1. DEFINICJE PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO.
Zespół norm regulujących stosunki wzajemne między państwami oraz organizacjami międzynarodowymi i innymi uczestnikami stosunków międzynarodowych mającymi zdolność do działania w stosunkach międzynarodowych. Jest to zespół norm regulujących stosunki między państwami suwerennymi i między państwami a Stolicą Apostolską oraz między państwami a innymi podmiotami i tymi innymi podmiotami.
2. CECHY CHARAKTERYSTYCZNE PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO.
a)brak centralnego (nadrzędnego) ustawodawcy (same podmioty prawa międzynarodowego (przede wszystkim państwa) tworzą normy prawne, które je wiążą.); b)brak obowiązkowego sądownictwa międzynarodowego, (aby sąd międzynarodowy lub arbitraż mógł sprawę rozstrzygać potrzebna jest na to zgoda stron sporu); c)brak zorganizowanego aparatu przymusu; d)normy prawa międzynarodowego mają w większości charakter ius dispositivum, czyli norm względnie obowiązujących; e)brak hierarchii źródeł.
3. RODZAJE NORM W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM. i 4. HIERARCHIA NORM W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM.
Normy prawa międzynarodowego mają w większości charakter ius dispositivum, czyli norm względnie obowiązujących. Oznacza to, że na swój użytek dwa państwa lub grupa państwa mogą umówić się odmiennie.Istnieje wąska grupa norm bezwzględnie wiążących (imperatywnych, peremptoryjnych) nazywanych normami ius cogens, z którymi inne normy prawa międzynarodowego nie mogą być sprzeczne, są uznane przez międzynarodową społeczność państw jako całość za normę, od której żadne odstępstwo nie jest dozwolone. Może być zmieniona jedynie przez późniejszą normę prawa międzynarodowego o tym samym charakterze. (art.53 KWPT)
5.POJĘCIE NORMY IUS COGENS.
W stosunkach międzynarodowych obowiązują pewne normy prawne o znaczeniu tak istotnym dla społeczności międzynarodowej, że posiadają one moc bezwzględną i nie mogą być uchylone inną normą prawa międzynarodowego (zarówno umowną jak i zwyczajową) nie mającą charakteru ius cogens. Normy też zwane są: bezwzględnie obowiązującymi, imperatywnymi bądź peremptoryjnymi normami prawa międzynarodowego. Wszelkie normy typu ius cogens mają charakter zwyczaju międzynarodowego i wiążą wszystkie państwa i inne podmioty prawa międzynarodowego. Nie stoi to przeszkodzie temu, że mogą być potwierdzane w umowach międzynarodowych, np. Karcie Narodów Zjednoczonych: a)zakaz użycia siły zbrojnej; b)zakaz ludobójstwa; c)zasada wolności morza otwartego; d)zakaz piractwa; e)zakaz interwencji w sprawy wewnętrzne innych państw. 1)Normy iuris cogentis ograniczają swobodę państw, ale jednocześnie chronią państwa słabsze w negocjacjach z silniejszymi, obowiązuje w nich bowiem zasada suwerennej równości. 2)"Konwencja wiedeńska o prawie traktatów" z 1969 roku uznaje ius cogens za normę od której żadne odstępstwo nie jest dozwolone i która może być zmieniona jedynie przez późniejszą normę postępowania prawa międzynarodowego o tym samym charakterze. Konwencja stwierdza też, że nieważna jest umowa, która w chwili zawarcia była sprzeczna z ius cogens.
6.ZASADY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO.
1)Zasady wspólne dla wszystkich systemów prawnych, tzn. zarówno prawa wewnętrznego, jak i międzynarodowego. 2)Zasady te muszą być uznawane powszechnie, a więc przez systemy prawne i praktykę wszystkich państw. Istnieją pewne zasady prawa, które są uznawane we wszystkich systemach prawnych, niezależnie od ich pochodzenia. 3)Pewne zasady po prostu są i obowiązują. Są to: a)zasada, że nikt nie może przekazać więcej praw, niż sam posiada; b)nikt nie może wyciągać korzyści z własnego bezprawia; c)prawo szczególne uchyla prawo ogólne zasady proceduralne; d)nikt sędzią we własnej sprawie; e)nie można dwa razy sądzić tej samej sprawy.
7.ZWYCZAJ MIĘDZYNARODOWY.
1)Zwyczaj międzynarodowy definiowany jest jako zgodna praktyka państw tworząca prawo. Innymi słowy, zwyczaj to powszechna praktyka przyjęta za prawo (zob. art. 38 Statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości). Na prawo zwyczajowe składają się więc normy rzeczywiście i stale stosowane w przekonaniu, że są one prawem i że obowiązują. Zwyczaj międzynarodowy zasadniczo jest powszechny, czyli obowiązuje wszystkie państwa świata. Pewne normy prawa zwyczajowego mogą jednak wykształcić się w poszczególnych kręgach państw. Norma zwyczaju międzynarodowego może przestać obowiązywać bądź w przypadku powstania nowej normy zwyczajowej lub normy umownej bądź przez desuetudo, czyli odwyknięcie od wykonywania - niewykonywanie normy przez dłuższy czas. 2)Praktyka (łac. usus), to postępowanie państw (i innych podmiotów prawa międzynarodowego) zgodne, jednolite i nieprzerwane. Postępowaniem tworzącym zwyczaj będzie podobne postępowanie w podobnych sytuacjach. Mówiąc o postępowaniu państw, w istocie rzeczy myślimy o działalności jego organów, jako że państwo może działać jedynie poprzez swoje organy. Praktyka międzynarodowa musi być nieprzerwana i długotrwała, aby mogła przekształcić się w wiążący zwyczaj międzynarodowy. 3)Opinio iuris sive necessitatis, to przekonanie, że określona praktyka jest obowiązującym prawem. Innymi słowy, jesteśmy w stanie wykazać, iż organy państw postępują w określony sposób ponieważ są przekonane (posiadają opinio), iż takie postępowanie jest wymagane przez prawo (a więc posiadają opinio iuris).
8.ELEMENT SUBIEKTYWNY ZWYCZAJU.
Opinio iuris sive necessitatis, to przekonanie, że określona praktyka jest obowiązującym prawem. Innymi słowy, jesteśmy w stanie wykazać, iż organy państw postępują w określony sposób ponieważ są przekonane (posiadają opinio), iż takie postępowanie jest wymagane przez prawo (a więc posiadają opinio iuris). Opinio iuris często wydaje się trudnym i nieuchwytnym elementem zwyczaju międzynarodowego. Jednak jego istnienie można próbować wykazać na wiele sposobów - może ono wynikać z milczącego uznania, postępowania innych państw; może przejawiać się w oficjalnych oświadczeniach państw i uchwałach organizacji międzynarodowych; może także wynikać z umów międzynarodowych, jeżeli strony umowy zamierzały w nich potwierdzić istnienie normy zwyczajowej;
9.ELEMENT OBIEKTYWNY ZWYCZAJU.
Praktyka (łac. usus), to postępowanie państw (i innych podmiotów prawa międzynarodowego) zgodne, jednolite i nieprzerwane. Postępowaniem tworzącym zwyczaj będzie podobne postępowanie w podobnych sytuacjach. Mówiąc o postępowaniu państw, w istocie rzeczy myślimy o działalności jego organów, jako że państwo może działać jedynie poprzez swoje organy. Praktyka międzynarodowa musi być nieprzerwana i długotrwała, aby mogła przekształcić się w wiążący zwyczaj międzynarodowy.
10.ZWYCZAJ MIĘDZYNARODOWY A GRZECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA.
Kurtuazja międzynarodowa (comitas gentium)- Reguły grzeczności międzynarodowej stosowane są przez państwa dla ułatwienia stosunków międzynarodowych, lecz nie są prawnie wiążące. Stąd zachowanie się nie zgodne z grzecznością międzynarodową nie jest pogwałceniem prawa, a w odpowiedzi na niegrzeczne postępowanie można zareagować takim samym postępowaniem. Np.: wiele spraw z zakresu protokołu dyplomatycznego. Różnica między grzecznością a zwyczajem jest trudno uchwytna. Zwłaszcza, że z czasem grzeczność przekształca się w zwyczaj. Znane są też wypadki odwrotne, tzn, przemianę zwyczaju w grzeczność międzynarodową (np. reguły dotyczące ceremoniału morskiego).
11.ZWYVCZAJ A PRAKTYKA PAŃSTW.
1)Zwyczaj międzynarodowy definiowany jest jako zgodna praktyka państw tworząca prawo.
Innymi słowy, zwyczaj to powszechna praktyka przyjęta za prawo (zob. art. 38 Statutu MTS). Na prawo zwyczajowe składają się więc normy rzeczywiście i stale stosowane w przekonaniu, że są one prawem i że obowiązują. 2)Praktyka jest elementem materialnym zwyczaju. Jest ona postępowaniem państw, oznacza działalność ich organów. W poszczególnych przypadkach znaczenie prawno- międzynarodowe może mieć działalność wszelkich organów państwowych, wykonywana w ramach ich kompetencji, a więc przede wszystkim organów działających w obrocie międzynarodowym i uprawnionych do reprezentowania państwa w tym obrocie, lecz nie tylko tych organów. Również działalność innych organów- ustawodawczych, administracyjnych i sądowych- może mięć znaczenie i cechy „praktyki państw”, przyczyniających się do powstania norm zwyczajowych. Jest to praktyka dotycząca dziedzin wykraczających poza sprawy czysto wewnętrzne, np.: A)umowy międzynarodowe (praktyka zbiorowa); B)oświadczenia składane w różnych okolicznościach (np. na konferencjach międzynarodowych); C)korespondencja i praktyka dyplomatyczna
12.POJĘCIE TRAKTATU.
Traktat to umowa międzynarodowa o charakterze politycznym albo gospodarczym. Unijne traktaty najczęściej powstawały w trakcie szczytów i dlatego ich nazwy pochodzą od nazw miasta, gdzie odbywała się konferencja. Art.2 Konwencji wiedeńskiej: Traktat oznacza międzynarodowe porozumienie między państwami, zawarte w formie pisemnej i regulowane przez prawo międzynarodowe, niezależnie od tego, czy jest ujęte w jednym dokumencie, czy w dwóch lub więcej dokumentach, i bez względu na jego szczególną nazwę; (traktat, konwencja, umowa, układ, porozumienie, deklaracja, protokół, pakt, statut, karta, konstytucja, konkordat).
13.RODZAJE UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH.
Rodzaje umów międzynarodowych; można podzielić wg rozmaitych kryteriów opierających się albo na cechach formalno - prawnych, albo na ich treści 1)Ze wzg. na tryb zawierania można rozróżnić: a)umowy zawierane w trybie złożonym,które wymagają ratyfikacji lub zatwierdzenia; b)umowy zawierane w trybie prostym bez ratyfikacji i zatwierdzenia. 2)Biorąc pod uwagę organ, który występuje w imieniu państwa dzieli się na: a)Umowy państwowe(, gdy w imieniu Państwa występuje głowa państwa), b)rządowe (Umowy Rządowe podlegają ratyfikacji przez prezydenta RP, jeśli mają zasadnicze znaczenie dla państwa, a ponadto, jeśli wyraźnie przewidują ratyfikację lub ją dopuszczają, a okoliczności uzasadniają ratyfikację, w pozostałych przypadkach umowy rządowe podlegają zatwierdzeniu przez Radę Ministrów.), c)resortowe ( Umowy resortowe są podpisywane przez właściwego ministra dot. to umów, których przedmiot należy do właściwości jednego ministra.Umowy resortowe są zatwierdzane przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów. Podział ten przyjął się również w Polsce, umowy państwowe podpisywane są w imieniu prezydenta RP) 3)Rangę umów państwowych mają umowy o zasadniczym znaczeniu, zaliczamy do nich: a)traktaty pokojowe b)układy o przyjaźni i dobrym sąsiedztwie. Gdy Polska starała się o członkostwo, w UE musiała okazać się umowami o dobrym sąsiedztwie złożyła akces w Kopenhadze, gdzie zostały określone kryteria tzw. Kopenhaskie.; c)umowy normujące problematykę zastrzeżone dla regulacji ustawowej;d)umowy państwowe podlegają ratyfikacji przez prezydenta RP; e)Umowy rządowe podpisywane są w imieniu Rady Ministrów, są to umowy, które nie spełniają warunków zaliczenia ich do umów państwowych, a ponadto, jeżeli ich przedmiot objęty jest właściwością dwóch lub większej liczby ministrów. Podział na umowy państwowe, rządowe czy resortowe ma znaczenie w prawie wewnętrznym ,natomiast z pkt. widzenia prawa międzynarodowego wszelkie umowy niezależnie od tego jaki organ występuje w imieniu państwa są jednakowo wiążące. 4)Z pkt. widzenia liczby stron umowy a)dzielone są na dwustronne inaczej bilateralne; b)wielostronne, czyli multilateralne. 5)Biorąc pod uwagę możliwość przystąpienia do umowy rozróżnia się: a)umowy zamknięte- mają ograniczoną liczbę stron i nie przewidują możliwości przystąpienia do nich państw trzecich. Z reguły charakter umów zamkniętych mają umowy dwustronne, wynika zazwyczaj z ich treści. b)i otwarte- Umowy otwarte to takie, które przewidują możliwość rozszerzenia kręgu kontrahentów trzecich. W ramach tej grupy umów można rozróżnić umowy otwarte: -bezwarunkowo i warunkowo. Do umowy otwartej bezwarunkowo może przystąpić w każdym czasie każde państwo, mocą jednostronnego aktu przystąpienia. Otwarte warunkowo - dotyczą tego rodzaju zagadnień, które określane są pewnymi warunkami.: Czy państwo trzecie spełnia , oceniają je zazwyczaj dotychczasowi kontrahenci umowy w głosowaniu jednomyślnie lub większości głosów. 6)Ze względu na treść umowy: a)Umowy polityczne są to: traktaty pokoju, traktaty przymierza, traktaty przyjaźni. b)Umowy gospodarcze i umowy administracyjne. 7)Są także umowy terminowe i bezterminowe.
14.PEŁNOMOCNICTWO DO ZAWIERANIA UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Art. 7 - Pełnomocnictwa, 1)Daną osobę uważa się za reprezentującą państwo, gdy chodzi o przyjęcie lub poświadczenie autentyczności tekstu traktatu lub wyrażenie zgody państwa na związanie się traktatem, jeżeli: a) przedstawi ona odpowiednie pełnomocnictwo albo b)z praktyki odnośnych państw lub z innych okoliczności wynika, że miały one zamiar uważać daną osobę za reprezentującą państwo w tych celach i zwolnić z przedkładania pełnomocnictw. 2)Ze względu na ich funkcje i bez potrzeby przedkładania pełnomocnictw, następujące osoby uważa się za reprezentujące swoje państwo: a)głowy państw, szefów rządów i ministrów spraw zagranicznych - dla dokonania wszelkich czynności związanych z zawarciem traktatu; b) szefów misji dyplomatycznych - dla przyjęcia tekstu traktatu między państwem wysyłającym a państwem przyjmującym; c)przedstawicieli akredytowanych przez państwa bądź na konferencji międzynarodowej, bądź przy organizacji międzynarodowej lub przy jednym z jej organów - dla przyjęcia tekstu traktatu na tej konferencji, w tej organizacji lub w tym organie.
15.ETAPY ZAWIERANIA UMOWY MIĘDZYNARODOWEJ.
Proces ten jest podzielony na kilka etapów: rokowania (negocjacje), parafowanie, podpisanie, ratyfikacja, wymiana lub złożenie dokumentów ratyfikacyjnych.
Osobą uprawnioną do wszczęcia postępowania jest minister kierujący działem administracji rządowej właściwy do spraw, których dotyczy umowa. Mogą być prowadzone ustnie lub pisemnie. A:ROKOWANIA -Negocjacje prowadzone w celu przygotowania teksu umowy dwustronnej prowadzone są w formie ustnej lub pisemnej. Niekiedy wystarczająca jest wymiana not. Umowy wielostronne uchwalane są na specjalnie do tego zwoływanych konferencjach międzynarodowych; przyjęcie tekstu wymaga zgody uprawnionych przedstawicieli 2/3 państw obecnych i biorących udział w głosowaniu, chyba, że taką samą większością postanowią one zastosować inną regułę (artykuł 9 konwencji wiedeńskiej). B:PARAFOWANIE -Niekiedy uzgodniony już tekst umowy jest parafowany przez pełnomocników - składają oni parafę (zwykle pierwsze litery imienia i nazwiska) pod umową. Parafowanie oznacza, że uzgadnianie tekstu zostało zakończone, jest on autentyczny i nie można czynić w nim zmian (ne varietur). Stosowane jest, gdy pragnie się podpisaniu umowy nadać charakter bardziej uroczysty. C:PODPISANIE -Zasadą jest, ze każda umowa musi być podpisana przez uprawnionych do tego pełnomocników stron. Wyjątek stanowią konwencje pracy uchwalane przez Międzynarodową Organizację Pracy, które są od razy ratyfikowane. Podpisanie może być formą wyrażenia zgody na związanie się umową.
Podpisanie może być wg zasady: a)reguła alternatu- jako pierwsze są podpisy strony, dla której przeznaczony jest egzemplarz umowy (przy umowach dwustronnych rozróżnienie już od tytułu); b)reguła alfabetyczna- przy umowach wielostronnych, wymienianie stron w porządku alfabetycznym (w danym języku); c)reguła pêle-mêle: podpisywania w jakiejkolwiek kolejności.
D:RATYFIKACJA- Jest to zatwierdzenie umowy przez kompetentny do tego organ państwowy. tzw. Duża Ratyfikacja - która wymaga wcześniejszej zgody wyrażonej w formie ustnej co powoduje konieczność uzyskania zgody Sejmu i Senatu. Gdy odnosi się do umów dotyczących: 1- pokoju, sojuszy, układów politycznych lub układów wojskowych; 2- wolności praw lub obowiązków obywatelskich określonych w Konstytucji; 3- członkostwa Rzeczpospolitej Polskiej w organizacji międzynarodowej; 4- znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym; 5- spraw uregulowanych w ustawie, lub, w których konstytucja wymaga ustawy. tzw. Mała Ratyfikacja-, która jest dokonywana w trybie art. 89 ust.2.Konstytucji. Przepis ten obliguje Prezesa Rady Ministrów do poinformowania Sejmu o tym , że zamierza przedłożyć prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej do ratyfikacji Umowę Międzynarodową. E:WYMIANA I ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW RATYFIKOWACYJNYCH. Wymiana ma miejsce przede wszystkim przy umowach dwustronnych, jest dokonywana przez przedstawicieli stron umowy, którzy w ten sposób uzyskują dowód, że druga strona dokonała ratyfikacji. Przy umowach wielostronnych powołuje się depozytariusza. F:REJESTRACJA- Czynności takie jak rejestracja lub publikacja wewnętrzna mają zastosowanie do umowy, która została zawarta. Rejestruje się umowę w Sekretariacie ONZ.
16.BUDOWA UMOWY MIĘDZYNARODOWEJ.
1.TYTUŁ UMOWY (konwencja, pakt)-> STRONY (przy umowach 2- stronnych, gdy znane są podmioty zawierające umowę, przy wielostronnych -nie)-> PRZEDMIOT UMOWY 2.PREAMBUŁA (uroczysty wstęp) nazwanie organów, wymienienie stron, ARENGA(przyczyny, które skłoniły państwa do podpisanie umowy) NARRACJA ( opis czynności, które doprowadziły do zawarcia umowy), ewentualnie, wzmianka o wyznaczeniu pełnomocników. 3.STWIERDZENIE UZGODNIENIA TEKSTU UMOWY („ Państwa- Strony niniejszej umowy uzgodniły, co następuje:….”) 4.DYSPOZYCJA. 1. część materialno-prawna (meritum sprawy, konkretne zagadnienia) 2. część formalno- prawna (postanowienia końcowe, sposób przestrzegania zobowiązań, rozstrzyganie sporów) 5.KORROBORACJA (ewentualnie, uroczyste wzmocnienie tekstu) 6.MIEJSCE I DATA ZAWARCIA UMOWY JĘZYKI AUTENTYCZNE (czasem wprowadza się 3 język, a językami autentycznymi są: łacina, francuski, angielski, hiszpański, chiński, arabski rosyjski) 7.PODPISY I PIECZĘCIE a)reguła alternatu- jako pierwsze są podpisy strony, dla której przeznaczony jest egzemplarz umowy (przy umowach dwustronnych rozróżnienie już od tytułu); b)reguła alfabetyczna- przy umowach wielostronnych, wymienianie stron w porządku alfabetycznym (w danym języku); c)reguła pêle-mêle: podpisywania w jakiejkolwiek kolejności.
17.RATYFIKACJA UMOWY MIĘDZYNARODOWEJ.
Jest to zatwierdzenie umowy przez kompetentny do tego organ państwowy. tzw. Duża Ratyfikacja -wymaga wcześniejszej zgody wyrażonej w formie ustnej co powoduje konieczność uzyskania zgody Sejmu i Senatu. Gdy odnosi się do umów dotyczących: pokoju, sojuszy, układów politycznych lub układów wojskowych, wolności praw lub obowiązków obywatelskich określonych w Konstytucji, członkostwa Rzeczpospolitej Polskiej w organizacji międzynarodowej, znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym, spraw uregulowanych w ustawie, lub, w których konstytucja wymaga ustawy. Ratyfikacja w trybie art. 90, przewiduje on szczególną procedurę ratyfikacyjną w odniesieniu do umów, na podstawie, których Polska może przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach. Ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację takiej umowy, musi zostać uchwalona przez sejm większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowej ilości senatorów.Wyrażenie zgody na ratyfikację takiej umowy może być uchwalone w referendum ogólnokrajowym. tzw. Mała Ratyfikacja-, która jest dokonywana w trybie art. 89 ust.2.Konstytucji. Przepis ten obliguje Prezesa Rady Ministrów do poinformowania Sejmu o tym , że zamierza przedłożyć prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej do ratyfikacji Umowę Międzynarodową
18.Nieważność umowy międzynarodowej
Zgodnie z Konwencja Wiedeńską (art. 48) przesłanki (przyczyny) nieważności umów międzynarodowych, można podzielić na 3 grupy: A)związane z naruszeniem prawa wewnętrznego kontrahentów dotyczącego zawierania umów. B)związane z wadami oświadczenia woli: podstęp; przekupstwo; przymus wobec przedstawiciela państwa; przymus wobec państwa (groźba); błąd; przekroczenie przez przedstawiciela panstwa jego uprawnienia do wyrażenie zgody.C)związane ze sprzecznością z normą ius cogens (w chwili zawarcia umowa jest niezgodna z bezwzględnie obowiązującą normą powszechnego prawa międzynarodowego)
19.Zastrzeżenie do umowy międzynarodowej
1)Zgłaszanie zastrzeżeń: Przy podpisaniu, ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu traktatu oraz przy przystąpieniu do niego państwo może zgłosić zastrzeżenie, chyba, że: a) zastrzeżenie to jest zakazane przez traktat; b) traktat postanawia, że mogą być składane tylko określone zastrzeżenia, a dane zastrzeżenie do nich nie należy. c)chodzi o przypadki nie objęte literami a) i b), a zastrzeżenie jest niezgodne z przedmiotem i celem traktatu. 2)Zastrzeżenie - jednostronne oświadczenie woli składane przez dany podmiot (państwo, organizację międzynarodową) w momencie wyrażania zgody na związanie się umową, które to oświadczenie ma na celu wykluczenie lub modyfikację skutku prawnego określonych postanowień traktatu w ich zastosowaniu do państwa lub organizacji zgłaszających zastrzeżenie. Zastrzeżenie nie może być zgłoszone gdy: a)dana umowa zabrania zgłaszania zastrzeżeń; b)umowa przewiduje, że mogą być zgłaszane tylko określone zastrzeżenia, a dane zastrzeżenie do nich nie należy; c)zastrzeżenie jest sprzeczne z przedmiotem i celem umowy. 3)WYJĄTKI: -nie wymaga przyjęcie zastrzeżenie, na które umowa zezwala, gdy z ograniczonej liczby negocjujących podmiotów oraz celu i przedmiotu umowy wynika, iż stosowanie umowy między wszystkimi stronami w całości jest warunkiem zgody każdego z nich na związanie się umową, wówczas zastrzeżenie wymaga przyjęcia przez wszystkie strony gdy zastrzeżenie jest zgłaszane do umowy będącej statutem organizacji międzynarodowej wówczas winno być ono przyjęte przez odpowiedni organ tej organizacji. 4)Wobec zastrzeżenia może być zgłoszony sprzeciw: sprzeciw o skutku minimalnym: postanowienia traktatu, do których odnosi się zastrzeżenie, nie będą stosowane we wzajemnych stosunkach pomiędzy podmiotem zgłaszającym zastrzeżenie a podmiotem zgłaszającym sprzeciw; przedmiotowy traktat będzie jednak nadal wiązał te podmioty. sprzeciw o skutku maksymalnym: powoduje nie wejście w życie traktatu we wzajemnych stosunkach między podmiotem zgłaszającym zastrzeżenie a podmiotem zgłaszającym sprzeciw 5)Aby akt państwa zgłaszającego (organizacji zgłaszającej) zastrzeżenie wyrażający zgodę na związanie się umową był skuteczny, zgłoszone zastrzeżenie winno być przyjęte. Forma przyjęcia zastrzeżenia może być milcząca. Zastrzeżenie uważa się przyjęte przez dane państwo lub organizację międzynarodową, jeżeli nie zgłoszą one sprzeciwu wobec zastrzeżenia w okresie 12 miesięcy od jego notyfikowania. 6)Gdy umowa zawierana jest w trybie złożonym, a zastrzeżenie zostało zgłoszone przy podpisywaniu, wówczas wymaga ono potwierdzenia w chwili ostatecznego wyrażenia zgody na związanie się umową inaczej uważa się je za niebyłe. 7)Wycofanie zastrzeżeń oraz sprzeciwów wobec zastrzeżeń:
a)zastrzeżenie może być wycofane w każdej chwili, a do jego wycofania zgoda państwa, które przyjmą zastrzeżenie, nie jest wymagana. b)Jeżeli traktat nie postanawia inaczej, sprzeciw wobec zastrzeżenia może być w każdej chwili wycofany. c)Jeżeli traktat nie postanawia inaczej ani inaczej nie uzgodniono: wycofanie zastrzeżenia jedynie wówczas, gdy państwo to otrzymało o tym zawiadomienie i wycofanie sprzeciwu wobec zastrzeżenia staje się skuteczne jedynie wówczas, gdy państwo, które zgłosiło zastrzeżenie, otrzymało o tym zawiadomienie.
20.Wygaśnięcie umowy z przyczyn przez nią przewidzianych
Przyczyny wygaśnięcia umowy międzynarodowej możemy podzielić na przewidziane w samej umowie oraz przyczyny nieprzewidziane w jej postanowieniach.
1)Do przyczyn wygaśnięcia umowy przewidzianych w jej postanowieniach należy zaliczyć: a)Upływ czasu, b)Spełnienie się warunku rozwiązującego, c)Wypowiedzenie umowy zgodnie z jej postanowieniami. 2)Upływ czasu, na jaki zawarto umowę. Ze względu na okres trwania umowy wyróżniamy umowy krótkoterminowe i długoterminowe. Z upływem tego okresu kończy się okres trwania umowy. Umowa są zawierane na bardzo różny okres z reguły jednak nie krótszy niż rok. Umowy zawierane na okres krótszy, np. 5 lat- zawierają tzw. klauzule prolongacyjną, pozwalającą na milczące przedłużenie czasu trwania umowy. 3)Spełnienie warunku przewidzianego w umowie. bardzo rzadko spotykana. Państwa bardzo rzadko zwierają umowę, w której przewidują nastąpienie jakiegoś faktu jako warunku wygaśnięcia umowy. Bywa on zwykle przewidziany obok postanowienia dotyczącego czasu trwania umowy. W przypadku umów wielostronnych warunkiem wygaśnięcia bywa spadek liczby stron poniżej ustalonego minimum. Warunek wygaśnięcia umowy może mieć charakter dorozumiany. 4)Wypowiedzenie umowy zgodnie z jej postanowieniami. W większości przypadków państwa przewidują w sposób wyraźny w jednej z klauzul końcowych umowy możliwość jej wypowiedzenia. Nie występują w umowach krótkoterminowych, umowach ustalających pewien określony status, np. w umowach granicznych czy traktach pokoju, nie występują też w umowach kodyfikujących prawo międzynarodowe oraz statutach organizacji międzynarodowych. Klauzule dotyczące wypowiedzenia umowy międzynarodowej bywają różnie formułowane, zwykle przewidują one tryb, w jakim powinny być oraz wyznaczają czas, jaki musi upłynąć, aby wypowiedzenie nabrało skuteczności prawnej.
21.Wygaśnięcie umowy z przyczyn przez nią nieprzewidzianych
Do przyczyn nieprzewidzianych w postanowieniach umowy zaliczamy: A)Zgodna wola wszystkich stron umowy; B)Całkowite wykonanie umowy; C)Zniknięcie podmiotu- strony umowy; D)Zniknięcie przedmiotu umowy; E)Zasadnicza zmiana okoliczności (klauzula rebus sic stantibus); F)Naruszenie umowy przez partnera; G)Trwała niemożność wykonania umowy; H)Niezgodność z nowo powstałą normą imperatywną (ius cogens)' AD.A) Zgodna wola wszystkich stron umowy. Każda umowa obojętnie, jakiej treści- może zostać uznana za wygasłą- jeśli tylko zgodzą się na to wszystkie strony tej umowy. Podkreślenie wymaga jednak fakt, że musi to być zgodna wola- wszystkich państw. Zgoda stron- czy to na wycofanie się z traktatu, czy na jego wygaśnięcie- może być oświadczona w sposób wyraźny lub wyrażona w sposób dorozumiany. AD.B) Całkowite wykonanie umowy. Umowa, której przedmiotem jest ustalenie określonych reguł działania czy postępowania na przyszłość nigdy nie jest wykonana- może być spełnienie jednej lub kilku czynności wymiernych, dających się całkowicie wykonać np. umowy dotyczące zapłacenia odszkodowania, restytucji mienia etc. Zasada jest taka, że po wykonaniu danego zobowiązania czy też postanowienia, umowa w naturalny sposób przestaje obowiązywać-, ponieważ spełniła już swój zasadniczy cel, dla którego była formułowana. AD.C)Zniknięcie podmiotu-strony umowy. Znikniecie podmiotu może być rozumiane w dwojaki sposób. Po pierwsze jest to sytuacja, kiedy strona umowy przestaje istnieć znika. Może się tak wydarzyć w przypadku wyspy, która zostaje zalana. A druga kwestia dotyczy zniknięcia państwa w sensie prawnym a więc np. przejęcie władzy na terytorium strony umowy przez inne państwo. Tu możemy jeszcze dochodzić kwestii przejęcia praw i obowiązków - przez sukcesora. Natomiast konwencja wiedeńska pozostawia te zagadnienia poza obszarem swoich postanowień. AD.D) Zniknięcie przedmiotu umowy. Trwałe zniknięcie przedmiotu umowy powoduje automatyczne jej wygaśnięcie. Umowa traci rację bytu w sposób trwały, niezależny od woli jej stron. Taką obiektywnie łatwą do ustalenia przyczynę wygaśnięcia umowy należy odróżnić od trwałej niemożności wykonywania umowy. AD.E) Zasadnicza zmiana okoliczności (klauzula rebus sic stantibus) umowa powinna być uznana za wygasłą, jeśli dojdzie do zasadniczej zmiany okoliczności istniejących w czasie jej zawierania. Doktryna wychodzi naprzeciw potrzebom wynikającym z rozwoju stosunków międzynarodowych, zapewniając możliwość dostosowania warunków traktatowych do nowych warunków i okoliczności. Zasada ta jest pewnym ograniczeniem innej zasady prawa traktatowego tj. zasady, pacta sunt servanda., wpływając na zmniejszenie stabilności stosunków traktatowych. Konwencja przewiduje dwojakiego rodzaju ograniczenie stosowanie klauzuli rebus sic stantibus: Po pierwsze, państwo nie może się na nią powołać w przypadku, gdy chodzi o traktat ustanawiający granicę. Po drugie, na zasadniczą zmianę okoliczności nie może się powołać strona, która sama tę zmianę spowodowała, działając przy tym w sposób sprzeczny z prawem międzynarodowym- obowiązującym między stronami.AD.F) Naruszenie umowy przez partnera. Jeżeli jedna ze stron narusza umowę i nie wykonuje jej postanowień, trudno żądać od drugiej strony przestrzegania umowy. Jeżeli nie można zmusić kontrahenta do przestrzegania i stosowania, można umowę uznać za wygasłą. Trudno jest jednoznacznie określić do jakiego naruszenia musi dojść by podjąć tak radykalne środki. Stopień naruszenia może być różny- począwszy od stopnia bardzo znikomego kończąc na działaniu całkowicie sprzecznym z postanowieniami umowy. Pojęcie istotnego naruszenia traktatu- nieprzewidziane w niej odrzucenie traktatu lub naruszenie takiego postanowienia traktatu, które jest istotne dla osiągnięcia przedmiotu i celu traktatu. AD.G) Trwała niemożność wykonywania umowy. strona traktatu może powołać się na niemożność wykonania traktatu jako na podstawę żądania, by uznać go za wygasły lub wycofać się z niego. Niemożność wykonywania musi być trwała; musi wynikać z trwałego zniknięcia lub zniszczenia przedmiotu, który jest niezbędny dla wykonania traktatu- przez jedną ze stron. Nie może się na tą podstawę strona, która sama przez swe nielegalne postępowanie doprowadziła do takiej sytuacji, gdzie doszło do trwałego zniszczenia przedmiotu.
22. Nadzwyczajna zmiana okoliczności i jej wpływ na obowiązywanie umowy międzynarodowej
Zasadnicza zmiana okoliczności clausula rebus sic stantibus (zastrzeżenie, że umowa obowiązuje tylko dopóty, dopóki stosunki istniejące przy jej zawarciu nie ulegną zasadniczej zmianie). Stanowi wyjątek od zasady pacta sunt servanda. Zasadnicza zmiana okoliczności: 1)Zasadnicza zmiana okoliczności, jaka nastąpiła w stosunku do tych, które istniały w czasie zawarcia traktatu, i jaka nie była przewidziana przez strony, nie może być powołana jako podstawa wygaśnięcia lub wycofania się z traktatu, chyba, że: a) istnienie tych okoliczności stanowiło istotną podstawę zgody stron na związanie się traktatem oraz; b) wskutek tej zmiany radykalnie przekształci się zakres obowiązków pozostałych jeszcze do wykonania na podstawie traktatu. 2)Zasadnicza zmiana okoliczności nie może być powoływana jako podstawa do wygaśnięcia traktatu lub wycofania się z niego: a) jeżeli traktat ustanawia granicę;b) jeżeli zasadnicza zmiana jest wynikiem naruszenia przez stronę, która się na nią powołuje, obowiązku wynikającego z traktatu bądź jakiegokolwiek innego międzynarodowego obowiązku wobec którejkolwiek innej strony traktatu. 3)Jeżeli na podstawie poprzednich ustępów strona może powołać się na zasadnicze zmianę okoliczności jako podstawę wygaśnięcia lub wycofania się z traktatu, może ona także powołać się na te zmianę jako na podstawę zawieszenia działania traktatu.
23.Zakres czasowy obowiązywania umowy międzynarodowej
Umowa międzynarodowa pozostaje w mocy przez okres ograniczony z jednej strony momentem jej uprawomocnienia się , z drugiej zaś momentem jej wygaśnięcia i w zasadzie jest w tym czasie stosowana . Jednakże pojęcia obowiązywania umowy międzynarodowej, jej wejścia w życie i stosowania nie są identyczne oraz nie zawsze zbieżne w czasie. Umowa, która wygasła, nie wiąże już stron, nie stanowi już źródła praw i zobowiązań. Zgodnie z art. 70 konwencji wiedeńskiej, wygaśnięcia traktatu pociąga za sobą zwolnienie strony od obowiązku dalszego jego wykonywania. 1)Wygaśnięcie umowy jest terminem dwuznacznym. Może odnosić się do umowy jako takiej i oznaczać wygaśnięcie umowy w ogóle (jest to tzw. Bezwzględne wygaśnięcie umowy) lub 2)odnosić się tylko do sytuacji jednej ze stron i oznaczać wygaśnięcie umowy tylko w stosunku do danego państwa ( jest to tzw. Względne wygaśnięcie umowy). 3)Działania poszczególnych stron umowy, w wyniku, którego umowa dla danego, konkretnego państwa przestaje być obowiązująca, określa się mianem wypowiedzenia umowy lub mianem wycofania się z umowy. Konwencja wiedeńska używa obu terminów, żadnego jednak nie definiując. 4)Z reguły umowy międzynarodowe zawierają klauzule dotyczące wypowiedzenia ich przez strony i określające tryb, w jakim powinno to nastąpić. Istnieją jednak umowy, w których brak jest tego rodzaju klauzuli; jest to reguła w odniesieniu do pewnych kategorii umów, jak np. umów zawieranych na krótki okres czasu lub ustalających stan rzeczy (np. traktaty pokoju, umowy kodyfikujące prawo międzynarodowe). 5)Jeśli na skutek wypowiedzenia umowy liczba państw związanych umową wielostronną spadnie poniżej liczby niezbędnej dla wejścia w życie, umowa wygasa tylko wówczas, gdy w samej umowie tak ustalono. Często w umowach stosuje się klauzule, prolongacyjne (np., jeśli jedna ze stron nie złoży na 12 miesięcy przed upływem mocy obowiązującej umowy oświadczenia o wypowiedzeniu, umowa pozostanie w mocy na okres następnych 5 lat).Klauzule dotyczące wypowiedzenia często przewidują, że wypowiedzenie będzie prawnie skuteczne po pewnym czasie
(np. po 6 miesiącach od notyfikacji). 6)Jeśli umowa nie określa trybu wypowiedzenia, notyfikacja dotycząca zamiaru wypowiedzenia umowy powinna być złożona, co najmniej na 12 miesięcy naprzód. Dokument wypowiedzenia powinien być sporządzony na piśmie i skierowany do pozostałych stron umowy. Jeżeli dokument ten nie jest podpisany przez szefa państwa, szefa rządu lub ministra spraw zagranicznych, przedstawiający go przedstawiciel państwa może być wezwany do okazania pełnomocnictwa.
24.Zakres terytorialny obowiązywania umowy międzynarodowej
W zasadzie każda umowa obowiązuje i jest stosowana na całym terytorium wszystkich jej stron. Terytorialny zasięg traktatów. Jeżeli odmienny zamiar nie wynika z traktatu ani nie zostaje ustalony w inny sposób, traktat wiąże każdą stronę w odniesieniu do całego jej terytorium. Niektóre umowy są wyraźnie zlokalizowane i dotyczą określonych części terytorium państwowego- klauzula kolonialna lub klauzulę terytoriów zależnych. Na mocy tych postanowień umowa zawarta przez państwo kolonialne obowiązuje wyłącznie na terytorium metropolii.
25. Zawieszenie stosowania umowy międzynarodowej:
Następstwa zawieszenia działania traktatu: 1)Jeżeli traktat inaczej nie postanawia lub strony inaczej tego nie uzgodnią, zawieszenie działania traktatu na podstawie jego postanowień lub zgodnie z niniejszą konwencją: a)zwalnia strony, między którymi działanie traktatu zostało zawieszone, z obowiązku wypełniania traktatu w ich wzajemnych stosunkach w okresie zawieszenia, b)nie wpływa, poza tym, na stosunki prawne ustanowione przez traktat między stronami. 2)w czasie zawieszenia traktatu strony powinny powstrzymać się od czynności mogących przeszkodzić przywróceniu jego działania.
Wygaśnięcie lub zawieszenie działania traktatu w następstwie jego naruszenia 1)Istotne naruszenie traktatu dwustronnego przez jedna ze stron upoważnia drugą stronę do powołania tego naruszenia jako podstawy wygaśnięcia traktatu bądź zawieszenia jego działania w całości lub w części. 2)Istotne naruszenie traktatu wielostronnego przez jedną ze stron upoważnia: a) pozostałe strony, w drodze jednomyślnego porozumienia, do zawieszenia działania tego traktatu w całości lub w części albo tez do spowodowania jego wygaśnięcia: (1) bądź w stosunkach między nimi a państwem winnym naruszenia, (2) bądź między wszystkimi stronami; b) stronę szczególnie dotkniętą naruszeniem do powołania się na to naruszenie jako podstawę zawieszenia działania traktatu w całości lub w części w stosunkach między nie a państwem winnym naruszenia; c)każdą stronę, inne niż winne naruszenia państwo, do powołania naruszenia jako podstawy zawieszenia działania traktatu w całości lub w części w stosunku do niej, jeżeli traktat jest tego rodzaju, że istotne naruszenie jego postanowień przez jedną stronę radykalnie zmienia sytuację każdej innej strony w odniesieniu do dalszego wypełniania jej obowiązków wynikających z traktatu. 3)istotne naruszenie traktatu polega na: a) nie przewidzianym w niniejszej konwencji odrzuceniu traktatu lub b) pogwałceniu postanowienia istotnego dla osiągnięcia przedmiotu i celu traktatu. 4)Poprzednie ustępy nie uchylają żadnego postanowienia samego traktatu, mającego zastosowanie w wypadku jego naruszenia. 5)Ustępy 1-3 nie mają zastosowania do postanowień dotyczących ochrony osoby ludzkiej, zawartych w traktatach o charakterze humanitarnym, w szczególności do postanowień zakazujących stosowania wszelkiego rodzaju represaliów przeciwko osobom chronionym przez takie traktaty. Powstanie sytuacji uniemożliwiającej wykonywanie traktatu 1) Strona może powołać się na niemożność wykonywania traktatu jako podstawę jego wygaśnięcia lub wycofania się z niego, jeżeli ta niemożność wynika z trwałego zniknięcia lub zniszczenia przedmiotu niezbędnego do wykonania traktatu. Jeżeli niemożność jest czasowa, może ona być powołana jedynie jako podstawa do zawieszenia działania traktatu. Zasadnicza zmiana okoliczności Jeżeli na podstawie poprzednich ustępów strona może powołać się na zasadnicze zmianę okoliczności jako podstawę wygaśnięcia lub wycofania się z traktatu, może ona także powołać się na te zmianę jako na podstawę zawieszenia działania traktatu.
26.Wejście w życie umowy międzynarodowej.
Umowa sama najczęściej określa moment swego wejścia w życie. 1)Umowy niewymagające ratyfikacji lub zatwierdzenia najczęściej wchodzą w życie chwilą podpisania lub w określonym czasie po podpisaniu. Np. 30 dni lub 60 dni po podpisaniu. Niekiedy umowa określa datę kalendarzowa i godzinę wejścia w życie. Czasem wejście w życie umowy może być połączone ze spełnieniem się warunku (jest to tzw. warunek zawieszający). Np. wejście w życie umowy może być uzależnione od zawarcia innej umowy- wykonawczej. 2)Umowy podlegające ratyfikacji lub zatwierdzeniu najczęściej wchodzą w życie, jeśli chodzi o umowy dwustronne, z chwila wymiany dokumentów ratyfikacyjnych lub wymiany not dot. Dokonania zatwierdzenia, albo w określonym czasie po dokonaniu wymiany. Dla odmiany umowy wielostronne zazwyczaj wchodzą w życie w określonym czasie po złożeniu określonej liczby dokumentów ratyfikacyjnych, not zatwierdzenia lub przystąpienia. Strony mogą również zgodzić się na tymczasowe stosowanie umowy przed jej wejściem w życie. Jeśli w umowie brak jest postanowienia o dacie wejścia w życie, przyjmuje się, że umowa wchodzi w życie w dniu dojścia jej do skutku.
27.Umowa międzynarodowa a państwa trzecie
Państwo trzecie nie jest strona umowy, ale umowa może stanowić dla niego prawa i obowiązki, jeśli to państwo trzecie się zgodzi. Brak zgody pisemnej państwa trzeciego sprawia, ze obowiązki wobec tego państwa są nieskuteczne. Jest tu wyjątek dla państw, które są agresorem. Dla tych państw można narzucić obowiązki bez ich zgody. Umowy na korzyść państwa trzeciego- in faworem tertii. Ogólna reguła dotycząca państw trzecich- Traktat nie tworzy obowiązków ani praw dla państwa trzeciego bez jego zgody. Traktaty przewidujące obowiązki dla państw trzecich- Obowiązek powstaje dla państwa trzeciego z postanowienia traktatu, jeżeli strony traktatu mają zamiar, aby postanowienie było środkiem ustanowienia obowiązku, a państwo trzecie wyraźnie na piśmie ten obowiązek przyjmuje.Traktaty przewidujące prawa dla państw trzecich- 1) Z postanowienia traktatu powstaje prawo dla państwa trzeciego, jeżeli strony traktatu zamierzają przez to postanowienie przyznać prawo państwu trzeciemu bądź grupie państw, do której ono należy, bądź wszystkim państwom, a państwo trzecie na to się zgadza. Zgody jego domniemywa się tak długo, jak długo nie zostanie wykazane, co innego, chyba ze traktat postanawia inaczej. 2)Państwo korzystające z prawa zgodnie z ustępem 1 zobowiązane jest stosować się do warunków korzystania z tego prawa, przewidzianych w traktacie lub ustanowionych zgodnie z traktatem. Odwołanie lub modyfikacja obowiązków albo praw państw trzecich- 1)Jeżeli dla państwa trzeciego powstał obowiązek, obowiązek ten może być odwołany lub zmodyfikowany tylko za zgodą stron traktatu oraz państwa trzeciego, chyba ze ustalono, iż uzgodniły one inaczej. 2)Jeżeli dla państwa trzeciego powstało prawo zgodnie z artykułem 36, prawo to nie może być przez strony odwołane ani zmodyfikowane, gdy zostanie ustalone, że prawo to zamierzano uważać za niepodlegające odwołaniu ani modyfikacji bez zgody tego państwa trzeciego. Normy traktatu, które stają się wiążące dla państw trzecich w drodze zwyczaju międzynarodowego- Żadne z postanowień artykułów nie stoi na przeszkodzie, aby norma zamieszczona w traktacie stała się wiążąca dla państwa trzeciego jako norma zwyczajowa prawa międzynarodowego, za taką uznana. Przypadek państwa-agresora-
Postanowienia niniejszej konwencji nie naruszają żadnych obowiązków w stosunku do traktatu, które mogą powstać dla państwa-agresora w następstwie środków podjętych zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych w związku z agresją dokonaną przez to państwo.
28.Klauzule dołączane do umów międzynarodowych
Umowy międzynarodowe często zawierają wiele klauzul. 1) KLAUZULA WZAJEMNOŚCI a)polega na zobowiązaniu każdej ze stron do traktowania obywateli (też osób prawnych, statków; towarów) układającej się drugiej strony w ten sposób, w jaki obywatele są traktowani przez to państwo; b)często ogranicza zakres zastosowania umowy lub innych klauzul w niej występujących; 2)KLAUZULA NARODOWA a)traitement national; b)polega na zobowiązaniu każdej ze stron do traktowania obywateli drugiej strony tak jak traktuje własnych obywateli; c)nie obejmuje nigdy praw politycznych, które przysługują tylko obywatelom; 3)KLAUZULA NAJWIĘKSZEGO UPRZYWILEJOWANIA a)polega na zobowiązaniu do przyznania drugiej stronie praw i przywilejów, które przyznane zostały lub zostaną przyznane w przyszłości jakiemukolwiek trzeciemu państwu; b)znajduje zastosowanie w umowach handlowych, nawigacyjnych, konsularnych; c)może podlegać różnym ograniczeniom, wyłączającym spod jej działania prawa przyznawane bądź to państwom danego regionu lub związanym z danym państwem innymi szczególnymi więziami, bądź też określone kategorie spraw; 4)KLAUZULA ARBITRAŻOWA a)rozjemcza lub koncyliacyjna; b)obowiązuje układające się strony do przekazywania wszelkich sporów wynikłych na tle stosowania umowy do sądu rozjemczego bądź też do rozpatrzenia przez komisję koncyliacyjną. W postanowieniach końcowych umowy zamieszcza się często klauzulę o ratyfikacji lub zatwierdzeniu.
29.Klauzula Najwyższego Uprzywilejowania- patrz wyżej
A)polega na zobowiązaniu do przyznania drugiej stronie praw i przywilejów, które przyznane zostały lub zostaną przyznane w przyszłości jakiemukolwiek trzeciemu państwu; B)znajduje zastosowanie w umowach handlowych, nawigacyjnych, konsularnych C)może podlegać różnym ograniczeniom, wyłączającym spod jej działania prawa przyznawane bądź to państwom danego regionu lub związanym z danym państwem innymi szczególnymi więziami, bądź też określone kategorie spraw
30.Interpretacja umowy międzynarodowej- interpretacja (wykładnia) umowy polega na wyjaśnieniu treści jej postanowień
teorie interpretacyjne: 1)szkoła subiektywistyczna (L. Ehrlich)- interpretacja powinna zmierzać do ustalenia prawdziwej woli umawiających się stron; co strony chciały wyrazić w danym postanowieniu 2)szkoła obiektywistyczna, tekstualna - nacisk na sam tekst umowy, który jest oświadczeniem woli stron a nie spekulować rzeczywisty zamiar stron; reguły interpretacyjne Instytutu Prawa Międzynarodowego (1956) i przepisy Konwencji wiedeńskiej (1969) 3)szkoła teleologiczna, funkcjonalna - nacisk na przedmiot i cel umowy; interpretacja w sposób odpowiadający potrzebom społ. międzynarodowej w czasie jej stosowania 4)interpretacja autentyczna - dokonana przez strony zawierające umowę; interpretacja sądowa - dokonana przez sądy międzynarodowe (zwłaszcza MTS); interpretacja doktrynalna - przeprowadzona przez poszczególnych prawników; interpretacja urzędowa - dokonana przez jedno z umawiających się państw 5)interpretacja wg Konwencji wiedeńskiej - traktat należy interpretować „w dobrej wierze, zgadnie ze zwykłym znaczeniem, jakie należy przypisywać użytym w nim wyrazom w ich kontekście oraz w świetle jego przedmiotu i celu”. Przy interpretacji należy brać pod uwagę kontekst (tekst umowy, wszelkie porozumienia w związku z tą umową oraz dokumenty dot. tej umowy) oraz: późniejsze porozumienia między stronami dot. interpretacji lub stosowania, późniejsza praktykę stosowania umowy (jako porozumienie w sprawie interpretacji), wszelkie normy prawa międzynarodowego obowiązujące w stosunkach między stronami 6)do pomocniczych środków interpretacji, łącznie z pracami przygotowawczymi do umowy, oraz okoliczności, w jakich została ona zawarta, wolno sięgać w celu potwierdzenia znaczenia wynikającego z zastosowania wyżej wymienionych wskazówek interpretacyjnych albo wówczas, gdy interpretacja oparta na tych wskazówkach pozostawia wątpliwości lub niejasności albo też prowadzi do rezultatu oczywiście absurdalnego lub nierozsądnego
31.Depozytariusz umowy międzynarodowej
1)Depozytariusze traktatów A)Wyznaczenia depozytariusza traktatu mogą dokonać państwa negocjujące w samym traktacie bądź w jakikolwiek inny sposób. Depozytariuszem może być jedno lub więcej państw, organizacja międzynarodowa lub główny funkcjonariusz administracyjny organizacji. B)Funkcje depozytariusza traktatu mają charakter międzynarodowy i obowiązkiem depozytariusza jest działać bezstronnie przy ich wykonywaniu. W szczególności fakt, że traktat nie wszedł w życie między pewnymi stronami lub, że rozbieżności pojawiły się między państwem i depozytariuszem, co do wykonywania funkcji przez tego ostatniego, nie, wpływa na ten obowiązek. 2)Funkcje depozytariuszy A)Jeżeli to nie jest inaczej przewidziane w traktacie lub uzgodnione przez umawiające się strony, funkcje depozytariusza obejmują w szczególności: a) sprawowanie pieczy nad oryginalnym tekstem traktatu oraz nad wszelkimi pełnomocnictwami złożonymi u depozytariusza; b) sporządzanie uwierzytelnionych odpisów oryginalnego tekstu oraz przygotowanie każdego następnego tekstu traktatu w takich dodatkowych językach, jak tego może wymagać traktat i przesyłanie ich zarówno stronom, jak i państwom uprawnionym do stania się stronami traktatu; c) przyjmowanie wszelkich podpisów pod traktatem oraz przyjmowanie i sprawowanie pieczy nad wszelkimi dokumentami, notyfikacjami i zawiadomieniami odnoszącymi się do niego; d) badanie, czy podpis lub jakikolwiek dokument, notyfikacja lub zawiadomienie odnoszące się do traktatu jest w należytej i właściwej formie i, w razie potrzeby, zwracanie uwagi zainteresowanemu państwu na daną sprawę; e) informowanie stron i państw uprawnionych do stania się stronami traktatu o czynnościach, notyfikacjach i zawiadomieniach dotyczących traktatu; f) informowanie państw uprawnionych do stania się stronami traktatu o dacie otrzymania lub zdeponowania takiej liczby podpisów lub dokumentów ratyfikacyjnych, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia, jaka jest wymagana dla wejścia traktatu w rycie; g) zarejestrowanie traktatu w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych; h) wypełnianie funkcji określonych w innych postanowieniach niniejszej konwencji. B)W przypadku jakichkolwiek rozbieżności powstałych między państwem a depozytariuszem, co do wykonywania funkcji tego ostatniego, depozytariusz zwróci na tą sprawę uwagę państwom sygnatariuszom i państwom umawiającym się lub, odpowiednio do okoliczności, właściwemu organowi zainteresowanej organizacji międzynarodowej.
32. Akty jednostronne państw - charakter prawny
Akty majace charakter miedzynarodowy, które moglibyśmy nazwac dyplomatycznymi. Mają one charakter międzynarodowy. Są one bowiem dokonywane przez organy państwa upoważnione do działania w stosunkach międzynarodowych, przeznaczone do wywarcia skutków w tych stosunkach, i treść ich odnosi się wyłącznie do spraw międzynarodowych. Takimi aktami są np. uznanie, zrzeczenie się, protest, przyrzeczenie. Istnieje jednak wiele aktów, które są równocześnie i aktami wewnętrznymi, i międzynarodowymi, a więc mają charakter mieszany. Na przykład wszystkie akty wewnętrzne które dotyczą delimitacji przybrzeżnych obszarów morskich, są zarazem aktami wewnętrznymi i międzynarodowymi. Również np. akty dot. Obywatelstwa osob fizycznych. Skutki prawnomiędzynarodowe aktów wewnętrznych zależą od prawa międzynarodowego. Akty jednostronne są przejawem woli jednego podmiotu prawa międzynarodowego. Znaczy to, że niezależna wola jednego podmiotu wywołuje skutki prawne. Zatem akty, które w pełni zasługują na miano jednostronnych, to akty niezwiązane z innymi oświadczeniami woli i niezależne od innych oświadczeń woli. Oświadczenia jednostronne składane przez różne państwa tworzą więc sytuację quasi-traktatową. Do aktów jednostronnych sensu stricto zaliczane są: notyfikacja, uznanie, zrzeczenie się, protest, przyrzeczenie.
33.Przyrzeczenie jako akt jednostronny państwa
Przyrzeczenie jest to jednostronnie podjęte zobowiązanie wobec jednego lub wielu podmiotów prawa międzynarodowego. Według Międzynarodowego Trybunatu Sprawiedliwości wiążący charakter jednostronnej deklaracji stanowiącej zobowiązanie międzynarodowe wynika z zasady dobrej wiary. Deklaracje składane w formie aktów jednostronnych, dotyczące sytuacji prawnych lub faktycznych, mogą powodować powstanie zobowiązań prawnych. Kiedy zamiarem państwa składającego deklarację jest, żeby było ono związane zgodnie z jej postanowieniami, to zamiar taki nadaje deklaracji charakter zobowiązania prawnego i państwo jest odtąd prawnie zobowiązane do postępowania zgodnie z deklaracją. Zobowiązanie tego rodzaju, wyrażone publicznie i z zamiarem związania się, nawet jeśli nie jest podjęte w kontekście rokowań międzynarodowych, jest wiążące. Żadna pozniejsza reakcja innych państw nie jest wymagana, żeby deklaracja wywarta skutek, gdyż taki wymóg byłby niezgodny ze ściśle jednostronnym charakterem aktu prawnego. Forma przyrzeczenia jest obojętna. Jak to uznał MTS, może być ono nawet uczynione ustnie.
34.Zrzeczenie się jako akt jednostronny państwa
Zrzeczenie się jest aktem jednostronnym, w którym państwo z własnej woli, dobrowolnie rezygnuje z pewnych praw. Skutkiem zrzeczenia się jest wygaśnięcie uprawnień prawnomiędzynarodowych. Zatem po zrzeczeniu się konkretnych uprawnień państwo nie może się już na nie powoływać. Choć specjalna forma zrzeczenia się nie jest wymagana, to jednak musi być ono wyraźne, a nie dorozumiane. Na przykład samo niewykonywanie uprawnień nie może być uważane za ich milczące zrzeczenie się. Zamiar zrzeczenia się uprawnień musi być jasny, ustalony ponad wszelką wątpliwość i zawsze interpretowany ścieśniająco.
35.Uznanie w prawie międzynarodowym (rodzaje i skutek)
uznanie jest to stwierdzenie przez podmiot udzielający uznania istnienia pewnych faktów i gotowośc respektowania związanych z tym skutków prawnych. Przede wszystkim wiąze się ono z podmiotowością oraz zdolnością do działania w stosunkach międzynarodowych. Podmiotami uznania mogą być nowo powstałe państwo, rząd,który doszedł do władzy w sposób niekonstytucyjny, np. w wyniku zamachu stanu, naród walczący o swoją niepodległość, powstańcy i strona wojująca. Uznanie międzynarodowe może także dotyczyć innych zagadnień, np. zmian terytorialnych, norm prawa międzynarodowego. Formy uznania: A)uznanie wyraźne i milczące (dorozumiane; polega na określonym postępowaniu panstwa uznającego, z którego wynika domniemanie, ze panstwo uznało taką lub inną organizację np. uznanie rządu w formie nawiązania z nowym państwem stosunkw dyplomatycznych lub konsularnych. Natomiast uczestnictwo w tej samej konferencji miedzynarodowej albo w wielostronnej umowie nie oznacza jeszcze uznania). B)De iure - uwazane za pełne i ostateczne. De facto - niepełne, prowizoryczne, może być w kazdej chwili cofnięte. Uznanie państwa - jest to uznanie de pleno, nie pociąga jednak za sobą obowiązku nawiązania stosunków dyplomatycznych. Uznanie państwa ma charakter deklaratywny C)Uznanie rządu - uznanie to jest aktem jednostronnym państwa, przy uznawaniu nowych rządów istotne jest kryterium efektywności. Uznanie rządu w prawie międzynarodowym spełnia funkcje: zapewnia, aby tylko te systemy które jednoznacznie zasługują na taki status były akceptowane jako rzady państw, gwarantuje nowym rzadom, ze inne panstwa uszanują ich status prawny, informuje sądy organy rządowe i obywateli państw uznających ze dany system jest w rzeczywistości rządem innego państwa. Uznanie rzadu ma charakter deklaratywny. D)Uznanie powstanców i strony wojującej - charakter konstytutywny. Uznanie takie może nastąpić ze strony panstwa macierzystego lub państw trzecich i może być udzielone wyraznie lub milcząco. Uznaniem ze strony panstwa trzecieg może być np. ogłoszenie neutralności w obliczu toczącej się wojny domowej.
36. Protest jako akt jednostronny państwa
Protest jest to akt jednostronny, którym państwo wyraża swój zamiar nieuważania konkretnej sytuacji, roszczenia lub postępowania za zgodne z prawem międzynarodowym. Protest jest więc jakby odwrotnością uznania. Protestujący chce w ten sposób zachować swoje prawa zagrożone lub naruszone, a zarazem przeciwdziała temu, żeby jego milczenie zostało potraktowane jako milczące uznanie lub zrzeczenie się praw.Protest musi być wyraźny i żeby był prawnie skuteczny, powinien być złożony przez organ państwa upoważniony do występowania w stosunkach międzynarodowych.
37.Uchwały prawotwórcze organizacji międzynarodowych
Po II wojnie światowej nastąpił burzliwy rozwój różnego rodzaju organizacji międzynarodowych, które mają ważny udział w tworzeniu prawa międzynarodowego. a)Współdziałają przy tworzeniu umów i zwyczajów. b)W pewnym zakresie tworzą normy prawa międzynarodowego. c)Ustanawiają normy swojej wewnętrznej organizacji i działania. Uchwały niektórych organów mają moc wiążącą państwa członkowskie danej organizacji. Najdalej idące uprawnienia do tworzenia norm prawa międzynarodowego mają organizacje wspólnot i UE.. Uchwały prawotwórcze organizacji między. mające zasięg taki jaki jest skład członkowski danej organizacji między. Uchwały dzielimy na: a) uchwały, które są przeznaczone pro foro interno, które regulują działalność organizacji, wzajemne relacje, działalność państwa w organizacji - wew. Strukturę i funkcjonowanie organizacji międzynarodowych. Podstawą prawną wydania norm są przepisy statutu. Norma prawa zwyczajowego, - kiedy brak jest przepisu traktowanego, organizacja jest władcza do stanowienia norm prawa wew. do realizacji celów. (regulaminy wewnętrzne, przepisy proceduralne, przepisy budżetowe, przepisy finansowe, przepisy odnoszące się do personelu organizacji, przepisy regulujące stosunki pomiędzy organami, przepisy w przedmiocie powoływania organizacji pomocniczych, przepisy regulujące wykonywanie funkcji ). Uchwały w sprawie przyjęcia państwa do organizacji międzynarodowych czy zastosowanie sankcji lub w sprawie udzielenia pomocy finansowej np. pożyczki, nie są ustawodawcze nie maja charakteru prawotwórczego, normatywnego. Nie są źródłami praw międzynarodowego. Są aktami stosowania praw administracyjnego.
b) uchwały przeznaczone pro foro externo, są stanowione przez organizacje między. i są adresowane do członków organizacji. Regulują stosunki zewnętrzne pomiędzy członkami danej organizacji międzynarodowej. Kompetencje prawotwórcze muszą wynikać ze statutu, bądź umowy zawartej między państwami członkowskimi. ONZ nie posiada tych kompetencji. System contracting out: (system wyłączenia)- państwa przegłosowane mają prawo w określonym, prekursyjnym terminie, który nie może być przywrócony (przeważnie 90 dni od daty ratyfikacji uchwały) wyłączyć jedno lub więcej postanowień w stosunku do siebie. Milczenie danego państwa oznacza zgodę. System ten stosowany jest np.: Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO), - Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), - Światowe Organizacja Meteorologiczna (WMO), - i w niektórych organizacjach rybołówczych. U c h w a ł y: 1)Rozporządzenia- 3 cechy: wiąże w całości, ma charakter ogólny, jest bezpośrednio zastosowany w państwie członkowskim 2)Dyrektywy- wiąże, co do rezultatu, pozostawia wybór, co do środka, wymaga aktu wewnętrznego 3)Decyzje- adresowane do konkretnego podmiotu lub mają charakter normatywny. Przyjęto system większościowy uchwalania
39.Definicja państwa w oparciu o Konwencje z Montevideo
Art.1 Konwencji z Montevideo z 1933 roku: "Państwo jako podmiot prawa międzynarodowego powinno posiadać następujące elementy: a)stałą ludność, b)suwerenną władzę, c)określone terytorium (wielkość państwa nie wpływa na jego podmiotowość) oddzielone od innych granicą, d)zdolność wchodzenia w relacje międzynarodowe, e)określone zasady prawne. Państwo może być też zdefiniowane jako suwerenny, terytorialny, zorganizowany podmiot prawa międzynarodowego.
40.Rodzaje państw
1)Ze względu na strukturę wewnętrzną można wyróżnić państwa: jednolite i złożone. 2) Ze względu na położenie geograficzne: państwa śródlądowe i państwa o niekorzystnym położeniu. 3)Ze względu na uczestnictwo w konfliktach zbrojnych: państwa neutralne. Ad.1)Państwa jednolite są to państwa, które występują w stosunkach międzynarodowych jako pojedyncze podmioty. Są to państwa reprezentowane przez jeden rząd, który nabywa prawa i zaciąga zobowiązania w imieniu całego państwa. Nie ma przy tym znaczenia wewnętrzna struktura danego państwa, jeśli tylko jest ono reprezentowane przez jeden, centralny rząd. Takim państwem są np. Stany Zjednoczone, mimo, iż są one podzielone na poszczególne stany. Państwa złożone to państwa podzielone na "części składowe", np. w postaci związków czy kantonów, jeśli mają one uprawnienie do samodzielnego występowania w obrocie międzynarodowym. Przykładem może być Szwajcaria, której kantony są wyjątkowo uprawnione do zawierania umów z sąsiednimi państwami w sprawach gospodarczych, stosunków sąsiedzkich i policji, pod warunkiem, że nie zawierają one żadnych postanowień przynoszących szkodę całej federacji. Ad.2)Państwa śródlądowe Są to państwa pozbawione dostępu do morza. Współcześnie w dziedzinie prawa międzynarodowego nie różnią się one od państw morskich, gdyż także mają prawo do korzystania z wolności mórz. Mogą także nadawać statkom swoją banderę. Państwa o niekorzystnym położeniu geograficznym to państwa, które mają wprawdzie dostęp do morza, ale z ograniczonym dostępem do bogactw naturalnych. Do takich państw należy również Polska. Państwa archipelagowe to państwa, których całe terytorium składa się z archipelagów i wysp. Przykładem mogą być: Indonezja, Filipiny, Fidżi. Ad. 3)Państwa trwale neutralne Są to państwa, które nie mogą podejmować żadnych działań mogących wciągnąć je w działania wojenne. Status neutralności opiera się z jednej strony na dobrowolnym przyjęciu go przez zainteresowane państwo, a z drugiej na uznaniu tego statusu przez inne państwa. Państwo trwale neutralne ma następujące obowiązki: a)nie może brać udziału w konfliktach zbrojnych między innymi państwami, b)nie może zaciągać żadnych zobowiązań mogących uwikłać je w wojnę, c)musi powstrzymywać się od udziału w blokach politycznych. Państwo neutralne ma jednak prawo do obrony swojego terytorium. Obecnie:Szwajcaria i Austria. 4)Państwa rozwijające się Kraje charakteryzujące się niskim poziomem życia i produkcji, nieodpowiednim wykorzystaniem zasobów materialnych i ludzkich, zacofaniem technicznym w przemyśle i rolnictwie, surowcowym charakterem eksportu. W przeciwieństwie do krajów rozwiniętych ok. 75-90% ludności mieszka na wsi, zajmując się uprawą roli, stosując prymitywne narzędzia oraz przestarzałe metody wytwarzania. Obejmują większą część Afryki, Azji oraz Ameryki Środkowej i Południowej. Dawniej kraje rozwijające się nazywano krajami Trzeciego Świata.
41. Powstanie państwa
Powstanie państwa, jako pewien proces historyczny, może być zapoczątkowany przez następujące zdarzenia:
A)oderwanie się części terytorium jednego państwa i powstanie nowego podmiotu prawa międzynarodowego. Przykładem może być powstanie Indii i Pakistanu w 1947 roku na podstawie tzw. planu Mountbattena. B)rozpadnięcie się dotychczasowego państwa na kilka nowych państw; przykład: powstanie Austrii, Węgier i Czechosłowacji po rozpadzie monarchii austro-węgierskiej w 1918 roku, lub powstanie Czech i Słowacji po rozpadzie Czechosłowacji, C)połączenie się kilku państw i utworzenie nowego państwa; przykład: powstanie Tanzanii w 1964 roku w wyniku połączenia Tanganiki i Zanzibaru, lub powstanie RFN w wyniku połączenia obu państw niemieckich. D)utworzenie nowego państwa na terytorium nie podlegającym suwerenności żadnego państwa; przykład: uzyskanie niepodległości przez terytoria powiernicze - Kamerun, Togo, Somalię.
42.Upadek państwa
sposoby: 1)INKORPORACJA a)włączenie jednego państwa (całego jego terytorium) do innego państwa lub państw b)często dochodziło do tego na skutek podboju i aneksji c)obecnie aneksja i rozbiory państw SA zabronione, a możliwa jest tylko inkorporacja w wyniku swobodnie wyrażonej woli ludności państwa inkorporowanego 2)ROZPADNIECIE SIĘ - na kilka części składowych 3(POŁĄCZENIE a)kiedy 2 państwa lub większa liczba państw łączą się tworząc jedno państwo np. Tanganika i Zanzibar = Tanzania
43.Sukcesja zobowiązań międzynarodowych państw
Sukcesja: część lub całe terytorium jednego państwa podchodzi pod władze suwerenna innego państwa. Przedmiotem sukcesji mogą być: umowy międzynarodowe, zobowiązania i prawo pozatraktatowe, członkostwo w organizacjach międzynarodowych, mienie, archiwalia, długi pństwowe. Sukcesja państw w przedmiocie traktatów- reguluje ją konwencja wiedeńska w sprawie sukcesji państw w odniesieniu do traktatów z 1978 roku - zasady: a)rozpad państwa - zasada kontynuacji ipso iure, czyli zasada obligatoryjności kontynuacji faktów; b)secesja - zasada kontynuacji ipso iure; c)praktyka państw - zasada tabula rasa (nowe państwo nie jest związane umowami poprzednika); d)zjednoczenie państw (rozumiane łącznie z inkorporacją) - zasada kontynuacji ipso iure; e)cesja - zasada przesuwalności granic; f)dekolonizacja: a)umowy wielostronne- zasada tabula rasa, bądź też zasada wyboru (państwo jednostronnie wybiera umowy, które będą je obowiązywać); b)umowy dwustronne- umowa jest obowiązująca, jeśli obie strony się na to zgadzają; praktyka krajów afrykańskich - prawo do namysłu (ad deliberandum) - dwuletni okres na zajęcie stanowiska; Nowo powstałe państwa nie mogą się uwolnić od obowiązków i zakazów wynikających z norm o charakterze ius cogens czy fundamentalnych zasad prawa międzynarodowego; Sukcesja mienia, archiwaliów i długów państwowych- kwestie te reguluje konwencja wiedeńska w sprawie sukcesji państw w zakresie własności, archiwów i długów państwowych z 1983 roku; w doktrynie podkreśla się, że w przypadku długów państwowych duże znaczenie ma zasada dobrej wiary;
44.Uznanie państwa
jest to uznanie de pleno, nie pociąga jednak za sobą obowiązku nawiązania stosunków dyplomatycznych. Uznanie nowego państwa jest jednostronnym aktem za pomocą którego państwo lub państwa oświadczają lub milcząco przyjmują, ze istniejąca organizację terytorialną uważają za państwo ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami. Uznanie państwa ma charakter deklaratywny, zostało to potwierdzone m.in. w Konwencji o prawach i obowiązkach państw 1933 z Montevideo, Karcie Organizacji państw Amerykańskich 1948 w Bogocie. Uznanie ma wpływ na charakter stosunków państwa nowo powstałego i na jego zdolność do działania. Kiedy jest uznane przez mało panstw, to słabo realizuje uprawnienia przyznane mu przez prawo miedzynarodowe. Dlatego państwom uznanie nie jest obojętne. De iure - uwazane za pełne i ostateczne. De facto - niepełne, prowizoryczne, może być w kazdej chwili cofnięte
45.Mini państwa-
panstwa karłowate. Pantswo ze wzgledu na male teryt. i mala liczb. ludnosci ma fizycznie utrudnione lub uniemozliwione wystepowani na arenie mdzn. Na mocy umowy biletarnej przekazuje ono cz. swoich kompetencji innemu panstwu (protektor). Dowodem ze konkretne panstwo karłowate jest państwem w sensie prawa miedzynarodowego może być jego przyjecie do ONZ lub dopuszczenie do MTS, przed którym mogą występować tylko panstwa. Np. Lichtenstein, San Marino.
46.Pojęcie podmiotowości w prawie międzynarodowym
Podmiot prawa międzynarodowego - powinien posiadać: 1)zdolność prawną - zdolność do posiadania praw i obowiązków międzynarodowych; 2)zdolność do czynności prawnych - zdolność nabywania praw i zaciągania zobowiązań międzynarodowych w drodze własnego działania; Atrybuty podmiotowości międzynarodowej:a)ius tractatuum - prawo zawierania umów międzynarodowych, pośrednio też prawo uczestniczenia w organizacjach międzynarodowych; b)ius legationis - prawo legacji - prawo utrzymywania stosunków dyplomatycznych: prawo przyjmowania (legacja bierna) i wysyłania (legacja czynna) przedstawicieli dyplomatycznych, poza tym - sprawowanie opieki dyplomatycznej; c)ius standi - prawo występowania z roszczeniami międzynarodowymi, ale też i obowiązek ponoszenia odpowiedzialności międzynarodowej; Podmiotowość pierwotna - podmiotowość państwa powstaje w konsekwencji jego utworzenia, jest następstwem suwerenności, jest niezależna od czyjejkolwiek woli, wtórna- natomiast podmiotowość organizacji międzynarodowej ma charakter wtórny, jest nadana, stworzona przez państwa, które w statucie organizacji przyznają jej zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, przez co nadają jej także podmiotowość; podmiotowość pochodna (wtórna) nie jest identyczna we wszystkich wypadkach, jej zakres może być różny, zależy, bowiem od stopnia zdolności do czynności prawnych, w jakie niesuwerenny uczestnik stosunków międzynarodowych został wyposażony; Przesłanki podmiotowości państwa: stałą ludność; określone terytorium; rząd; zdolność do utrzymywania stosunków z innymi państwami;
47.Strona wojująca jako podmiot prawa międzynarodowego
Uznanie za strone wojującą nastepuje zwykle wtedy kiedy spełnione są warunki. Grupa powstańcza: a)jest organizowana czyli posiada swoje władze b)sprawuje kontrole nad pewnym terytorium c)przestrzega praw i zwyczajów wojennych d)uznanie za strone wojującą powoduje ze grupa prowadząca walkę zbrojną musi być traktowana jako podmiot międzynarodowychpraw i obowiązków, przysługujących państwu prowadzącemu wojne. Dawniej uwazano ze uznanie za stronę wojującą powinno nastąpic najpierw ze strony panstwa macierzystego. Obecnie praktyka często bywa odmienna. Podmiotowość powstańców i strony wojującej jest podmiotowością czasową, gdyz albo tocząca się walka doprowadzi do powstania nowego panstwa, a wówczas stanie się ono pełnym podmiotem prawa miedzynarodowego, albo tez powstanie zostanie stłumione a wówczas podmiotowość wygasnie.
48.Partyzanci jako podmiot prawa międzynarodowego
Jeśli na obszarze jaiegos kraju wybucha powstanie i toczy się wojna domowa wówczas grupa prowadząca walkę przeciwko dotychczasowemu suwerenowi może stac się w ograniczonym zakresie podmiotem prawa miedzynarodowego zanim jeszcze utworzy nowe panstwo. Podmiotowość grupy walczącej wiąze się z uznaniem za powstańców albo za stornę wojującą. Uznanie za powstańców nastepuje zazwyczaj wówczas gdy ze względów politycznych panstwo nie chce uznać grupy za stronę wojującą. Konsekwencje uznania za powstańców nie są jasno określone. Panstwo uznające stwierdza tylko, ze grupa walcząca sprawuje faktyczną władzę na pewnym obszarze i ze jest gotowe nawiażać z daną grupą stosunki o ograniczonym charakterze ze względu na konieczność ochrony swoich interesów.
49.Status prawny Stolicy Apostolskiej - Watykanu
1)Za odrębny podmiot prawa miedzynarodowego jest tradycyjnie uwazana stolica apostolska, po 1870 sytuacja nie uległa zmianie, stolica a)nadal miała ius contrahendi i b)zawierała szczególnego rodzaju umowy miedzynarodowe (konkordaty) jak również c)wykonywała czynne i bierne prawo legacji. d)Wysyłała swoich przedstawicieli dyplomatycznych (nuncjuszy i internuncjuszy) oraz przyjmowałą przedstawicieli innych panstw. 2)Na podstawie traktatu laterańskiego z 1929 roku utworzone zostało panstwo watykańskie. Panstwo watykańskie posiada a)ius contrahendi i b)jest stroną umów telekomunikacyjnych i pocztowych. Pomimo odrębnej podmiotowości stolicy apostolskiej i Watykanu są one ze sobą nierozerwalnie związane np. osobą papieza oraz faktem ze Watykan nie ma własnych celów państwowych lecz jest tylko narzędziem i gwarantem swobody wykonywania funkcji stolicy apostolskiej. 3)Dlatego tez praktyce podmiotowość Watykanu jako niesuwerennej jednostki terytorialnej nie jest scisle odrózniana. Stolica apostolska może zawierac umowy w imieniu wlasnym i Watykanu. Państwo Watykańskie- niesuwerenna organizacja terytorialna; Stolica Apostolska- szczególny rodzaj organizacji bezterytorialnej; 4)W krajach katolickich nuncjusz apostolski pełni funkcję dziekana korpusu dyplomatycznego. Watykan posiada kompetencje do zawierania umów (konkordatów).
50.Zakon Kawalerów Maltańskich
Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników św. Jana Jerozolimskiego z Rodos i z Malty zwany jest też Zakonem Kawalerów Maltańskich. Rodowód swój wywodzi on z zakonów rycerskich powstałych na fali XII-wiecznych krucjat. Odegrał znaczącą rolę w historii Europy, głównie ze względu na swój - istotny kiedyś - potencjał militarny i znakomitą flotę. Joannici położyli także olbrzymie zasługi w dziele organizacji i prowadzenia pierwszych średniowiecznych szpitali na kontynencie europejskim. Zakon uznawany jest przez szereg państw za podmiot prawa międzynarodowego. a)Jego nieruchomości: dwie w Rzymie i jedna na Malcie mają status eksterytorialności. b)Zakon jest stroną umów międzynarodowych, c)utrzymuje stosunki dyplomatyczne, bierze udział w konferencjach międzynarodowych, d)działa w różnych organizacjach jako obserwator (ONZ, UNESCO, UNICEF, Unia Łacińska). Jednak nie można mówić o wyłącznym obywatelstwie zakonu - istnieje ono obok macierzystego.Zakon wydaje własne znaczki pocztowe, własne rejestracje dla samochodów służbowych (o kodzie S.M.O.M); ma też swoją walutę, którą jest scudo.
51.Naród w prawie międzynarodowym-
zasadniczymi podmiotami prawa miedzynarodowego są panstwa,a nie narody. Zagadnienie podmiotowości prawnomiedzynarodowej narodu nabrało innego znaczenia po powszechnym uznania prawa narodów do samostanowienia - każdy naród jest podmiotem tego prawa. A)Narody są podmiotami prawa do samookreślenia. Staja się one w ten sposób podmiotami określonego miedzynarodowego stosunku prawnego a tym samym podmiotami prawa miedzynarodowego. B)Jeśli podmiot prawa to strona nie tylko uczestnicząca ale także mogąca uczestniczyć w stosunku prawnym to naród jako nosiciel prawa do samostanowienia jest podmiotem prawa miedzynarodowego, niezależnie od tego czy dązy do samodzielnego panstwa czy nie.
52.Podmiotowość prawnomiędzynarodowa organizacji pozarządowych posiadaja podmiotowość prawnomiedzynarodowa. Uprawnienia te wynikaja przede wszystkim ze statutów poszczególnych organizacji miedzynarodowych a wiec umow powolujących je do zycia oraz z innych umow miedzynarodowych (np. z umow o przywilejach i immunitetach organizacji miedzynarodowych). Niektóre uprawnienia wynikające w sposób dorozumiany ze zleconych organizacji przez jej statut zadan i funkcji, znalazły potwierdzenie a niekiedy i rozwiniecie w praktyce panstw członkowskich i organow danej organizacji. Np. ONZ zdolna jest do posiadania miedzynarodowych praw i obowiązków oraz ma zdolność do obrony swoich praw przez wysuwanie roszczen miedzynarodowych. Maja prawo zawierania umow miedzynarodowych innymi panstwami i innymi organizacjami miedzynarodowymi (ius contrahendi). Cztery rodzaje umow zawieranych przez organizacje miedzynarodowe: A)umowy w sprawie stalej siedziby i czasowego przebywania organow organizacji na terytorium panstwa B)umowy w sprawie udzielania pomocy przez organizacje C)umowy w sprawie stowarzyszenia panstw z organizacja D)umowy o współpracy i koordynacji dzialania - zawierane miedzy organizacjami miedzynarodowymi. Niektóre organizacje maja ius contrahendi również w innych dziedzinach działalności. Np. rada bezpieczeństwa ONZ upowazniona jest do zawierania umow z panstwami na mocy których postawia one do dyspozycji „niezbędne do utrzymania miedzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa sily zbrojne, pomoc i ułatwienia, włączając w to prawo przemarszu”. Organizacje mogą także ponosic odpowiedzialność miedzynarodowa za szkody spowodowane ich działalnością.
53.Status Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża
Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża jest 1)niezależną, neutralną organizacją zapewniający ochronę i pomoc humanitarną ofiarom wojny i przemocy. 2)Nie jest organizacją rządową, mimo iż współpracują z nią rządy państw. Nie jest również organizacją pozarządową, ponieważ oprócz działalności społecznej i indywidualnej obejmuje także zakres działalności państwowej. 3)Jest to centrum informacji o jeńcach, osobach internowanych i zaginionych. Interweniuje również w tych sprawach u właściwych władz, zajmuje się poszukiwaniem zaginionych oraz wymianą jeńców podczas wojny. 4)Uczestniczy w przygotowaniu projektów konwencji dotyczących humanitarnego prawa konfliktów zbrojnych. 5)Może z upoważnienia stron walczących występować w roli mediatora i pośredniczyć w wymianie jeńców wojennych, rannych i chorych osób cywilnych. 5)Stanowi część składową Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Półksiężyca i jako jego najstarsza część jest naczelnym organem obradującym i kontrolującym pozostałe. 6)Może składać się maksymalnie z 25 członków, którzy spotykają się na zgromadzeniu 10 razy do roku. 7)Ma trwały mandat prawa międzynarodowego, by pomagać jeńcom, rannym i chorym, a także cywilom dotkniętym przez konflikt. 8)MKCK jest reprezentowany w około 80 państwach i skupia mniej więcej 12 000 osób. 9)Podczas konfliktów MKCK podejmuje działalność przez narodowe stowarzyszenia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca i ich Międzynarodową Federację. 10)Od 1990 MKCK może uczestniczyć w sesjach i pracach Zgromadzenia Ogólnego ONZ w charakterze obserwatora. Celem było promowanie współpracy pomiędzy obiema organizacjami. Ten status został przyznany w wyniku nadania specjalnej roli przewidzianej dla MKCK przez Konwencje Genewskie z 1949. MKCK utrzymuje również stosunki i dyskutuje o sprawach humanitarnych z głównymi organizacjami regionalnymi. 11)Jego zadaniem jest zapewnić żeby swoje czynności i sprawy humanitarne sprawy zostały dobrze zrozumiane przez te ciała, który często są wzywane do interwencji ze względów politycznych albo wykonują specjalne zadania podczas konfliktów i związanych z tym kryzysów.
55.Status prawny przedsiębiorstwa międzynarodowego
A)przedsiebiorstwa nie maja locus standi w prawie międzynarodowym i nie korzystają z praw i obowiązków płynących bezpośrednio z tego prawa. B)Ochronę ich interesów na płaszczyźnie prawnomiędzynarodowej zapewniają państwa sprawujące opiekę dyplomatyczną. C)Wszystko, co mogą zrobić - to odwołać się do prawa wewnętrznego”. D)Umowy (np. umowy koncesyjne) zawierane przez osoby prawne z państwami nie są umowami w sensie prawnomiędzynarodowym a uprawnienia wynikające z tych umów nie są chronione przez prawo międzynarodowe. E)Tym samym mogą one posiadać prawa i obowiązki płynące bezpośrednio z prawa międzynarodowego, a nawet mieć dostęp do międzynarodowego arbitrażu i międzynarodowego sądu. Przykładami są organizacje międzynarodowej łączności satelitarnej INTELSAT i INMARSAT. F)Stronami konwencji mogą być tylko państwa, natomiast sygnatariuszami porozumienia eksploatacyjnego mogą być państwa bądź wyznaczone przez państwa jednostki organizacyjne prawa publicznego lub prawa prywatnego. Sygnatariuszami porozumienia rzeczywiście stały się państwa, resorty, zjednoczenia, jak również osoby prawne prawa prywatnego. Przyznano więc w tym przypadku ius contrahendi osobom prawnym działającym w dziedzinie międzynarodowej łączności satelitarnej. 1)Inną dziedziną, w której przewiduje się, że osoby prawa prywatnego (m.in. konsorcja międzynarodowe) mogą być dopuszczone do działania w sferze prawno-międzynarodowej oraz mogą posiadać prawa i obowiązki płynące bezpośrednio z tego prawa, jest eksploatacja zasobów naturalnych międzynarodowego obszaru dna morskiego, które zostały uznane za wspólne dziedzictwo ludzkości. Eksploatację tych zasobów będą mogły prowadzić z upoważnienia i pod kontrolą Organizacji Dna Morskiego m.in. państwa, jak również z ich poręczenia przedsiębiorstwa państwowe lub osoby prawne mające ich przynależność państwowa Zgodnie z XI częścią Konwencji osoby prawne dopuszczone do eksploatacji dna mórz i oceanów będą miały prawa i obowiązki płynące bezpośrednio z Konwencji (a więc z prawa międzynarodowego). Ponadto będą one mogły występować jako strony w sporach przed Izbą Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza zajmującą się sporami dotyczącymi dna morskiego. Zasada jest, iż osoby prawne prawa publicznego i prywatnego nie korzystają z podmiotowości prawnomiędzynarodowej. Jednak w pewnych dziedzinach osoby prawne dopuszczane są do działania na płaszczyźnie prawnomiędzynarodowej. Uzyskują prawa i obowiązki płynące bezpośrednio z prawa międzynarodowego i zdolność do działań prawnomiędzynarodowych a więc pewien zakres podmiotowości. Dzieje się tak zawsze za zgodą państw, a w szczególności za zgodą państwa, do którego przynależność ma dana osoba prawna.
56.Podmiotowość osoby fizycznej w prawie międzynarodowym-
jednostka moglaby być uznana za podmiot prawa miedzynarodowego tylko wówczas gdyby można było dowiesc, ze posiada prawa i obowiązki wynikające bezpośrednio z prawa miedzynarodowego. Nie wystarczy ze z przyzwoleniem panstwa normy prawa miedzynarodowego wlaczone zostaly do systemu prawa wewnętrznego. Jednostki nie maja wówczas locus standi w miedzynarodowym porzadku prawnym, lecz w porzadku wewnętrznym, do którego wlaczone zostaly w takiej lub innej formie, normy prawa miedzynarodwego. Istnieja jednak wyjatkowe przypadki, kiedy jednostka może mieć uprawnienia i obowiązki płynące bezpośrednio z prawa miedzynarodowego a nawet uzyskuje zdolność do dzialania w sferze prawnomiedzynarodowej. Trybunał Praw Człowieka może działać m.in. na podstawie roszczenia zgłoszonego przez osobę fizyczną, organizację pozarządową lub grupę jednostek, które uważają się za ofiarę pogwałcenia przez państwo-stronę Konwencji praw w niej zawartych, pod warunkiem że państwo to uprzednio oświadczyło, iż uznaje kompetencję Trybunału do rozpatrywania takich skarg. 1)Prawnomiędzynarodowa odpowiedzialność jednostek. Zostala ona zrealizowana po II wś. Zbrodniarze wojenni odpowiadali na podstawie prawa międzynarodowego (procesy norymberski i tokijski). Można też mówić o podmiotowości prawnomiędzynarodowej funkcjonariuszy organizacji międzynarodowych, Ich stosunki służbowe z org. regulowane są bowiem zazwyczaj przez przepisy uchwalane przez organizacje międzynarodowe, które wchodzą w zakres ich prawa wewnętrznego. 2)W konkluzji można stwierdzić, że w pewnych wyjątkowych okolicznościach jednostka może stać się podmiotem praw i obowiązków wynikających bezpośrednio z prawa międzynarodowego, a nawet może być dopuszczona do działań na forum międzynarodowym: a)państwo zgadza się, żeby jego obywatele w określonych sprawach występowali samodzielnie na forum międzynarodowym, a tym samym zgadza się na ograniczenie wykonywania swojej suwerenności b)gdy suwerenność jakiegoś państwa jest czasowo ograniczona c)gdy z praw tego rodzaju mogą korzystać jednostki zamieszkujące terytoria nie pod legające suwerenności żadnego państwa (np. obszary powiernicze, których mieszkańcy mają prawo petycji); d)w stosunkach między organizacjami międzynarodowymi a ich funkcjonariuszami (personelem).
57.Pojęcie suwerenności w prawie międzynarodowym
1)pojecie suwerenności państwowej wystepuje zarówno w prawie wewnętrznym jak i miedzynarodowym. a)Najogólniej oznacza ono niezależność władzy państwowej od jakiejkolwiek innej władzy. b)Suwwerennosc jest cechą władzy państwowej, która personifikuje i reprezentuje panstwo w stosunkach miedzynarodowych. c)Przez pojecie suwerenność rozumie się ze władza panstwowa jest włądzą najwyzsza, która nie podlega zadnej innej władzy zewnętrznej, d)zarazem jest władzą pierwotną w tym sensie, ze swoich uprawnien nie czerpie od zadnej innej władzy. e)Suwerenność oznacza również pełnie i wyłączność władzy sprawowanej przez panstwo na jego terytorium, co okreslane jest jako suwerenność albo zwierzchnictwo terytorialne. f)Granicą wykonywania suwerenności jest poszanowanie suwerenności innych panstw, a w szczególności zobowiązań miedzynarodowych przyjetych przez dane panstwo. Nie ma suwerenności absolutnej.
58.Terytorium państwa-
Terytorium państwowe - część powierzchni Ziemi należąca do określonego państwa, ograniczona wytyczoną granicą państwową. A)Terytorium obejmuje zarówno ląd (z wodami wewnętrznymi), jak i przybrzeżne wody terytorialne wraz z przestrzenią położoną pod powierzchnią i nad powierzchnią lądu i wody. W skład terytorium państwa wchodzą niekiedy wyspy, enklawy lądowe, a także grunt pod ambasadami danego kraju. B)Za ruchomą część terytorium państwa uważa się statki morskie i pokłady samolotów. C)Prawo międzynarodowe wyróżnia 4 rodzaje terytoriów: 1)Podlegle suwerenności poszczególnych państw 2)Zależne, które nie podlegają suwerenności żadnego państwa, lecz za ich stosunki międzynarodowe odpowiedzialność ponoszą inne państwa, ewentualnie organizacje międzynarodowe 3)Niepodlegające suwerenności żadnego państwa, lecz dostępne dla wszystkich państw w celu ich działalności w zakresie określonym przez umowy międzynarodowe i prawo zwyczajowe 4)Niczyje, które mogą być poddane suwerenności jakiegoś państwa
59.Ograniczenia zwierzchnictwa terytorialnego względem osób
Ten kto powołuje się na ograniczenie zwierzchnictwa terytorialnego tzn pełnej władzy i kompetencji panstwa musi dowieść iż ograniczenie takie wynika z konkretnej normy prawa miedzynarodowego wiazacej dane państwo. A)Kazde państwo zwiazne jest tylko takimi ograniczeniami jakie uznało przyjmując konkretne zobowiązania miedzynarodowe.
B)Na własnym terytorium państwo może robić wszystko co nie jest zakazane przez prawo miedzyanrodowe. C)Zwierzchnictwo terytorialne może być ograniczone na rzecz spolecznosic miedzynarodowej (tzn na rzecz wszystkich panstw i ich obywateli) lub na rzecz niektórych konkretnych panstw. Np. a)z prawa nieszkodliwego przeływu przez obce może terytorialne mogą korzystac statki handlowe wsyztkich panstw. b)Wszyscy dyplomaci korzystaja z immunitetów jurysdykcyjnych tzn nie podlegają sądom pantwa przyjmującego. c)Własnosc kazdego panstwa korzytsa z immunitetu na terytorium innego panstwa. d)Przykladami ograniczenia zwierzchnictwa terytorialnego na rzecz konkretnego panstwa mogą być umowy teytorialne, w których jendo panstwo tranzytowe zapewnia drugiemu panstwu szczególne uprawnienia trayztowe. e)Żadne panstwo nie może korzystac z własnej suwerennosci terytorialnej w sposób który narusza suwerennosc terytorialną innego panstwa (immitiones, zanieczyszczenia rzek).
60.Neutralizacja terytorium państwa-
wśród ograniczeń zwierzchnictwa terytorialnego ratione materiae wymienia się przede wszystkim neutralizację. Umowne wylaczenie mozliwowsci prowadzenia dzialan wojennych na danym terytorium oraz nakaz powstrzymania sie od wykorzystania go w charakterze bazy do prowadzenia takich dzialan. Stosowana zwłaszcza w przypadku międzynarodowych dróg wodnych np. od 1881 r. Cieśnina Magellana. Często naturalizacja występuje łącznie z demilitaryzacją np. w stosunku do Antarktyki od 1 grudnia 1959r.
61. DEMILITARYZACJA TERYTORIUM PAŃSTWA.
Obszary zdemilitaryzowane i zneutralizowane. Całkowita demilitaryzacja terytorium - zakaz stacjonowania i przebywania w strefie jakichkolwiek oddziałów wojskowych (z wyjątkiem sił porządkowych) jak również obowiązek niewznoszenia lub niszczenia wszelkich urządzeń wojskowych jak twierdze, lotniska, koszary itd. demilitaryzacja częściowa - określone ograniczenia w wykorzystywaniu danego terytorium do celów wojskowych. Przykład: strefa bezatomowa. Obszary zdemilitaryzowane bywają jednocześnie zneutralizowane tzn. nie mogą być tam prowadzone żadne działania wojenne. Może być również neutralizacja częściowa tzn. zakaz prowadzenia określonych działań wojennych np. pociągających za sobą użycie określonej broni. Plan rapackiego 1957 - polska sama zaproponowała częściową demilitaryzację własnego terytorium oraz terytoriów trzech innych państw: NRD, RFN i Czechosłowacji, uważając ze przez utworzenie strefy bezatomowej zapewnią spokój w tej części europy.
62. POBYT OBCYCH SIŁ ZBROJNYCH NA TERYTORIUM PAŃSTWA.
W czasie pokoju wojska jednego państwa mogą przebywać na terytorium drugiego tylko za jego zgodą. Pobyt obcych wojsk nie może ograniczać suwerenności państwa. Wojska nie mogą w szczególności ingerować w sprawy wewnętrzne państwa pobytu. Zorganizowane siły zbrojne przybywające poza granicami swego państwa uważane są za jego organ zewnętrzny. Jurysdykcja terytorialna państwa pobytu zostaje z reguły ograniczona na rzecz jurysdykcji osobowej państwa przynależności sił zbrojnych.
63. PROTEKTORAT.
Protektorat (z łaciny protector - obrońca), forma władzy sprawowanej przez jakieś państwo (protegujący) nad innym państwem lub terytorium (protegowany), które zachowuje swe niektóre instytucje, rząd i administrację, ale znajduje się pod kontrolą obcego państwa, prowadzącego jego sprawy zewnętrzne (politykę zagraniczną, obronna). Specyficznym rodzajem był protektorat kolonialny, narzucony słabszemu krajowi przez mocarstwo kolonialne (np. Egipt, Tunezja, Laos, Kambodża, Kuwejt). W takiej formie, mocarstwo kolonialne uzyskiwało również wpływ na przebieg spraw wewnętrznych w państwie protegowanym. Protektorat międzynarodowy wynika z kompromisu między mocarstwami dotyczącego zarządzania spornym terytorium (np. Wolne Miasto Gdańsk pod protektoratem Ligi Narodów). Protektorat jest rozwiązaniem przejściowym, prowadzi do inkorporacji albo do uzyskania pełnej suwerenności. Forma protektoratu na szeroką skalę została zastosowana po I wojnie światowej, gdy kolonie niemieckie i większość terytoriów nietureckich imperium osmańskiego zostały objęte Protektoratem Francji, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych i Japonii (na Dalekim Wschodzie). Status protektoratu uzyskały wówczas m.in. Palestyna, Liban, Syria. Wyjątkowa sytuacja dotyczy m.in. państw: Lichtensteinu, Monako, San Marino uznawanych za protektoraty i niezdolnych do pełnej suwerenności. Utworzenie protektoratu to przykład historyczny. Mamy 2 państwa: jedno chce się zrzec uprawnień na rzecz drugiego (np. kwestie polityki zagranicznej, obrony). Np. Maroko na rzecz Francji - zachowana była administracja, kultura, itd.
64. NABYCIE TERYTORIUM.
Nabycie terytorium - to dopuszczalne przez prawo rozciągnięcie zwierzchnictwa terytorialnego, dającym nie tylko prawo wykonywania kompetencji państwowych, ale również dysponowania nabytym obszarem ze skutkami erga omnes. Prawo międzynarodowe mówi, w jaki sposób między państwami dochodzi do nabycia terytorium, natomiast prawo wewnętrzne wyjaśnia, jakie organy i poprzez jakie działania mogą dokonać zmian terytorialnych. Sposoby nabycia terytorium: najbardziej rozpowszechniony jest podział na tytuły pierwotne i pochodne. Cesja. najczęściej w stosunkach międzynarodowych zmiany terytorialne następują w wyniku cesji - na mocy umowy międzynarodowej następuje transfer terytorium, kiedy jedno państwo przestaje a drugie rozpoczyna wykonywań zwierzchnictwo nad przekazanym obszarem. Podmiotem cesji mogą być tylko państwa; niezależnie od liczby stron umowy o cesji, ma ona charakter dwustronny. Do przeprowadzenia cesji niezbędne są dwa elementy: a) prawny - zawarcie umowy zobowiązującej cedenta do opuszczenia terytorium, b) faktyczny - realizacja tego zobowiązania i objęcie terytorium przez drugie państwo umowa o cesji legalizuje objęcie terytorium w posiadanie legalność cesji - nie jest ona uwarunkowana ani koniecznością przeprowadzenia plebiscytu, ani uznaniem cesji przez państwo trzecie. Uzasadniona jest interwencja państw trzecich tylko, gdy cedowane terytorium ma określony status prawny, zachowaniu, którego są zainteresowane inne podmioty. Efektywna okupacja (zawłaszczenie). efektywna okupacja uzyskała swe ostateczne znaczenie w XIX w. - ekspansja kolonialna w Afryce.
„Efektywna okupacja” obejmuje dwa zakresy pojęciowe: po pierwsze wskazuje, że jest rzeczywista i faktyczna, a po drugie, że okupacja ta daje tytuł suwerenny i wywołuje określone skutki w prawie międzynarodowym. Warunek efektywności - okupacja daje tytuł tylko wtedy, gdy terytorium podlega wyłącznej, efektywnej władzy państwa rządzącego. Efektywność zależy od dwóch czynników: charakteru okupowanego terytorium oraz stopnia, w jakim społeczność międzynarodowa jest nim zainteresowana. Efektywna okupacja straciła na znaczeniu współcześnie, w związku z zakazem i potępieniem kolonializmu. Zasiedzenie. Niezbędne jest ciągłe i pokojowe wykonywanie praw suwerennych na danym terytorium oraz jedynie we własnym imieniu. Jest to nabycie suwerenności poprzez efektywne, trwałe wykonywanie kompetencji państwowych. Jednak działanie zasiedzenia jest ograniczone przez prawo międzynarodowe w wielu przypadkach np. okupacji wojskowej lub rezultatów wojny. Przyrost. Terytorium państwa może być powiększone wskutek działalności sił przyrody lub pracy człowieka. Przyrost jest sposobem nabycia terytorium, niewymagającym od państwa podjęcia żadnych specjalnych aktów. Zawojowanie (podbój). Wymóg ostateczności i nieodwracalności zawojowania - do I wojny światowej, zawojowanie oznaczało legalny sposób nabycia terytorium. Warunkiem legalności była ostateczność (nic nie wróżyło zmiany tego stanu) i nieodwracalność (ostateczne zakończenie wojny). Przyjęcie zakazu wojny w prawie międzynarodowym oznaczało koniec instytucji zawojowania. Utrata terytorium. sposoby utraty terytorium. Prawo międzynarodowe zna tyle samo sposobów nabycia, co utraty terytorium. A więc cesja, zasiedzenie może być sposobem nabycia jak i utraty terytorium. Efektywna okupacja ma odpowiednik porzucenia, a przyrost - zmniejszenia itp. Zwykle, jeśli jedno państwo nabywa terytorium to inne je traci, zdarza się jednak, że traci się nie na rzecz innego państwa, lecz np. ono zanika na skutek działania żywiołów itp. Derelikcja jest przykładem utraty terytorium nie na rzecz innego podmiotu - państwo przestaje wykonywać swe kompetencje na danym obszarze i porzuca je, co prowadzi do przekształcenia w ziemie niczyją. Wspólnym mianownikiem wszystkich sposobów utraty terytorium jest brak lub niemożliwość wykonywania kompetencji państwowych, bez względu na powody z wyjątkiem zawojowania, które jest wyłączone z możliwości
65. ZMIANY W ZAKRESIE ZWIERZCHNICTWA TERYTORIALNEGO.
Oznaczają problem dot. ludności. Sytuacja, w której ludzie znaleźli się pod nową jurysdykcją państwa w ogóle uważana jest za sprzeczną z prawami człowieka. Gdyby jednak do tego doszło aktualnie możliwymi rozwiązaniami są: - możliwość zatrzymania poprzedniego obywatelstwa i nie przyjmowania nowego;- prawo wyboru / opcji (skutek możliwy: przesiedlenie);- przymusowa repatriacja; - plebiscyt - ludność sama wypowiada się pod jakim zwierzchnictwem chce dalej żyć (to najbardziej demokratyczny sposób).
66. UTRATA TERYTORIUM PAŃSTWOWEGO.
Prawo międzynarodowe zna tyle samo sposobów nabycia, co utraty terytorium. A więc cesja, zasiedzenie może być sposobem nabycia jak i utraty terytorium. Efektywna okupacja ma odpowiednik porzucenia, a przyrost - zmniejszenia itp. Zwykle, jeśli jedno państwo nabywa terytorium to inne je traci, zdarza się jednak, że traci się nie na rzecz innego państwa, lecz np. ono zanika na skutek działania żywiołów itp. Derelikcja - jest przykładem utraty terytorium, nie na rzecz innego podmiotu. Może być i tak, że państwo przestaje wykonywać swe kompetencje na danym obszarze i porzuca je, co prowadzi do przekształcenia w ziemie niczyją. Wspólnym mianownikiem wszystkich sposobów utraty terytorium jest brak lub niemożliwość wykonywania kompetencji państwowych, bez względu na powody z wyjątkiem zawojowania, które jest wyłączone z możliwości.
68. POJĘCIE I RODZAJE GRANIC. i
Granicę linearną zawdzięczamy rewolucji francuskiej, gdyż tak rozumiana była w traktatach zwieranych przez Francję w latach 1797 i 1801. Pojęcie: Granica jest to linia, a ściślej płaszczyzna, w obrębie, której zawiera się terytorium państwowe; oddziela ona je od terytorium innego państwa. Rodzaje granic - naturalne (morza, góry, stepy, pustynie) lub sztuczne. Natomiast ze względu na sposób ich ustalania dzielą się na orograficzne (uwzględniające ukształtowanie powierzchni) i geometryczne (przebiegające niezależnie od rzeźby terenu). Szczególnym rodzajem granic są granice astronomiczne biegnące wzdłuż południków i równoleżników (np. między USA a Kanadą lub między Egiptem a Libią i Sudanem). Administracja granicy państwowej - przepisy wewnętrzne regulują sprawy ochrony granicy, jej przekraczania czy eksploatacji bogactw naturalnych w jej pobliżu np. ustawa z 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej. Nie wszystkie problemy można rozwiązać jednostronnie, dlatego państwa zawierając ze sobą umowy o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych. Nienaruszalność granic - deklaracja ONZ z 1970 roku stwierdza, że każde państwo ma obowiązek powstrzymać się od groźby lub użycia siły celem naruszenia istniejących międzynarodowych granic innego państwa jako środka rozwiązywania sporów międzynarodowych, włączając w to spory terytorialne i problemy dotyczące granic. Deklaracja KBWE państwa uczestniczące uznały wzajemnie za nienaruszalne wszystkie granice każdego z nich, jak również granice wszystkich państwa w Europie i zobowiązały się do powstrzymania teraz i w przyszłości od zamachów na te granice
69. USTALENIE PRZEBIEGU GRANICY.
Granicę ustala się zwykle za pomocą odpowiednich umów międzynarodowych, rzadziej w wyniku decyzji arbitrażowej lub sądowej. 3 etapy ustalania granicy: decyzja polityczna przyznająca terytorium; delimitacja granicy w umowie międzynarodowej i demarkacja granicy. Delimitacja granicy państwowej - ustalenie przebiegu granicy państwowej; obejmuje sporządzenie opisu granicy oraz naniesienie jej przebiegu na mapę o stosunkowo małej skali np. 1:1000 000 - dokumenty te stanowią podstawę do przeprowadzenia demarkacji. Delimitacja powinna być kompletna, precyzyjna i dokładna. Demarkacja granicy państwowej ma na celu szczegółowe wytyczenie i oznakowanie przebiegu granicy państwowej w terenie. Przeprowadzana jest przez komisję mieszaną i opiera się na dokumentach z procesu delimitacji. Uwzględnia się zachowanie niezbędnych warunków dla prowadzenia gospodarki rolnej oraz nie przeprowadzanie granicy przez miasta i wsie. Mapa granicy wykonana jest zwykle w większej skali niż delimitacja np. 1:2500. Redemarkacja granicy polega na sprawdzeniu istniejącej i wytyczonej już granicy. Administracja granicy państwowej - przepisy wewnętrzne regulują sprawy ochrony granicy, jej przekraczania czy eksploatacji bogactw naturalnych w jej pobliżu np. ustawa z 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej. Nie wszystkie problemy można rozwiązać jednostronnie, dlatego państwa zawierając ze sobą umowy o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych. Nienaruszalność granic - deklaracja ONZ z 1970 roku stwierdza, że każde państwo ma obowiązek powstrzymać się od groźby lub użycia siły celem naruszenia istniejących międzynarodowych granic innego państwa jako środka rozwiązywania sporów międzynarodowych, włączając w to spory terytorialne i problemy dotyczące granic. Deklaracja KBWE - państwa uczestniczące uznały wzajemnie za nienaruszalne wszystkie granice każdego z nich, jak również granice wszystkich państwa w Europie i zobowiązały się do powstrzymania teraz i w przyszłości od zamachów na te granice
70. RZEKA MIĘDZYNARODOWA.
Rzeki międzynarodowe to w szerokim rozumieniu rzeki przepływające przez terytorium co najmniej dwóch państw - ważne, by była to rzeka żeglowna mająca ujście do morza, na której obowiązywałaby swoboda żeglugi dla statków wszystkich państw (rzeki wielonarodowe płyną przez kilka państw, ale nie nadają się do żeglugi albo nie mają ujścia do morza; rzeki graniczne rozdzielają terytoria dwóch państw). Konwencja barcelońska z 20 kwietnia 1921 r. znacznie rozszerza pojęcie rzeki międzynarodowej, jednak ze względu na niewielką liczbę ratyfikacji konwencja miała ograniczone znaczenie. Rzeki poza żegluga są również wykorzystywane do celów przemysłowych, energetycznych itp. dlatego każda rzeka jeśli przecina lub rozgranicza terytoria kilku państw jest przedmiotem stosunków między tymi państwami. Dunaj: płynie przez RFN, Austrię, Słowację, Węgry, Chorwację, Serbię, Rumunię, Bułgarię i Mołdawię. Został najpierw on umiędzynarodowiony na mocy traktatu paryskiego z 30 marca 1856 r. i później jego status był regulowany wieloma innymi traktatami
konwencja belgradzka z 18 sierpnia 1948 r. obecnie reguluje status prawny Dunaju i mówi, że żegluga na Dunaju jest wolna i otwarta dla obywateli, statków handlowych i towarów wszystkich państw na zasadzie równości; nadzór na wykonaniem powierzony Komisji Dunaju, która w przeciwieństwie do poprzednich składa się wyłącznie z państw nadbrzeżnych. Kabotaż- jest to żegluga oraz przewóz osób i towarów między portami tego samego państwa. Komisja rzeczna (specjalny europejski organ międzynarodowy)- powoływana jest w umowach dotyczących żeglugi na rzekach europejskich; - jej zadaniem jest czuwanie nad przestrzeganiem prawa umownego o wolności żeglugi i o równym traktowaniu korzystających z żeglugi; - niektóre komisje rzeczne mogą mieć szersze kompetencje i sprawować rzeczywisty zarząd międzynarodowej drogi rzecznej
71. DEFINICJA OBYWATELSTWA
def. OBYWATEL - to osoba fizyczna zamieszkująca na terytorium jakiegoś państwa (bardzo szerokie ujęcie); def. OBYWATELSTWO - to więź prawna pomiędzy osobą fizyczną, a państwem.
Więź prawna - prawa + obowiązki, które występują zarówno po stronie państwa, jak i osoby fizycznej. Obywatelstwo jest szczególnym węzłem prawnym łączącym jednostkę z państwem. Wynika z niego obowiązek wierności i lojalności w stosunku do państwa oraz zwierzchnictwo osobowe państwa (jurysdykcja) nad własnymi obywatelami, niezależnie od tego, gdzie się oni znajdują. Wiążę się z tym opieka dyplomatyczna. Polega ona na tym ze państwo może występować na forum międzynarodowym w imieniu swoich obywateli w stosunku do innych państw oraz przed sądami międzynarodowymi i komisjami arbitrażowymi. Każde państwo samo określa, kto jest jego obywatelem. Należy to do kompetencji własnej państwa, chyba ze przyjmuje ono konkretne zobowiązania międzynarodowe. Konwencja w sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie, Haga 1930 mówi: każde państwo władne jest określić w swym ustawodawstwie, kto jest jego obywatelem. Ustawodawstwo to winno być przyjęte przez inne państwa, byleby było zgodne z umowami międzynarodowymi, zwyczajem i zasadami prawnymi ogólnie uznanymi w przedmiocie obywatelstwa. 1997 - konwencja rady europy o obywatelstwie: stanowi, ze obywatelstwo jako związek prawny miedzy osoba fizyczna a państwem nie określa przynależności etnicznej jednostki. Obywatelstwo nie ma ogólnych regulacji; reguluje je prawo krajowe. Jest więc związane z państwem i jego tradycją. Wszystkie osoby przebywające na terytorium państwa dzieli się na obywateli i cudzoziemców.
72. REGULACJE PRAWNOMIĘDZYNARODOWE DOTYCZĄCE OBYWATELSTWA.
1997- konwencja rady europy
12. 4. 1930 - konwencja haska
20. 2. 1957 - konwencja o obywatelstwie kobiet zamężnych, Nowy Jork
1992 - traktat z Maastricht, o obywatelstwie unii.
1948 - powszechna deklaracja praw człowieka i obywatela - art. 14 par 1 - każdy człowiek ma prawo do posiadania obywatelstwa
73. SPOSOBY NABYCIA OBYWATELSTWA.
Może nastąpić przez urodzenie, nadanie (naturalizację), zamążpójście, adopcję, opcję i repatriację. Reintegracja - odzyskanie obywatelstwa np. po rozwodzie. prawo krwi (ius sanguinis) - polega na tym, ze jednostka przez urodzenie nabywa obywatelstwa państwa, którego obywatelami są jej rodzice
prawo ziemi (ius soli) - polega na tym, ze o obywatelstwie jednostki decyduje miejsce jej urodzenia. Urodzenie się na statku lub w samolocie traktuje się zazwyczaj tak samo, jak gdyby nastąpiło to na terytorium państwa przynależności. Prawo polskie oparte jest na zasadzie prawa krwi. Zgodnie z Ustawą o obywatelstwie polskim z 1962 roku dziecko nabywa przez urodzenie obywatelstwa PL, jeżeli: oboje rodzice są obywatelami polskimi; jedno z rodziców jest obywatelem polskim, a drugie jest nieznane, nieokreślone jest jego obywatelstwo lub nie posiada żadnego obywatelstwa. Stosowanie zasady ziemi dopuszcza się pomocniczo: dziecko urodzone lub znalezione w Polsce nabywa obywatelstwo Polskie, jeżeli oboje rodzice są nieznani bądź nieokreślone jest ich obywatelstwo albo nie posiadają żadnego. Naturalizacja (nadanie obywatelstwa) - wg polskiego prawa cudzoziemcowi można na jego wniosek nadać obywatelstwo polskie jeśli zamieszkuje w PL co najmniej 5 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub posiadając prawo stałego pobytu, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nawet bez zachowania tego warunku. Właściwą władzą w tym zakresie jest prezydent RP. Obywatelstwo Kobiet zamężnych: wg konwencji nowojorskiej ani zawarcie, ani rozwiązanie małżeństwa pomiędzy obywatelami dwóch państw nie wpływa samo przez się na obywatelstwo żony. Zgodnie z prawem polskim: cudzoziemiec pozostający przynajmniej 3 lata w związku małżeńskim zawartym z PL może nabyć obywatelstwo PL jeżeli w terminie określonym złoży odpowiednie oświadczenie przed właściwym organem i organ ten wyda decyzje o przyjęciu oświadczenia.
74. ZASADA EFEKTYWNEGO OBYWATELSTWA.
O obywatelstwie danej osoby powinny decydować realne związki z danym państwem: - stałe miejsce zamieszkania;- związki rodzinne;- kultura;- miejsce prowadzonej działalności gospodarczej;- wyznanie (gdy jest charakterystyczne). Ta zasada jest bardzo krytykowana. Bardzo głośnym echem odbiła się sprawa Nottebohma (1955r.).
75. AZYL W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM.
Azyl terytorialny bądź polityczny polega na udzieleniu schronienia, czyli prawa wjazdu i osiedlenia się cudzoziemcowi ściganemu w kraju ojczystym lub w państwie trzecim za popełnienie przestępstwa politycznego lub z innych względów politycznych. Udzielenie azylu wiąże się z odmową ekstradycji. Deklaracja w sprawie azylu terytorialnego uchwalona przez ZO ONZ w 1967 roku stanowi ze udzielenie azylu jest aktem pokojowym i humanitarnym. Prawo azylu NIE przysługuje osobom winnym zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni wojennych oraz zbrodni przeciwko pokojowi. Konstytucja przewiduje oprócz azylu terytorialnego możliwość zadania cudzoziemcowi statusu uchodźcy w rozumieniu Konwencji o statusie uchodźcy z 1951 i protokołu uzupełniającego z 1967. wg tych dokumentów uchodźcą jest osoba, która na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swej rady, religii, narodowości i przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych przebywa poza granicami państwa którego jest obywatelem i nie może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego państwa, a także osoba które nie ma żadnego obywatelstwa, znajduje się na skutek podobnej sytuacji poza państwem swego zamieszkania i nie może lub nie chce z powodu tych obaw powrócić do tego państwa.
Azyl dyplomatyczny nie jest instytucją powszechnego prawa międzynarodowego. Może być udzielony w pomieszczeniach misji dyplomatycznej, na pokładzie okrętu wojennego i samolotu wojskowego oraz w bazach wojennych. Są dwie kategorie osób uprawnionych do ubiegania się o ten rodzaj azylu: osoby ścigane ze względów politycznych i przestępcy polityczni. Azyl taki powinien być udzielany wyłącznie w sytuacjach nie cierpiących zwłoki. Praktyczną konsekwencją przyznania A.D. jest wyjecie osoby korzystającej z tego rodzaju ochrony spod jurysdykcji państwa pobytu.
76. STATUS PRAWNY UCHODŹCÓW.
Regulowany w „Konwencji genewskiej” dotyczącej statusu uchodźców z 28 lipca 1951 r. i Protokole Nowojorskim z 31 stycznia 1967 r. W polskim ustawodawstwie kwestię uchodźców reguluje ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 1 lit. A pkt 2 Konwencji Genewskiej uchodźcą jest osoba, która na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem i nie może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego państwa oraz osoba, która nie ma żadnego obywatelstwa i znajduje się na skutek podobnej sytuacji poza państwem swego zamieszkania i nie może lub nie chce z powodu tych obaw powrócić do tego państwa. Ale również przyczyną może być np. sytuacja gospodarcza, klęska żywiołowa. Pojęcie „prześladowania” wyjaśniła Rada Unii Europejskiej w tzw. dyrektywie kwalifikacyjnej Rady UE z 2004 r., w której stwierdzono, iż prześladowanie może przybrać formę aktów przemocy fizycznej i psychicznej nie tylko ze strony organu państwowego. Stąd wydaje się, że jest możliwe przyznanie statusu uchodźcy ofiarom przemocy domowej, jeśli spełnione są pozostałe przesłanki. Natomiast na przykład obawa przed powołaniem do służby wojskowej - w świetle Konwencji Genewskiej - nie stanowi przesłanki do uzyskania statusu uchodźcy. Podobnie obawa przed mocą czarów, choćby uzasadniona, nie mieści się w pojęciu „obawy przed prześladowaniem” w rozumieniu Konwencji Genewskiej. W celu uzyskania statusu uchodźcy należy wykazać, iż groźba prześladowania z powodów, które wyżej przedstawiliśmy, jest realna. Sama, nawet uzasadniona obawa o życie i zdrowie, nie jest podstawą do przyznania statusu uchodźcy, jeżeli przyczyny tej obawy są inne niż wymienione w Konwencji. Zła sytuacja istniejąca w kraju pochodzenia cudzoziemca nie może być zatem samoistną przesłanką przyznania statusu uchodźcy. Cudzoziemiec, któremu nadano status uchodźcy otrzymuje tzw. genewski paszport, tj. dokument umożliwiający poruszanie się bez wiz po całej Europie, który jest ważny przez 3 lata z możliwością przedłużenia na dalszy okres, kartę pobytu również na okres 3 lat, a nadto otrzymuje przez 12 miesięcy niewielkie fundusze na zagospodarowanie się oraz inną pomoc mającą na celu wspieranie procesu jego integracji. Regulacje:- Konwencja o statusie uchodźcy z 1951 r.; - Protokół uzupełniający z 1967 r. (protokół nowojorski); - Kontytucja RP. Uchodźca może wystąpić z wnioskiem do tzw. państwa bezpiecznego (p. stabilnego). Państwo bierze odpowiedzialność uchodźca w kwestii jego:- zamieszkania;- wyżywienia;- prawa do pracy;- edukacji dla dzieci. Nie udziela się statusu uchodźcy osobie, która:- popełniła zbrodnie wojenną;- dokonała aktu sprzecznego z ONZ;- popełniła przestępstwo przeciwko innemu państwu;- popełniła ciężkie przestępstwo (nie polityczne);- pochodzi z innego państwa niż bezpieczne;- zmierza do dalszych bezpiecznych krajów (np. Polske traktuje jako przystanek przez Niemcami). Utrata statusu uchodźcy:- działanie na niekorzyść państwa;- ustanie przesłanek zagrożenia; Status uchodźcy może być zamieniony na status legalnego zamieszkania.
77. EKSTRADYCJA - GŁOWNE ZASADY.
Ekstradycja polega na wydaniu podejrzanego lub przestępcy państwu, któremu przysługuje w stosunku do niego jurysdykcja karna, w celu osądzenia lub wykonania orzeczonej już kary. Zasady ekstradycji. Analiza umów międzynarodowych i ustawodawstw wewnętrznych pozwala ustalić w przedmiocie ekstradycji kilka zasad, które przyjęły się niemal powszechnie: 1) podstawę ekstradycji stanowić może tylko czyn, który zagrożony jest karą w obu państwach; 2) osobę wydaną można ścigać wyłącznie za przestępstwa, które były podstawą wydania, jak również wykonać wobec niego taką karę, do wykonania której została wydana; 3) nie podlegają wydaniu osoby, które w państwie pobytu korzystają z prawa azylu. Przestępstwa ekstradycyjne. Stanowią one podstawę wydania i wymieniane są w umowach międzynarodowych bądź w drodze szczegółowego wyliczenia, bądź przez podanie klauzuli ogólnej z ewentualnymi wyjątkami. Z reguły obejmują najpoważniejsze przestępstwa przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu. Wśród przestępstw, które nie uzasadniają ekstradycji, zazwyczaj wskazuje się przestępstwa polityczne, rzadziej także przestępstwa wojskowe. Przestępstwa polityczne. Kwalifikacja, czy zachodzi przypadek przestępstwa politycznego, należy do państwa pobytu osoby, o której wydanie zwróci się inny podmiot. Zależna jest w znacznej mierze od stanu stosunków między zainteresowanymi państwami. W celu uniknięcia rozbieżności w kwalifikacji, a przede wszystkim uniemożliwienia sprawcom uniknięcia kary, w prawie międzynarodowym wyraźnie ustalono przestępstwa, które nie mogą być uznane za polityczne. Zgodnie z prawem norymberskim, należą do nich: zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości i zbrodnie wojenne. Również konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa z roku 1948 stwierdza wyraźnie w art..VII: „Ludobójstwo i inne czyny wymienione w art.III nie będą uważane za przestępstwa polityczne, jeśli chodzi o dopuszczalność ekstradycji”. Procedura ekstradycyjna. Regulowana jest w drodze umownej. Najczęściej wniosek ekstradycyjny wraz z uzasadnieniem i dokumentacja przekazywany jest w drodze dyplomatycznej, choć coraz częściej komunikują się ze sobą ministerstwa sprawiedliwości i prokuratury generalne. Ostatnia czynnością ekstradycyjną jest przekazanie przestępcy przez władze policyjne. W Polsce własnych obywateli z reguły się nie wydaje - art. 55 ust. 1 Konstytucji - zakaz ekstradycji. Ponadto występuje zakaz ekstradycji osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa z powodów politycznych bez użycia przemocy. Według Kpk z 1997 r. - ekstradycja:- zakazana w stosunku do obywatela i osoby, która ma prawo azylu;- można odmówić gdy przestępstwo popełnione na terytorium RP/statku/samolocie oraz gdy państwo nie zapewnia wzajemności; Wyjątkiem jest oczywiście UE - europejski nakaz aresztowania, MTK.
78. WYJĄTKI OD REGUŁ EKSTRADYCYJNYCH.
Obywateli nie wydaje się do kraju w którym: - grozi kara śmierci, tortury, poniżające traktowanie; - osoba ta jest traktowana jako przestępca polityczny (ale przestępców POSPOLITYCH z pobudek politycznych już tak!; np. zamach terrorystyczny, obraza polityka, zabójstwo prezydenta, itp.);
Ekstradycja zakazana jest również w stosunku do obywatela i osoby, która ma prawo azylu. Przeprowadzenie ekstradycji można odmówić, gdy przestępstwo popełnione zostało na terytorium RP/statku/samolocie oraz gdy państwo nie zapewnia wzajemności. Osoby, które nie zostały wydane odpowiadają jednak przed sądem państwa, w którym przebywają.
79. MIĘDZYNARODOWA OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA.
Międzynarodowy system ochrony praw człowieka - w wyniku zorganizowanej współpracy państw-członków Narodów zjednoczonych doszło do wypracowania całego międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka. U źródeł owej współpracy leżą tragiczne doświadczenia II wojny światowej.
Na istniejący obecnie międzynarodowy system ochrony praw człowieka składają się liczne umowy, przyjęte przez Organizacje Narodów Zjednoczonych, organizacje wyspecjalizowane, zwłaszcza MOP i UNESCO, oraz organizacje regionalne: Rade Europy, Unię Europejską i OBWE, Organizację Państw Amerykańskich oraz Organizację Jedności Afrykańskiej. Prawa człowieka traktowane są obecnie jako niepodzielna całość złożona zarówno z praw politycznych, obywatelskich, jak i z praw ekonomicznych, socjalnych, kulturalnych. Prawa człowieka zarówno polityczne jak i ekonomiczne, ciągle są naruszane w wielu częściach świata. Pojęcie kontroli międzynarodowej: kontrolą międzynarodową są wynikające z umowy działania organów wspólnych mające na celu stwierdzenie, czy postępowanie państw jest zgodne z przyjętymi przez nie zobowiązaniami. Rodzaje umów z uwagi na kontrolę międzynarodową. Ogólnie można podzielić je na trzy grupy: umowy, które nie przewidują żadnej procedury kontrolnej; umowy, które wprawdzie tez jej nie zwierają, ale których wykonanie może być kontrolowane w ramach szerszego systemu istniejącego już w poszczególnych organizacjach międzynarodowych; umowy ze specjalna procedurą kontrolną; środki i organy kontroli:
analiza procedur kontrolnych, zabezpieczających wykonywanie postanowień umów międzynarodowych dotyczących praw człowieka prowadzi do wniosku, że mogą one być oparte na następujących środkach: sprawozdaniach, skargach państw, badaniach na miejscu oraz petycjach. Sprawozdanie - jako środek kontroli przewidziane są zarówno w ramach ogólnych procedur kontrolnych funkcjonujących w ONZ i MOP, jak też w specjalnych systemach. Odnośnie do specjalnych systemów kontroli przewidzianych przez poszczególne umowy dotyczące praw człowieka to ogólnie można powiedzieć, że przewidują one, iż sprawozdania są rozpatrywane najpierw przez organ specjalnie powołany do kontroli wykonania danej konwencji, a następnie przez organ organizacji, w ramach, której dana umowa została przyjęta. Skargi państw oraz badania na miejscu - jeżeli jakiś państwo podaje w wątpliwość, czy inna strona wykonuje swe zobowiązania konsekwentnie, ona w niektórych systemach kontrolnych przesłać skarg do wskazanego organu bądź od razu, bądź po uprzedniej próbie załatwienia sporu w drodze rokowań dwustronnych. Skargi są przedstawiane tym samym organom, które rozpatrują sprawozdania państw. Petycje - odwołanie skierowane do organu międzynarodowego, w którym osoba fizyczna lub prawna zazwyczaj bezpośrednio zainteresowana, wskazuje na naruszenie odpowiedniej umowy międzynarodowej
możliwość składania petycji przez osoby fizyczne jest przewidziana fakultatywnie w Międzynarodowej Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej oraz w Protokole Opcyjnym do MPPOiP; ONZ ustanowiła specjalną procedurę 1503. Organy kontroli - w zasadzie dwa rodzaje organów wspólnych, polityczne oraz niezależne, o charakterze niesądowym. Organy polityczne złożone są z przedstawicieli państw. Można je podzielić na główne i pomocnicze. W systemie organizacji międzynarodowych organy główne są także podporządkowane najszerszemu organowi przedstawicielskiemu, co w praktyce oznaczać może trójstopniowość systemu kontroli
Światowa Konferencja Praw Człowieka (Wiedeń, czerwiec 1993 r.) sformułowała postulat powołania do życia instytucji Wysokiego Komisarza Praw Człowieka - rezolucję przyjęto na XLVIII sesji ZO ONZ w grudniu 1993 r., a Sekretarz Generalny powołał na to stanowisko w lutym 1994 r. Ayalę Lasso z Ekwadoru, który w 1997 r. zrezygnował z pełnienia tej funkcji. Sergio Viera de Mello z Brazylii, (który zastąpił Mary Robinson z Irlandii), zginął w zamachu terrorystycznym w Bagdadzie, w 2003 r.
80. POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA.
Międzynarodowa Karta Praw Człowieka. Na konferencji w San Francisco wysunięta została idea opracowania międzynarodowej karty praw człowieka. Organem, który miał określić jej formę i treść, była, stosownie do art. 68 Karty NZ, Komisja Praw Człowieka wyłoniona przez Radę Gospodarczo-Społeczną. Na swej pierwszej i drugiej sesji Komisja zastanawiała się nad formą i treścią Międzynarodowej Karty Praw. Ostatecznie w grudniu 1947 r. zdecydowano, że będzie się ona składać z trzech części: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Paktu Praw Człowieka, Środków dotyczących wprowadzenie w życie Paktu. Postanowienia Powszechnej Deklaracji - prace nad Deklaracją prowadzone były w latach 1947-1948, została ona uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne 10 grudnia 1948 r. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka składa się ze wstępu i 30 artykułów: we wstępie mówi ona o motywach leżących u podstawy jej opracowania. Podkreśla, że uznanie przyrodzonej godności, równych i niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju. Pierwsze trzy artykuły maja ogólny charakter i poświęcone są zasadom Wolności, Równości i Braterstwu. Kolejne artykuły 4-21 poświęcone są prawa obywatelskim i politycznym. Artykuły 22-27 dotyczą praw ekonomicznych, społecznych i kulturalnych. Aartykuł 29 podkreśla obowiązki jednostki wobec społeczeństwa, bez którego niemożliwy jest swobodny i pełny rozwój jej osobowości. Charakter prawny Powszechnej Deklaracji - Powszechna Deklaracja Praw Człowieka jako rezolucja ZO ONZ nie miała formalnie wiążącego charakteru. Stała się ona punktem wyjścia wielu rezolucji Zgromadzenia Ogólnego, Rady Bezpieczeństwa, Rady Gospodarczo-Społecznej i Rady Powierniczej. Powołuje się na nią wiele konstytucji. Liczne konstytucje powtarzają jej postanowienia nawet bez wyraźnego odwoływania się do niej. Powszechna Deklaracja wpłynęła i wpływa na praktykę ustawodawczą, administracyjną i sądową wielu państw. Powszechna Deklaracja stała się obecnie obowiązującą w wyniku przekształcenia jej postanowień w zwyczaj międzynarodowy. Dzień uchwalenia Powszechnej Deklaracji został proklamowany przez Zgromadzenie Ogólne NZ jako Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka (10 grudnia)
81. MIĘDZYNARODOWE PAKTY PRAW CZŁOWIEKA.
Układ Paktów jest w zasadzie identyczny. Poza wstępem dzielą się na pięć części, z których pierwsza zwiera jeden tylko artykuł poświęcony prawu ludów i narodów do samostanowienia, druga obejmuje postanowienia ogólne, trzecia traktuje odpowiednio: o prawach ekonomicznych, społecznych i kulturalnych lub o prawach obywatelskich i politycznych, czwarta poświęcona jest kontroli międzynarodowej, piąta to postanowienia końcowe. Artykuł 2 obu paktów nakłada zobowiązania na strony. W pierwszym przypadku - każda ze stron zobowiązuje się przedsięwziąć odpowiednie kroki, włączając w to środki ustawodawcze, indywidualne oraz w ramach pokoju i współpracy międzynarodowej. W drugim - każda ze stron zobowiązuje się przestrzegania i zagwarantowania wszystkim jednostkom znajdującym się na jej terytorium i podlegającym jej jurysdykcji praw uznanych Paktem. Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych nie nakłada bezpośrednich zobowiązań, lecz formułuje jedynie program działań i cele społeczne. Progresywność praw ekonomicznych, społecznych i kulturalnych nie zwalnia państw od obowiązku ich realizacji, uzależnia jedynie zakres zobowiązań poszczególnych krajów od ich możliwości materialnych. Ekonomiczne, społeczne i kulturalne prawa człowieka sformułowane w Pakcie są w porównaniu z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka znacznie bardziej rozwinięte, skonkretyzowane. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych przyznaje ochronę tradycyjnym prawom i wolnością człowieka, kierując się wyliczeniem ich w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Pierwszym prawem jest prawo do życia, które powinno być chronione przepisami prawa. Bardzo rozbudowane są postanowienia Paktu chroniące prawa człowieka w postępowaniu sądowym. Wszyscy ludzie są równi przed sądami, mają też prawo do sprawiedliwego i publicznego przesłuchania przez niezależny i bezstronny sąd w sprawach karnych i cywilnych. Każdy człowiek ma prawo do wolności myśli, sumienia, wyznania oraz do własnych poglądów. Obywatel powinien mieć prawo i możliwość, bez żadnej dyskryminacji, do uczestniczenia w kierowaniu sprawami publicznymi bezpośrednio lub za pośrednictwem swobodnie wybranych przedstawicieli, do korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego w głosowaniu tajnym, w rzetelnym, okresowo przeprowadzanych powszechnych i równych wyborach. Znaczenie Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka-przyoblekały wyrażone w niej idee, prawa i wolności w szatę prawną, nadając im charakter norm prawa międzynarodowego; rozwijały i konkretyzowały postanowienia Deklaracji, uznawały one prawa, które nie figurowały w Powszechnej Deklaracji; rozszerzyły znacznie zakres praw ekonomicznych, społecznych i kulturalnych, sformułowały również wyraźny zakaz propagandy wojennej. Ustanawiały także procedurę kontrolna nad ich implementacją, której pozbawiona jest Deklaracja. W porównaniu z Deklaracja Pakty nie zawierają jednak trzech istotnych praw człowieka: praw do własności i zakazu jej arbitralnego pozbawienia, prawa każdego do ubiegania się i otrzymania azylu w innych krajach, jak też prawa każdego do posiadania obywatelstwa i zakazie samowolnego pozbawiania go.
82. KOMITET PRAW CZŁOWIEKA DZIAŁAJĄCY NA PODSTAWIE PAKTÓW Z 1966r. Komitet Praw Człowieka - powołany na mocy artykułu 28. Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 16 grudnia 1966 roku. Jego celem jest monitorowanie przestrzegania postanowień Paktu oraz jego dwóch Protokołów Fakultatywnych. Komitet składa się z 18 niezależnych ekspertów, o nieposzlakowanej opinii i uznanych kompetencjach szczególnie w dziedzinie praw człowieka. Osoby te wybierane są spośród kandydatów zgłoszonych przez państwa, które ratyfikowały Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych w głosowaniu tajnym. Skarga do Komitetu może być złożona jedynie po wyczerpaniu dróg prawnych w kraju skarżącego, chyba, że procedura przedłuża się. Wniosek będzie także odrzucony, jeśli sprawę rozpatruje jednocześnie inny trybunał (np Europejski Trybunał Praw Człowieka). Po precedensowej sprawie Toonen v. Australia w 1994 można też skarżyć się "actio popularis", czyli na hipotetyczne naruszenie swoich praw np. poprzez odbiegające od standardów paktów prawodawstwo krajowe. Choć Komitet przypomina w swoim działaniu trybunał to jego decyzje nie wiążą państwa-strony Pierwszego Protokołu i Paktu. Jest to głos niejako doradczy, więc od państwa zależy dostosowanie się do decyzji. Komitet przyjmuje także wnioski (skargi) od państw-stron przeciwko krajom, które łamią prawa człowieka, jednak jest to praktyka niestosowana. Kolejną kompetencją Komitetu jest przyjmowanie i rozpatrywanie informacji przedkładanych przez państwa-strony Paktu na temat ochrony praw człowieka na ich terytorium. Komitet zgodnie z mechanizmem zawartym w Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych uprawniony jest do przyjmowania i rozpatrywania sprawozdań dotyczących postępów jakich państwa-strony Paktu dokonały w dziedzinie zawartych w pakcie regulacji prawno- człowieczych. Niestety większość z państw zwleka ze zdawaniem sprawozdań, część z nich nie zdało nawet pierwszego sprawozdania. Komitet poza ponaglaniem państw nie jest w stanie w tej kwestii nic zrobić.
83. REGIONALNE SYSTEMY OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA.
Regionalny system ochrony praw człowieka - element międzynarodowego systemu praw człowieka, uzupełnia uniwersalny system ochrony praw człowieka ONZ w zakresie praw człowieka. Celem jest zwiększenie efektywności międzynarodowej ochrony praw człowieka, gdyż państwa danego regionu łączy wspólne dziedzictwo kulturowe i historyczne, faktyczna współpraca i gotowość akceptacji wspólnych wartości i norm. System regionalny odnosi się do poszczególnych kontynentów. Afryka posiada system afrykański, który nadzoruje Komisja Praw Człowieka i Ludów składająca się z 11 członków, oraz jej organ pomocniczy Afrykański Trybunał Praw Człowieka i Ludów. Komisja Praw Człowieka i Ludów rozpatruje sprawozdania z realizacji Afrykańskiej Karty Praw Człowieka i Ludów. Ameryka posiada system interamerykański, który opiera się na Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka. Gwarantem przestrzegania praw obywatelskich jest również Komisja Praw Człowieka i Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka. Półwysep arabski posiada system arabski oparty na religii islamskiej oraz Arabskiej Karcie Praw Człowieka, gwarantem przestrzegania praw jest także Komitet Ekspertów Praw Człowieka. W Europie funkcjonuje system europejski, który jest oparty na działalności trzech instytucji: Rady Europy, Unii Europejskiej oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE dawne KBWE).
84. EUROPEJSKA KONWENCJA O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI.
Konwencja została podpisana 4 listopada 1950 r. i weszła w życie we wrześniu 1953 r. Wraz ze swoimi jedenastoma protokołami dotyczy wielu podstawowych praw obywatelskich i politycznych. We wstępie Konwencji stwierdza się, że państwa europejskie działają w tym samym duchu oraz posiadają wspólne dziedzictwo tradycji politycznych, ideałów, swobód i rządów prawa. Do praw objętych Konwencją należy prawo do życia, zakaz tortur i niewolnictwa, prawo do wolności i bezpieczeństwa jednostki, prawo do sprawiedliwego i publicznego procesu w rozsądnym terminie w niezależnym i bezstronnym sądzie ustanowionym na mocy prawa, prawo do poszanowania prywatności i życia rodzinnego, wolność przekonań, sumienia i wyznania, wolność słowa, wolność zbierania się i stowarzyszeń, prawo do małżeństwa i założenia rodziny, prawo do efektywnych środków odwoławczych przed organami krajowymi w przypadku naruszenia któregokolwiek z praw przyznanych na mocy Konwencji oraz postanowienia dotyczące niedyskryminacji w związku z korzystaniem z praw i swobód przyznanych na mocy Konwencji. Ponadto niektóre podstawowe prawa chronione na mocy Konwencji zawarto w kilku protokołach. Protokół I chroni prawo do własności, oświaty i swobodnych wyborów w tajnym głosowaniu, Protokół IV zakazuje pozbawienia wolności za długi oraz chroni między innymi prawa swobodnego przepływu osób i wyboru miejsca zamieszkania oraz prawo powrotu do ojczystego państwa. Protokół VI przewiduje zniesienie kary śmierci, Protokół VII postanawia między innymi, że cudzoziemiec przebywający nielegalnie w danym państwie może być z niego wydalony tylko w drodze wykonania decyzji podjętej zgodnie z przepisami prawa; że osoba skazana za przestępstwo ma prawo do odwołania się od wyroku; że nikt nie może być ponownie sądzony i skazany w postępowaniu karnym za przestępstwo, za które został już skazany lub ostatecznie uwolniony od zarzutów. W interpretacji Konwencji przyjęto podejście bardziej teleologiczne i elastyczne. Trybunał podkreślił, że Konwencja jest żywym instrumentem, który powinien być interpretowany zgodnie z duchem czasu. Podejście to ma zastosowanie nie tylko do merytorycznych praw chronionych na mocy Konwencji, lecz również do postanowień, które regulują mechanizm egzekwowania jej przepisów. Ponadto Trybunał stwierdził, że postanowienia Konwencji, jako instrumentu służącego ochronie praw jednostek muszą być interpretowane i stosowane tak, aby ta ochrona była praktyczna i efektywna.
85. EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA - SPOSÓB POWOŁYWANIA I SKŁAD.
Siedzibą - Strasburg. Utworzone zgodnie ze zmianami jakie wprowadził 11 protokół z 11 maja 1994 r. dotyczący przekształcenia mechanizmu kontrolnego ustanowionego przez konwencję
SKŁAD - 45 sędziów. Sędziowie są wybierani przez zgromadzenie parlamentarne większością głosów na okres 6 lat z możliwością ponownego wyboru. Trybunał zasiada w składzie komitetów (trzech sędziów), izb ( siedmiu sędziów), wielkiej izby (17 sędziów). Trybunał może przyjmować skargę każdej osoby. Trybunał może rozpatrywać skargę dopiero po wyczerpaniu wszystkich środków odwoławczych, przewidzianych prawem wewnętrznym, zgodnie z powszechnie uznanymi zasadami prawa międzynarodowego. Trybunał składa się z sędziów w liczbie równej liczbie Państw-Stron Konwencji (obecnie 451). Konwencja nie nakłada ograniczeń co do liczby sędziów tej samej narodowości. Sędziowie wybierani są przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy na sześcioletnią kadencję. Kadencja połowy sędziów wybranych w pierwszych wyborach wygaśnie po trzech latach, tak aby zapewnić, że kadencja połowy sędziów będzie odnawiana co trzy lata. Sędziowie zasiadają w Trybunale we własnym imieniu i nie reprezentują Państw Stron Konwencji. W czasie sprawowania urzędu nie mogą prowadzić żadnej działalności, która nie dawałaby się pogodzić z niezawisłością i bezstronnością oraz z wymaganiami piastowania urzędu w pełnym wymiarze czasu. Kadencja sędziów upływa z chwilą ukończenia przez nich siedemdziesięciu lat. Zgromadzenie Plenarne Trybunału wybiera Prezesa, dwóch Wiceprezesów i dwóch Przewodniczących Izb na trzyletnią kadencję. Wielka Izba złożona jest z siedemnastu sędziów; w jej skład wchodzą z urzędu
Prezes, Wiceprezesi i Przewodniczący Izb.
86. WARUNKI SKARGI INDYWIDUALNEJ DO EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA.
Punkty dokumentu wydanego przez ten Trybunał mówią: 17. Każda skarga indywidualna przydzielana jest Izbie (Sekcji), a Przewodniczący
Izby wyznacza sędziego sprawozdawcę. Po wstępnym badaniu sprawy sprawozdawca decyduje, czy skarga ma być rozpoznawana przez trzyosobowy Komitet czy też przez Izbę. 18. Komitet może jednogłośnie uznać skargę za niedopuszczalną lub skreślić ją z listy spraw zawisłych przed Trybunałem, jeżeli decyzję taką można podjąć bez dalszego badania okoliczności sprawy. 19. Skargi indywidualne, które nie zostały uznane za niedopuszczalne przez Komitety, lub, które zostały przekazane przez sprawozdawcę do rozpoznania przez Izbę, a także skargi międzypaństwowe, są rozpatrywane przez Izby. Izby decydują o dopuszczalności i o zasadności skargi, zwykle wydając w tym przedmiocie odrębne orzeczenia, lub, o ile uznają to za stosowne, wydają jedno orzeczenie, co do obu tych kwestii. 20. Izby mogą w każdym czasie zrzec się właściwości na rzecz Wielkiej Izby, jeżeli w sprawie rozpatrywanej przez Izbę pojawi się poważne zagadnienie dotyczące interpretacji Konwencji, lub jeżeli istnieje ryzyko wydania orzeczenia, które byłoby sprzeczne z dotychczasowym orzecznictwem Trybunału, chyba że jedna ze stron sprzeciwi się temu w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym została zawiadomiona o zamiarze przekazania sprawy do Wielkiej Izby. 21. W pierwszej fazie postępowanie jest zasadniczo pisemne, chyba, że Izba zdecyduje przeprowadzić rozprawę, w którym to przypadku przedmiotem rozprawy będą zwykle zarówno kwestie związane z dopuszczalnością, jak i z zasadnością skargi. 22. Orzeczenia Izb, co do dopuszczalności skargi są podejmowane większością głosów, zawierają pisemne uzasadnienie i są publiczne.
87. ETAPY POSTĘPOWANIA PRZED EUROPEJSKIM TRYBUNAŁEM PRAW CZŁOWIEKA.
Skarga badana jest na początku z punktu widzenia jej dopuszczalności. Analizuje się więc, czy spełnia ona wszystkie konieczne wymogi. Jeżeli nie, to może ona zostać odrzucona - uznana za niedopuszczalną przez komitet złożony z 3 sędziów lub izbę, do której została skierowana. Jeśli decyzję podejmuje komitet, to decyzja ta dla swej ważności potrzebuje jednomyślnych głosów wszystkich trzech sędziów. Jeżeli co najmniej jeden z nich wyłamie się i nie zagłosuje za odrzuceniem petycji to kwestię jej dopuszczalności rozstrzygnie cała izba (większością głosów). Decyzja o uznaniu skargi za niedopuszczalną jest ostateczna, niezależnie od tego, czy podejmie ją komitet czy izba Trybunału. Nie można się od niej w żaden sposób odwołać - kończy ona postępowanie definitywnie.
Jedynie więc po uznaniu skargi za dopuszczalną izba może przystąpić do jej merytorycznego badania. W trakcie postępowania przed Trybunałem, izba powinna zachęcać strony do pojednania, do polubownego załatwienia sprawy. Nie chodzi tu tylko o formalny wymóg, który ma być spełniany celem przejścia do dalszych etapów procedury. Chodzi o rzeczywisty obowiązek zachęcania stron w sporze do załagodzenia go z korzyścią dla ich obu oraz w duchu poszanowania praw człowieka. Z uwagi na zapewnienie maksimum skuteczności, postępowanie w tej fazie jest poufne.
Jeśli nie osiągnięto polubownego rozwiązania sporu, to izba Trybunału będzie kontynuować badanie skargi co do jej istoty. Strony postępowania (skarżący i państwo) zostaną zobowiązane do przedstawienia w konkretnym terminie swoich memoriałów i innych dokumentów popierających ich argumentację. W tym czasie dokonuje się również sprawdzanie stanu faktycznego powołanego w skardze (w tym celu izba może przeprowadzić dochodzenie). Gdy sędziowie już zapoznają się z tak zebranymi informacjami może (nie musi) nastąpić ustna faza postępowania - rozprawa przed Trybunałem. Biorą w niej udział przedstawiciele obu stron będących w sporze. Rozprawa jest dość sformalizowana. Strony zabierają głos według porządku ustalonego przez przewodniczącego izby. W trakcie rozprawy sędziowie mogą zadawać stronom dodatkowe pytania, aby bliżej wyjaśnić interesujące ich szczegóły ze stanu faktycznego lub prawnego sprawy. Po zakończeniu rozprawy sędziowie zbierają się na naradę. Narada sędziowska jest poufna, jej przebieg nie jest komunikowany na zewnątrz, Po dyskusjach w swym gronie, sędziowie ostatecznie przyjmują tekst orzeczenia większością głosów. Wyrok (orzeczenie) obejmuje trzy zasadnicze części: opisanie stanu faktycznego sprawy, przedstawienie argumentów prawnych uzasadniających treść trzeciej części, czyli sentencji wyroku. Egzekutorem wykonania wyroku jest Komitet Ministrów Rady Europy, Komitet może uchwalić rezolucję wzywającą państwo do postępowania zgodnego z wyrokiem Trybunału.
88. WOLNOŚCI LOTNICZE.
Wolności lotnicze. Międzynarodowa żegluga lotnicza może się odbywać tylko na podstawie zezwoleń, czyli przywilejów przyznawanych przez państwo obcym samolotom we własnej przestrzeni powietrznej. Wolności techniczne (tranzytowe.) Dwie pierwsze wolności nazywane są technicznymi lub tranzytowymi. Są to: - wolność pierwsza - prawo przelotu bez lądowania. Wolność druga - prawo lądowania technicznego (niehandlowego). Prawo lądowania technicznego oznacza ze niedopuszczalne jest zabieranie lub pozostawianie pasażerów, towarów czy poczty. Jeśli chodzi o loty nieregularne to dwie pierwsze wolności wynikają a art. 5 Konwencji Chicagowskiej. Natomiast odnośnie do lotów regularnych przywileje te zawiera wymieniany układ o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych (zwany układem o dwóch wolnościach) z 7 grudnia 1944 r. Polska jest stroną układu o dwóch wolnościach. Państwa niezwiązane układem o dwóch wolnościach przyznają sobie wolności tranzytowe na zasadach dwustronnych. Wolności handlowe. Podstawowymi wolnościami handlowymi są: wolność trzecia - prawo przywożenia pasażerów i ładunku z państwa przynależności statku powietrznego,- wolność czwarta - prawo zabierania pasażerów i ładunku do państwa przynależności statku powietrznego, wolność piąta - prawo zabierania pasażerów i ładunku do państw trzecich oraz prawo przywożenia pasażerów i ładunku z tych państw. Wzajemne przyznanie sobie pięciu wolności lotniczych przewiduje Układ o międzynarodowym transporcie lotniczym (zmam układem o pięciu wolnościach) z 7 grudnia 1944 r. Piątą wolność układ trakowe fakultatywnie, tzn. państwo będące jego stroną może przez jednostronną deklaracje wyłączyć ją w stosunkach z pozostałymi stronami układu. Polska nie jest stroną tego układu.
89. STATUS PRAWNY PRZESTRZENI POWIETRZNEJ.
W art. 1 konwencji regulującej żeglugę powietrzną podpisanej w Paryżu 13 października 1919 napisano, że państwo posiada całkowita i wyłączną suwerenność w przestrzeni powietrznej nad swoim terytorium. Analogiczne postanowienia znajdują się w konwencji chicagowskiej z 7 grudnia 1944 która jest podstawowa umowa dotyczącą żeglugi powietrznej. Zasada suwerenności państwa w przestrzeni powietrznej jest nie tylko normą umowna, ale powszechnie obowiązującą norma zwyczajowa. W konsekwencji żadne państwo nie dopuszcza do korzystania ze swojej przestrzeni powietrznej przez obce samoloty bez swej wyraźnej zgody. Zgoda na przelot obcych samolotów może wynikać z umowy albo z aktu wewnętrznego państwa i może dotyczyć wielokrotnych przelotów lub jednego konkretnego przelotu. Państwa godzące się na przeloty obcych samolotów, może równocześnie określić ich warunki. Statek powietrzny w locie podlega prawu tego państwa, do którego należy przestrzeń powietrzna. C. Berezowski sformułował teorie nierozerwalności przylegania przestrzeni powietrznej do podbudowy. Przestrzeń powietrzna nad morzem pełnym, podobnie jak wody morza pełnego nie podlega więc suwerenności żadnego państwa. Tak samo jest nad strefą wyłącznego rybołówstwa, strefą ekonomiczną i szelfem kontynentalnym. Natomiast przestrzeń nad morskimi wodami wewnętrznymi oraz morzem terytorialnym podlega suwerenności państwa nadbrzeżnego. Suwerenność ta jest nieograniczona i nie ma np. prawa nieszkodliwego przelotu.
90. STATUS PRAWNY STATKU POWIETRZNEGO.
Do statków powietrznych zalicza się wszelkie aparaty mogące się utrzymać w atmosferze na skutek oddziaływania powietrza. Podobnie polskie prawo lotnicze określa statek powietrzny jako „urządzenie zdolne do unoszenia się w atmosferze na skutek oddziaływania powietrza innego niż oddziaływanie powietrza obitego od podłoża”. Wyróżnia się statki cywilne i państwowe. W Polsce państwowym statkiem powietrznym jest: statek powietrzny używany przez siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej (wojskowy statek powietrzny), statek powietrzny używany przez jednostki organizacyjne Straży Granicznej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i służby celnej (statek powielmy lotnictwa służb porządku publicznego). Specjalnym rodzajem statków powietrznych są statki bez pilota. Według art. 8 Konwencji Chicagowskiej statki takie mogą przelatywać nad terytorium obcego państwa tylko za jego specjalnym upoważnieniem. Przepis ten na na celu bezpieczeństwo żeglugi i interes państwa terytorialnego.Każdy statek powietrzny musi posiadać ok redloną przynależność państwowa której nabywa pizoi wpisanie do rejestru statków powietrznych, prowadzonego przez władze państwowe zgodnie z prawem wewnętrznym. W polsce rejestr cywilnych statków powietrznych prowadzi Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Wpisanie, zmiana i odmowa nastepuje w drodze decyzji administracyjnej. Statek może mieć tylko 1 przynależność. Sytuacja prawna statków powietrznych na obszarach niepodlegających suwerenności żadnego państwa nie budzi wątpliwości - znajdują się one pod wyłączną władzą państwa rejestracji. Z zasady zwierzchnictwa nad przestrzenią powietrzną wynika, że w braku odmiennych zobowiązań międzynarodowych każde państwo może wykonywać jurysdykcję nad obcymi statkami znajdującymi się w jego przestrzeni powietrznej. W pewnych przypadkach może istnieć podwójna jurysdykcja - państwa terytorialnego i państwa rejestracji statku powietrznego. Wykonywanie tej jurysdykcji jest konieczne w celu doprowadzenia do poszanowania każdego zobowiązania tego państwa, wynikającego z wielostronnej umowy międzynarodowej.
91. STATUS PRAWNY PRZESTRZENI KOSMICZNEJ.
Istnieje zwyczajowa norma prawna wolności badania i wykorzystania przestrzeni pozaatmosferycznej. ONZ powołała w 1959 roku Komitet ds. Pokojowego wykorzystania przestrzeni kosmicznej. W 1963Zgromadzenie Ogólne przyjęło Deklaracje zasad prawnych rządzących działalnością państw w zakresie badania i korzystania z przestrzeni kosmicznej. W 1966 zaleciła państwom przyjęcie traktatu regulującego te zagadnienia. Na podstawie rezolucji ZO 21 stycznia 1967 podpisany został równocześnie w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie Układ o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej, łącznie z księżycem i innymi ciałami niebieskimi. Przestrzeń ta, łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi nie podlega zawłaszczeniu przez państwa. Państwa ponoszą międzynarodową odpowiedzialność za swoją działalność w przestrzeni kosmicznej oraz zachowują jurysdykcję i władzę nad obiektami wysyłanymi w przestrzeń kosmiczną.
Układ moskiewski o zakazie prób broni nuklearnej w atmosferze, w przestrzeni kosmicznej, pod wodą z 1967 roku. Księżyc i inne ciała niebieskie użytkowane będą przez wszystkie państwa wyłącznie w celach pokojowych. Zakazane jest zakładanie wojskowych baz i fortyfikacji na ciałach niebieskich, dokonywanie na nich prób z jakimikolwiek typami broni oraz przeprowadzanie manewrów wojskowych. Zasady te zostały potwierdzone w Układzie z 18 grudnia 1979 w sprawie działalności państw na księżycu i innych ciałach niebieskich. W związku z rozwojem technologii kosmicznej, pojawiła się potrzeba określenia zasięgu suwerenności w przestrzeni kosmicznej, jednak żadna z dotychczasowych konwencji nie miała do niej zastosowania. Decydujące okazało się stanowisko społeczności międzynarodowej - państwa nie miały nic przeciwko by nad nimi krążyły satelity i statki załogowe. 13 grudnia 1963r. Zgromadzenie Ogólne ONZ na XVIII sesji przyjęło deklarację zasad prawnych regulujących działalność państw w badaniu i wykorzystywaniu przestrzeni kosmicznej. 27 stycznia 1968r. podpisano układ w 3 stolicach: Waszyngtonie, Moskwie i Londynie, o zasadach działalności państw w badaniu i wykorzystywaniu przestrzeni kosmicznej. Stwierdza on, że przestrzeń kosmiczna jest otwarta dla badania i wykorzystania przez wszystkie państwa, na zasadzie wolności. Zasada wykorzystywania w celach pokojowych oraz działanie dla dobra i w interesie wszystkich państw - całej ludzkości. Układ z 1963r. zakazywał prób z bronią nuklearną w przestrzeni kosmicznej. Układ z 1967r. zakazał umieszczania na orbicie okołoziemskiej obiektów zawierających broń masowej zagłady, niedozwolone jest budowanie jakichkolwiek instalacji wojskowych w przestrzeni kosmicznej. Państwa muszą się konsultować, informować o swoich zamierzeniach, oraz umożliwiać sobie obserwowanie lotu obiektów kosmicznych. Mają także informować Sekretarza Generalnego ONZ, opinię publiczną, oraz międzynarodową wspólnotę naukową. Granica zewnętrzna nie może być ostatecznie ustalona, jeśli przyjmiemy, że Wszechświat jest nieskończony, w praktyce jest ruchoma i wyznaczana aktualnym poziomem naukowych i technicznych możliwości człowieka.
Granica wewnętrzna ma istotne znaczenie, gdyż wskazuje równocześnie, dokąd sięga suwerenność państwa. Istniej wiele propozycji, co do wysokości, na której kończy się suwerenność państw, a zaczyna przestrzeń kosmiczna, najczęściej mówi się o 80-100km i obecnie mogłaby być w tym przedziale ustalona.
92. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PANSTWA ZA SZKODY WYWOŁANE DZIAŁALNOŚCIĄ W PRZESTRZENI KOSMICZNEJ.
Uregulowana w Konwencji o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne z 29 III 1972. zasada odpowidzialnosci bezwzględnej za szkody wyrządzone na powierzchni ziemi lub statkowi powietrznemu podczas lotu. Konwencja o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody kosmiczne, z 29 marca 1972r. Zawiera zasadę o odpowiedzialności absolutnej i rozwija ogólne postanowienia o odpowiedzialności znajdujące się w układzie z 1967r. Zasada odpowiedzialności absolutnej - państwo wysyłające obiekt ponosi absolutną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na powierzchni ziemi lub statkowi powietrznemu. (utratę życia, mienia; uszkodzenie ciała, mienia itp.). Przedstawienie roszczeń. Państwo, które poniesie szkodę lub, którego osoby fizyczne lub prawne poniosą szkodę, może przedstawić roszczenie o odszkodowanie w ciągu roku od powstania szkody.
93. STATUS PRAWNY ASTRONAUTY.
Np. umowa o ratowaniu kosmonautów, powrocie kosmonautów i zwrocie obiektów wpuszczonych w przestrzeń kosmiczna z 22 4 1968. Przewiduje ona m.in. obowiązek udzielania w każdym przypadku pomocy kosmonautom, szybkiego przekazania załogi statków kosmicznych przedstawicielom władzy „wpuszczającej” oraz zwrot obiektów wystrzelonych w przestrzeń kosmiczna lub ich części.
96. USTANOWIENIE PRZEDSTAWICIELSTWA DYPLOMATYCZNEGO.
Art. 2 konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych: Ustanowienie stosunków dyplomatycznych pomiędzy państwami oraz wysyłanie stałych misji dyplomatycznych następuje za wzajemną zgodą. Czynne i bierne prawo legacji: Prawo wysyłania przedstawicieli dyplomatycznych jest nazywane czynnym prawem legacji, natomiast prawo przyjmowania ich- biernym prawem legacji.
Wszystkie państwa posiadają czynne i bierne prawo legacji. Oprócz państw, zgodnie z tradycja, z czynnego i biernego prawa legacji korzysta też Stolica Apostolska (Watykan), co znalazło potwierdzenie w KWSD. Ustanowienie stosunków dyplomatycznych: Prawo legacji nie implikuje konieczności ustanowienia stosunków dyplomatycznych, gdyż nawiązanie i utrzymanie tych stosunków zależy od zgody zainteresowanych państw. Należy tez podkreślić, ze uznanie państwa nie pociąga za sobą konieczności równoczesnego nawiązania z nim stosunków dyplomatycznych, jak również utrzymanie stosunków dyplomatycznych nie oznacza uznania państwa. Państwa, jeśli nie łącza ich żadne więzi i interesy mogą nie odczuwać potrzeby ustanowienia stosunków dyplomatycznych utrzymywania stałych misji. Zerwanie tych stosunków może być reakcja na postępowanie oceniane jako poważne naruszenie praw, interesów lub godności państwa albo w sytuacji, kiedy państwo przyjmujące nie zapewnia misji warunków normalnego wykonywania funkcji, a w szczególności nie zapewnia jej szczególnego bezpieczeństwa. O ile nawiązanie tych stosunkowi wymaga zgody 2 państw, o tyle ich zerwanie może nastąpić w wyniku aktu jednostronnego. Zerwanie tych stosunków może być tez stosowane jako sankcja wobec pastwa naruszającego pokój lub dopuszczającego się aktu agresji. Decyduje o tym Rada Bezpieczeństwa na podstawie art. 41 KNZ. Nawiązanie stosunków dyplomatycznych: porozumienie o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych
znalezienie odpowiedniego kandydata na szefa misji (spełniającego warunki państwa wysyłającego i zaakceptowanego przez państwo przyjmujące) agrément - zgoda państwa przyjmującego na proponowaną osobę; odmowa nie musi być uzasadniona, nie jest czymś wyjątkowym w stosunkach dyplomatycznych listy uwierzytelniające - po uzyskaniu agrément szef państwa wysyłającego (ambasador lub poseł) i minister spraw zagranicznych (w odniesieniu do charges d'affaires) wystawiają listy uwierzytelniające i wprowadzające, które są składane głowie państwa przyjmującego lub ministrowi spraw zagranicznych (przyjęcie ich jest warunkiem niezbędnym) po wręczeniu listów uwierzytelniających ambasador jest przyjmowany przez głowę państwa na audiencji prywatnej, w której uczestniczy z reguły minister spraw zagranicznych. Akredytacja w kilku krajach - szef misji dyplomatycznej może mieć za zgodą państw przyjmujących akredytację w więcej niż w jednym państwie np. ambasador RP w RPA jest równocześnie akredytowany w Lesotho, Namibii, Mozambiku i Skazi misja dyplomatyczna w państwie, w którym szef misji nie ma stałej siedziby, może być kierowana przez chargé d'affaires ad interim członkowie personelu dyplomatycznego powinni mieć w zasadzie obywatelstwo państwa wysyłającego
97. ZASADY DOTYCZĄCE PIERWSZEŃSTWA W ODNIESIENIU DO MISJI DYPLOMATYCZNYCH. Pierwszeństwo:
Osiągnięciem Regulaminu Wiedeńskiego było oderwanie sprawy pierwszeństwa szefów misji w ramach poszczególnych klas od rangi i znaczenia państw. Przyjęto, ze w ramach tej samej klasy pierwszeństwo ustala się wg starszeństwa w pełnieniu misji, tzn. daty urzędowego zawiadomienia o przybyciu do państwa przyjmującego. Zasadę tę utrzymała z niewielka modyfikacja KW. Wg jej art. 16 ust. 1 szefowie misji korzystają z pierwszeństwa w obrębie swej klasy zgodnie z kolejnością dat i godzin objęcia funkcji. Za objecie funkcji zgodnie z art.. 13 ust. 1 może być uważane złożenie listów uwierzytelniających lub notyfikacja o przybyciu i złożenie kopii listów uwierzytelniających ministerstwie spraw zagranicznych.
98. DZIEKAN KORPUSU DYPLOMATYCZNEGO.
(Doyen) - z reguły najstarszy przedstawiciel dyplomatyczny, a więc ambasador najdłużej przebywający w danym kraju; w niektórych państwach funkcję tą pełni nuncjusz Stolicy Apostolskiej. Obowiązki protokolarne i reprezentacyjne. Dziekan (dziekanka w stosunku do pań) pomaga nowo przybyłym dyplomatom, informuje o miejscowych zwyczajach, o kolejności składania wizyt itp., w imieniu korpusu składa życzenia, wygłasza toasty lub przemówienia z okazji świąt państwowych. Węższe i szersze znaczenie korpusu dyplomatycznego - korpus to: wszyscy szefowie placówek dyplomatycznych akredytowanych w danej stolicy (węższe znaczenie); wszystkie osoby zaliczane do personelu dyplomatycznego i korzystający z przywilejów dyplomatycznych, którzy są wpisani na specjalną listę prowadzona przez protokół dyplomatyczny miejscowego MSZ (szersze znaczenie). Istotą korpusu dyplomatycznego jest fakt, że nie jest to żadna organizacja i nie ma osobowości prawnej, pełni rolę niemal wyłącznie ceremonialną. Stosunki z korpusem utrzymuje MSZ poprzez departament protokołu dyplomatycznego
99. PERSONEL MISJI DYPLOMATYCZNEJ.
Personel misji dyplomatycznej dzieli się na: personel dyplomatyczny (grono korzystające z przywilejów i immunitetów; radcowie, sekretarze(3), attaches - zwykli, będący najniższymi rangą dyplomatami oraz specjalni - wojskowi, morscy czy lotniczy, utrzymujący stosunki z odpowiednimi ministerstwami państwa pobytu i mający specjalne pozycje funkcjonalne i protokolarne w misji) personel administracyjny i techniczny (kierownik i pracownicy kancelarii, maszynistki, lekarze, tłumacze, szyfranci); służba misji (personel obsługi - kierowcy, dozorcy, sprzątaczki zatrudnieni przez państwo wysyłające); prywatna służba (domowa służba członków misji, niezatrudnieni przez państwo). Art. 8 KWSD 1. Członkowie personelu dyplomatycznego misji będą mieć w zasadzie obywatelstwo państwa wysyłającego. 2. Członkowie personelu dyplomatycznego misji mogą być mianowani spośród osób posiadających obywatelstwo państwa przyjmującego jedynie za zgodą tego państwa, które może ją cofnąć w każdym czasie.
100. MIANOWANIE SZEFA MISJI DYPLOMATYCZNEJ (w tym rozpoczęcie i zakończenie misji przez szefa)
Szefowie misji dyplomatycznej mogą należeć do jednej z trzech klas (art. 14 KWSD): ambasadorów i nuncjuszów (przedstawiciel Stolicy Apostolskiej) - akredytowani przy głowie państwa
posłów nadzwyczajnych i ministrów pełnomocnych oraz internuncjuszów - akredytowani przy głowie państwa; chargés d'affaires (en pied) - akredytowani przy ministrze spraw zagranicznych; chargés d'affaires ad interim - pracownicy dyplomatyczni misji kierujący nią w czasie okresowej nieobecności czy choroby szefa. Minister-rezydent - między posłami a chargés d'affaires; byli ustanawiani rzadko, i to przede wszystkim w protektoratach i państwach zależnych; klasa ta przestała mieć jakiekolwiek znaczenie w praktyce. Precedencja - pierwszeństwo między szefami placówek; regulamin wiedeński ustalił, iż w każdej klasie funkcjonariusze dyplomatyczni zajmują miedzy sobą miejsce według daty urzędowej notyfikacji ich przybycia państwo może ustalać tę kolejność albo od momentu złożenia listów uwierzytelniających, albo od momentu zawiadomienia o przybyciu i przedstawieniu MSZ kopii listów uwierzytelniających, jednakże praktyka ta musi być jednolita i stosowana bez dyskryminacji
Gdy państwa nawiążą (ustanowią) stosunki dyplomatyczne, kolejnym etapem jest mianowanie szefa misji dyplomatycznej (z reguły w randze ambasadora). Prawo dyplomatyczne wymaga uzyskania uprzedniej zgody, tzw. agrément, na mianowanie określonej osoby szefem misji. Prośbę o udzielenie agrément kieruje się w drodze dyplomatycznej. Państwo zapytane może odmówić udzielenia zgody i nie ma obowiązku uzasadnianie swej decyzji. Zaakceptowany kandydat, po mianowaniu na szefa misji zgodnie z procedurą własnego kraju, przybywa do kraju przyjmującego wyposażony w listy uwierzytelniające (w przypadku chargé d'affaires będą to listy wprowadzające). Oficjalnym początkiem pełnienia jego funkcji jako szefa misji jest moment akredytacji, czyli złożenia swoich listów uwierzytelniających (wprowadzających). Zakończenie misji na skutek notyfikacji - notyfikacja przez państwo wysyłające państwu przyjmującemu o zakończeniu misji i odwrotnie (art. 43 Konwencji wiedeńskiej); na skutek notyfikacji państwu wysyłającemu przez państwo przyjmujące, że odmawia uznania przedstawiciela dyplomatycznego za członka misji uznanie za persona non grata - po uznaniu przez państwo przyjmujące przedstawiciela dyplomatycznego za persona non grata, państwo wysyłające powinno odwołać taka osobę. Zakończenie misji dyplomatycznej na skutek wypadków losowych - np. śmierć szefa placówki (placówką kieruje charges d'affaires ad interium do czasu nominacji nowego szefa), zmiana stanowiska głowy państwa, przy której przedstawiciel dyplom. jest akredytowany (potwierdzenie listów akredytacyjnych), dymisja (zgubienie szyfru J, doznanie ciężkiej obrazy i brak zadośćuczynienia). Zerwanie stosunków dyplomatycznych - ogłoszenie stanu wojny, rewolucja w państwie wysyłającym lub przyjmującym lub w przypadku utraty podmiotowości przez któreś z państw. Zakończenie misji dyplomatycznej w skutek podniesienia rangi misji, czyli zmiany poselstwa w ambasadę
101. IMMUNITET DYPLOMATYCZNY.
Pojęcie przywilejów i immunitetów: wyłączenia, ulgi, prawa i szczególna ochrona, z jakiej korzystają przedstawiciele dyplomatyczni poza granicami swego kraju. Umowy międzynarodowe traktujące o przywilejach i immunitetach: Karta NZ, Konwencja o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych z 1946 r., konwencja o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych 1947 r., Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych. Podstawa przywilejów i immunitetów dyplomatycznych: teoria eksterytorialności - Grocjusz - założenie, że misja dyplomatyczna powinna być traktowana tak, jak gdyby ambasada czy poselstwo, znajdujące się poza krajem pobytu, było cząstką państwa wysyłającego; teoria ta jest odrzucana w nauce jako sprzeczna z rzeczywistością. Teoria reprezentacji - pochodzi z czasów absolutyzmu; założenie, że skoro przedstawiciel dyplomatyczny jest osobistym reprezentantem - alter ego monarchy-suwerena, który nie podlega żadnej władzy, to i on powinien być traktowany tak samo i mieć takie same przywileje i immunitety. Przedstawiciel dyplomatyczny reprezentuje naród i państwo, a skoro wszystkie państwa są sobie równe to organy jednego państwa nie powinny podlegać organom drugiego uzasadnia jednak tylko przywileje organów wewnętrznych i zewnętrznych występujących w stosunkach międzynarodowych, nie uzasadnia natomiast przywilejów innych osób, które nie mają w pełni przedstawicielskiego charakteru. Teoria funkcjonalna - założenie, że warunkiem wykonania przez personel misji powierzonych mu zadań jest korzystanie z określonych przywilejów i immunitetów; różnym funkcjom, wykonywanym przez różne kategorie personelu misji, przysługują różne przywileje i immunitety. Zawężające interpretowanie przywilejów: we współczesnym prawie międzynarodowym przywileje i immunitety oparte są częściowo na teorii funkcjonalnej, a częściowo na teorii reprezentacji. Przywileje i immunitety można podzielić na rzeczowe (przysługujące placówce dyplomatycznej) oraz osobowe (poszczególne kategorie pracowników misji). Przywileje i immunitety misji: nietykalność - oznacza, że bez zgody szefa misji funkcjonariusze państwa przyjmującego nie mają prawa wstępu na teren misji (aspekt negatywny); obowiązek podjęcia wszystkich stosownych środków w celu ochrony pomieszczeń misji przed jakimkolwiek natręctwem, szkodą oraz zakłóceniem spokoju i naruszeniem jej powagi (aspekt pozytywny)
nietykalność obejmuje środki transportu misji, które są wyłączone spod rewizji, rekwizycji, zajęcia itp., a także archiwa i dokumenty misji. Azyl dyplomatyczny - nie objęty PM, uregulowany na konferencjach w Hawanie i Montevideo; azyl umożliwia obywatelowi schronienie na jego własnym terytorium w misji dyplomatycznej innego państwa azyl może być udzielony tylko zbiegowi politycznemu, w przypadkach nagłych, na określony czas, przy czym państwo, na terytorium którego udzielono zbiegowi politycznemu schronienia, może zażądać opuszczenia przez niego swego terytorium pod warunkiem zagwarantowania mu bezpieczeństwa. Prawo porozumiewania - porozumienie się z innymi placówkami i konsulatami państwa wysyłającego niezależnie od tego, gdzie się one znajdują, za pomocą wszelkich odpowiednich środków (kodem czy szyfrem), włączając w to kurierów dyplomatycznych, którzy korzystają z nietykalności. Korespondencja urzędowa dotycząca przedstawicielstwa i jego działalności jest nietykalna. Zwolnienie z opłat, podatków itp. placówki dyplomatycznej pobieranych w związku z wykonywaniem funkcji oficjalnych. Przywileje i immunitety osobowe: Nietykalność przedstawiciela dyplomatycznego - zakaz stosowania jakichkolwiek środków przymusu: zatrzymania czy aresztowania, nakłada obowiązek traktowania go z należytym szacunkiem oraz obowiązek przedsięwzięcia wszelkich kroków dla ochrony i zapobieżenia jakiemukolwiek zamachowi na jego osobę, wolność lub godność (rezydencja, akta, korespondencja, mienie). Immunitet jurysdykcyjny - przedstawiciel dyplomatyczny wyłączony jest spod jurysdykcji karnej państwa przyjmującego oraz spod jurysdykcji cywilnej i administracyjnej (trzy wyjątki);
a.) powództwa z zakresu prawa rzeczowego dotyczące prywatnej własności położonej na terytorium państwa przyjmującego nieruchomości, b.) spraw dotyczących dziedziczenia, w której przedstawiciel dyplomatyczny występuje jako wykonawca, administrator, spadkobierca lub zapisobierca w charakterze osoby prywatnej, a nie w interesie państwa wysyłającego, c.) roszczeń z tytułu działalności zawodowej czy handlowej, wykonywanej przez przedstawiciela dyplomatycznego poza jego czynnościami urzędowymi. Nie ma on obowiązku składania zeznań w charakterze świadka
immunitet jurysdykcyjny może zostać uchylony przez państwo wysyłające; immunitet sądowy nie zwalnia od odpowiedzialności przed sadami państwa wysyłającego. Zwolnienie z opłat i podatków - przedstawiciel dyplomatyczny nie podlega przepisom o ubezpieczeniach społecznych, jest zwolniony z wszelkich opłat i podatków osobistych czy rzeczowych, państwowych, regionalnych czy komunalnych; z wyjątkiem VAT; bagaż dyplomaty jest zwolniony z kontroli. Kategorie osób korzystających z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych - poza szefem misji i personelem dyplomatycznym z przywilejów i immunitetów korzystają członkowie ich rodzin, pozostający z nimi we wspólnocie domowej, członkowie personelu administracyjnego i kancelaryjnego - immunitet od jurysdykcji cywilnej i administracyjnej obejmuje tylko czynności o charakterze oficjalnym. Początek i koniec przywilejów i immunitetów - od chwili wjazdu na terytorium państwa przyjmującego, bądź od chwili notyfikacji jej nominacji MSZ do momentu opuszczenia kraju. W przypadku wojny bądź zerwania stosunków dyplomatycznych między państwami, państwo przyjmujące ma obowiązek szanowania i ochrony pomieszczeń misji i jej mienia. Przejazd przez państwo trzecie - korzystanie z uprzywilejowanego traktowania w czasie przejazdu lub przebywania na terytorium państwa trzeciego pod warunkiem, że znajduje się w drodze do kraju przyjmującego lub w drodze powrotnej (in transitu)
102. FUNKCJA AMBASADORA.
Ambasador - szef misji dyplomatycznej pierwszej klasy, reprezentujący państwo wysyłające wobec władz innego państwa lub organizacji międzynarodowej. W dyplomacji watykańskiej odpowiednikiem ambasadora jest nuncjusz. W stosunkach dyplomatycznych między krajami Wspólnoty Narodów funkcję ambasadorów pełnią wysocy komisarze. Istnieje również tytuł ambasadora ad personam (ambasador tytularny). Tytuł taki otrzymują z reguły osoby bardzo zasłużone dla służby dyplomatycznej swojego kraju i mogą go używać niezależnie od tego, czy w danej chwili pełnią funkcję ambasadora, jako szefa misji dyplomatycznej. Podczas nieobecności ambasadora lub niemożności tymczasowego pełnienia obowiązków zastępuje go osoba określana mianem chargé d'affaires ad interim (a.i.). Zwyczajowo do ambasadora zwraca się: Wasza Ekscelencjo.
Artykuł 3: 1. Funkcje misji dyplomatycznej obejmują między innymi: a) reprezentowanie państwa wysyłającego w państwie przyjmującym; b) ochronę w państwie przyjmującym interesów państwa wysyłającego i jego obywateli, w granicach ustalonych przez prawo międzynarodowe; c) prowadzenie rokowań z rządem państwa przyjmującego; d) zaznajamianie się wszelkimi legalnymi sposobami z warunkami panującymi w państwie przyjmującym i z rozwojem zachodzących w nim wydarzeń oraz zdawanie z tego sprawy rządowi państwa wysyłającego; e) popieranie przyjaznych stosunków pomiędzy państwem wysyłającym a państwem przyjmującym oraz rozwijanie pomiędzy nimi stosunków gospodarczych, kulturalnych i naukowych. 2. Żadne z postanowień niniejszej Konwencji nie może być interpretowane jako uniemożliwiające pełnienie funkcji konsularnych przez misję dyplomatyczną. Funkcje ambasadora: W Polsce na podstawie ustawy o służbie zagranicznej z 2001 roku ambasador jako szef misji dyplomatycznej pełni następujące funkcje: 1) reprezentuje RP; 2) chroni interesy Polski i jej obywateli zgodnie z prawem międzynarodowym i zgodnie z prawem państwa przyjmującego; 3) uczestniczy w czynnościach przedstawicieli organów władzy publicznej w zakresie prowadzonych przez nich negocjacji i podejmowanych działań, zapewnia współdziałanie tych przedstawicieli, dba o zgodność ich czynności z założeniami polskiej polityki zagranicznej, a także udziela im pomocy i współdziała z nimi w zakresie ich zadań w stosunkach państwem przyjmującym; 4) działa na rzecz promocji Polski, a zwłaszcza polskiej kultury, nauki i gospodarki; 5) udziela pomocy i współdziała w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań przez członków służby zagranicznej oraz innych osób delegowanych do załatwienia określonych spraw w państwie przyjmującym,; 6) nadzoruje działalność wszystkich placówek zagranicznych w państwie przyjmującym, 7) prowadzi rokowania z państwem przyjmującym, 8) popiera przyjazne stosunki między Rzeczpospolitą Polską a państwem przyjmującym, 9) zaznajamia się z warunkami, wydarzeniami i działalnością prowadzoną przez państwo przyjmujące i przekazuje właściwym organom władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej informacje na ten temat.
103. OCHRONA POMIESZCZEŃ MISJI DYPLOMATYCZNEJ.
Art. 22 KWSD: 1. Pomieszczenia misji są nietykalne. Funkcjonariusze państwa przyjmującego nie mogą do nich wkraczać, chyba że uzyskają na to zgodę szefa misji. 2. Państwo przyjmujące ma szczególny obowiązek przedsięwzięcia wszelkich stosownych kroków dla ochrony pomieszczeń misji przed jakimkolwiek wtargnięciem lub szkodą oraz zapobieżenia jakiemukolwiek zakłóceniu spokoju misji lub uchybieniu jej godności. 3. Pomieszczenia misji, ich urządzenia i inne przedmioty, które się w nich znajdują, oraz środki transportu misji nie podlegają rewizji, rekwizycji, zajęciu lub egzekucji. Art. 41 paragraf 3 KWSD 3. Pomieszczeń misji nie wolno użytkować w jakikolwiek sposób niezgodny z funkcjami misji określonymi bądź w niniejszej Konwencji, bądź w innych normach powszechnego prawa międzynarodowego lub w specjalnych umowach obowiązujących między państwem wysyłającym a państwem przyjmującym.
104. USTANOWIENIE I UTRZYMYWANIE STOSUNKÓW KONSULARNYCH.
Ustanowienie stosunków konsularnych - na podstawie wzajemnego porozumienia; zgoda na ustanowienie stosunków dyplomatycznych z reguły oznacza również zgodę na nawiązanie stosunków konsularnych; zerwanie stosunków dyplomatycznych nie pociąga za sobą zerwania stosunków konsularnych. Wykonywanie funkcji konsularnych przez misje dyplomatyczne - specjalne wydziały konsularne, Polska posiada 37 wydziałów konsularnych w ambasadach RP. Nie jest wymagana zgoda państwa przyjmującego, lecz jedynie notyfikacja osób, które wykonują funkcje konsularne przy ambasadach (osoby te korzystają z szerszych przywilejów i immunitetów dyplomatycznych, a nie konsularnych). Ustanowienie placówek konsularnych - zgoda na nawiązanie stosunków konsularnych pozwala państwu wysyłającemu na ustalenie siedziby urzędu konsularnego, jego klasy i okręgu konsularnego (ustalenie kilku placówek konsularnych działających w określonych częściach terytorium państwa przyjmującego); propozycje państwa wysyłającego podlegają aprobacie państwa przyjmującego. Listy komisyjne (patenty) - propozycja co do osoby szefa placówki konsularnej; szefowie placówek konsularnych otrzymują tzw. listy komisyjne wystawione przez głowę państwa, premiera czy ministra SZ (zależnie od przepisów prawa wewnętrznego); wymieniają one nazwisko szefa, jego klasę, okręg konsularny i siedzibę placówki. Patent przekazywany jest rządowi państwa przyjmującego (droga dyplomatyczna). Za zgodną rządu państwa przyjmującego list komisyjny może być zastępowany notyfikacją. Państwo przyjmujące udziela zgody - udziela exequatur (dopuszczenie szefa placówki do pełnienia swoich funkcji). Nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień w przypadku odmowy exequatur. Zakończenie funkcji konsularnych - zawiadomienie przez państwo wysyłające państwa przyjmującego o zakończeniu czynności przez funkcjonariusza konsularnego, cofniecie exequatur, notyfikacja przez państwo przyjmujące państwu wysyłającemu, że przestało uważać daną osobę za członka personelu konsularnego. Również zdarzenia losowe, zerwanie stosunków konsularnych, wybuch wojny, zmiany w podmiotowości czy rewolucja
105. KLASY URZĘDÓW KONSULARNYCH (krótka charakterystyka).
klasy szefów: konsul generalny, konsul, wicekonsul, agent konsularny. Od konsulów, wicekonsulów i agentów konsularnych, będących szefami placówek konsularnych i działających na podstawie listów komisyjnych, należy odróżnić funkcjonariuszy konsularnych mających zgodnie z wewnętrzną pragmatyką rangę konsula, wicekonsula czy agenta konsularnego, którzy działają w składzie placówki jako pomocnicy szefa. W polskiej służbie wyróżnia się stopień służbowy konsul generalny - minister pełnomocny, odpowiadający w służbie dyplomatycznej radcy - ministrowi pełnomocnemu. Korpus konsularny - szefowie placówek konsularnych w danym mieście państwa przyjmującego (węższe znaczenie); wszyscy funkcjonariusze konsularni (szersze znaczenie); na czele stoi najstarszy klasą szef placówki, zwykle konsul generalny, który najwcześniej otrzymał exequatur; znaczenie podobne do korpusu dyplomatycznego. Konsul zawodowy - urzędnik państwa wysyłającego, mianowany spośród jego obywateli (publiczny charakter do państwa wysyłającego), otrzymuje stałe wynagrodzenie i nie może oddawać się innemu zajęciu zarobkowemu. Konsul honorowy - powoływany na podstawie umowy przez państwo wysyłające spośród mieszkańców (obywateli) państwa przyjmującego (prywatnoprawny stosunek do państwa wysyłającego), nie otrzymuje stałego uposażenia, prawo rekompensaty poniesionych wydatków. Przywileje i immunitety konsula honorowego - zwolniony od wszelkich podatków i opłat od sum otrzymywanych od państwa wysyłającego z tytułu wykonywanej funkcji; może być aresztowany i uwięziony; nietykalność dokumentów i archiwów konsula honorowego. Mianowanie i dopuszczanie kierowników urzędów konsularnych. (KWoSK): 1. Kierownicy urzędów konsularnych są mianowani przez państwo wysyłające i dopuszczani do wykonywania swych funkcji przez państwo przyjmujące. 2. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej konwencji, sposób mianowania i dopuszczania kierownika urzędu konsularnego regulowany jest odpowiednio przez ustawy i inne przepisy oraz zwyczaje zarówno państwa wysyłającego, jak i państwa przyjmującego. Exequatur. 1. Kierownik urzędu konsularnego zostaje dopuszczony do wykonywania swych funkcji na mocy upoważnienia państwa przyjmującego, zwanego "exequatur", bez względu na formę tego upoważnienia. 2. Państwo, które odmawia udzielenia exequatur, nie jest obowiązane do podania państwu wysyłającemu przyczyn odmowy. 3. Z zastrzeżeniem postanowień artykułów 13 i 15 kierownik urzędu konsularnego nie może przystąpić do wykonywania swych funkcji przed uzyskaniem exequatur. Mianowanie członków personelu konsularnego. 1. Z zastrzeżeniem postanowień artykułów 20, 22 i 23 państwo wysyłające może mianować członków personelu konsularnego według swego uznania. 2. Państwo wysyłające notyfikuje państwu przyjmującemu imiona, nazwiska, kategorię i klasę wszystkich urzędników konsularnych poza kierownikiem urzędu konsularnego odpowiednio wcześnie, aby państwo przyjmujące mogło, jeżeli sobie tego życzy, skorzystać z uprawnień przewidzianych w ustępie 3 artykułu 23. 3. Państwo wysyłające może, jeżeli tego wymagają jego ustawy i inne przepisy, zwrócić się do państwa przyjmującego o udzielenie exequatur urzędnikowi konsularnemu, który nie jest kierownikiem urzędu konsularnego. 4. Państwo przyjmujące może, jeżeli tego wymagają jego ustawy i inne przepisy, udzielić exequatur urzędnikowi konsularnemu, który nie jest kierownikiem urzędu konsularnego. Liczebność personelu konsularnego. W braku wyraźnego porozumienia, co do liczebności personelu konsularnego państwo przyjmujące może żądać, aby liczebność personelu była utrzymana w granicach uznanych przez nie za rozsądne i normalne, z uwzględnieniem okoliczności i warunków istniejących w okręgu konsularnym oraz potrzeb danego urzędu konsularnego.
106. FUNKCJE KONSULARNE.
K. Libera - właściwość rzeczowa konsula obejmuje: kompetencje o charakterze ogólnym, opiekę nad obywatelami państwa wysyłającego, kompetencje w sferze obrotu gospodarczego, żeglugi morskiej i powietrznej oraz kompetencje o charakterze prawnym i administracyjnym. art. 5 Konwencji wiedeńskiej: ochrona interesów państwa wysyłającego i jego obywateli; popieranie rozwoju stosunków handlowych, gospodarczych, kulturalnych i naukowych między państwem wysyłającym i przyjmującym,; zapoznawanie się wszelkimi legalnymi sposobami z warunkami i rozwojem życia handlowego, gospodarczego, kulturalnego i naukowego oraz składanie sprawozdań swemu rządowi,; wystawianie paszportów i wiz,; udzielanie pomocy własnym obywatelom,
pełnienie czynności notariusza i urzędnika stanu cywilnego pod warunkiem zgodności z przepisami miejscowymi,; ochrona interesów spadkowych własnych obywateli, ochrona interesów nieletnich osób i osób pozbawionych pełnej zdolności do czynności prawnych,; reprezentowanie współobywateli przed sądem oraz innymi władzami państwa przyjmującego,; wykonywanie nadzoru i kontroli nad statkami i samolotami,; udzielanie pomocy statkom i samolotom. W punkcie m konwencja stwierdza, że konsulowie mogą wykonywać wszelkie czynności, jakie zostały im powierzone przez państwo wysyłające, a które nie są zakazane przez ustawodawstwo państwa przyjmującego, nie spotykają się z jego sprzeciwem lub są przewidziane w umowach międzynarodowych obowiązujących państwo wysyłające i przyjmujące
107. PRZYWILEJE I IMMUNITETY KONSULARNE.
Immunitety i przywileje funkcjonariuszy konsularnych - traktowanie z należytym szacunkiem i względem, ochrona przed jakimkolwiek zamachem na osobę, wolność lub powagę przedstawiciela konsularnego. Funkcjonariusze konsularni nie podlegają aresztowaniu ani zatrzymaniu (pozbawienie wolności za ciężkie zbrodnie tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego)
nie podlegają jurysdykcji władz sądowych lub administracyjnych tylko w odniesieniu do czynności wykonywanych podczas pełnienia swych funkcji. Zwolnienia podatkowe i celne (węższy niż dyplomaci zakres). Szerszy zakres przywilejów i immunitetów konsularnych w polskich konwencjach (np. ustanawiana jest nieistniejąca w prawie powszechnym nietykalność mieszkań funkcjonariuszy konsularnych - wydaje się, iż jest to obecnie przeważający kierunek ewolucji prawa konsularnego). Prawo używanie flagi i godła oraz nietykalność placówki konsularnej - władze państwa przyjmującego bez zgody szefa placówki nie maja prawa wkraczania do pomieszczeń konsularnych - domniemanie zgody szefa placówki w przypadku pożaru lub innej katastrofy. Pomieszczenia, wyposażenie itp. są wyłączone spod rekwizycji; nietykalność dokumentów; zwolnienie od opodatkowania. Prawo porozumiewania - swoboda porozumiewania się wszelkimi środkami łączności, włączając w to kurierów dyplomatycznych i konsularnych. Przywileje i immunitety konsularne przysługują w całej rozciągłości zawodowym kierownikom urzędów konsularnych oraz innym urzędnikom konsularnym, tj. osobom, którym powierzone zostało wykonywanie funkcji konsularnych. Niektóre przywileje i immunitety konwencji wiedeńskiej rozciągały również na pracowników konsularnych, tj. na osoby zatrudnione w służbie administracyjnej lub technicznej urzędu. Pracownicy ci korzystają m.in. z immunitetu jurysdykcyjnego, nie są zobowiązani do składania zeznań odnoszących się do faktów związanych z wykonywanymi przez nich funkcjami. Ponadto korzystają z immunitetu podatkowego, celnego oraz są zwolnieni od świadczeń osobistych.
Członkowie rodzin urzędników i pracowników konsularnych nie korzystają z głównych przywilejów i immunitetów (ochrona wolności osobistej, immunitet jurysdykcyjny), gdyż mają one charakter funkcyjny. Są oni natomiast zwolnieni od wszelkich obowiązków przewidzianych przez prawo państwa przyjmującego w dziedzinie rejestracji cudzoziemców i zezwoleń na pobyt, a ponadto korzystają z immunitetu podatkowego i celnego. Każdy członek urzędu konsularnego korzysta z przywilejów i immunitetów od chwili wjazdu na terytorium państwa przyjmującego w celu objęcia stanowiska lub też, jeśli już się znajduje na tym terytorium, od chwili objęcia funkcji w urzędzie konsularnym. Zakończenie funkcji członka urzędu konsularnego pociąga za sobą wygaśnięcie przywilejów i immunitetów, z tym terytorium, że normalnie wygasają one z chwilą opuszczania przez daną osobę terytorium państwa przyjmującego. Jeśli osoba, która zakończyła swą funkcję w urzędzie konsularnym, nie opuściła terytorium państwa przyjmującego w terminie, który został jej w tym celu przyznany, wówczas państwo przyjmujące może pozbawić ją przywilejów i immunitetów. Jednakże w odniesieniu do czynności urzędowych dokonanych przez urzędnika lub pracownika konsularnego, w związku z wykonywaniem funkcji, immunitet jurysdykcyjny pozostaje w mocy bez ograniczenia w czasie, czyli ma charakter trwały. Sporny jest problem, czy przywileje i immunitety konsularne obowiązują na całym terytorium państwa przyjmującego, czy tylko w okręgu konsularnym przydzielonym danemu urzędowi, gdyż tam przede wszystkim urzędnik i pracownik konsularny pełni swoje czynności urzędowe. Konwencja wiedeńska nie ograniczyła terytorialnie przywilejów i immunitetów do okręgu konsularnego. Konwencja wiedeńska przyznaje też urzędnikom konsularnym pewne przywileje i immunitety na terytorium państw trzecich.
108. ZAKRES OCHRONY POMIESZCZEŃ KONSULARNYCH.
Nietykalność pomieszczeń urzędu konsularnego konwencja wiedeńska ujmuje bardziej wąsko niż nietykalność pomieszczeń misji dyplomatycznej. Po pierwsze - władze państwa przyjmującego nie mogą wkroczyć bez zgody kierownika urzędu lub innej upoważnionej osoby.; Po drugie - można domniemywać zgodę kierownika urzędu konsularnego w razie pożaru lub innego nieszczęśliwego wypadku wymagającego podjęcia natychmiastowych środków ochrony. Artykuł 27
Ochrona pomieszczeń i archiwów konsularnych oraz interesów państwa wysyłającego w okolicznościach wyjątkowych. 1. W razie zerwania stosunków konsularnych między dwoma państwami: a) państwo przyjmujące jest obowiązane, nawet w razie konfliktu zbrojnego, szanować i ochraniać pomieszczenia konsularne, mienie urzędu konsularnego i archiwa konsularne; b) państwo wysyłające może powierzyć pieczę nad pomieszczeniami konsularnymi, mieniem znajdującym się w tych pomieszczeniach i archiwami konsularnymi państwu trzeciemu, zaakceptowanemu przez państwo przyjmujące; c) państwo wysyłające może powierzyć ochronę swych interesów oraz interesów swych obywateli państwu trzeciemu zaakceptowanemu przez państwo przyjmujące. 2. W razie czasowego lub ostatecznego zamknięcia urzędu konsularnego mają zastosowanie postanowienia punktu a) ustęp 1 niniejszego artykułu. Ponadto: a) jeżeli państwo wysyłające, nie będąc reprezentowane w państwie przyjmującym przez przedstawicielstwo dyplomatyczne, ma na terytorium tego państwa inny urząd konsularny, urzędowi temu można powierzyć pieczę nad pomieszczeniami zamkniętego urzędu konsularnego, mieniem znajdującym się w tych pomieszczeniach i archiwami konsularnymi, jak również za zgodą państwa przyjmującego wykonywanie funkcji konsularnych w okręgu tego urzędu konsularnego; albo b) jeżeli państwo wysyłające nie ma przedstawicielstwa dyplomatycznego ani innego urzędu konsularnego w państwie przyjmującym, mają zastosowanie postanowienia punktów b) i c) ustępu 1 niniejszego artykułu. Władze państwa przyjmującego nie mogą wkraczać do tej części pomieszczeń konsularnych, które urząd konsularny używa wyłącznie na potrzeby swojej pracy, chyba że wyrazi na to zgodę kierownik urzędu konsularnego, osoba przez niego wyznaczona lub kierownik przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa wysyłającego. Zgody kierownika urzędu konsularnego można się jednak domniemywać w razie pożaru lub innego nieszczęśliwego wypadku wymagającego niezwłocznych czynności ochronnych.
109. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PAŃSTWA W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM.
Odpowiedzialność za czyny zakazane. Jeśli postępują podmioty niegodnie z normami, a więc bądź działają sprzecznie z nimi, bądź zaniechają tego, co prawo im nakazuje, dopuszczają się czynu zakazanego przez prawo międzynarodowe. Przez czyn zakazany przez prawo międzynarodowe rozumie się każde postępowanie niezgodne z prawem międzynarodowym, czyli każde naruszenie prawa międzynarodowego (powszechnego lub partykularnego), niezależnie od tego, czy chodzi o bezprawne działanie, czy o bezprawne zaniechanie. Podmiot, który naruszył zobowiązanie międzynarodowe, ma obowiązek naprawienia szkody w taki sposób, żeby usunąć wszystkie skutki deliktu i przy wrócić stan, który prawdopodobnie by istniał, jeśli delikt nie zostałby popełniony. Podmioty prawa międzynarodowego, które doznały szkody na skutek deliktu, mają roszczenie prawne o jej naprawienie. ODPOWIEDZIALNOSC PANSTWA: Podstawowe aspekty odpowiedzialności państw nadal regulują normy prawa zwyczajowego, które powstały na podstawie nie zawsze jednolitej praktyki. Istniejące ogólne normy nie są precyzyjne. Utrzymując stosunki z innymi, państwo obowiązane jest dochowywać zobowiązań i naprawić niesłusznie wyrządzoną szkodę. Państwo odpowiada za postępowanie swoich organów bez względu na ich stanowisko konstytucyjne oraz ich funkcje. To znaczy odpowiada za organy naczelne i podporządkowane, centralne i terenowe, wewnętrzne i zagraniczne, za organy prawodawcze, sądowe i wykonawcze. Odpowiada również za działalność swoich sil zbrojnych. Panstwo odpowiada za wydane akty normatywne, które są sprzeczne z prawem międzynarodowym, lub za niewydanie aktów normatywnych wymaganych przez prawo międzynarodowe. Państwo odpowiada także za bezprawny w świetle prawa międzynarodowego wyrok oraz za bezprawną bezczynność organów sądowych, niezależnie od tego, czy było to równocześnie naruszeniem prawa wewnętrznego, czy też jego stosowaniem, jeśli prawo wewnętrzne jest sprzeczne z prawem międzynarodowym.
110. RODZAJE SANKCJI W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM.
Realizacja odpowiedzialności. Może ona nastąpić w wyniku dwustronnych ustaleń, osiągniętych na drodze dyplomatycznej, w efekcie postępowania arbitrażowego lub sądowego albo nawet w wyniku zastosowania środków odwetowych i sankcji. Jednakże, jeśli postępowanie dyplomatyczne zawiedzie to wówczas sprawa realizacji odpowiedzialności pozostanie otwarta. Realizacja odpowiedzialności może nastąpić w formie: przywrócenia stanu poprzedniego (restytucji); wynagrodzenia szkody (reparacji), jeśli restytucja obiektywnie nie jest możliwa, wynagrodzenie szkody następuje zazwyczaj w formie odszkodowania pieniężnego; zadośćuczynienia (dania satysfakcji) za szkodę o charakterze niematerialnym; w praktyce stosowane jest wyrażenie ubolewania, przeproszenie, zapewnienie ze w przyszłości podobne fakty nie będą miały miejsca. Stały Trybunal Sprawiedliwości Międzynarodowej stwierdził w wyroku merytorycznym (w sprawie fabryki chorzowskiej) z 1928 r.: Podstawową zasadą jest ze odszkodowanie powinno, o ile th możliwe, usunąć wszystkie konsekwencje aktu niedozwolonego i przywrócić stan, który prawdopodobnie byłby istniał, gdyby dany akt nie został dokonany. Restytucja w naturze albo - jeśli nie jest możliwa - zaplata sumy odpowiadającej wartości, jaką by przedstawiała restytucja w naturze, przyznanie w miarę okoliczności odszkodowania za szkody poniesione, a niepokryte restytucją w naturze lub zapłatą, która ją zastępuje, oto zasady, którymi powinno kierować się ustalenie wysokości odszkodowania należnego z tytułu czynu sprzecznego z prawem międzynarodowym. Odpowiedzialność za agresję. Stanowi najpowazniejsze naruszenie prawa miedzynarodowego. Komisja pr. Miedzynarodowego uznała agresję za jedną ze zbrodni międzynarodowych. Uwaza się ze wygrani maja prawo do czasowej okupacji terytorium agresora i do wprowadzenia tam swego zarządu i kontroli. Odpowiedzialność panstwa agresora nie ogranicza się do naprawienia wyrządzonej szkody. Obejmie ona również i takie środki stosunku do agresora, której szczególności mogą się wyrażać w oderwaniu części jego terytorium w celu zapobieżenia agresji w przyszłości.
111. SPOSOBY NAPRAWIENIA SZKODY PRZEZ PAŃSTWO.
Według Konwencji o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne z 1972: Państwo wypuszczające jest bezwzględnie zobowiązane do zapłacenia odszkodowania za szkodę, którą wypuszczony przez nie obiekt kosmiczny wyrządził na powierzchni ziemi lub statkowi powietrznemu podczas lotu (art. II). Odpowiedzialność w tych przypadkach oparta jest na koncepcji ryzyka. Ten, kto prowadzi działalność niebezpieczną, dążąc w ten sposób do osiągnięcia pewnych korzyści, musi ponosić również ryzyko odpowiedzialności za szkody, jakie działalność ta może wyrządzić osobom trzecim. W 1978 r. Komisja Prawa Międzynarodowego ONZ podjęła prace nad kodyfikacją zasad dotyczących odpowiedzialności międzynarodowej za szkodliwe skutki wynikające z działalności niezakazanej przez prawo międzynarodowe. Realizacja odpowiedzialności może nastąpić w wyniku: - dwustronnych ustaleń, osiągniętych na drodze dyplomatycznej; - postępowania arbitrażowego lub sądowego; - zastosowania środków odwetowych i sankcji. Realizacja odpowiedzialności państwa nie leży w sferze prawa karnego, ani cywilnego, choć może być to odpowiedzialność majątkowa. Odpowiedzialność cywilną będzie ponosiło za niewykonanie kontraktu cywilnego. Realizacja odpowiedzialności może nastąpić w formie: - przywrócenia stanu poprzedniego (restytucji); - wynagrodzenia szkody (reparacji), jeśli restytucja obiektywnie nie jest możliwa (praetium succedit in locum rei); zazwyczaj w formie odszkodowania pieniężnego; - zadośćuczynienia (dania satysfakcji) za szkodę o charakterze niematerialnym; w praktyce stosowane jest wyrażenie ubolewania, przeproszenie, zapewnienie, że w przyszłości podobne fakty nie będą miały miejsca. STSM w wyroku merytorycznym (w sprawie fabryki chorzowskiej) z 1928 r. uznał, że zasadą, wynikającą z praktyki i orzecznictwa, jest restytucja w naturze, a jeśli jest niemożliwa to zapłata sumy odpowiadającej wartości restytucji oraz przyznanie w miarę okoliczności odszkodowania za szkody nie pokryte.
112. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSOBY FIZYCZNEJ W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM.
Doczekała się realizacji dopiero po drugiej wojnie światowej w dużym stopniu dzięki polityce Związku Radzieckiego. Próbę stworzenia prawa umownego podjęto w wersalskim traktacie pokojowym z 1919. Traktat ten oskarżał cesarza Wilhelma II o pogwałcenie moralności międzynarodowej i uświęconej mocy traktatów. Ponadto w Traktacie Wersalskim dopuszczono karanie przez sądy państw zwycięskich osób oskarżonych o popełnienie czynów niezgodnych z prawom i zwyczajami wojny. Sprawa karania zbrodniarzy wojennych drugiej wojny światowej: W deklaracji moskiewskiej z 1943 ZSRR, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania w imieniu 32 walczących Narodów Zjednoczonych postanowiły, że członkowie niemieckich sił zbrojnych i partii narodowosocjalistycznej, którzy są odpowiedzialni za okrucieństwa i zbrodnie lub brali w nich udział, będą odesłani do kraju, w którym popełnili przestępstwa, w celu ich ukarania zgodnie z prawem tych krajów (przepis ten wprowadził ekstradycję, lecz nie przewidywał jeszcze ukarania na podstawie prawa międzynarodowego). Ponadto deklaracja zapowiadała ukaranie na mocy prawa międzynarodowego materialnego i formalnego tzw. głównych zbrodniarzy wojennych, którzy popełnili przestępstwa, niedające się zlokalizować na terytorium jednego panstwa.
Prawo londyńskie uznało odpowiedzialność indywidualną za trzy rodzaje zbrodni podlegające właściwości Trybunału. Są to: zbrodnie przeciwko pokojowi, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Przez zbrodnie przeciwko pokojowi rozumie się planowanie, przygotowywanie, rozpętanie lub prowadzenie wojny napastniczej albo wojny podjętej z pogwałceniem traktatów międzynarodowych, porozumień i gwarancji tudzież udział w planowaniu spisku w celu dokonania tych czynów. Przez zbrodnie wojenne - pogwałcenie praw lub zwyczajów Wojennych. Przez zbrodnie przeciwko ludzkości - mordowanie, eksterminację, deportacje i inne akty nieludzkie, popełniane przed lub w czasie wojny wobec ludności cywilnej, prześladowanie ze względów politycznych, rasowych czy religijnych. Prawo londyńskie przewidywało odpowiedzialność za wymienione czyny; nawet jeżeli czyn taki nie naruszał prawa krajowego. W myśl zasad norymberskich jednostkę można pociągnąć do odpowiedzialności za pogwałcenie prawa międzynarodowego (za zbrodnię międzynarodową) i poldega ona ukaraniu na podstawie prawa międzynarodowego. Zbrodniami prawa międzynarodowego, karanymi na podstawie tego prawa, są: - zbrodnie przeciwka pokojowi, - zbrodnie wojenne, - zbrodnie przeciwko ludzkości.
113. POWSTANIE MIĘDZYNARODOWEGO TRYBUNAŁU KARNEGO DS. BYLEJ JUGOSŁAWII.
W związku z licznymi naruszeniami prawa humanitarnego, jakie miały miejsce w na terenie byłej Jugosławii od 1991 roku Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych działając na podstawie rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych, na mocy rezolucji nr 808 z 22 lutego 1993 roku (SC/Res/ 22.02.1993) oraz rezolucji nr 827 z 25 maja 1993 roku (SC/Res/25.05.1993) utworzyła Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii - MTKJ (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia - ICTY) z siedzibą w Hadze. Trybunał składa się z 16 sędziów wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne NZ na okres 4 lat. Organami Trybunału są: Izby, Izba Apelacyjna, Urząd Prokuratora oraz Sekretariat. Trybunał jest organem sądowniczym powołanym do osądzenie osób podejrzanych o pogwałcenie międzynarodowego prawa humanitarnego w związku z wydarzeniami na terenach byłej Jugosławii, by oddać sprawiedliwość ofiarom, zapobiec swym działaniem dalszym przestępstwom oraz by przyczynić się do odbudowy pokoju poprzez promowanie pojednania w byłej Jugosławii. Zgodnie ze Statutem jego jurysdykcja obejmuje cztery grupy przestępstw: poważne pogwałcenia Konwencji Genewskich z 1949 roku naruszenia praw i zwyczajów wojny, ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości.
114. Skład i kompetencje Międzynarodowego Trybunału Karnego ds. byłej Jugosławii
Skład: Trybunał składa się z trzech Izb Procesowych oraz z Izby Apelacyjnej. Izba Apelacyjna jest wspólna dla Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy. MTKJ składa się z 16 niezależnych sędziów stałych oraz maksymalnie 9 sędziów ad litem (ad litem - dla oznaczonej sprawy). W składzie stałych sędziów oraz sędziów ad litem nie może orzekać dwóch lub więcej sędziów tej samej narodowości. W skład każdej Izby Procesowej wchodzi 3 sędziów oraz maksymalnie 6 sędziów ad litem, natomiast Izba Apelacyjna obraduje w składzie 7 sędziów (5 sędziów MTKJ oraz 2 sędziów MTKR). Każda apelacja jest rozpatrywana i rozstrzygana w składzie 5 sędziów. Sędziowie wybierani są przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych na kadencję czteroletnią, spośród listy kandydatów sporządzonej przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, na której znalazły się kandydatury przedstawione przez państwa członkowskie ONZ. Reelekcja sędziów Trybunału jest dopuszczalna. Kompetencje: Właściwość rzeczowa Trybunału (kompetencje ratione materiae). Według Statutu , MTKJ jest właściwy do ścigania następujących zbrodni: 1) Ciężkie naruszenia Konwencji Genewskich z 1949 roku, do których zaliczono: - umyślne zabójstwo; - tortury oraz nieludzkie traktowanie, włączając eksperymenty biologiczne; - sprawianie umyślnych cierpień oraz ciężkich uszkodzeń ciała lub zdrowia; - bezprawne i samowolne, nieuzasadnione koniecznością wojenną niszczenie lub przywłaszczenie cudzego mienia; - zmuszanie jeńców wojennych lub ludności do służby w siłach zbrojnych nieprzyjaciela; - umyślnie pozbawienie jeńca wojennego lub cywila prawa do rzetelnego i prawidłowego procesu; - bezprawne deportacje lub przeniesienie oraz bezprawne pozbawienie wolności osoby cywilnej; - branie ludności cywilnej jako zakładników. 2) Pogwałcenie praw i zwyczajów wojny, m. in.: - zastosowanie broni toksycznych lub broni, które są obliczone na spowodowanie niepotrzebnego cierpienia; - bezmyślne zniszczenie lub dewastacja miast lub wsi nieusprawiedliwione koniecznością wojenną; - atakowanie bądź bombardowanie za pomocą jakichkolwiek środków nie bronionych miast, wsi, mieszkań lub budynków; - zagarnięcie, zniszczenie lub umyślne uszkodzenie obiektów przeznaczonych do kultu religijnego, instytucji charytatywnych i edukacyjnych, historycznych monumentów oraz dzieł sztuki; - grabież publicznej lub prywatnej własności; 3) Ludobójstwo, dokonanie któregokolwiek z następujących czynów w zamiarze zniszczenia w całości lub w części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych jako takich: - zabójstwo członków grupy; - spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego członków grupy; - rozmyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia obliczonych na spowodowanie ich całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego; - stosowanie środków mających na celu wstrzymanie urodzin w obrębie grupy; - przymusowe przekazywanie dzieci członków grupy do innej grupy; 4) Zbrodnie przeciwko ludzkości; tj.: - morderstwo; - eksterminacja; - niewolnictwo; - deportacje; - pozbawienie wolności; - tortury; - gwałt; - prześladowania ze względów politycznych, rasowych i religijnych; - inne nieludzkie akty;. Właściwość miejscowa Trybunału (kompetencje ratione loci) Jurysdykcja MTKJ rozciąga się na terytorium byłej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii obejmując zarówno powierzchnię lądową, przestrzeń powietrzną oraz wody terytorialne. Właściwość podmiotowa Trybunału (kompetencje ratione personae)
Przed Trybunałem odpowiada każda osoba fizyczna bez względu na obywatelstwo państw zaangażowanych w konflikt, która planowała, podżegała, wydawała rozkazy, popełniła lub w inny sposób namawiała lub pomagała w planowaniu, przygotowaniu lub popełnieniu wymienionych zbrodni. Oficjalne stanowisko oskarżonego, bez względu na to czy jest to głowa państwa, szef rządu czy członek rządu nie zwalnia od indywidualnej odpowiedzialności karnej za popełnione zbrodnie. Nie zapobiegnięcie zbrodni lub też nie ukaranie winnych przez przełożonych, którzy wiedzieli lub mogli się dowiedzieć o popełnionej zbrodni będzie karane przez MTKJ. Również działanie na rozkaz nie zwalnia od odpowiedzialności karnej. Działanie na rozkaz może jednak stanowić przesłankę łagodzącą, jeżeli Trybunał stwierdzi, że wymaga tego sprawiedliwość.
Właściwość czasowa (kompetencje ratione temporis). MTKJ rozpatruje sprawy o zbrodnie wymienione w Statucie popełnione na terytorium byłej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii od 1991 roku.
115. PODSTAWY ORZEKANIA MIĘDZYNARODOWEGO TRYBUNAŁU KARNEGO DS. BYŁEJ JUGOSŁAWII.
Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii jest sądem powołanym ad hoc, dla osądzenia sprawców zbrodni popełnionych w konkretnym czasie i miejscu. Jurysdykcji MTKJ nie podlegają inne zbrodnie popełnione w odrębnym miejscu i czasie. Drugim sądem powołanym ad hoc jest Międzynarodowy Trybunał Karny dla Rwandy. Oba trybunały działają z upoważnienia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Natomiast stałym i niezależnym od Rady Bezpieczeństwa ONZ trybunałem karnym jest Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK). Jurysdykcji MTK podlegają czyny popełnione od 1 lipca 2002, czyli od momentu wejścia w życie statutu rzymskiego z 17 lipca 1998 roku ustanawiającego ten trybunał.
116. POWSTANIE MIĘDZYNARODOWEGO TRYBUNAŁU KARNEGO.
Po raz pierwszy idea utworzenia stałego mechanizmu ścigania zbrodniarzy wojennych i osób odpowiedzialnych za masowe mordy pojawiła się na forum Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w 1948 roku, po procesach w Norymberdze i Tokio po II Wojnie Światowej. Od tego czasu Narody Zjednoczone nieprzerwanie poświęcały tej idei wiele uwagi. Jednak mimo potrzeby ustanowienia międzynarodowego karnego trybunału, który zajmowałby się ściganiem i karaniem osób winnych najcięższych zbrodni, dotychczasowe próby stworzenia takiego organu kończyły się niepowodzeniem. Gwarancja, że przynajmniej niektórzy oskarżeni staną przed sądem, jest przestrogą dla kolejnych, potencjalnych sprawców zbrodni i zwiększa szanse na zakończenie danego konfliktu.
1 lipca 2002 r. wszedł w życie Traktat Rzymski ustanawiający Międzynarodowy Trybunał Karny. Stały Trybunał ma sądzić sprawców zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych. Traktat został przyjęty na Konferencji Dyplomatycznej Narodów Zjednoczonych w Rzymie w dniach od 15 czerwca do 17 lipca 1998, w której wzięło udział 160 państw ze wszystkich regionów świata. Statut został uchwalony 17 czerwca 1998 roku przez zorganizowaną przez Narody Zjednoczone Konferencję Dyplomatyczną Pełnomocników do spraw Utworzenia Międzynarodowego Trybunału Karnego. Zgodnie z artykułem 125 Statutu, dokument ten został wyłożony do podpisu przez wszystkie państwa w Rzymie w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Później Statut został przewieziony do siedziby Ministerstwa Spraw Zagranicznych Włoch w Rzymie, gdzie był przechowywany do 17 października 1998 roku. Następnego dnia Statut przewieziono do Nowego Jorku i wyłożono do podpisu w głównej siedzibie Narodów Zjednoczonych do 31 grudnia 2002 roku.
117. PODSTAWY ORZEKANIA MIĘDZYNARODOWEGO TRYBUNAŁU KARNEGO.
Statut MTK, zwany też Statutem Rzymskim, jest zasadniczym aktem prawnym, na którym opiera się funkcjonowanie Trybunału. Akt ten, który ma charakter umowy, przede wszystkim tworzy go, nadaje mu osobowość prawną, zawiera przepisy prawa materialnego i procesowego oraz unormowania organizacyjne. Obok Statutu obowiązują także inne akty prawne, bardziej szczegółowe. Najważniejsze wymieniono w art. 21 Statutu. Są to Reguły Procesowe i Dowodowe (RPD) oraz Elementy Definicji Zbrodni. Ich treść musi być zgodna z postanowieniami Statutu Rzymskiego. Postanie również opracowany i przyjęty regulamin samego Trybunału i najprawdopodobniej pojawią się też inne akty prawne, o mniej lub bardziej szczegółowym charakterze (o ile już nie zostały opracowane - tekst z 2004r.
118. SKŁAD I FUNKCJE MIĘDZYNARODOWEGO TRYBUNAŁU KARNEGO.
Skład: Skład sędziowski Trybunału liczy 18 sędziów, którzy specjalizują się w prawie karnym i jego procedurach i posiadają odpowiednie doświadczenie w zakresie postępowań karnych. Sędziowie legitymują się szerokimi kompetencjami w odpowiednich dziedzinach prawa międzynarodowego, takich jak międzynarodowe prawo humanitarne i prawa człowieka. Skład sędziowski Trybunału musi mieć w pełni wyważony i międzynarodowy charakter i dlatego o wyborze sędziów decydują takie kryteria jak reprezentatywny udział przedstawicieli głównych systemów prawnych na świecie, sprawiedliwa reprezentacja geograficzna, zrównoważony udział kobiet i mężczyzn oraz znajomość problemu przemocy wobec kobiet i dzieci. Każdy sędzia pochodzi z innego kraju i zasiada w Trybunale tylko raz, przez dziewięcioletnią kadencję. Sędziowie wybierani są w tajnym głosowaniu według kolejności zdobytych głosów, a głosowanie jest ważne, jeżeli weźmie w nim udział przynajmniej 2/3 Państw-Stron Statutu. Sędziego można pozbawić urzędu, jeśli udowodni mu się poważne wykroczenie lub naruszenie obowiązków służbowych. Wszystkie te zabezpieczenia mają na celu zapewnienie niezależności, uczciwości i kompetencji składu sędziowskiego i jego ochronę przed naciskami politycznymi z zewnątrz. Funkcje: Trybunał jest uprawniony do sądzenia osób fizycznych, a nie państw. Misją Trybunału jest pociąganie do odpowiedzialności karnej tych osób, które są sprawcami najpoważniejszych przestępstw wymierzonych przeciwko międzynarodowej społeczności - zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości, ludobójstwa i, z czasem, zbrodni agresji. Właściwość Trybunału dotyczy wyłącznie przestępstw popełnionych po wejściu w życie Statutu (czerwiec 2002). Zgodnie ze Statutem, do zbrodni przeciwko ludzkości zaliczają się takie przestępstwa jak eksterminacja ludności cywilnej, wzięcie w niewolę, tortury, gwałt, prześladowania na tle politycznym, rasowym, narodowym, etnicznym, kulturowym, religijnym lub płciowym oraz wymuszone zaginięcie - ale tylko wtedy, gdy stanowią element szeroko zakrojonych lub systematycznych napaści na ludność cywilną. Statut przewiduje, że Trybunał nie może korzystać ze swej jurysdykcji w stosunku do aktów agresji, dopóki podczas Konferencji Przeglądowej Państwa-Strony nie dojdą do porozumienia odnośnie definicji, cech i warunków, na podstawie których Trybunał mógłby rozszerzyć swoje kompetencje na ten rodzaj przestępstw. Zgodnie z Kartą NZ, wyłączne prawo oceny, czy doszło do aktu agresji, przysługuje Radzie Bezpieczeństwa. W Statucie Trybunału zawarto klauzulę, która mówi, że ostateczny tekst klauzuli na temat agresji musi być zgodny z odpowiednimi postanowieniami Karty. Cele MTK: · Dążenie do pokoju i ochrony praw człowieka; · Zagwarantowanie powszechnej sprawiedliwości; · Położenie kresu bezkarność; · Przyczynianie się do rozwiązywania konfliktów; · Uniknięcie wad trybunałów doraźnych; · Przejęcie sprawy, kiedy krajowe organy wymiary sprawiedliwości nie chcą lub nie są w stanie podjąć odpowiednich działań; · Przestroga dla potencjalnych zbrodniarzy wojennych
119. DELIMITACJA OBSZARÓW MORSKICH.
wody wewnętrzne
morze terytorialne
obszary niepodlegające suwerenności zadnego panstwa
Podział obszarów morskich na strefy przybrzeżne i morze pełne. Wolnosc morz - swoboda korzystania z morza pełnego. Klasyfikacje obszarów morskich można przeprowadzic według zmniejszających się kompetencji panstwa nadbrzeżnego. W kierunku od lądu do morza pełnego występują wody wewnętrzne (porty i większość zatok), stanowią one terytorium panstwa nadbrzeżnego, które sprawuje na nich pełną władze suwerenną. Dalej wody archipelagowi na których uswerennosc panstw podlega szczególnym ograniczeniom. Dalej morze terytorialne - jest to pas wód rozciągających się od ladu względnie - granicy zewnętrznej wod wewnętrznych lub archipelagowych. Ograniczone przez prawo nieszkodliwego przepływu, przysługujące statkom wszystkich panstw. Niekiedy wody wewnętrzne i morze terytorialne nazywane SA wodami terytorialnymi, ponieważ stanowia czesc terytorium panstwa nadbrzeżnego. Niektóre panstwa ustanawiaja poza granica morza terytorialnego tzw strefe przyległą, która nie stanowi terytorium panstwa nadbrzeżnego, lecz jest czescią morza pełnego, na ktorej panstwo nadbrzeżne zastrzega sobie pewne uprawnienia np. w dziedzinie kontroli celnej lub sanitarnej. Pas morski lezacy poza morzem terytorialnym na którym panstwo nadbrzeżne zastrzega sobie wyłączność rybołostwa nazywamy sfera wyłącznego rybolostwa.
SA tez uprawnienia do szelfu czyli dna morskiego i podziemia płytkich obszarow przylądowych. Państwu nadbrzeżnemu przygluguje suwerennego prawo poszukiwania i eksploatacji zasobow naturalnych szelfu. Strefy ekonomiczne - panstwo nadbrzeżne posiada suwerenne prawo poszukiwania i eksploatacji wszelkich zasobów zarówno żywych jak i mineralnych wod morskich oraz dna morskiego i jego poziemia. Dalej jest morze pełne. Art. 7-11, 50 KoP
120. POJĘCIE AKTU PIRACTWA.
Piractwo, czyli rozbójnictwo morskie, uwazane jest za zbronie prawa narodów (delictum Iris gentium). Kazde panstwa może wiec zatrzymac statek piracki, schwytac piratow i ukarac ich wg swego prawa wewnętrznego lub wydac ich władzy ojczystej, w stosuku wiec do statku pirackiego (który może posiadac okresloną przynależność panstwową) zostaje uchylona zasada wyłączności jurysdykcji panstwa bandery. ART. 15 KONWENCJI GENEWSKIEJ O MORZU PELNYM. Podobną definicje aktu piractwa zawiera konwencja prawa morza z 1982 r. Artykuł 101. KoPM Definicja piractwa: Każdy z następujących czynów stanowi piractwo: (a) wszelki bezprawny akt gwałtu, zatrzymania lub grabieży popełniony dla celów osobistych przez załogę lub pasażerów prywatnego statku lub samolotu i wymierzony: (i) na morzu pełnym przeciwko innemu statkowi morskiemu lub powietrznemu albo przeciwko osobom lub mieniu na pokładzie takiego statku morskiego lub powietrznego; (ii) przeciwko statkowi morskiemu lub powietrznemu, osobom lub mieniu w miejscu niepodlegającym jurysdykcji żadnego państwa; (b) wszelki akt dobrowolnego udziału w korzystaniu ze statku morskiego lub powietrznego, jeżeli jego sprawca wiedział o okolicznościach nadających takiemu statkowi charakter pirackiego statku morskiego lub powietrznego; (c) wszelki akt podżegania do popełnienia czynów określonych w punktach (a) i (b) lub wszelki akt celowego ułatwiania popełnienia takich czynów. Artykuł 102. KoPM Akty piractwa popełnione przez okręt wojenny, rządowy statek morski lub powietrzny, którego załoga zbuntowała się Akty piractwa określone w artykule 101, popełnione przez okręt wojenny, rządowy statek morski lub powietrzny, którego załoga zbuntowała się i przejęta kontrolę nad tym okrętem, statkiem morskim lub powietrznym, traktuje się na równi z czynami popełnionymi przez prywatny statek morski lub powietrzny. Piractwo podlega zasadzie represji wszechświatowej.
121. Status statków morskich
Brak jednolitej i powszechnej definicji statku morskiego, choć w wielu umowach czy prawie wew. są zawarte różne definicje, ale dla celów niniejszej konwencji i z reguły obejmują jednostki pływające, których objęcie jest niezbędne ze względu na przedmiot i cel danej konwencji: 1) Konwencja Brukselska z 1924 r. o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów - statek oznacza wszelkie urządzenie, używane do przewozu towarów morzem; 2) Międzynarodowa Konwencja z 1969 r. dotycząca interwencji na morzu pełnym w razie zanieczyszczenia olejami - statek oznacza każdy statek morski jakiegokolwiek rodzaju, każde urządzenie pływające z wyjątkiem instalacji lub urządzeń używanych do badań i eksploatacji zasobów dna i podglebia mórz i oceanów; 3) polski kodeks morski z 2001 r. - statek morski to każde urządzenie pływające przeznaczone lub używane do żeglugi morskiej; I. Z reguły nie uważa się za statek bardzo małego urządzenia pływającego (np. szalupa, tratwa) oraz platformy pływające, dźwigi, doki, gdyż nie są przeznaczone do żeglugi, choć mogą być holowane. Statkiem nie jest również wrak statku.PM wymaga, by statek posiadał tylko jedną przynależność państwową, którą statek nabywa przez rejestrację i wydanie mu dowodu jego przynależności. Zewnętrznym znakiem przynależności jest bandera (flaga). II Prawo do bandery - prawo do nadawania statkom swojej przynależności państwowej. Ustalenie warunków przyznawania przynależności pozostawione zostało prawu wewnętrznemu. Statki dzielą się na państwowe i mające charakter prywatny.
122. Prawo rewizji i wizyty (art 110. KoPM)
Prawo wizyty 1) Z wyjątkiem przypadków, gdy akty ingerencji wynikają z uprawnień przyznanych w umowie międzynarodowej, okręt wojenny, który spotyka na morzu pełnym obcy statek, inny niż statek korzystający z pełnego immunitetu przewidzianego w artykułach 95 i 96, nie ma prawa poddawać go rewizji, chyba że istnieje uzasadnione podejrzenie: a) że statek zajmuje się piractwem; b) że statek zajmuje się handlem niewolnikami; c) że statek zajmuje się nadawaniem nielegalnych audycji i państwu bandery okrętu wojennego przysługuje jurysdykcja zgodnie z artykułem 109; d) że statek nie posiada przynależności państwowej; e) że statek, chociaż podnosi obcą banderę lub odmawia pokazania swojej bandery, posiada w rzeczywistości tę samą przynależność państwową co okręt wojenny. 2) W wypadkach przewidzianych w ustępie 1 okręt wojenny może przystąpić do sprawdzania, czy statek ma prawo podnoszenia swojej bandery. W tym celu może on wysłać do podejrzanego statku łódź pod dowództwem oficera. Jeżeli po sprawdzeniu dokumentów nadal istnieją podejrzenia, może on przeprowadzić dalszą kontrolę na statku, która powinna zostać dokonana z możliwie największą rozwagą. 3) Jeżeli podejrzenia okażą się nieuzasadnione i jeżeli zatrzymany statek nie popełnił żadnego czynu, który by te podejrzenia usprawiedliwiał, należy wynagrodzić mu wszelkie wyrządzone straty lub szkody. 4) Niniejsze postanowienia mają zastosowanie mutatis mutandis do wojskowych statków powietrznych 5) Niniejsze postanowienia mają również zastosowanie do wszelkich innych należycie upoważnionych statków morskich lub powietrznych, posiadających wyraźne znaki rozpoznawcze świadczące o tym, że pozostają one w służbie rządowej.
123. Morskie wody wewnętrzne
Znajduje się miedzy ladem a morzem terytorialnym. Należą do nich 1) Zatoki (do 24 mil morskich przy najdalszym odpływie) 2) wody historyczne (jeżeli tradycyjnie obszar był pod jurysdykcją państw poza 24 milami morskimi, wted pozostaje to prawo, nie dotyczy szlaków komunikacyjnych) 3) wody portów ( instalacje na styku obszaru morskiego i terytorialnego; możn wyróżnic a) otwarte- mogą wpływc wszystkie jednostki handlowe b) zamknięte- porty o charakterze wojskowym, nie mogą wpływac jednostki cywilne, chyba że jest realne zagrożenie4) redy (tam oczekują statki na wpłynięcie do portów--nie wszystkie)
Jeżeli linia wybrzeza ma zagłębienia i zatoki lub obramowana jest wyspami, wtedy panstwo nadbrzeżne może mierzyc szerokość swego morza terytorialnego od linii prostych, przeciągniętych miedzy najdalej w morze wysunietymi przyladkami lub wyspami. Wówczas obszary morskie położone miedzy tymi liniami prostymi a ladem stanowia wody wewnętrzne. „Jeżeli odległość miedzy punktami wytyczającymi naturalne wejscie zatoki przy najdalszym odpływie nie przekraczaj 24 mil, linie zamykajaca zatoke można wytyczyc miedzy tymi dwoma punktami najdalszego odpływu a wody ta linia zamkniete uwazane będą za wody wewnętrzne. Jeżeli odległość miedzy punktami wytyczającymi naturalne wejscie zatoki przy najdalszym odpływie nie przekracza 24 mil, wytycza się linie prosta długości 24 mil poprzez zatoke w taki sposób, aby zamknąć nia jak najwieksza powierzchnie wod jaka da się zamknąć linia o takiej długości”.
124. Pojęcie wód historycznych
Zatoki i wody historyczne - Nawet bardzo rozległe zatoki czy obszary przybrzeżne, nieposiadające charakterystycznego ukształtowania zatok, mogą Stanowic wody wewnerzne, jeżeli nadbrzeżne ma do nich tytul historyczny to znaczy jeżeli zostaly one przez panstwo nadbrzeżne zawłaszczone, od dawna uwazane są za wody wewnętrzne, panstwo nadbrzeżne wykonuje tam swoja wladze tak jak na innych wodach wewnętrznych i tak tez traktowane są przez inne panstwa. Np. zatoka Piotra wielkiego nad która lezy Władywostok.
125. Morze terytorialne
Naleza do terytorium panstwowego położone u brzegow panstwa wody morskie. 1) Szerokość morza terytorialnego- każde państwo ma prawo do ustalania szerokości swojego morza terytorialnego do granicy nieprzekraczającej 12 mil morskich, odmierzanych od linii brzegowej lub a) podstawowej (linia najniższego stanu wody wzdłuż wybrzeża, oznaczona na mapach o dużej skali uznanych oficjalnie przez państwo nadbrzeżne) 2) Zewnętrzna granica morza terytorialnego- jest to zewnętrzna granica państwa, która oddziela terytorium państwa od strefy ekonomicznej lub morza pełnego. Pelna wladza suwerenna i jurysdykcja z zastrzezeniem prawa nieszkodliwego przepływu. Panstwo nadbrzeżne może także zarezerwowac eksploatacje zasobow biologicznych i mineralnych morza terytorialnego dla wlasnych obywateli. Wladza panstwowa rozciąga się także na przetsrzen powietrzna nad morzem terytorialnym oraz na jego dno i wnetrzne ziemi pod nim. 3) Prawo nieszkodliwego przepływu statki wszystkich państw nie wywołując zagrożenia mogą a) przejścia przez to morze bez wchodzenia na wody wewnętrzne i bez zatrzymywania się poza wodami wewnętrznymi na redzie bądź przy urządzeniu portowym; lub b) wejścia na wody wewnętrzne lub wyjścia z nich albo zatrzymania się na takiej redzie bądź przy takim urządzeniu portowym
126. Strefa przyległa w prawie morza
Strefa przyległa nie stanowi terytorium państwa nadbrzeżnego, lecz część morza pełnego przyległą do morza terytorialnego, w której posiada ono specjalne uprawnienia, ściśle określone i służące mu do specjalnych celów. Strefa przyległa może częściowo (lub całkowicie) pokrywać się ze strefą wyłącznego rybołówstwa lub strefą ekonomiczną. 2) Państwo nadbrzeżne może w strefie przyległej sprawować kontrolę konieczną do: a) zapobiegania naruszeniu jego przepisów celnych, skarbowych, i migracyjnych i sanitarnych na jego terytorium lub na morzu terytorialnym, b) karania naruszeń tych przepisów popełnionych na jego terytorium łub na morzu terytorialnym.3) Konwencja genewska z 1958 ustaliła 24 milowa strefe przyległą od linii podstawowej. 4) Jurysdykcja w tej strefie - posiada ją państwo nadbrzeżne, jeżeli: a)obywatel państwa nadbrzeżnego jest ofiarą przestępstwa; b) obywatel państwa nadbrzeżnego jest przestępcą; c) skutek przestępstwa rozciąga się na państwo przyległe. 5) Strefa wyłącznego rybołówstwa jest obszarem, na którym państwo nadbrzeżne ma odnośnie do rybołówstwa takie same uprawnienia, jak na morzu terytorialnym, tzn. może zastrzec wyłączność rybołówstwa dla własnych obywateli. Może być ono nieodpłatne lub odpłatne. Obecnie prawie wszystkie państwa, które mogły to uczynić ze względów geograficznych, ustanowiły 200 milowe strefy rybołówstwa lub strefy ekonomiczne.
127. Wyłączna strefa ekonomiczna w prawie morza
1) Jest obszarem rozciągającym się poza morzem terytorialnym, na którym państwo nadbrzeżne posiada suwerenne prawa do celu poszukiwania, eksploatacji, ochrony i gospodarowania zasobami naturalnymi, zarówno żywymi, jak i mineralnymi, wód morskich, jak również dna morskiego i jego podziemia.
2) Prawa państwa nadbrzeżnego w wyłącznej strefie ekonomicznej obejmują więc w zasadzie prawa wykonywane w strefie wyłącznego rybołówstwa oraz na szelfie kontynentalnym. Prawa zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska i prowadzenia badań naukowych. Prawa państwa nadbrzeżnego w strefie ekonomicznej mają charakter funkcjonalny, a nie terytorialny. 3) Szerokość strefy ekonomicznej nie może przekraczać 200 mil, licząc od linii podstawowej, od której jest mierzone morze terytorialne. Jeśli chdozi o eksploatacje zasobow mineralnych prawa państwa nadbrzeżnego do tych zasobów mają więc charakter wyłączny. Zsoby zywe: zasada optymalnego ich wykorzystania. Tu prawa państwa nadbrzeżnego do żywych zasobó strefy nie zostały określone jako wyłączne. Jeżeli państwo nadbrzeżne nie może pozyskać całego dopuszczalnego odłowu, to powinno dopuścić rybaków innych państw do nadwyżki połowowej. 4)Prawa innych państw przysługujące w wyłącznej strefie ekonomicznej to przede wszystkim wolności komunikacyjne obowiązujące na morzu pełnym. Wszystkie państwa korzystają z wymienionych w art. 87 wolności: żeglugi i przelotu, układania kabli podmorskich i rurociągów oraz innych zgodnych z prawem międzynarodowym sposobow korzystaia z morza.
128. Szelf kontynentalny w prawie morza
1) Definicja -Szelf kontynentalny państwa nadbrzeżnego obejmuje dno morskie i podziemie obszarów podmorskich, które rozciągają się poza jego morzem terytorialnym na całej długości naturalnego przedłużenia jego terytorium lądowego aż do zewnętrznej krawędzi obrzeża kontynentalnego albo na odległość 200 mil morskich od linii podstawowych, od których mierzy się szerokość morza terytorialnego, jeżeli zewnętrzna krawędź obrzeża kontynentalnego nie sięga do tej odległości.2)Prawa państwa nadbrzeżnego- Państwo nadbrzeżne wykonuje suwerenne prawa w odniesieniu do szelfu kontynentalnego w celu jego badania i eksploatacji jego zasobów naturalnych. 3) Szelf to powierzchnia dna morskiego do głębokości 200 m. Wraz z rozwojem techniki i odkryciem złóż minerałów państwa nadbrzeżne zaczęły rozciągać swoją władzę na płytkie obszary dna morskiego i jego podziemie leżące poza granicami morza terytorialnego. Budowa platform na szelfie wymaga zgody władz państwa nadbrzeżnego, które rozciąga na te instalacje swoją jurysdykcje i prawo. Konwencja Genewska o szelfie kontynentalnym stanowi, że prawa państwa nadbrzeżnego do szelfu nie wpływają na sytuację prawną wód pokrywających szelf, jako wód morza pełnego, ani na sytuację prawną przestrzeni powietrznej nad tymi wodami (art. 3).
129. Wolności morza pełnego
Konwecja z 1958 r wymienia: 1) wolność żeglugi; 2) wolność rybołówstwa; 3) wolność układania podmorskich kabli i rurociągów; 4) wolność przelotu.
Konwencja z 1982 wymienia w art. 87 ust 1: a) wolność żeglugi; b) wolność przelotu; c)wolność układania kabli podmorskich i rurociągów; d)wolność budowania sztucznych wysp i innych instalacji; e)wolność rybołówstwa; f) wolność badań naukowych
130. Status prawny kanałów morskichSTATUS KANAŁÓW: Kanały morskie są sztucznymi połączeniami dwóch otwartych dla żeglugi obszarów morskich. Są otwarte, gdy stanowi tak UM lub prawo wewnętrzne (brak powszechnej normy zwyczajowej wolności żeglugi po kanałach morskich). 1) Kanał Sueski- łączy Morze Śródziemne z Oceanem Indyjskim Traktat z 1888r. stwierdza, że Kanał będzie zawsze otwarty i wolny w czasie wojny i pokoju dla wszystkich okrętów wojennych i statków handlowych. Kanałem zarządza egipska administracja, które reguluje przepisy związane z przepływaniem przez kanał. Jednostki wojskowe mogą się po nim poruszać. W promieniu 12 mil morskich jest zakaz prowadzenia działań wojennych. Opłata za przepłynięcia uzależniona jest od wyporności jednostki. 2) Kanał Panamski- łączy Ocean Atlantycki z Oceanem Spokojnym. Wybudowany w Panamie, sfinansowany przez USA. W 1999r. Stany Zjednoczone zwróciły całkowicie strefę Kanału Panamskiego, Panamie 3) Kanał Kiloński- łączy Morze Bałtyckie z Morzem Północnym. Jurysdykcja Niemiec. Mogą przepływać przez kanał wszystkie jednostki, których państwa mają stosunki pokojowe z Niemcami. 4) Kanał Koryncki- jurysdykcja Grecji. Łączy Morze Jońskie z Morzem Egejskim. Kanał jest otwarty dla żeglugi handlowej i wojskowej.
131. Status prawny cieśnin morskich- STATUS PRAWNY CIEŚNIN-to naturalne połączenia morskie między dwoma obszarami morskimi. Jurysdykcja zależy od szerokości cieśniny:1) gdy cieśnina jest szersza niż podwójna szerokość morza terytorialnego państw nadbrzeżnych na części cieśniny poza morzem terytorialnym obowiązuje pełna wolność żeglugi (a więc co najmniej 24 mile morskie) 2) gdy cieśnina jest węższa (choćby na pewnym odcinku) od podwójnej szerokości morza terytorialnego państw nadbrzeżnych (mniej niż 24 mile morskie) - państwa muszą się porozumieć; obowiązuje prawo nieszkodliwego przepływu między 2 częściami morza pełnego. Tranzyt bez ograniczeń, chyba, że ograniczenia wystąpią na drodze umowy pomiędzy państwami nadbrzeżnymi 3) gdy cieśnina ma dowolną szerokość, ale oba obszary morskie należą do tego samego państwa - państwo sprawuje całkowitą jurysdykcje.
133. Podstawowe cele Organizacji Dna Morskiego
Cele organizacji: 1) Ochrona i zachowanie środowiska morskiego; 2) Współpraca globalna i regionalna; 3) Pomoc naukowa i techniczna dla państw rozwijających się; 4) Monitoring i ocena środowiska; 5) Zapobieganie, zmniejszanie zanieczyszczenia środowiska morskiego; 6) Morskie badania naukowe.
Na III Konferencji Prawa Morza zagadnienie, kto będzie mógł eksploatować zasoby naturalne międzynarodowego obszaru dna morskiego, było sporne. Państwa rozwijające się uważały, że prawo poszukiwania i eksploatacji tych zasobów powinna mieć tylko organizacja międzynarodowa. Natomiast państwa wysoko uprzemysłowione stały na stanowisku, że prawo eksploatacji powinny mieć wszystkie państwa oraz osoby działające z ich upoważnienia, z tym że organizacja międzynarodowa wydawałaby licencje na tę działalność, kontrolowała ją i pobierała opłaty. Ostatecznie jako rozwiązanie kompromisowe przyjęto w konwencji tzw. równoległy system eksploatacji. Jest ona prowadzona: 1) przez Organizację Dna Morskiego, działającą za pośrednictwem międzynarodowego przedsiębiorstwa oraz 2) w stowarzyszeniu z Organizacją i na podstawie kontraktów, przez państwa i upoważnione przez nie przedsiębiorstwa i osoby (art. 153 ust. 2). Funkcje organizacyjne odnoszące się do dna morskiego jako obszaru międzynarodowego pełni Organizacja Dna Morskiego.
134. Pojęcie organizacji międzynarodowej
Organizacja międzynarodowa- a)organizacja zrzeszająca przynajmniej trzy podmioty b)utworzona dla realizacji wspólnego celu, który ma charakter międzynarodowy lub realizowany jest przez działalność międzynarodową. Rodzaje organizacji: 1) organizacje rządowe (międzyrządowe, państwowe, międzypaństwowe, publiczne, GO) 2) organizacje międzyrządowe (powszechne [np. ONZ] lub partykularne [np. OPA], ogólne (np. ONZ,UA) lub specjalne (wyspecjalizowane, funkcjonalne) 3)organizacje pozarządowe (niepaństwowe, prywatne, NGO) - zrzeszają osoby fizyczne lub/i osoby prawne lub związki tych osób, ew. obok nich członkami NGO mogą być też państwa bądź ich organy, np. Czerwony Krzyż
Inny podział wyróżnia: a) organizacje rządowe - zrzeszają państwa, ew. obok nich organizacje międzyrządowe b) organizacje pozarządowe - zrzeszają osoby fizyczne lub/i osoby prawne lub związki tych osób c) organizacje mieszane - zrzeszają osoby fizyczne lub/i osoby prawne lub związki tych osób, obok nich również państwa bądź ich organy
135. Rodzaje organizacji międzynarodowych
Rodzaje organizacji: 1) organizacje rządowe (międzyrządowe, państwowe, międzypaństwowe, publiczne, GO) 2) organizacje międzyrządowe (powszechne [np. ONZ] lub partykularne [np. OPA], ogólne (np. ONZ,UA) lub specjalne (wyspecjalizowane, funkcjonalne) 3)organizacje pozarządowe (niepaństwowe, prywatne, NGO) - zrzeszają osoby fizyczne lub/i osoby prawne lub związki tych osób, ew. obok nich członkami NGO mogą być też państwa bądź ich organy, np. Czerwony Krzyż
Inny podział wyróżnia: a) organizacje rządowe - zrzeszają państwa, ew. obok nich organizacje międzyrządowe b) organizacje pozarządowe - zrzeszają osoby fizyczne lub/i osoby prawne lub związki tych osób c) organizacje mieszane - zrzeszają osoby fizyczne lub/i osoby prawne lub związki tych osób, obok nich również państwa bądź ich organy
136. Pojęcie organizacji wyspecjalizowanych ONZ
Organizacje wyspecjalizowane ONZ - organizacje międzynarodowe powiązane i blisko współpracujące z Organizacją Narodów Zjednoczonych. ONZ wraz z jej organizacjami wyspecjalizowanymi nazywa się "rodziną ONZ". Organizacje wyspecjalizowane są autonomicznymi organizacjami, stanowią odrębne podmioty prawa międzynarodowego, mają swoich członków, odrębne organy i własne budżety, a z ONZ są połączone specjalnymi porozumieniami zawieranymi z Radą Gospodarczo-Społeczną ONZ a zatwierdzanymi przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Organizacje wyspecjalizowane przedkładają sprawozdania ze swej działalności tym dwóm organom ONZ Organizacje wyspecjalizowane być organizacjami międzyrządowymi, muszą spełnić następujące warunki: 1)mieć charakter powszechny, tj. otwarty dla wszystkich państw świata; 2) posiadać szerokie kompetencje choćby w jednej z dziedzin o której mowa w art. 57 KNZ 3) musi być związana z ONZ umową międzynarodową. Do najważniejszych organizacji wyspecjalizowanych ONZ należą: UNESCO; WHO; FAO
137. Geneza ONZ
Poprzedniczką Organizacji Narodów Zjednoczonych była Liga Narodów. Powołano ją z inicjatywy prezydenta USA Woodrowa Wilsona w 1919 r. Liga narodów powstała w wyniku wrażenia, jakie na rządzących wywarła I wojna światowa. Ogrom ofiar i zniszczeń motywował do tego, aby zrobić wszystko w celu uniknięcia powtórki takiej tragedii. W swych założeniach Liga Narodów miała strzec pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Była to jednak organizacja bardzo nieudolna. Pierwszym ciosem dla niej była absencja USA. Prezydent Wilson, inicjator powstania Ligi, nie zdołał przekonać amerykańskiego Kongresu do akceptacji udziału Stanów Zjednoczonych w tej organizacji. W USA po raz kolejny zwyciężyła, obecna w polityce zagranicznej tego kraju od XIX w., koncepcja izolacjonizmu. Liga Narodów nie była w stanie przeszkodzić włoskiej agresji na Etiopię, japońskim atakom na Chiny oraz polityce ekspansji prowadzonej przez Niemcy Adolfa Hitlera, która doprowadziła do wybuchu II wojny światowej.
Okazał się, że kolejna wojna była jeszcze straszniejsza od poprzedniej. Pokazywało to konieczność utworzenia, tym razem skutecznej powszechnej organizacji międzynarodowej, której celem byłoby zapobieganie tego typu konfliktom. Poza tym Wielka Trójka, czyli USA, Wielka Brytania oraz ZSRR - trzy największe państwa koalicji antyhitlerowskiej dążyły do utworzenia takiej organizacji, aby zdobyć narzędzie do kontrolowania sytuacji międzynarodowej po zakończeniu wojny. 14 sierpnia 1941 r., podczas spotkania premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla i prezydenta USA Franklina D. Roosevelta na oceanie Atlantyckim na pancerniku "Prince of Wales" rządy USA i Wielkiej Brytanii podpisały Kartę Atlantycką, która zawierała zasady pokojowego współżycia państw, które miały obowiązywać po wojnie. 1 stycznia 1942 r. 26 państw koalicji antyhitlerowskiej podpisało Deklaracje Narodów Zjednoczonych, w której potwierdzono postanowienia Karty Atlantyckiej. Oba te dokumenty miały stać się punktem wyjścia w negocjacjach nad statutem nowej organizacji. Rokowania te toczyły się podczas spotkań przedstawicieli rządów Wielkiej Trójki w Moskwie, Teheranie i Dumbarton Oaks w Kanadzie. Konferencja założycielska ONZ odbyła się w dniach 25 kwietnia - 26 czerwca 1945 r. w San Francisco. 26 czerwca 1945 r. przyjęto Kartę Narodów Zjednoczonych - statut nowej organizacji międzynarodowej jaką była ONZ. Karta weszła w życie 24 października 1945 r.
138.Podmiotowość ONZ
Podmiotowość organizacji międzynarodowych : 1)zdolność działania w płaszczyźnie międzynarodowej; 2) do nabywania praw i zaciągania obowiązków międzynarodowych: a)z awieranie umów międzynarodowych z państwami i innymi organizacjami, b) korzystanie z biernego prawa legacji; c) ponoszenie odpowiedzialności i sprawowanie opieki nad funkcjonariuszami; d) korzystanie z przywilejów i immunitetów, działalność jest określona przez PM (na przykładzie ONZ). Podmiotowość prawnomiędzynarodową ONZ stwierdził MTS w swej opinii doradczej w sprawie odszkodowania w związku z zabójstwem przedstawiciela ONZ na Bliskim Wschodzie, hrabiego F. Bernadotte, zaznaczając jednocześnie, że „podmioty prawa niekoniecznie są identyczne, jeśli chodzi o ich charakter i zakres uprawnień”.
139.Cele ONZ
Art. 1 (Karty NZ) Cele ON Z: 1) utrzymać międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo, stosując skuteczne środki zbiorowe dla zapobiegania zagrożeniom pokoju i ich usuwania, tłumienia aktów agresji i innych naruszeń pokoju, 2) łagodzić i załatwiać - w drodze pokojowej, według zasad sprawiedliwości i prawa międzynarodowego - spory lub sytuacje mogące prowadzić do naruszenie pokoju. 3) rozwijać przyjazne stosunki między narodami, oparte na poszanowaniu zasady równouprawnienia i samostanowienia narodów, i stosować inne odpowiednie środki dla wzmocnienia powszechnego pokoju. 4) doprowadzić do współdziałania międzynarodowego w rozwiązywaniu zagadnień o charakterze gospodarczym, społecznym, kulturalnym lub humanitarnym, jak również popierać i zachęcać do poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności dla wszystkich, bez względu na rasę, płeć, język lub wyznanie. 5) być ośrodkiem uzgadniającym działalność międzynarodową, zmierzającą do osiągnięcia tych wspólnych celów.
140.Zadania ONZ
1) Utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa za pomocą zbiorowych i pokojowych wysiłków. 2) Rozwijanie przyjaznych stosunków między narodami na zasadach samostanowienia i równouprawnienia.
3) Rozwiązywanie konkretnych problemów międzynarodowych (gospodarczych, społecznych, kulturalnych, humanitarnych, czy dotyczących praw człowieka) na zasadzie współpracy międzynarodowej oraz uznania równości ras, płci, języków i wyznań 4) Stanowienie ośrodka uzgadniania działań narodów w imię wspólnych celów.
141.Struktura ONZ
1) Zgromadzenie Ogólne - a) skład: wszystkie państwa członkowskie b) Podejmuje uchwały, wspólnie z Radą Bezpieczeństwa decyduje o przyjęciu, wykluczeniu i zawieszeniu w prawach członkowskich, określa budżet i wysokość składek członkowskich c) Może debatować i zajmować stanowisko we wszystkich należących do kompetencji organizacji d) Decyzje są podejmowania w zależności od wagi sprawy zwykła lub kwalifikowana większością e) Zgromadzenie Ogólne zbiera się raz do roku na tak zwanych sesjach zwyczajnych, zwykle we wrześniu. Może zebrać się na sesji nadzwyczajnej zwołanej przez Sekretarza Generalnego ONZ lub na wniosek większości państw członkowskich ONZ. 2. Rada Bezpieczeństwa a)odpowiedzialność za utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa w świecie. b) skład: piętnaście państw, w tym pięciu stałych członków: Chiny, Francja, ZSRR/Federacja Rosyjska, USA i Wielka Brytania. Pozostałych dziesięciu członków jest wybieranych na okres dwóch lat; c) Rada Bezpieczeństwa przyjmuje zlecenia w kwestiach pokojowego rozwiązywania sporów międzynarodowych oraz podejmuje decyzje w sytuacjach zagrożenia lub naruszenia pokoju międzynarodowego. 3) Rada Gospodarczo-Społeczna - a) Rada składa się z 54 członków wybieranych na trzyletnia kadencję, z uwzględnieniem corocznej rotacji 1/3 członków b) Prowadzi prace studyjne, przygotowuje konferencje międzynarodowe, inicjuje zawieranie konwencji, nadzoruje realizację programów społecznych i gospodarczych ONZ. 4) Rada Powiernicza ; 5) Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości a) skład: 15 sędziów wybieranych na dziewięcioletnią kadencję, ale obowiązuje zasada rotacji, dlatego co trzy lata zmienia się 1/3 składu sędziów. Sędziowie jednak mogą zostać wybrani ponownie b) Trybunał rozpatruje sprawy sporne miedzy państwami, ale tylko wówczas, gdy same zwrócą się do Trybunału lub, gdy ten tryb rozstrzygania sporów jest przez te państwa zastrzeżony w umowie międzynarodowej. Wyroki Trybunału są dla państw wiążące c) Ponadto Trybunał wydaje opinie prawne w sprawach kierowanych do niego przez Zgromadzenie Ogólne i Radę Bezpieczeństwa. Siedzibą Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości jest Haga. 6) Sekretariat a)na jego czele stoi Sekretarz Generalny ONZ, który jest wybierany na pięć lat przez Zgromadzenie Ogólne z rekomendacji Rady Bezpieczeństwa. b)Administruje oraz zarządza Sekretariatem, reprezentuje Narody Zjednoczone w kontaktach z państwami i innymi organizacjami, koordynuje działania systemu ONZ, prezentuje działania ONZ światowej opinii publicznej, pełni funkcję mediatora w sporach międzynarodowych.
142.Funkcje Zgromadzenia Ogólnego ONZ
1) rozpatrywanie i udzielanie rekomendacji we wszelkich sprawach wchodzących w zakres Karty Narodów Zjednoczonych oraz dotyczących kompetencji i funkcji któregokolwiek organu przewidzianego w Karcie NZ,
2) rozpatrywanie i formułowanie rekomendacji dotyczących zasad współpracy w dziedzinie utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, 3) inicjowanie badań i przekazywanie zaleceń w celu rozwijania współpracy międzynarodowej w dziedzinie politycznej i popierania rozwoju i kodyfikacji prawa międzynarodowego, 4) inicjowanie badań i przekazywanie zaleceń w celu rozwijania współdziałania międzynarodowego w dziedzinie gospodarczej, społecznej, kulturalnej, oświaty, ochrony zdrowia, praw człowieka i podstawowych wolności bez różnicy rasy, płci, języka czy wyznania, 5) rozpatrywanie raportów Rady Bezpieczeństwa i innych organów ONZ, 6) rozpatrywanie i zatwierdzanie budżetu ONZ, także umów finansowych i budżetowych z organizacjami wyspecjalizowanymi, 7) wybieranie niestałych członków Rady Bezpieczeństwa, Rady Gospodarczej i Społecznej, Rady Powierniczej, Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (wspólnie z RB), mianowanie Sekretarza Generalnego ONZ (z rekomendacji RB).
143.Głosowanie w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ
1)w sprawach ważnych - ZO podejmuje uchwały większością 2/3 członków obecnych i głosujących (do spraw ważnych zalicza się zgodnie z art. 18 Karty NZprawy budżetowe, sprawy dotyczące funkcjonowania systemu powiernictwa, wykluczenie członków z ONZ, zawieszenie w korzystaniu z praw i przywilejów członków ONZ, przyjmowanie nowych członków ONZ, wybór członków Rady Bezpieczeństwa, wybór członków Rady Gospodarczej i Społecznej, wybór niestałych członków Rady Bezpieczeństwa, zalecenia dotyczące międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.)
w pozostałych sprawach, ZO zasadniczo podejmuje decyzje zwykłą większością głosów aby uchwała zapadła więcej musi głosować za uchwałą niż przeciw; 2) bezwzględną większością głosów art. 10 statutu MTS, w sprawach wyboru sędziów Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości; 3) w sprawie poprawek do Karty NZ oraz zwołania konferencji rewizyjnej, ZO podejmuje uchwały większością 2/3 głosów wszystkich członków ONZ,
144.Zadania Rady Bezpieczeństwa
1) Rada Bezpieczeństwa spełnia szczególnie ważną rolę w systemie funkcjonowania a) odpowiada za utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa b) opracowuje przy pomocy Wojskowego Komitetu Sztabowego planów ustanowienia systemu regulowania zbrojeń w celu przedstawienia ich państwom członkowskim c) rozpatrywanie sporów i sytuacji zgrażających pokojowi oraz wydawanie zleceń dotyczących sposobu załatwinia sporów; c) podejmowanie decyzji w sprawach zastosowania sankcji 2) Wypełniając te zadania Rada Bezpieczeństwa kieruje się celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych. Rada Bezpieczeństwa działa cały czas i ma prawo podejmować kluczowe decyzje dotyczące pokoju i bezpieczeństwa światowego.Aby zapadła ważna decyzja, musi zgodzić się na nią siedem państw, ale w tym wszystkie państwa będące stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa. Weto któregokolwiek z nich uniemożliwia pojęcie jakiejkolwiek uchwały czy decyzji. Każdy członek ma więc prawo veta. Jednocześnie jednak sami stali członkowie Rady też nie mogą podjąć samodzielnie niczego, gdyż muszą uzyskać poparcie co najmniej dwóch członków niestałych.
145.Głosowanie w Radzie Bezpieczeństwa ONZ
Rada przyjmuje uchwały większością 9 głosów spośród 15 członków. Wśród uchwał wyróżnia się uchwały dotyczące spraw proceduralnych oraz uchwały dotyczące innych spraw. W przypadku spraw innych do ważności uchwały wymagane są zgodne głosy członków stałych. Jednak w drodze zwyczaju wykształciła się zasada, że uchwała zostaje przyjęta także w wypadku, gdy żaden z członków stałych nie wyrazi sprzeciwu (pierwszy przypadek takiej interpretacji, niezgodnej z literalnym brzmieniem art. 27 Karty Narodów Zjednoczonych, miał miejsce w 1950 r. w związku z interwencją ONZ w Korei). Do zawetowania rezolucji potrzeba, więc determinacji jednego z członków stałych lub 7 głosów innych państw. Ten sposób głosowania jest powszechnie krytykowany, swą słabość ujawnił m.in. w trakcie kryzysu irackiego 2003, proponuje się więc, by wprowadzić tzw. podwójne weto (co najmniej 2 członków permanentnych musiałoby być przeciw, by decyzja nie weszła w życie).W historii Rady Bezpieczeństwa najczęściej wetowali: Związek Radziecki (116), USA (42), Wielka Brytania (23), Francja (15) i Chiny (5, w tym raz przedstawiciel Republiki Chińskiej).
RB przedkłada ZO sprawozdania coroczne lub specjalne (art. 24, ust. 3), w artykule 26 zobowiązano ją zaś do poczynienia szczególnych kroków prowadzących do kontroli zbrojeń.
146.Skuteczność decyzji Rady Bezpieczeństwa ONZ
1) Wydaje odpowiednie decyzje i może dla zapewnienia wykonania tych decyzji stosować sankcje bez użycia sił zbrojnych i ewentualnie sankcje z użyciem sił zbrojnych 2) W odróżnieniu od uchwał ZO, niektóre uchwały RB do państw są prawnie wiążące. Rozwiązanie to jest niezbędne do zapewnienia skuteczności działania RB w dziedzinie utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. 3)Uchwały mogą występować w formie decyzji i zaleceń:a) ZALECENIA- nie mają mocy wiążącej dla członków organizacji b) DECYZJE- mogą być podejmowane przede wszystkim, kiedy chodzi o akcje w razie zagrożenia pokoju, naruszenia go i aktów agresji, mają moc wiążącą 4) Zgodnie z postanowieniami art. 27 Karty NZ, decyzje Rady Bezpieczeństwa w sprawach innych niż proceduralne, powinny być podejmowane większością dziewięciu głosów w stosunku do ogólnej liczby piętnastu członków Rady.Członkowie Organizacji Narodów Zjednoczonych zgadzają się przyjmować i wykonywać decyzje Rady Bezpieczeństwa zgodnie Kartą NZ
147.Rada Gospodarczo - Społeczna ONZ
1) jest jednym z 6 organów ONZ., tworzy ją 54 członków, wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na trzyletnią kadencję. Obraduje w Genewie oraz w Nowym Jorku. 2)Rada zajmuje się sprawami zdrowia publicznego, gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi, prawami człowieka, przygotowuje projekty konwencji, ustala wytyczne dla organów pomocniczych (regionalne komisje gospodarcze i komisje funkcjonalne) i wyspecjalizowanych agencji, jak np. UNICEF. 3) Uchwały Rady Gospodarczej i Społecznej są podejmowane zwykłą większością głosów. 4) Uprawnienia RGS obejmują badanie, zalecanie oraz inicjatywę prawotwórczą. Może kierować zalecenia do ZO, członków ONZ i do organizacji wyspecjalizowanych ONZ. Inicjatywa prawotwórcza polega na opracowywaniu projektów umów i na przedstawianiu tych projektów ZO. Może też zwoływać konferencje międzynarodowe. 5) Uchwały Rady dot. Spraw organizacyjnych i proceduralnych mogą być prawnie wiążące, natomiast uchwały adresowane do państw mają charakter zaleceń.
6) jest odpowiedzialna za: wspieranie wyższych standardów życia, pełnego zatrudnienia oraz postępu ekonomicznego i społecznego, znajdywanie rozwiązań międzynarodowych problemów ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych,ułatwianie międzynarodowej współpracy w obszarze kultury i edukacji
propagowanie powszechnego poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności
148.Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moona- obecny Sekretarz
1)Sekretarza Generalnego wybiera ZO na zalecenie RB. Kadencja trwa ona 5 lat. Personel ONZ mianowany jest przez Sekretarza Generalnego. Sekretarz Generalny i jego zastępcy korzystają z immunitetów dyplomatycznych. 2) Sekretarz Generalny jest: a) najważniejszym funkcjonariuszem administracyjnym ONZ, b)składa coroczne sprawozdania, które są przekazywane ZO, c)zwraca uwagę RB na każdą sprawę, która jego zdaniem może zagrażać utrzymaniem międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa d) zarządzaa majątkiem ONZ i ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach wszystkich organów organizacji. 3) Obowiązki Sekretarza: a) administracja i zarządzanie sekretariatem; b) reprezentowanie NZ wobec wszystkich państw i organizacji; c) utrzymywanie stałych kontaktów ze wszystkimi państwami członkowskimi; d) prezentacja działania ONZ, światowej opinii publicznej; e) koordynacja działania systemu ONZ; f) kreowanie nowych koncepcji i strategii; g) pośrednictwo w sporach międzynarodowych; h) nadzór nad przestrzeganiem praw człowieka i) ma prawo zwracać uwagę Rady Bezpieczeństwa na każdą sprawę, która, w jego mniemaniu, mogłaby zagrażać utrzymaniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.
149.Rewizja Karty Narodów ZjednoczonychArtykuł 109. KNZ
1) Ogólna konferencja członków Narodów Zjednoczonych, zwołana w celu rewizji Karty, będzie mogła zebrać się w czasie i miejscu oznaczonym uchwałą, powziętą większością dwóch trzecich głosów członków Ogólnego Zgromadzenia oraz uchwałą którychkolwiek dziewięciu członków Rady Bezpieczeństwa. Każdy członek Narodów Zjednoczonych mieć będzie na konferencji jeden głos. 2) Wszelka zmiana niniejszej Karty zalecona głosami dwóch trzecich członków konferencji wejdzie w życie po ratyfikowaniu jej, w trybie przepisanym przez odnośne konstytucje, przez dwie trzecie członków Narodów Zjednoczonych, włączając w to wszystkich stałych członków Rady Bezpieczeństwa. 3) Gdyby taka konferencja nie odbyła się przed dziesiątą doroczną sesją Ogólnego Zgromadzenia, po wejściu w życie Karty, wniosek o zwołanie takiej konferencji wniesiony będzie na porządek obrad tej sesji Ogólnego Zgromadzenia i konferencja odbędzie się, jeżeli uchwała w tym duchu zapadnie większością głosów członków Ogólnego Zgromadzenia i głosami siedmiu jakichkolwiek członków Rady Bezpieczeństwa. Do tej pory nie było żadnej rewizji KNZ.
150. Poprawki do Karty Narodów Zjednoczonych
Poprawki do karty uchwala ZO większością 2\3 glosow wszystkich członków ONZ. Wymagana jest wiec większość 2\3 wszystkich członków ONZ, a nie jak w innych przypadkach glosowania w ZO - większość dwoch trzecich obecnych i glosujacych. Uchwalana przez ZO poprawka, aby mogla wejscc w Zycie, musi być ratyfikowana przez 2\3 czlonkow organizacji, włączając w to wszystkich stalych członków RB. Konferencja rewizyjna uchwala zmiany karty większością 2\3 glosow. Zmiana wchodzi w Zycie po jej ratyfikacji w tym samym trybie jak poprawka. Do wejścia w Zycie zarówno poprawek, jak i zmian stanowiących rewizje karty, wymagana jest ich ratyfikacja przez wszystkich stalych członków RB, zatem każdy z 5 czlonkow może sprzeciwic się jakiejkolwiek zmianie karty, nie dokonując ratyfikacji uchwalonej poprawki lub rewizji. Natomiast panstwo niebędące stalym członkiem RB może być związane poprawka, przeciwko ktorej glosowalo i ktorej nie ratyfikowalo.
151.Rola ONZ w utrzymaniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
1) Podtrzymywanie pokoju i bezpieczeństwa- w tej chwili jest 16 aktywnie działających operacji pokojowych. 2) Tworzenie pokoju - np. zakończenie wojny Iracko - Irańskiej i wycofanie jednostek wojskowych Radzieckich z Afganistanu, a także koniec wojny domowej w Salwadorze. 3) Promocja demokracji - UN umożliwiła udział w wolnych i uczciwych wyborach w 45 krajach między 4) Promocja rozwoju - UN poświęcają wiele uwagi i środków promocji rozwoju umiejętności i potencjału ludzkiego. . 5) Promocja prawa człowieka - od przyjęcia "Powszechnej deklaracji praw człowieka" w 1948 roku, UN pomogła w ustanowieniu dziesiątków obszernych porozumień dotyczących politycznych, cywilnych, społecznych i kulturalnych praw. 6) Ochrona środowiska naturalnego - UN odegrała znacząca rolę w przygotowaniu globalnego programu ochrony środowiska. 7) Przeciwdziałanie rozpowszechnianiu broni atomowej - UN poprzez Międzynarodową Agencje Energii Atomowej pomaga minimalizować zagrożenie wojny nuklearnej poprzez inspekcje reaktorów atomowych w przeszło 90 krajach celem upewnienia się, że nie służą one także celom militarnym. 8) Promocja własnych rządów i niezależności - UN odegrało znaczącą rolę w doprowadzeniu do niezależności krajów, które teraz są jej członkami 9) Wzmocnić prawo międzynarodowe - dzięki działaniom UN udało się ustanowić przeszło 300 traktatów, które regulują stosunki w wielu dziedzinach życia od praw człowieka do wykorzystania przestrzeni kosmicznej. 10) Dostarczanie pomocy humanitarnej ofiarom konfliktów - w tej chwili jest 19 milionów uchodźców, przede wszystkim kobiet, dzieci, którzy korzystają z pomocy żywnościowej, schronienia, a także pomocy medycznej, edukacji i pomocy w repatryjacji. 11) Koncentracja działań organizacji na rozwoju Afryki - Dla UN kraje Afryki są w centrum zainteresowania. W 1986 roku UN odbyło specjalna sesję poświęcona mobilizacji międzynarodowej pomocy dla Afryki w ożywianiu i rozwoju ekonomicznym. 12) Naciska na powszechne szczepienia - dzięki wysiłkom UNICEF-u i WHO, 80 % dzieci jest szczepione, ratuje to życie 3 milionów dzieci każdego roku. 13) Redukcja śmiertelności dzieci - poprzez czystą wodę, promocje właściwych warunków sanitarnych, pomocy zdrowotnej oraz żywnościowej przedsięwzięte przez agendy UN. 14) Zwalczanie chorób pasożytniczych. 15). Działania na rzecz ochrona warstwy ozonowej, która przejawiła się zawarciem traktu zwanego protokołem Montrealskim, który był globalnym wysiłkiem na rzecz redukcji emisji substancji chemicznych niszczących dziurę ozonową. Działania te obejmą miliony ludzi narażonych na zwiększone promieniowanie ultrafioletowe, a w konsekwencji na raka. 16) Promuje wolny przepływ informacji - pozwala otrzymywać ludziom informacje wolne od cenzury, bezstronne, UNESCO pomaga w rozwoju i wzmocnieniu sieci przekazywania informacji poprzez tworzenie nowych agencji informacyjnych oraz popieranie niezależnej prasy. 17) Ułatwienia w akademickich i kulturalnej wymianie - UN poprzez UNESCO i UNU popiera naukowa współpracę, tworzenie sieci instytucji i promocją twórczości kulturalną, także tą mniejszości
152. Pojęcie sporu międzynarodowego
1) Przez spor miedzynarodowy rozumiemy taka sytuacje, w ktorej panstwa występują ze skonkretyzowanymi, sprzecznymi stanowiskami i roszczeniami.2) Staly trybunal sprawiedliwości miedzynarodowej mowi: „spor jest to nieporozumienie w przedmiocie prawa lub faktu, sprzeczność stanowisk prawnych lub interesow miedzy 2 osobami”. 3) Strony w sporze, którego dalsze trwanie może narazić na niebezpieczeństwo utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, powinny przede wszystkim dążyć do jego rozstrzygnięcia w drodze rokowań, badań, pośrednictwa, koncyliacji, arbitrażu, postępowania sądowego, odwołania się do organów lub porozumień regionalnych, albo innymi sposobami pokojowymi stosownie do swego wyboru, o ile Rada Bezpieczeństwa uzna to za niezbędne, wezwie strony do załatwienia sporu takimi sposobami.4) Pojęcia w orzecznictwie: a) STSM w sprawie koncesji Mavrommatisa w Palestynie „spór jest to nieporozumienie w przedmiocie prawa lub faktu, sprzeczność stanowisk prawnych lub interesów między dwiema osobami”; b)MTS w sprawie Australii vs Francja o doświadczenia jądrowe - MTS stwierdził, że spór przestał istnieć, bo Francja w jednostronnych oświadczeniach zobowiązała się nie przeprowadzać doświadczeń jądrowych w atmosferze.
153. Rodzaje sporów międzynarodowych
1) Spory prawne i polityczne. Każdy spor prawny jest tez sporem politycznym, lecz nie każdy spor polityczny jest prawnym. a) Roznica miedzy sporami prawnymi i politycznymi polega wiec na tym, ze te ostatnie nie mogą być rozstrzygane wyłącznie na podstawie istniejącego prawa, bez wzięcia pod uwage również elementów pozaprawnych. Spory prawne powinny być w zasadzie kierowane do MTS. Te bowiem spory nadaja się do rozstrzygniecia na drodze sadowej lub arbitrażowej. 2) Spory zwykle i kwalifikowane - rozróżnienie to można wprowadzic na podstawie przepisów karty NZ. Takie sytuacje i spory które godza w glowny cel ONZ. Są to sytuacje lub spory zagrażające pokojowi. Można je nazwac sporami kwalifikowanymi. Obowiązek załatwiania sporow wyłącznie metodami pokojowymi karta NZ uznaje za podstawowa zasade postepowania członków. Obowiązek taki istnieje tylko w stosunku do sporow kwalifikowanych. Jeśli idzie o spory zwykle (niezagrażające pokojowi) to w swietle powszechnego prawa miedzynarodowego panstwa mogą pozostawic je niezałatwione. Jednakze jeśli załatwiają taki spor, mogą to czynic wyłącznie metodami pokojowymi.
Spory kwalifikowane: sporami tego rodzaju zajmuje się przede wszystkim Rada Bezpieczeństwa. Mozę ona je rozpatrywać: a)ną wniosek państwa lub państw; b) na wniosek Zgromadzenia Ogólnego c)z inicjatywy Sekretarza Generainego d) z urzedu
154. Spory kwalifikowane w ujęciu KNZ
1) Strony w sporze, którego dalsze trwanie może zagrażać utrzymaniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, będą przede wszystkim szukały rozwiązania w drodze rokowań, badań, pośrednictwa, pojednania, arbitrażu, rozstrzygnięcia sądowego, odwołania się do organizacji lub układów regionalnych albo w drodze innych środków pokojowych według własnego wyboru. Rada Bezpieczeństwa wezwie strony do rozstrzygnięcia sporu takimi środkami, gdy uzna to za konieczne. 2) Rada Bezpieczeństwa może badać każdy spór lub każdą sytuację, która może doprowadzić do nieporozumień międzynarodowych lub wywołać spór, w celu ustalenia, czy dalsze trwanie sporu lub sytuacji może zagrażać utrzymaniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. 3)Każdy członek Organizacji Narodów Zjednoczonych może zwrócić uwagę Radzie Bezpieczeństwa lub Zgromadzenia Ogólnego na spór, w którym jest stroną, jeśli w zakresie tego sporu przyjmie uprzednio zobowiązania wynikające z postanowień niniejszej Karty o pokojowym załatwianiu sporów. Postępowanie przed Zgromadzeniem Ogólnym w sprawach, na które zwrócono jego uwagę w myśl niniejszego artykułu, podlega przepisom artykułów 11 i 12. 4) W każdym stadium sporu o charakterze określonym w artykule 33 lub sytuacji o podobnym charakterze Rada Bezpieczeństwa może zalecić odpowiednią procedurę lub sposób załagodzenia.
Rada Bezpieczeństwa weźmie pod uwagę procedurę już przyjętą przez strony dla załagodzenia tego sporu. Przy udzielaniu zaleceń na podstawie niniejszego artykułu Rada Bezpieczeństwa uwzględni również, że spory o charakterze prawnym strony powinny w zasadzie wnosić do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, stosownie do postanowień jego Statusu. 5) Strony przekazują Radzie Bezpieczeństwa spór należący do kategorii określonej w artykule 33, którego nie zdołały załatwić sposobami wymienionymi w tym artykule. Jeżeli Rada Bezpieczeństwa uzna, że dalsze trwanie sporu może rzeczywiście zagrozić utrzymaniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, zadecyduje ona, czy należy zastosować środki przewidziane w artykule 36, czy też zalecić takie warunki załatwienia sporu, jakie Rada Bezpieczeństwa uzna za stosowne. 6) Niezależnie od postanowień artykułów 33-37 Rada Bezpieczeństwa może na żądanie wszystkich stron w sporze czynić stronom zalecenia w celu pokojowego załatwienia sporu.
155. Sposoby rozstrzygania sporów międzynarodowych
1) rokowania-mogą być prowadzone na roznych szczeblach: przez Glowy panstw, szefow rządów, ministrow spraw zagranicznych lub inne osoby upoważnione do ich prowadzenia, mogą być prowadzone ustnie w formie pisemnej, staly trybunal sprawiedliwości miedzynarodowej że, obowiązek prowadzenia rokowan nie oznacza obowiązku osiągnięcia porozumienia. 2) dobre usługi i pośrednictwo (mediacja)- bierze udzial tylko jedno lub kilka panstw trzecich. Przy dobrych usługach rola panstwa trzeciego polega na ułatwieniu panstwom będącym w sporze nawiązania rokowan bezpośrednich, czynności pośrednika koncza się z chwila stwierdzenia przez niego lub przez strony uczestniczace w sporze, ze zaproponowane srodki pogodzenia się nie zostaly przyjete, role mediacyjna mogą odgrywac także organizacje i organy miedzynarodowe 3)komisje sledcze - mogą być powoływane za zgoda stron będących w sporze w celu wyjaśnienia stanu faktycznego, zadaniem ich jest stwierdzenie faktow, jeśli są one sporne, jest nastepnym, jeżeli panstwa nie doszly do porozumienia ani w drodze rokowan bezpośrednich ani przez odwolanie się do instytucji dobrych usług i pośrednictwa, 4) koncyliacja- jest metodą załatwiania sporów, w której organ międzynarodowy (komisja koncyliacyjna) po zbadaniu stanu faktycznego sporu nie wydaje wyroku, lecz zaleca konkretne rozstrzygnięcie sporu; 5) arbitraz, 6) posterowane przed organami ONZ, 7) sądownictwo miedzynarodowe: MTS
156. Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów
1) rokowania-mogą być prowadzone na roznych szczeblach: przez Glowy panstw, szefow rządów, ministrow spraw zagranicznych lub inne osoby upoważnione do ich prowadzenia, mogą być prowadzone ustnie w formie pisemnej, staly trybunal sprawiedliwości miedzynarodowej że, obowiązek prowadzenia rokowan nie oznacza obowiązku osiągnięcia porozumienia. 2) dobre usługi i pośrednictwo (mediacja)- bierze udzial tylko jedno lub kilka panstw trzecich. Przy dobrych usługach rola panstwa trzeciego polega na ułatwieniu panstwom będącym w sporze nawiązania rokowan bezpośrednich, czynności pośrednika koncza się z chwila stwierdzenia przez niego lub przez strony uczestniczace w sporze, ze zaproponowane srodki pogodzenia się nie zostaly przyjete, role mediacyjna mogą odgrywac także organizacje i organy miedzynarodowe 3)komisje sledcze - mogą być powoływane za zgoda stron będących w sporze w celu wyjaśnienia stanu faktycznego, zadaniem ich jest stwierdzenie faktow, jeśli są one sporne, jest nastepnym, jeżeli panstwa nie doszly do porozumienia ani w drodze rokowan bezpośrednich ani przez odwolanie się do instytucji dobrych usług i pośrednictwa, 4) koncyliacja- jest metodą załatwiania sporów, w której organ międzynarodowy (komisja koncyliacyjna) po zbadaniu stanu faktycznego sporu nie wydaje wyroku, lecz zaleca konkretne rozstrzygnięcie sporu;
157. Negocjacje jako pozasądowy sposób rozstrzygania sporów
Jest to proces w trakcie, którego państwa staraja się usunąc różnice zdań w drodze wymiany poglądów w celu osiągnieci porozumienia. Rokowania mogą być prowadzone na roznych szczeblach: przez Glowy panstw, szefow rządów, ministrow spraw zagranicznych lub inne osoby upoważnione do ich prowadzenia. Zgodnie z art. 3 konwencji wiedeńskiej z 1961 o stosunkach dyplomatycznych jedna z funkcji misji dyplomatycznej jest prowadzenie rokowan z rzadem pastwa przyjmującego. Szef misji dyplomatycznej nie potrzebuje wiec w tym zakresie specjalnych pełnomocnictw. Rokowania mogą być prowadzone ustnie w formie pisemnej np. wymiany not. Niektóre umowy miedzynarodowe w razie powstania sporu nakładają na panstwa obowiązek prowadzenia rokowan celem jego załagodzenia lub załatwienia. Jednakze jak to stwierdzil staly trybunal sprawiedliwości miedzynarodowej, obowiązek prowadzenia rokowan nie oznacza obowiązku osiągnięcia porozumienia.
158. Koncyliacje
Koncyliacja jest metodą załatwiania sporów międzynarodowych wszelkiego rodzaju, zgodnie z którą strony powołują komisję bądź to na podstawie stałej, bądź też w trybie ad hoc dl zajęcia się sporem; komisj ta zmierza do bezstronnego zbdni sporu i podejmuje próbe ustaleni warunków rozwiązania, które mogłyby być przyjęte przez strony, albo też dostrczenia stronom pomocy w załatwianiu sporu, o jaką one się zwrócą. Koncyliacje są tylko propozycją zwróconą do stron, bez jakiejkolwiek mocy wiążącej. Koncyliacja łączy w sobie element badań i pośrednictwa (mediacji).
159. Mediacje i dobre usługi
Są procedurą pomocniczą, któr ułatwia rokowania bezpośrednie między stronami i nawiązuje je w razie ich zerwania. Dobre usługi i medjacje mogą mieć na skutek zwrócenia się o nie jednej lub obu stron albo też mogą być zaofiarowane przez państwo trzecie, organizację międzynarodową, nawet przez poszczególne jednostki. Przy dobrych usługach państwo udzielające ich dąży do ułatwienia stronom nawiązania przerwanych rokowań, doprowadza je do stołu obrad, jest pośrednikiem w rozmowach przedwstępnych, ale samo nie bierze udziału w rokowaniach, natomiast mediator robi to samo, ale nie przestaje n udzielaniu dobrych usług, ale bierze udział w rokowaniach, kieruje nimi, daje propozycje, jak załatwic spór.
160. Arbitraż międzynarodowych
Inaczej rozjemstwo. Na I Międzynarodowej Konferencji Pokojowej w Hadze w 1899 r. zorało skodyfikowane prawo dotyczące międzynarodowego arbitrazu. Równocześnie podjęto próbę instytucjonalizacji arbitrażu poprzez utworzenie tzw Stalego trybunalu arbitrażowego. II konferencja haska z 1907 rozbudowala to prawo. Arbitraz miedzynarodowy ma za przedmiot rozstrzyganie sporow miedzy panstwami przez sędziów przez nie wybranych w opraciu o poszanowanie prawa. Zastosowanie arbitrażu pociaga za soba obowiązek poddania się z dobra wiara wyrokowi. Wyrok zostaje wydany na podstawie prawa. Poddanie się arbitrażowi: arbitraz nie ma charakteru obowiązkowego, tzn. poddanie mu się musi opierać się na zgodzie państw
161. Stały Trybunał Arbotrażowy
I konwencja haska zawiera przepisy o STA. Trybunal ten nie jest stalym miedzynarodowym organem sądowym. Stala jest tylko lista osob, które mogą się podjac roli arbitra. Nie jest również jedynym sadem, do którego srony konwencji haskiej moglyby się odwołać. Sekretariat miesci się w Hadze. Każda strona wyznacza najwyżej cztery osoby, które muszą być osobami o powszechnie uznanej kompetencji w dziedzinie prawa międzynarodowego. SA to tzw grupy narodowe w STA.
Arbitraz a sądownictwo stałe. rozstrzygnięcie sporu następuje w zasadzie na podstawie prawa, a wyroki, zarówno arbitrażowe, jak i sądowa są wiązace. Różnice między postępowaniem arbitrażowym a sądowym: w arbitrażu strony same ustalają skład sądzący, natomiast skład sądu międzynarodowego jest staly w arbitrażu strony mogą ustalić dowolną procedurę postępowania, natomiast procedura sądowa jest stalą.
162. Podstawy prawne działania Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości
1) Karta ONZ - art. 7 ust., 2) Art. 92 karty w którym karta okresla MTS jako głowny organ sądowy ONZ- Podstawami jego ustroju i działalności są: a) Statut, oparty ściśle na statucie Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej i stanowiący integralną część Karty, b) Regulamin przyjęty w 1946 r. i zmieniany w latach 1972, 1978 i 2000. 3) Stronami Statutu są ipso facto wszyscy członkowie ONZ (art. 93 ust. 1 Karty). Mogą być nimi także państwa, które nie należą do ONZ. 4) Artykuł 1. Statutu MTS Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, ustanowiony przez Kartę Narodów Zjednoczonych jako główny organ sądowy Narodów Zjednoczonych, będzie utworzony i będzie czynny zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS) z siedzibą w Hadze jest głównym organem sądowniczym ONZ. Został on ustanowiony podczas konferencji w San Francisco 26 czerwca 1945 roku. Trybunał rozpoczął swoją działalność w 1946 roku zastępując Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej, który funkcjonował od 1922 roku. Trybunał działa według swego Statutu, który opiera się na Statucie Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej i stanowi integralną część Karty Narodów Zjednoczonych. Wszyscy członkowie Organizacji Narodów Zjednoczonych są ipso facto stronami Statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Państwo przystępując do ONZ nie mogło negować istnieniu MTSu.
163. Skład MTS
1) Trybunał składa się z zespołu sędziów niezależnych, wybranych bez względu na ich narodowość z pomiędzy osób o wysokim poziomie moralnym, odpowiadających warunkom wymaganym w ich odnośnych krajach do zajmowania najwyższych stanowisk w sądownictwie albo będących pracownikami, cieszącymi się uznaną powagą w zakresie prawa międzynarodowego.2 Trybunał składa się z piętnastu członków; nie może w nim zasiadać dwóch sędziów, będących obywatelami tego samego państwa. 3) Członków Trybunału wybiera Ogólne Zgromadzenie i Rada Bezpieczeństwa z listy osób wyznaczonych przez grupy narodowe Stałego Sądu Rozjemczego w trybie niżej określonym. 4) Sędziowie są wybierani na lat dziewięć z prawem ponownego wyboru; zastrzega się jednak, że spośród sędziów wybranych na pierwszych wyborach, mandaty pięciu sędziów wygasną po upływie trzech lat, a mandaty innych pięciu sędziów wygasną po upływie sześciu lat. 5)Natychmiast po zakończeniu pierwszych wyborów Sekretarz Generalny wylosuje nazwiska tych sędziów, których mandaty wygasną po upływie wspomnianych wyżej okresów początkowych trzy- i sześcioletniego.6) Członkowie Trybunału będą w dalszym ciągu wykonywali swe czynności, dopóki ich miejsca nie zostaną obsadzone. Jednakowoż, pomimo zastąpienia ich przez innych, powinni oni dokończyć sprawy, które były im już przydzielone. 7)W przypadku, gdyby jeden z członków Trybunału zrzekł się swego stanowiska, zrzeczenie to powinno być zgłoszone na ręce Prezesa Trybunału w celu przekazania go Sekretarzowi Generalnemu. Z chwilą otrzymania tego zawiadomienia przez Sekretarza Generalnego, miejsce uważa się za opróżnione.
164. Wybór sędziów do MTS
I.Trybunał składa się z sędziów niezależnych, wybranych bez względu na ich przynależność państwową spośród osób o wysokim poziomie moralnym, które mają, zgodnie z prawem swych państw, kwalifikacje do objęcia najwyższych stanowisk sędziowskich lub są prawnikami o uznanej kompetencji w prawie międzynarodowym .Trybunat składa się z 15 sędziów wybieranych na 9 lat,co 3 lata wybór 5 sędziów. Zgromadzenie Ogólne i Rada Bezpieczeństwa spośród kandydatów wyznaczonych przez tzw. grupy narodowe w Stałym Trybunale Arbitrażowym. 1)Na trzy miesiące przynajmniej przed datą wyborów, Sekretarz Generalny Narodów Zjednoczonych powinien zwrócić się na piśmie do tych członków Stałego Sądu Rozjemczego, którzy są Stronami w niniejszym Statucie, oraz do członków wyznaczonych grup narodowych, wzywając ich do zamianowania w określonym terminie, jako grupy narodowe, osób znajdujących się w położeniu umożliwiającym im przyjęcie obowiązków członka Trybunału.2) Każda grupa może zamianować najwyżej cztery osoby, spośród których nie więcej jak dwie mogą należeć do ich własnej narodowości. W żadnym przypadku liczba kandydatów mianowanych przez daną grupę nie może przekraczać podwójnej liczby miejsc, które należy obsadzić.3) Sekretarz Generalny sporządzi spis w porządku alfabetycznym osób w ten sposób mianowanych. Sekretarz Generalny powinien przedłożyć tę listę Ogólnemu Zgromadzeniu i Radzie Bezpieczeństwa.Ogólne Zgromadzenie i Rada Bezpieczeństwa niezależnie od siebie dokonają wyboru członków Trybunału. 4) Będą uważani za wybranych ci kandydaci, którzy uzyskali bezwzględną większość głosów w Ogólnym Zgromadzeniu i w Radzie Bezpieczeństwa.
166. Wyrok MTS
1) Wyrok odczytuje się na posiedzeniu publicznym. Musi on zawierać uzasadnienie , oraz m.in.: datę, nazwiska sędziów, streszczenie postępowania, ustalenie faktów, postanowienia operatywne, liczbę sędziów, którzy tworzą większość, i ewentualną decyzję co do kosztów. 2) Jeżeli wyrok w całości lub w części nie jest wyrokiem jednomyślnym, każdy sędzia, który nie zgadza się z sentencją wyroku lub z jej częścią, może dołączyć swą opinię odrębną. Zamiast zgłaszać swą opinię odrębną, sędzia może dołączyć do wyroku krótkie stwierdzenie swego zapatrywania. Natomiast sędzia, który zgadza się wprawdzie z sentencją wyroku, lecz nie zgadza się z całością lub z częścią uzasadnienia, może dołączyć swą opinię indywidualną. 3) Moc wiążąca wyroku. Wyrok Sądu wiąże strony, lecz tylko w danej sprawie. Specjalne potwierdzenie obowiązku członków ONZ wykonywania orzeczeń Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości zawiera Karta NZ. Przewiduje ona, że każdy z członków zobowiązuje się zastosować do postanowienia Trybunału w każdej sprawie, w której jest stroną. Odpowiednikiem tego przepisu jest postanowienie Statutu Trybunału, które stwierdza, że orzeczenie Sądu jest ostateczne i nie podlega apelacji 4) Dodatkowym środkiem gwarantującym wykonalność wyroków MTS jest odwołanie do Rady Bezpieczeństwa. Państwo może zawsze odwołać się do Rady Bezpieczeństwa, jeżeli druga strona nie wykonuje zobowiązań ciążących na niej z mocy wyroku wydanego przez Trybunał. W tym przypadku zadaniem Rady Bezpieczeństwa jest zapewnić wykonanie wyroku. Jeżeli Rada uzna, że zarzut niewykonania wyroku byt słuszny, i dojdzie do przekonania, że powinna przyczynić się do tego, by decyzja Sądu nie pozostała martwą literą, może albo wydać zalecenia, albo uchwalić zastosowanie środków, jakie należy podjąć w celu wykonania wyroku. Wyrok Sądu jest ostateczny i strony nie mają prawa apelacji. Jednakże w pewnych wyjątkowych okolicznościach Sąd może dokonać rewizji wyroku.
167. Rewizja wyroku MTS
1) W razie sporu co do znaczenia lub zakresu wyroku Sąd daje jego właściwą interpretację na żądanie którejkolwiek ze stron Interpretacja, po odpowiednim postępowaniu, dokonywana jest przez Sąd w formie wyroku. 2) W wyjątkowych okolicznościach Sąd może dokonać rewizji wyroku. Strona w sporze może zgłosić wniosek o rewizję tylko wówczas, jeżeli: a) wniosek opiera się na wykryciu faktu, który ma dla sprawy decydujące znaczenie; b) w chwili wydania wyroku fakt ten nie byt znany Sądowi i stronie, która występuje o rewizję wyroku nieświadomość co do tego faktu nie wynikła z niedbalstwa; c) wniosek o rewizję zostat złożony najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od wykrycia nowego faktu; d) wniosek o rewizję został złożony przed upływem 10 lat od dnia wydania wyroku.
Postępowanie rewizyjne otwiera orzeczenie Trybunału stwierdzające, że istnieją dostateczne podstawy do rewizji wyroku. W dotychczasowej praktyce tylko raz wystąpiono o rewizję wyroku (spór Tunezji z Libią).
168. Konwencje genewskie z roku 1949
1) cztery konwencje genewskie o ochronie ofiar wojny, Genewa 12 sierpnia 1949 I - o polepszaniu losu i rannych i chorych w armiach w polu będących II - o polepszeniu losu rannych, chorych i rozbitkow w wojnie morskiej III - o traktowaniu jeńców wojennych IV - o ochronie osob cywilnych podczas wojny 2) Konwencje obowiązują w każdym przypadku, gdy toczą się działania wojenne, niezależnie od tego czy wojnę wypowiedziano, czy nie. Nie ma tu znaczenia kwalifikacja konfliktu zbrojnego przez jego uczestników (może więc być to wojna obronna, napastnicza, sprawiedliwa bądź niesprawiedliwa). Prócz wojny Konwencje dotyczą też okupacji, nawet jeśli ona nie napotyka zbrojnego oporu. Konwencje dotyczą wszystkich państw, również takich sytuacji, gdy jedno z państw zaangażowanych w konflikcie nie jest stroną Konwencji.3) I i II Konwencja Genewska a) Uczestnicy działań zbrojnych wyłączeni z walki wskutek zranień lub choroby oraz rozbitkowie na morzu, jeżeli nie podejmują wrogich działań, powinni być traktowani w sposób humanitarny. b) Ranni, chorzy i rozbitkowie korzystają z ochrony przewidzianej w prawie międzynarodowym, c) Powinni być szanowani we wszelkich okolicznościach, leczeni oraz traktowani w osób humanitarny, d)w przypadku dostania się w ręce nieprzyjaciela korzystają z ochrony należnej jeńcom, e)Ludność cywilna oraz statki cywilne mają prawo nieść pomoc rannym chorym i rozbitkom, f)Formacje sanitarne(stałe i ruchome) oraz statki szpitalne podlegają ochronie, w żadnym wypadku nie mogą być atakowane, g)Personel sanitarny i duchowny powinien być szanowany i chroniony; w razie wzięcia do niewoli korzysta, co najmniej z ochrony przysługującej jeńcom, h) Znak rozpoznawczy Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca może być używany jedynie przez osoby upoważnione do niesienia pomocy rannym, chorym i rozbitkom (personel sanitarny i duchowni) oraz umieszczony na obiektach i sprzęcie przeznaczonym do tego celu. Jest to znak konwencyjny i podlega ochronie. 4) III Konwencja GenewskaWzięcie do niewoli jest formą wyłączenia z walki zbrojnej jej uczestników. Jeniec jest we władzy państwa nieprzyjacielskiego (zatrzymującego), a nie osób lub oddziałów, które go pojmały. Z chwilą ustania powodów zatrzymania w niewoli oraz po faktycznym ustaniu działań zbrojnych jeńcy powinni być zwolnieni. a)jeńcy mają prawo do uszanowania ich czci, godności osobistej i wyznania, do warunków bytowania i wyżywienia zapewniających im zachowanie zdrowia i dobrej kondycji psychicznej, do wymiany korespondencji z najbliższymi, praktyk religijnych, nie mogą być karani za czyny nie zabronione,b)w razie wzięcia do niewoli jeniec zobowiązany jest jedynie podać swoje imię i nazwisko, datę urodzenia, stopień wojskowy oraz numer posiadanej legitymacji, c)jeniec nie ma obowiązku wierności wobec mocarstwa zatrzymującego, za próbę ucieczki z niewoli może być karany jedynie dyscyplinarnie, d) jeńcy nie mogą być wykorzystywani do działań zbrojnych ani zatrudniani do prac niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, obozy jenieckie powinny być zlokalizowane w bezpiecznej odległości od strefy walki, e)jeniec nie może zrzec się samodzielnie uprawnień przysługujących mu z mocy konwencji, w tym statusu jeńca. 5) IV Konwencja Genewska - Zapewnia ochronę osobom cywilnym i ludności cywilnej w czasie działań zbrojnych oraz podczas okupacji wojennej (wojskowej). Otacza szczególną ochroną dzieci, kobiety, osoby starsze i upośledzone. Osoby cywilne, będące we władzy strony przeciwnej, mają we wszelkich okolicznościach prawo do poszanowania ich osoby, honoru, praw rodzinnych i praktyk religijnych, zwyczajów i obyczajów. Żadne zarządzenie władz okupacyjnych nie może pozbawić ludności terytorium okupowanego praw zagwarantowanych przez Konwencję.
169. Status jeńca wojennego w oparciu o Konwencję Genewską z 1949 r.
I) jeńcy mają prawo do uszanowania ich czci, godności osobistej i wyznania, do warunków bytowania i wyżywienia zapewniających im zachowanie zdrowia i dobrej kondycji psychicznej, do wymiany korespondencji z najbliższymi, praktyk religijnych, nie mogą być karani za czyny nie zabronione, II) w razie wzięcia do niewoli jeniec zobowiązany jest jedynie podać swoje imię i nazwisko, datę urodzenia, stopień wojskowy oraz numer posiadanej legitymacji, III)jeniec nie ma obowiązku wierności wobec mocarstwa zatrzymującego, za próbę ucieczki z niewoli może być karany jedynie dyscyplinarnie, IV) jeńcy nie mogą być wykorzystywani do działań zbrojnych ani zatrudniani do prac niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, obozy jenieckie powinny być zlokalizowane w bezpiecznej odległości od strefy walki, V)jeniec nie może zrzec się samodzielnie uprawnień przysługujących mu z mocy konwencji, w tym statusu jeńca.1) Jeńcami wojennymi w rozumieniu Konwencji są osoby, które znalazły się we władzy
nieprzyjaciela, a należą do jednej z następujących kategorii: a) członkowie sił zbrojnych Strony w konflikcie, członkowie milicji i oddziałów ochotniczych, b) członkowie innych milicji i oddziałów ochotniczych, członkowie zorganizowanych ruchów oporu, należących do jednej ze Stron w konflikcie i działających poza granicami lub w granicach własnego terytorium c) osoby towarzyszące siłom zbrojnym, ale nie należące do nich bezpośrednio, jak na przykład cywilni, członkowie załóg samolotów wojskowych, korespondenci wojenni, dostawcy, członkowie, upoważnione przez siły zbrojne którym towarzyszą d) członkowie załóg statków handlowych, włączając w to kapitanów, pilotów i uczniów, oraz członkowie załóg samolotów cywilnych Stron w konflikcie, e) ludność terytorium nie okupowanego, która przy zbliżaniu się nieprzyjaciela chwyta spontanicznie za broń, aby stawić opór inwazji, a nie miała czasu zorganizować się w regularne siły zbrojne, jeżeli jawnie nosi broń i przestrzega praw i zwyczajów wojennych. 2) Korzystać będą również z traktowania zastrzeżonego przez Konwencję dla jeńców wojennych: a) osoby, które należą lub należały do sił zbrojnych kraju okupowanego, jeżeli z tytułu tej przynależności Mocarstwo okupujące, które je nawet początkowo zwolniło w czasie trwania działań wojennych poza okupowanym przezeń terytorium, uważa za niezbędne ich internowanie, zwłaszcza po nieudanej próbie tych osób połączenia się z siłami zbrojnymi, do których należą i które nadal walczą, lub gdy osoby te nie stawią się na wezwanie w celu ich internowania.
170. Zasady traktowania rannych podczas wojny lądowej w oparciu o Konwencję Genewską a 1949 r.
1) I konwencja genewska. Konwencja może być stosowana przy współudziale i pod kontrola mocarstw opiekujących się interesami panstw walczacych (tzw mocarstw opiekuńczych). Działalność mocarstw opiekuńczych nie stoi na przeszkodzie działalności MCK lub jakiejkolwiek innej bezstronnej organizacji humanitarnej. 2) Chorzy i ranni powinni być leczeni przez te strone konfliktu w ktorej władzy się znajduja. Po bitwie strony konfliktu powinne niezwłocznie wydac wszelkie możliwe zarzadzenia w celu wyszukania i zebrania rannych, chorych. 3) Ochronie podlegaja również stale zakłady służby zdrowia, szpitale i ruchome formacje sanitarne. Prawo do ochrony upada, jeśli wbrew zadaniom humanitarnym zakładów lub formacji takich uzywa się do działań na szkode nieprzyjaciela. Z ochrony korzystaja także transporty chorych i rannych oraz sprzętu sanitarnego. 4) Personel sanitarny stron walczacych, który dostal się we wladze nieprzyjaciela może być zatrzymany tylko wówczas, gdy wymaga tego potrzeba opieki lekarskiej nad jencami wojennymi. Emblematem i znakiem odróżniającym wojskowe służby sanitarne jest znak czerwonego krzyza na białym tle albo czerwony półksiężyc na białym polu. Trzeba uwidocznic emblematy. Zakazane jest nadużywanie emblematow ochronnych.
171. Zasady traktowania rannych i rozbitków podczas wojny morskiej w oparciu o Konwencję Genewską z 1949 r. W czasie działań wojennych na morzu należy, podobnie jak w wojnie ladowej, zapewnic ochrone chorych i rannych oraz dodatkowo jeszcze rozbitków. Jeśli chodzi o rozbitkow to istnieje obowiązek ich wylaniania, nie powinni być oni nigdy przedmiotem ataku. Po każdej bitwie morskiej panstwa wojujące zobowiązane SA wydac niezwłocznie wszelkie możliwe zarządzenia w celu wyszukania i zabrania rozbitkow, rannych i chorych. Wojskowe statki szpitalne nie podlegaja atakowi lub zajeciu. Statki te powinne być odpowiednio oznakowane (znakiem czerwonego krzyza lub innymi uznanymi znakami rozpoznawczymi). Statki szpitalne nie mogą być uzywane do działań wyrządzających szkode nieprzyjacielowi, gdyz wówczas mogą być pozbawione ochrony.
172. Ochrona ludności cywilnej podczas konfliktów zbrojnych
1) Ludność cywilna nie biorąca udziału w wojnie musi być zabezpieczona przed skutkami działań wojennych. Regulacja: prawo zwyczajowe, UM, w tym IV Konwencja Genewska z 1949 r. (stosowanie KG przy pomocy i pod kontrolą mocarstw opiekuńczych i innych podmiotów, jak Czerwony Krzyż);Ochronie podlega cała ludność, bez dyskryminacji. Szczególna ochrona dla rannych, chorych, kobiet ciężarnych i dzieci. Ludność nie może działać na szkodę państwa wojującego.
2) Sposoby ochrony to: a) strefy bezpieczeństwa, b) strefy zneutralizowane, c) ewakuacja stref oblężonych lub otoczonych, d) ochrona szpitali cywilnych, e)wolność przewozu pomocy dla ludności;
3)ochronie ogolnej przed niektórymi skutkami wojny podlega cala ludność cywilna panstw walczacych na zasadzie równości, bez względu na rase, narodowość, religie lub przekonania polityczne. Szczegolna ochrone konwencja przewiduje dla rannych, chorych, kobiet ciężarnych i dzieci. Osoba chroniona nie może działać na szkode interesow panstwa, pod którego wladza się znajduje. Stosowanie konwencji może odbywac się przy pomocy i pod kontrola mocarstw opiekuńczych, strzegących interesow panstw walczacych. Zadania mocarstw opiekuńczych mogą spełniać także instytucje miedzynarodowe (np. Czerwony krzyz), jeżeli strony walczace zgodnie taka instytucje wyznacza. Spośród sposobow ochrony ludności stron walczacych IV konwencja genewska wymienia: strefy bezpieczeństwa, strefy zneutralizowane, ewakuacje stref oblezonych lub otoczonych, ochrone szpitali cywilnych i wolność przewozu pomocy dla ludności. 4) Sytuacja prawna i traktowanie osob chronionych: IV konwencja genewska zabrania stosowania wobec osob chronionych jakiegokolwiek przymusu (zwłaszcza w celu uzyskania informacji), srodkow mogących wywołać cierpienia fizyczne lub wyniszczenie osob chronionych, nadmiernych kar oraz wszelkich srodkow zastraszenia i terroru. Także rabunek i branie zakładników są wzbronione.
173. Pojęcie szpiega
Szpieg ( wg Regulaminu Haskiego) osob, która, działając potajemnie lub pod fałszywymi pozorami, zbiera łub stara się zbierać wiadomości w obrębie działań wojennych jednej ze stron z zamiarem przekazania tych wiadomości stronie przeciwnej. Szpiedzy nie są chronieni przez prawo międzynarodowe i mogą podlegać najwyższemu wymiarowi kary. Jednakże, zgodnie z Regulaminem Haskim, nawet szpieg złapany na gorącym uczynku nie może być ukarany .bez sadu, którym z reguły jest sąd polowy. Inna natomiast jest sytuacja szpiega, któremu udało się powrócić do swojej armii. Jeżeli taki szpieg dostanie się później do niewoli, nie ponosi odpowiedzialności za swoją poprzednią działalność szpiegowską i powinien być traktowany jako jeniec wojenny. Nie jest natomiast szpiegiem zwiadowca, który w mundurze wojskowym przedostaje się w strefę działań armii nieprzyjacielskiej w celu zbierania informacji potrzebnych własnej armii. Zwiadowcy mogą zamaskować swój ubiór i broń. W razie wzięcia do niewoli zwiadowca musi być traktowany jako jeniec wojenny.
174. Definicja wojny w prawie międzynarodowym
często wojne identyfikuje się ze stanem walki zbrojnej miedzy panstwami. Identyfikacja taka nie jest zupełnie scisla. Należy bowiem odróżnić stan wojny od walki zbrojnej czyli działań wojennych. Zwykle walka zbrojna konczy się zanim panstwa wojujące zamienia stan wojny na stan pokoju z mocy traktatu pokojowego czy na podstawie aktu jednostronnego uznającego zakończenie stanu wojny. Niekiedy tocza się miedzy panstwami dzialania wojenne (istnieje walka zbrojna) bez wypowiedzenia wojny i wprowadzenie miedzy nimi stanu wojny. Stan wojny nie zawsze jest wiec równoznaczny z walka zbrojna i odwrotnie. Pojecie konfliktu zbrojnego jest szersze od pojecia wojny. Obejmuje ono bowiem przejawy walki zbrjnej miedzy panstwami nawet wówczas, kiedy wojna nie zostanie wypowiedziana jak również takie konflikty zbrojne, w których uczestncza strony nieuznane za podmioty prawa miedzynarodowego (za strony wojujące). Wojna (w sensie prawnym) to zerwanie między państwami stosunków pokojowych i przejście do stosunków wojennych (walka zbrojna i akty wrogie) - dawniej jako ius ad bellum, uznany za atrybut suwerenności państwa.
Stan wojny ≠ walka zbrojna (działania wojenne).PM reguluje stosunki międzynarodowe (w tym związane z konfliktem zbrojnym) między państwami, ale też między innymi podmiotami (np. strona wojująca). Pojęcie konfliktu zbrojnego jest szersze niż pojęcie wojny, gdyż obejmuje również:- walkę zbrojną między państwami bez wypowiedzenia wojny; - walkę zbrojną między stronami, które nie są uznane za podmioty PM.Zagadnienie konfliktów zbrojnych nie będących wojnami ma coraz istotniejsze znaczenie - wg R. Bierzanka „Modelem wojny w dobie obecnej zdaje się być przede wszystkim konflikt zbrojny o charakterze lokalnym, przy czym często będzie to konflikt łączący w sobie jednocześnie cechy konfliktu wewnętrznego i konfliktu międzynarodowego” - stąd tendencja do jak najszerszego stosowania prawa humanitarnego.
175. Pojęcie agresji w prawie międzynarodowym
1) W świetle Konwencji Londyńskich agresorem jest państwo, które pierwsze: a) wypowie wojnę innemu państwu, dokona na najazdu b) za pomocą sił zbrojnych na terytorium innego państwa, nawet bez wypowiedzenia wojny c) zaatakuje za pomocą sił lądowych, morskich lub powietrznych terytorium, okręty lub samoloty innego państwa, nawet bez wypowiedzenia wojny d) zastosuje blokadę morską wybrzeża lub portów innego państwa e) udzieli poparcia zbrojnym bandom, które zorganizowały się na jego terytorium i dokonują napadu na terytorium innego państwa, lub odmówi, pomimo żądania państwa napadniętego, wydania na swym własnym terytorium wszelkich będących w jego mocy zarządzeń w celu pozbawienia tych band pomocy lub opieki. 2) Agresorem jest państwo, które pierwsze popełni jeden z określonych czynów. Pojęcie agresji nie ma zastosowania do wojny domowej (tzw. wojny cywilnej), wojny narodowowyzwoleńczej czy anty-kolonialnej 3) W 1974 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło uchwalę definiującą pojęcie agresji. Artykuł I stanowi, że agresja to użycie sił zbrojnych przez jedno państwo przeciwko suwerenności, integralności terytorialnej lub politycznej niezawisłości innego państwa lub też użycie ich w inny sposób niezgodny z postanowieniami Karty Narodów Zjednoczonych. Artykuł 3 wyszczególnia przykłady aktów agresji, które obejmują a) uzycie broni przez jedno państwo przeciwko drugiemu państwu, b) blokadę portów lub wybrzeży danego państwa przez sity zbrojne drugiego, c) atak sil zbrojnych jednego państwa na lądzie, morzu lub w powietrzu, d) ekspediowanie przez jedno państwo lub w jego imieniu uzbrojonych oddziałów z zamiarem przeprowadzenia działań zbrojnych przeciwko drugiemu państwu. Wyliczenie to nei jest wyeczerpujace. Rada Bezpieczeństwa może określić, ze również inne akty stanowią agresję w świetle Karty ONZ. Definicja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne nie ma mocy prawnie wiążącej, podobnie jak inne rezolucje tego organu.
176. Rodzaje konfliktów zbrojnych
Ze względu na: 1) sposób i miejsce prowadzenia działań wojennych można wyróżnić trzy rodzaje konfliktów zbrojnych: a) otwarte działania wojenne; b) działania partyzanckie; c) terroryzm 2)wywołujące je przyczyny: a) konflikty o podłożu ekonomicznym; b) konflikty o podłożu religijnym i etnicznym; c) konflikty o podłożu politycznym; d) konflikty terytorialne
177. Legalność wojny jako środka rozwiązywania konfliktów międzynarodowych
ius ad bellum uwazane było za jeden z atrybutow suwerenności. Prawo wojny wysuwalo się wówczas nawet nad prawo pokoju. Haskie konferencje pokojowe z 1899 i 1907 nie wprowadzily nie wprowadziły ani obowiązku pokojowego załatwiania sporów, ani zakazu wojny agresywnej. W chwili wybuchu pierwszej wojny światowej w 1914 r. prawo międzynarodowe nie zawierało więc żadnej powszechnie obowiązującej normy zakazującej wojny agresywnej. Uchwala zgromadzenia LN z 24 X 1927 stwierdzala ze wojny agresywne SA i będą zabronione, ze są zbrodnia miedzynarodowa. Uchwala ta nie miala jednak mocy prawnie wiążącej. Pierwszą umową wielostronną, która zawierała bezwzględny zakaz wojny agresywnej między kontrahentami, był podpisany w 1928 r. w Paryżu pakt przeciw wojenny (zwany również paktem paryskim, paktem F. Kellogga lub Brianda-Kellogga. Był on umową otwartą, obowiązującą w 1939 r. około 60 państw, w tym wszystkich późniejszych agresorów (Niemcy, Włochy i Japonię). Pakt paryski zakazujacy wojny agresywnej nie wykluczal jednak możliwości wojny obronnej. We wstepie do paktu stwierdzono ze panstwo lamiace pakt nie korzysta z jego ochrony. Dopuszczalna jest nie tylko obrona indywidualna ale i zbiorowa. Pakt dopuszczal wojne zbiorowa Ligii narodow (wojne sankcyjna). Data wejścia w życie paktu paryskiego jest datą przełomową w rozwoju prawa międzynarodowego. Od tego czasu wojna agresywna została osunięta poza prawo. Prawo międzynarodowe przestało być prawem „wojny i pokoju”, a stało sję prawem pokoju i pokojowego współistnienia. Na zasadzie bezwzględnego zakazu agresji zbudowany jest system Organizacji Narodów Zjednoczonych. Karta dopuszcza jednak samoobrone i zbiorowa akcje przeciw agresorowi. Zakaz agresji - jego naruszenie jest zbronia przeciwko pokojowi. Norma ta ma charakter ius cogens. Zakaz wojny agresywnej uznawany jest przez wszystkie panstwa. Zakaz ten potwierdzony zostal w wielu rezolucjach ZO ONZ. Zakazana jest tez okupacja wojskowa. Zakaz uzycia sily w stosunkach miedzynarowych znalazł potwierdzenie w Pakcie Ligi Panstw Arabskich, Karcie organizacji panstw amerykańskich i Układzie warszawskim.
178. Pakt Brandta - Kelloga
1) Pierwszą umową wielostronną, która zawierała bezwzględny zakaz wojny agresywnej między kontrahentami, był podpisany w 1928 r. w Paryzu pakt przeciwwojenny 2) Był on umową otwartą, obowiązującą w 1939 r. około 60 państw, ą więc prawie wszystkie istniejące wówczas państwa, w tym wszystkich późniejszych agresorów (Niemcy, Włochy i Japonię).3) Geneza paktu paryskiego była następująca; a) w 1927 r. francuski minister spraw zagranicznych A. Briand wystąpił do Stanów Zjednoczonych z propozycją zawarcia dwustronnego układu o przyjaźni i wyrzeczeniu się wojny, pragnąc w ten sposób zapewnić sobie przychylne stanowisko Stanów Zjednoczonych na wypadek, gdyby Francja stalą się stroną w nowym konflikcie europejskim. Propozycja ta nie spotkała się z pozytywnym przyjęciem, gdyż Stany Zjednoczone pragnęły zapewnić sobie wpływy polityczne za pomocą wielostronnej umowy, zawartej poza Ligą Narodów (której Stany Zjednoczone nie były członkiem). b) Sekretarz Stanu F. Kellogg zaproponował zawarcie wielostronnego paktu o nieagresji pomiędzy głównymi mocarstwami, z prawem przystąpienia do niego również innych państw. 4) Pakt paryski w art. 1 zawiera uroczyste potępienie uciekania się do wojny w celu załatwiania sporów międzynarodowych oraz wyrzeczenie się wojny jako narzędzia polityki narodowej we wzajemnych stosunkach. 5) art. 2 paktu, uznaje, że sposoby załatwiania lub rozstrzygania wszelkich sporów lub zatargów, niezależnie od ich istoty lub pochodzenia, będą poszukiwane wyłącznie za pomocą środków pokojowych. Pakt pański, zakazując wojny agresywnej, nie wykluczał jednak możliwości wojny obronnej. We wstępie do paktu stwierdzono, że państwo łamiące pakt nie korzysta z jego ochrony, a więc dopuszczalna jest pomoc dla ofiary napaści, a zatem me tylko obrona indywidualna, lecz również zbiorowa. Przewidując wyrzeczenie się wojny „jako narzędzia polityki narodowej” - pakt dopuszczał akcję zbiorową Ligi Narodów (wojnę sankcyjną). 6) Data wejścia w życie paktu paryskiego jest datą przełomową w rozwoju prawa międzynarodowego. Od tego czasu wojna agresywna została usunięta poza prawo. Prawo międzynarodowe przestało być prawem „wojny i pokoju”, a stało się prawem pokoju i pokojowego współistnienia.
179. Reguły wypowiedzenia wojny w oparciu o konwencję haską z 1907 r.
1) Na II koferencji haskiej w 1907 podpisano III konwencje o rozpoczynaniu krokow nieprzyjacielskich. 2) Konwencja wymaga by kroki nieprzyjacielskie nie były rozpoczynane bez uprzedniego niedwuznacznego ostrzeżenia które może mieć forme umotywowanego wypowiedzenia wojny bądź ultimatum z warunkowym wypowiedzeniem wojny. Ultimatum takie jest oświadczeniem jednego panstwa skieowanym do innego. 3) Na II konferencji haskiej w 1907 r. podpisano III Konwencję o rozpoczynaniu kroków nieprzyjacielskich - wymóg uprzedniego niedwuznacznego ostrzeżenia (może to być forma umotywowanego wypowiedzenia wojny lub ultimatum, tj. pod groźbą wojny żądanie spełnienia postulatów w krótkim terminie). Konwencja i tak była wielokrotnie naruszana. a) fakt wypowiedzenia wojny nie zmienia kwalifikacji wojny; b)zmiana stosunków z pokojowych na wojenne, a dla państw nie biorących udziału powstają prawa i obowiązki państw neutralnych; c)między stronami wojny - następuje zerwanie stosunków dyplomatycznych i konsularnych, a umowy zawarte na czas pokoju ulegają zawieszeniu lub wygaśnięciu d)ograniczenie praw osób przynależności wrogiego państwa, a własność tego państwa jest ograniczana, sekwestrowana lub konfiskowana.
180. Ograniczenie zbrojeń - traktat o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej 1968 r.
1) Użycie broni jest zakazane przez prawo miedzynarodowe a zakaz ten wynika z istniejącego prawa zwyczajowego oraz pośrednio z wielu umow miedzynarodowych. 2) W szczególnośći uzycie broni atomowej jest sprzeczne z: a) zasadą humanitaryzmu uznana we wstepie do IV konwencji haskiej b) zasadą ze walka zbrojna prwadzona jest przeciwko silom zbojnym przeciwnika, a nie przeciwko ludności cywilnej. c) z przepisami dotyczącymi bombardowania które zakazuja bombardowania obiektow niebronionych d) z zasadą ze nie wolno używać srodkow walki powodujących nadmierne cierpienia e) z zasadą ze w wyniku krokow nieprzyjacielskich nie mogą być poszkodowane panstwa neutralne. Skutki dzialania broni jadrowej prawdopodobnie dotknęłyby również terytoria panstw neutralnych.
3