CZĘŚĆ III - CZASY WCZESNONOWOŻYTNE
ROZDZIAŁ IV - MONARCHIE DESPOTYCZNE I IMPERIA WSCHODU
§ 1 - Myśl kodyfikacyjna XVI - połowy XVIII w.
przesłanki umożliwiające kodyfikację prawa - polityczne, społeczno-gospodarcze, techniczno-prawne
przesłanki polityczne - związane z ustrojem monarchii absolutnej, likwidujące partykularyzm prawny i polityczny
przesłanki społ-gospodarcze- wynikały ze zmienionych potrzeb gospodarczych, wynikających z odkryć geograficznych itd.
przesłanki techniczno-prawne - rozwój prawa i jego nauki oraz postępu w technice legislacyjnej
szkoła w Bourges - ośrodek francuskich badań nad nową metodą recepcji prawa rzymskiego i zmienionej techniki wykładania prawa - Ramus: systematyzacja post. przy tworzeniu norm, Hotman: postulat kodyfikacji prawa w języku narodowym, Althusius: przedstawił systematykę całości norm prawnych
Hugon Grocjusz - zapoczątkował epokę „Professorenrecht” - unowocześniono systemy prawa, powstały wielkie kodyfikacje, wzrosło znaczenie prawa stanowionego
F. Bacon - usystematyzował niedogodności wynikające z braku kodyfikacji krajowej, opracował poszcz. etapy kodyf. prawa angielskiego, wypracował metody logiczne budowy normy prawnej
niemieccy prekursorzy kodyfikacji: Samuel Pufendorf (uznawał prawo rzymskie), G. Leibniz, P. Burhard, Ch. Tomasius,
francuscy prekursorzy kodyfikacji: Kartezjusz, J.Domat(prawo francuskie, systematyka rzymska), J.B.Colbert (ordonanse)
włoscy prekursorzy kodyfikacji: L. A. Muratori
§ 2 - Źródła prawa we Francji
ustawodawstwo królewskie - ordonanse: 1539: wprowadzenie procesu inkwizycyjnego, 1566: modyfikacja jego zasad, do obu tych aktów dołączono regulację procesu cywilnego i przepisów cywilistycznych
wielkie ordonanse Ludwika XIV - ordonanse colbertowskie: o postępowaniu cywilnym (zasady post. rzym-kanon)- 1667, o postępowaniu karnym (+troche przepisów z karnego materialnego) - 1670, o handlu (kodeks Savary'ego) - 1673, o handlu morskim - 1681, o marynarce (czarny kodeks-położenie niewolników w koloniach) - 1685,
ordonanse Ludwika XV - o darowiznach - 1731, o testamentach - 1735, o substytucjach fideikomisowych - 1747
§ 3 - Źródła prawa w Rzeszy Niemieckiej
Carolina - ustanowiona w 1532 r., geneza w reformie prawa karnego pod koniec XV w. przez Przedstawicieli Sądu kameralnego Rzeszy na sejmie w Lindau, którzy twierdzili że prawo karne skazuje ludzi niewinnych, na sejmie we Freiburgu postanowiono wydać ogólnoniemiecką ordynację kryminalną
Jan von Schwarzenberg - przewodniczył sądowi dworskiemu w Bambergu, gdzie najwcześniej przyjęła się reforma prawa karnego, powstała w 1507 r. Constitutio Criminalis Bambergenis - ustawa karna rewolucjonizująca prawo karne materialne i procesowe, potem powstała Constitutio Criminalis Brandenburgica - 1516, również dla Ansbach i Bayreuth
geneza Constitutio Criminalis Carolina - projekt na sejmie w Worms 1521, drugi projekt (rewizja norymberska-poprawki) 1524, po ustąpieniu Schwarzenberga - dwa kolejne projekty - w Speyer (1529) i Augsburgu (1530), na Sejmie w Ratyzbonie w 1532 nadano ustawie klauzulę salwatoryjną - mogła mieć zastosowanie tylko w sprawach nieuregulowanych prawem miejscowym
Constitutio Criminalis Carolina - wydana 27.06.1532, liczyła 219 artykułów (76 - prawo materialne, 143 - procesowe), wyparła prawo zwyczajowe, recypowana była także poza Rzeszą, część dokonała pełnej recepcji (zastąpiła swoje prawo Caroliną) - Księstwo Mediolanu, Część Szwajcarii, część praktycznej - uzupełniła swoje prawo o przepisy Caroliny - przejmowanie norm lub stosowanie posiłkowe
Zreformowana ordynacja krajowa - wydana w Imperium Habsburgów (w Tyrolu) w 1573, wzorowała się na Carolinie
Constitutio Criminalis Theresiana - wydanaw 1768 roku, ostatnia europejska kodyfikacja opierająca się na Carolinie
komentarze do Caroliny - komentarze Kressa z 1721 i Bohmera z 1770 roku
prace syntetyczne - Collegium crinminale - Theodosiusa i Conclusiones Practicabilis - Berlich, oraz prace Benedykta Carpzowa
§ 4 - Źródła prawa w państwach skandynawskich
Wielki Reces - 1643, inna nazwa Corpus Iuris Danicum, zbiór usystematyzowanych rozporządzeń królewskich
Danske lov - kodeks duński Chrystiana V - opracowany przez 3, potem 4 komisje po wprowadzeniu w Danii monarchii absolutnej, wydano w 06.1638, 6 ksiąg: prawo - procesowe, kościelne, morskie, osobowe, rzeczowe, karne
Norske lov - wydane w 1604, inna nazwa - zbiór Crystiana IV, efekt rewizji prawa norweskiego, drugie Norske lov wydano w 1688, jako próba stworzenia kodyfikacji prawa obu państw
Kristoferslag - wyd. w 1442 roku, autorem był Krzysztof III Bawarski, w 1608 Karol IX nakazał ponowne drukowanie jej i prawa zwyczajowego, komisja prawna opracowała nowe prawo, powstały dwa projekty - królewski i szlachecki, od 1618 ponownie zacząło obowiązywać Kristoferslag
§ 5 - Źródła prawa w Rosji
Sudiebnik Iwana IV - z roku 1550, wielokrotnie był nowelizowany ze względu na rozwój prawa i luki w prawie, w 1648 roku powołano Sobór Ziemski i opracowano nowe prawo rosyjskie
Sobornoje ułożenije cara Aleksego Michajłowicza - ustanowiony w 1649, przez 5-os. komisję pod prewodnictwem Nikity Odojewskiego, 967 artykułów, 25 rozdziałów: prawo państwowe (rozdz. 1-9), sądowe i procesowe (10-15), rzeczowe (16-20), karne (21-22), sprawy różne (23-25), opierał się na sudiebnikach, III statucie litewskim, prawie bizantyjskim i ukazach oraz księgach rozporządzeń prikazów
ustawodawstwo carskie - od czasów Piotra I: ustawa wojskowa z 1716, morska 1720, wekslowa 1729
§ 6 - Źródła prawa w innych państwach
Nueva Recopilation - kodeks hiszpański, opierał się na kompilacji cesarza Montalvo, uzupełnionej o ustawy po 1480, skł. się z 9 ksiąg, prawo: kościelne, państw., adm, pryw, karne, procesowe
Ordonanse Filipa - obowiązywały w Portugalii, wśród nich Ordynacje Manuela z lat 1512-1521, prawa wyd,. przez kardynała regenta Henryka, ustawy z lat 1560-80
Tripartitium z 1514 - ob. na Węgrzech wraz z przeróbkami i aktami z Corpus Iuris Hungarici
Iura et constitutiones Regni Bohemiae - obowiązywała w Czechach zatwierdzona w 1527 przez Ferdynanda Habsburga
§ 7 - Prawo rzymskie w czasach nowożytnych
usus modernus pandektorum - nowoczesne zastosowanie pandektów, system stworzony przez naukę prawa w XVII wieku, główny cel: praktyczne zastosowanie norm prawa rzymskiego, bay odpowiadało potrzebom społ-gosp., przedstawiciele: Benedykt Carpzow, Jan Brunnermann, Samuel Stryk, pandektyści opracowali romanistycznie część prawa zwyczajowego
humanizm prawniczy - rozw. się we Francji (uniwersytet Bourges), francuski sposób wykładu, był to systematyczny wykład prawa rzymskiego prowadzonymi przedmiotami, zgodnie z ustalonym planem, przedstawiciele: Cuiacius, Donellus, Dionizy i Jakub Gothofredus
elegancka jurysprudencja - szkoła holenderska utworzona przez wypędzonych z Francji hugenotów, z uniwersytetem w Lejdzie na czele
utylitaryzm prawa rzymskiego - rozwinął się w Niemczech zamiast humanizmu prawniczego
§ 8 - Źródła prawa angielskiego
Petycja prawa - ułożona w 1628, projektował ją m.in. E. Coke, Coke wydał też reports będące głównym cytatem praw sądowych
Komentarz do praw Anglii - wydany przez W. Blackstone w 1765-1769, rozwinęło to common law w koloniach angielskich w Ameryce Północnej
wydania prawa statutowego: Keble 1676, Hawkings - 1734, Cay - 1757, Pickering - 1761
ROZDZIAŁ VI - ZMIANY W PRAWIE KARNYM
§ 1 - Charakterystyka ogólna
czynniki wpływające na zmiany: nowe teorie karnistyczne, ordynacje karne, wydanie Caroliny
§ 2 - Przestępstwo
publicznoprawny charakter przestępstwa - od teraz wiele przestępstw prywatnych (naruszających interes jednostki) nabrało charakteru publicznego, od czasów Caroliny stwierdzono że wszystkie przestępstwa naruszają interes publiczny, przestępstwa ścigało tylko państwo, jedynymi sankcjami były kary publiczne
subiektywizacja odpowiedzialności - podstawą odpowiedzialności jest wola sprawcy, przestępstwo było popełnione tylko jeśli istniał zamiar (dawniej kryterium był skutek działania - odp. obiektywna), wprowadzono podział na winę umyślną i nieumyślną
przestępstwo mężobójstwa - Carolina podzieliła je na morderstwo (umyślne) i zabójstwo (m. nieumyślne), pierwsze karane śmiercią kwalifikowaną, drugie zwykłą
przesłanki wykluczające winę - błąd, nieletniość i niepoczytalność,
przesłanki wykl. odpowiedzialność: obrona konieczna, stan wyższej konieczności, przymus psychiczny
indywidualizacja odpowiedzialności karnej - ujednolicono kwestie odpow. współsprawców i podżegaczy i popleczników - nie stworzono jednak ogólnej konstrukcji - decydowała praktyka sąd. - carolina jako karalne ustanowiła USIŁOWANIE
analogia - stosowana w wypadku popełnienia czynu, który nie istniał w katalogu przestępstw Caroliny - jeśli sedzia dopatrzył się w czynie znamion podobnych do przestępstwa, mógł ukarać je jako p-stwo publiczne, zlikwidowano ten stan wprowadzając zasadę nullum crimen sine lege
przestępstwo czarów - ściganie czarownic opierane na przeświadczeniu że uprawianie czarów to odstepstwo od wiary, zapoczątkowane w Niemczech i Szwajcarii, rozprzestrzeniło się na całą Europę
SPOSOBY WYKRYWANIA CZAROWNIC:
próba wody (pławienie) - jeśli się topiła to była niewinna, jeśli utrzymała się - zasądzano, odmianą próby wody była kąpiel w wodzie przecedzanej przez prześcieradło - po ponownym przecedzeniu badano, co na prześcieradle zostało
próba wagi - dokładne ważenie kobiety - jeśli wynik odbiegał od ustawowych norm, zasądzano, przypadki wątpliwe rozstrzygał sędzia śledczy, czarownice miały być lżejsze niż wyglądały z budowy ciała
próba igły - nakłuwano kobiete igłą szukając miejsca nieczułego na ból i niekrwawiącego (niby znamię szatana)
próba łez - czarownice nie mogły płakać - kładziono rękę na jej głowę i kazano przysiąc na łzy Jezusa że nic nie zrobiła - jeśli zapłakała - była oczyszczona, jeśli nie - zasądzano ją
próba ognia - podejrzana miała przejść po węglu rozżarzonym, lub przenieść gorący stalowy pręt, tudzież przejść między dwoma płonącymi stosami drewna - jeśli nie było oparzeń - kobieta niewinna
§ 3 - Kara
motywy karania sprawcy - przeważały sprawiedliwościowe (państwo ma obowiązek karać przestępców, bo wszystkie przestępstwa były publiczne) i prewencyjne, kara nabrała charakteru publicznego, zniesiono kary prywatne
prewencja generalna - odstraszała potencjalnych sprawców od popełnienia przestępstwa - kary były okrutne i wykonywane publicznie, wymierzanie sprawiedliwości było wielkim spektaklem, głowę sprawcy np. przybijano do murów miast
prewencja szczególna (indywidualna) - zmierzała do jak najskuteczniejszego wyeliminowania sprawcy ze społeczeństwa - dominowała kara śmierci, połączona nieraz z karami dodatkowymi
kara śmierci zwykła - ścięcie i powieszenie, kara śmierci kwalifikowana - spalenie, ćwiartowanie, łamanie kołem, utopienie, zagrzebanie żywcem, wbicie na pal, połączone często z karami dodatkowymi
kary mutylacyjne - okaleczały, miały charakter kar odzwierciedlających: obcięcie uszu, nosa, włosów i kończyn itp.
podział na kary na honorze, czci, cielesnych i majątkowych - utrzymany ze średniowiecza
kara pozbawienia wolności - w Carolinie umieszczono pierwsze przesłanki: osadzani w wieży, potem zaczęto budować pierdle i wypierano karę śmierci poprzez kary długotrwałego pozbawienia wolności
nurty modyfikacji katalogu kar publicznych - ograniczano rodzaje sankcji - ze względu na drogie warunki ich wykonywania; stosowano też kary od dawna utrwalone w rodzimej tradycji prawnej - np. praca na galerach we Francji, zalewanie gardła żelazem w Rosji
WYMIAR KARY:
arbitralność - sędzia miał swobodę w wymierzaniu represji karnych - dopuszczono analogię i nie określono w przepisach granic sankcji za poszczególne przestępstwa
kary nadzwyczajne - sędzia mógł orzekać kary nieprzewidziane w ustawach - były łagodniejsze od ustawowych, ale dawały sędziemu bardzo dużą swobodę i podważały sprawiedliwość wyrokowania
okoliczności łagodzące - pozycja, poch. społeczne sprawcy, upływ czasu, przebaczenie od porkrzywdzonego, stan zdrowia
okoliczności obciążające - recydywa, gorący uczynek, p-stwo wobec krewnych lub uprzywilejowanych
Rozdział VII. Zagadnienia kodyfikacji prawa
1. Problem kodyfikacji prawa w XVIII w.
XVIIIw. - wiek kodyfikacji
Karol Monteskiusz - O duchu praw
Kajetan Filangieri - O nauce prawodawstwa
Jeremiasz Bentham - kodyfikacja - świadoma działalność legislacyjna, której tworem miał być kodeks (pełen zbiór praw)
- najszybsza kodyfikacja nastąpiła na gruncie prawa karnego
- światopogląd prawniczy - wiara w możliwość ukształtowania nowego systemu ustroju i prawa w drodze doskonałego
ustawodawstwa, obejmującego wszystkie dziedziny życia
2. Prawo natury - ideologiczna podstawa kodyfikacji
Ideologiczną podstawą kodyfikacji z przełomu XVIII/XIXw. była doktryna prawa natury.
Hugon Grocjusz - twórca doktryny nowożytnego prawa natury (odjął wymiar boskiego pochodzenia rozum ludzki)
[obowiązek dotrzymywania umów, nienaruszalna własność prywatna jednostki, obowiązek naprawiania
wyrządzonej szkody, karalność niektórych czynów zabronionych]
Okres absolutnego prawa natury:
- sprowadzał się do zbudowania oderwanego od rzeczywistości systemu filozoficznego, złożonego z prawnonaturalnych reguł idealnej sprawiedliwości
- Kodeks natury, czyli prawdziwy duch jej prawd” - sformułowany przez Morelly'ego
- tablice zestawiające dla poszczególnych epok - wzorem były tablice Quesnay'a
Okres względnego prawa natury:
- przenikanie prawa natury do ustawodawstwa państwowego i orzecznictwa sądowego w formie idei nadrzędnej, stanowiącej uzasadnienie teoretyczne dla podejmowania konkretnych rozstrzygnięć w dziedzinie porządku prawnego
3. Założenia nowoczesnego kodeksu prawa
- system prawa świeckiego
- służba dobru ogólnemu
- kodeksy powinny być zbiorami: jednolitymi i wyłącznymi, pewnymi i zupełnymi, krótkimi i jasnymi
4. Zagadnienia kodyfikacji prawa w Anglii
- common law i equity law - prawo sędziowskie, orzecznictwo oparte na wcześniejszych rozstrzygnięciach system całkowicie niepodatny na ideę kodyfikacji prawa
Dwie teorie mówiące o tym, w jaki m stopniu sędziowie tworzą prawo:
1) decyzja sędziowska stanowi jedynie dowód istnienia jakiejś reguły prawnej, gdyż prawo powszechnie istniało od dawna, orzeczenie było tylko jego zaprezentowaniem
- Mateusz Hale - Historia prawa powszechnego (1713)
- William Blackstone - Komentarz (1765)
2) sędziowie tworzyli prawo rzeczywiste, analogiczne do ustawowego
- Jeremiasz Bentham, Jan Austrin, Jan Salmond, Jen Grey
5 Zagadnienia kodyfikacyjne prawa w USA
- do roku 1776 obowiązywał angielski system common law [źródła poznania; Komentarze W. Blackstone'a; Reports; Instytucje E. Coke'a]
- po roku 1776 - amerykański common law - koegzystuje w szerszym stopniu z prawem stanowionym
- równolegle do prawa precedensowego rozwijano, chociaż w mniejszym stopniu, praw stanowione (statutory law, statute law)
[ustawy Kongresu, ustawy legislatur stanowych, zarządzenie i proklamacje gubernatorów, akty prawne władz miejskich oraz tzw. private bill wydawane przez władze prawodawcze
Kompilacje (Consolidated Laws) - ustawy ułożone w porządku alfabetycznym
Kodeksy (Codes) - oparte na wzorach europejskich
Restatements - zbiory prawa amerykańskiego oparte na wyrokach sądowych
6. Nowa systematyka prawa
- podział na publiczne i prywatne
- XIXw. - podział na handlowe i cywilne
- prawo pracy
- prawo publiczne (karne + konstytucyjne)
- J. Benthm: - cywilne, karne, konstytucyjne
- Hugon Gracjusz - twórca prawa narodów - system prawa świeckiego, podbudowany prawem natury oraz prawem zwyczajowym
- J.J. Moser - 1750r. - źródłem prawa narodów są traktaty międzynarodowe [poparli to E. De Vattel (1758r.) oraz G.F. Martens)
- W.G. Leibniz - twórca uniwersalnej historii prawa
- Monteskiusz - O duchu praw
- XVII i XVIII w. - obok prawa kanonicznego i rzymskiego zaczęto nauczać także prawa natury (Uppsala - 1620r., Paryż - 1679r., Helle i Wittenberga - 1707r.)
ROZDZIAŁ VIII - POSTĘPOWANIE KARNE
§ 1 - Proces inkwizycyjny
cechy procesu inkwizycyjnego: wszczynany z urzędu, wszystkie funkcje procesowe w osobie sędziego (oskarżający, broniący i wyrokujący), był tajny i pisemny, stosowano teorię związanej oceny dowodów
FAZY PROCESU INKWIZYCYJNEGO:
1) inkwizycja generalna - postępowanie informacyjne, określano czyn przestępny i sprawcę, wszczynana na podstawie donosu lub złej sławy publicznej, prowadzona przez sędziego inkwirenta, obejmowała wizje lokalną i sumaryczną + przesłuchanie świadków bez przysięgi
2) inkwizycja specjalna - włąściwe post. dowodowe, mające na celu zebranie dowodów obciążających, stosowano legalną (formalną)teorię dowodową - każdy dowód miał ustawową wartość
pozytywna teoria dowodowa - stosowana najpierw, sedzia mógł wydać wyrok eśli za winą przemawiały dowody o odpowiednej jakości i w określonej ilości
negatywna teoria dowodowa - stosowana od XVIII w., sędzia nie mógł wydać wyroku, jeśli nie było odpowiednich dowodów
dowody - pełne: confessio, zeznania 2 świadków pod przysięgą, opinie biegłych) i niepełne: poszlaki, zeznania 1 świadka
3) osądzenie - oparte na dowodach i ich ocenie przez sędziego, nie było apelacji, sędzia mógł ogłosić czasowe uwolnienie od sądu jeśli nie zdołano zebrać określonych dowodów (ale podejrzany dalej w pierdlu), jeśli posiadano dowód połowiczny w stosunku do pełnego przy jego braku - wymierzano karę z podejrzenia
tortury - stosowane w celu wymuszenia przyznania się do winy (Confessio est regina probationum) - nie torturowano uczonych, szlachty, dzieci <14 lat, starców i urzędników oraz kobiet w ciąży
obecni - w obecności rajcy dwóch ławników i pisarza sądowego (zastolni), i instygatorzy, przedstawiciele władzi i dziedzica (przedstolni), tortury wykonywał kat, wszyscy chlali wódę w czasie tortur
stosowanie tortur - najpierw było przesłuchanie przed sądem, potem badano inne środki dowodowe i dopiero potem można było zasądzić tortury: w domniemaniu p-stwa, w ciężkim p-stwie, w wypadku pełnego dowodu, sprzeczności w zeznaniach
PRZEBIEG TORTUR:
1. Wypytanie o personalia oskarżonego, wezwanie do przyznania się do winy przed torturami, jeśli nie było podstaw do oskarżenia albo były wątpliwości, wstrzymywano tortury
2. Jeśli oskarżony się dalej nie przyznał - rozbierano go i prowadzono do sali tortur z zawiązanymi oczami, gdzie kat pokazywał i opisywał narzędzia tortur
3. Dokonywano chłosty wstępnej: po plerach dla zwykłych przestępców a czarownice w twarz, aby się zalały krwią, dodatkowo czarownicom golono włosy
4. Dokonywano potem kolejnego dobrowolnego przesłuchania, zadawano pytania i zapisywano odpowiedzi, te same pytania użyte zostaną ponownie w dalszych fazach tortur
STOPNIE TORTUR:
wg Jakuba Czechowicza - w „Praktyce kryminalnej”: zagrożenie torturami, zaprowadzenie na miejsce, obnażenie i związanie, przygotowanie narzędzi i ułożenie na ławie, tortury właściwe
nauka niemiecka - pierwsze 4 stopnie od Czechowicza nie były zaliczane wg niej do tortur, tortury właściwe podzielono na 5 stopni: zgniatanie palców do pierwszej krwi, sznurowanie ciała różańcem lub liną z węzłami i ściąganie skóry aż do kości, rozciąganie na łożu sprawiedliwości lub drbinie, zgniatanie nóg z pomocą buta hiszpańskiego lub nóg i rąk za pomocą raka, przypalanie ogniem i rozżarzonymi cęgami
czas tortur - maksymalnie 1 godzina, od zasady tej czyniono wyjątki lub jej w ogóle nie przestrzegano, tortury można było przeprowadzić maksymalnie 3 razy, po każdym cyklu przeprowadzano kolejne przesłuchania aby sprawdzić zeznania z wcześniejszych faz tortur - jeśli była sprzeczność, to stosowano następny cykl tortur, między cyklami były duże przerwy w miastach, gdzie oskarżony przebywał w więzieniu
trzeci cykl tortur - dochodziło do niego rzadko, gdyż większość przyznawała się po dwóch cyklach - po ostatniej próbie trza było złożyć dobrowolne zeznania i potwierdzić je przed sądem, sąd nie mógł już ponownie zesłać na tortury
narzędzia tortur: dziewica norymberska, koryto z Dessau, krzesło czarownic, łoże sprawiedliwości, kołyska Judasza itp.
§ 2 - Angielski proces karny
zmiany w procesie angielskim - wynikały z zakazania ordaliów w 1215 przez sobór laterański
sędziowie przysięgli - od asyzzy klarendońskiej z 1166, uzyskane pod przysięgą zeznania wiarygodnych osób trzeba traktować jako oskarżenie publiczne, stanowiło to wystarczającą podstawę wszczęcia procesu
ława większa - decydowała o oskarżeniu ława mała - decydowała o winie
przysięgli - nie znali pisma, więc każdy dowód musiał zostać zwerbalizowany w czasie procesu, proces stawał się w pełni ustny, akcent przeniósł się na rozprawę sądową
postępowanie wstępne - prowadzone tylko prywatnie, przez poszkodowanego z poparciem sędziego pokoju jako oskarżyciela i świadka głównego - sporządzał krótki raport (mariański) odczytywany potem w sądzie, przesłuchiwał świadków, dbałość o ich stawiennictwo na rozprawie
appeal - pozwalano wdrożyć postepowanie samemu poszkodowanemu lub jego rodzinie, spór między stronami odbywał się przez pojedynek na kije - jeśli oskarżony przegrał, wieszano go, jeśli wygrał - był niewinny
dowody - nie wprowadzono legalnej teorii dowodowej, dowody nie musiały spełniać z góry ustalonych kryteriów, o wyroku decydowały dowody i swobodne uznanie ławy, tortury były stosowane rzadko - w sytuacjach nadzwyczajnych
świadek koronny (od XVIII wieku)- był z nim 1 z członków schwytanej bandy przestępczej, który w zamian za uwolnienie wsypywał kolegów i to był dowód podstawowy - wpłynęło to na szybkość postępowania przed sądem
adwokaci - pojawili się w drugiej połowie XVIII wieku, burząc trochę szybkość postępowania w sądzie
ustawa o nietykalności osobistej - Habeas Corpus Act z 1679 roku - zabezpieczała przed bezpodstawnym, samowolnym aresztowaniem, dzielił więźniów na dwie grupy:
osadzeni za zdradę główną i ciężką zbrodnię - jeśli uwięziono ich bez zgody sądu, mieli prawo do żądania rozpatrzenia ich sprawy na najbliższych rokach sądowych (w przeciwnym wypadku musieli być wypuszczeni za kaucją), jeśli uwięziono ich za zgodą sądu wystawiano writ of Habeas Corpus (wystawiał sąd) - władze więzienia miały dostarczyć oskarżonego do sądu max w 20 dni, jeśli writ wystawił wyższy urzędnik, termin skracał się z 20 do 3 dni a więźnia dostarczano do osoby, która writ wydała, obowiązywał też zakaz przenoszenia uwięzionego do innego więzienia