cywilnego
innowacją tego systemu był system sukcesji klas i stopni (reprezentacja)
Nowela justyniańska (118, 127)
nowy porządek dziedziczenia został wprowadzony edyktem pretorskim - obok dziedziczenia opartym na pokrewieństwie agnacyjnym, uznano, iż przesłanką uprawniającą do dziedziczenia jest pokrewieństwo naturalne - wynikające z małżeństwa - ten model obowiązywał do Justyniana
→ zmiany wiązały się z aktywnością prawotwórcza senatu:
1) senatus consultum terturiallanum - matka może dziedziczyć po dzieciach
2) senatus consultum arbitianum - dzieci mogą dziedziczyć po matce
Justynian dokonuje modernizacji dziedziczenia ab intestato w 543 bazując na tym, że:
1) nieuzasadnione jest zróżnicowanie dziedziczenia ze względu na płeć (w ab intestato)
2) pokrewieństwo prawne - wynikające z władzy agnacyjnej nie powinno mieć znaczenia - Justynian znosi instytucję pater potestas
nowy podział:
1) descendenci
2) ascendenci, rodzeni bracia i siostry zmarłego tudzież ich zstępni
3) rodzeństwo przyrodnie i ich zstępni
4) dalsi krewni kognacyjni
w klasie pierwszej dziedziczyło się in capita (po równo) i in stripes (prawo szczepów - reprezentacja), w drugiej in lineas (jedną połowę wstępni ojca, drugą wstępni matki), w klasie trzeciej in capita i in stripes. w klasie ostatniej bliższy krewny wyklucza dalszego, a spokrewnieni w stopniu równym otrzymwali równe części
poza tym wprowadzenie kwarty ubogiej wdowy (o czym gdzie indziej)
Formy testamentu w Rzymie i ich wpływ na kształtowanie się testamentu w prawie nowożytnym x3
testament jest to czynność formalna, dokonywana prywatnie w szczególności poprzez wypowiedzenie określonych słów przez spadkodawcę
→ w prawie przedklasycznym i klasycznym testament był to akt formalny i prywatny, w prawie poklasycznym dokonano podziału na:
a) testament publiczny - testament sporządzony przy udziale władzy publicznej:
→ testament ustny, sporządzony przez podyktowanie ostatniej woli sędziemu, trafia do akt
→ testament pisemny sporządzony przez spadkodawce i złożony w archiwum publicznym (chodziło o ochronę przed zniszczeniem i ewentualną zmianą zapisu)
b) testament prywatny - kontynuację z prawa przedklasycznego i klasycznego
→ testament pisemny sporządzony przez spadkodawcę lub inną osobę działającą w imieniu umierającego; towarzyszyło siedmiu świadków
→ testament holograficzny - własnoręcznie napisany przez spadkodawcę, ale wymagano dalej świadków (Justynian nie uzna go, ale potem powróci)
c) testament trójelementowy - testament pisemny, w jednoczesnej obecności 7 świadków we wszystkich fazach, opatrzony pieczęcią
poza tym wyróżniamy:
a) testament zwyczajny - sporządzany z zapobiegliwości
b) testament szczególny - łączy się ze szczególną sytuacją spadkodawcy
→ testament sporządzany w czasie zarazy - świadkowie nie muszą być jednocześnie (żeby się nie zarazili)
→ testament żołnierski - pojawia się za Juliusza Cezara - polega na łagodzeniu wymagań:
- za Hadriana - zrezygnowanie z formalności, byle wola była zrozumiana
- żołnierz mógł spadkodawać dziedzicowi tylko część majątku, a reszta ustawowo (złamanie zasady semel heres, semper heres i nemo pro parte)
- można testować na rzecz osoby pozbawionej capacitas
- ograniczenie dozwolonego obciążenia spadku legatami
→ testament ustanowiony w stosunku do osób będących ustawowymi dziedzicami - wystarczy 5 świadków zamiast 7
→ testamenty sporządzane na wsi - wystarczy 5 świadków
Prawo rzeczowe:
Własność:
Sposoby nabycia własności, ich porównanie (na przykładzie rzeczy niczyjej, znalezionej i skarbu)
Pierwotne nabycie własności
A)Objęcie rzeczy niczyjej - occupatio (zawłaszczenie)
przypadek nabycia własności rzeczy niczyjej w następstwie objęcia jej w posiadanie
spod zawłaszczenia wyłączono rzeczy zagubionych, które podlegały zwrotowi, czy monety ciskane w tłum (wydanie rzeczy osobom nieokreślonym)
za znalezienie rzeczy cudzej nie wynikało w Rzymie dla znalazcy żadne prawo - nawet znaleźne
przypadek znalezienia skarbu - skarb jest własnością tego, do kogo należy miejsce, w którym go znaleziono już w chwili gdy dowiedział się o jego istnieniu - zasada akcesji (Prokulianie) vs skarb jest własnością znalazcy - zasada okupacji (Sabinianie)
→ kompromis pomiędzy zasadą akcesji, a okupacji - skarb należy im się po połowie (model rzymski za Hadriana)
→ w ius commune, ABGB 1/3 właściciel, 1/3 znalazca i 1/3 fiskus
→ szkoła prawa natury, a potem BGB wraca do modelu rzymskiego
→ polskie KC: skarb przypada państwu, znalazcy należy się jedynie znaleźne
1) zwierzęta
2) wyspa niczyja
3) rzeczy obywatela państwa będącego w stanie wojny z Rzymem
4) rzeczy porzucone
5) skarb
B) Nabycie owoców
*przez separację:
owoce stawały się odrębnymi przedmiotami prawa, przez ich odłączenie od rzeczy macierzystej
przysługiwały w pierwszej kolejności właścicielowi, ale jeśli istnieli takowi, to uprzedzali go - emfiteuta (dzierżawca wieczysty) i posiadacz w dobrej wierze ze słusznej przyczyny (ex iusta causa)
→ w prawie klasycznym posiadacz cywilny w dobrej wierze nabywał na własność wszystkie owoce gruntu dopóty, dopóki grunt nie został mu odebrany przez właściciela (Dioklecjan - nakłada na posiadacza obowiązek wydania owoców jeszcze niezużytych)
*przez percepcję:
natomiast użytkownik i zwykły dzierżawca rzeczy macierzystej nabywali jej owoce dopiero z chwilą objęcia jej w posiadanie (pobranie) → dzierżawca nabywa owoce z woli właściciela, więc jeśli zrobił to ktoś inny to przypadają one właścicielowi
c) połączenie:
Nieruchomości z nieruchomościami:
rzymscy juryści w takiej sytuacji zawsze dążyli do odróżnienia części głównej od ubocznej - by w oparicu o zasadę akcesji przypisać własność nowego przedmiotu właścicielowi rzeczy głównej - accesio cedit principali (rzecz dołączona należy do rzeczy głównej)
w sytuacji gdy jednak łączyły się dwie nieruchomości, postulowali zasadę wyrównania ryzyka i korzyści:
1) powstała na morzu w wyniku rzadkiego przypadku wyspa - przypada pierwszemu posiadaczowi na drodze okupacji
2) właściciele gruntów nadrzecznych, którzy ponosili ryzyko utraty ich części, uzyskiwali nabytki, jeśli dojdzie do powstania przymuliska, oderwiska czy zostanie opuszczone koryto
Ruchomości z ruchomościami
początkowo np. pomalowanie złotem jakiegoś podłoża, oznaczało, że przypada ono właścicielowi podłoża, dopiero później uznano, iż zależy to od wartości składników połączonych
Ruchomości z nieruchomościami - zasada superficies solo cedit - wszystko co złączono z gruntem, przypada właścicielowi gruntu (prawo natury, niepodważalne)
Pochodne nabycie własności:
A) Mancypacja - mancipatio
pierwotnie był to formalny akt kupna-sprzedaży przy 5 świadkach oraz trzymającego wagę
stopniowo ewoluowało - stało się aktem przeniesienia własności kwirytarnej
służyła też w celu dokonania innych czynności - np. emancypacja, adopcja
B) In iure cessio
był to pozorny proces windykacyjny, zbywca był pozwanym, a nabywca powodem
nabywca dotykał przed pretorem laską rzeczy i twierdził, że ma do niej prawa, a zbywca milczał i przegrywał sprawę
C) Tradycja - traditio
inaczej wydanie - wręczenie rzeczy
należało spełnić trzy warunki:
rzeczywiste wręczenie rzeczy
wola przeniesienia własności i przyjęcie je
istnienie słusznej przyczyny przeniesienia własności (iusta causa traditionis)
D) Zasiedzenie - usucapio
jego początków możemy szukać w prawie archaicznym
polega na nabyciu własności w następstwie długotrwałego posiadania
funkcje zasiedzenia:
1) ograniczenie niepewności co do tego, kto jest właścicielem (Gaius)
2) legitymizacja przypadków nabycia własności w oparciu o nieważną czynność prawną
musiały być spełnione następujące warunki:
1) res habilis - przedmiot musiał móc być zasiedzony; wyłączone były:
- rzeczy niedostępne w obrocie gospodarczym
- rzeczy pochodzące z kradzieży - res futiva - takie rzeczy nigdy nie mogły być zasiedzone, potem 40 lat, w ius commune nie można, w CC jeśli jest dobra wiara - 3 lata, BGB wyklucza
- nabyte gwałtem
- należące do kościoła/fiskusa
2) konieczność występowania słusznej podstawy prawnej objęcia w posiadanie - titulus
- najczęściej - pro emptore - w następstwie umowy sprzedaży, ale także objęcie w posiadanie jako posag, legat, zapis, znalezienie rzeczy
3) dobra wiara wchodzącego w posiadanie - bona fides
4) faktyczne władanie rzeczą - possessio
- musi się na nie składać corpus i animus
5) rok dla ruchomości, dwa dla nieruchomości (ustawa XII tablic) - tempus
- w prawie klasycznym - 10 lat jeżeli właściciel i zasiadający mieszkają w tej samej prowincji i 20 jeżeli w różnych, 40 - dla rzeczy skradzionej
- u Justyniana - ruchomość - 3 lata i 10/20 dla nieruchomości, 40 dla nabycia posiadania w złej wierze
Własność i jej ograniczenia (wynikająca np. ze stosunków sąsiedzkich) x8
Ograniczenia w interesie publicznym
Ograniczenia wynikające z norm obyczajowych:
pojawiają się w okresie archaicznym - własność traktowano jako element zgodnego lub niezgodnego z obyczajami zachowania
ograniczenia ustawowe - np. o charakterze antyzbytkowym - wynikało to z przekonania, że nie można własności marnować
→ „nie można chować zmarłych ze złotymi zębami” czy ograniczenie samodzielnego dysponowania majątkiem przez marnotrawców
konstytucje cesarskie - zakazanie nieuzasadnionego maltretowania lub zabijania swoich niewolników
ograniczenia wynikające z aktywności cenzorów - cenzor oceniał, kto jak korzysta ze swojej własności (np. kto jak uprawia ziemie)
utillitas - kryterium oceny, które wskazuje na to, aby obywatele korzystali ze swoich składników majątkowych w sposób użyteczny
Ograniczenia wynikające z norm ustrojowych - rozumiane jako reguły zapewniające możliwie sprawne funkcjonowanie społeczeństwa.
Ograniczenia o charakterze budowlanym (administracyjnoprawne)
1) przepisy określające minimalne odległości między budynkami - p.poż
2) przepisy o minimalnej szerokości drogi
3) normy dotyczące sposobu technicznego łączenia budynków
ograniczenie własności związane z tzw. nadużyciem prawa - uznaje się, że korzystanie z prawa może być postrzegane jako niezgodne z obyczajami
- teoretyczna konstrukcja nadużycia prawa nie pojawiła się w prawie rzymskim, a dopiero w nowożytnych kodyfikacjach, ale problem ten dostrzegano
- objawiało się to w ocenie stanu obyczajowego obywateli przez cenzora
- Gaius: nie można tak korzystać z własności, że szkodzi się innemu
wywłaszczenie - przymusowe przejęcie własności - w prawie rzymskim nie wykształciła się jako odrębna konstrukcja, a jako „umowa sprzedaży z konieczności” - odpłatne odbieranie własności w interesie publicznym
1) musi być interes społeczny
2) odszkodowanie
Ograniczenia w interesie prywatnym
ograniczenia wynikające z relacji sąsiedzkich:
1) ustawa XII tablic dostrzegła problem związany ze spływem wody i zmianą naturalnego kierunku spływu wody. Właściciel gruntu położonego wyżej nie może swobodnie zmieniać kierunku spływu wody, ponieważ ujemnie to wpłynie na grunt położony niżej
2) owoce, które spadły z jednej posesji na drugą - właściciel gruntu A może co drugi dzień wejść na grunt B by zebrać owoce (żeby nie zgniły)
3) immisiones - osoba A nie może otworzyć dojrzewalni serów, nie uwzględniając, że wyziewy mogą przeszkadzać sąsiadom
ograniczenia wynikające z czynności prawnych - np. ograniczonych praw rzeczowych (ich powstanie na ogół wymagało zgody właścicieli)
Definicja i przeniesienie własności w prawie justyniańskim i w tradycji romanistycznej x7
Prawo justyniańskie:
po obumarciu w okresie późnego cesarstwa formalnych czynności mancypacji i in iure cesso klasyczny system przeniesienia własności uległ załamaniu
→ można powiedzieć, że powrócił on na archaiczny stopień rozwoju - wiążąc skutek rozporządzający już z samą umową sprzedaży
wygląda to tak, że przeniesienie własności staje się czynnością odręczną - przeniesienie własności odbywa się mocą samej sprzedaży
Justynian co prawda przywraca traditio, ale jako czynność abstrakcyjną (brak zwrócenia uwagę na iustę causę, a raczej na zgodną wolę stron)
Tradycja romanistyczna:
do promulgacji ALR wymagano do przeniesienia własności titulus - czyli stosunku zobowiązaniowego stanowiącego podstawę (causę) dla tzw. sposobu przeniesienia własności (modus)
nie była to jednak umowa, ale podobnie jak traditio prawa klasycznego - czysta czynność wykonawcza
z kolei najpierw Grocjusz, potem Pufendorf, a ostatecznie CC przyjęło - umowę o podwójnym skutku → umowa taka łączy efekt rzeczowy (dyspozytywny) z samym porozumieniem stron (solo consensu) - a zatem same zawarcie umowy powoduje przejście własności
Savigny rozwinął trzeci model - pojęcie abstrakcyjnej umowy przenoszącej własność niezależnie od prawidłowości causa - BGB
a zatem podsumowując:
1) cała Europa ma system kauzalny
a) titulus plus modus - przewłaszczenie wymaga dodatkowo przeniesienia własności - Szwajcaria, Hiszpania, Holandia
b) francuski model umowy o podwójnym skutku - Włochy, Polska, Portugalia
2) wyjątek: Niemcy - abstrakcyjność
Rei vindicatio x11
Rei vindicatio - powództwo windykatoryjne
przysługiwało każdemu nieposiadającemu właścicielowi względem posiadającego niewłaściciela; było to powództwo o wydanie rzeczy
legitymacja czynna: uprawnienie do skutecznego wystąpienia ze skargą
- ma ją właściciel nieposiadający i to na nim ciąży ciężar dowodu
→ musi udowodnić, że nabył prawo do własności (diabelski dowód - trzeba udowodnić, iż na było się to od osoby, która nabyła, od osoby itd.)
- efektem tego łatwiej jest coś zasiedzieć, niż udowodnić własność
- w czasach nowożytnych (od XIX) wprowadzono domniemanie własności - poprawienie sytuacji właściciela
legitymacja bierna - przeciwko komu, skutecznie można wystąpić z rei vindicatio:
a) w procesie legisakcyjnym - był to kontrwindykujący
b) w procesie formułkowym - posiadacz
- określa się kwotę, na którą zasadzą się osobę, jeżeli chce się ten przedmiot, to trzeba podać taką kwotę, żeby bardziej opłacało mu się oddać ten przedmiot
c) za Justyniana nawet posiadacz fikcyjny (detentor)
- tutaj już tylko można oddać rzecz, nie ma kwoty pieniężnej
definitywne rozliczenie stron w ramach rei vindicatio:
1. Roszczenia właściciela z tytułu pożytków pobranych przez pozwanego:
a) posiadacz w dobrej wierze
→ nabywa je na własność, ale od Dioklecjana musi oddać niewykorzystane owoce
b) posiadacz w złej wierze
→ musi oddać wszelkie pożytki i jest zobowiązany do zapłaty za zużyte pożytki i oddać te, których nie zebrał z powodu niedbalstwa
2. Przeciwroszczenie pozwanego z tytułu poniesionych nakładów:
a) posiadacz w dobrej wierze - może wymusić zapłatę za nakłady podnoszące wartość
b) wszyscy posiadacze mogli odłączyć wszystkie rzeczy, które dało się odłączyć od rzeczy głównej
*w średniowieczu trochę inaczej ureguluje to Bartolus de Saxoferrato:
1. Zwrot nakładów koniecznych (nawet temu w złej wierze)
2. Zwrot nakładów podnoszących wartość (tylko w dobrej wierze)
3. Zwrot nakładów zbytkowych o walorze estetycznym (jeżeli da się odłączyć to tylko temu w dobrej wierze)
Rzeczowe sposoby zabezpieczenia wierzytelności (ochrona wierzyciela) x3
chodzi tutaj o zastaw w postaci fiducii i pignusu (zastaw) ręczny
inne metody zabezpieczenia wierzytelności znane Rzymianom to poręczenie, kara umowna, zadatek (ale to pomysł grecki), hipoteka - zastaw umowny
→ z których (chyba) żaden nie ma charakteru rzeczowego (hipoteka?)
Służebności
Służebności osobiste:
A) Ususfructus - użytkowanie
prawo używania cudzych rzeczy i pobierania z niej pożytków zachowaniem substancji rzeczy (patrz: testament Krzywoustego względem Salomei - zabezpiecza się ziemie, nie rozprasza majątek)
nie można przenieść tego prawa na kogoś, ewentualnie można przenieść faktyczne wykonywanie
nie można pogarszać stanu rzeczy głównej, tylko polepszać
B) Używanie:
polega na używaniu rzeczy, ale nie na pobieraniu pożytków
przy użytkowaniu wszelkie pożytki, przy używaniu tylko na osobiste potrzeby uprawnionego (nie mógł sprzedawać itd.)
C) Mieszkanie - habitatio
uprawnienie do zamieszkiwania nieruchomości, także z bliskimi
Zasady ustanawiania, wykonywania służebności i ich ochrona x8
*zasady ustanawiania i wykonywania służebności:
1) służebność nie może polegać na działaniu
2) nie może być służebności na służebności
3) nikt nie może mieć służebności na własnej rzeczy
4) służebność należy wykonywać oględnie
→ dodatkowe warunki:
- grunty muszą ze sobą sąsiadować
- musi istnieć trwałe uzasadnienie dla tej służebności
*służebności ustanawia się:
w taki sposób, iż można wyróżnić grunt władnący i grunt obciążony
zmiana właściciela nie przerywa raz ustanowionej służebności
charakter wieczysty - nie wolno było określać służebności pod warunkiem rozwiązania ani na czas określony
*powstanie służebności:
tylko za zgodą właściciela, zgoda mogła polegać na:
- na gruntach italskich - formalna akt, na prowincjonalnych - nieformalna umowa rzeczowa
w późnym cesarstwie pojawiają się służebności ustawowe
- chodzi o ochronę kogoś, kto ma np. groby na jakimś nie swoim gruncie (ustanowienie przymusowej służebności)
istnieje zakaz zasiedzenia służebności, ale służebność przestaje działać, jeżeli właściciel przed dwa lata nie korzystał z niej
*ochrona służebności:
wszelkie zachowania, które utrudniają korzystanie ze służebności
ochronie s~ służyło vindicatio servitutis (wydobycie służebności), a później actio confessoria
legitymowany biernie - właściciel gruntu służebnego, każdy posiadacz, którzy przeszkadza w wykonaniu służebności
Posiadanie:
Status prawny posiadania w prawie rzymskim i tradycji romanistycznej
kompilacja justyniańska mechanicznie połączyła unormowania materialnoprawnego zasiedzenia i zarzutu procesowego
→ 3 lata dla ruchomości, 10/20 lat dla nieruchomości (zależnie czy mieszkali, czy nie mieszkali w tej samej prowincji)
Konstantyn Wielki 40, a następnie Teodozjusz II 30 lat wprowadzili przedawnienie na dla wszystkich roszczeń → w konsekwencji zasiedzieć można było nawet rzeczy bez słusznego tytułu i dopuszczane było odnośnie rzeczy kradzionych (połączenie instytucji przedawnienia z zasiedzeniem - CC, ABGB)
Savigny, a w konsekwencji BGB, ZGB, KC rozróżnia zasiedzenie jako odnoszące się do rzeczy materialnych, natomiast skargi i roszczenia poddano przedawnieniu
Posiadanie ex bona fidei i z iusta causa x2
Ochrona własności bonitarnej x2 (albo: Ochrona posesoryjna - actio Publicana x4)
Środki defensywne
ochrona własności wg prawa pretorskiego ograniczała się w II BC do zarzutów (exceptiones) przyznawanych przez pretora właścicielowi bonitarnemu przeciw samemu właścicielowi kwirytarnemu, który mimo nieformalnego zbycia rzeczy wytoczył przysługującą mu skargę windykacyjną, czy też przeciw osobia, która od tegoż wyłącznie formalnego właściciela nabyła potem w sposób formalny zachowane przezeń prawo własności kwirytarnej
→ służyło temu exceptio doli - zarzut nadużycia prawa lub exceptio rei venditae et traditae - zarzut rzeczy sprzedanej i wydanej (ochrona posiadacza w drodze do zasiedzenia)
Środki ofensywne - Actio Publiciana - I wiek p.n.e.
służy ochronie własności bonitarnej - ochrona posiadaczy będących na drodze do zasiedzenia
mówimy o sytuacji, w której ktoś wszedł w posiadanie, ale nie ma formalnej podstawy do władania
przyjmowano więc fikcję prawną, iż w momencie przekazania posiadania, minął czas konieczny do zasiedzenia (służyła ochronie przeciw osobom trzecim)
była kopią rei vindicatio, ale służyła posiadaczom na drodze do zasiedzenia
jeśli właściciel chciałby wbrew swojemu zachowaniu wydobyć własność przez rei vindicatio, to będącemu na drodze do zasiadania przysługiwało exceptio doli
instrument ochrony nabywców w dobrej wierze od osób nieposiadających
należy pamiętać jednak o nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet
w przypadku, gdy jedną rzecz nabyją dwie osoby od jednego właściciela, to chroniony jest ten pierwszy (spór pretendentów)
Spór pretendentów
w związku z ochroną wł. bonitarnej należało ustalić zasady pierwszeństwa na wypadek sporu pretendentów między różnymi nabywcami od nieuprawnionego
jurysprudencja była zgodna by udzielić ochronę temu, któremu rzecz wydano wcześniej
natomiast w przypadku nabycia rzeczy od dwóch różnych niewłaścicieli istniała kontrowersja
→ Neracjusz: zasada pierwszeństwa vs Julian: pozycja aktualnego posiadacza jest lepsza, aniżeli powoda
Dalszy rozwój
po zniesieniu podwójnej własności przez kompilacje justyniańską, actio Publiciana służyła już tylko do ochrony nabywcy od niewłaściciela
ABGB jeszcze przyznawało ją każdemu posiadaczowi wyposażonemu w słuszny tytuł, wymóg tytułu odrzuciła pandektystyka, BGB, ZGB
→ uprawniają one każdego posiadacza w dobrej wierze, który utracił rzecz, do petytoryjnego żądania jej wydania (skarga z tytułu prawa posiadania)
(niektórzy dzisiaj twierdzą, że to nowożytna wersja skargi publicjańskiej)
Nabycie posiadania (funkcje i skutki prawne) x3
Ograniczone prawa rzeczowe:
Prawo rzeczowe pozwalające w sposób długotrwały korzystać z cudzych gruntów X2
Superficies - prawo zabudowy:
superficies solo cedit - rzecz dołączona podąża za gruntem
ten, który zbudował dom w oparciu o umowę płaci czynsz i tak długo jak płaci, to ma prawo do tego domu
Superficies - powstaje, jeśli budynek został wybudowany za zgodą właściciela gruntu na podstawie płatnej umowy. Uprawniony otrzymywał actio in rem.
Emifteuza x4
jako odrębna forma pojawia się dopiero w okresie poklasycznym, ale już w republice pojawia się ten problem - dzierżawca nie mógł bronić się środkami posesoryjnymi, bo nie traktował tej rzeczy jako swojej - w tym celu ustanowiono emfiteuzę i środki jej ochrony
ochrona dzierżawcy wskutek emfiteuzy ma sens - bo daje powód do uprawy słabych gruntów
powstaje w wyniku zawarcia kontraktu emfiteutycznego - którego stronami byli z jednej strony właściciel (dominus), a z drugiej strony emfiteuta; elementy kontraktu:
1) przedmiot kontraktu
2) czynsz - raz, na zawsze
tak długo jak emfiteuta się wywiązuje z kontraktu, nie można rozwiązać umowy
samodzielną formą staję się w 480 roku:
- jest to zbywalne, dziedziczne i podlegające zastawowi prawo do korzystania z cudzego gruntu
- czynsz był ustalany raz, na zawsze (a więc po czasie stawał się symboliczny)
- zakaz pogorszenia stanu gruntów
- emfiteuta miał ochronę posesoryjną względem osób trzecich
- mógł sprzedać swoje prawo lub je spadkodawać (przy sprzedaży właściciel miał opcję pierwokupu)
taka konstrukcja emfiteuzy doprowadziła, że różnica pomiędzy emfiteutą a właścicielem była symboliczna - ten pierwszy musiał płacić (bardzo mały) czynsz
→ w średniowieczu przerodzi się to w dominium utile i dominium directum
Ograniczone prawa rzeczowe ustanawiane w celach alimentacyjnych ??
Zastaw (np. zastaw ręczny - pingus) x3
stanowił tzw. realne lub rzeczowe zabezpieczenie kredytu - umożliwiające wierzycielowi zastawnemu (zastawnikowi) bezpośrednie zaspokojenie swych roszczeń z wartości majątkowych podmiotu, który zastaw ustanowił (zastawcy)
ochrona wierzyciela szła na tyle daleko, że w razie upadłości dłużnika - rzecz zastawiona była tak samo wyłączona z majątku jak rzeczy cudze (na mocy skargi windykacyjnej właściciela)
zastaw był oznaką nieufności - stąd początkowo odgrywał znacznie mniejszą rolę niż poręczenie stypulacyjne
jest to konstrukcja bliska prawu zobowiązań - jeżeli B pożycza A 100 sztuk złota, to A chce mieć gwarancję, że w przypadku braku zwrotu tej sumy, otrzyma jakąś rekompensatę
tendencja była raczej taka, by ograniczać uprawnienia uzyskiwane przez zastawnika na zastawionym przedmiocie
trzy historyczne formy zastawu:
1) fiducia - przewłaszczenie na zabezpieczenie (prawo klasyczne) - przypadek powierniczego przeniesienia własności dla zabezpieczenia jakiegoś zobowiązania. Własność zostaje przeniesiona na wierzyciela, ale jeśli dłużnik wywiążę się z zobowiązania, to ten jest zobowiązany przenieść z powrotem na niego prawo własności. (brak zastawu rozumianego jako prawo na rzeczy cudzej)
→ w okresie republiki wykształca się zasada, iż wierzyciel powinien sprzedać zastawiony przedmiot i nadwyżkę nad dług zwrócić dłużnikowi
2) pignus - zastaw ręczny - łączy się z przeniesieniem dzierżenia na właściciela, dla zabezpieczenia istniejącej wierzytelności - następuje to poprzez zawarcie kontraktu realnego zastawu, której towarzyszy wydanie przedmiotu zastawu
3) hypotheca - zastaw umowny - jego istota polega na tym, że dla zabezpieczenia określonej wierzytelności, strony zawierają umowę na zabezpieczenie w postaci rzeczy, ale rzecz zostaje we władaniu zastawcy (dłużnika)
Prawo zobowiązań:
Odpowiedzialności:
Odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne x6
Actio de modo agri - czyni odpowiedzialnego sprzedawcę i daje prawo do zapłaty wielokrotności za różnicę wynikającą z tego co chcieliśmy kupić, a co kupiliśmy, ale tylko przy sprzedaży mancypacyjnej
Odpowiedzialność oparta na sprzedaży z bona fides zbycia rzeczy wadliwej - actio empti
ma miejsce dopiero po ujawnieniu wady
za sprzeczne z dobrą wiary uważamy świadomą sprzedaż z błędem - można domagać się kwoty zgodnej z dobrą wiarą
skarga trudna do przeprowadzenia - ciężar dowodu spoczywał na kupującym, a jak udowodnić czy ktoś wiedział o wadzie czy nie?
Odpowiedzialność obiektywna ustalona w handlu targowiskowym przez edylów kurulnych
edylowie wprowadzili reguł dotyczące transakcji, których przedmiotem są zwierzęta lub niewolnicy i mają miejsce na targowisku
istota tego, polega na tym, że: jeżeli np. niewolnik miał wadę przewidzianą w regulacji (skłonność do ucieczki, krnąbrność) to czyni to odpowiedzialnym sprzedającego bezwzględu czy wiedział czy nie (odpada ciężar dowodowy)
służyły ku temu dwie skargi:
1) actio redhibitoria - służyła odzyskaniu pieniedzy (odstąpienie od umowy za zwrotem pieniędzy i towaru - w przeciągu 6 miesięcy od zawarcia transakcji)
2) actio quanti minoris - żądanie kwoty będącej różnicą po między ceną tego co chcieliśmy kupić, a co dostaliśmy (w przeciągu roku)
edylowie kurulni jako pierwsi wprowadzili coś, co później ewoluje w obiektywną odpowiedzialność sprzedawcy
Przejęcie przez twórczą jurysprudencje - uformują oni zasadę odpowiedzialności obiektywnej - sprzeczne z dobrą wiarą jest sprzedawanie czegokolwiek, co odbiega od typowego przedmiotu danego typu
Wejście do ius commune - w tym kształcie przejmie do prawo powszechne i przejęte zostaną skargi typu actio redhibitoria i quanti minoris
Odpowiedzialność z tytułu ryzyka x4
dotyczy ona przykładów sytuacji, w której nie można mówić wprost o winie - podmiot, który dokonał danej szkody nie ma prawnej zdolności
Szkody wyrządzone przez zwierzęta:
już w prawie XII tablic ukształtowała się odpowiedzialność noksalna - skarga (actio noxalis) była kierowana przeciwko osobie, która nie jest sprawcą szkody
→ model ten przysługiwał w przypadku szkód wyrządzonych przez niewolników, podległych władzy familijnej czy zwierząt
o odpowiedzialności z tytułu szkody wyrządzonej przez zwierzę, można tylko mówić gdy:
1) gdy zwierze działało „z własnego popędu”
2) i zachowywało się „niezgodnie ze swoją naturą”
→ właściciele zwierząt groźnych i dzikich (lwy, niedźwiedzie) odpowiadali na mocy edyktu edyla kurulnego, tylko jeżeli trzymali zwierzęta w miejscu niewyznaczonym do tego
model takiej odpowiedzialności przeniknął do ius commune (podział na zwierzęta dzikie i oswojone), a także w common law
→ z tej tradycji wyrasta także odpowiedzialność obiektywna właściciela zwierzęcia w CC
→ w KC i BGB poszli jeszcze dalej - odpowiedzialność na zasadzie domniemanej winy w nadzorze nad zwierzęciem
Quasi-delikty:
pojęcie wprowadzone przez Justyniana - chodzi o czyny podobne w istocie do deliktów, ale mogące rodzić odpowiedzialność bez typowego dla deliktów wykazywania winy lub osoby sprawcy
w interesie bezpieczeństwa publicznego pretor przyznał skargi przeciwko:
1) osobie zajmującej lokal, jeżeli doszło do szkody z powodu wyrzucenia czegoś z jego okna
2) osobie, która umieściła na swoim parapecie jakiś przedmiot stwarzający zagrożenie
→ zakres odpowiedzialności był ograniczony do określonej kwoty
za kradzież w gospodzie, albo zniszczenie rzeczy wniesionej na statek odpowiedzialnymi uczyniono właścicieli w/w (z powodu trudności ustalenia faktycznego sprawcy)
w ius commune toczyła się dyskusja o tym, czy można wiązać odpowiedzialność za quasi delikty z jakaś winą:
1) taki pogląd poparł Donellus, który mówił o odpowiedzialności obiektywnej
2) myśl tę kontynuowało CC
3) BGB odrzuciło przypadki quasi-deliktów jako nietypowe, archaiczne elementy rzymskiej spuścizny (ale w praktyce BGB dopuszczało w niektórych przypadkach taką odpowiedzialność, podobnie KC)
Odpowiedzialność odszkodowawcza na bazie Lex Aquilia x8
(albo: warunki skargi odszkodowawczej z deliktu wg lex Aquilia, albo w porównaniu z generalną klauzulą deliktową, albo: lex aquilia)
→ Szkoda będąca następstwem czynu niedozwolonego:
odpowiedzialność odszkodowawcza na przykładzie lex Aquiliana (III wiek p.n.e.)
- wprowadza model odpowiedzialności deliktowej
- uogólnia szczegółowe reguły przez klauzulę generalną wprowadzającą odpowiedzialność za to gdy ktoś niszczył jakieś mienie
lex Aquiliana wprowadza odpowiedzialność deliktową, gdy wystąpi:
1) szkoda - zniszczenie obiektu materialnego albo nieuzasadnione umorzenie czyjejś wierzytelności
2) związek przyczynowy po między działaniem sprawcy, a wyrządzoną szkodą
- zakreślony w ustawie bardzo wąsko
- działanie, które polega na niszczeniu, paleniu, łamaniu danego mienia pociąga za sobą odpowiedzialność deliktową (a zatem pozytywne działanie, które wywołuje uszczerbek majątkowy)
3) bezprawność - a zatem mamy tutaj do czynienia z nominalizmem obiektywnym
słabość tejże regulacji wynikała z tego, że brakowało odwołania się do nastawienia psychicznego sprawcy (dobra/zła wiara, możliwość przewidzenia itd.)
stąd w pierwotnym kształcie umowy mówimy o szkodzie obiektywnej - samo jej wystąpienie powoduje odpowiedzialność deliktową)
z czasem koncepcja bezprawności i nominalizmu obiektywnego będzie ewoluowała w stronę winy, a zatem nominalizmu subiektywnego
Nominalizm deliktowy, a poszerzanie zakresu odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych x2
czy każdy czyn niedozwolony może wywoływać zobowiązania?
Nominalizm deliktowy - rozwiązanie, w którym tylko konkretne czyny niedozwolone tworzące katalog zamknięty, mogą być źródłem zobowiązań
generalna klauzula deliktowa - ogólne sformułowanie, określające, że kto zawinił, ten musi zadośćuczynić
w Rzymie w okresie archaicznym panował nominalizm deliktowy i istniała lista stanów faktycznych określonych jako delikty:
1) furtum - kradzież
2) rapina - rabunek
3) damnum iniuria datum - bezprawne wyrządzenie szkody
4) iniuria - szkoda
nominalizm ewoluował przez:
1) ustawę - lex aquilla
- miała ona największy wpływ na odchodzenie od nominalizmu
- zastępuje ona ograniczony katalog deliktów ogólną odpowiedzialnością, za niszczenie mienia po przez działanie polegające na podpalaniu\niszczeniu\łamaniu
2) interpretacje jurystów - poszerzają oni pojęcie kradzieży do używania czyjejś rzeczy bez jego zgody
3) ingerencje pretorskie → następnie zaczyna się stosować lex aquillia przez analogię i rozszerzać ten zapis na inne przypadki, a w XVII wieku szkoła natury formułuje generalną klauzulę deliktową
przy niedotrzymaniu umowy można mówić o odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej
Kary:
Kara pieniężna (poena) - wiązała się ze zobowiązaniami wynikającymi z deliktów:
poszkodowany mógł domagać się odszkodowania w celu przywrócenia równowagi majątkowej, ale i odszkodowania w celu ukarania sprawcy
wyróżniamy:
1) skargi karne
2) skargi mieszane
→ w ius commune niektóre czyny niedozwolone stawały się przestępstwami i stopniowo wyłączano możliwość domagania się kary pieniężnej od sprawcy deliktu
→ we współczesnej Europie odeszło się od kar pieniężnych, w USA dalej jest to możliwe i służy wyrządzeniu dotkliwości pieniężnej sprawcy
Kara umowna - obowiązek zapłaty określonej kwoty pieniężnej na przypadek niewykonania zobowiązania.
Polega na obowiązku zapłaty sumy określonej w umowie, jeżeli niewykonane zostanie świadczenie
kara umowna traktowana jest jako świadczenie w miejsce odszkodowania - wyczerpywała uprawnienia wierzyciela w zakresie odszkodowania
nie trzeba wykazywać winy, a sam fakt niewywiązania się z umowy
- ale: prawnicy rzymscy byli zgodni, że wierzyciel traci uprawnienie do kary umownej, wtedy gdy niewykonanie zobowiązania jest rezultatem jego nagannego zachowania
Istota zobowiązań:
Zasady interpretacji umów x2
problem niejasności treści zobowiązania umowy - pierwotnie problem ten dotyczył emptio venditio i locatio conductio
→ uważano, ze strona, która się niejasno wyraziła powinna ponieść konsekwencje tej niejasności (in ambiguitas contra stiuplatorem)
→ zasadata weszła do ius commune i została uogólniona - in dubio contra praferentem - w razie wątpliwości na niekorzyść strony sporządzającej umowę
→ w drugiej połowie XX w - reguła ta stała się obowiązującą normą prawną (BGB, KC)
rozbieżność pomiędzy rzeczywistą wolą, a dosłownym brzmieniem umowy - pomysł aby dać pierwszeństwo rzeczywistej woli na bazie klauzuli dobrej wiary
→ jeżeli istnieje rozbieżność między rzeczywistą wolą, a dosłownym brzmieniem umowy - prymat przyznaje się rzeczywistej woli stron (KC)
Kontrakty służące do (nie)odpłatnego korzystania z cudzego kapitału lub czyiś usług x4
omówione niżej
Ewolucja zobowiązań kontraktowych (nominalizmu kontraktowego) x3
nominalizm kontraktowy - tylko niektóre umowy\przyrzeczenia tworzą zobowiązania - był to system, który w początkach wybrali Rzymianie
zasada swobody umów - każda umowa\przyrzeczenie jest źródłem zobowiązań - do tego rozwiązania będzie na drodze ewolucji zmierzało prawo
w prawie archaicznym, tylko trzy rodzaje umów wywoływały zobowiązanie:
1) stipulatio - formalne przyrzeczenie
2) pożyczka - korzystanie z cudzego majątku
3) użyczenie - korzystanie z cudzej rzeczy
natomiast w edykcie pretorskim:
1) depositum - przechowanie
2) fiducia - powiernictwo
3) mandatum - zlecenie
4) societas - spółka
5) emptio venditio - sprzedaż
6) conductio - locatio
-> był to katalog zamknięty, nazywano je kontraktami nazywanymi
-> prawnik rzymski rozstrzygając czy dana umowa wywołuje skutki prawne, musiał ustalić, czy podpada ona pod jedną z tych sześciu umów
etapy ewolucji:
1) skutki prawne wywoływały tylko kontrakty nazwane
2) nie spełniały swoich wszystkich funkcji, stąd uzupełniono je o kontrakty nienazwane (pacta vestitia)
3) stopniowo zaczęto więc przechodzić od nominalizmu kontraktowego do swobody umów
rozszerzenie zobowiązań umownych jest związane z pojawieniem się takich konstrukcji jak:
a) synallagma - wzajemność
- obie strony są zobowiązane do pewnego świadczenia "czynie byś czynił"
np. Usługa za usługę, rzecz za rzecz, usługa za rzecz, rzecz za usługę
- jest efektem działalności jurysprudencji (Labeo)
- wynika z wpływów filozofii greckiej
b) constitutum
- jednostronne przyrzeczenie, że zapłaci się swój/cudzy istniejący dług
- wcześniej to było możliwe tylko przez stypulacje (a tam musiały być obecne obie strony)
-> tu przyrzeczenie jednostronne
c) receptum - jednostronne przyrzeczenie do określonego zachowania w przyszłości
w prawie archaicznym istniała tylko konstrukcja sponsio - przyrzeczenie
- ale było ono bardzo formalistyczne - należało użyć konkretnych słów i zwrotów
472 konstytucja cesarska - stypulacja jest ważna, jeżeli przy użyciu dowolnych słów doszło do porozumienia
pacta vestita - dają prawo do skargi (a zatem i kontrakty nazwane i nienazwane - synallagma)
pacta nuda - niezaskarżalne umowy
w średniowieczu odeszło się zupełnie od podziału na zaskarżalne i niezaskarżalne umowy
- w XII wieku kanoniści formułują "pacta sunt servanda" bazując na pretorskim "pacta conventa servabo" - będę chronił zawartych umów
równolegle kształtują się granice swobody umów
1) tylko te umowy są wiążące, które zostały oparte na rzeczywistej, godziwej przyczynie
2) umowa nie może chronić zachowań sprzecznych z bona fides (dobrą wiarą)
3) umowa nie może być sprzeczna z dobrymi obyczajami (boni mores)
4) umowa nie może być sprzeczna z naturą kontraktu
*pojęcie obligatio naturalis - zobowiązania naturalnego:
punktem wyjścia są zobowiązania wobec niewolnika, który jest przecież rzeczą, a mimo to uznaje się, iż ważność jego wynika z prawa natury
obejmuje zatem:
1) osoby bez zdolności majątkowej - niewolnicy, synowie zn. się pod władzą ojca
2) powinności, których nie można już w ramach prawa dochodzić (przedawnione)
obligatio naturalis to inaczej zobowiązanie, które nie jest zabezpieczone mocą prawa, ale wynika z natury i jest prawidłowe
-> nie można go dochodzić w sądzie, ale jest społecznie akceptowane i może być wykonane
Kontrakty nienazwane - ich sens oraz ochrona prawna x2
patrz: ewolucja od nominalizmu do swobody umów
w I wieku BC przyjęto zasadę, iż jeżeli zawarciu umowy towarzyszy wykonanie jej przez jedną stronę, to powstaje zobowiązanie do wykonania świadczenia wzajemnego → jeżeli strony zawarły umowę zamiany obrazu na rzeźbę, to z chwilą wręczenia obrazu powstawało zobowiązanie do przekazania rzeźby
powstały tzw. kontrakty synallagmastyczne: daję abyś dał, daję abyś uczynił, czynię abyś dał, czynię abyś uczynił
w średniowieczu takie kontrakty nazwano kontraktami nienazwanymi (pacta vestitia) i ich rozwój przyczynił się do powstania zasady swobody umów
prawo rzymskie o ile przyznawało ochronę procesową pacta vestitia, to odmawiało jej pacta nuda (kontrakty gołe) - w średniowieczu - wszystkie umowy rodzą zobowiązanie
Problem świadczeń (umowy) na rzecz osób trzecich x2
alteri stipulari nemo potest - początkowo umowa, nie może zakładać świadczenia dla osoby innej niż wierzyciel (skoro wierzyciel nie odniesie korzyści majątkowej, to nie ma podstaw by przyznać mu skargę o wykonanie zobowiązania)
dopiero konstrukcja skargi wzorowanej na actio utillis (przysługującej wierzycielowi) dla osoby trzeciej umożliwiła przełamanie tejże zasady
→ Justynian wrócił jednak do pierwotnej zasady i powtarzano ją do XVII wieku
dopiero szkoła prawa natury zwróciła uwagę, że odbierający przyrzeczenie może mieć faktyczną korzyść z tego i umowa taka powinna być ważna
pandektystyka na początku przyznała rację prawu rzymskiemu, w drugiej połowie XIX wieku jednak przyznała rację szkole prawa natury → BGB uznaje taką umowę, podobnie CC i KC, natomiast common law do dziś kieruje się zasadą niedopuszczalności takich umów
Warunki konieczne dla ważności umowy
hm? może to:
1) tylko te umowy są wiążące, które zostały oparte na rzeczywistej, godziwej przyczynie
2) umowa nie może chronić zachowań sprzecznych z bona fides (dobrą wiarą)
3) umowa nie może być sprzeczna z dobrymi obyczajami (boni mores)
4) umowa nie może być sprzeczna z naturą kontraktu
Przesłanki prawidłowego świadczenia x2
brak pomysłu, może to to samo co 'wywiązywanie się z umowy'?
Bona fides w kontraktach i jej wpływ na kształtowanie się praw zobowiązań x3
pojawiła się w okresie późnej republiki i początkowo rozumiano ją jako wierność danemu słowu
w toku ewolucji prawa - klauzula ta stała się elementem formuły skarg, w których upoważniano sędziego, aby wydając wyrok, zasądził tyle ile wynikałoby to ex fide bona
→ klauzula bona fides poszerzyła luz decyzyjny w orzecznictwie sądowym
prawnicy rzymscy rozstrzygając co jest zgodne, a co niezgodne z dobrą wiarą brali pod uwagę pierwotne wartości (wpisane niejako w człowieka) które trzeba było uwzględnić:
1) nakaz uczciwego życia
2) zakaz szkodzenia innym
3) równowaga ekonomiczna między uczestnikami obrotu
stąd na obszarze prawa wykształciły się pewne zasady:
1) dolus - postępowanie podstępnie nie może przynieść korzyści w obrocie prawnym
2) w zakresie nieokreślonym przez strony umowy uzupełnia się zwyczajami miejscowymi
3) uznawać moc umowny w takim zakresie, w jakim odpowiada to zgodnemu zamiarowi stron
konstrukcję bona fides przejęło ius commune, odrzuciło je CC, ale kontynunowało BGB i kontynuuje KC
Wywiązywanie się z umowy:
Cechy prawidłowego wykonania zobowiązania (umorzenie świadczenia przez jego wykonanie) x5
→ solutio - spełnienie świadczenia; należy rozważyć je na takich płaszczyznach:
a) częściowe spełnienie świadczenia:
czy wierzyciel jest zobowiązani przyjąć częściowe świadczenie?
W Rzymie dominował pogląd: wszystko albo nic - brak obowiazku przyjęcia częściowego spełnienia świadczenia
-> z pomocą przyszedł jednak pretor - który uznał, że w NIEKTÓRYCH sytuacjach to nie ludzkie obciążać kogoś bardziej, niż mogłoby to być (odsetki); stąd pretor czasem wymuszał przyjęcie częściowego świadczenia
w dzisiejszym prawie również dominuje pogląd, iż nieprzyjmowanie świadczenia częściowego jest niemoralne i nieprawidłowe
b) czas spełnienia świadczenia:
termin spełnienia świadczenia może być określony w umowie i wtedy, może być ono spełnione wcześniej o ile wynika z działania dłużnika - wierzyciel nie może domagać się wcześniejszego spełnienia świadczenia
jeżeli termin nie był określony to:
*w przypadku kontraktów - interpellatio - wezwanie do spełnienia świadczenia, dopiero po tym wezwaniu zobowiązany jest w zwłoce
*w przypadku deliktów - obowiązek wynika od razu po dokonaniu czynu niedozwolonego - w myśl maksymy: fur sempter est in mora
c) miejsce spełnienie świadczenia:
początkowo nie istniały reguły określające miejsce spełnienia świadczenia
potem wykształciły się:
1) jeżeli przedmiotem zobowiązania jest przedmiot oznaczony w umowie, to miejscem spełnienia świadczenia jest miejsce w którym rzecz znajdowała się w momencie zawarcia umowy
2) jeżeli przedmiot nie był oznaczony, to miejscem wykonania zobowiązania jest miejsce zamieszkania dłużnika
zasady te przejdą do ius commune i znajdą odzwierciedlenie w kodyfikacjach
d) spełnienie świadczenia przez osobę trzecią:
jeżeli chodzi o pieniądze, to w prawie rzymskim było to powszechnie akceptowane
jeżeli chodzi o zobowiązanie niepieniężne to już zależy od specyfiki zobowiązania
-> np. Umowa o namalowanie obrazu czy wybudowanie domu - nie ma opcji
istniało coś takiego jak asignatio - dellegatio - przekaz:
- trzy osoby, z których jedna jest dłużnikiem pierwszej i wierzycielem trzeciej
- zamiast dwóch zobowiązań spełnianych osobno, wierzyciel może wskazać by jego dłużnik przekazał pieniądze jego wierzycielowi
- dochodzi w tym momencie do umorzenia lub umorzenia częściowego wierzytelności
e) spełnienie świadczenia do rąk osoby innej, niż wierzyciel:
np. w sytuacji przekazu - może to mieć tylko miejsce wobec osoby wskazanej (umocowanej) przez wierzyciela
jeżeli nastąpiło to przez pomyłkę, to trzeba rozstrzygnąć czy:
1) można mówić o bona fidae - dobrej wierze
2) i czy ten ktoś był kiedyś uprawniony do odebrania świadczenia
-> jeżeli tak, to następuje umorzenie świadczenia
Umorzenie świadczenia w inny sposób niż spełnienie świadczenia x2
a) wynikające z zwolnienia z długu:
w przypadku zawarcia zobowiązania po przez serie pytań i odpowiedzi - najstarszą formę - stipulatio, wymagane było po spełnieniu świadczenia acceptiliatio - czyli zaakceptowanie przez wierzyciela spełnienia świadczenia przez dłużnika
acceptiliato, które polegało na ustnym potwierdzeniu wykonania zobowiązania, mogło służyć umorzeniu długu - po przez potwierdzenie spełnienia świadczenia, które w prawdzie nie zostało spełnione
ta formuła umożliwiała novatio, ale i quasidarowizny
b) wynikające z potrącenia - compensatio :
sytuacja, w której podmiot A jest dłużny podmiotowi B x, a podmiot B 2x podmiotowi A, to w praktyce można potrącić i wychodzi, że podmiot B jest dłużny x podmiotowi A
orzekano potrącenie o ile było zgodne z dobrą wiarą - bowiem już samo domaganie się tego co będzie należało oddać jest sprzeczne z dobrą wiarą
możliwość zarzucenia exceptio doli jeżeli ktoś nieu względnia potrącenia (od II wieku miało to charakter przymusowy)
Justynian wprowadza zasadę, iż potrącenie wynika ipso iure
- wyjątek jest oddanie komuś czegoś na przechowanie
- dotyczy wierzytelności wymagalnych, jednorazowych i nie budzących istotnych wątpliwości
- następuje, jeśli sąd jest świadomy tej możliwości
- dziś podobnie jest we Francji, w Polsce, Niemczech potrącenie następuje na wniosek dłużnika
c) wynikające z odnowienia - novatio:
polega na tym, iż jedna wierzytelność zostaje umorzona, a w jej miejsce zawarta jest wierzytelność o tej samej treści, ale z innym wierzycielem
rozgrywa się po między wierzycielem, dłużnikiem i przyszłym wierzycielem
składa się w formie pytań i odpowiedzi - umorzenie zobowiązania i przyrzeczenie przyszłemu wierzycielowi
oczywistą wadą tego rozwiązania jest konieczność obecności wszystkich trzech, a co istotne - samego dłużnika (z ekonomicznego punktu widzenia, byłoby lepiej gdyby wystarczyła zgoda wierzyciela i przejmującego wierzytelność)
dodajmy jeszcze, iż nowe zobowiązanie musi się czymś różnić:
1) osobą dłużnika
2) osobą wierzyciela
3) terminem, miejscem wykonania
→ tzw. stipulatio Aquiliana
Vis maior - pojęcie i jego znaczenie w prawie rzymskim
zasadą jest wiązanie odpowiedzialności odszkodowawczej z winą sprawcy
pojęcie siły wyższej (vis maior) - wprowadzone zostało do dyskusji prawniczej na przełomie er → czy można domagać się odszkodowania od najemcy, jeżeli rzecz, którą otrzymał uległa zniszczeniu w następstwie powodzi? Nie!
Brakowało definicji, ale można ogólnie powiedzieć, że vis maior - zdarzenie, na które nie ma się wpływu „któremu słabość ludzka nie jest w stanie się przeciwstawić”
termin ten ma dzisiaj dwie funkcje:
1) jako okoliczność eskoneracyjna wyłącza odpowiedzialność w sytuacjach opartych na zasadzie ryzyka
2) przy ocenie rozkładu ryzyka - jeśli szkoda jest następstwem siły wyższej, to wierzyciel nie ma prawa domagać się odszkodowania - ryzyko ponosi w tej sytuacji właściciel
Zwłoka wierzyciela i dłużnika x4
Zwłoka wierzyciela (mora creditoris):
to pojęcie pojawia się dopiero w prawie powszechnym
wierzyciel nie odbiera prawidłowo zaoferowanego przez dłużnika świadczenia, co teraz? 1) bezczynność wierzyciela powoduje zmniejszenie zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej dłużnika - może on wykazywać mniejszą staranność o daną rzecz
2) dłużnik może domagać się zwrotu wydatków poniesionych z dłuższym czasem posiadania danego przedmiotu/zwierzęcia
oczywiście zwłoka taka nie zwalnia z wykonania zobowiązania
w V w. Teodozjusz wprowadza 30 lat jako przedawnienie skargi, prawo pretorskie przewidywało w niektórych przypadkach 5 lat, a tendencja jest malejąca - dzisiaj w Niemczech 3 lata
-> w myśl zasady: vigilantibus iura scripta sunt - prawo jest napisane dla osób starannych
Zwłoka dłużnika (mora debitoris):
skutki prawne takiej sytuacji to - poszerzenie odpowiedzialności za niewykonane zobowiązanie na dłużnika
-> przypisanie odpowiedzialności także gdy po popadnięciu w zwłokę, świadczenie stało się niemożliwe do spełnienia z przyczyn od niego niezależnych
np. gdyby pożyczona rzecz została zniszczona w powodzi, przed terminem świadczenia - to można się powołać na zdarzenie nadzwyczajne (ryzyko po stronie wierzyciela), ale jeżeli po terminie - to ryzyko ciąży na dłużniku - obowiązek płacenia odsetek
w przypadku deliktu - zawsze w zwłoce, w kontrakcie - po interpellatio/terminie
Umocnienie zobowiązań:
opisać: karę umowną, zadatek, poręczenie, zastawy
Skutki niewykonania albo nieprawidłowego wykonania zobowiązania
mówimy o takiej sytuacji, gdy:
1) zawarte zostało zobowiązanie
2) ma miejsce szkoda skutkiem niewykonania lub nienależyte wykonanie zobowiązania
3) sprzeczność zachowania dłużnika z dobrą wiarą
- a zatem mówimy tutaj o winie, a nie bezprawności
wina - postępowanie wbrew dobrej wierze:
a) culpa - niestaranność b) dolus - zły zamiar
- culpa lata (grube niedbalstwo)
- culpa levis (lżejsze niedbalstwo)
-> można je ocenić wg wzorców obiektywnych - odwoływano się do tego jak
jak zachowałby się staranny ojciec rodziny
-> można je ocenić wg wzorców subiektywnych - odwoływano się do tego, jak dłużnik zachowałby się prowadząc własną sprawę
im więcej dłużnik czerpał korzyści w danym zobowiązaniu (utillitas) tym większej staranność można od niego wymagać w wykonywaniu zobowiązania
Zmiany wierzycieli, przedmiotu świadczenia itp.:
Problem ekwiwalentności rzeczy w zobowiązaniach wzajemnych x3
konflikt na linii pełnej swobody umów, a ograniczeniami dowolności różnicy wartości świadczeń wg sprawiedliwości
czy można sprzedać działkę za 1000 zł? :
1) prawo przedklasyczne - tak
2) Dioklecjan - nie; wprowadza ograniczenia
-> możliwość zakwestionowania umowy, jeżeli cena nie była prawdziwa (verum partium) ale tylko przy nieruchomości
- cena nieprawdziwa - jeżeli jest o połowę lub więcej mniejsza niż inne podobne obiekty
-> edykt o cenach - tabela maksymalnych cen za dobra i usługi
3) Justynian przechwyci pierwszy pomysł Dioklecjana
4) Ius commune - wprowadzi laesio enormis - nadzwyczajny uszczerbek
- w każdym przypadku można podważyć umowę jak u Dioklecjana (ale nie tylko nieruchomości)
- kryterium: cena rynkowa
Mnogość podmiotów w stosunku obligacyjnym:
prawo rzymskie dopuszczało sytuację, w której po stronie wierzycieli lub dłużników będzie więcej niż jedna osoba - taki skutek mogło wywołać wstąpienie kilku spadkobierców w miejsce zmarłego dłużnika lub wierzyciela
antyczne prawo rzymskie próbowało zapobiec takiej sytuacji, dlatego:
1) starało się zapobiec powstaniu wielości podmiotów w stosunku obligacyjnym
stąd ustawa XII Tablic postulowała, iż odnośnie skutków dziedziczenia stanowiła ona, że wierzytelności dzielą się z mocy prawa (nomina ipso iure divisa) - prowadziła ona do tego, że zamiast jednego zobowiązania, którego stroną był spadkodawca powstawało tyle zobowiązań, ilu było spadkodawców (w prawie klasycznym i poklasycznym rozciągnięto to na inne zobowiązania, a w dzisiejszych kodyfikacjach nie stosuje się nomina ipso, a w to miejsce pojawia się zobowiązanie podzielne)
2) określało reguły porządkujące umorzenie zobowiązania, w którym jest kilku dłużników lub wierzycieli → chodzi o sytuację, kiedy kilka osób jako poręczyciele przyrzekło jednemu wierzycielowi spełnić to samo świadczenie, lub gdy jeden dłużnik przyrzekł spełnienie tego samego świadczenia kilku wierzycielom.
→ pojawia się tutaj konstrukcja, która umożliwi powstanie zobowiązania solidarnego - justyniańskie prawo zakłada, że spełnienie świadczenia przez jednego z dłużników, umarza długi pozostałych
Zobowiązania solidarne:
w czasach nowożytnych na podstawie rzymskich doświadczeń z wielością podmiotów w stosunku obligacyjnych zbudowano kompletną figurę zobowiązania solidarnego i korealnego
zobowiązanie solidarne - gdy wielość wierzycieli lub dłużników powoduje wielość zobowiązań
→ każde z tych zobowiązań opiewa na całość świadczenia, ale spełnienie świadczenia w ramach jednego z nich powoduje umorzenie pozostałych
zobowiązanie korealne - jedno zobowiązanie, w ramach którego każdy z wierzycieli lub dłużników może działać samodzielnie, powodując skutki po stronie pozostałych (Windscheid)
→ toczone dyskusje w XIX wieku nad tym rozróżnieniem zostały skrytykowane jako niepotrzebne teoretyzowanie, a co więcej zarzucano mu brak podstaw w prawie rzymskim
Zmiana wierzyciela x5
zmiana podmiotu w stosunku obligacyjnych:
- zmiana wierzyciela nic dla dłużnika nie znaczy, na odwrót już tak
mawiało się, iż wierzytelności przywierają do kości, ale zasada ta paraliżowała obrót gospodarczy i stopniowo dokonano w niej wyłomu
ewolucja zmiany wierzyciela:
Novatio - odnowienie:
polega na tym, iż jedna wierzytelność zostaje umorzona, a w jej miejsce zawarta jest wierzytelność o tej samej treści, ale z innym wierzycielem
rozgrywa się po między wierzycielem, dłużnikiem i przyszłym wierzycielem
składa się w formie pytań i odpowiedzi - umorzenie zobowiązania i przyrzeczenie przyszłemu wierzycielowi
oczywistą wadą tego rozwiązania jest konieczność obecności wszystkich trzech, a co istotne - samego dłużnika (z ekonomicznego punktu widzenia, byłoby lepiej gdyby wystarczyła zgoda wierzyciela i przejmującego wierzytelność)
Przekazanie wierzytelności zastępcy procesowemu:
polega na zawarciu umowy, w skutek której ktoś reprezentuje cudzy majątek (cognitor/procurator - zależnie od zakresu kompetencji)
upoważnienie jest uzupełnione o prawo do zatrzymania tejże wierzytelności
na tle ekonomicznym rozwiązanie to jest wystarczające - pieniądze dostaje przyszły wierzyciel, w sensie prawnym, pieniądze te wciąż należą się dawnemu wierzycielowi, a przyszły wierzyciel to tylko 'przedłużenie' dawnego wierzyciela
zaleta: poszerzenie możliwości transferu wierzytelności
słabość: w sensie formalnoprawnym mówimy o uprawnieniu dawnego wierzyciela, nie przyszłego (niepewna sytuacja przyszłego wierzyciela)
Dopuszczenie możliwości dochodzenia wierzytelności za pomocą actio utilis:
w II wieku prawo cesarskie wprowadza actio utillis - jest to skarga zbudowana w sposób analogicznym do skargi actio venditi
odnosi się ono do sytuacji nabycia majątku spadkowego (np. w skutek transakcji kupno-sprzedaż)
w sytuacji gdy nabywa się majątek spadkowy, nabywa się także wierzytelności - konieczne jest poinformowanie dłużnika o przeniesieniu wierzytelności
-> od tego momentu dłużnik ma zobowiązanie wobec nabywcy wierzytelności
-> jeżeli stary wierzyciel domagał by się świadczenia, to można go oskarżyć o zarzut podstępu actio utillis
Cessio actionis (przekazanie skargi) - actio utillis (skarga):
w prawie justyniańskim ta formuła przewidziana dla sytuacji nabycia majątku spadkowego, zostaje rozszerzona na wszelkie przypadki
w tej formule przechodzi do ius commune i do XIX wieku było to myślenie, które zdominowało europejską myśl prawną
Powiadomienie dłużnika - przesłanka przejścia wierzytelności (CC):
Code Civil przejmuje tę zasadę od Justyniana
Umowa powoduje przejście wierzytelności (actio directa) na nabywcę:
zawdzięczamy to pandektystyce
przełamanie osobistego charakteru wierzytelności
w chwili zawarcia umowy przez wierzyciela i nabywcę wierzytelności, zmienia się wierzyciel, a zawiadomienie dłużnika ma tylko charakter deklaratoryjny - porządkuje sytuację
wygasa instytucja actio utillis
Potrącenie w prawie rzymskim i tradycji romanistycznej x5
sytuacja, w której podmiot A jest dłużny podmiotowi B x, a podmiot B 2x podmiotowi A, to w praktyce można potrącić i wychodzi, że podmiot B jest dłużny x podmiotowi A
orzekano potrącenie o ile było zgodne z dobrą wiarą - bowiem już samo domaganie się tego co będzie należało oddać jest sprzeczne z dobrą wiarą
możliwość zarzucenia exceptio doli jeżeli ktoś nie uwzględnia potrącenia (od II wieku miało to charakter przymusowy)
Justynian wprowadza zasadę, iż potrącenie wynika ipso iure
- wyjątek jest oddanie komuś czegoś na przechowanie
- dotyczy wierzytelności wymagalnych, jednorazowych i nie budzących istotnych wątpliwości
- następuje, jeśli sąd jest świadomy tej możliwości
- dziś podobnie jest we Francji, w Polsce, Niemczech potrącenie następuje na wniosek dłużnika
Actio Pauliana i działanie na szkodę wierzyciela
prowadzący egzekucję lub wierzyciel mogli żądać zwrotu podstępnie zbytego majątku od osoby, która wiedziała, że nabyła go z pokrzywdzeniem wierzyciela iw każdym przypadku, gdy nabyła go nieodpłatnie
obowiązek zwrotu obejmował także uzyskane z takiej rzeczy pożytki
w ius commune miało to wyraz w zasadach:
1) kto zbankrutował, działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela
2) ten kto jest zadłużony, nie może dokonać skutecznie darowizny
CC i KC znają przepisy nazywane dzisiaj powództwem pauliańskim - kierują się one podstawowymi zasadami regulacji rzymskiej - stanowią podstawę do uznawania za bezskuteczne czynności zdziałanych na szkodę wierzyciela
w Niemczech ochronę wierzyciela reguluje prawo upadłościowe
Sprzedaż:
Przedmiot kontraktu sprzedaży
jedną z cech, która zadecydowała o popularności transakcji sprzedaży - emptio vendeti był - szeroki zakres przedmiotowy sprzedaży, obejmował on co do zasady wszystkie składniki majątku - grunt, zwierzęta, prawa majątkowe
natomiast sprzedaż rzeczy wyłączonej z obrotu prawnego (grób, drogi publiczne, wolny człowiek) traktowana była jako transakcja o świadczenie niemożliwe
sprzedać można było:
a) sprzedaż rzeczy spodziewanej - emptio rei speratae
- kontrakt staje się skuteczny, o ile ta rzecz powstanie (np. urosną plony)
- jeżeli nie, to kontrakt staje się nieważny
b) sprzedaż nadziei - emptio spei
- np. sprzedaż możliwości złowienia ryb w stawie (płatne z góry)
→ zobowiązania te nie znalazły się w CC, BGB czy KC, ale znajdą kontynuacje w orzecznictwie i nauce prawa
Nabycie własności od osoby nieuprawnionej (Sprzedaż rzeczy objętej prawem rzeczowym osoby trzeciej)
sytuacja: kupno gruntu od niewłaściciela
-> kupujący traci i pieniądze i towar, jeżeli faktyczny właściciel zastosuje rei vindicatio
co może zrobić?:
1) ustawa XII Tablic
dokonanie sprzedaży w taki sposób zawiera w sobie przyjęcie odpowiedzialności za przypadek odebrania rzeczy przez właściciela
skarga: actio auctoritatis
2) prawo przedklasyczne - zastąpienie mancypacji przez emptio venditio
problem ten powrócił gdy sprzedaż w drodze mancipacio została zastąpiona emptio venditio - w okresie prawa przedklasycznego podstawowym sposobem ochrony kupującego była stypulacja gwarancyjna - rodząca obowiązek zapłaty ustalonej kwoty w przypadku odebrania rzeczy kupującemu
3) okres klasyczny: zasada ewikcji
juryści klasyczny powiązali odpowiedzialność sprzedawcy za utratę przez kupującego spokojnego posiadania rzeczy z samym faktem zawarcia kontraktu emptio venditio
kupujący dysponował skargą - actio empti
kupujący, który utracił spokojne posiadanie rzeczy w następstwie wykonania przez osobę trzecią przysługującego prawa rzeczowego, mógł domagać się od sprzedawcy zadośćuczynienia (za równo cena tej rzeczy, jak i utracone korzyści)
wada: życie w niepewności wadliwego nabywca - nawet jeśli dowie się, że kupił od niewłaściciela, to musi czekać, aż ten zastosuje rei vindicatio i wtedy może dopiero wylecieć z actio empti
model odpowiedzialności sprzedawcy oparty na stypulacji gwarancyjnej, albo na samym fakcie zawarcia kontraktu został powtórzony w prawie justyniańskim
→ przejęło to ius commune, a potem CC
4) XIX wiek - gwarancja tytułu
w XIX wieku zastąpiono skargę actio empti i zasadę ewikcji gwarancją tytułu
mówi ona, że jeżeli sprzedawca nie przeniósł na kupującego wolnej od ograniczeń własności, to kupujący może odstąpić od umowy lub domagać się odszkodowania
ten model przyjęło BGB, KC, a także common law
Najem, dzierżawa, pożyczka, użyczenie:
Pytania:
Stabilność najemcy lub dzierżawcy w kontrakcie najmu - locatio conductio x2
Commodatum i locatio-conductio rei (najem) - podobieństwa i różnice x2
Depositium mandatum (oddanie w depozyt) i locatio conductio operarum (najem) - podobieństwa i odmienności
Porównanie użyczenia (mutuum) i pożyczki (commodatum) x3
Użyczenie (commodatum)
Pożyczka, użyczenie i najem rzeczy
Zagadnienia - zostały już wstępnie omówione w przypadku kontraktów o używanie cudzych rzeczy, tutaj uściślimy temat
Pożyczka - mutuum
Ogólna charakterystyka:
przedmiot pożyczki: przedmioty zużywalne (zboże, pieniądze)
istota zobowiązania: pożyczkobiorca otrzymuje określoną ilość rzeczy z obowiązkiem zwrotu takiej samej ilości rzeczy tego samego rodzaju
moment zaistnienia zobowiązania: przekazanie przedmiotu pożyczki
→ kontrakt realny
ochrona zobowiązania: skargą dysponował tylko wierzyciel (podobnie jak przy stipulatio) - pozwalała ona dochodzić pożyczonej kwoty pieniężnej lub przekazanej ilości innych rzeczy zamiennych
teoretycznie nieodpłatna
Utrata przedmiotu pożyczki
przekazanie posiadania pieniędzy lub innych rzeczy zamiennych prowadziło do przeniesienia ich własności na pożyczkobiorcę i zgodnie z zasadą „casus sentit dominus” - właściciel odczuwa skutki przypadki - ponosił ryzyko ich uszkodzenia lub utraty
→ zobowiązany był do zwrotu takiej samej ilości rzeczy tego samego rodzaju
nawet w sytuacji, w której dawano komuś obraz, by go spieniężył i wziął hajs, a potem go miał oddać → to za uszkodzenie obrazu przed sprzedażą także odpowiada pożyczkobiorca
Problem realności pożyczki
próbowano to łagodzić za pomocą konstrukcji: zamiast gotówki, dajesz komuś przedmiot, który ma spieniężyć, kasę wziąć dla siebie, a potem ją oddać
jeżeli przedmiot ten w międzyczasie się zepsuł, to nadal istnieje dług
konstrukcja ta pozwoliła na oderwanie pożyczki od przedmiotu wydania pieniędzy, mimo to jeszcze w BGB pożyczkę zakwalifikowano jako umowę realną, ale w 2002 stała się czynnością abstrakcyjną
Kwestia faktycznej odpłatności pożyczki
pożyczka była formalnie nieodpłatna, ze względu na:
1) to, iż wywodziła się z relacji osób pomiędzy sobą zaprzyjaźnionych
2) konserwatyzm prawników rzymskich
3) gdyż świetnie była uzupełniana przez stipulatio odsetkowe
za Justyniana maksymalne oprocentowanie: 6-8% w skali roku, ale regulacje już od ustawy XII tablic
Użyczenie - commodatum
Ogólna charakterystyka
przedmiot użyczenia: rzeczy niezużywalne (naczynia, narzędzia rolnicze)
istota zobowiązania: obowiązek zwrotu otrzymanych trzeczy w stanie niepogorszonym
moment zaistnienia zobowiązania taki sam jak wyżej → kontrakt realny
ochrona: skarga actio commodati przysługująca stronom w przypadku niewykonania zobowiązania lub wyrządzenia kontrahentowi szkody
nieodpłatna, choć mogło to być zmodyfikowane jak wyżej przez stypulację odsetkową
Utrata przedmiotu użyczenia
w użyczeniu przechodzi tylko detentio, a właścicielem pozostaje wierzyciel (użyczający)
actio utillis - wprowadziło zasadę, iż czym większa korzyść tym większa odpowiedzialność → jako, że w użyczeniu jest największa korzyść (nieodpłatność) to dłużnik odpowiada w przypadku winy, ale także gdy coś się stało z przypadku (custodia - strzeżenie)
Najem i dzierżawa - locatio conductio
Ogólna charakterystyka
przedmiot użyczenia: rzeczy niezużywalne ale odpłatnie
ochrona:
→ actio locati - za jej pomocą przekazujący rzecz mógł domagać się od kontrahenta zapłaty uzgodnionego czynszu oraz ewentualnego odszkodowania
→ actio conducti - by uzyskać rzecz we właściwe władanie oraz móc dochodzić ewentualnego odszkodowania
Utrata przedmiotu dzierżawy
na podstawie actio utillis odpowiedzialność jest mniejsza niż w przypadku użyczenia → odpowiada w przypadku winy, ale nie przypadku
Stabilność najemcy lub dzierżawcy w kontrakcie najmu - locatio conductio x2
typowe przykłady takiej umowy to najem mieszkania oraz dzierżawa gruntu
trzy zagadnienia:
Bezprawne objęcie posiadania przedmiotu kontraktu przez osobę trzecią
najem polega na przekazaniu detentio - dzierżenia → brak ochrony posesoryjnej względem osób trzecich - w takiej sytuacji mogli się tylko zwrócić do właściciela o przywrócenie władztwa nad rzeczą
pewnym złagodzeniem była konstrukcja superficies i emifteuzy - długotrwałe umowy odpłatnego korzystania z cudzego gruntu
→ posiadali oni ochronę posesoryjną + actiones in rem
w ten sposób weszło to do ius commune
Swobody rozwiązania kontraktu
jedną z metod rozwiązania tego problemu były umowy na czas określony
→ przy prawidłowym wykonywaniu obowiązków, nikt nie może jednostronnie rozwiązać umowy przed określonym terminem - w przypadku dzierżawy - 5 lat i dalsze używanie gruntu = domniemanie przedłużenia
umowy na czas nieokreślony - każdy może w dowolnym momencie rozwiązać umowę - prawo rzymskie, ius commune
→ XVIII wiek: np. miesięczny czas wypowiedzenia (stabilizacja pozycji najemcy i najmującego)
Sprzedaż przedmiotu najmu
zasada emptio tollit locatum - kupno uchyla najem
- kontrowersje już w ius gentum, szkoła prawa natury chce jej odrzucenia
w konsekwencji ustalono, że przy umowach na czas określony, sprzedaż nie przerywa jej trwania, w przypadku umowy na czas nieokreślony - tylko jeżeli nowy właściciel ją wymówi
Inne:
Problem nieodpłatności zlecenia
juryści nieodpłatność zlecenia uzasadniali tym, że ma swoje korzenie w powinności i przyjaźni → praktycznej akceptacji takiej wizji kontraktu, służyło to, że korzystający z niego Rzymianie czerpali dochody z majątku, a nieodpłatne wykonanie czynności na rzecz innej osoby mogli przedstawić jako wynikające z rzymskich cnót
od początku prawa klasycznego poszerzono krąg zawodów, których przedstawiciele mogli skutecznie dochodzić przed sądem ustalonego w umowie zlecenia honorarium (np. lekarze, adwokaci, nauczyciele, geodeci ale Ulpian odmawiał tego prawa takim zawodom jak: filozofowie, profesorowie prawa, rzemieślnicy), ale Justynian dalej utrzymał nieodpłatność zlecenia
w konsekwencji w Rzymie, a potem ius commune powtarzano zasadę nieodpłatności, równolegle przyznając prawo dociekania zapłaty - świadczy to o tym, że rzymska zasada nieodpłatności zleceń do dzisiaj ciąży na prawie cywilnym
→ CC: zlecenie jest nieodpłatne, o ile nie umówiono się inaczej
→ BGB: zasada nieodpłatności zlecenia
→ KC: zleceniobiorcy należy się wynagrodzenie, jeśli z umowy lub okoliczności nie wynika nic innego
Causa i kauzalność umów x2
inaczej przyczyna, podstawa, sprawa, w prawie umów słowo to pojawiło się przy:
1) stipulatio - pierwotnie miało charakter abstrakcyjny - rodziło skutki prawne przez sam fakt, że został dokonany
→ z czasem stipulatio uzyskało charakter kauzalny - prawna skuteczność była uzależniona od formy - złożenia przyrzeczenia i zasadności prawnej i ekonomicznej tejże transakcji (causae)
2) kontrakty nienazwane (synalagmatyczne - chronione actio praescriptis verbis) - strony przewidują dla siebie świadczenie wzajemne i dopiero jak jedna ze stron dokona świadczenia to daje to podstawę (causae) do zaistnienia stosunku obligacyjnego
ewolucja:
1) ius commune: była jednym z ograniczeń zasady pacta sunt servanda - każda umowa rodzi zobowiązanie o ile była „serio” i ma uzasadnioną causae
2) Szkoła Prawa Natury - Grocjusz i inni: causae musi być - rzeczywista, godziwa i rozsądna → i tak to wejdzie do CC
3) prawo niemieckie zastępuje causae kryterium zgodności z prawem i dobrymi obyczajami
Wina - pojęcie i rodzaje x3
wina (culpa) - subiektywny stosunek jakiegoś podmiotu do jego obowiązku zachowania się, wynikającego z normy prawnej, zasad słuszności, albo z treści stosunku prawnego, jaki łączy go z innym podmiotem.
dawne prawo rzymskie rozróżniało:
1) Dolus - zły zamiar - świadome i dobrowolne działanie lub zaniechanie, obliczone na wyrządzenie szkody drugiemu;
2) Culpa - wina; sensu largo - wszelka wina, łącznie z dolus; sensu stricto - wina nieumyślna, niedbalstwo
prawo poklasyczne i justyniańskie doprowadza do rozczłonkowania pojęcia culpy:
1) culpa lata - grube niedbalstwo, niezrozumienie tego co wszyscy rozumieją
2) culpa levis - lżejsze niedbalstwo
Zaniedbanie staranności mogło być bądź wg wzorca abstrakcyjnego (tym wzorcem był „zapobiegliwy ojciec rodziny”) bądź wg wzorca konkretnego, którym był sam dłużnik.
Zasady odpowiedzialności zawinionej. Stopnie winy służyły do określenia miary odpowiedzialności dłużnika w poszczególnych zobowiązaniach:
a) za dolus odpowiadali wszyscy zobowiązani
b) w prawie justyniańskim culpa lata = dolus (magna culpa dolus est)
c) zasada korzyści (utilitas)
- strona, która nie miała korzyści z kontraktu odpowiadała tylko za dolus
- strona, która czerpała korzyści z kontraktu odpowiadała z reguły za omnis culpa
Bezpodstawne wzbogacenie - condictio x10
prawo rzymskie zakładało, iż bezpodstawne wzbogacenie jest wbrew naturze (odwoływali się do filozofii greckiej - Arystoteles: „sprawiedliwość nakazuje poszukiwanie równowagi między nieuzasadnionym zyskiem, a nieuzasadnioną stratą”)
w późnej republice zezwolono używanie skargi condictio przeciw bezprawnemu wzbogaceniu się
jeżeli ktoś zapłacił dług, który nie istniał, to może domagać się skargą condictio zwrotu kwoty pieniędzy jaką świadczył, lub wartości rzeczy, jaka przeszła z jego majątku do majątku bezpodstawnie wzbogaconego
skarga condictio:
1) przesłanki przyznawania jej nie były jednolite → w okresie prawa klasycznego postanowiono to usystematyzować → wyróżniamy:
a) świadczenie, które od początku było nieuzasadnione
(np. nieważny kontrakt pożyczki)
b) świadczenie, które początkowo było uzasadnione, ale potem ta przyczyna odpadła
(tzw. causa finita; np. wypłata odszkodowania z powodu utraty rzeczy, gdy później ta rzecz odnalazła się u osoby, która otrzymała odszkodowanie)
2) najlepszą próbę usystematyzowania instytucji bezpodstawnego wzbogacenia była kompilacja justyniańska, gdzie zwrócono uwagę na cel świadczenia i istnienie podstawy do zatrzymania świadczenia (causa)
→ condictio przysługiwało w sytuacji, w której przekazano coś w celu osiągnięcia określonego rezultatu, a ten nie został osiągnięty - np. ktoś wykonując warunek testamentowy zapłacił określoną kwotę pieniędzy, a następnie spadek został odrzucony, co pozbawiło testament znaczenia
→ inny kazus z digestów: cel dającego lub otrzymującego przysporzenie majątkowe budził sprzeciw obyczajowy - pokazuje to przypadek płacącego prostytutce, który nigdy nie mógł żądać zwrotu przekazanych kobiecie pieniędzy
3) ostatecznie nie udało się zbudować jednolitej konstrukcji bezpodstawnego wzbogacenia i nie uda się to do dnia dzisiejszego
inne rodzaje condictio:
a) condictio indebiti - przysługuje sytuacje działania pod wpływem błędu w celu wykonania nieistniejącego albo nieważnego zobowiązania
b) condictio sine causa - obejmuje sytuacje, w których wzbogacenie się nie miało podstawy przewidywanej przez rzymski system prawny
c) condictio furtiva - skarga przysługująca względem złodzieja o zwrot ukradzionej rzeczy (miała wraz z rei vindicatio umacniać sytuacje okradzionego)
Wady oświadczenia woli: error x3
polega na rozbieżności między rzeczywistą wolą, a jej oświadczeniem w dwóch przypadkach:
Zamierzona rozbieżność:
Dla żartów
Pozorność czynności prawnej (simulatio)
przykładem może być zawieranie pomiędzy małżonkami pozornych umów sprzedaży, przy pomocy których ukrywano rzeczywiste darowizny (obchodzenie ustaw Augusta)
Juryści byli zgodni, że simulatio nie wywołuje skutków prawnych (dzisiaj tak samo)
zasadę simulatio można wyłączyć, tylko jeżeli uderzałoby to w interes osoby trzeciej działającej w dobrej wierze (A pozoruje sprzedaż B, a ten na serio sprzedaje C - ochrona C)
Reservatio mentalis:
chodzi o sytuację w której sprzedawca twierdzi, że chce sprzedać jakiś przedmiot, a nie jest tym w prawdzie zainteresowany (ochrona drugiej strony)
Niezamierzona rozbieżność :
Error - inaczej błąd - brak zgodnego oświadczenia woli co do czegoś (brak consensus) → powoduje automatyczną nieważność takiego oświadczenia woli
nie każda rozbieżność jednak prowadzi do nieważności - w późnym prawie klasycznym rozróżniono błędy prawnie istotne i prawnie nieistotne
błędy istotnie prawnie:
1) error in corpore - co do przedmiotu
2) error in personae - co do osoby
3) błąd co do czynności (daje pieniądze jako pożyczka, a ktoś jako darowiznę)
prawnie nieistotne były błędy co do jakości (umowa pozostaje ważna, ale nieprawidłowo wykonana):
1) błędy co do faktu
2) błędy co do prawa
w XVIII i XIX zmienia się podejście co do błędów oświadczenia - błąd rozumiany jako wada, która można chcieć lub nie chcieć usunąć → błąd nie prowadzi do nieważności, ale umożliwia uchylenie się od skutków błędu w czynności
Dolus i metus
dolus - podstęp - ktoś składa oświadczenie, bo został wprowadzony w błąd
metus - przymus - ktoś składa oświadczenie pod przymusem
ani dolus ani metus nie powodowały nieważności czynności, ponieważ jest ona tylko hipotetyczna - włączenie dolus i metus do rozważań o nieważności to pomysł nowożytnych
Rzymskie prawo cechowało się liberalnym podejściem w zakresie negocjowania (typowym dla kultury śródziemnomorskiej) - pole gry jest bardzo szerokie, a w grze tej może dojść do drobnych oszustewek i wymuszeń
→ czynność taką można było jednak zakwestionować:
a) zarzutem procesowym - exceptio doli - uchylając się od danej czynności
b) skargą (actio de dolo) - skutki czynności prawnej mogą być zakwestionowane
Negotorium gestio (działanie w imieniu osób trzecich bez zlecenia) x3
oryginalna rzymska konstrukcja umożliwiała przez edykt pretorski z okresu republiki wytoczenie skargi dającej możliwość dochodzenia odszkodowania w przypadkach podjęcia się reprezentowania w procesie nieobecnego
skarga actio negotiorum gestorum directa:
→ polegała na żądaniu wydania tego, co działający otrzymał w związku z prowadzeniem cudzych spraw
→ ponadto umożliwienie domagania się odszkodowania, jeśli powstałą szkoda w wyniku niezachowania przez gestora oczekiwanej od niego staranności
skarga: actio negotiorum gestorum contraria
→ gestor domagał się zwrotu poniesionych kosztów, które poniósł działając w interesie tejże osoby i zwolnienia z zaciągniętych w ramach wykonywania czynności zobowiązań
oryginalność takiego rozwiązania jest typowa dla krajów z tradycji civil law - common law nie uznaje negotorium gestio jako odrębnej instytucji prawnej (w praktyce jednak jest to tylko pozorne - mają konstrukcję stosunku agencji - wynikającego nie z wcześniejszego porozumienia, lecz z konieczności ratowania życia lub interesów majątkowych innej osoby)
Porównać czynność o charakterze kazualnym i abstrakcyjnym na przykładzie stipulatio
na co trzeba zwrócić uwagę:
1) na początku był to akt formalny - sponsio
2) później stipulatio stawało się coraz bardziej uniwersalne
3) ewolucja stipulatio, a tendencje zobowiązań umownych (forma i kazualność)
należy podać przykład stipulatio - stipulatio pene, stipulatio odsetkowe
zwrócić uwagę na formalność i dowolność treści (w sensie, że mogło dotyczyć wszystkiego)
ewolucja formy polegała na liberalizacji formalnej stipulatio:
1) najpierw wymagane były konkretne słowa
2) potem przyjmowano inne formuły
3) a następnie inny język/języki
4) w okresie późnoklasycznym były rejestrowane na papierze
5) okres kodyfikacji Justyniana - dowolne słowa
stipulatio ewoluowało także pod względem treści - od abstrakcyjności po kauzalność:
1) na początku stipulatio wywoływało skutki prawne, tylko jeżeli spełniało warunek formy (odpowiednich słów)
2) okres klasyczny: zwrócenie uwagi na causę
3) Justynian: stipulatio staje się czynnością kauzalną - musi istnieć przyczyna, podstawa by wywołało skutki prawne)
Iniuria - umyślne naruszenie wolności osobistej innej osoby
ustawa XII Tablic uznaje, że trzeba chronić wolnego człowieka przed zamachami na niego
- przedmiotem takich ataków może być nietykalność cielesna lub inne dobro osobiste
w przypadku takich szkód, trudno o ocenienie szkód majątkowych
iniuria - bezprawie:
1) ustawa XII Tablic - odpowiedzialność za odcięcie części ciała człowieka wolnego, złamanie mu kości lub inne naruszenie nietykalności osobistej jak spoliczkowanie
2) pod wpływem edyktów pretorskich dochodzi do rozszerzenia tego pojęcia - odpowiedzialność dotyczyła obelgi, naruszenie obyczajowości rzymskiej - chodzenie za małym chłopcem, zamiaru szkodzenia konkretnej osobie, bicie i torturowanie niewolnika
3) Labeo: iniuria - każde świadome, dokonane słowem lub czynem naruszenie dóbr osobistych innej osoby
4) Ulpian: państwo powinno chronić: dobra obywatela, ciało (corpus), godność (dignitas) i dobre imię (fama) - triada chronionych dóbr osobistych
→ przejął to Justynian i ius commune
iniuria:
a) pośrednia - zamach skierowany przeciwko osobie bliskiej lub podległej poszkodowanemu
b) bezpośrednia - zamach skierowany przeciwko poszkodowanemu
Societas, kontrakt spółki ? X6
początkowo, gdy powiązac formy koncentracji kapitału z dziedziczeniem lub postępowaniem legisakcyjnym, to okazuje się, że swoboda wyboru partnera i utworzenia wspólnoty było mocno ograniczone
do przełamania doszło gdy przez praktykę pretora cudzoziemców z ius gentium wprowadzono do prawa rzymskiego kontrakt spółki (societas)
→ kontrakt konsensualny i szeroka swoboda w określanmiu praw i obowiązków stron przyniósł daleko idące możliwości łączenia majątków i zdolności dla osiągania wspólnych celów
spółki dzielono na:
1) takie, które zawierane był przez osoby fizyczne i ich celem było realizowanie wspólnych celów; rozróżniano na:
→ spółki, które łączyły cały majątek
→ spółki, których celem było dokonywanie określonych transakcji
→ spółki, których celem było dokonanie tylko jednej czynności
2) oraz na spółki, wykorzystywanych do realizacji funkcji publicznym - przede wszystkim poboru podatków
→ instrument prywatyzacji instytucji publicznych
kontrakt spółki dochodził do skutku, gdy strony osiągnęły porozumienie odnośnie celu umowy i tego co jest przedmiotem ich wkładu
pierwotnie śmierć jednego z założycieli oznaczała koniec spółki (co jest dowodem, na ułomność konstrukcji osoby prawnej w prawie rzymskim), ale Justynian dopuścił, by spółka trwała dalej, a w miejsce zmarłego, weszli jego spadkobiercy
wkład wspólników - mógł mieć charakter pieniędzy, usług, innych składników majątku
zyski: jeżeli nie postanowiono inaczej, to są równe
→ możliwe było nawet, że jeden z członków spółki miał różny udział w stratach i zyskach
→ Justynian potwierdził, że można kogoś uwolnić od strat i częściowo dopuścić do zysków, ale już spółka która wyłączała kogoś od zysków, była nazywana lwią spółką i w świetle prawa rzymskiego czy potem ius gentium była nielegalna
od wspólnika można było wymagać:
1) z pewnością braku działania podstępnego
2) dalej idącym poglądem jest - staranność jak od wykonawcy dzieła w ramach kontraktu locatio conductio albo nawet jak we własnym interesie (Justynian potwierdza)
→ potwierdzenie w dzisiejszych kodyfikacjach - BGB