PRAWO WŁASNOŚCI I JEGO OCHRONA
1. Pojęcie własności. Własność, jako kategoria prawna, jest to najszersze prawo osoby do rzeczy, pozwalające właścicielowi korzystać z rzeczy i rozporządzać nią z wyłączeniem innych osób. Prawo własności, jako forma prawna, zajmuje w systemie prawa cywilnego pozycję szczególną- z jednej strony jest ono formą pierwotną, najprostszą i bezpośrednią, z której wywodzą się inne formy korzystania z rzeczy, z drugiej strony-jest także formą najbardziej pełną, gdyż tylko w j ego ramach właściciel, jako uprawniony, korzysta z maksimum uprawnień względem rzeczy.
2. Treść prawa własności i jego wykonywanie. Kodeks cywilny jako uprawnienia podstawowe prawa własności wskazuje na (art. 140 k.c.):
możliwość korzystania z rzeczy oraz możliwość rozporządzania rzeczą. J. Ignatowicz podkreśla, że zewnętrzną oznaką korzystania z rzeczy przez właściciela są jego uprawnienia do: posiadania rzeczy (faktycznego władania rzeczą), używania rzeczy w sposób, który nie polega na czerpaniu pożytków (np. używanie komputera przez właściciela), pobierania pożytków i innych przychodów z rzeczy oraz dysponowania faktycznego rzeczą, które wyraża się w przetwarzaniu rzeczy, zużyciu, a nawet zniszczeniu rzeczy. Z kolei do wyróżników rozporządzania rzeczą zalicza się uprawnienia właściciela do: wyzbycia się własności rzeczy (np. prawo przeniesienia własności, prawo zrzeczenia się własności, czy też prawo rozporządzenia własnością na wypadek śmierci) oraz obciążenia rzeczy poprzez ustanowienie prawa rzeczowego ograniczonego lub dokonanie czynności dotyczących rzeczy o skutkach obligacyjnych (np. hipoteka, zastaw, oddanie rzeczy w dzierżawę albo najem).
Ten szeroki zakres uprawnień właściciela wobec rzeczy nie oznacza, że prawo własności pozwala mu na bezgraniczne korzystanie z rzeczy i rozporządzanie rzeczą. Własność nie jest nie ograniczonym prawem, dającym właścicielowi absolutną swobodę postępowania z rzeczą. Przeciwnie, Kodeks cywilny określa trzy wyznaczniki granic prawa własności, a są nimi:
przepisy ustaw, zasady współżycia społecznego oraz społeczno-gospodarcze przeznaczenie danej własności. One określają granice korzystania przez właściciela z prawa własności, a to oznacza, że właściciel nie może ani korzystać z rzeczy ani też rozporządzać rzeczą w sposób sprzeczny z przepisami ustaw, z zasadami współżycia społecznego lub ze społeczno-gospodarczym. przeznaczeniem swego prawa.
W polskim prawie cywilnym obowiązuje reguła, że właścicielem może być każda osoba (fizyczna albo prawna). Od tej reguły występują tylko nieliczne wyjątki określone przepisami ustawowymi (np. właścicielem nieruchomości może być cudzoziemiec dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji).
3. Nabycie i utrata własności. W prawie cywilnym występuj ą różne sposoby nabycia i utraty własności. Dotyczy ich jednak pewna prawidłowość, która wyraża się w tym, że z nabyciem własności przez jedną osobę łączy się z reguły utrata własności przez drugą osobę. Tylko w wyjątkowych przypadkach ta łączność nie występuje.
Na podkreślenie zasługują dwa sposoby nabycia prawa własności:
• nabycie pierwotne własności - w sposób niezależny od prawa poprzedniego właściciela i czyichkolwiek uprawnień, osobie nabywającej własność przysługuje prawo własności w pełnym rozmiarze, bez jakichkolwiek obciążeń lub ograniczeń (np. ten sposób nabycia występuje przy wywłaszczeniu, zasiedzeniu, znalezieniu),
• nabycie pochodne własności - nowy właściciel wywodzi swe prawo z prawa poprzedniego właściciela, uzyskuje on prawo w takim zakresie, w jakim posiadał jego poprzednik (np. nabycie w następstwie umowy sprzedaży czy darowizny).
Powszechnie występującym sposobem nabycia własności jest przeniesienie własności na podstawie umowy. Osobę przenoszącą własność nazywa się zbywcą, a osobę, na którą w wyniku umowy własność przechodzi - nabywcą.
Szczególne unormowania dotyczą przeniesienia własności nieruchomości, bowiem zgodnie z wolą ustawodawcy własność nieruchomości w zasadzie nie może być przeniesiona ani pod warunkiem ani też z zastrzeżeniem terminu, a umowa o przeniesienie własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego (ta forma stanowi przesłankę ważności dokonanej czynności prawnej).
Zasiedzenie i przemilczenie to kolejne sposoby nabycia własności, które są związane z upływem czasu. Upływ czasu może powodować zmiany w sferze prawa własności, tak znaczący, że dotychczasowy uprawniony traci swoje prawo, a inna osoba to prawo nabywa. Taki skutek może nastąpić w ramach:
a) zasiedzenia, które polega na nabyciu prawa własności na skutek długotrwałego wykonywania tego prawa przez osobę nieuprawnioną,
b) przemilczenia, które prowadzi o nabycia prawa własności dlatego, że właściciel przez czas w ustawie określony nie wykonuje swojego prawa.
Przesłanki (warunki) zasiedzenia są różne w odniesieniu do nieruchomości oraz rzeczy ruchomych. Do nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości konieczne są dwie przesłanki:
• samoistne posiadanie nieruchomości - dana osoba włada nieruchomością tak, jakby była właścicielem,
• upływ czasu: 20 lat, gdy posiadacz pozostaje w dobrej wierze, a 30 łat,
gdy posiadacz pozostaje w złej wierze.
Natomiast nabycie przez zasiedzenie własności rzeczy ruchomej może nastąpić w razie spełnienia się łącznie trzech przesłanek:
• samoistnego posiadania rzeczy ruchomej przez osobę nie będącą jej właścicielem,
• upływ czasu - okresu 3 lat samoistnego posiadania rzeczy ruchomej,
• dobrej wiary posiadacza.
Nabycie własności w drodze przemilczenia, następuje tylko w przypadkach przewidzianych w ustawie, a polega na tym, że osoba wskazana w ustawie nabywa własność na skutek niewykonywania przez właściciela swego prawa i to przez czas w ustawie określony. Podstawą tego sposobu nabycia własności jest bezczynność właściciela.
Kodeks cywilny normuje także inne sposoby nabycia i utraty własności w formie (art. 179-194 kc): zrzeczenia się własności, zawłaszczenia, znalezienia, nabycia pożytków naturalnych rzeczy, połączenia, pomieszania i przeistoczenia rzeczy.
4. Współwłasność. Rzecz może być własnością kilku osób, stanowić ich ^współwłasność. Współwłasność polega na tym, że własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom. Charakteryzują ją trzy cechy:
• jedność przedmiotu (bowiem przedmiotem wspólnego prawa jest jedna rzecz ruchoma albo nieruchoma, a nie zespół różnych rzeczy),
• wielość podmiotów (wspólne prawo własności do tej samej rzeczy przysługuje kilku osobom, a więc co najmniej dwu osobom),
• niepodzielność wspólnego prawa (żadnemu ze współwłaścicieli nie przysługuje wyłączne prawo do fizycznie określonej części rzeczy).41 Kodeks cywilny rozróżnia dwie formy współwłasności:
• współwłasność w częściach ułamkowych - polega na tym, że udział każdego współwłaściciela we wspólnym prawie jest określony kwotowo ułamkiem, a ułamek ten określa zakres uprawnień współwłaściciela w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych wobec innych współwłaścicieli,
• współwłasność łączną, która może powstać tylko z określonych stosunków prawnych na podstawie przepisów regulujących te stosunki np. wspólność majątkowa wspólników spółki cywilnej.
Wielkość udziału współwłaściciela określa zakres jego uprawnień względem rzeczy wspólnej. Każdy z współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli - może dokonać zbycia swego udziału oraz obciążyć swój udział ograniczonym prawem rzeczowym (np. hipoteką). Jednakże do rozporządzenia rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczaj ą zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.
Ustawodawca w Kodeksie cywilnym posługuje się określeniami: czynności zwykłego zarządu i czynności przekraczające zwykły zarząd, przy czym
żadnego z nich nie definiuje. Przez:
• czynności zwykłego zarządu należy rozumieć załatwienie bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy i utrzymaniem jej w stanie nie pogorszonym w ramach aktualnego jej przeznaczenia;
• czynności przekraczające zwykły zarząd należy rozumieć inne szczególnie istotne czynności, takie jak: zbycie rzeczy wspólnej, obciążenie rzeczy wspólnej, zmianę przeznaczenia rzeczy wspólnej oraz gruntowną przebudowę rzeczy wspólnej. W odniesieniu do współwłasności można mówić o korzystaniu ustawowym (współwłaściciele korzystają z rzeczy wspólnej tak, jak to bezpośrednio stanowi ustawa), umownym (sposób korzystania z rzeczy wspólnej określa umowa współwłaścicieli) oraz na podstawie orzeczenia sądu (warunki korzystania z rzeczy wspólnej określił sąd).
Prawo współwłaścicieli do korzystania z rzeczy wspólnej sprowadza się do dwóch uprawnień:
• korzystania z rzeczy wspólnej - każdy z współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie Jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli, • do pobierania pożytków z rzeczy wspólnej - pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów i dlatego w takim samym stosunku ponoszą oni wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną. Zniesienie współwłasności oznacza likwidację stosunku prawnego Jaki łączy współwłaścicieli. Obowiązuje zasada w myśl której, każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Zniesienie współwłasności może nastąpić: w trybie umownym (strony w drodze umowy znoszą współwłasność) albo w trybie sądowym (sąd na wniosek współwłaściciela znosi współwłasność).
Kodeks cywilny określa trzy sposoby zniesienia współwłasności:
a) przez podział rzeczy wspólnej (każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział fizyczny rzeczy wspólnej na części),
b) przez przyznanie rzeczy wspólnej jednemu ze współwłaścicieli z jednoczesnym nałożeniem obowiązku spłaty pozostałych współwłaścicieli,
c)przez sprzedaż rzeczy wspólnej.
5. Ochrona własności. Ochronie własności w prawie cywilnym oparta jest na systemie roszczeń jakie przysługują właścicielowi w razie naruszenia jego prawa. Podstawowymi roszczeniami przysługującymi właścicielowi są:
roszczenia windykacyjne oraz roszczenia negatoryjne. Istotą roszczenia windykacyjnego jest to, że właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana. Stąd jest to roszczenie o wydanie rzeczy, wynikające z prawa własności. Natomiast istotę roszczenia negatoryjnego stanowi skierowane przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, żądania przywrócenia stanu zgodnego z prawem i zaniechania naruszeń.