ZAGADNIENIA WSTĘPNE
Systematyka prawa rzymskiego:
Część ogólna (prawo osobowe, przedmioty stosunków prawnych, czynności prawne)
Zobowiązania
Prawo rzeczowe
Prawo rodzinne
Prawo spadkowe
Okresy historyczne rozwoju prawa:
Okres królewski
Władało 7 królów
Wydawali leges regie - legendarne ustawy królewskie
Senat jako ciało doradcze (100 osób pod koniec tego okresu 300 sób)
Komisje:
Curiata (30 osób)
Trybuta (21 osób)
Centuriata (193 osoby - wg uzbrojenia na jakie było ich stać, 98 jeźdźców)
Komisje te przyjmowały lub odrzucały wnioski o ustawe
Okres republiki
Władali konsulowie
Pojawili sie cenzorzy (duzy wpływ na senat - decydowali o składzie senatu)
Pojawili się trybuni (nietykalni, prawo veta)
Pojawili sie pretorzy (wymiar sprawiedliwości)
Funkcjonował senat
Okres pryncypatu
Princeps - pierwszy obywatel
Od Oktaiwana Augusta
Posiadał władzę prokonsula (władza nad wojskiem), trybuna ludowego (nietykalność i prawo veta), konsula i najwyższego kapłana
Okres dominatu
Państwo jako dominnum, imperium
Jedynowładztwo cesarzy
Podział prawa:
ius - prawo ludzkie
fas - prawo sakralne
Zasada personalności prawa (osobowości) - każdy obywatel, bez względu gdzie się znajdował, musiał się posługiwać prawem civitas, do której należał
ius civile w szerokim znaczeniu (=ius Quiritium) - obywatele rzymscy - obejmowało ono ius civile w wąskim znaczeniu (plebiscita, uchwały senatu, konstytucje cesarskie i opinie jurysprudencji) oraz ius honorarium (edykty urzędników państwowych)
ius peregrinorum - prawo peregrynów (wg obywateli rzymskich, ponieważ dla peregrynów było to ich ius civile), w zależności - dawni sprzymierzeńcy Rzymu zachowali swoje prawo, samorządy itd, wrogowie i podbici - narzucone prawo rzymskie
ius gentium - prawo o zasięgu międzynarodowym, podstawą wzajemne zaufanie stron, zasady słuszności i sprawiedliwości
ius publicum - prawo publiczne, normy dotyczące organizacji ludu rzymskiego w postaci państwa (zasada - najwyższą powinnością prawa jest pomyślność państwa, konflikt - na korzyść interesu publicznego)
ius privatum - prawo prywatne, normy ustanowione w interesie pojedynczych obywateli
prawo przedmiotowe - całokształt norm regulujących (za pomocą przymusu państwowego) pewien zakres zewnętrznych zachowań ludzkich, podmiot może dostać zgodę na użycie przemocy aby przekonać drugi podmiot do należytego zachowania się
prawo podmiotowe - przyznane komuś przez prawo przedmiotowe możliwości pewnego zachowania sie oraz domagania się określonego zachowania od innej osoby (ale nie można przekraczać zasad słuszności i sprawiedliwości), jeśli przedstawia jakąś wartość ekonomiczną to jest to prawo majątkowe, jeśli nie - prawo niemajątkowe
ius commune - prawo powszechne - obejmuje normy mające ogólne zastosowanie
ius singulare - prawo wyjątkowe - obejmuje normy mające wyjątkowe zastosowanie (zakaz zawierania małżeństw przez żołnierzy), czasem uprzywilejowuje pewną grupę społeczną
prawo względne - uprawniony może domagać się pewnego zachowania tylko od osoby określonej, a obowiązek tej osoby może polegać na działaniu pozytywnym jak i negatywnym
prawo bezwzględne - podmiot uprawniony może wymagać określonego zachowania się od kogokolwiek (zachowanie to ma charakter negatywny i polega na wstrzymaniu się od ingerencji w sferę cudzego władztwa)
ius cogens - prawo względnie wiążące - obejmuje przepisy prawne, które każdy podmiot musi w konkretnym przypadku bezwzględnie respektować nie mając żadnej możliwości uchylenia ich zastosowania przez własne oświadczenie woli (głównie normy prawa publicznego)
ius dispositivum - prawo bezwzględnie wiążące - obejmuje przepisy, których zastosowanie może być w konkretnym przypadku wyłączone przez oświadczenie woli zainteresowanego podmiotu (znaczenie subsydiarne, pomocnicze)
prawo materialne:
w prawie cywilnym - normy regulujące stosunki majątkowe
w prawie karnym - dział prawa, który określa jakie czyny uznawane są za przestępstwa i jakie kary należy wymierzać za ich popełnienie
najogólniej - reguluje obowiązki poszczególnych podmiotów
prawo formalne (procesowe):
w prawie cywilnym - normy regulujące postępowanie podmiotów prawnych i organów państwowych w toku dochodzenia przez podmiot zrealizowania norm prawa materialnego lub świadczenia odszkodowania za szkodę
w prawie karnym - reguluje sposób ustalania, czy przestępstwo zostało popełnienie i przewiduje kto i w jakim trybie ma wymierzyć sankcję za przekroczenie normy prawa materialnego
Najogólniej - reguluje postępowanie organów państwowych powołanych do wymiaru sprawiedliwości
Obowiązywanie normy prawnej w miejscu i czasie:
Norma prawna ma na celu zmuszenie jednostki do określonego działania lub zaniechania, nakaz lub zakaz zachowań, norma jest prawna, gdy cel społeczny normy skierowany jest na skupienie jakiejś zbiorowości ludzkiej w organizacji, której cele determinowane są wspólnym dobrem tej zbiorowości i maja zmierzać do zachowania samej organizacji, jej moc jest uzależniona od istnienia państwa
Stosowane w oparciu o zasady dobra, słuszności i humanizmu
Norma traktowana w sposób abstrakcyjny, jako coś co wyprzedza zdarzenie
Norma prawna nie ma zastosowania do zdarzeń, które miały miejsce przed jej powstaniem (chyba że względy natury moralnej, politycznej albo ekonomicznej)
Prawo rzymskie obowiązywało na terenie imperium rzymskiego - zasada terytorialnosci
zasada personalności prawa (osobowości) - każdy obywatel, bez względu gdzie się znajdował, musiał się posługiwać prawem civitas, do której należał
Interpretacja prawa:
faza wstępna poprzedzająca zastosowanie normy prawnej
ustalenie znaczenia określonej normy albo przepisu prawa w toku ich stosowania
proces techniczny który ma doprowadzić do rekonstrukcji myśli prawodawcy (ustalenie co jest prawem, określenie zachowania zgodnego z prawem, albo wykraczającego poza to prawo)
rodzaje:
autentyczna - jej dokonuje sam prawodawca
legalna - pochodzi od desygnowanego do tej funkcji organu państwowego (nie prawodawca !!!)
sadowa - dokonywana przez sądy w toku stosowania prawa
doktrynalna - dokonywana przez jurystów, posiadających ius publice respondendi (od Augusta), miała moc wiążącą wobec organów państwowych
dyrektywy wykładni (reguły pozwalające ustalić znaczenie interpretowanego przepisu):
językowa - wychodzimy z punktu widzenia budowy języka
gramatyczna - wychodzimy z punktu widzenia budowy gramatyki
logiczna - wychodzimy z punktu widzenia zasad logiki
systemowa - treść normy ustala się ze względu na system prawa
celowościowa - uwzględnia cel, jaki przepis ma do osiągnięcia
teleologiczna - uwzględnia cel, jaki przepis ma do osiągnięcia
historyczna - uwzględnia kontekst historyczny w jakim przepis się ukształtował
dosłowna - w przypadku gdy po porównaniu wyników różnych rodzajów wykładni zakres będzie taki sam, jaki ma przepis w znaczeniu bezpośrednim (po zastosowaniu wykładni językowej)
rozszerzająca - w przypadku gdy po porównaniu wyników różnych rodzajów wykładni zakres będzie szerszy od bezpośredniego znaczenia przepisu (po zastosowaniu wykładni językowej)
zwężająca - w przypadku gdy po porównaniu wyników różnych rodzajów wykładni zakres będzie węższy od bezpośredniego znaczenia przepisu (po zastosowaniu wykładni językowej)
Źródła powstania prawa:
określenie faktów prawotwórczych, pochodzących od organów wyposażonych we władzę legislacyjna (np. ustawa uchwalana na zgromadzeniu ludowym)
Źródła poznania prawa:
pomniki prawa, pozwalające zrekonstruować stan prawa w poszczególnych epokach historycznych
trzy grupy
źródła jurydyczne (kodyfikacja justyniańska, instytucje Gaiusa)
źródła epigraficzne (rozmaite napisy o treści prawniczej wyrytych w kamieniu albo na tablicach metalowych)
pisma nie prawnicze - dzieła historyków. Poetów, retorów
pozwalają prześledzić rozwój czynników prawotwórczych (najstarszy zwyczaj, ustawa, edykty, uchwały senatu, konstytucje cesarskie wszystko wraz z działalnością jurysprudencji, a na końcu jeszcze raz zwyczaj)
ŹRÓDŁA PRAWA RZYMSKIEGO
Źródła prawa
Prawo zwyczajowe:
W czasach najdawniejszych źródłem prawa był zwyczaj (na jego podstawie ukształtowało się prawo zwyczajowe)
Zwyczaj kształtował się w wyniku ciągłości i niezmienności jakiegoś postępowania i dobrowolnie uznany przez większość jako konieczny, wtedy stosowany przez dłuższy czas w sposób niezmienny
Prawo zwyczajowe jest milczącym wyrazem woli ludu (w ustawie wola wyrażona wyraźnie)
Nie sprzyja poczuciu pewności prawnej, bo nie jest spisane - stwarza warunki do nadużyć
Kodyfikacja zwyczajowego prawa rzymskiego - 450 r. p.n.e. - Ustawa XII Tablic - źródła wszelkiego prawa (publicznego i prywatnego)
Spisanie prawa nie wykluczało zwyczaju jako czynnika prawotwórczego
Przyznano mu moc ustawie a także moc uchylania ustaw
Cechy zwyczaju:
Dawność zwyczaju - musiał funkcjonować od dawna
Ogólna zgoda na stosowanie - posługiwanie się nim
Racjonalny charakter prawa zwyczajowego
Brak sprzeczności z ustawami (ten warunek doszedł, gdy gospodarka zaczęła się cofać a prawo było zbyt dobre - następuje wulgaryzacja prawa
Ustawa:
Ustawa - to co lud nakazuje i ustanawia
Ciałem ustawodawczym były zgromadzenia ludowe - comitia
Początkowo głosowanie jawne
Comitia centuriara - głosowanie tajne wg centurii
Comitia tributa - głosowanie tajne wg tribus
Z inicjatywą ustawodawczą występował magistratus (konsul, pretor) zapytując zgromadzonych czy przyjmują projekt ustawy, zanim nad nią głosowano odbywała się powszechna dyskusja, po głosowaniu jeżeli za - senat zatwierdzał
Przyjęta ustawa wymagała zatwierdzenia przez senat
Ustawa składała się z 3 części:
Praescripto - nazwisko wnioskodawcy, określenie czasu i miejsca głosowania
Rogatio - sam tekst ustawy
Sanctio - dyspozycje gwarantujące jej przestrzeganie
Rodzaje ustaw z uwagi na sankcję:
Perfecta (doskonałe) - posiada sankcję nieważności, która dotyka czynność wykonana wbrew postanowieniom ustawy a dodatkowo pociąga konsekwence karne
Minus quam perfecta (mniej doskonałe)- mimo wykonania czynności wbrew ustawie, uznaję się czynność za ważną, ale za jej sporządzenie przewiduje się sankcje karne
Imperfecta (niedoskonałe)- ustawa pozbawiona jakiejkolwiek sankcji
Plebejusze mieli własne zgromadzenia - concilia plebis - obradujące pod przewodnictwem trybuna plebejskiego, podejmowane tam uchwały obowiązywały tylko plebejuszy ale od lex Hortensia (286 r. p.n.e.) obowiązywały wszystkich obywateli
Zgromadzenia ludowe jako ciała ustawodawcze funkcjonowały do czasów cesarza Nerwy (ok. 100 r. n.e.)
Zgromadzenia te wydały szereg ustaw, istotnych także dla prawa prywatnego, ale przede wszystkim ustawę XII Tablic ( spisana po długich walkach plebejuszy z patrycjuszami o spisanie prawa, sporządzona przez 10-cio osobowy zespół, którego zadaniem było spisanie prawa zwyczajowego, poza niewielka liczbą przepisów sakralnych, jej trzon stanowią przepisy świeckie, regulowała postępowanie sądowe i egzekucyjne, spadkobranie, ochronę własności, zobowiązania, mówiła o czynnościach prawnych i o prawie karnym; to zarodek wszelkich późniejszych praw dawnego Rzymu, najstarsze źródło prawa rzymskiego - pomijając legendarne ustawy królewskie, obejmowała wszelkie prawo ale nie była na wysokim poziomie legislacyjnym)
Edykt pretorski:
Wymiar sprawiedliwości (iurisdictio) w okresie republiki znajdował się w rękach konsula a od 367 r. p.n.e. w rękach pretora
W 242 r. p.n.e powołano pretora dla peregrynów - praetor peregrinus - a urząd już istniejący zmieniono na pretora miejskiego - praetor urbanus
Urząd pretora sprawowany był przez jeden rok
Pretor nie miał władzy ustawodawczej, ale wydawał na początku urzędowania własny edykt, w którym zawarł zasady, jakimi zamierzał się kierować podczas swojego jednorocznego urzędowania, niekiedy tworzył instytucje, których wcześniej nie było lub wykluczał niektóre przepisy (wyjście z użycia)
Treść edyktu podana do publicznej wiadomości na tablicy początkowo pretora nie wiązała, od 67 r. p.n.e. - lex Cornelia - pretor związany tym, co przyrzekł w swoim edykcie
Obejmując urząd kolejny pretor przejmował główne zręby edyktu poprzednika - w ten sposób wykształciła się stała część edyktu - edictum tralaticium, do tego każdy pretor mógł dodać własne postanowienia podyktowane potrzebami obrotu prawnego - ta działalność pretorów wywarła w okresie przedklasycznym największy wpływ na rozwój prawa prywatnego
Edykt pełnił też rolę pomostu między prawem rzymskim a innymi prawami antycznymi, z których szereg instytucji przetransportowano na teren prawa rzymskiego
Ius praetorium - prawo wytworzone w toku działalności pretorów, nie powstało ono drogą ustawodawczą, ale przez odpowiednie operowanie znajdującymi się w gestii pretora środkami procesowymi i sankcjami (to właśnie te dwie rzeczy były dostosowywane do potrzeb praktyki prawniczej i składały się na treść edyktu)
Pretor decydował czy może się toczyć proces, czy należy zagwarantować ochronę prawną
Budowa edyktu:
Część normatywna - zawierała zapowiedzi udzielania ochrony procesowej w określonych sytuacjach
Część formularna - w niej były zredagowane konkretne formuły, jakimi miały się strony posługiwać w toku procesu
Ius honorarium:
Edykt edyla kurulnego (wykonywał jurysdykcje na targowiskach
Edykty namiestników prowincjonalnych
Cel prawa pretorskiego - wspierać, uzupełniać i korygować !!!
Prawotwórcza rola pretora kończy się w okresie pryncypatu (rośnie znaczenie roli pryncepsa jako legislatora); polecenie cesarza by zredagowano jednolity tekst edyktu pretora i edyla kurulnego - powstaje edykt wieczysty (edictum perpetuum), zatwierdzony uchwałą senatu
Uchwały senatu:
Senat w okresie monarchii spełniał rolę doradczą
W okresie republiki nie miał władzy ustawodawczej, chociaż wywierał na nią wpływ pośredni przez zatwierdzanie ustaw zgromadzeń ludowych
Uchwały senatu zyskały moc prawa obowiązującego za czasów Augusta (ok. 10 r. n.e.)
Senat, o którego składzie decydował prynceps, zaczął stopniowo wypierać zgromadzenia ludowe
Mimo nadania uchwałom senatu mocy ustawy, sam senat powoli tracił znaczenie wobec stale rosnącego wpływu pretora
Od II w. N.e. z wnioskami - projektami uchwał występował najczęściej sam cesarz
Uchwała senatu brała swą nazwę od nazwiska wnioskodawcy
Od czasów Sewerów, przy wnioskach stawianych przez cesarzy, senat ograniczał się do ich wysłuchania a prawnicy jako źródło prawa podawali sam wniosek a nie uchwałę zapadłą w wyniku głosowania - senat stał się dla cesarzy organem, pod którego autorytetem realizowali oni swą działalność prawodawczą
Ok. 200 uchwał senatu (głównie dotyczących prawa publicznego)
Nauka prawa:
Okres prawa archaicznego (przedklasyczny):
Początki u pontyfików (kolegium kapłańskie) - znawców prawa boskiego (fas) i świeckiego (ius) - monopol na znajomość prawa
Flavius przełamał ten monopol podając do publicznej wiadomości zbiór formuł procesowych
Pierwszy plebejski pontifex maximus - Tiberius Coruncanius - rozpoczął nauczanie prawa i udzielanie porad prawnych (połowa III w. p.n.e.) - sekularyzacja wiedzy prawniczej stała się faktem
Okres prawa klasycznego:
Działalność (zarówno pontyfików jak i prawników świeckich) szła w 3 kierunkach:
Cavere - układanie formuł i klauzul czynności
Respondere - udzielanie odpowiedzi na zapytania w kwestiach prawnych
Agere - układanie formuł procesowych, którymi strony musiały posługiwać się w toku procesu sądowego
Przejawem aktywności jurystów była też interpretacja ustaw
Kolebka rzymskiej literatury prawniczej - trzy częściowe dzieło Aeliusa
Podwaliny pod prawo cywilne - Manilius, Brutus i Publius Mucius Scaevola - chcieli pod wpływem kultury greckiej usystematyzować i powlec je w szatę artystyczną
Najszersze zasługi Quintus Mucius Scaevola - autor prawa cywilnego w 18 księgach - prawdopodobnie pierwszy w pełni usystematyzowany wykład prawa cywilnego
Dzięki ogromnemu znawstwu, prawnikom udało się rozwiązać szereg kwestii i zinterpretować prawo prywatne, a przez stałe dostosowywanie go do potrzeb socjalnych i ekonomicznych stworzyć rzeczywiste podwaliny pod nowy okres w jurysprudencji rzymskiej - okres klasyczny
Od Augusta działalność uczonych prawników staje się bezpośrednio źródłem prawa przez kreowane przez niego ius publice respondendi - przywilej nadawany niektórym prawnikom do udzielania odpowiedzi na zapytania w kwestiach prawa z mocą wiążącą dla organów państwowych (sędzia miał swobodę decyzji tylko, gdy prawnicy ci nie byli zgodni)
Prawnicy dokonywali też interpretacji legalnej prawa
Prawnicy wywierali wpływ na powstające prawo, będąc członkami rady przybocznej cesarza
Praktyka, że sędziowie rozstrzygający spory sądowe opierali się na opiniach jurystów, publikowanych w dziełach naukowych
Główne kierunki działalności pisarskiej jurysprudencji:
Komentarze do prawa cywilnego (libri ab Sabinum)
Komentarze do edyktu pretorskiego (libri ab edictum)
Komentarze do prawa cywilnego i edyktu pretorskiego (digesta)
Prace opiniodawcze były również przedmiotem odrębnych publikacji (prace monograficzne)
Podręczniki do nauki prawa - instytucje (institutiones)
Kazuistyka - przyjęta przez prawników metoda przedstawiania poglądów prawniczych, w której przedmiotem rozstrzygnięcia jest określony przypadek wyjęty z praktyki (casus) - problemy prawne zawarte w poszczególnych kazusach rozstrzygano stosując ustalone i obowiązujące normy (normy te nie musiały być skodyfikowane)
Prawu pisanemu przeciwstawiono prawo oparte na samej tylko interpretacji uczonych
Dwie szkoły prawnicze - Prokulianów (Labeo - za republiką) i Sabinianów (Capito - za jedynowładztwem), należeli do nich Celsus, Julian, Pomponius, Gaius
Instututiones - Gaius:
4 księgi oparte na specyficznej systematyce prawa
obejmują trzy materie: prawo dotyczące osób w księdze I, prawo dotyczące rzeczy (rzeczowe, spadkowe i zobowiązania) - księga II i III oraz prawo dotyczące powództw (procesowe) w księdze IV
schyłek okresu klasycznego - Papinian, Ulpian, Paulus (na poglądach dwóch ostatnich opierają się Digesta Justyniana) i Modestinus
system prawa stał się bardziej skoncentrowany, powstało duzo materiałów, które można posegregować:
ius civile - zarówno ustawy, uchwały senatu i konstytucje i twory jurysprudencji dotyczyły tylko obywateli rzymskich, było bardzo formalne, zahaczało o sankcje sakralne i było mniej dostosowane do istniejących warunków gospodarczych)
ius honorari - prawo dla obywateli rzymskich, świeckie, mniej formalne, bardziej elastyczne, bardziej dopasowane do stosunków gospodarczych
ius gentium - prawo wszystkich ludów, ale nie międzynarodowe, najbardziej dostosowane do warunków ekonomicznych, najmniej sformalizowane, także dostępne dla cudzoziemców, duża swoboda co do formy, reguluje sprawy majątkowe i gospodarcze, nie reguluje spraw rodzinnych i prawem osobowym)
Jurysprudencja poddała prawo kunsztownej obróbce, wzbogaciła o nowe i postępowe elementy, zaskakiwała pomysłowością i oryginalnością rozwiązań a także scaliła całe prawo w jeden zwarty system odpowiadający potrzebom obrotu gospodarczego
okres poklasyczny - upadek jurysprudencji jako czynnika prawotwórczego (więcej działają cesarze)
Konstytucja raweńska (ustawa o cytowaniu) - 426 r. n.e.; wydana przez Walentyniana III, uporządkowanie prawa dawnego i ujednolicenie orzecznictwa, zezwalała cytować w sądzie jedynie dzieła 5 wybitnych prawników okresu klasycznego - Gaiusa, Papiniana, Paulusa, Ulpiana i Modestyna a sędzia był związany prawnym rozstrzygnięciem tych jurystów, za którym opowiadała się większość z nich a przy równości głosów decydował pogląd Papiniana, późniejsza modyfikacja tej ustawy pozwalała powoływać się na innych prawników jeśli na dzieła ich powoływał się którykolwiek z piątki głównych prawników
Generalnego uporządkowania dokonał Justynian, który najcenniejsze fragmenty dzieł prawników rzymskich zebrał w jednej z trzech części swej kodyfikacji zwanej Digesta albo Pandectae
W okresie dominatu była anonimowa, wszystkie akty były wydawane w imieniu cesarza, podział prawa na dawne prawo (ius civile, ius honorarium, ius gentium) i prawo cesarskie - leges (dotyczy tylko konstytucji cesarskich), powolny ale postepujacy ogólny upadek kultury prawniczej - nie rozumiejąc finezji prawniczych stworzonej w literaturze i aktach normatywnych, posługiwano się (zwłaszcza w praktyce najniższych sądów) prymitywnymi i uproszczonymi pojęciami, zwłaszcza w zachodniej części Imperium - wulgaryzacja prawa - ale należy pamiętać, że okres poklasyczny wniósł do dorobku myśli prawniczej wiele wartości pozytywnych - dlatego zamiast prawo wulgarne - prawo pospolite - lepiej oddaje spospolitowanie prawa czyli wtargnięcie doń pierwiastka ludowego, oderwanego od finezyjnych rozważań teoretycznych okresu klasycznego
Konstytucje cesarskie:
W okresie pryncypatu rośnie znaczenie cesarza jako twórcy prawa
Akty normatywne wychodzące z kancelarii cesarskiej to constitutiones, które ze względu na formę przybierało różne postacie:
Edykt (edictum) - wydawany przez cesarza na podstawie ius edicendi, a z uwagi na imperium miał on moc normy obowiązującej albo na ograniczonym terenie albo w całym państwie
Mandat (mandatum) - instrukcja dla namiestników w prowincjach cesarskich i senackich, bądź dla innych urzędników cesarskich, mimo ze adresatem był urzędnik to wiązały one wszystkich mieszkańców, podległych temu urzędnikowi
Dekret (decretum) - wyrok wydany przez cesarza jako najwyższego sędziego, za jego pośrednictwem cesarz dokonywał wykładni prawa w konkretniej sprawie, na której wzorowali się później sędziowie, nie funkcjonował na zasadzie precedensów, ponieważ formalnie nie miały one mocy prawnej
Reskrypt (rescriptum) - odpowiedź cesarza na zapytanie urzędników, sędziów lub osób prywatnych w kwestiach prawnych, po skodyfikowaniu edyktu pretorskiego cesarz stał się żywym głosem prawa cywilnego a poprzez reskrypty dokonywał autentycznej interpretacji obowiązującego prawa, nie funkcjonował na zasadzie precedensów, ponieważ formalnie nie miały one mocy prawnej
W okresie dominatu władza ustawodawcza wyłącznie w ręku cesarza a wydawane przez niego akty noszą miano leges - tworzą one dział, który w przeciwieństwie do prawa (ius) stworzonego w okresie poprzednim określa się jako ius novum, z wymienionych form konstytucji największe znaczenie zyskują edykty zwane leges edictales, mandata zanikają zupełnie, decreta odgrywają rolę drugorzędną a rescripta z uwagi na zanik działalności jurystów stały się nawet podstawa ukształtowania odmiany procesu, zwanego reskryptowym
Obfita liczba rozproszonych konstytucji, nie zawsze zgodnych ze sobą, wymagała odpowiedniego uporządkowania - powstają zbiory konstytucji - kodeksy (ostatnim był kodeks justyniański)
Zbiory prawa
Przedjustyniańskie zbiory prawa:
Mimo ogromnej liczby konstytucji wydanych w okresie pryncypatu brak było jakiegokolwiek ich zbioru
Pierwsze zbiory:
Gregoriusz - Codex Gregorianus - konstytucje od czasów Hadriana do roku 292
Hermogenian - Codex Hermogenianus - liczne konstytucje Dioklecjana
Kodeks teodozjański - z inicjatywy Teodozjusza II - urzędowy zbiór konstytucji powstały na wschodzie i jedyny zachowany - konstytucje Konstantego Wielkiego i jego następców aż do Teodozjusza II i Walentyniana III, a także nadawał moc obowiązującą dwom poprzednim zbiorom
Zbiory obejmujące zarówno literaturę prawniczą jak i konstytucje cesarskie
Fragmenta Vaticana
Mosaicarum et Romanarum legum collatio
Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti
Sentencje Paulusa - kompendium węzłowych zasad prawnych, wybranych z dzieł Paulusa, Konstantyn Wielki nadał im moc prawa obowiązującego
W okresie dominatu ogólny upadek kultury prawniczej - nie rozumiejąc finezji prawniczych stworzonej w literaturze i aktach normatywnych, posługiwano się (zwłaszcza w praktyce najniższych sądów) prymitywnymi i uproszczonymi pojęciami, zwłaszcza w zachodniej części Imperium - wulgaryzacja prawa - ale należy pamiętać, że okres poklasyczny wniósł do dorobku myśli prawniczej wiele wartości pozytywnych - dlatego zamiast prawo wulgarne - prawo pospolite - lepiej oddaje spospolitowanie prawa czyli wtargnięcie doń pierwiastka ludowego, oderwanego od finezyjnych rozważań teoretycznych okresu klasycznego
Wierne zasadom prawa klasycznego są państwowe zakłady nauczania - szkoły prawa - najsławniejsze w Rzymie, Bejrucie i Konstantynopolu (do Justyniana istniały jeszcze w Atenach, Cezarei, Aleksandrii i Kartaginie), nauka w nich trwała 5 lat, profesorowie szkół w Bejrucie (Dorotheus, Anatolius) i Konstantynopola (Theophilus, Cratinus) wnieśli duży wkład w dzieło kodyfikacji justyniańskiej
Ustawodawstwo justyniańskie:
Uporządkowanie leges i ius
Dzieło - pomnik rzymskiej myśli prawniczej ukształtowanej w ciągu wieków CORPUS IURIS CIVILIS, obejmujące cztery części
Codex
Komisja 7 osobowa
Praca nad zbiorem konstytucji cesarskich
Zbiór leges
Komisja dysponowała trzema kodeksami i mogła się ograniczyć do skompletowania konstytucji wydanych po kodeksie teodozjańskim by ustalić stan prawa na tym odcinku
Po opracowaniu dwóch kolejnych części kodyfikacji zaszła konieczność przeredagowania Codexu, ponieważ Justynian wydał szereg nowych konstytucji, ponadto ujawniły się niezgodności
Kodeks z 534 r (codex repetitae praelectionis) obejmuje konstytucje od Hadriana do Justyniana
Dzieli się na 12 ksiąg, te na tytuły, w których chronologicznie uporządkowane są konstytucje tematycznie związane z tytułem
Oznaczenie: C zaś kolejne cyfry oznaczają - 1 księgę, 2 tytuł, 3 konstytucje, 4 paragraf danej konstytucji
Digesta
Zwana też Pandektami (Pandectae)
Zbiór ius
Składa się z fragmentów dzieł 38 prawników rzymskich, z których tylko trzech tworzyło w okresie przedklasycznym a dwóch w okresie poklasycznym
Komisja nie przestrzegała więc nakazu Justyniana, by uwzględnić tylko tych, którzy posiadali ius publice respondendi
Komisja złożona z 17 osób podzielona na podkomisje opracowujące tzw. masy:
Sabiniańską
Edyktalna
Papiniańską
Luźna
Pracę zakończono w 533 r.
Oznaczenie: D zaś kolejne cyfry oznaczają - 1 księgę, 2 tytuł w księdze, 3 - fragment, 4 paragraf
5% przejrzanego materiału weszło do Digestów
każdą część rozpoczyna inskrypcja - z jakiegoś dzieła, jakiegoś prawnika
Institutiones
Zawierają całokształt podstawowej informacji o prawie i miały służyć do zdobycia o nim wiedzy elementarnej
3 osobowa komisja z Trybunianem na czele, w składzie: Teofil z Konstantynopola, Dorateus z Bejrutu
Jako element do nauki prawa, miały moc na równi z Kodeksem i Digestami
Autorzy opierali się na Instytucjach Gaiusa a nadto Ulpiana, Marcjana - bez przytoczenia skąd pochodzi tekst
Podzielone na 4 księgi
Oznaczenie: I, zaś kolejne numery oznaczają - 1 księga, 2 tytuł, 3 paragraf
Novellae
Po zakończeniu prac kodyfikacyjnych, Justynian wydawał akty normatywne, którymi wyjaśniał, uzupełniał albo zmieniał prawo zawarte w samej kodyfikacji, albo wprowadzał zupełnie nowe uregulowania
Miał to zrobić sam, ale dokonali tego prywatni kompilatorzy (3 wersje - najbardziej kompletna zawiera 168 nowel)
Trzy pierwsze składają się na dzieło kodyfikacyjne, opracowywane przez specjalnie powoływane komisje (wybitny prawnik, szef urzędów centralnych i minister sprawiedliwości - w pierwszej komisji jako członek a w następnych jako przewodniczący) które miały zebrać i uporządkować (skompilować) dotychczasowe prawo zawarte w konstytucjach
Czwarta obejmuje późniejsze akta normatywne Justyniana i jego następców
Kompilatorzy mieli prawo dokonywania zmian w przejmowanych tekstach (ujednolicenie i dostosowanie), dokonane w ten sposób zmiany wersji autentycznej to interpolacje
Cel - unifikacja całego systemu prawnego, likwidacja pluralizmu instytucjonalnego i stworzenie dzieła pozbawionego wewnętrznych sprzeczności i odpowiadającego potrzebom życia i rozwoju społeczno - gospodarczego
Wywarło wpływ na obowiązujące prawa wielu państw aż po czasy nam współczesne
Po śmierci Justyniana - dwa nurty
Wschodni - bizantyjski, początkowo wartki, z upływem czasu słabnie
Ponieważ Justynian zakazał komentować Digesta) tłumaczono tylko na język grecki - katapoda a krótkie streszczenia to indices oraz zestawienia faktów o podobnej treści - paratitla
Leon III - wyciąg z kodeksu Justyniana - Ekloga
Cesarz Macedo - Bazylika - najpoważniejsza i najobszerniejsza przeróbka (60 ksiąg bez podziału na codex i digesta + materie uregulowane nowelami)
Wyjaśnienia i komentarze do Bazylik - scholie
Sześcioksiąg - sporządzony przez sędziego z Salonik (nie jest praca oryginalną ale zwykłą kompilacją
Statutu Litewskie
Zachodni - początkowo w zaniku, odzywa na nowo w średniowieczu i bardzo zyskuje na silę i po dziś dzień twórczo użyźnia myśl prawniczą
Po upadku cesarstwa zachodniorzymskiego, rzymianie nadal żyli wg porządku prawnego ukształtowanego w czasach istnienia ich państwa
Lokalni władcy sporządzali urzędowe zbiory obowiązującego w ich państwach prawa rzymskiego (Edictum Teodorici, Lex Romana Burgundiorum, Lex Romana Visigothorum = Leges romanaae Barbarorum
Brevarium Alarici - południowa część państwa Franków
Kościół żył wg prawa rzymskiego
Szkoła glosatorów - Irneriusz, Martuinus, Bulgarus, Ugo, Jacobus, Aso i Accursius - ich działalność szła w dwóch kierunkach:
Wykładali prawo rzymskie
Objaśniali prawo rzymskie opatrując niejasne fragmenty krótkimi uwagami albo między liniami rękopisu (glosy interlinearne) albo na jego marginesie (glosy marginalne)
Wszystkie glosy wydane w Glossa ordinaria
Znaczenie teoretyczne a nie praktyczne
Postglosatorzy - komentatorzy - analiza źródeł prawa i glos, wprowadzają do nauki prawa porządek logiczny i sprowadzają normy prawne do określonych pojęć ogólnych by drogą dedukcji wyprowadzić pojęcia szczegółowe
Prawo rzymskie stało się lex generalis całego świata
Niemcy, XV wiek - recepcja prawa rzymskiego
PROCES RZYMSKI
Zagadnienia ogólne
Prawo procesowe a prawo materialne:
Prawo materialne - w sferze stosunków majątkowych i osobistych określa prawa podmiotowe jednostki
Prawo procesowe (formalne) - spełnia role służebną, ponieważ ma na celu ochronę lub realizację praw podmiotowych określonych przez prawo materialne
Rzymianie zawsze traktowali ius civile jako całość ze względu na rolę jaka odegrała actio w procesie formułkowym
Actio - element procesowy, działanie, czyn, rozprawa sądowa, czynność o charakterze procesowym, skarga, powództwo wnoszone przez powoda w celu realizacji przysługującego mu prawa podmiotowego
W procesie formułkowym powód mógł realizować swe prawo tylko gdy pretor przyznał mu odpowiednie actio
Actio bardzo często wyprzedzał prawa podmiotowe a tylko czasem je ochraniał (odwrotnie niż dzisiaj)
Historia:
Pomoc własna - najdawniej był to jedyny sposób realizacji praw prywatnych (ale niesie za sobą niebezpieczeństwo anarchii)
Dekret cesarza Marka Aureliusza - zniesienie ochrony dla posiadacza rzeczy nabytej przez zastosowanie przemocy - ograniczanie przez coraz większą interwencję państwa - powstanie procesu i przeprowadzanie egzekucji
Sądownictwo zwyczajne - ordo iudiciorum privatorium - najstarszy sposób dochodzenia roszczeń
Proces legisakcyjny - ustawa XII Tablic
Proces fomułkowy - III w.p.n.e.; jednak do lex Aebutia (130 r.p.n.e.) Rzymianie korzystali z legis actiones dopiero ta ustawa udostępniła proces formułkowy Rzymianom
Dualizm trwa do 17 r.p.n.e. - zniesienie procesu legisakcyjnego
Proces kognicyjny -okres pryncypatu, obok formułkowego a wyparł go dopiero w okresie dominatu
342 r - konstytucje Konstancjusza i Konstansa o zakazie stosowania procesu formułkowego
Organizacja:
proces cywilny toczył się od początku aż do wydania wyroku
najbardziej czasochłonne zbieranie dowodów powierzano mianowanej osobie, która ponadto wydawała wyroki
dwufazowość postępowania:
in iure - (pierwsza), odbywała się przed przedstawicielem władzy państwowej; król => konsul => pretor, pretor tutelaris (opieka), pretor peregrynów, edyl kurulny (transakcje targowe - właściwość rzeczowa), zaś na prowincji namiestnik prowincjonalny
apud iudicem - (druga), toczyła się przed mianowanym sędzią prywatnym, tutaj następowało rozstrzygnięcie procesu, iudex - sędzia jednostkowy, arbiter - sędzia wybrany zgodnie przez strony procesowe, początkowo spośród osób wpisanych przez pretora na specjalną listę
iuducium legitimum:
między obywatelami rzymskimi
przed sędzią jednostkowym
w samym Rzymie bądź jednomilowym jego okręgiem
iudicium imperio continens - gdy nie było jednej z trzech przesłanek
sądy kolegialne:
spory instruowane przez pretora dla peregrynów rozstrzygali rekupertatorzy (było ich od 3 do 5)
sądy decemwiralne (10 osób) - spory o wolność
sądy centumwiralne (105 osób) - spory o spadki
rozstrzygnięcie na ogół w miejscu zamieszkania pozwanego
Strony:
powód (actor) - inicjuje proces, domaga się swego prawa podmiotowego,
pozwany (reus) - od niego powód domagał się określonego zachowania
faza in iure - musiały być obie strony, postępowanie zaoczne jest niemożliwe
faza apud iudiciem - gdy jedna strona nie stawia się do południa to zasądza na korzyść drugiej strony
w procesie legisakcyjnym obie strony musiały występować osobiście - nie może być zastępcy
w procesie formułkowym w obu fazach można było się posługiwać zastępcami - zastępca ustanowiony w sposób uroczysty w obecności strony przeciwnika to kognitor natomiast ustanowiony w sposób nieformalny pod nieobecność strony przeciwnej to prokurator, osoby podległe opiece zastępował opiekun a osoby prawne - syndicus, każda ze stron mogła korzystać z usług mówców sądowych - oratores, advocati - lecz nie zastępowali oni żadnej ze stron ale pełnili rolę rzecznika albo doradcy, albo wygłaszali mowy sądowe
proces mógł się toczyć tylko gdy obie strony miały zdolność sądową (legisactio) - powodowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej wobec pozwanego, przeciw któremu może zapaść wyrok zasądzający, jest to jeden z atrybutów obywatelstwa rzymskiego
zdolność procesowa (można mieć zdolność sądową a nie mieć procesowej !!!) - zdolność do przedsiębrania czynności, które w procesie wywołają określony skutek prawny, łączy się zazwyczaj ze zdolnością do czynności prawnych
legitymacja procesowa - możliwość wystąpienia w danym, ściśle określonym procesie w roli powoda (czynna legitymacja procesowa) bądź pozwanego (bierna legitymacja procesowa)
Postępowanie zwyczajne (Ordo iudiciorum privatorum)
Proces legisakcyjny
najstarszy proces prywatny
postępowanie toczyło się wyłącznie na podstawie ustawy (legis actio) - stąd nazwa, można było nim dochodzić tylko takich spraw które przewidywała ustawa - wąski zakres zastosowania
w obu fazach postępowanie toczyło się ustnie
w fazie in iure strony musiały wygłaszać ściśle określone formuły - pomyłka prowadziła do przegrania procesu - skrajny formalizm
znano 5 sposobów postępowania tzw. modi lege agendi - 3 służyły do przeprowadzenia postępowania sądowego a 2 - egzekucji
legis actio sacramento - posługiwano się nią w rozstrzyganiu sporów, charakter ogólny, służyła dochodzeniu praw związanych z władztwem powoda (legis actio sacramento in rem) jak i roszczeń o charakterze zobowiązaniowym (legis actio sacramento in personam)
obie strony wzywały się do ustanowienia sacramentum - pewnej kwoty pieniężnej 50 asów, gdy wartość poniżej 1000 asów; 500 asów, gdy wartość powyżej 1000 asów), kwota ta była deponowana w świątyni i wtedy spór wkraczał w drugą fazę - apud iudiciem, w której sędzia rozstrzygał, które sacramentum jest słuszne, strona przegrywająca traciła swoje sacramentum na rzecz świątyni a jeśli był to pozwany to musiał on dodatkowo zaspokoić powoda pod rygorem egzekucji (legis actio per manus iniectionem)
Proces formułkowy
Geneza:
pretor dla peregrynów udzielał instrukcji (formułki) przy przekazywaniu spraw rekuperatorom
opiera się na władzy pretorskiej a nie na ustawie - iudicium imperio continens
lex Aebutia - wszyscy mogą korzystać
pretor mógł udzielić ochrony prawnej we wszystkich słusznych (wg jego uznania) sprawach
Faza in iure:
prywatne wezwanie pozwanego przez powoda do stawienia się przed pretorem (jeżeli się nie stawił można go było doprowadzić siłą; także osoba trzecia - windeks - mogła dać gwarancję że pozwany stawi się w terminie późniejszym; albo i sam pozwany przyrzekał powodowi zapłatę gdyby się nie stawił)
wzywając do sadu powód powinien poinformować go o rodzaju pretensji (editio actionis pozasądowa) i powtórzyć przed pretorem (sądowa editio actionis)
postulatio actionis - wniesienie przez powoda prośby do pretora o udzielenie mu actio (główny warunek przeprowadzenia procesu)=> datio actionis - gdy dawał; denegatio actionis - gdy odmawiał, w tym przypadku powód mógł się odwołać (intercessio) do innego pretora lub konsula, bądź mógł próbować po zmianie na stanowisku pretora
pretor przyznawał skargę na podstawie ustawy (iudicium legitimum), albo na podstawie przysługującego imperium (iudicium imperio continens)
confessio in iure - gdy pozwany uznawał roszczenia powoda, koniec sprawy, zastępowała ona wyrok i stanowiła tytuł egzekucyjny
ujemne konsekwencje pociągał też brak jakiejkolwiek obrony ze strony obecnego pozwanego (indefensio)
iusiurandum in iure - przysięga kładąca kres postępowaniu, pozwany przysięgał, że roszczenie nie istnieje, powód -że istnieje; przysięga ta była równoznaczna z wyrokiem, a za krzywoprzysięstwo wyjątkowo surowe kary
ustaloną formułkę wręczał powód pozwanemu a ten ją przyjmował - koniec fazy in iure
Litis contestatio:
konsumpcja skargi - w tej samej sprawie te same strony mogą się procesować tylko raz
następowała ipso iure jeśli:
iudicium legitimum
skarga jest in ius concepta
skierowana in personam
gdy jeden nie był spełniony (iudicium imperio continens, skarga oparta na fakcie lub skarga miała charakter rzeczowy) konsumpcja następowała gdy pozwany ponownie podniósł o to samo roszczenie zarzut przeciw powodowi że w sporze już raz miała miejsce litis contestatio, albo że spór zakończył się wyrokiem
Formułka procesowa:
formułka - program działania w fazie apud iudicem określający w sposób maksymalnie zwięzły warunki pod jakimi miał on zasądzić lub uwolnić pozwanego
4 części zwyczajne składowe:
intentio - tu powód zawierał treść żądania (albo ściśle określone, albo bliżej nieokreślone - tu mógł przegrać cały proces gdy za dużo żądał albo przedwcześnie albo nie tam gdzie powinien albo z innej podstawy prawnej, zaś przegrana była efektem nadmiernego żądania)
demonstratio - otwierała formułki, w których roszczenie opierało się na fakcie i miały bliższe określenie podstawy prawnej żądania
condemnatio - alternatywne upoważnienie sędziego do zasądzenia albo uwolnienia pozwanego, opiewała zawsze na kwotę pieniężną nawet gdy proces toczył się o rzecz, skarga arbitralna do pretora o umieszczenie klauzuli arbitralnej na mocy której sędzia wzywał pozwanego do dobrowolnego zwrócenia rzeczy powodowi
adiudicatio - w powództwach działowych, zawierała upoważnienie sędziego do zniesienia współwłasności przez podział rzeczy wspólnej
2 części nadzwyczajne:
exceptio - część składowa formułki umieszczana w interesie pozwanego już w trakcie fazy in iure (w bonae fidei sam sędzia z urzędu), zarzut procesowy, pozwany nie zaprzeczał temu co powód zawarł w intentio ale przeciwstawiał temu inne okoliczności faktyczne lub odmienną podstawę prawną - prawdziwość udowadnia pozwany; jeśli okoliczności paraliżowały roszczenie powoda - exceptiones peremptoriae, ale jeśli tylko oddalały w czasie to dilatoriae, exceptio in rem - jeśli przeciwko jakiemukolwiek powodowi, exceptio in personam - skuteczna tylko wobec określonej osobie; exceptio doli - zarzut podstępu, pozwany gdy powód uzyskał swe roszczenie podstępnie, powód odpowiada przez replicatio
praescriptio - umieszczana za żądanie powoda domagającego się od pozwanego nie całości ale tylko części świadczenia
Obrona pozwanego:
proces mógł się toczyć gdy pozwany zaprzeczył twierdzeniom powoda (negacja)
negacja pozwanego nakłada na powoda obowiązek przeprowadzenia dowodu (onus probandi) - ponosił ujemne konsekwencje nieudanego dowodu
exceptio - część składowa formułki umieszczana w interesie pozwanego już w trakcie fazy in iure (w banae fidei sam sędzia z urzędu), zarzut procesowy, pozwany nie zaprzeczał temu co powód zawarł w intentio ale przeciwstawiał temu inne okoliczności faktyczne lub odmienną podstawę prawną - prawdziwość udowadnia pozwany; jeśli okoliczności paraliżowały roszczenie powoda - exceptiones peremptoriae, ale jeśli tylko oddalały w czasie to dilatoriae, exceptio in rem - jeśli przeciwko jakiemukolwiek powodowi, exceptio in personam - skuteczna tylko wobec okreslonej osobie; exceptio doli - zarzut podstępu, pozwany gdy powód uzyskał swe roszczenie podstępnie, powód odpowiada przez replicatio
Rodzaje actiones:
każde prawo podmiotowe chronione odrębnym powództwem (actio)
actiones civiles - oparte na ius civile
actiones in rem - powództwa rzeczowe, chroniące praw podmiotowych bezwzględnych (praw rzeczowych), skuteczne wobec wszystkich naruszających cudze prawo do rzeczy, w intentio tylko że sporna rzecz należy do powoda, konsumpcja nie następowała ipso iure w momencie litis contestatio, określano je także jako vindicationes
actiones in personam - powództwa osobowe, wnoszone tylko wobec konkretnej osobie, zazwyczaj dłużnik będący w stosunku obligacyjnym, niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania itp., wymieniano z nazwiska i imienia obie strony a konsumpcja z mocy prawa po litis contestatio
actiones honorariae - oparte na prawie pretorskim:
actiones in faktum conceptae - oparte na fakcie, pretor udzielał ochrony procesowej po stwierdzeniu przez sędziego opisanego w formułce faktu
actiones ficticiae - oparte na fikcji, pretor fikcyjnie przyjmował jakiś element w rzeczywistości nie istniejący a potrzebny
powództwa z przestawionymi podmiotami - gdy kto inny był podmiotem prawa lub obowiązku a kto inny robił lub przeciw komu robiono a actio użytek
actio utilis - zmodyfikowane już istniejące powództwo prawa cywilnego lub pretorskiego
actio directa - nie zmienione
actiones poenales - do dochodzenia pewnej kwoty tytułem kary prywatnej
actiones rei persecutoriae - do dochodzenia wyrównania szkody wyrządzonej deliktem
actiones mixtae - w celu dochodzenia odszkodowania jak i ukarania sprawcy
actiones perpetaue - powództwa, które nie ulegały przedawnieniom
actiones temporales - czasowe, mogły być wnoszone tylko w ciągu pewnego czasu (głównie prawa pretorskiego)
actiones stricti iuris - powództwa ścisłego prawa, sędzia musiał się ściśle trzymać poleceń zawartych w formułce (z kontraktów jednostronnie zobowiązujących - literalne, werbalne i pożyczka, a także z deliktów)
actiones bonae fidei - powództwa oparte na dobrej wierze, nie określano kwoty w formułkach, sędzia mógł się opierać także na zasadach słuszności i dobrej wiary (poza ustawami), (kontrakty konsensualne i realne ale nie pożyczka !!!
actiones arbitrariae - skargi arbitralne z dodatkowymi upowaznieniami dla sędziego
konkurencja powództw - gdy do ochrony jakiegoś uprawnienia prawo przewidywało kilka powództw - wtedy powód miał prawo wyboru jednego z nich ale tylko do momentu litis contestatio
kumulacja powództw - cel powództw różny - z deliktów - kradzież - zwrot rzeczy + podwójna wartość
Faza apud iudiciem:
musiało się zakończyć z upływem pewnego czasu od litis contestatio (iudicium legitimum - 18 miesięcy; iudicium imperio continens - do końca kadencji urzędnika) - jeśli nie to proces mógł być umorzony
sędzia miał ustalić stan faktyczny na podstawie dostarczonych dowodów i wydanie wyroku stosownego co do treści formułki
obowiązek dostarczenia dowodu spoczywa na tym kto twierdzi a nie na tym co zaprzecza (powód udowadnia intentio, pozwany exceptio a sędzia wydaje wyrok)
dowody - świadkowie, dokumenty, opinie biegłych, oględziny
sędzia ocenia dowody i zupełnie nieskrępowany wydawał wyrok ogłaszając go ustnie, bez podawania motywów
gdy sprawa była niejasna mógł nie wydać wyroku a sprawę przejmował inny sędzia
wyrok prawomocny od chwili ogłoszenia (nie można drugi raz się procesować w tej samej sprawie, chyba że przekupstwo sędziego albo sfałszowania dowodów)
Egzekucja
tytuł egzekucyjny dawał podstawę do wdrożenia egzekucji, jeśli w ciągu 30 dni pozwany nie zaspokoił powoda
w procesie legisakcyjnym - legis actio per manus iniectionem - powód w obecności pretora kładł rękę na pozwanym po czym więził go przez 60 dni w prywatnym więzieniu i wyprowadzał w dni targowe, jeśli nikt go nie kupił mógł z nim zrobić co chciał; lex poetelia zniosła możliwość sprzedaży w niewolę nieprzyjacielską lub zabicia - odtąd dłużnik jako osoba półwolna odpracowywała swój dług, pozwany nie ma żadnego środka ochrony, jedynie osoba trzecia - vindex - mógł się przeciwstawić nałożeniu ręki, następowało uwolnienie dłużnika i rozpoczynało się nowe postępowanie przeciwko vindeksowi i jeśli nastąpiło zasądzenie dłużnika to wyrok opiewał na podwójna wartość, w okresie późniejszym sam dłużnik mógł wystąpić w roli vindeksa, ale reszta pozostała taka sama
w procesie formułkowym egzekucję osobistą zastąpiła egzekucja majątkowa, ale uniwersalna bo skierowana na cały majtek dłużnika, wdrażano ją na podstawie odrębnego powództwa - actio iudicati - aby uniknąć zasądzenia na podwójną wartość po zakwestionowaniu przez pozwanego zasadności egzekucji, uznawano roszczenie a to powodowało podstawę do wprowadzenia powoda w cały majątek dłużnika
przy większej liczbie wierzycieli wybierali oni magistra bonorum - sprzedawał majątek w drodze licytacji - kupował go bonorum emptor - wpłacał wierzycielom odpowiednie kwoty i wchodził w całokształt stosunków prawno majątkowych po dłużniku, z ograniczeniem odpowiedzialności za jego długi
do egzekucji majątkowej uniwersalnej dopuszczał tylko taki dłużnik, którego długi przewyższały wartość majątku (gdy inaczej sam sprzedawał część i regulował należności)
od czasów Augusta gdy stał się niewypłacalny nie z własnej winy mógł dobrowolnie oddać majątek wierzycielom (cessio bonorum) - w tym wypadku pozostawiano mu środki do życia i nie ulegał infamii !!! i nie można go było poddać egzekucji osobistej
stan senatorski, osoby niedojrzałe i chore umysłowo - egzekucja na części majątku - egzekucja majątkowa syngularna
działanie in fraudem creditorum - działanie dłużnika już w trakcie egzekucji, mającego świadomość swej niewypłacalności, który w drodze czynności prawnych lub faktycznych zmniejszał swój majątek ze szkodą dla wierzycieli; interdykt fraudatorium - ma na celu wydobycie od osób trzecich uzyskanych od dłużnika przysporzeń majątkowych => restitutio in integrum
actio Pauliana (tutaj czynności fraudacyjne miały następujące cechy: dłużnik był niewypłacalny i miał tego świadomość, kierowano skargę przeciwko osobie trzeciej a ona wiedziała że dłużnik wyzbywa się majątku ze szkodą dla wierzycieli, osoba ta działająca w dobrej wierze odpowiadała tylko jeśli z majątku dostała coś nieodpłatnie
pretorzy byli temu zjawisku przeciwni - delikt prawa pretorskiego - actiones skuteczne tylko w przeciągu roku
Ochrona pozaprocesowa
Restitutio in integrum (przywrócenie do stanu pierwotnego):
pozaprocesowy środek ochrony,
udzielany przez pretora po zapoznaniu się z istotą sprawy,
typowe przyczyny: przymus, podstęp, błąd, niedojrzałość kontrahenta, capitis deminutio, umotywowana nieobecność, (a więc sytuacje w których prawo łączyło niekorzystne dla kogoś skutki prawne)
Interdicta (interdykt):
pozaprocesowy środek ochrony wydawany przez pretora lub namiestnika prowincji
zawiera nakaz jednej strony pod adresem drugiej strony aby coś uczyniła albo zaniechała
cel - natychmiastowe działanie przeciw stanowi rzeczy, która narusza porządek prawny
pretor nie badał zasadności interdyktu
postępowanie kończyło się po osiągnięciu celu, inaczej stanowiło podstawę do postępowania sądowego majacego ustanowić jego zasadność
wtedy pod przymusem pretorskim adresat w formie sponsio przyrzekał zapłacić określoną sumę gdyby się okazało że bezprawnie odmówił wykonania interdyktu (to samo w drugą stronę jeśli interdykt był wydany bezzasadnie)
obydwa były zaskarżalne przez actio ex stipulatu - powód żądał wydania formułki na podstawie której sędzia miał zbadać czy adresat interdyktu podporządkował się jego treści, jeżeli nie to zapłata wartości rzeczy
3 cele: zmuszenie do zwrotu czegoś, okazanie czegoś lub kogoś, zaniechanie czegoś
interdictum simplicium - skierowany pod adresem jednej strony
interdictum duplictium - skierowany pod adresem obu stron
interdictum privatum - mógł być wnoszony przez określoną osobę
interdictum populare - z nim mógł wystąpić ktokolwiek
Missio in possessionem (wprowadzenie osoby w e władanie całym majątkiem dłużnika albo jego częścią):
przejęcie majątku następowało z upoważnienia pretora udzielanego na podstawie przysługującego mu imperium
pozaprocesowy środek przymusu stosowany wobec właściciela zajętego majątku aby skłonić go do określonego zachowania
wprowadzenie wierzycieli w cały majątek dłużnika następowało w toku egzekucji majątkowej uniwersalnej (venditio bonorum)
Stypulacje pretorskie:
słowne i w określonej formie przyrzeczenia, których treść określał pretor
cel - zabezpieczenie umożliwiające realizację roszczenia na wypadek ewentualnej szkody w toku procesu jak i poza nim
do zawarcia stypulacji pretor mógł zmusić każdą ze stron
Stosowane w 5 przypadkach:
zbyt młody wiekiem
przez nieobecność (np. ważna funkcja państwowa)
groźba lub błąd - podniesione w procesie
gdy pluris petitio - cofniecie skutków
restitutio in integrum - cofniecie niesłusznego wyroku
(pierwsze 3 działają poza procesem, pozostałe dwa są związane z procesem)
Postępowanie nadzwyczajne
Proces kognicyjny
Geneza:
czasy cesarstwa - sprawne mechanizmy procesu formułkowego działają już tylko w okolicach Rzymu
nowy tok postępowania sądowego - cognitio extra ordinem - uchodzi za nadzwyczajny
cognitio to proces myślowy skierowany na ustalenie jakiegoś faktu i ocenę jego znaczenia z punktu widzenia jako przesłanki do podjęcia decyzji
cognitio oznaczała ogół czynności od wszczęcia postępowania aż do wydania decyzji ostatecznej
roszczenie z tytułu wynagrodzenia czynności zleconej, z tytułu alimentów i fideikomisów (nieformalnych zapisów na wypadek śmierci), sprawy wymagające szybkiej interwencji sadowej, związane z opieka, dotyczące wolności bądź niewoli tylko przez proces kognicyjny
organy kompetentne do rozstrzygania sporów - prefekci, konsulowie, pretorzy, urzędnicy niższego szczebla, nawet senat, na prowincji: funkcjonariusze administracji państwowej
prowincja - spory między obywatelami rzymskimi - proces formułkowy, spory inne- proces kognicyjny
sędzia nominowany przez namiestnika !!!
zanik postępowania dwufazowego
342 r. Konstytucja Konstancjusza i Konstansa - likwidacja procesu formułkowego
Organizacja sądownictwa:
zorganizowany hierarchicznie, wykonuje go aparat administracji państwowej (stopienie się dwóch funkcji państwowych: administratio i iudicatio);
na czele drabiny cesarz (w jego imieniu wydawane są wszystkie wyroki), wyrok wydany w imieniu cesarza kształtuje również nowe prawa !!!
prefekci miejscy (Rzym i Konstantynopol) im podlegali urzędnicy
każdy urzędnik wyposażony był w swe kompetencje z zakresu wymiaru sprawiedliwości i mógł je przekazać osobie przez siebie powołanej, a także wybranym przez strony arbitrom po zatwierdzeniu ich przez kompetentnego urzędnika
każdy sędzia mógł skorzystać z rady prawników
posiedzenia sadu w każdy dzień oprócz świąt, ale już nie publicznie jak w procesie formułkowym ale w pomieszczeniach zamkniętych
Przebieg:
wezwanie pozwanego do sądu w formie litis denuntiatio - pismo procesowe, w którym powód przedstawia swoje roszczenia wobec pozwanego i wzywa go do stawienia się w określonym terminie w sądzie (na ogół 4 miesiące); później doręczenie nabiera charakteru urzędowego
libellus conventionis - w prawie justyniańskim, wezwanie pozwanego do sądu, w którym powód precyzuje swoje roszczenia i ich podstawę prawną, ma duże znaczenie w procesie dla oceny czy powód nie dopuścił się nadmiernego żądania (pluris petitio); jeśli popełnia je świadomie - przegrana
actiones zachowały te same nazwy ale zmieniły nieco charakter - były one wyrazem wyłącznie roszczenia procesowego, przysługującemu określonemu powodowi (przejście od systemu skarg-powództw do systemu praw podmiotowych; procesować może się każdy a nie tylko ten który uzyskał od pretora actio, a więc ten którego prawo podmiotowe zostało naruszone a taka czy inna actio tylko to wyraża
powód przekazuje libellus właściwemu urzędnikowi, ten się zapoznaje z treścią i decyduje o przekazaniu odpisu pozwanemu za pośrednictwem urzędnika - executor
podstawowym skutkiem wniesienia libellus conventionis jest zawisłość sporu (litispedencja) - w tej samej sprawie nie może toczyć się między tymi samymi stronami postępowanie przed innym sądem, tak długo jak trwa zawisłość sporu
wraz z doręczeniem libellus conventionis przerwaniu ulega termin przedawnienia powództw (a tym samym roszczeń)
pozwany w ciągu 10 dni, jeśli nie zaspokoi powoda, przyrzeka że zjawi się w sądzie i udziela pisemnej odpowiedzi na pozew - libellus contradictionis - w niej przedstawia zarzuty pod adresem roszczeń powoda, jest również doręczane przez executora
postępowanie składa się z trzech części:
wstępna (primordium litis) - trwa do litis contestatio,
środkowa (medium) - postępowanie dowodowe
końcowa (sententia) - wydanie wyroku
strony staja przed sądem osobiście, albo zastępują je prokuratorzy
rośnie rola adwokata - rośnie wynagrodzenie za zlecenia (mogła nim zostać osoba o nieposzlakowanej opinii)
jeśli pozwany nie uznał roszczeń powoda przed sądem to powód przedstawiał ustnie fakty i przeprowadzał wywód prawny
pozwany ustnie się przeciwstawiał
następowało litis contestatio - po złożeniu przez obie strony i ich adwokatów przysięgi że w procesie będą postępować zgodnie z wymogami prawa (ale tutaj nie dzieli na dwie fazy i nie powoduje konsumpcji skargi !!!, ale tylko do tego momentu można było podnieść zarzuty dylatoryjne - z peremptoryjnych można było korzystać nawet podczas apelacji !!!)
exceptio nie jest częścią formułki procesowej, więc powoduje każdorazowo oddalenie powództwa a nie powstrzymuje powoda od wnoszenia skargi - odroczenie wykonania prawa podmiotowego
ponownemu wniesieniu skargi na przeszkodzie staje dopiero prawomocny wyrok (konsumpcja skargi !!!
Dowody:
sąd traci swobodę w ustalaniu wiarygodności - zasada legalizmu dowodowego - cesarz za pośrednictwem swoich aktów normatywnych ustala pewne dyrektywy, jakich trzyma się sędzia podczas procesu i na podstawie których ustala stan faktyczny na podstawie przeprowadzonych dowód
wzmacnianie siły dowodów rzeczowych (tu najwyższe rangą są dokumenty urzędników państwowych; także notariusze jeśli przysięgali) kosztem osobowych
w okresie dominatu rośnie rola notariatu - zawodowo się trudnią sporządzaniem dokumentów na zlecenie osób prywatnych, w asyście sekretarzy i skrybów redagowali dokumenty, pisma procesowe, prośby do cesarza i innych urzędników, albo na placach publicznych albo w kancelariach, od Justyniana musieli mieć urzędowe zezwolenie a Dioklecjan regulował wynagrodzenie
dokumenty osób prywatnych miały wartość dokumentu publicznego, jeśli były podpisane przez 3 świadków, jeśli druga strona zarzucała sfałszowanie to mogła do sądu karnego przeciw fałszerzowi albo na drodze cywilnej domagać się ustalenia autentyczności pisma
siła dowodowa świadków zależała od pochodzenia społecznego; obowiązek przysięgi stron - a strona wezwana składa ja pod rygorem przegrania procesu
domniemanie (praesumptio) - obowiązek sędziego wysnuwania wniosków, co do faktów trudnych albo niemożliwych do udowodnienia .
postępowanie było protokołowane - na wypadek złożenia przez którakolwiek stronę apelacji od wydanego wyroku
Wyrok:
po ocenie dowodów według kryteriów narzuconych przez konstytucje cesarskie sędzia wydawał wyrok, formułowany na piśmie, odczytany publicznie, mógł opiewać również na częściowe zasądzenie pozwanego a nawet zasądzić powoda i nie musi być to kwota pieniężna
możliwość postępowania zaocznego !!! - sąd czynił starania, aby doprowadzić stronę do sądu (trzykrotnie szukanie w domu) a gdy to się nie udało - normalne postępowanie sądowe
prawo justyniańskie - obowiązek zasadzenia od strony przegrywającej na rzecz przeciwnika procesowego wydatków, jakie poniósł on związku z procesem (były one szczególnie wysokie podczas apelacji)
cesarz Zenon - zasądzenie strony przegrywającej na rzecz fiskusa pewnej kwoty pieniężnej tytułem kary
Apelacja:
ponieważ strony nie miały kontroli nad wyborem sędziego - strona przegrywająca miała możliwość kontroli zgodności orzeczenia z obowiązującym prawem =>apelacja
supplicatio - zwrócenie się do cesarza z odwołaniem od decyzji urzędnika
cel - ugodzenie w niesprawiedliwość wyroku jako rezultatu niewłaściwego zastosowania prawa, braku kwalifikacji sędziego wyrokującego w niższej instancji
strona przegrana mogła się domagać ponownego rozpatrzenia sprawy w przepisowym terminie ustnie albo pisemnie - libellus appelationis
libellus refutatorius - w nim strona wygrana zbijała zawarte w apelacji argumenty
możliwość apelacji powodowała zawieszenie wykonania wyroku do czasu przeminięcia terminu złożenia apelacji, a po jej wniesieniu do wydania wyroku wyższej instancji
do Justyniana obowiązek stawienia się stron przed sądem apelacyjnym
nie było apelacji od procesu zaocznego !!!
sąd apelacyjny orzekał ponownie, co do istoty sprawy, postępowanie dowodowe i mógł dojść do odmiennych wniosków
sąd dawał nowy wyrok zastępujący poprzedni natomiast oddalając apelację czynił pierwszy wyrok prawomocnym i wykonalnym z chwilą ogłoszenia (ex tunc)
czterokrotność kosztów sądowych płaci przegrany wygrywającemu, Konstantyn Wielki - utrata połowy majątku, praca w kopalni lub wygnanie (obie na 2 lata), Justynian znosi te rygory - zwykłe koszty postępowania
prawomocny wyrok powodował definitywne skonsumowanie skargi - materialna strona prawomocności - i był przeszkodą do wniesienia apelacji - formalna strona prawomocności
jeżeli był to wyrok zasądzający to stanowił on tytuł egzekucyjny
Egzekucja:
zanika venditio bonorum a w jej miejsce distractio bonorum - sprzedaż pojedynczych przedmiotów dłużnika (cały majątek tylko w przypadku niewypłacalności)
znika całkowicie egzekucja osobista (więzienie za długi tylko jako środek pomocniczy do egzekucji majątkowej)
wygrany może być z pomocą egzekutora wprowadzony w posiadania zasądzonej rzeczy (egzekutor mógł dokonywać sekwestracji przedmiotów majątkowych w zastaw - jeżeli nie spłacił - zastawione rzeczy sprzedane w drodze licytacji)
Episcopalis audientia:
wymiar sprawiedliwości sprawowany przez biskupów
możliwość porzucenia przez strony sądu państwowego by przed trybunałem biskupim poddać się jego wyrokom
nie ma możliwości apelacji
strony dobrowolnie poddawały się temu orzecznictwu
wystarczyła wola jednej ze stron - dopiero później obu stron
potem rozstrzygał kompromis a wykonanie wyroku pozostawiono władzy świeckiej
forma ochrony interesów ubogich warstw społecznych
Proces reskryptowy:
sędzia (także inne osoby prywatne) mający trudności w rozwikłaniu problemu zwracał się do cesarza z prośbą o rozstrzygnięcie jakiegoś sporu, czynił to sam cesarz albo inny jego urzędnik z zastrzeżeniem, że taki stan faktyczny odpowiada prawdzie
sędzia był związany opinią prawną zawartą w reskrypcie
PRAWO RZECZOWE
Rzeczy i prawa rzeczowe
Rzecz:
Materialna część przyrody, mająca byt samoistny i tworząca określone dobro
W rozumieniu prawa jakiekolwiek dobro, nawet niedostępne dla zmysłów
Podział:
Res corporales - przedmioty materialne, które są dostępne dla zmysłów, można je dotknąć
Res incorporales - przedmioty niematerialne, które nie są dostępne dla zmysłów, twory abstrakcyjne, istniejące z mocy prawa (służebności, wierzytelności)
Res in commercio - rzecz dopuszczona do obrotu gospodarczego
Res extra commercium - rzecz wyłączona z obrotu gospodarczego
Na podstawie prawa boskiego:
Res sacrae - rzeczy sakralne, poświęcone bóstwom (świątynie, ołtarze)
Res sanctae - rzeczy święte (znaki graniczne, mury i bramy miasta)
Res religiosae - rzeczy religijne, poświęcone kultowi zmarłych (groby)
Na podstawie prawa ludzkiego:
Res publicae - rzeczy publiczne (drogi, place, teatry, łaźnie)
Res omnium communes - rzeczy wspólne (powietrze, woda morska)
Res mancipi - rzeczy obejmujące podstawowe składniki majątkowe rolników (grunty italskie, niewolnicy, czworonożne zwierzęta juczne i pociągowe, najstarsze służebności gruntów wiejskich)
Res nec mancipi - rzeczy nie należące do katalogu rzeczy res mancipi
Rzeczy ruchome - rzeczy, które można przenosić z miejsca na miejsce
Nieruchomości - rzeczy, których nie można przenosić z miejsca na miejsce (grunt i wszystko, co jest z nim związane na trwałe)
Rzeczy zamienne (res fungibiles)- należą do tego samego gatunku, można je liczyć, ważyć i mierzyć
Rzeczy niezamienne (res species)- rzeczy, które mają specyficzne cechy (niewolnik Stichus)
Rzeczy zużywalne - przedmioty, których byt fizyczny ulega unicestwieniu w wyniku jednorazowego użycia (środki spożywcze, pieniądze !!!)
Rzeczy niezużywalne - nie ulegają unicestwieniu
Rzeczy podzielne - można je podzielić bez uszczerbku dla ich wartości i przeznaczenia społeczno - ekonomicznego
Rzeczy niepodzielne - nie można ich podzielić bez uszczerbku dla ich wartości i przeznaczenia społeczno - ekonomicznego (koń)
Univesitas rerum distantium - rzecz zbiorowa składająca się z wielu rzeczy pojedynczych, które w swej całości służą temu samemu celowi społeczno - gospodarczemu (trzoda, biblioteka), traktowana jako jedna całość
Universitas rerum coherentuim - rzecz złożona, na którą składa się kilka pojedynczych elementów, połączonych ze sobą w sposób trwały, tak że tworzą jedna rzecz (wóz)
Pożytki (fructus) - przychód uzyskiwany okresowo z rzeczy,
fructus naturales - pożytki naturalne zebrane w wyniku gospodarczego oddziaływania (miód z pasieki)
fructus civiles - pożytki cywilne na podstawie stosunku prawnego (odsetki od pożyczki)
fructus pendentes - pożytki nie oddzielone od rzeczy macierzystej które nie stanowią oddzielnego przedmiotu prawa
fructus separati - pożytki oddzielone od rzeczy macierzystej w sposób naturalny
fructus percepti - pożytki oddzielone od rzeczy macierzystej z pomocą człowieka
fructus extantes - pożytki zebrane
fructus neglecti - pożytki nie zebrane np. przez niedbalstwo
Prawa rzeczowe:
może istnieć tylko na rzeczy
należy do praw podmiotowych bezwzględnych
jest to stosunek między podmiotami w związku z uprawnieniem, jakie jeden z podmiotów ma do rzeczy
są skuteczne wobec wszystkich - obowiązek polega na powstrzymywaniu się od działań wobec rzeczy, nad którą inny podmiot ma władztwo prawne
actiones in rem mogły być wnoszone przeciw komukolwiek kto naruszał cudze prawa rzeczowe
rodzaje praw rzeczowych:
prawo własności - jedyne pełne prawo rzeczowe
służebności
zastaw
dzierżawa wieczysta
prawo powierzchni
Władztwo faktyczne nad rzeczą
Posiadanie (possessio)
władztwo faktyczne nad rzeczą, z zamiarem zachowania jej dla siebie
Dzierżenie (detentio)
władztwo faktyczne, w którym występuje jedynie corpus, a władca nie ma zamiaru zachowania rzeczy dla siebie, lecz wykonuje władztwo w cudzym imieniu
Geneza possessio:
posiadanie nie jest prawem ale stanem faktycznym - posiadanie jest tym stanem faktycznym, który poprzedzał ukształtowanie się prawa własności
obrona konieczna - odpieranie bezpośredniego ataku godzącego w sferę władztwa
samopomoc - przywrócenie stanu poprzedniego władania
pomoc państwa - prawo własności (początkowo posiadacze ziemscy)
pretor - interdykty - ochrona pozaprocesowa - władanie gruntami publicznymi, wierzyciele zastawniczy, prekarzyści, depozytariusze sekwestrowi (są to dzierżyciele a nie posiadacze w kategoriach klasycznych)
Rodzaje posiadania:
possessio iusta - właściciel rzeczy był zarazem jej posiadaczem
possessio iniusta - posiadanie wykonuje ktoś, kto nabył rzecz bezprawnie (siłą, podstępem a także posiadanie prekaryjne nie miały ochrony prawnej)
possessio bonae fidei - posiadanie przysługuje i jest w dobrej wierze (tylko taki właściciel może dokonać zasiedzenia)
possessio malae fidei - wykonując władztwo nad rzeczą krzywdzi kogoś innego i jest przez to posiadaczem w złej wierze
possessio ad interdicta - władztwo chronione w drodze interdyktów, takie władanie nigdy nie prowadziło do zasiedzenie
posiadać można było tylko rzeczy materialne - ochrona procesowa
potem wykonanie jakiegoś prawa połączone było z władaniem rzeczy - quasi possessio - ochrona interdyktalna
Justynian - posiadanie prawa - ochrona dla tego co wykonywał władztwo nad cudzą rzeczą z tytułu prawnego
Nie jest posiadaczem dzierżawca
Skutki prawne posiadania:
Dążenie by posiadacz był jednocześnie właścicielem
Gdy właściciel traci posiadanie, prawo udziela mu środków pretoryjnych w celu jego odzyskania
Posiadacz, któremu nie przysługuje prawo własności może je nabyć z mocy prawa przez zasiedzenie
Każdy posiadacz ma uprzywilejowaną pozycję - w procesie windykacyjnym nie ciąży na nim obowiązek dowodu, a po procesie (wygranym) nabywa na spornej rzeczy prawo własności
Obrona konieczna - utrzymanie się w spokojnym posiadaniu rzeczy
Pomoc własna - odzyskanie rzeczy
W actio Publicana przy równości stron proces wygrywał posiadacz
Ochrona posiadania:
Jednym ze skutków prawnych posiadania jest objęcie go ochroną (jako taka jest ona skuteczna nawet wobec właściciela)
Pozaprocesowa ochrona pretorska - interdykty
W postępowaniu przedmiotem rozpoznania jest nie prawo lecz fakt ostatniego spokojnego posiadania rzeczy
Rodzaje interdyktów:
Interdykty retindae possessionis - położenie kresu przeszkodom w spokojnym korzystaniu
Interdykt uti possidetis - zakazujący dokonywania zmian w posiadaniu nieruchomości, wnosił go posiadacz nieruchomości, któremu nie można było przedstawić zarzutu wadliwego posiadania
Interdykt uturbi - ochrona posiadania rzeczy ruchomej, wnosił ten, który był niepokojony w swoim posiadaniu jak i ten, który posiadanie ruchomości utracił
Interdykty recuperandae possessionis - przywrócenie posiadania rzeczy która była w cudzym władaniu
Interdykt de vi - nakazywał przywrócenie posiadania, wnoszony w przeciągu roku od chwili wyzucia z posiadania
Interdykt de vi armata - przeciw osobie, która wyzucia z posiadania dopuściła się z bronią w ręku, nie przedawniał się po roku
Interdykty adipiscendae possessionis - uzyskanie posiadania rzeczy dotychczas będącej w cudzym władaniu
Interdykt Salvianum
Interdykt quorum bonorum
Zmierzały one nie do ochrony, lecz uzyskania posiadania, której się poprzednio nie miało, więc miały charakter petytoryjny a nie posesoryjny !!!
Nabycie i utrata posiadania:
Posiadanie składa się z dwóch części - corpus i animus, aby nabyć posiadanie należało nabyć oba te elementy
Traditio brevi manu - przez kupno samego animus - czynnik subiektywny - ktoś będąc dzierżycielem nabył rzecz przez kupno albo darowiznę i w ten sposób zmienił zamiar zachowania rzeczy - z dla kogoś na dla siebie
Constitutum possessorium - posiadacz wyzbył się rzeczy a zatrzymał przy tym jej detencję - nabywca nabywał tylko animus, ale ponieważ zbywca wykonywał odtąd władztwo w jego imieniu, posiadaczem stawał się nabywca
Do utraty posiadania wystarczyła utrata jednego z elementów
Nie traci się posiadania oddając ja w detencję innej osobie
Własność
Własność:
Jedno z pięciu praw rzeczowych i jako jedyne pełne prawo na rzeczy
Sprowadza się do robienia z rzeczą wszystkiego co nie jest prawem zakazane
Prawo własności jest jednym z podstawowych praw w ogóle (jego funkcja pozytywna - zakreśla podmiotowi granice tego prawa; negatywna - wyklucza ingerowanie osób trzecich w sferę cudzej własności)
Prawo jednolite, elastyczne, nie przestaje przysługiwać właścicielowi nawet gdy jego prawa są maksymalnie zminimalizowane
Nie jest stosunkiem prawnym ale prawem
Jako instytucja prawna jest kategoria historyczną
W każdym porządku prawnym jest podstawową instytucją i zajmuje pozycje centralną każdego systemu
Dystrybutor dóbr w otaczającej nas rzeczywistości
Własność społeczna - możliwość korzystania szerokiemu ogółowi
Własność prywatna - tylko pewna masa majątkowa, jeśli należy do osoby prawnej to oddana została w służbę celu
Rodzaje własności:
Własność kolektywna -
Własność prywatna - rzeczowe i autonomiczne prawo jednostki do władania rzeczą materialna, w treści swej nieograniczone o ile nie narusza obowiązującego prawa
Własność indywidualna - tu podmiotem jest pater familias, najpierw ruchomości a potem także i grunty
Własność kwirytarna -(własność cywilna - bo chroniona przez ius civile), przysługiwała jedynie pełnoprawnym obywatelom rzymskim, nabycie własności wymagało zachowania formy albo mancypacji, ale res nec mancipi można było nabywać w inny sposób, zdarzało się ,że nabywca nie nabywał własności kwirytarnej a jedynie posiadanie, które dopiero z upływem czasu wskutek zasiedzenia mogło prowadzić do własności kwirytarnej (zanim to nastąpiło własność kwirytarna pozostawała przy zbywcy a posiadaczowi nie przysługiwały żadne środki ochrony
Własność bonitarna (pretorska) - dzięki actio Publicana - fikcja że powód posiadał sporna rzecz przez czas niezbędny do zasiedzenia - znajduję się ona w majątku uprawnionego
Własność podwójna - duplex dominium - jak wyżej - na tej samej rzeczy własność kwirytarna i bonitarna
Od Justyniana władztwo ma charakter jednolity
Własność narodu rzymskiego lub cesarza - grunty prowincjonalne zdobyte w wyniku podboju, uprawnienia właścicieli mieli posiadacze - władztwo - można sprzedać, dziedziczyć ale nigdzie nie nazwano tego własnością - władztwo na gruntach prowincjonalnych - zrównane z własnością kwirytarną za Justyniana
Pełną własność na gruncie mógł mieć tylko obywatel rzymski tylko w Italii
Własność peregrynów - chroniona była w myśl zasady personalności przez ich własne systemy prawa, jeżeli spór z obywatelem rzymskim zakładano fikcję, że peregryn jest obywatelem rzymskim, Karakalla nadał obywatelstwo wszystkim mieszkańcom imperium - koniec odrębnej kategorii własności
Treść prawa własności:
Właściciel miał nad rzeczą władzę wyłączna, absolutną i nieograniczona
Uprawnienia właściciela:
Ius utendi et fruendi - właściciel może rzecz używać i pobierać z niej pożytki, może ją zużyć lub zniszczyć, pożytki stają się jego własnością z chwilą oddzielenia ich od rzeczy macierzystej
Ius possidendi - prawo do posiadania rzeczy, właściciel pozbawiony władztwa nie traci swego prawa własności a tym samym prawa do posiadania, dochodzi tego za pomocą petytoryjnych środków procesowych
Ius disponendi - możliwość prawnego dysponowanie rzeczą
Zasada elastyczności prawa własności - prawo własności może zostać ograniczone, ale jeśli te ograniczenia ustana to własność powraca do postaci wyjściowej
Ograniczenia własności:
Właściciel gruntu nie mógł zakazać sąsiadowi wejścia co drugi dzień na jego grunt w celu pozbierania owoców jakie opadły z jego drzew
Właścicielowi gruntu położonego wyżej nie wolno było zmieniać naturalnego biegu wody przepływającej przez ten grunt
Właściciel miał znosić szkodliwe wpływy ciał lotnych i stałych z gruntu sąsiedniego (jeśli nie było celu szykanowania)
Właściciel gruntu, na którym znajdował się grób musiał umożliwić dostęp osobom zainteresowanym
Ograniczenia co do wysokości budynków i ich odległości od gruntu sąsiada
Zakaz zbycia gruntów italskich przez męża, który je otrzymał tytułem posagu (ograniczenia ius disponendi)
Powstałe z mocy umowy albo wyroku sadowego
Współwłasność (communio pro indivisio):
Gdy własność przysługuje w sposób niepodzielny kilku osobom
Każdy ze współwłaścicieli partycypował w prawie własności, w części ułamkowej
Każdy mógł swoją częścią swobodnie dysponować, czerpał korzyści i proporcjonalnie ponosił ciężary
Rozporządzenia dotyczące całej rzeczy wymagały zgody wszystkich współwłaścicieli
Każdy z nich mógł się domagać zniesienia współwłasności
Współposiadanie - władztwo faktyczne wykonuje więcej niż jedna osoba
Nabycie własności:
Sposób pierwotny
Zasiedzenie (usucapio):
Nabycie własności w wyniku posiadania rzeczy, przy spełnieniu warunków wymaganych przez prawo
Z niego może skorzystać nawet właściciel, któremu trudno było przeprowadzić dowód, że jest właścicielem
Longi temporis usucapio - dotyczy ruchomości
Longi temporis praeescripto - dotyczy nieruchomości
Wymogi warunkujące zasiedzenie
Res habilis - przedmiot, na którym można nabyć własność przez zasiedzenie (nie można gdy niedostępne w obrocie, pochodzące z kradzieży, nabyte gwałtem, należące do fiskusa i Kościoła)
Titulus - tytułem słusznym była czynność leżąca u podstawy (posag, darowizna)
Fides - dobra wiara posiadacza i musi istnieć w momencie wejścia w posiadanie rzeczy
Possessio - posiadanie cywilne prowadzi do zasiedzenia, ale musi ono polegać na faktycznym władaniu rzeczą z wola zachowania jej dla siebie (oddanie w dzierżawę nie niweczy tego), utrata rzeczy - dotychczasowy bieg zasiedzenia nie wywoływał żadnych skutków prawnych
Tempus - okres posiadania - 1 rok dla ruchomości i 2 lata dla nieruchomości; prowincjonalne grunty - mieszkańcy tej prowincji 10 lat, mieszkańcy różnych prowincji 20 lat, rzeczy ruchome 3 lata
Zawłaszczenie (occupatio):
Najstarszy sposób nabycia własności
Objecie w posiadanie rzeczy niczyjej
Katalog rzeczy:
Dzikie zwierzęta
Wyspa, która wyłoniła się z dna morskiego (i inne wartościowe przedmioty wydobyte z morza)
Rzeczy znajdujące się w imperium a należące do obywatela, z którego państwem Rzym prowadził działania wojenne
Rzeczy porzucone (grunt trzeba było najpierw uprawiać przez 2 lata)
Skarb - przedmioty wartościowe tak dawno ukryte, ze nie można było znaleźć właściciela (później połowa dla tego co znalazł a druga połowa dla właściciela gruntu)
Przetworzenie (specificatio):
Nabycie własności w wyniku gruntownego przetworzenia cudzej rzeczy i wytworzenia w ten sposób nowego przedmiotu
Zależało od tego czy można przedmiot przywrócić do stanu poprzedniego (właściciel materiału) czy nie (wytwórca)
Połączenie i zmieszanie (accesio):
Nabycie własności na rzeczy ubocznej, która w sposób trwały została złączona z rzeczą główną (jest jej częścią składową)
Połączyć się mogły:
Dwie nieruchomości - działanie sił przyrody, przyrost jednego gruntu kosztem drugiego (przymulisko); oderwanie się części gruntu (oderwisko; jeżeli zostało przy innym gruncie to było pod władzą dopiero po trwałym połączeniu - np. przerastanie korzeni), opróżnione koryto po połowie między okolicznych właścicieli, wyspa na rzece - wg linii na środku koryta rzeki - przybrzeżnym właścicielom
Rzecz ruchoma z nieruchomością - cokolwiek związane w sposób trwały z gruntem stawało się jego składową (nasiona, rośliny, drzewa - korzenie; budynki)
Dwie rzeczy ruchome - przyspawana ręka do statuy - i jeżeli łączenie miało charakter trwały to własność się rozciągała
Zmieszanie płynów albo ciał stałych - jeżeli odłączenie niemożliwe - współwłasność, a udziały uzależnione od wartości wkładów poszczególnych właścicieli
Nabycie owoców (fructus):
W sposób pierwotny nabywał właściciel rzeczy macierzystej, posiadacz w dobrej wierze i emfiteuta
Nabycie następowało w chwili odłączenia od rzeczy macierzystej
Użytkownik nabierał także w sposób pierwotny ale dopiero w momencie ich pobrania (dzierżawca na podstawie najmu także w momencie pobrania ale w sposób pochodny (za pozwoleniem wydzierżawiającego)
Sposób pochodny - nikt nie może przenieść na drugiego praw niż sam posiada
Mancypacja (mancipatio):
Formalny akt kupna-sprzedaży (początkowo aż do wymiany towar - pieniądz)
Obecność 5 świadków, pełnoprawnych obywateli rzymskich oraz trzymającego wagę, który odważał kruszec
Przy res mancipi aby nabyć własność trzeba przedsięwziąć mancypację - nabycie prawa własności
Czynność prawna abstrakcyjna (przejście własności nie zależy od przyczyny prawnej)
Sposób nabywca własności iuris civilis
In iure cessio
Pozorny proces windykacyjny, w którym zbywca był pozwanym a nabywca powodem
Nabywca dotykał przed pretorem laska przedmiotu zbycia
Pozwany milczał albo zgadzał się z powodem - przegrywał proces
Efektem nabywca nabywał własność
Czynność prawna abstrakcyjna (przejście własności nie zależy od przyczyny prawnej)
Sposób nabywca własności iuris civilis
Tradycja (traditio)
Zwykłe wydanie albo wręczenie rzeczy
Iuris gentium
Oddanie rzeczy nabywcy w jakiekolwiek władanie - władanie faktyczne
Własność w drodze tradycji przenoszono tylko na res nec mancipi
Aby przenieść tradycją prawo własności trzeba było spełnić 3 wymogi:
Musiało nastąpić rzeczywiste przeniesienie rzeczy
Musiała być wola przeniesienia po stronie zbywcy i wola przyjęcia po stronie nabywcy
Musiała istnieć słuszna przyczyna prawna dla której dokonywano tradycji (gdy jej nie było to nabywca nie stawał się właścicielem a tradujący mógł wydobyć rzecz)
Nabycie własności nie mogło nastąpić w drodze nieformalnej umowy (umowa jako przyczyna prawna !!!)
Ochrona prawa własności:
Powództwo windykacyjne (rei vindicatio) i powództwo negatoryjne (actio negatora) służą właścicielom do ochrony ich praw
Powództwo publicjańskie - do ochrony własności bonitarnej
Wszystkie 3 mają charakter rzeczowy, opierają się na prawie do rzeczy - środki petytoryjne
Powództwo windykacyjne:
Powództwo nieposiadającego właściciela, przeciwko posiadającemu niewłaścicielowi o wydanie rzeczy
Czynnie legitymowany zawsze właściciel kwiryntarny
W procesie legisakcyjnym pozwanym mógł być tylko ten, kto twierdził, ze jemu przysługuje na rzeczy spornej prawo własności - jeżeli tego nie zrobił powód wchodził w posiadanie rzeczy bez procesu
Dochodzenie roszczeń rzeczowych przy zastosowaniu kontraktu werbalnego - pozwany przyrzekał zapłacić 25 sesterców gdyby powód udowodnił prawo własności w odniesieniu do niewolnika
Formuła arbitralna - powództwo windykacyjne można było kierować przeciw jakiemukolwiek posiadaczowi rzeczy (wcześniej przeciwko temu, który mógł ją wydać)
Proces formułkowy - powództwo windykacyjne należy do powództw arbitralnych - sędzia mógł wezwać do dobrowolnego oddania rzeczy, jeśli nie zasądzał karę pieniężną z uwzględnieniem oszacowania właściciela
Pożytki - posiadacz w dobrej wierze - tylko powstałe po litis contestatio, w złej wierze - wszystkie, nawet te, których nie zebrał z własnej winy
Powód miał obowiązek zwrotu nakładów
Konieczne - je trzeba poczynić by rzecz istniała i się nie pogorszyła
Użyteczne - podnosiły wartość rzeczy
Zbytkowe - dla ozdoby
Posiadacz w dobrej wierze dostawał zwrot koniecznych i użytecznych zaś zbytkowe mógł sobie zostawić
Posiadacz w złej wierze ma prawo retencji z tytułu roszczenia o konieczne, pozostałe mógł tylko zabrać
Prawo zatrzymania gdy wartość z pobranych pożytków przewyższała nakłady
Powództwo negatoryjne
Przysługuje właścicielowi, który nie został pozbawiony posiadania rzeczy, ale prawo jego uległo naruszeniu w inny sposób (przykre wyziewy na grunt właściciela)
Służyło, aby położyć kres dalszemu naruszaniu prawa do wyłącznego korzystania z rzeczy
Powód miał udowodnić tylko swoje prawa do wyłącznego korzystania oraz fakt naruszenia tego prawa
Pozwany musiał udowodnić, że ma prawo, którego treść wykonywał - wtedy on wygrywał
Przegrana pozwanego - zasądzenie na odszkodowanie za korzystanie z rzeczy + kaucja poręczająca, że w przyszłości nie będzie naruszał prawa własności powoda
Powództwo publicjańskie
Posiadacz rzeczy nie mając jeszcze własności kwirytarnej, lecz będący w stanie prowadzącym do tego przez zasiedzenie, który utracił rzecz, tym powództwem domaga się jej zwrotu
Fikcja - w odniesieniu do powoda upłynął już czas potrzebny do nabycia W odpowiedzi własności przez zasiedzenie
Posiadacz rzeczy - biernie legitymowany
Nieskuteczna wobec właściciela kwirytarnego
W równej sytuacji lepsze jest stanowisko posiadacza
Pożytki - posiadacz w dobrej wierze - tylko powstałe po litis contestatio, w złej wierze - wszystkie, nawet te, których nie zebrał z własnej winy
Powód miał obowiązek zwrotu nakładów
Konieczne - je trzeba poczynić by rzecz istniała i się nie pogorszyła
Użyteczne - podnosiły wartość rzeczy
Zbytkowe - dla ozdoby
Posiadacz w dobrej wierze dostawał zwrot koniecznych i użytecznych zaś zbytkowe mógł sobie zostawić
Posiadacz w złej wierze ma prawo retencji z tytułu roszczenia o konieczne, pozostałe mógł tylko zabrać
Prawo zatrzymania gdy wartość z pobranych pożytków przewyższała nakłady
Skarga z powodu zmiany naturalnego odpływu wody deszczowej
Właściciel gruntu przeciwko sąsiadowi
Zmuszenie sąsiada do sztucznie zbudowanej konstrukcji (zapora, tama), jeśli ustawił ją poprzedni właściciel powód mógł sam rozebrać
Cautio damni infecti
Gwarancje chroniące właściciela gruntu przed szkodą zagrażającą mu z gruntu sąsiedniego
Zabezpieczenie słowne - pokrycie szkód
Jeżeli sąsiad odmówił - właściciel wchodził w czasowe posiadanie gruntu sąsiada - jeżeli nie odniosło skutku - pretor zamieniał je w bezterminowe prowadzące do zasiedzenia
Operis novi nuntiatio
Sprzeciw właściciela gruntu przeciwko wnoszeniu na gruncie sąsiada nowych konstrukcji naruszających swobodne korzystanie z prawa własności gruntu
Wznoszący nowe urządzenia musiał je rozebrać albo zagwarantować, że nie spowodują żadnej szkody
Pretor mógł uchylić zakaz budowy, właściciel musiał wtedy udowadniać swoje prawo do zakładanie tego środka prawnego
Actio finium regundorum
Skarga służąca do rozpatrywania sporów granicznych
Grunty sąsiednie oddzielała granica szerokości 5 stóp - leżała ona po połowie na gruntach sąsiadów
Pretor przyznawał sędziom prawo przysadzenia części jednego gruntu na rzecz drugiego właściciela, jeśli przemawiały za tym względy ładu społecznego
Prawa na rzeczy cudzej
Służebności:
Ograniczone prawo rzeczowe upoważniające do korzystania z rzeczy cudzej w określony sposób
Spośród tych praw ukształtowały się najwcześniej
Dają prawo do korzystania z rzeczy cudzej, ale w sposób ograniczony i ukierunkowany w zależności od rodzaju służebności
Służebności gruntowe wymagają do powstania dwóch gruntów - jeden jest władnący a drugi służebny - służebny ma zasilać swymi przymiotami grunt władnący (podmiotami są oczywiście właściciele gruntów !!!); grunt władnący miał prawo korzystać ze służebnego w sposób ograniczony
Służebności osobiste - przysługiwały zawsze jakieś osobie (cecha charakterystyczna) - osobisty charakter służebności oznaczał, że była ona prawem podmiotowym niezbywalnym i kończyła się z zasady najpóźniej wraz ze śmiercią osoby uprawnionej
Ze względu na przeznaczenie gruntu:
Służebności gruntów wiejskich:
Prawo do przekraczania cudzego gruntu pieszo, na koniu albo w lektyce
Prawo do przechodu przez cudzy grunt łącznie z pojazdami, pojedynczymi zwierzętami i trzodą
Prawo drogi - najszerszy zakres
Prawo właściciela gruntu władnącego do przeprowadzenia przez cudzy grunt wody pitnej - w celach irygacji albo odprowadzenia wody
(4 powyższe należały do res mancipi)
Prawo do wchodzenia na cudzy grunt w celu czerpania wody
Prawo do wypasania bydła na cudzym gruncie
Służebności gruntów miejskich:
Obowiązujący właściciela gruntu służebnego zakaz budowy ponad określona wysokość
Zakaz wnoszenia na gruncie służebnym konstrukcji zasłaniających widok
Prawo do wejścia konstrukcja budowlana w słup powietrza nad gruntem sąsiada
Prawo do wpuszczenia belki w mur sąsiada
Prawo do oparcia konstrukcji budynku o budynek na gruncie sąsiada (ten ostatni musiał utrzymywać swój budynek w takim stanie aby możliwe było spełnienie służebności)
Prawo do odprowadzania wody deszczowej na grunt sąsiada
Prawo skierowania dymu i nieprzyjemnych zapachów na grunt sąsiada
Służebności osobiste:
Użytkowanie (usufructus)
Rzeczowe prawo do używania cudzej rzeczy i pobierania z niej pożytków, z obowiązkiem zachowania jej substancji
Charakter osobisty - niezbywalne, można było odstąpić osobie trzeciej możliwość korzystania z niego
Pożytki pobierał użytkownik, w sposób pierwotny w momencie pobrania
Obowiązek zachowania substancji rzeczy - nie można rzeczy zużyć, zmienić jej istoty (często było to zabezpieczone kaucją)
Używanie (usus)
Prawo używania rzeczy cudzej bez możliwości pobierania z niej pożytków (chyba że są to owoce do zaspokojenia potrzeb własnych)
Nie można odstąpić tego prawa osobie trzeciej - nawet w zakresie korzystania z niego
Habitatio - rzeczowe prawo do zamieszkania w cudzym budynku
Rzeczowe prawo do korzystania z usług cudzego niewolnika lub zwierzęcia
Zasady ogólne:
Służebność nie nakłada na osobę obciążona tym prawem obowiązku pozytywnego działania, lecz najwyżej zobowiązywała ja do znoszenia czegoś (wyjątek - oparcie muru o mur sąsiada)
Nie można mieć służebności na rzeczy własnej
Służebność może istnieć tylko na rzeczy - nie można ustanawiać na służebności innej służebności
Ze służebności należało korzystać przy maksymalnym poszanowaniu praw własności gruntu obciążonego służebnością
Korzyść jaką przynosił grunt służebny musiała być trwała a nie jednorazowa i dotyczyła każdego kolejnego właściciela panującego
Odległość między gruntem panującym a służebnym musiała być odpowiednia, aby cel gospodarczy służebności był w ogóle osiągalny
Ustanowienie służebności mogło nastąpić przez in iure cessio, mancypacje, testament, wyrok sądowy lub dedukcję (zastrzeżenie sobie służebności przy przenoszeniu własności rzeczy)
Na prowincji także przez umowy nieformalne i stypulację
Justynian dopuścił także oddanie rzeczy w używanie i faktyczne wykonywanie treści serwitutów
Służebności gasły:
Na skutek zrzeczenia się uprawnionego
Przez długie niekorzystanie z nich
W przypadku nabycia własności rzeczy obciążonej służebnościami przez osobę uprawniona do servitutu
W razie śmierci uprawnionego (służebności osobiste !!!)
Zastaw:
Prawo rzeczowe przysługujące wierzycielowi na cudzej rzeczy ruchomej dla zaspokojenia jego wierzytelności i to z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami
Jeden ze sposobów zabezpieczania wierzytelności
Prawo akcesoryjne, bo zależy od istnienia wierzytelności (nie ma bytu samoistnego)
Elementy składowe:
Dłużnik - dla zabezpieczenia wierzytelności ustanawia na rzeczy prawo zastawu (zastawca)
Wierzyciel - na jego rzecz to prawo jest ustanawiane (zastawnik)
Przedmiot zastawu
Trzy postacie zastawu:
Fiducia
Dłużnik w celu zabezpieczenia przenosił własność przez mancypację albo in iure cessio ale z zastrzeżeniem że po wykonaniu zobowiązania wierzyciel przeniesie ja z powrotem na dłużnika
Dłużnik traci swe prawo rzeczowe do rzeczy
Wierzyciel mógł z nią zrobić co chciał - nawet alienować - wtedy dłużnik nie mógł domagać się wydania rzeczy ale co najwyżej żądać odszkodowania za niedotrzymanie obietnicy
Pignus
Zastaw ręczny
Zastawca przekazywał zastawnikowi przedmiot zastawu, ale nie na własność ale we władanie faktyczne, zaś po spełnieniu świadczenia wierzyciel musiał przedmiot zwrócić - do tego czasu władał nim jako dzierżyciel a ochraniał go pretor za pomocą interdyktu posesoryjnego
Pierwotnie mimo niewypłacalności dłużnika nie można było przedmiotu używać ani sprzedać (chyba że dodatkowa umowa)
Wzmocnienie pozycji zastawnika
Umowa, na mocy której zastawnik miał prawo sprzedać przedmiot zastawu aby zaspokoić swe roszczenie
Umowa (gdy przedmiot przynosił pożytki), na mocy której zastawnik mógł używać przedmiotu a pobrane pożytki zaliczać na spłatę odsetek od udzielonego kredytu, a w dalszej kolejności na spłatę samego kredytu
Lex commissoria - nieformalna umowa, na mocy której zastawnik miał się stać właścicielem przedmiotu zastawu w wypadku, gdy zastawca nie zaspokoił w umówionym terminie jego pretensji
Hypotheca
Pod koniec republiki - hypotheca - zastaw umowny
Dłużnik jako zastawca nie wręczał zastawnikowi przedmiotu zastawu, nadal był jego posiadaczem i właścicielem, a tylko umawiał się w razie niespłacenia długu wierzyciel zaspokoi swą pretensję przez sprzedaż przedmiotu obciążonego hipoteką, ale nie wydawano przedmiotu, wiec ten sam przedmiot można było wielokrotnie zastawiać ( kto lepszy co do czasu ten lepszy co do prawa)
Aby móc zrealizować swe prawo musiało najpierw wejść w posiadanie przedmiotu zastawu
Wejście w posiadanie - 3 sposoby:
Interdykt salwiański - skuteczny wyłącznie przeciw dłużnikowi
Serviana in rem actio - powództwo rzeczowe o wydanie przedmiotów, skuteczne przeciw każdemu
Actio hypothecaria - skuteczne przeciw każdemu (erga omnes), dotyczyło nie tylko ruchomości ale i nieruchomości (nowość!!! - w 2 pozostałych tego nie ma)
Prawo sprzedaży przysługiwało tylko pierwszemu zastawnikowi, następni o ile poprzedni są już zaspokojeni
Przy sprzedaży wierzyciel jest zobowiązany do maksymalnej staranności - z ceny zaspokajał swe roszczenia a nadwyżkę oddawał dłużnikowi
Zastaw powstawał:
W wyniku umowy z zastawnikiem
Z mocy ustawy - zastaw na rzecz fiskusa na całym majątku dłużnika z tytułu jakiegokolwiek długu, zastaw wynajmującego mieszkanie z tytułu czynszu
Z rozporządzenia władzy, wydanego z mocy wyroku sądowego
Zastaw gasł gdy:
Umorzono wierzytelność
Zniszczono przedmiot zastawu
Zastawnik nabywał przedmiot zastawu
Zastawnik zrzekł się prawa zastawu
Wierzyciel mógł zatrzymać przedmiot zastawu nawet po spełnieniu roszczenia, jeśli istniały inne wierzytelności nie zrealizowane
Emfiteuza:
Ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomościach
Dziedziczne i zbywalne uprawnienia emfiteuty do eksploatacji cudzego gruntu z obowiązkiem płacenia rocznego czynszu
Tereny państwowe leżące odłogiem zagospodarowywano w dzierżawę wieczystą bądź na kilka lat
Tereny państwowe oddawane były w ius perpetuum zaś cesarza w emfiteuzę
Emfiteuta
dzierżawca wieczysty
użytkował grunt
nabywał wszelkie pożytki w momencie separacji
mógł w sposób nieograniczony ulepszać,
miał prawo ustanowić na gruncie służebność na rzecz osoby trzeciej
miał prawo obciążyć zastawem
mógł oddać w dalszą dzierżawę wieczystą
korzystał z wszelkich powództw przysługujących właścicielowi podczas obrony swej własności
korzystał z ochrony interdyktalnej
miał prawo do przekazania osobom trzecim przez czynność jak i testament (gdy brak - dziedzice ustawowi)
właściciel:
prawo do pobierania czynszu dzierżawionego
mógł odwołać emfiteutę gdy ten zalegał z czynszem albo nie płacił danin publicznych albo grunt ulegał pogorszeniu
musiał być zawiadomiony (oraz o cenie) gdy emfiteuta chciał sprzedać swe prawo - właściciel miał prawo pierwokupu a jeśli z tego nie korzystał to otrzymywał 2% od ceny kupna
Superficies:
Ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomościach
Prawo powierzchni, dziedziczne i zbywalne dające możliwość pełnego korzystania z budynku wzniesionego na cudzym gruncie
Cel - ułatwia rozwój budownictwa mieszkaniowego
Budynek wzniesiony na cudzym gruncie stawał się własnością właściciela gruntu
Ale już od czasów republiki osoby trzecie wznosiły budynki na terenach publicznych, a potem i prywatnych za zgodą ich dysponentów
Z budynków tych mogły korzystać uiszczając jakąś opłatę
Pretor chronił te osoby interdyktem skutecznym wobec wszystkich
Justynian przyznał superficjariuszowi actio in rem
Prawo powierzchni różniło się od emfiteuzy tym, że właścicielowi nie przysługiwało prawo pierwokupu a opłata nie należała do istotnych elementów superficies
PRAWO OSOBOWE
Podmioty prawa
Zdolność prawna:
Zdolność prawna to możliwość zajęcia w stosunkach prawnych stanowiska podmiotu prawa lub obowiązku (ma ja ten, kto jest właścicielem, wierzycielem - czynna zdolność majątkowa, a także dłużnik - bierna zdolność majątkowa
Zdolność do czynności prawnych to możliwość składania i przyjmowania oświadczeń woli wywołujących skutek prawny
Osoba fizyczna - człowiek
Osoba prawna - podmiot niefizyczny wyposażony przez prawo w zdolność prawną niezbędna do realizacji jego celów
Pełna zdolność prawna warunkowały 3 czynniki (status):
Wolność (satus libertatus)
Obywatelstwo (status civitatis)
Stanowisko w rodzinie (status familiae)
Tylko ten miał pełną zdolność prawną (caput), który był osobą wolną, miał obywatelstwo rzymskie, a w rodzinie nie podlegał niczyjej władzy
Osobowość fizyczna:
Osobowość człowieka zaczynała się wraz z urodzeniem, ale pełna zdolność prawną nabywał ten, który w momencie urodzenia spełniał wszystkie 3 warunki !!!
Pewne prawa można było zastrzec już dla płodu (prawo do spadku) - przyjmowano fikcję, ze dziecko poczęte przyszło już na świat - dla jego ochrony można było ustanowić specjalnego kuratora - curator ventris
Noworodek stawał się podmiotem tych praw tylko wtedy, gdy przyszedł na świat żywy - przejawiał jakieś oznaki żywotności (kwilenie, jakiś ruch) i zdatny był do życia (zdolność noworodka do życia poza łonem matki - powoływano się na antyczną naukę - między 182 a 300 dniem od poczęcia)
Niemowlę musiało mieć postać ludzką
Nieważny był testament, który nie uwzględniał pogrobowca
Osobowość człowieka kończy się wraz ze śmiercią
Można ją było stracić przez zmiany w jednym z 3 status - 3 rodzaje umniejszenia:
Capitis deminutio maxima - utrata wolności, utrata zdolności prawnej w ogóle
Capitis deminutio media - utrata obywatelstwa, utrata zdolności prawnej, ale tylko na gruncie rzymskiego ius civile
Capitis deminutio minima - zmiana stanowiska w rodzinie (ale nie przez śmierć zwierzchnika), utrata zdolności do spadkobrania w poprzedniej rodzinie, wygaśnięcie służebności itp.
Status libertatis (Ludzie wolni => wyzwoleńcy => niewolnicy):
Niewolnik nie był traktowany jako podmiot ale jako przedmiot prawa, nie uzyskiwał wolności po ucieczce, po śmierci zwierzchnika jeśli nie było dziedziców, bez właściciela był rzeczą niczyją i jako taki mógł być zawłaszczony, nie mógł być wierzycielem ani właścicielem, właściciel miał wobec niego prawo życia i śmierci, jako istota myśląca i mówiąca wchodził w liczne i rozmaite stosunki społeczne ale z uwagi na brak zdolności prawnej traktowano je jako stosunki faktyczne, nie mógł zawrzeć małżeństwa - związek jako stan faktyczny contubernium - dzieci z takiego związku również były niewolnikami a panem był pan rodziców
Właściciel mógł przekazać niewolnikowi część swojego majątku w zarząd - peculim - ale majątek jak i pożytki z niego były własnością właściciela, była to sprytnie pomyślana instytucja materialnej zachęty do wydajniejszej pracy na rzecz pana
Wszystko co niewolnik nabył od osób trzecich stawało się własnością pana, jedynie za długi niewolnik odpowiadał osobiście ale były to zobowiązanie naturalne - w wyniku działalności niewolnika właściciel mógł się wzbogacić ale nie mógł zubożeć - odpowiedzialność noksalna wobec osób trzecich ale tylko do wysokości wartości niewolnika - jeżeli powyżej oddaje niewolnika - odpowiedzialność idzie za niewolnikiem
Actiones adiecticiae qualitatis - powództwa przeciwko panom niewolników
Actio de peculio - właściciel wydzielonego peculium odpowiadał za zaciągnięte długi na to peculium, ale tylko do wysokości peculium (prawo dedukcji - jeśli właściciel był też wierzycielem to sobie zwracał w pierwszej kolejności)
Actio tributoria - gdy peculium było obrócone na cele handlowe właściciel obowiązany był podzielić je z tytułu długów proporcjonalnie między wierzycieli, siebie uwzględniając na tych samych zasadach (nie ma tu prawa dedukcji)
Actio de in rem verso - za zobowiązania niewolnika, w wyniku których nastąpiło przysporzenie w majątku właściciela, odpowiadał właściciel do wysokości przysporzenia
Actio quod iussu - w pełnej wysokości odpowiadał właściciel za zobowiązania niewolnika, które ten zaciągnął wobec osoby upoważnionej przez właściciela do zawarcia kontraktu z niewolnikami
Actio exercitoria\institoria - w pełnej wysokości, gdy niewolnik zaciągnął zobowiązanie pełniąc funkcje kapitana statku, albo kierownika przedsiębiorstwa handlowego lub przemysłowego
Niewolnik we wszystkich tych przypadkach odpowiadał na podstawie ius civile w sposób naturalny - bez możliwości pozwania go do sądu
Niewola powstawała przez:
Wzięcie w niewolę nieprzyjacielską w wyniku działań wojennych (nawet obywatel rzymski, ale po powrocie z niewoli odzyskiwał pełnię praw, jeżeli zmarł w niewoli - przyjmowano fikcję że zmarł w chwili dostania się do niewoli a więc jako osoba wolna - np. ważność testamentu
Urodzenie z matki niewolnicy (ale dziecko matki, która w czasie ciąży chociażby raz była wolna to dziecko było wolne)
Sprzedaż w niewolę niewypłacalnego dłużnika
Niewola gasła przez wyzwolenie - manumissio (wg ius civile)
Manumissio vindicta - dokonywana w obecności pretora, właściciela niewolnika i osoby trzeciej, która za zgodą właściciela ogłaszała że niewolnik jest osoba wolną
Manumissio censu - przez wpisanie niewolnika za przyzwoleniem jego właściciela na sporzadzana co 5 lat przez cenzora listę obywateli
Manumissio testamento - przez nadanie wolności w testamencie
Manumissio in ecclesia - w czasach dominatu dokonywana przez oświadczenie woli właściciela złożone przed biskupem i zebraniem gminy chrześcijańskie
Niewola gasła tez na mocy prawa pretorskiego ale było to mniej formalistycznie - wystarczyło oświadczenie o wyzwoleniu w obecności świadków albo za pomocą listu
Do Justyniana wyzwoleńcy nabywali w sposób nieformalny wolność ale nie nabywali obywatelstwa rzymskiego - stawali się Latynami (wg prawa pretorskiego)
Wyzwoleńcy wg ius civile byli wolni i posiadali obywatelstwo rzymskie ale w swoim stanowisku prawnym byli w stosunku do wolno urodzonych upośledzeni na terenie prawa publicznego a przez prawo patronatu (cały szereg powinności na rzecz poprzedniego właściciela występującego w roli patrona) na terenie prawa prywatnego, pełnię praw dopiero w drugim pokoleniu
Sytuacja prawna wyzwoleńców
Prawo patronatu - nie mogli występować z powództwami przeciwko patronowi, patron miał obowiązek alimentacyjny wobec wyzwoleńca i odwrotnie, musiał być posłuszny patronowi, przyrzeczone usługi podczas wyzwolenia
Pełnia praw dopiero w drugim pokoleniu
Prawo spadkowe - śmierć wyzwoleńca - nie ma dziedziców - całość dla patrona, gdy są dzieci patron dostaje część
Osoby półwolne - dłużnicy poddani egzekucji osobistej (ad dicti); dłużnicy z pożyczek (nexi); gladiatorzy (nawet gdy wolni to musieli siedzieć w koszarach); wykupieni z niewoli nieprzyjacielskiej; odpracowujący długi, koloni 9przywiązanie do ziemi, mimo że są wolni)
Status civitatis (obywatele Rzymu => Latynowie => peregryni):
Zasada osobowości (personalności) prawa - każdy obywatel rządził się prawem tej gminy (civitas) do której należał i odwrotnie - prawo określonej civitas dostępne było tylko jej obywatelom
Zdolność prawną w sferze rzymskiego ius civile miał wyłącznie obywatel rzymski - civis Romanus
Uprawnienia:
Ius sufraggi - prawo do uczestniczenia w zgromadzeniach ludowych, wyboru wyższych magistratur
Ius honorum - prawo do bycia wybieranym na wyższe urzędy
Ius propium civium Romanorum - prawo do władzy ojcowskiej
Ius conubii - prawo do zawarcia małżeństwa uznawanego przez porządek prawny
Ius commercii - prawo do uczestnictwa w rzymskim obrocie prawnym - podejmowanie czynności skutecznych w świetle prawa rzymskiego i być podmiotem praw rzeczowych
Korzystanie z uprawnień prawa spadkowego
Legis actio - prawo do ochrony swoich prawa podmiotowych
Latynowie - mieszkańcy gmin miejskich Latium i dawni sprzymierzeńcy Rzymu, prawo bardzo zbliżone do rzymskiego w 89r. p.n.e. otrzymali obywatelstwo rzymskie, a następnie obywatelstwo latyńskie było przywilejem wobec peregrynów, to także mieszkańcy kolonii zakładanych przez Rzym
Peregryni - trzecia kategoria osób wolnych, pozostali mieszkańcy imperium, mieli swoje własne prawo - ius peregrinorum, swój samorząd itd. - peregrini certe civitatis; zaś tam gdzie Rzymianie nie zostawili miejscowych civitas obowiązywało ius gentium - peregrini deditici - nie mogli zawierać małżeństw
Status familiae:
Sui iuris - nie podlegali niczyjej władzy, tylko oni mieli pełną zdolność prawną, a jeżeli była płci męskiej to bez względu na wiem nosiła miano pater familias
Alieni iuris - podlegali władzy męskiego zwierzchnika familii, ich zdolność prawna była ograniczona niezależnie od wieku z uwagi na brak czynnej zdolności majątkowej, cokolwiek te osoby nabywały to ipso iure stawało się to własnością zwierzchnika familijnego, za długi można było zasądzić syna (ale nie niewolnika) ale dopiero po śmierci zwierzchnika (bierna zdolność majątkowa), zwierzchnik mógł przekazać synowi peculium - pieniądze przedsiębiorstwo, gospodarstwo, ale były one wyodrębnione z majątku zwierzchnika tylko ekonomicznie a nie prawnie
Czynną zdolność majątkowa uzyskali filius familias za czasów Augusta - syn mógł zatrzymać dla siebie wszystko to co otrzymał w związku ze służbą wojskową (peculium castrense), potem włączono doń darowizny i spadki uzyskane w czasie służby wojskowej; bona materna - majątek jaki uzyskał od matki albo osoby trzeciej
Najdawniejszą rodzinę tworzyły osoby związane sztucznym elementem, jakim była podległość władzy pater familias; osoby wchodzące w skład tej rodziny to agnaci (więź między nimi to agnacja lub pokrewieństwo agnacyjne)
Krewni agnacyjni - osoby podlegające tej samej władzy ojcowskiej albo podlegałyby jej gdyby ojciec żył, pokrewieństwo agnacyjne mogło powstać tylko ze strony ojca, gdyż mężczyzna mógł być pater familias (kognacja powstaje także ze strony matki)
Naturalne więzy krwi nie wystarczały aby stać się agnatem
Pokrewieństwo liczy się wg stopnia (albo w linii prostej albo w linii bocznej - wspólny przodek)
O bliskości stopnia pokrewieństwa decydowała liczba urodzeń potrzebnych do tego by pokrewieństwo powstało
Ascendenci - krewni wstępni - rodzice, dziadkowie itd. I) C II) A
Descendenci - krewni zstępni - dzieci, wnuki, prawnuki
Powinowactwo - krewny małżonka albo małżonek krewnego B D B
A E C
I) A do D - 3 stopień; A do E - 4 stopień II) A do C - 2 stopień; A do B - 1 stopień
Przyczyny ograniczające zdolność prawną:
Infamia - umniejszanie czci obywatelskiej ze względu na wykonywane zajęcie, złe prowadzenie się albo jako rezultat wyroku z tytułu actiones famosae; osoby dotknięte infamią nie mogły sprawować opieki, składać zeznań przed sądem, występować w charakterze zastępcy procesowego, wnosić pewnych skarg, a nadto dotknięte były innymi ograniczeniami
Addictus - to osoba przeciw której wszczęto egzekucje osobistą, zadłużeni do momentu spłaty długu znajdowali się w niewoli wierzycieli
Redempti ab hostibus - to obywatele rzymscy wykupieni z niewoli nieprzyjacielskiej, zobowiązani do odpracowania wyłożonej na nich ceny wykupu
Koloni - dzierżawcy trwale przywiązani do ziemi, pozbawieni prawa do swobodnego opuszczania gruntu i to pod groźbą utraty wolności (wolni osobiście ale dziedzicznie przywiązani do ziemi)
Kobiety były pozbawione władzy rodzicielskiej, pozbawione prawa do sprawowania opieki nad własnymi dziećmi, nie zawsze dopuszczane do spadkobrania testamentowego, nie mogły przyjmować cudzego długu lub ręczyć za cudzy dług
Osoby prawne:
Zespół osób (stowarzyszenie, korporacja) albo masa majątkowa (fundacje, zakłady), którym prawo nadaje w pewnym zakresie podmiotowość prawna
Prawa majątkowe nie przysługują osobom wchodzącym w skład ale są prawami majątkowymi osoby prawnej
Korporacje - znane już za czasów XII Tablic, jeszcze za republiki majątek korporacji był albo majątkiem wspólnym jej członków zrzeszonych na zasadach spółki, albo stanowił własność jednego z nich
Gminy miejskie - jednostki, które przed inkorporowaniem w skład imperium tworzyły odrębne organizacje państwowe, po aneksji przyznano im samorząd i samodzielność gospodarczą a pretor nadał cywilna i procesową zdolność prawna jako specjalnym i samodzielnym podmiotom
Stowarzyszenie - zdolność prawną uzyskały w okresie pryncypatu, zakładane za zgodą senatu albo pryncepsa, związki osób prywatnych, stowarzyszenia pogrzebowe, rzemieślników lub dzierżawców ceł i podatków, przy założeniu niezbędny był udział 3 osób fizycznych, miało ono swój majątek, kasę, oraz syndyka, który jako organ dokonywał w imieniu stowarzyszenia wszelkich czynności prawnych
Skarb państwa (fiscus) traktowany jako osoba prawna ale wyposażona w cały szereg przywilejów w stosunku do zwykłych podmiotów prawa
Instytucje kościelne (ecclesiae) - już w czasach chrześcijańskich zdobyły zdolność prawną, kościoły i klasztory mogły nabywać majątek, zwłaszcza w drodze testamentu, posiadać wierzytelności i długi realizowane w procesie cywilnym
Fundacje na cele dobroczynne (piae causae) - także posiadały zdolność prawną - przyjmowały darowizny na szpitale, przytółki, majątek nadzorował oeconomus pod nadzorem władzy kościelnej, masa majątkowa, początkowo niesamodzielna
Zdarzenia prawne
Zdarzenia prawne:
Członkowie każdej społeczności wchodzą ze sobą w rozmaite stosunki
Jeśli te stosunki są nawiązane przez podmioty prawa, a powstają z nich określone obowiązki o prawa gwarantowane przez obowiązujący porządek prawny to są to stosunki cywilnoprawne
Elementami każdego stosunku cywilnoprawnego są:
Norma prawna która ten stosunek wyznacza
Treść - prawa i obowiązki określone przez normę
Podmioty tych praw i obowiązków
Zdarzenia cywilnoprawne (powstanie, zmiana, wygaśniecie stosunku prawnego jest zawsze następstwem jakiegoś zdarzenia), jeżeli z jakimś zdarzeniem połączony jest skutek prawny to jest to zdarzenie prawne; mogą być niezależne od ludzkich zachowań albo od nich zależne - te drugie to działania a wśród nich zgodne i nie zgodne z prawem, działania są prawne jeżeli norma prawna łączy skutki odpowiadające woli podejmującego działania, bezprawne to te, których norma prawna łączy skutki na ogół sprzeczne albo co najmniej odmienne od woli podejmującego działanie i pozostają one w sprzeczności z obowiązującym prawem, także zaniechanie ze strony podmiotu, na którym norma prawna narzuca działanie pozytywnego
Podejmujący działanie bezprawne tylko wtedy może być pociągnięty do odpowiedzialności jeśli są spełnione 4 wymogi:
Naruszona zostaje norma prawna - norma ta musi mieć na uwadze ochronę przysługującego wierzycielowi prawa podmiotowego i przewidywać dokonanie czynu zakazanego albo niedokonanie czynu nakazanego
Z winy działającego - wina (culpa) - naganny stosunek subiektywny podmiotu do jego zachowania sie, wynikającego z normy prawnej, zasad słuszności albo treści stosunku prawnego, jaki łączy go z innym podmiotem, wina może polegać na działaniu, na zaniechaniu, naruszenie cudzego interesu może nastąpić niezależnie od stosunku obligacyjnego - wina pozakontraktowa; wina kontraktowa - rezultat pogwałcenia istniejącego już obowiązku obligatoryjnego;
dolus - jako najwyższy stopień winy - polega na świadomym zachowaniu się podmiotu w celu wyrządzenia drugiemu szkody;
culpa - wina nieumyślna, zaniedbanie przez osobę odpowiedzialna pewnych reguł staranności, do jakiej zobowiązani są wszyscy
culpa lata - grube niedbalstwo, skrajne zaniedbanie staranności jakiej zwykło sie oczekiwać od przeciętnego człowieka
culpa levis (in abstacto) - niższy stopień winy, lżejsze zaniedbanie staranności jakiej zwykło się oczekiwać od abstrakcyjnie pojmowanego wzorca dobrego gospodarza
culpa levis in concreto - dłużnik winny tylko gdy zajmując się ochroną cudzych rzeczy, interesów, nie przejawia takiej staranności, jaka wykazuje w sprawach własnych
Spowodowało szkodę w cudzym majątku - szkoda to naruszenie interesu wierzyciela, który wyraża się w jego prawie podmiotowym chronionym przez obowiązujący porządek prawny, może to być uszczerbek w majątku wierzyciela, ale i w innych dobrach materialnych jak i niematerialnych podlegających ochronie, obowiązek uiszczenia odszkodowania może obejmować zwrot poniesionej przez wierzyciela szkody rzeczywistej, jak i utraconego zysku
Miedzy szkodą a działaniem musi istnieć związek przyczynowy - dłużnik odpowiada za wyrządzoną szkodę gdy była następstwem zawinionego przezeń zachowania się (związek przyczynowy)
Skutki zdarzeń prawnych:
Nabycie prawa - gdy stajemy sie podmiotem danego prawa
Pierwotne - ktoś staje sie podmiotem prawa niezależnie od praw tej osoby, która je utraciła albo które uprzednio do nikogo nie należało (nabywca nie wywodzi swego prawa od poprzednika)
Pochodne (derywatywne) - jeśli prawo przechodzi z jednego podmiotu na drugi (nabywca wywodzi swe prawo od zbywcy)
Translatywne - przeniesione prawo nie przekształca się, suma uprawnień nabywcy odpowiada sumie uprawnień zbywcy
Konstytutywne - podmiot uzyskuje prawo nowe, w węższym zakresie ale wyłącznie ustanowione przez zbywcę w rezultacie okrojenia przysługującego mu uprzednio szerszego prawa podmiotowego
Nabycie może być następstwem zdarzenia prawnego jakim jest zasiedzenie
Sukcesja ( następstwo) - zajęcie przez jedna osobę prawa lub obowiązku jaki zajmowała inna osoba w odniesieniu do tego samego prawa czy obowiązku
Syngularna - przy przeniesieniu własności pojedynczej rzeczy, nabywca wstępuje tu w wycinek praw przedmiotowych (to samo ma miejsce w cesji - przelewie)
Uniwersalna - występuje w przypadku spadkobrania, wstąpienie w ogół praw majątkowych jakie przysługiwały zbywcy, suma praw następcy nie może być większa od sumy praw zbywcy
Zmiana prawa - zdarzenie prawne może wywoływać zmianę w obrębie treści prawa podmiotowego bez zmiany samego podmiotu
Wygaśniecie prawa - gdy prawo podmiotowe przestaje istnieć
Czynności prawne
Czynności prawne:
Oświadczenia woli, zmierzające do powstania, zmiany lub wygaśnięcia stosunku prawnego
Podział czynności prawnych:
Jednostronne - do wywołania skutku prawnego wystarczy oświadczenie woli jednej ze stron
Dwustronne - do wywołania skutku prawnego potrzebne było zgodnego oświadczenia dwóch stron
Odpłatne
Nieodpłatne
Formalne - gdy ważność czynności jest zależna od zachowania wymaganej formy (mancypacja, stypulacja)
Nieformalne - gdy nie jest zależna od żadnej formy
Między żyjącymi - regulują stosunki za życia podmiotu działającego
Na wypadek śmierci - skutek czynności ma nastąpić po śmierci podmiotu (testament)
Zobowiązujące - powoduje jedynie powstanie zobowiązania (kupno-sprzedaz)
Rozporządzające - powoduje bezpośrednią zmianę stanu prawnego podmiotu działającego (przeniesienie własności)
Obciążające - nakładają obowiązek na obie strony (najem)
Pod tytułem darmym - gdy czynność rodzi obowiązek jakiegoś zachowania się tylko po jednej stronie, a druga odnosi same korzyści (darowizna)
Kausalne (przyczynowe) - gdy porządek prawny uzależnia skuteczność oświadczenia woli od istnienia celu społeczno - ekonomicznego zasługującego na ochronę prywatną
Causa obligandi - składający oświadczenie woli zmierza do zobowiązania kontrahenta wobec siebie
Causa solvendi - składający oświadczenie woli zmierza do rozwiązania węzła obligacyjnego
Causa donandi - składający oświadczenie woli zmierza do bezpłatnego dokonania przysporzenia majątkowego na rzecz kontrahenta
Causa - cel społeczno - gospodarczy, od którego istnienia określony porządek skuteczność oświadczenia woli
Abstrakcyjne - gdy cel pozostaje prawnie obojętny, tutaj skutek prawny oświadczenia woli wyraża się w samym fakcie złożenia określonego oświadczenia woli, formalny charakter
Wady oświadczenia woli:
Wola może stać się elementem składowym czynności prawnej jeśli zostanie objawiona na zewnątrz
Objawienie może być wyraźne albo dorozumiane (można się go domyślać z zachowania innej osoby)
Oświadczenie woli złożone nie na serio - czynność prawna wadliwa - w niej jest nieprawidłowość w powzięciu woli albo niezgodność woli z oświadczeniem
Symulacja -czynność jest nieważna kiedy składający oświadczenie woli jest świadom niezgodności z wolą wewnętrzną (np. przy symulacji strony się umawiają że ich oświadczenia nie mają powodować żadnych skutków prawnych, albo że mają powodować inne niż te wynikające z treści oświadczeń
Wadą jest również błąd (składający oświadczenie woli jest w błędzie co do treści - pomyłka językowa; lub co do wyobrażenia o istniejącej rzeczywistości:
Error in negotio - w czynnościach dwustronnych, jeśli każda ze stron swym oświadczeniem woli zamierza wywołać różne skutki prawne, żadne z nich nie wywoła pożądanych skutków prawnych
Error in persona - gdy ktoś składa oświadczenie woli wobec odbiorcy, którego błędnie wziął za kogoś innego (ocena kazuistyczna)
Error in corpore - gdy strony się różniły w zakresie wyobrażenia o samym przedmiocie czynności prawnej - mylne wyobrażenie co do samego przedmiotu a nie jego właściwości fizycznych (error in substantia)
Error in qualitate - błędne wyobrażenie o jakości jakiegoś przedmiotu
Error - pozytywny stan błędnego wyobrażenia o rzeczywistości, ignorantia - stan negatywny czyli brak wyobrażenia o rzeczywistości
Motyw, którym kierowała się strona składając oświadczenie woli był obojętny z wyjątkiem obawy (metus) i podstępu (dolus)
Dolus - jeżeli błąd był istotny, pociągał za sobą nieważność czynności prawnej, a ta nie wywoływała żadnych skutków prawnych, jeśli błąd nie był istotny, podstęp nie prowadził do nieważności oświadczenia złożonego pod jego wpływem, ochrona prawna - exceptio doli specialis a potem generalis - tylko środek defensywny; actio doli - środek ofensywny (actio poenalis - zasadzenie na kwotę wyższą niż wartość)
Metus - obawa wywołana groźbą, pod której wpływem podjęto działanie powodujące szkodę majątkową, chodzi o stosowanie siły pismem, gestem lub pismem, musiała być bezprawna (wymusza zachowanie), ciężka (powoduje poważną szkodę w majątku),skierowana na spowodowanie określonego oświadczenia woli i uzasadniać obawę u każdego normalnego człowieka, oświadczenie woli złożone pod siłą wywoływało pełne skutki prawne - obrona procesowa exceptio metus (actio poenalis) - zasądzenie na quadruplum, w skrajnych przypadkach pretor mógł w drodze restitutio in integrum eliminuje skutki czynności prawnej wymuszonej i traktować ją jako niebyłą, fakt groźby uwzględniał w wyroku, orzekajac uwolnienie pozwanego
Elementy składowe czynności prawnej:
Essentialia negotii - bez nich akt w ogóle nie dojdzie do skutku, decydują o typie aktu, istotne elementy składowe (np. kupno-sprzedaż - porozumienie co do towaru i ceny !!!)
Naturalia negotii - stanowią normalna treść danego typu aktu, elementy nieistotne ale stosowane zgodnie ze zwyczajem, ich objecie wolą zależy od samych stron (kupno-sprzedaż - odpowiedzialność sprzedawcy za wady towaru)
Accidentalia negotti - dodatkowe elementy składowe
Warunek (condicio) - zastrzeżenie w wyniku którego skutek czynności uzależnia się od zdarzenia przyszłego i niepewnego
Zawieszający - gdy od zdarzenia przyszłego uzależnia się rozpoczęcie skutku czynności
Rozwiązujący - gdy od zdarzenia przyszłego uzależnia się ustanie skutku czynności
Dodatni - gdy zdarzenie przyszłe polega na zmianie uprzednio istniejącej sytuacji
Ujemny - gdy zdarzenie przyszłe ma istniejącą sytuację utrzymać
Potestatywny - gdy następstwo zdarzeń przyszłego i niepewnego zależy od woli kontrahenta
Kauzalny - gdy zdarzenie przyszłe zależy od przypadku
Mieszany
Termin (dies) - zastrzeżenie, w wyniku którego skutek czynności uzależnia się od zdarzenia przyszłego i pewnego
Zawieszający (dies a quo) - gdy z nadejściem zdarzenia przyszłego skutek czynności miał nastąpić
Rozwiązujący (dies ad quem) - jeśli z nadejściem zdarzenia przyszłego ustać ma skutek czynności
Polecenie (modus) - klauzula dodatkowa do czynności o charakterze darmowym nakładająca na odnoszącego korzyść z czynności obowiązek jakiegoś zachowania się, początkowo nie wypełnienie było niezaskarżalne, potem skarga o zwrot przysporzenia albo bezpośrednio domagano się zrealizowania polecenia
Zastępstwo:
Czynność prawna wywołuje skutek w sferze prawnej tego kto składa oświadczenie woli
Nie wszyscy mogą to zrobić z przyczyn natury faktycznej (nieobecność) albo natury prawnej (brak zdolności do czynności prawnych) => w takich przypadkach powoływano zastępcę
Zastępstwo bezpośrednie - gdy oświadczenia woli mogą wywoływać skutek bezpośrednio w sferze stosunków prawnych zastępowanego
Zastępstwo pośrednie - powoduje skutek wyłącznie wobec zastępcy, który w drodze dodatkowej czynności przenosi nabyte prawa i obowiązki na zastępowanego (głównie ta funkcjonowała)
Zastępcą w procesie był kognitor i prokurator (prokurator może występować także poza procesem)
Prokuratora można było powołać do załatwienia jednej sprawy, a można było powołać do prowadzenia całokształtu spraw majątkowych - rola administratora
Zastępstwo dobrowolne
Zastępstwo obligatoryjne - opiekun i kurator (opieka i kuratela)
Posłaniec to nie zastępca - on tylko dostarcza coś osobie a nie występuje w czyimś imieniu
Zdolność do czynności prawnych:
Zdolność do samodzielnego składania i przyjmowania oświadczeń woli wywołujących skutek prawny
Nieodzowny wymóg prawnej skuteczności oświadczenia woli
4 czynniki ograniczające zdolność do czynności prawnych:
Wiek
Dzieci (infantes) - przed Justynianem - te które nie umiały mówić, a od Justyniana do 7 roku życia - nie miały w ogóle zdolności do czynności prawnych
Niedojrzali (impuberes) - dziewczęta od 7 do 12 roku życia, chłopcy od 7 do 14 roku życia - mieli ograniczoną zdolność do czynności prawnych, możliwość samodzielnego przedsiębrania tylko takich czynności, które prowadziły do nabycia prawa a nie do zobowiązania, jeżeli doszło do zobowiązania to nie wywoływała zamierzonego skutku prawnego - czynność kulejąca - w pełni skuteczne były one tylko gdy były zawierane w obecności opiekuna lub kuratora
Dojrzali (puberes minores XXV annis) - od 14 do 25 lat - mieli pełną zdolność do czynności prawnych, ale z uwagi na małe doświadczenie, prawo chroniło ich przed wyzyskiem - albo exceptio albo restitutio in integrum, mogli również żądać ustanowienia kuratora do pomocy w zarządzaniu majątkiem
Dojrzali powyżej 25 lat (puberes maiores XXV annis) - jeżeli nie podlegali innym ograniczeniom to posiadali pełną zdolność do czynności prawnych
Płeć - kobiety po wyjściu z wieku niedojrzałości nadal były ograniczone w zdolności do czynności prawnych, czynności te musiały podejmować za zgoda opiekuna
Choroba umysłowa (furiosus) - całkowicie pozbawieni zdolności do czynności prawnych, odzyskiwał ją (przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych warunków) w okresie przerwy w chorobie), majątkiem zawiadywał curator furiosi
Marnotrawstwo (prodigus) - uznany przez pretora za lekkomyślnie trwoniącego majątek - ograniczona zdolność do czynności prawnych, do działań umniejszających majątek potrzebna była zgoda ustanowionego kuratora
autor: Michał Różalski
37